Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования (Гражданско-правовое регулирование принятия наследства)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Для плодотворной реализации экономического реформирования необходима четко структурированная правовая система в сочетании с единством правоприменительной практики. После осуществления направленной социальной политики для соблюдения правопорядка в обществе и увеличения конкурентоспособности России, как участника внешнеэкономического оборота, постепенно будет увеличено благосостояние граждан. При таких условиях, совершенствование законодательства о собственности, является одной из приоритетных задач современного Российского государства. Институт наследования приобретает особое значение, так как определяет дальнейшую судьбу имущества в соответствии с волей наследодателя, расширяются права частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом после смерти, что в полной мере реализует конституционные положения о свободе наследования и защите этого права. Так, И.А. Покровский отмечал: «Вопрос о судьбе имущества после смерти его субъекта-хозяина имеет огромное как личное, так и общественное значение»,[1] что вместе с определенной сложностью этого вопроса требует тщательно проработанного правового регулирования наследственных отношений.

В настоящее время, в современной цивилистике отсутствует общая концепция реализации наследственного правопреемства. Данный факт обусловлен, зачастую, существенной разницей между позициями теории и правоприменительной практики. Вследствие чего, актуальность данного исследования заключается в анализе теоретических недостатков законодательства с учетом применения данных норм на практике с целью рассмотрения юридических последствий.

1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

1.1. Гражданско-правовое регулирование принятия наследства по отечественному законодательству.

Поскольку возникновение и развитие института наследования неразрывно связано с прогрессивными изменениями человеческого общества, вполне справедливо утверждение о древнейшей истории существования права наследования. Процесс формирования и становление названного правового института объективно зависимы от внешних и внутренних факторов влияния исторических перемен в человеческом обществе. Господствующими из таких факторов являются основы экономического строя, как результат динамики гражданского оборота в отдельных отношениях собственности, а также нравственно-моральные устои, культурные ценности и традиции, формирующие этику взаимосвязей в семье и общее гражданское сознание в разносоставном социуме. Наследственное право - это та сфера отношений, которая чрезвычайно сильно зависит от национальных традиций, от представлений народа о том, что достойно, а что недостойно, о том, что морально, а что аморально.[2]

Принимая во внимание тесную связь наследования с моральными устоями общества, становится ясно «почему наследственное право, наряду с семейным, весьма сильно по своему содержанию стоит в зависимости от индивидуальных особенностей каждого данного народа, его национального состава и исторических судеб».[3] Определенные исторические преобразования в Российском государстве, обоснованные экономическими, политическими, социальными, культурными и другими подобными изменениями гражданского населения, повлекли поэтапное реформирование национальной правовой системы в целом.

Значимые перемены в институт наследования внес Петр I указом о единонаследии 1714 г. Данным указом в России вводится майоратный порядок наследования, характерный в то время для Европейских правовых систем. Запрещалось раздробление между наследниками недвижимого имущества, в связи, с чем назначался главный наследник мужского пола. Ужесточались правила составления завещания - единственной формой до 1726 г. стало письменное завещание, заверенное в особом порядке. В 1731 году указом Императрицы Анны Ивановны был отменен указ о единонаследии и восстановлен прежний порядок. При Екатерине II единонаследие недвижимости снова вводится, но только в отношении родового имущества.

В 1831 г. Положением о духовных завещаниях детально определяются правила составления завещания. Положение указывало перечень лиц, имеющие право делать завещания, и перечень лиц, в пользу которых допускалось завещание имущества. Завещание должно было быть написано рукой завещателя либо иным лицом и собственноручно подписано завещателем. Духовые завещания могли быть двух форм: крепостные и домашние.[4] Крепостные (в отношении вещных прав на недвижимое имущество) составляли на гербовой бумаге, совершались нотариусами и утверждались старшими нотариусами в магистратах и гражданских палатах. Суд также мог удостоверить крепостное завещание при жизни наследодателя в присутствии двух свидетелей, удостоверяющих личность завещателя. Домашние завещания совершались на простой бумаге (но строго на одном листе) заинтересованными лицами при участии свидетелей. Все завещания должны были быть утверждены в уездных судах после открытия наследства. Положение 1831 г. также закрепляло особый порядок совершения завещаний - заграничных, госпитальных, морских и т.п. Такие завещания были равноправны крепостным.

Многочисленные нормы наследственного права были кодифицированы в Своде законов Российской империи 1835 г. и на всем протяжении его действия практически не изменялись. Закреплялся общий порядок наследования имущества (за исключением родового), уравнивались права наследования мужчин и женщин, отменялись сословные и первородные привилегии. Для приобретения наследства необходимо было его принять. Принятие осуществлялось наследником двумя способами. Путем предъявления в суд иска об утверждении заявителя в правах наследования или совершением действий, свидетельствующих о намерении принять наследственное имущество, а также права и обязанности наследодателя. Утверждение в правах наследования было необходимо при наследовании по завещанию, которое тоже должно быть утверждено в суде. При наследовании по закону судебное утверждение в правах осуществлялось по желанию наследников. «Утверждение наследника в правах на открывшееся наследство, не составляя по закону необходимого условия для осуществления этих прав и не создавая для наследника какого-либо нового права, служит лишь к ограждению прав, принадлежащих уже наследнику в силу закона, когда он сочтет необходимым обратиться с этой целью к содействию суда».[5] В независимости от оснований призвания наследников утверждение оказывалось обязательным условием для приобретения недвижимого имущества и получения вкладов наследодателя в банке.[6]

Советский этап становления наследственного права связан с изменением политического строя в России. С появлением советского государства была преобразована и вся правовая система в целом, отрицая российское право, берущее свои начала во времена Киевской Руси, развитое в Московском государстве и Российской империи. «Советское наследственное право - это весьма полно разработанный институт, имеющий в своей основе лучшие традиции римского права».[7] Новое государство создавалось на началах, не признающих частную собственность. «Исчезновение права наследования будет естественным результатом того социального переустройства, которое упразднит частную собственность на средства производства; но отмена права наследования никогда не может стать отправной точкой такого социального преобразования».[8]

Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. об отмене наследования полностью ликвидировал старое наследственное право, установив режим обратной силы по отношению ко всем наследствам, не вступивших во владение наследников до издания Декрета, и закрепил новый порядок распределения имущества наследодателя после его смерти. Появились базовые принципы советского наследственного права: равнозначность наследственной правоспособности лиц обоих полов; право наследовать имущество иждивенцами, не являющихся родственниками умершего; особое положение супругов при наследовании. Наследственное правопреемство теперь представлялось как передача имущества в непосредственное управление и распоряжение. Права собственности отныне принадлежали государству, как единственному наследнику, в лице местных Советов. «Непосредственное управление и распоряжение имуществом местного Совета, в которое переходило наследственное имущество, судебная практика того времени без колебаний приравняла к праву собственности».[9]

Восстановление права наследования по завещанию началось с Постановления III сессии ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» и продолжилось уже в Гражданском кодексе РСФСР, принятом в 1922 г. и введенном в действие с 1 января 1923 г. «Принципы частной собственности, свободы договоров и завещаний были в прошлом несомненным фактором для развития личности, а вместе с тем и для культурного и экономического прогресса всего общества».[10] Для завещания устанавливалась обязательная письменная форма, с регистрацией в актовой книге нотариального органа. В 1926 г. нотариальное удостоверение завещания заменило его регистрацию в книге актов. Завещание самолично подписывалось завещателем. Если завещатель был неграмотен, подпись на завещании ставилась третьим лицом (рукоприкладчик). Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. признавалось право наследования по закону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости наследства 10 000 золотых рублей. Советское государство было вынуждено признать необходимость существования личного имущества для экономического роста страны. «Допуская в известных пределах в целях восстановления народного хозяйства деятельность капиталистических элементов, ГК должен был содействовать окончательной победе социалистического строя над капиталистическими элементами».[11]

В советское время механизм универсального правопреемства имел значительно большее распространение на массив гражданских прав и обязанностей наследодателя, в том числе, на отдельные виды имущества и личные (неимущественные) права, а именно: на права авторов открытий и изобретательских предложений. На основании статьи 108 Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик: «Право получить диплом умершего автора открытия, а также вознаграждение за открытие переходит по наследству в установленном законом порядке». В силу статьи 115 Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик: «Право получить авторское свидетельство или патент на изобретение, удостоверение на рационализаторское предложение, а также основанное на патенте исключительное право на изобретение переходят по наследству в установленном законом порядке».

В 2002 году начал действовать кодифицированный сборник положений наследственного права в части третьей ГК РФ, включавший раздел V «Наследственное право», законодательство в данной области продолжается реформироваться. Актуальность совершенствования механизма регулирования наследственных правоотношений обусловлена его недостатками, выявленными нотариальной и судебной практиками. В Федеральном законе от 2 декабря 2004 г. № 156-ФЗ речь идет о размере денежных средств, принадлежащих наследодателю и выдаваемых банком со счета умершего для оплаты его похорон на основании ст. 1174 ГК РФ. Позже этот закон был также преобразован.[12] В настоящее время названная норма ГК РФ[13] звучит так: «Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сорок тысяч рублей».

Законодательные изменения коснулись и определения субъектного состава наследственных правоотношений. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования приобщены к наследованию по закону выморочного имущества, как и сама Российская Федерация.

В настоящее время новые нормы законодательства о наследовании предоставляют больше прав наследникам и наследодателям. Положения наследственного права все больше интересуют российское общество. Закон максимально конкретно старается урегулировать наследственные отношения, в целях обеспечения соблюдение прав и обязанностей граждан. Данные условия необходимы для нормального существования правового государства.

1.2. Возникшие проблемы в гражданско-правовом регулирование принятия наследства и пути их решения

На ранних этапах формирования человеческого общества нормы о наследовании как таковые не опосредовали складывающиеся между отдельными членами социума отношения, связанные со смертью. И это вполне объяснимо: на этапе зарождения социума потребности людей и средства их удовлетворения были более чем минимальными. Потребность в существовании норм о наследовании возникает только после появления накопленных материальных благ у одного человека, представляющих более или менее значимую ценность. Завещание распределяло имущество только между законными наследниками. Таким образом, существовало ограничение наследования тесным кругом семьи - боковые и восходящие родственники не имели прав на наследство. Также не могли наследовать дочери, если у наследодателя имелись сыновья. Позже в праве наследования стала намечаться большая свобода воли завещателя: завещание мог сделать любой член семьи. Основной круг наследников по закону включал сыновей вместе с вдовой. При наличии сыновей, дочери устранялись от наследования недвижимости (ст. 60 Судебника 1497г.), однако и они постепенно начинают допускаться к законному наследованию вотчин. Советское наследственное право также не отличалось существованием дефинитивных норм. Так, ни Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, ни Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не содержали легального определения наследования. Однако в юридической литературе и в практике сложилось его однозначное толкование. Дореволюционная теория гражданского права признавала родственным союзом круг лиц, связанных взаимностью происхождения, и выработало довольно стройное учение о родстве. Выделим три вида родства: кровное, духовное, гражданское. Отсутствовала очередность наследования, т.е. все наследники призывались одновременно и делили наследственное имущество поровну. Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время всё большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество- круг объектов, которые могут переходит в порядке наследственного правоприемства, значительно расширился. Если раньше самым ценным переходящим по наследству был, например, вклад, дача или автомобиль, то сейчас объектами наследства могут быть и квартиры, и жилые дома, земельные участки, ценные бумаги и другие виды имущества. В связи с этим, нормы наследственного права приобретают наибольшую важность. Нормативная база по наследованию достаточна и обширна, но требует детального обсуждения и изучения в связи с тем, что в неё были внесены некоторые существенные изменения. Третья часть Гражданского кодекса РФ, регулирующая наследование, сменила советские правила Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, по которым когда- то жила Россия. По новому Гражданскому кодексу, завещание названо первым основанием наследования, а закон - вторым. Это должно стимулировать составление завещаний. Желание передать нажитое имущество своим близким, совершенно естественное желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся практическими. Путём составления завещания, человек определяет круг лиц, которым он хотел бы завещать своё имущество. Составление завещаний становится более свободным. Идеология третьей части ГК РФзаключается в том, чтобы мягким, консервативным образом (без радикальных изменений ) усилить свободу института частной собственности. Государство теперь становится претендентом на наследство только по воле наследодателя, либо в случаях признания наследства выморочным. Кроме того, свобода составления завещания чрезвычайно важна для участника рыночных отношений, так как стимулирует эти самые отношения. Отношения собственности выдвигаются сейчас на передний план и, возможность распоряжаться своим имуществом как при жизни, так и на случай смерти, имеет большое значение, что и находит свое выражение, во-первых, в Конституции Российской Федерации, которая гарантирует охрану государством право частной собственности в РФ и права ее наследования; во-вторых, в современном гражданском законодательстве и в частности в нормах части третей ГК РФ о завещании. Поэтому часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации стала переломным нормативным актом в становлении завещания как приоритетного вида наследования. Новый гражданский кодекс, в части о завещании, принес множество положительных изменений: во-первых, необходимо отметить расширение круга наследников по закону – нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество в конце концов унаследует государство, во-вторых, уменьшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. Эта норма защищает собственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо распорядиться на случай своей смерти. В-третьих, действующим гражданским кодексом существенно расширен перечень случаев, для которых может предназначаться другой наследник. В-четвертых, в отличие от действовавшего прежде законодательства частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. В-пятых, снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия. В-шестых, добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание. В-седьмых, новое гражданское законодательство содержит указание на необходимость присутствия свидетеля в случаях, связанных с совершением завещания, не содержал. Итак, необходимо констатировать становление “частного” завещательного наследования, когда собственник сам формулирует судьбу его имущества. И в целом, как отмечают большинство исследователей, наследственное право приближается к тем требованиям, которые ставит рыночная экономика. Выносится комплекс предложений о внесении изменений в очередность призвания к наследованию, наследников по закону и об обязательном призвании к наследованию лиц которые обязано содержать наследодатель в соответствии с семейным законодательством неограниченное время. Расширение границ судебного усмотрения по наследственным делам в III части ГК РФ, свидетельствует о том, что нет достаточной конкретизации значительного числа вопросов наследственного права, которые оставлены на усмотрение судов, что не всегда способствует достижению социальной справедливости. Отсутствие каких-либо формальных критериев в правовой норме может привести к судебному произволу. В связи с чем необходимо законодательно закрепить определенные критерии, по которым суд будет иметь возможность в рамках закона отступать от начала равенства долей супругов, при выделе доли, в связи со смертью одного из них, и уменьшать размер обязательной доли Особенно тесно связаны с семейными отношениями нормы наследственного права. Поэтому нормы семейного и наследственного права должны быть предельно, урегулированы между собой. Реализация указанного положения в практике очень проблематична. Большинство норм СК РФ осуществляются, как известно, по судебному усмотрению. Наблюдается несогласованность норм гражданского (наследственного) и семейного права в отношении лиц которые могут быть нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. По семейному праву можно выделить категории граждан, которые, могут иметь устойчивую правовую связь с наследодателем, и могут считаться его иждивенцами. Категория лиц, которых обязан содержать наследодатель неограниченное время, в соответствии с семейным законодательством, должна призываться к наследованию. Семейно-правовая связь между этими лицами обязательно должна в последующем приводить и к обладанию наследственными главами. Еще одной проблемой несоответствия семейного и гражданского законодательства является автоматическое включение (без всяких оговорок отчима и мачехи, а также падчерицы и пасынка) в число наследников по закону. Это не соответствует ни действующим нормативным актам, ни принципу справедливости. Ведь возможны ситуации, когда наследодатель даже не знает о существовании указанных лиц. При этом последние при отсутствии наследников предшествующей очередей, будут, делить имущество с нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, которых последний содержал либо в силу закона, либо по собственному волеизъявлению. С одной стороны, расширение, круга наследников по закону объективно обусловлено принципом демократизации права, принципами гуманизма, социальной справедливости, с другой стороны, механическое расширение круга наследников по закону не способствует интересам общества. Основанием такого расширения должно являться не наличие родственной связи само по себе; а существование действительных семейных отношений наследодателя с наследниками, основанных на принципе семьи и домашнего быта, на непосредственной ближайшей связи с людьми, разделявшими жизнь и судьбу умершего. Свобода завещания позволяет собственнику распорядиться своим имуществом на случай смерти по своему усмотрению. Неограниченная свобода завещания не преждевременна и не соответствует требованиям справедливости. Тенденция расширения свободы завещания оказывает непосредственное воздействие на ослабление семейно-обеспечительной функции наследования.

2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СПОСОБОВ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

1.2. Понятие и виды способов принятия наследства. Принятие наследства путем обращения к нотариусу

Под процедурой принятия наследства следует понимать совокупность осознанных действий, направленных на достижение результата наследования, то есть перехода к наследникам содержания имущественных прав и обязанностей, а также иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Так, М.В. Гордон[14] подчеркивал: «Наследственная масса представляет собой совокупность не только одних прав наследодателя. Имущественные отношения почти всегда состоят из активных и пассивных элементов, так как наряду с наличным имуществом и правами на имущество на каждом наследодателе могут лежать обязанности либо, иначе говоря, долги. Долги наследодателя называются пассивом наследственной массы. Наследственная масса переходит к наследникам как единое имущественное целое».

«Все деловые отношения покоятся на кредитоспособности участников, а их кредитоспособность была бы совершенно непрочной, если бы она могла быть разрушена случайным событием - смертью контрагента. Поэтому развивающийся гражданский оборот требует соединения долгов с имуществом; требует установления правила, чтобы тот, кто получает имущество покойного, отвечал и по его долгам».[15]

Для реализации своих наследственных прав наследникам необходим закрепленный юридический факт принятия наследства. В работе Ю.Ф. Беспалова[16] принятие наследства определяется как «юридический факт в виде односторонней сделки, как производный способ возникновения права собственности, иных прав и обязанностей». Сложный характер юридического состава фактов при принятии наследства наследником заключается не только в обязательном наличии всех требуемых фактов и строго определенных обстоятельств, указанных в гипотезе правовой нормы, но и в последовательности их возникновения. Наследник вне зависимости от способа принятия наследства может реализовать свое право на наследуемое имущество только при наступлении смерти или объявления умершим наследодателя, представляющий собой факт необходимый и достаточный. Наступление такого сложного юридического состава фактов, который приводит к возникновению наследственного правоотношения и есть открытие наследства. По мнению О. С. Иоффе,[17] открытие наследства и есть возникновение наследственного правоотношения.

Принятие наследства путем совершения действия, создающего юридические факты для права наследования, невозможно без волеизъявления субъекта наследования. Вопросы об определении содержания воли индивида, ее способах выражения и отграничении от сходных понятий всегда интересовали ученых-правоведов. Современная наука гражданского права в лице профессора Ю.Ф. Беспалова[18] раскрывает термин «принятие наследства» как «акт волеизъявления и свидетельствование о том, что наследник выразил свою волю на принятие наследства». Исследованием понятия «воля» в прошлой эпохе занимался ученый-цивилист г. Е.В.Васьковский.[19] «Для заключения сделки недостаточно одного намерения; это намерение должно быть обнаружено каким-либо образом; необходимо, как принято говорить, чтобы воля была выражена или изъявлена. Такое изъявление может происходить разными способами и принимать разные формы. Способы выражения воли разделяются на явные или прямые, на скрытные (молчаливые), или косвенные. Явными называются внешние знаки (слово, письмена, жесты), непосредственно направленные на изъявление воли. К числу скрытых относятся такие действия, которые хотя и не направлены непосредственно на изъявление воли, однако дают основание заключать, что такое изъявление сделано (facta concludentia)…. Среди косвенных способов выражения воли особенно важное значение имеет молчание.

В момент открытия наследства у наследников, призванных к наследованию возникает право, называемое правом на принятие наследства или же правом наследования. Принятие наследства представляет собой добровольное согласие и намерение лица, призванного к наследованию, вступить в наследственные правоотношения, в совокупности образующие наследование. На момент времени открытия наследства возникает лишь право на его принятие, и только после принятия этого наследства наследник приобретает в полной мере имущественные права и обязанности, которыми обладал наследодатель при жизни.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения. Наследство считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. С момента открытия наследства наследник несет бремя содержания имущества.[20]

Момент возникновения права у наследника определяется днем открытия наследства, если наследник выразил волю на принятие наследства.[21] В науке гражданского права сформировалось понятие «лежачее наследство» для определения положения такового имущества. Одним из сторонников этой терминологии являлся Д.И. Мейер[22]: «Наследство в этом положении от момента открытия до осуществления наследником права наследования обыкновенно называется наследством лежащим (hereditas jacens; liegende Erbschaft): оно как бы не трогается». Логично предположить, что оно уже не принадлежит наследодателю, поскольку его нет в живых и этот факт юридически установлен. Со смертью наследодателя, либо объявления его умершим, прекратилась и его правоспособность, выступающая в качестве необходимого условия правообладания имуществом. Невозможно быть носителем субъективных прав и обязанностей, не являясь правоспособным субъектом. Также нельзя и утверждать, что лежачее наследство принадлежит наследникам, призванным к наследованию, в надлежащем порядке, так как в момент открытия наследства у наследников возникает лишь право на принятие наследства, но не право на наследство. Если бы право на наследство принадлежало призванным к наследованию наследникам уже с момента открытия наследства, то акту принятия наследства незачем да и нельзя было бы придавать обратную силу.[23] Принятое наследство считается принадлежащим наследнику со дня его открытия, независимо от времени его фактического принятия и момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.

Акт принятия наследства носит универсальный, безусловный, безоговорочный и бесповоротный характер, исключая ситуацию, указанную в п. 4 ст. 1152 ГК РФ. В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ процедуре принятия наследства придана обратная сила: принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Если наследник необоснованно пропустил срок принятия наследства, но суд восстановил этот срок, то и это наследство тоже считается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства. Данному акту принятия наследства, установленному решением суда, придается обратная сила. В соответствии со ст. 2 Федерального закона[24] № 122-ФЗ под регистрацией признается юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения) перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Государственная регистрация по общему правилу подтверждает существующее право собственности (в связи с этим собственнику выдается соответствующий документ установленной формы).

Принятие наследства не действует с обратной силой во времени. Наследник, принявший наследство, приобретает право строго на то имущество, которое было в наличии на момент открытия наследства.

Следует признать, что с момента открытия наследства до принятия его наследниками, оно представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Такое состояние является кратковременным. Длится это лишь до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками либо не перейдет к государству.[25]

Для реализации права на наследство необходимо совершить юридический факт - принять наследство. Исключение из этого правила составляет выморочное имущество, непосредственно переходящее в собственность к государственным, муниципальным и иным властным органам, независимо от волеизъявления органа, действовавшего от имени государства или государственного образования.

Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения выморочного имущества акт принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Считается, что Россия приобрела наследство в силу статьи 1151 ГК РФ.

Принятие наследства всегда безоговорочно и безусловно, и соответственно недопустимо принятие наследства под условием или с оговорками. Законодатель пользуется терминами «условие» и «оговорка» целенаправленно, дабы исключить возможность неоднозначного толкования действий наследника, направленных на принятие наследства. «Оговорка» и «условие» - это в где-то совпадающие, но не отождествляющие друг друга, понятия. Понятие «оговорка» объемнее понятия «условие». Так, оговорка - небольшое замечание, дополнение к сказанному, а условие - это обстоятельство, от которого что-то зависит.[26]

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Указанный принцип является одним из аспектов принятия наследства. Он представляет собой увеличение значимости акта принятия наследства: физическое владение и распоряжение определенной вещью из всего состава наследования или юридическое освоение конкретного наследуемого права переходит и на отношение наследника ко всему наследству в целом и расценивается как принятие всей наследственной массы.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятие наследства осуществляется каждым наследником самостоятельно и в своем интересе. Принятие наследства не может быть сделкой нескольких лиц: совершая сделку, каждый наследник осуществляет право на приобретение наследства, это право принадлежит лично ему.

Принятие наследства путем обращения к нотариусу.

Моментом приобретения принятого наследства является день открытия наследства. Фактический момент принятия наследства зависит от способов принятия наследства и устанавливается днем открытия наследства либо каким-либо другим днем после открытия наследства.

Принятие наследства представляет сделку - действием, порождающим правовые последствия, входит в состав субъективного права наследования.

Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника вступить в права владения, пользования и распоряжения имуществом после смерти наследодателя, основываясь на законе или на завещании. Действующим законодательством установлен единый порядок принятия наследства для наследников по закону и по завещанию.

Наследство может быть принято наследниками двумя способами, которые условно можно обозначить как формальный и неформальный. Формальный способ характеризуется юридическим принятием наследства при составлении по месту открытия наследства заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство. Неформальный способ обусловлен фактическим принятием наследства, реально и своевременно вступив во владение наследственным имуществом. По мнению Ю.Ф. Беспалова[27]: «О принятии наследства может свидетельствовать всякое действие, касающееся реализации правомочий в отношении наследства (владение, пользование, распоряжение и др.)».

Юридическая процедура при формальном характере принятия наследства всегда начинается с составления и подачи заявления о принятии наследства либо заявления на выдачу свидетельства о праве на наследство. Уполномоченный нотариус при обращении с заявлением призываемого наследника не зафиксирует правомерность и фактическое осуществление сделки, а лишь примет у наследника заявление для личного ознакомления с указанными сведениями о сделке и, возможным в дальнейшем нотариального открытия наследственного дела, на основе заявленных наследником претензий на причитающуюся его долю в наследственной массе.

На начальном этапе осуществления процесса принятия наследства важнейшая роль отводится призываемому к наследованию наследнику, поскольку он совершает волевые действия, свидетельствующие о его желании и осознанном намерении принять наследство путем подачи заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

При передаче заявления о выдаче нотариусом свидетельства о праве на наследство избавит наследника от обязанности составления нового заявления на это же наследственное имущество, поскольку теперь нет нужды в повторении наследником своего намерения приобрести назначенное наследство. Нотариальным документом, выраженным в форме свидетельства о праве на наследство, фактически уже установлена воля наследника по распоряжению своим правом наследования, желанием принять свою долю в наследстве. При существовании противоположной ситуации, где первоначально было передано нотариусу заявление о принятии наследства, наследник не может быть освобожден от подачи этому же нотариусу другого заявления. В связи с тем, что с момента открытия наследства до истечения срока на его принятие может измениться как круг призванных наследников, так и содержание самих долей в наследственной массе, делает невозможным выдачу свидетельства о праве собственности на наследуемое имущество без соответствующего заявления.

Оба заявления составляются строго в письменной форме, где наследник четко и однозначно выражается свою волю, направленную на безусловное и безоговорочное принятие наследства. Если просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не требуется.

Принятие нотариусом к производству нотариального дела заявления о принятии наследства, не являясь нотариальным действием, выступает одной из необходимых предпосылок совершения нотариального действия путем выдачи свидетельства о праве на наследство. При личной явке наследника к нотариусу нотариального освидетельствования подлинности подписи наследника не требуется. При этом нотариус сам засвидетельствует личность наследника и сам же установит подлинность его подписи, фиксируя это на заявлении с точными данными и реквизитами о документах, предоставленных для удостоверения личности наследника. Не требует нотариального свидетельствования подлинности подпись наследника на заявлении о принятии наследства, если ранее тому же нотариусу уже было представлено заявление о принятии наследства, и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, а позже этим же наследником подано еще одно заявление, но по другому наследственному делу.

Заявление наследника о принятии наследства может быть вручено нотариусу по месту открытия наследства не собственноручно наследником, а другим лицом либо передано по почте. Свидетельствование подписи как нотариальное действие имеет целью представить всем заинтересованным лицам доказательство того, что сделка совершена именно наследником, в случае, когда заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается почтой. Подпись наследника в заявлении обязательно должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать такие нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ) - должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ст. 37 Основ законодательства о нотариате), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ.

3. ПРАВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА И ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

3.1. Теоретические вопросы принятия наследства и оформления наследственных прав.

Современный Гражданский Кодекс РФ четко регламентирует порядок приобретения наследства. В главе 64 по пункту 1 статьи 1152 определено, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Законом установлено, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.

Вступление и подача заявления о принятия наследства лишь тогда означают, что наследник принял наследство, когда эти действия:

- произведены своевременно;

- произведены в соответствии с правилами о продлении срока для принятия наследства;

- совершены дееспособными (к моменту их совершения) лицом.

Акт принятия наследства носит универсальный, безусловный и безоговорочный характер. В дополнение к этому, п. 4 ст. 1152 ГК РФ и ч. 1 ст. 1164 ГК РФ придают акту принятия наследства обратную силу, так как принятое наследство значится принадлежащим наследнику не с момента его принятия, а с момента открытия наследства.[28] Это следует из статуса бремени содержания наследственного имущества, которое возлагается на наследника с момента открытия им наследства. Момент возникновения права у наследника определяется днем открытия наследства, если наследник выразил волю на принятие наследства.[29]

Для совершения действий по оформлению наследственных прав точное указание времени открытия наследства играет важную роль. От определения этого времени напрямую зависят состав и количество наследников, а также состав и стоимость наследуемого имущества.

Четкое ограничение круга лиц, которых могут призывать к наследованию, содержится в п. 1 ст. 1116 ГК РФ:

По положению п. 1 ст. 1116 ГК РФ лицо становится наследником, только если по истечении календарных суток, не наступит его смерть. В противном случае, указанное лицо не может быть обозначено наследником (ст. 1114 ГК РФ.) Важной позицией в таких условиях является осуществление наследственного правопреемства коммориентов, т. е. лиц умерших в один день. Такие граждане признаются умершими одновременно, вследствие чего, они не наследуют друг после друга, а к праву наследования призываются наследники каждого из них.

В момент открытия наследства выявляются лица, которые живы на момент смерти наследодателя и могут быть признаны наследниками. В соответствии со ст. 1114 ГК РФ время открытия наследства закрепляется за днем биологической смерти наследодателя, а не за часом или минутой. Смерть человека наступает в результате гибели организма как единого целого. Медицинская констатация момента смерти человека осуществляется при смерти головного мозга или необратимой гибели человека. Возможность открытия наследства наступает по факту биологической, а не клинической смерти физического лица. По определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий, установлено, что биологическая смерть выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые носят постоянный, необратимый трупный характер. Факт наступления смерти, зафиксированный на базе медико-биологических данных, отражается в свидетельстве о смерти. Указанное свидетельство обязано выдаваться органами ЗАГСа.[30]

Тождественно наступлению смерти гражданина, по юридическим последствиям, является объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ). Днем смерти гражданина, объявленного умершим, будет считаться день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти данного гражданина день его вероятной гибели. При объявлении гражданина умершим его смерть предполагается, а при установлении факта смерти, в наступлении биологической гибели человека нет сомнений, но это событие не было зарегистрировано в органах ЗАГСа. Следовательно, различно определяется и момент открытия наследства. В случае объявления гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, который указывается в решении суда (соответственно п. 3 ст. 45 ГК РФ и п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Если факт смерти наследодателя установлен в порядке и по основаниям, предусмотренных ст. 279 ГПК РФ, днём открытия наследства признаётся день смерти наследодателя, указанный в решении суда, а не день вступления в законную силу такого решения.[31]

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если оно неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества (прежде всего, недвижимого имущества).

Если наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Для этого заинтересованное лицо призывает профессионального оценщика, оплачивает его услуги и в результате имеет мотивированную рыночную оценку имущества. «Поскольку порядок определения стоимости недвижимого имущества (за исключением земельных участков) для целей налогообложения ни НК РФ, ни другими федеральными законами не установлен, для исчисления размера государственной пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство организации, получившие в установленном порядке лицензию на осуществление оценочной деятельности (независимые оценщики), могут применять рыночную стоимость таких объектов».[32] Важно знать, что независимость оценщика заключена в строгом запрете обеспечения оценки лицом, находящем личный имущественный интерес в предмете оценки либо же имеющим с таким лицом близкое родство или свойство. Независимость оценщика отражается в недопустимом вмешательстве в его оценочную деятельность любого другого заинтересованного лица.[33]

Качественные особенности различного имущества, входящего в состав наследства, формируют перечень уполномоченных на оценку физических и юридических лиц[34].

Надо отметить, что необязательно обращаться к оценщику, можно провести оценку и самому. Но тогда существует возможность того, что другие наследники могут опротестовать эту оценку в суде. В случае, если наследник получит от оценщика абсолютно другую оценку имущества, нежели ранее установленная другим специалистом оценочная стоимость по запросу иных наследников, при наличии спора о праве следует обратиться в суд. Судом назначается экспертиза, а также обеспечивается явка в суд установленных оценщиков, с целью выявления причин разных оценок имущества. На время рассмотрения спора стороны могут ходатайствовать перед судом о наложении ареста на наследуемое имущество для обеспечения его сохранности и пресечения вероятной растраты.

В силу отсутствия в законе точного порядка проведения оценки имущества, в судебной практике существует неоднозначность позиций в отношении состава наследства и его стоимости. По словам Ю.Ф. Беспалова[35]: «В правоприменительной деятельности возник вопрос об определении размера стоимости наследства, перешедшего к наследнику, в случае, когда в состав наследства входят исключительные и личные неимущественные права. Подходы судов разделились. Представляется, что необходимо исходить из стоимости имущества, имущественных прав, в том числе исключительных. Личные неимущественные права оценке не подлежат и не учитываются».

Также существует ряд особенностей при оформлении наследства открытого по месту жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется по общим правилам.[36]

Исходя из содержания п. 59 Регламента[37] физические и юридические лица, которым принадлежат на праве собственности жилые помещения исполняют функции лиц, ответственных за регистрацию, включая ведение и хранение документации, связанной с регистрацией граждан по месту жительства, только в случае отсутствия соглашения собственника жилого помещения с управляющей жилищным фондом организацией на ведение данной работы. Поскольку сведениями о месте жительства граждан располагают как лица, ответственные за регистрацию (п. 58, 59 Регламента2), так и территориальные органы Федеральной миграционной службы (п. 67 Регламента2), подтверждение места жительства наследодателя производится на основании представленного наследниками документа, выданного любым из вышеуказанных лиц. Нормативными правовыми актами не установлена форма документа, подтверждающего место жительства гражданина, возможно принятие нотариусами исходящего от указанных выше лиц документа, составленного в произвольной форме и содержащего сведения об адресе места жительства наследодателя (справка, выписка из домовой (поквартирной) книги и т.п.).[38] Существует ряд особенностей в принятии наследства при существовании различных оснований наследования. Нотариус должен объяснить наследнику, зачем в заявлении о принятии наследства указывается, что наследство принимается по всем основаниям, по которым он призван к наследованию, если только воля наследника не содержит иную позицию.

Наследование по завещанию может быть реализовано одним наследником не только по одному, но и единовременно по нескольким завещаниям, при этом каждое из них закрепляет право наследника получить определенное имущество (в соответствии с правом завещать любое имущество в одном или нескольких завещаниях по статье 1120 ГК РФ). В случае наличия нескольких не противоречащих друг другу завещаний, каждое завещание представляет собой самостоятельную сделку, права по которой у наследника возникают независимо от другого завещания того же наследодателя.

Если наследственное имущество причитается наследнику по нескольким завещаниям и наследник намерен принять причитающееся наследственное имущество по всем завещаниям, он должен закрепить свою волю в заявлении о принятии наследства по каждому завещанию. При этом названный наследник не лишен возможности принять наследство не по всем, а только по одному завещанию, по другим же совершить отказ. Каждое завещание - это самостоятельное основание наследования.

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти второго наследодателя (ст. 1156 ГК

Особый порядок нотариального оформления наследственных прав установлен для приобретения прав на совместную собственность. В частности, затруднителен вопрос принятия наследства при наличии в нем совместной собственности супругов. Иметь совместную супружескую собственность могут только законные супруги (в том числе и бывшие). В случае наступления смерти индивида прекращается его юридическая правосубъектность, а с ней и правовой статус супруга. Без одного из супругов не может дальше существовать их совместная собственность. На практике нотариусы пользуются нормами статьи 3.1. Закона «О приватизации жилого фонда в РФ»[39], где указано, что после смерти сособственника, данная недвижимость наделяется качеством общей долевой собственности в силу презумпции равенства долей. Нотариус не может включить долю пережившего супруга в состав наследства.

Неоднозначна позиция закона о переходе некоторых прав и обязанностей наследодателя, принадлежащих ему при жизни и способных быть унаследованными.

Изменилась позиция законодателя и в отношении государственных наград наследодателя. В соответствии со статьей 1185 ГК РФ исключены из состава наследственной массы государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации.[40] Передача государственных наград после смерти награжденного осуществляется таким образом: «В случае смерти награжденного лица государственные награды и документы к ним хранятся у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Администрацию Президента Российской Федерации».[41]

Законом установлено, что принять наследство можно двумя способами. Статья 1153 ГК РФ поясняет, что наследник может выбрать любой из способов принятия наследства:

1. Путем подачи соответствующего заявления нотариусу.

2. Путем фактического принятия наследства.

Оба названных способа должны быть осуществлены до истечения положенного срока на принятие наследства. Закон определяет этот срок в 6 месяцев со дня открытия наследства (ч.1 ст. 1154 ГК РФ). Течение данного срока начинается на следующий день после дня открытия наследства, а истекает в соответствующее число шестого месяца.

По официальному запросу нотариуса компетентные органы должны бесплатно передавать запрашиваемую информацию о наследуемом имуществе.

Согласно позиции Федеральной Нотариальной Палаты[42] и положении статьи 1155 (пункт 2) Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято наследником после истечения срока, установленного для его принятия (далее - опоздавшим наследником), без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.

К принятию наследства путем подачи заявления применяются правила ГК РФ о сделках, поскольку при совершении этого действия, наследник выражает свою волю на принятие наследства. Заявление должно быть подано наследником в письменной форме (ст. 62 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). При этом законодатель не настаивает на строго нотариальном удостоверении заявления, что влечет к неоднозначности нотариальной практики. Некоторые нотариусы принимают заявления от наследников, не засвидетельствовав подлинность подписи на них, и удостоверяют такие заявления как сделку либо оформляют документ, называемый не «заявление», а «принятие наследства» или «согласие на принятие наследства», и удостоверяют его как сделку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги исследования необходимо отметить необходимость и важность процедуры принятия наследства для современного общества. Приобретение права собственности в порядке наследственного правопреемства является одним из основных способов перехода имущественных прав от одного лица к другому. Значимость исследованного института наследственного права обязывает законодателя детально и максимально доступно для всего общества регламентировать порядок принятия наследства. К сожалению, на основе проведенного анализа теории и нормативной базы, представляется возможным выявить некоторые пробелы в современном законодательстве по данному вопросу. Для устранения этих пробелов и внесения ясности в процесс приобретения наследства, высшие судебные органы разъясняют свою позицию для отправления справедливого правосудия по всей стране.

Предметом наследования прежде всего является имущество, то есть совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Допустим, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, то есть "умирают" вместе с ним. Трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых умерший был при жизни. Прежде всего, это крайне неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к краху множества акционерных обществ, банков, страховых компаний и т. д., поскольку бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. Не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий. Отказ от наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, чтобы не пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях в конечном счете был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец, отказ от наследования противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право - ведь наступление смерти неизбежно.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994), (ред. от 06.04.2012).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ, (принят ГД ФС РФ 01.11.2001), (ред. от 30.06.2008.).

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 04.05.2011).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 07.03.2011).

6. Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ (в ред. от 20.03.2011г.) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

8. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) «Об актах гражданского состояния».

09. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

10. Закон РФ № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991г. (с ред. от 11.06.2008г.).

11. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

12. Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

13. Приказ ГУ Росрегистрации по Москве от 01.07.2005 № 187-н (ред. от 16.08.2005, с изм. от 06.12.2005) «О ведении наследственных дел нотариусами г. Москвы в системе централизованного учета».

14. Приказ ФМС РФ от 20.09.2007 № 208 (ред. от 23.12.2009) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2007 № 10545).

Научная и учебная литература

1. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955.

2. Актуальные проблемы и особенности оформления наследственных прав в России и странах ближнего зарубежья : материалы международной науч.-практ. конф.(г. Санкт-Петербург, 28–29 мая 2009 года). – М.: ФРПК, 2009. – 128 с.

3. Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2009.- 96 с.

4. Булаевский, Б.А. Наследственное право /Б.А. Булаевский. - "Волтерс Клувер", 2005.-114с.

5. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. СПб, 1894.

6. Виноградова О.Ю. «Становление и развитие института наследственных правоотношений» 18.08.2009г. «Нотариальный вестник», Архив 2009 г.

7. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967. С.

8. Гришаев С.П. Комментарий к законодательству о наследовании // СПС КонсультантПлюс. 2009.

9. Грудцына Л.Ю. Как правильно распорядиться своим имуществом (наследование, дарение, рента) // СПС Консультант Плюс. 2008.

10. Диордиева О.Н. Плюсы и минусы нового наследственного права и проблемы нотариата и суда при применении нового законодательства. // Нотариус, 2002, № 3.

11. Ершов В.А., Сутягин А.В., Кайль А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. 2009.

12. Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. – Волтерс Клувер, 2007г.

13. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга третья. М.: <Статут>, 2004. - 571 с. (Классика российской цивилистики).

14. Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций // Правоотношения, связанные с продуктами творческой деятельности. Семейное право. Наследственное право. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1965.

15. Колесникова Е.В. «Проблемные вопросы, возникающие в нотариальной практике при определении оснований наследования, а также связанные со способами принятия наследства», 01.03.2010 «Нотариальный вестник», Архив 2010 г.

16.Лайко Л.В. «О понятии, способах и сроках принятия наследства». М.: 2007, «Наследственное право», 2007, № 2.

17. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. М.: Русское издательство, 1993.

18. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.), § 71 «Принятие наследства и отречение от него. Раздел наследства», 1902., Изд. 3-е, испр. М.: «Статут», 2003. – 831 с. (Классика российской цивилистики).

19. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIII, ч. 1.

20. Мурадьян Э.М. Нотариальные и судебные процедуры. М., 2006. С. 422.

21. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. Воронеж, Воронежский Университет. 1979г.

22. Обзор Законодательно-методического отдела Федеральной Нотариальной Палаты «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных норм гражданского законодательства и иных норм права, применяемых в нотариальной практике», 18 февраля 2009г., «Нотариальный вестник» Архив 2009г.

23. Об оценке и значении гражданского законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации как источников частного права: Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сб. памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998г.

24. Панцхава И.В. «Открытие наследства, “наследство без границ”», Журнал «Юриспруденция» № 9, М.: РГГУ, 2007 г.

25. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: "Статут", 2001. – 353 с. (Классика российской цивилистики).

26. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2002. С. 283.

27. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. М.: <Статут>, 2003. - 558 с. (Классика российской цивилистики).

  1. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Классика российской цивилистики. – М., 2003. – С. 294.

  2. Актуальные проблемы и особенности оформления наследственных прав в России и странах ближнего зарубежья : материалы международной науч.-практ. конф.(г. Санкт-Петербург, 28–29 мая 2009 года). – М.: ФРПК, 2009. – 128 с.

  3. Хвостов В.М. Система римского права. – М., 1996. – С. 422.

  4. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга третья. М.: <Статут>, 2004. - 571 с. (Классика российской цивилистики.)

  5. Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2005.

  6. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. Воронеж, Воронежский Университет. 1979. - С. 24-40.

  7. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 337.

  8. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 29 – 30

  9. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: "Статут", 2001. – 353 с. (Классика российской цивилистики.)

  10. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, испр. М.: <Статут>, 2003. - 558 с. (Классика российской цивилистики.)

  11. Федеральный закон от 30.06.2008 N 105-ФЗ "О внесении изменения в статью 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"

  12. Статья 1174. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ, (принят ГД ФС РФ 01.11.2001), (ред. от 30.06.2008)

  13. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967. С.

  14. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: "Статут", 2001. – 353 с. (Классика российской цивилистики.)

  15. Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2009.- 96 с.

  16. Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций // Правоотношения, связанные с продуктами творческой деятельности. Семейное право. Наследственное право. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1965.

  17. Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2009.- 96 с.

  18. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. СПб, 1894.

  19. Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2009.- 96 с.

  20. Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2009.- 96 с.

  21. Мейер Д.И. Русское гражданское право.(в 2 ч.), § 71 «Принятие наследства и отречение от него. Раздел наследства», 1902., Изд. 3-е, испр. М.: «Статут», 2003. – 831 с. (Классика российской цивилистики.

  22. Л.В. Лайко. Статья «О понятии, способах и сроках принятия наследства». М.: 2007, "Наследственное право", 2007, N 2

  23. Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ (в ред. от 20.03.2011г.) "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

  24. Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 3. С. 727.

  25. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. М.: Русское издательство, 1993. С. 320, 635.

  26. Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2009.- 96 с.

  27. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – С. 588.

  28. Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2009.- 96 с.

  29. Согласно ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) "Об актах гражданского состояния"

    2 Виноградова О.Ю., нотариус г. Москвы «Нотариальный вестник», Архив 2009 г.: «Правовые основания открытия наследства», 15.09.2009, официальный сайт Федеральной Нотариальной Палаты - http://notariat.ru

  30. Письмо УФНС РФ по г. Москве № 28-10/65794 от 16 сентября 2005 года «О порядке исчисления и уплаты государственной пошлины при выдаче свидетельства о праве на наследство»

  31. Статья 16, Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"

  32. Подпункты 7-9, пункт 1, статья 333.25. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении за совершением нотариальных действий, Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 07.03.2011)

  33. Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2009.- 96 с.

  34. Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994), (ред. от 06.04.2011)

  35. Приказ ФМС РФ от 20.09.2007 N 208 (ред. от 23.12.2009) "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2007 N 10545)

  36. «Нотариальный вестник» Архив 2009г.: Обзор Законодательно-методического отдела
    Федеральной Нотариальной Палаты «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных норм гражданского законодательства и иных норм права, применяемых в нотариальной практике», 18 февраля 2009 г, официальный сайт Федеральной Нотариальной Палаты - http://notariat.ru

  37. Статья 3.1. Закона РФ N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 04.07.1991г. (с ред. от 11.06.2008г.)

  38. Указ Президента РФ от 07.09.2010 N 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации"

  39. Пункт 50, Глава IV. Хранение государственных наград, "Положение о государственных наградах Российской Федерации" Указа Президента РФ от 07.09.2010 N 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации"

  40. Официальный сайт Федеральной Нотариальной Палаты - http://notariat.ru/section81543/text_499_28.htm