Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятия и виды наследования

Содержание:

Введение

Актуальность моей курсовой работы определена тем, что в любом государстве и во все времена, всегда востребованными будут ответы на вопросы, касающиеся наследования. Особенно острые споры возникают о наследстве, когда речь идет о недвижимом имуществе, денежных накоплениях, когда на наследство претендует несколько наследников. Также очень важно было изучить вопросы наследования за рубежом, проанализировать ситуации, связанные с оформлением прав на наследство, сравнить с особенностями российского законодательства. Считаю эту тему очень актуальной. В своей работе мне необходимо рассмотреть роль нотариуса в наследственных правоотношениях, раскрыть понятие и сущность наследования, основания возникновения наследственных отношений, правовое регулирование различных видов наследования, изучить виды наследования.

Цель:

раскрыть понятие наследования, их виды, особенности каждого из них и выявить роль нотариуса в наследственных правоотношениях.

Для достижения цели в процессе написания работы решались следующие задачи:

1.Исследовать нормативно-правовую базу по вопросу наследования;

2.Проанализировать юридическую практику по вопросам наследования;

3.Выявить проблемные вопросы института наследования, ознакомиться с зарубежной практикой по наследованию.

Методами научного познания, применяемыми в данной работе, являются методы анализа и доказательства.

При написании работы я использовала Конституцию Российской Федерации, а также Кодексы, Законы и нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу правоотношений: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Приказ Минюста РФ «Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации", Приказ Минюста РФ от 19.11.2009г. № 403 «Об утверждении Правил нотариального делопроизводства", «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и другие. А также использовались труды отечественных ученых в области гражданского права. Наиболее интересными, на мой взгляд, являются работы: П.В.Крашенинникова, А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого, и других авторов. Использовался материал из нотариальной практики нотариусов г. Иркутска, публикаций из СМИ и интернет - ресурсов. В научной литературе вопросы наследования наиболее полно освещены в книгах таких авторов, как Абраменков М.С., Гордон М.В.и многих других. Очень интересно было ознакомиться с современными подходами в решении вопросов наследства кандидатом юридических наук, доцентом Качур А.Н..

Структура работы обусловлена темой, поставленными целями и задачами. Настоящая работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии.

1. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие и сущность наследования

Конституция РФ относит вопросы наследования к исключительной компетенции РФ. Поэтому, источниками наследственного права могут быть лишь нормативные акты федеральных органов власти: нормы Основного Закона, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Основным источником наследственного права является Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, четвертая). Часть 3 ГК РФ носит название "Наследственное право". Здесь аккумулировано подавляющее большинство правовых норм, регулирующих к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Это означает, во-первых, что имущество переходит в неизменном виде как единое целое, во-вторых, что оно переходит к наследникам одновременно (п. 1 ст. 1110 ГК). Соответственно, нельзя в порядке наследования одни права принять, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле оно представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения по поводу перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право выступает как правовой институт, входящий в состав гражданского права. В субъективном смысле под правом наследования понимается право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства. Согласно Гражданскому кодексу в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага[1]. При наследовании к наследникам переходят не только права, но и обязанности наследодателя, а следовательно, и его долги. Однако, наследник, принявший наследство, несет ограниченную ответственность по долгам наследодателя. Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме[2] Таковыми являются: лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста; лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет; эмансипированные несовершеннолетние[3]. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя[4]. Лица, ограниченные судом в дееспособности, принимают наследство с согласия попечителя[5]. От имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних) граждан и граждан, признанных судом недееспособными, наследство принимают их законные представители; от имени малолетних - их родители, усыновители или опекуны[6], от имени граждан, признанных судом недееспособными, - их опекуны[7].

1.2. Основания возникновения наследственных отношений и виды наследований

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Юридическими фактами, или основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и объявление судом гражданина умершим[8]. Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет очень важное правовое значение. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении данного гражданина умершим. В случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели[9], временем открытия наследства является день смерти, указанный в решении суда[10]. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них[11]. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя[12]. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель и наследники.

Наследодатель - лицо, права и обязанности, которого после его смерти переходят к другим лицам (наследникам). Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории РФ. Юридические лица не могут оставлять наследства. Наследники - лица, указанные в завещании или законе в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, публично-правовое образование. Граждане и государство (Российская Федерация) могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию. Юридические лица, субъекты РФ муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их пользу составлено за - вещание. К наследованию, как по закону, так и по завещанию, могут призываться граждане, находящиеся в живых, в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства[13].

В целях защиты наследодателя и охраны его интересов, профилактики совершения корыстных правонарушений, связанных с получением наследства, законодатель вводит нормы о недостойных наследниках, которые не могут призываться к наследованию, как по закону, так и по завещанию. Закон лишает права на получение наследства недостойных наследников[14]. Так, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако, граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Таким образом, не важно, в чьих интересах действовал наследник, совершая противоправные действия, он в любом случае считается недостойным. Противоправные действия, направленные на наследодателя или кого-либо из наследников, должны быть совершены только умышленно. Если наследодатель умер вследствие неосторожных действий наследника, то наследник не считается недостойным и имеет право призываться к наследству. Покушение на правонарушение, как и само правонарушение, служит основанием для признания наследника недостойным. В любом из случаев для признания лица недостойным наследником необходимо, чтобы факт совершения правонарушения был установлен решением суда. После этого недостойные наследники не могут призваться к наследованию ни по закону, ни по завещанию. Несмотря на оправданную строгость указанной нормы, закон оставляет возможность для реабилитации недостойного наследника и восстановления его в имущественных правах.

Этот вопрос, благодаря действию свободы завещания, отдан на усмотрение наследодателя. Если после того, как в судебном порядке будет установлена противоправность поведения лица и корыстная направленность его действий, а наследодатель все же завещает ему свое имущество, то такое лицо может призываться к наследованию[15]. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. По требованию заинтересованного лица суд может отстранить от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения, лежавших на них, в силу закона, обязанностей по содержанию наследодателя[16]. Подобные обязанности возложены на родителей в отношении своих несовершеннолетних, а также совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в помощи детей[17]. В свою очередь трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей[18]. При уклонении от исполнения данных обязанностей такие лица решением суда могут быть признаны недостойными наследниками и тем самым лишены права наследования. Однако такие родители могут наследовать после своих детей по завещанию. Если к моменту признания недостойным наследником гражданин уже вступил во владение каким-либо имуществом из состава наследства, то на нем лежит обязанность по возврату всего неосновательно полученного. Причем, имущество должно быть возвращено в натуре, т.е. подлежат возврату именно те вещи и имущественные права и в том виде, в котором они были получены. В случае невозможности возврата имущества в натуре приобретатель должен возместить его действительную стоимость. Помимо возврата имущества также подлежат возмещению доходы, которые недостойный наследник извлек или должен был извлечь из этого имущества[19].

Какое имущество может входить в состав наследства?
Как показывает анализ, в состав наследственной массы могут входить:

-Вещи, как движимые, так и недвижимые; деньги, в том числе в иностранной валюте, иные валютные ценности; ценные бумаги; любые другие вещи;

-Иное имущество (например, земельный участок);

-Имущественные права (например, право требования возврата долга);

-Обязанности наследодателя (например, бремя содержания имущества).

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

1. Права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законом или учредительными документами;

2. Право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

3. Права и обязанности по алиментным обязательствам;

4. Права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении;

5. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными[20].

В состав наследства входят также: акции, ценные бумаги, паенакопления в жилищном, жилищно-строительном, дачном, гаражном или ином потребительском кооперативе, либо квартира, дача, гараж, иное помещение, пай, за которые полностью выплачен и данное имущество оформлено за наследодателем на праве собственности, в установленном законодательством порядке. Если воля наследодателя на оформление указанного имущества на праве собственности была выражена в письменном заявлении, направленном в компетентные органы, но процедура оформления не была завершена в связи с его смертью, такое имущество может быть судом признано наследственным по требованию заинтересованных лиц. Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. Кроме того, они могут получить имущество от наследников, отказавшихся от наследства именно в пользу юридического лица. К наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства[21]. Наследственное имущество переходит к государству, если оно ему завещано, а также, если это имущество является выморочным. Случаи признания имущества выморочным определены законом. В качестве субъекта права наследования завещанного государству и выморочного имущества выступает Российская Федерация. Однако, в дальнейшем возможна передача полученного в порядке наследования имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований[22].

2. Наследования по Закону

2.1. Принципы наследования по Закону

Как я уже отмечала ранее, существует два самых основных вида наследования - наследование по закону и наследование по завещанию. По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Наследование осуществляется по закону, если: завещание отсутствует (не составлялось вовсе или отменено посредством распоряжения завещателя о его отмене); завещание касается только части наследственного имущества, вследствие чего другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону; завещание является недействительным; наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве; завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию наследство не принял, либо не имеет права наследовать, либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой наследник на такой случай не подназначен; содержание завещания заключается в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, либо ограничивается завещательным отказом (завещательным возложением)[23]. Принципы наследования по закону можно сформулировать следующим образом:

-наследование по закону наступает при отсутствии правовых оснований для наследования по завещанию. То есть наследование по завещанию имеет приоритет перед законным порядком наследования;

-содержание правил наследования по закону должно соответствовать, как частным интересам обеспечения прав членов семьи наследодателя, так и публичным интересам государства и общества. Частные интересы обеспечиваются призванием к наследству родственников наследодателя, а публичные - возможностью наследования государством и иными публичными образованиями имущества, оказавшегося выморочным;

-наследники по закону наследуют в равных долях. Все наследники, наследующие на основании закона, имеют равные права наследования, независимо от пола, гражданства или имущественного положения. Наследники на основании закона приобретают равные права на наследственное имущество наряду с наследниками по завещанию. То есть при том, что наследование может осуществляться по различным основаниям, правовые последствия в результате осуществления правопреемства будут равны, без дискриминации в отношении наследников по тому или иному основанию;

-при наследовании по закону учитываются не только отношения родства, но и брачные отношения. Наследственные права супруга наследодателя подлежат защите и обеспечению, переживший супруг не устраняется от наследования родственниками наследодателя;

-особым, социально значимым принципом наследования по закону является правило об обязательной доле в наследстве;

-усыновленные и усыновители наследуют по закону наравне с родственниками наследодателя по происхождению»[24].

С учетом указанных обстоятельств , действующим законодательством установлен следующий порядок призвания к наследованию по Закону:

-наследники первой очереди - дети, супруг и родители наследодателя. В случае, если кто-либо из этих наследников к моменту смерти наследодателя умрет, по праву представления призываются к наследованию внуки наследодателя и их потомки[25];

-наследники второй очереди - родные братья и сестры наследодателя, а также его дедушки и бабушки, как со стороны отца, так и со стороны матери. Если кто-либо из братьев или сестер наследодателя умрет раньше его, то по праву представления призываются к наследованию их дети - родные племянники и племянницы наследодателя[26];

-наследники третьей очереди - родные братья и сестры родителей наследодателя, то есть его родные дяди и тети. Если кто-либо из них умер раньше наследодателя, то по праву представления призываются к наследованию их дети, то есть двоюродные братья и сестры наследодателя[27];

-наследники четвертой очереди - прадедушки и прабабушки наследодателя;

-наследники пятой очереди - дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек, то есть его двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки;

-наследники шестой очереди - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестер и дети его двоюродных дедушек и бабушек, то есть его двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы и двоюродные дяди и тети;

-наследники седьмой очереди - пасынки, падчерицы, отчим или мачеха наследодателя[28];

-наследники восьмой очереди - нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не относящиеся к числу наследников по закону предыдущих семи очередей[29]. Здесь необходимо дать несколько пояснений. Супруг призывается к наследованию только в том случае, если брак с наследодателем на момент открытия наследства не расторгнут и не признан недействительным. В противном случае - то есть, если брак, к моменту открытия наследства уже расторгнут или, если брак был признан по решению суда недействительным, с внесением соответствующих записей в книгу записи актов гражданского состояния - гражданин не имеет супружеского статуса. Следовательно, в качестве супругов такие граждане не могут быть призваны к наследованию по закону. В связи с этим, нужно также отметить, что в отношении пасынков, падчериц, отчимов и мачех специальные указания в Гражданском кодексе отсутствуют. В законе они указаны в качестве наследников по закону седьмой очереди. Однако в этой норме не установлены условия призвания их к наследованию. Это создает неопределенность при решении, например, такого вопроса: будет ли ребенок призван к наследованию после смерти отчима в том случае, когда его мать умерла ранее своего мужа - отчима ребенка? Да, ребенок в этом случае будет призван к наследованию. Или иная ситуация: будет ли ребенок призван к наследованию после смерти отчима, если его мать и ее муж - отчим ребенка расторгли брак? Нет, в такой ситуации ребенок не будет призван к наследованию, поскольку была утрачена правовая связь между его родителем и его (ее супругой). Указанные сложности обусловлены тем, что в российском законодательстве отсутствуют понятия пасынка, падчерицы, отчима и мачехи. Точнее - не определена продолжительность, если можно так сказать, действия подобного статуса с правовой точки зрения.

Толкование норм Гражданского кодекса дает основания предполагать, что в случае расторжения соответствующего брака их родителей - соответственно с отчимом или мачехой - пасынки и падчерицы наследодателя (точнее, бывшие пасынки и падчерицы наследодателя) теряют право на наследование имущества отчима или мачехи, в качестве возможных наследников по закону седьмой очереди. Аналогичным образом отчимы и мачехи, в случае расторжения брака, теряют право на наследование имущества детей своих бывших супругов (своих бывших пасынков и падчериц). Напротив, если супруг наследодателя умер раньше его, то его дети - соответственно пасынки и падчерицы наследодателя - могут быть призваны к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди. Точно так же в случае смерти соответствующего родителя наследодателя, отчим и мачеха последнего, могут быть призваны к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди. Это следует из того, что рассматриваемые лица - свойственники наследодателя - относятся к наследникам седьмой очереди, призываемой к наследованию, в случае отсутствия родственников, отнесенных законодателем к наследникам предыдущих шести очередей, прежде всего, в случае отсутствия супруга. Соответственно, если наследодатель после смерти своего супруга - родителя пасынка или падчерицы - вступит в новый брак, то новый супруг (супруга), являясь наследником первой очереди, фактически отстранит детей предыдущих супругов. Следовательно, наследственные права пасынков и падчериц, как наследников по закону седьмой очереди, существуют с момента смерти их родного родителя и до вступления отчима или мачехи в новый брак. Важно отметить, что, если наследник принимает наследуемое имущество, и при этом у наследодателя остались долги, то вступивший в наследство обязан их погасить. Если же он не согласен удовлетворить требования кредиторов, то имеет право отказаться от принятия наследства по закону. Необходимо учитывать и то, что нельзя принять только часть наследства, не обремененную долговыми обязательствами. Между наследниками по закону делится все имущество, включая долги. И если наследник отказывается от такого наследства, то его доля делится между другими наследниками[30].

Считается, что до седьмой очереди наследование по закону не доходит. Однако, в реальности такие исключительные случаи имеются и даже существует судебная практика наследование пасынками (падчерицами)после умершей мачехи или отчима. Не смотря на наличие законодательного регулирования таких условий, оно допускает ряд пробелов, например, для случаев, когда такие лица призываются к наследованию, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия вследствие смерти или умершим того супруга, который является родителем пасынка, падчерицы. И, как отмечает кандидат юридических наук А.Н.Качур «наследование пережившим супругом проблематично по вопросам в определении доли пережившего супруга в деятельности общества с ограниченной ответственностью или участие в деятельности общества. И считает "целесообразно дополнить пункт 3 статьи 1176 Гражданского кодекса РФ положением о праве пережившего супруга на получение акций, без какого либо согласия остальных акционеров, вне зависимости условий Устава предприятия»[31].

2.2. Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Одним из самых трудных вопросов наследственного права являются условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их доли. При определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. К нетрудоспособным относят: женщин, достигших 55 лет, мужчин – 60 лет, инвалидов I, II, III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, и учащихся - 18 лет. Состоящими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от них такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Отсюда следует вывод о том, что необязательно полное иждивение нетрудоспособного. Последний мог иметь и иные, менее значительные по сравнению с помощью наследодателя, средства материального обеспечения. При этом не имеет значения сам по себе факт раздельного проживания иждивенца и наследодателя. Главное - установить, что помощь последнего была постоянной и являлась основным источником существования нетрудоспособного. Рассмотрим порядок наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами, имея в виду, что именно порядок призвания их к наследованию является главной особенностью наследования этой категории граждан.

Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников по закону. Они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди из семи предусмотренных очередей, призванной к наследованию, однако, они не приобретают статуса наследников этой очереди. Действует лишь определенный порядок призвания их к наследованию, неравнозначный установлению очередности наследования. Не случайно в законе говорится о наследовании иждивенцами наравне с наследниками любой очереди. ГК РФ выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве законных наследников, для каждой из которых, кроме общих условий, устанавливает дополнительное условие призвания к наследованию. В первую группу включены граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. ст. 1143 - 1145 Гражданского кодекса, т. е. к любой из шести очередей законных наследников начиная со второй. Иждивенец-наследник первой очереди наследует на общих основаниях независимо от наличия условий призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. На таких же основаниях наследуют нетрудоспособные иждивенцы-наследники любой из последующих шести очередей, если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец. Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Преимущество, признаваемое за ними законом и объясняемое их статусом, состоит в том, что, не будучи наследниками этой очереди, они наследуют вместе и наравне с входящими в нее наследниками, хотя и относятся к более дальней очереди. Таким образом, эти лица наследуют вне своей очереди, т. е. вне очереди. Вторая группа представлена нетрудоспособными иждивенцами, которые не являются наследниками, названными в ст. ст. 1142 - 1145 Гражданского кодекса.

Призвание их к наследованию возможно при наличии не только общих условий - нетрудоспособности и состояния на иждивении, - но также и дополнительного условия - совместного проживания с умершими не менее года до его смерти[32]. Нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников, в вышеуказанных статьях Гражданского кодекса, проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, наследуют самостоятельно в восьмой очереди, если отсутствуют другие наследники по закону любой из семи очередей[33]. Как видно, указанные граждане призываются к наследованию при тех же условиях, что и другие иждивенцы второй группы. Наследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства обусловлено установлением юридических фактов, с которыми закон связывает право наследования. Если между наследниками и иждивенцами не возникает споров о наследовании последними, проблема доказывания может и не возникать. Но даже при их отсутствии, если будет необходимо получить свидетельство о праве на наследство, потребуется представить нотариусу доказательства в подтверждение права наследования, т. е. каждого элемента юридического состава как основания права наследования[34]. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные граждане - иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Следует отметить, что для того, чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании наследодателя.

Достаточно того, что он (иждивенец) получал от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. При рассмотрении п. 1 ст. 1148 Гражданского кодекса, обращает на себя внимание отсутствие указания на ст. 1142 ГК, определяющую наследников по закону первой очереди. Объясняется это тем, что иждивенец-наследник первой очереди наследует на общих основаниях независимо от наличия условий призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. На таких же основаниях наследуют нетрудоспособные иждивенцы-наследники любой из последующих семи очередей, если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец. Так, если после смерти гражданина остались его брат и нетрудоспособный дедушка, то, поскольку оба относятся ко второй очереди наследников по закону, дедушка наследует вместе с братом умершего, но именно, как наследник второй очереди, а не как нетрудоспособный иждивенец. Это важно, имея в виду практическое значение определения основания призвания нетрудоспособного иждивенца к наследованию. Допустим, что брат отказался от наследства. Возникнет вопрос: должен ли наследовать только нетрудоспособный иждивенец-дедушка в качестве наследника второй очереди или он наследует вместе с наследниками третьей очереди? Правильным представляется признание в этом случае нетрудоспособного иждивенца единственным наследником[35].

2.3. Право на обязательную долю в наследстве

Известно, что принцип свободы завещания позволяет завещателю (наследодателю) указать в качестве наследника абсолютно любое лицо, не считаясь при этом с интересами ближайших родственников. Однако, гражданское законодательство России исходит из того, что интересы некоторых из них должны быть защищены от его своеволия, а поэтому ст. 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает право некоторых лиц на обязательную долю в наследстве. Так, согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ - несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (так называемая обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. Суть права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо от содержания завещания указанные лица будут наследовать имущество наследодателя даже вопреки его воле. Необходимо отметить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, что наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в т. ч. стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

2.4. Права супруга при наследовании

В Гражданском кодексе отмечено что, принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам[36]. Следует отметить, что сложившаяся нотариальная практика, связанная с оформлением наследственных прав на имущество, приобретенное супругами в период брака, не всегда отвечает требованиям законодательства. Так, например, свидетельство о праве собственности пережившему супругу на долю в совместно нажитом имуществе выдается лишь по требованию этого супруга. Если переживший супруг не изъявил желания получить свидетельство о праве собственности, то доля его в совместно нажитом имуществе включается в наследственную массу. Таким образом, предметом наследования становится не доля в праве общей собственности на имущество, как это должно быть, а все имущество, что, безусловно, нарушает права и законные интересы пережившего супруга. Часть нотариусов считают, что получение свидетельства о праве собственности - это право, а не обязанность пережившего супруга. Действительно, получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, является правом пережившего супруга. Но при этом неправомерно производить подмену двух понятий: существования самого права и документального оформления этого права. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества[37]. Из приведенной нормы следует, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными.

2.5. Наследование выморочного имущества

При ряде обстоятельств наследственное имущество является выморочным: при отсутствии наследников по закону, перечисленных в статьях 1142 - 1148 ГК РФ, и наследников по завещанию, а также в случаях, когда никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные, никто из наследников не принял наследства либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника[38]. В российском гражданском законодательстве переход выморочного имущества к государству определяется, как особый вид наследования по закону. По действующему законодательству наследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты РФ и муниципальные образования такой возможности лишены. При приобретении права собственности на бесхозяйные вещи субъектом выступает муниципальное образование[39]. Наследование предполагает приобретение наследственного имущества в комплексе, включая не только вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество предполагает возникновение соответствующего права в отношении отдельной вещи. Причем в зависимости от вида бесхозяйного имущества и обстоятельств его обнаружения существует различный механизм приобретения на него права собственности. Бесхозяйным же может быть признано имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, а также, если собственник от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе. Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято наследниками по завещанию, а в отношении оставшегося имущества не сделано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует.

Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют. Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону. Во-первых, переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства[40]. Во-вторых, поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследства[41]. Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Такая передача должна осуществляться исходя из положений п. 3 ст. 1151 Гражданского кодекса, только после оформления права собственности государства. В-третьих, для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона[42]. То обстоятельство, что государство не должно выражать волю на принятие наследства, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство[43]. В нотариальной практике возник вопрос о порядке наследования выморочного имущества, поскольку различные государственные органы − территориальные органы Министерства имущественных отношений РФ и Министерства по налогам и сборам РФ − заявляют о своем праве от имени РФ на получение свидетельства о праве на выморочное имущество (в частности, на недвижимость). Должны быть решены все практические проблемные вопросы: представитель какого государственного органа обращается к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по статье 1151 Гражданского кодекса; выдается указанное свидетельство сразу по истечении шести месяцев со дня открытия наследства или предоставляется дополнительный срок для розыска опоздавших наследников и кто в этом случае их должен разыскивать; какова дальнейшая судьба этого имущества − подлежит ли оно продажи с торгов или у него другая судьба? На практике возникает вопрос, каким образом, например, совладелец жилого дома может получить долю дома, если она оказалась выморочной.

Освещая вопросы наследования, нельзя не сказать о способах оформления наследства. Устанавливается два способа принятия наследства: формальный (путем подачи соответствующего заявления) и неформальный (путем совершения действий)[44]. Наследник вправе выбрать по своему усмотрению любой из способов принятия наследства. Для вступления в наследство необходимо подготовить документы. Ими являются: свидетельство о смерти; справка с последнего места жительства наследодателя; документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении или браке); правоустанавливающие документы на движимое и недвижимое имущество. Далее необходимо подать нотариусу заявление о принятии наследства, приложив к нему вышеперечисленные документы[45]. Если у наследника нет возможности подать заявление лично, то он может отправить его по почте. Обязательно его подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариусом или должностным лицом, которое имеет на это право (главным врачом больницы, начальником исправительного учреждения). Заявление обязательно должно содержать следующие сведения: имя, фамилию, отчество наследника и наследодателя; дату смерти и его последнее место проживания; подтверждение того, что наследник готов вступить в наследство; основания для этого (родственные или супружеские отношения); дату подачи заявления. В заявлении указываются также иные сведения в зависимости от известной наследнику информации (о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества и пр.).

С подачей нотариусу заявления связан ряд спорных вопросов. Рассмотрим данный вопрос на примере из практики - наследник до истечения срока принятия наследства обратился к нотариусу по месту своего жительства в г. Иркутске для оформления заявления о принятии наследства и свидетельствования подлинности своей подписи на нем. Затем по прошествии определенного времени наследник направил это заявление по почте нотариусу в г. Тайшет, по месту открытия наследства, но к тому времени истек срок для принятия наследства. В данной ситуации позиция нотариусов не однозначна. Одни считают, что налицо нарушение требований п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса (т.к. подача заявления осуществилась нотариусу по месту открытия наследства уже после истечения установленного срока, а само по себе свидетельствование подлинности подписи на заявлении еще не означает принятия наследства) и направляют наследника в суд за установлением факта принятия наследства. Другие нотариусы полагают, что необходимо руководствоваться датой штампа отделения связи на конверте, и ссылаются на п. 2 ст. 194 ГК РФ.[46] Такого же мнения придерживается Федеральная нотариальная палата, которая в п. 23 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных 28.02.2009 г. указала следующее: «при отправлении заявления по почте оно считается поданным в срок, установленный для принятия наследства, если оно сдано оператору почтовой связи до истечения установленного срока, то есть датировано числом до последнего дня срока включительно. К наследственному делу приобщается конверт со штампом, на котором указана дата отправления поступившего заявления. Если к нотариусу по месту открытия наследства указанное заявление наследника поступило по истечении установленного для принятия наследства срока, то срок для принятия наследником наследства не считается пропущенным»[47].

Также, стоит более подробно остановится на обязательности свидетельствования подлинности подписи наследника на его заявлении, если оно подается нотариусу не лично наследником. Статья ст. 1153 п. 1 Гражданского кодекса РФ, дает чёткое понимание о действиях и способах принятия наследства «если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса». В нотариальной практике не раз возникал вопрос о том, должен ли наследник в подаваемом нотариусу заявлении указывать других наследников, призываемых к наследованию? На этот вопрос единого мнения также нет. Одни полагают, что принятие наследства - личное право каждого наследника, то и подавать заявление каждый должен сам за себя, не указывая других наследников, тем более, что закон такого требования не содержит, да и на практике возникают ситуации, когда наследник может не знать о существовании других наследников или указать в качестве наследника того, кто им не является. Другие нотариусы считают, что в заявлении о принятии наследства по закону в обязательном порядке должны быть перечислены все наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию - все наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. В этом случае нотариусы считают, что умышленное сокрытие наследником факта существования остальных наследников может послужить основанием для признания этого наследника недостойным[48]. Так, один из районных судов г. Иркутска вынес решение о признании наследника недостойным по тому основанию, что он скрыл информацию еще об одном наследнике. Суд в решении указал: «ответчик Николаев А.Б., будучи законным представителем несовершеннолетнего Николаева Евгения, умышленно скрыл от нотариуса факт того, что имеет несовершеннолетнего сына, также являющегося наследником 1-ой очереди. Таким образом, своими действиями Николаев А.Б. нарушил законное право своего несовершеннолетнего сына на принятие наследства. В результате суд постановил: «Признать Николаева А.Б. недостойным наследником и лишить его права наследования по закону после смерти его супруги Николаевой».

Вывод:

Изучив аспекты наследования по закону, я установила, что, этот вид наследования представляет собой порядок наследственного правоприемства, при котором переход имущества к наследникам умершего определяется не в соответствии с его завещательными распоряжениями, а в соответствии с правилами законодательства, в которых учитываются отношения родства, брачных отношений, наличия находящихся ранее на иждивении у умершего и другие обстоятельства. Считаю важным, что Гражданский Кодекс РФ довел число очередей наследников до восьми. Одна из основных причин этого состоит в том, чтобы свести к минимуму случаи перехода наследства как выморочного в собственность публичных образований. Кроме этого, выявлено, что условия призвания к наследованию иждивенцев - наследников различаются: для одних - условия более мягкие, для других - более жесткие, при том, что статус граждан одной и другой группы ничем не отличается - нетрудоспособность и состояние на иждивении умершего, вследствие смерти которого они лишились средств к существованию. Это вызывает сомнения в обоснованности выделения двух групп наследников и установления дополнительного условия призвания к наследованию одной из них, а именно необходимости совместного проживания с наследодателем до его смерти.

3. Наследование по завещанию и его правовой механизм исполнения

3.1. Наследование по завещанию

Согласно п.1 ст. 1118 ГК РФ гражданин может распорядиться имуществом на случай смерти только путем совершения завещания с соблюдением установленных законом требований. Завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая может быть совершена только лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Поэтому, хотя возможность завещать свое имущество входит в содержание правоспособности гражданина, реализовать ее может только гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме[49]. В соответствии с п.1 ст.1124 Гражданского Кодекса РФ Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Существуют основные принципы завещания:

-Свобода завещания – наследодатель по своему усмотрению выбирает наследников и завещает все или часть своего имущества; также он вправе лишить наследства одного или нескольких наследников без объяснения причин, в любое время может отменить или изменить завещание. Свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве;

-Право завещать любое имущество – наследодатель может завещать часть или все свое имущество, а также имущество, которое он может приобрести в будущем;

-Свобода завещания – наследодатель по своему усмотрению выбирает наследников и завещает все или часть своего имущества, также он вправе лишить наследства одного или нескольких наследников без объяснения причин, в любое время может отменить или изменить завещание. Свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве;

-Право завещать любое имущество – наследодатель может завещать часть или все свое имущество, а также имущество, которое он может приобрести в будущем;

-Тайна завещания – нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, свидетели, исполнитель завещания, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, обязаны хранить в тайне сведения, касающиеся содержания завещания, его изменения или отмены;

-Назначение и подназначение наследников – завещатель вправе по своему усмотрению выбрать наследников, в том числе и не входящих в круг наследников по закону. Он вправе также подназначить других наследников на случай, если наследник умрет до открытия наследства или по другим причинам не примет наследство.

-Равенство долей в завещанном имуществе – при завещании имущества двум или более наследникам без определения доли каждого имущество считается завещанным в равных долях.

Рассмотрим юридические признаки завещания, отличающие его от других распоряжений на случай смерти:

1. Завещание – односторонняя сделка: оно приобретает юридическую силу вследствие выражения воли одного лица – завещателя[50].

2. Завещание является распоряжением на случай смерти. Это обстоятельство придает завещанию как сделке специфические особенности. При завещании правовые последствия, по общему правилу, возникают только с момента открытия наследства, т. е. с мо­мента смерти завещателя (или признания его как безвестно отсутствующего умершим, что приравнивается к его смерти).

3. Завещание – сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. В завещании должна найти точное и полное выражение личная воля завещателя. Поэтому завещание может быть совершено только самим завещателем[51].

4.Завещание является распоряжением гражданина о принадлежащем ему имуществе. Предметом завещательного распоряжения может быть любое имущество, принадлежащее завещателю, независимо от характера этого имущества (наличные деньги, облигации государственных займов, предметы домашней обстановки и обихода, жилой дом и т. п.) и от его местонахождения (в городе или сельской местности, в месте жительства завещателя или в ином месте). Но предметом завещательного распоряжения не могут быть такие имущественные права, которые гражданин не вправе уступить другому лицу и при жизни. Нельзя, например, завещать принадлежащее данному гражданину право на получение алиментов. Распоряжение об имуществе составляет основное содержание завещания. Но в завещании могут быть и некоторые распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон завещателя, о возложении на кого-либо из наследников обязанности по приведению в порядок рукописей, оставленных завещателем, и др.).

5. Завещание – сделка, которая для своей действительности требует обязательного соблюдения установленной законом формы. Поскольку исполнение завещания может последовать только после смерти заве­щателя, когда восполнить недостаток формы завещания уже невозможно, несоблюдение формы завещания неизбежно приводит к недействительности завещания.

6. Завещание не должно содержать в себе распоряжений, противных закону или сделанных в обход закона, либо направленных к явному ущербу для государства.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. Он может указать в завещании другого наследника на случай, если наследник по завещанию или закону, по каким-либо причинам таковым не станет. В завещании можно любым образом определить доли наследников. Если имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания долей, либо указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из них предназначены, то считается, что имущество завещано наследникам в равных долях. Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса о наследовании, отменить или изменить в дальнейшем совершенное им завещание[52]. Свобода завещания ограничивается правом обязательной доли, т.е. правом несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, призываемых к наследованию на основании пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследовать - независимо от содержания завещания - не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Обязательная доля удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, а если его недостаточно, то из завещанной части.

3.2. Форма и содержание завещания

Содержание завещания составляют распоряжения завещателя о назначении наследника или наследников, распределении между ними своего имущества в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о наследовании по закону и о выполнении наследниками других действий в соответствии с волей завещателя. Завещание носит строго личный характер, его нельзя составить и удостоверить через представителя. Не допускается также совместное завещание нескольких лиц[53]. При удостоверении завещания нотариус не проверяет принадлежность завещаемого имущества завещателю, это устанавливается лишь при вводе в права наследства.

Завещание может быть составлено в нотариальной или простой письменной форме. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом и собственноручно подписано завещателем. Если он в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе подписывается другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещание не подписано собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю его право на обязательную долю в наследстве и сделать об этом на завещании соответствующую надпись[54].

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений РФ, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания. К нотариально удостоверенным приравниваются:

1. завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарах, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами (начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов);

2. Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

3. Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4. Завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5. Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы[55].

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Особая разновидность нотариального завещания – закрытое завещание. Оно передается нотариусу в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей. Таким образом, завещателю обеспечивается полная тайна сделанных им распоряжений[56]. Данное завещание пишется завещателем только собственноручно. Этот конверт подписывается свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе.

Еще одна разновидность завещания – завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002г. №351, предусматривают совершение завещательного распоряжения в письменной форме в том банке, в котором находится счет. При этом завещатель может указать и одного, и нескольких наследников, указав долю каждого. Если доля не указана, денежные средства выдаются им в равных долях. Завещатель вправе предусмотреть условия выдачи вклада (например, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста). Завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Завещатель вправе в любое время изменить или отменить завещательное распоряжение, обратившись в тот же банк. В случае смерти завещателя, нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя), с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения[57]. Составление завещания в простой письменной форме допускается только при составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах, явно угрожающих жизни завещателя, в силу чего он лишен возможности совершить обычное нотариальное или приравненное к нему завещание[58]. Для его действительности необходимо: присутствие двух свидетелей, собственноручное написание. При этом из содержания такого документа должно быть ясно, что он представляет собой завещание. Если чрезвычайные обстоятельства прекратились, то для того, чтобы завещание сохранило силу, завещатель должен в течение месяца после этого совершить завещание в предусмотренной Гражданским кодексом форме[59]. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом факта, что оно было совершено именно в таких обстоятельствах.

3.3. Приобретение, принятие наследства

Завещание может быть в любое время отменено или изменено завещателем без указания причин его отмены или изменения. Принцип свободы завещания проявляется при этом в том, что для совершения указанных действий не требуется чье-либо согласие, в том числе и лиц, назначенных в завещании наследниками. Изменение завещания производится путем составления нового завещания, в котором завещатель указывает, какие изменения вносятся им в ранее сделанные завещательные распоряжения[60]. Если же он этого не сделает, то следует руководствоваться законодательно установленным правилом, согласно которому завещание, составленное позднее, отменяет прежнее завещание в той части, в которой оно противоречит последующему завещанию[61]. Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников. Кроме того, завещатель может поручить исполнение завещания исполнителю воли (душеприказчику)[62]. Действующее законодательство разрешает поручить душеприказчику исполнение завещания не только полностью, но и в определенной части. Исполнитель завещания может быть избран как из числа наследников, так и независимо от этого. Но в любом случае от него требуется согласие, выраженное одним из следующих способов: в собственноручной надписи на самом завещании; в заявлении, приложенном к завещанию; в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Помимо этого гражданин признается давшим согласие быть исполнителем завещания, если в течение месяца со дня открытия наследства он фактически приступит к исполнению завещания[63]. Исполнитель завещания может быть освобожден от исполнения своих обязанностей судом. Соответствующее решение суд принимает как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников, если имеются обстоятельства, которые препятствуют душеприказчику исполнять свои обязанности. Завещание, которым конкретный гражданин назначен исполнителем, является основанием его полномочий. Они удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом[64]. Душеприказчик должен принять определенные меры, необходимые для исполнения завещания. Существует еще один способ принятия наследства - наследственная трансмиссия, которая представляет собой переход права на принятие наследства к другим лицам, когда наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию в связи с открытием наследства, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок после открытия наследства. В этом случае право на принятие причитавшегося умершему наследнику наследства переходит к наследникам умершего наследника в том объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали наследнику, призванному к наследованию и умершему после открытия наследства.

Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к наследованию открывшегося наследства вместо наследника, умершего после открытия наследства, не успев его принять, призываются его наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его право на принятие открывшегося наследства. Правила наследственной трансмиссии применяются, как в случаях, если наследником в порядке наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в случаях, если таким наследником является наследник по завещанию. В порядке наследственной трансмиссии право на принятие причитающегося ему наследства переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, если все его наследственное имущество было им завещано, если завещана была только часть наследственного имущества или имущество вовсе не было завещано, то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к его наследникам по закону[65]. Право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит. Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит только в том случае, если имеются достоверные факты того, что умерший до истечения установленного срока принятия наследства наследник не принимал наследство после наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически. Если же наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять любым допускаемым законом способом наследство, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества[66]. Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях. При оформлении права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии применяются общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от наследства, возможности отказа от наследства в пользу других лиц. Права наследников и условия наследования определяются применительно к каждому в отдельности случаю наследственного правопреемства. Особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоят в том, что призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии наследник имеет право принять одновременно:

- наследство, которое не успел принять в установленный срок, призванный к наследованию наследник в связи с его смертью после открытия наследства первого наследодателя;

- наследство, открывшееся после смерти самого наследника - второго наследодателя.

Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также призываемый к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них, либо не принять то и другое наследство. Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот. Сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях не совпадают. Для принятия открывшегося наследства в порядке наследственной трансмиссии установлен специальный срок, который исчисляется со дня открытия наследства, но если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. Для принятия наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося в связи с его смертью, осуществляемого его наследниками на общих основаниях, устанавливается срок – 6 месяцев со дня открытия наследства. Наследники, пропустившие срок, установленный для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии, могут быть признаны принявшими наследство в судебном порядке. Поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследственного имущества умершего наследника, то, если наследник, призванный к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев принять это наследство, право на принятие такого наследства к наследникам последнего не переходит. Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника[67].

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять. Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке наследственной трансмиссии, не было осуществлено наследниками умершего наследника в установленный срок, оно переходит к другим наследникам[68].

3.5 Особенности наследования за рубежом

Хотелось бы немного затронуть вопрос наследования за рубежом. В Германии основным нормативным актом, регулирующим наследственные правоотношения, является Германское гражданское уложение 1896 г: Категории наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам. Парантелла - группа кровных родственников, происходящих от общего предка и его нисходящих. Закон не ограничивает количество парантелл. Наследники следующим образом распределяются по парантеллам: первая парантелла - нисходящие наследодателя; вторая парантелла - родители наследодателя и их нисходящие; третья парантелла - дед и бабка наследодателя и их нисходящие. Если в живых нет ни бабки, ни деда, то наследуют нисходящие умершего. Если последние отсутствуют, то доля умершего переходит к пережившему наследнику (бабке или деду), а в случае его смерти - к его нисходящим; четвертая парантелла - прадеды, прабабки наследодателя и их нисходящие; пятая и следующие парантеллы - прапрадеды и прапрабабки наследодателя и их нисходящие. Каждая парантелла призывается к наследованию лишь при отсутствии родственников предшествующей парантеллы[69]. Наряду с родственниками первой, второй и третьей парантелл наследует супруг наследодателя. При отсутствии указанных родственников переживший супруг наследует единолично. Внебрачный ребенок занимает по отношению к матери и отцу равное положение с законорожденными детьми. В случае смерти отца или его родственников внебрачный ребенок и его нисходящие наследуют наряду с законнорожденными детьми умершего и пережившим супругом[70]. В случае смерти внебрачного ребенка отец такого ребенка и его нисходящие наследуют наряду с матерью и ее законнорожденными детьми. В случае смерти внебрачного ребенка отец внебрачного ребенка и его родственники призываются к наследованию наряду с пережившим супругом наследодателя.

По отношению к матери и ее родственникам внебрачный ребенок занимает положение законного ребенка. При отсутствии наследников по закону наследственное имущество по праву наследования переходит к государству. В установленных законом случаях наследники могут быть лишены права наследования. Основанием для лишения является недостойное поведение наследника, выразившееся в попытке или умышленном причинении смерти наследодателю, в причинении вреда его здоровью, в принуждении наследодателя к составлению завещания. Доли наследников определяются по парантеллам. Внутри первой парантеллы имущество делится поровну между детьми наследодателя. Остальные нисходящие наследуют по праву представления, в соответствии с которым права наследника, умершего ранее наследодателя, переходят к его нисходящим. Внутри второй парантеллы имущество делится поровну между родителями наследодателя. Если одного из родителей нет в живых, его доля переходит к нисходящим по праву представления, а при их отсутствии - к оставшемуся в живых родителю. Внутри третьей и последующих парантелл доли наследников определяются аналогичным образом: восходящие имеют преимущество перед нисходящими и отстраняют их от наследования; имущество делится поровну между наследниками по отцовской и материнской линиям; при отсутствии родственников в одной линии все имущество распределяется внутри другой; нисходящие наследуют по праву представления[71]. Переживший супруг не включается ни в одну из парантелл.

Он наследует наряду с родственниками, входящими в состав первых трех парантелл. Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с первой парантеллой, то он имеет право на 1/4 имущества; со второй парантеллой - на 1/2; с третьей парантеллой - на 1/2 доли имущества, приходящейся на наследников (бабку и деда наследодателя). При отсутствии родственников, входящих в первые три парантеллы, переживший супруг наследует имущество в полном объеме. Если супруги владели раздельным имуществом и к наследованию помимо пережившего супруга призывается один или двое детей наследодателя, то они получают наследство в равных долях. Если переживший супруг является родственником наследодателя, то он наряду со своей долей в качестве супруга получает отдельную долю в наследственном имуществе. Для нисходящих, исключенных наследодателем из завещания, Германское гражданское уложение устанавливает обязательную долю в наследственной массе. Размер такой доли составляет 50% доли, установленной законом. Аналогичное правило распространяется на родителей и пережившего супруга, если эти лица, являясь наследниками по закону, исключены из числа наследников путем завещательного распоряжения или их доля по завещанию меньше, чем половина их законной доли[72]. Во Франции законодательством предусматривается четыре категории наследников по закону:

1. Дети и другие нисходящие родственники наследодателя;

2. Восходящие родственники наследодателя;

3. Родственники наследодателя по боковой линии;

4. Переживший супруг.

Наследниками могут быть лица, "существующие в момент открытия наследства". Понятие существования является более широким, чем понятие нахождения в живых, и позволяет наделить наследственной - правоспособностью зачатых, но еще не родившихся детей.

Мертворожденные дети и дети, родившиеся "нежизнеспособными", наследниками не признаются. Другая категория лиц, правовое положение которых в наследственных отношениях не всегда легко определить, - это безвестно отсутствующие. Поэтому, Законом № 77-1447 от 28 декабря 1977 г. в ст. 725 ГК было внесено дополнение, прямо предусматривающее, что наследниками могут быть лица, в отношении которых вынесена презумпция безвестного отсутствия. Еще одна категория наследников по закону, о которой следует сказать особо, - это лица, наследующие по праву представления. Статья 739 ГК определяет право представления как юридическую фикцию, позволяющую признать за представителем положение, степень родства и права, которыми обладал по отношению к наследству и наследодателю представляемый. Например, если у наследодателя было три сына, один из которых умер, оставив двух дочерей, то две внучки призваны к наследованию вместе с двумя оставшимися в живых сыновьями, как бы замещая умершего отца. Статья 744 ГК уточняет, что право представления не может иметь места в отношении лиц, находящихся в живых[73]. Согласно этой же статье, отказ представителя от наследства представляемого не препятствует представителю замещать представляемого в наследовании по закону. Так, в этом примере внучки будут призваны к наследованию даже в том случае, если ранее они отказались принять наследство своего отца.

Право представления действует только по нисходящей и боковой линиям родства, без ограничения степеней родства по прямой линии, и включая племянников и их нисходящих по боковой линии. Анализ положений Гражданского Кодекса позволяет вывести пять очередей наследников. Первую очередь образуют дети наследодателя и другие прямые нисходящие родственники, наследующие по праву представления. Вторую очередь составляют родители наследодателя, а также его братья и сестры и их нисходящие, наследующие по праву представления. В третью очередь входят дед, бабка и прямые восходящие родственники более отдаленных степеней. В четвертую очередь наследует переживший супруг. Пятая очередь состоит из боковых родственников, не попадающих во вторую очередь, до шестой степени родства включительно (к родственникам шестой степени относятся, например, трою родные братья и сестры). В случае, когда наследодатель был неспособен к составлению завещания, в пятую очередь входят боковые родственники до двенадцатого колена включительно. Гражданский кодекс различает пять линий родства: нисходящую, восходящую по матери, восходящую по отцу, боковую по матери, боковую по отцу. В каждой из линий более близкие родственники устраняют от наследования более отдаленных, за исключением случаев, когда более отдаленные наследуют по праву представления. Наследники второй, третьей и пятой очереди по материнской и отцовской линии призываются к наследованию отдельно. При отсутствии во второй очереди боковых родственников восходящие второй и третьей очередей объединяются в одну очередь. Если в одной из линий (материнской или отцовской) остались только боковые родственники, не относящиеся ко второй очереди, то причитающаяся на эту линию половина наследства отходит пережившему супругу[74].

Недостойные наследники лишаются своих долей в наследстве. В Англии и большинстве штатов США привилегированное положение в ряду наследников по закону занимает переживший супруг. Переживший супруг может получить либо в пожизненное пользование половину имущества наследодателя, либо в собственность долю имущества, либо в дополнении к собственности фиксированную денежную сумму, в зависимости от обстоятельств дела. Если отсутствуют нисходящие и родители наследодателя, то к пережившему супругу переходит все имущество. При отсутствии пережившего супруга английское законодательство устанавливает следующую очередность призвания к наследованию:

1.Нисходящие;

2. Родители;

3. Полнородные братья и сестры;

4. Неполнородные братья и сестры;

5. Деды и бабки;

6. Полнородные дяди и тети;

7. Неполнородные дяди и тети[75].

В США при отсутствии пережившего супруга очередность следующая: нисходящие; родители и другие, восходящие и боковые родственники. Детальная регламентация такого наследования различна в разных штатах. Круг наследников по закону не ограничивается какой-либо степенью родства. Таким образом, в странах этой системы при наследовании по закону: переживший супруг занимает предпочтительное положение; существует очередность наследования; круг наследников может, как ограничиваться, так и нет. Наследственное право находится в центре внимания и мусульманского законодательства. Характерная черта мусульманского права о наследовании - это отсутствие права родителей на ограничение числа наследников. Так, отец не может оставить все свое имущество только одному своему ребёнку, если у него их несколько. В зависимости от степени родства и принадлежности к мужскому или женскому полу каждый наследник получает свою долю. Наследники покойного или покойной распределены шариатом по группам следующим образом.

Первая группа наследников - это отец, мать и дети покойного; при отсутствии у покойного живых детей наследниками считаются дети его детей - по нисходящей линии. Вторую группу наследников составляют дед, бабка и братья и сестры покойного; при отсутствии сестер и братьев наследство получают их дети. Третья группа наследников - дяди и тети покойного (по линии отца и матери) и их дети[76]. Таким образом, отслеживается, что российское гражданское право и мусульманское право устанавливает при наследовании по закону: очередность наследования; призвание к наследованию наследников следующей очереди только в случае отсутствия наследников предыдущей очереди; внуки также наследуют в случае отсутствия их живых родителей. Но, в отличие от российского права, мусульманское право: при наличии наследников по закону исключает возможность наследования по завещанию; предусматривает три очереди наследования; прослеживается приоритет братьев перед сестрами; приоритет двоюродных братьев и сестер перед своими родителями - племянники наследуют вместо своих родителей, так же, как у нас внуки. Во всех случаях доля и право мужа по шариату больше, чем доля и право жены.

Вывод: изучив вопрос наследования по завещанию, я раскрыла, что завещание – это личное распоряжение гражданина, принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, государству или отдельным юридическим лицам или организациям. Завещание оформляется гражданином лично в письменной форме, он должен быть дееспособным. Завещание может быть отменено или признано недействительным. Завещание совершается в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. В случае возникновения наследственной трансмиссии – смерти наследника, не успевшего принять наследство- закон устанавливает порядок перехода наследства к другим наследникам. Наследственное право стран континентальной Европы исходит из идеи свободы завещательных распоряжений, опирающейся на признание свободы частной собственности. Однако свобода эта ограничена правилами об обязательной доле, которые существуют в законодательстве всех стран.

Заключение

В ходе написания своей работы, считаю, что я достигла поставленной цели. Мною были раскрыты понятия наследования и его виды. Используя законодательную базу, анализируя нотариальную практику и спорные вопросы в законодательстве, я доказала, насколько важна роль нотариуса в оформлении законных прав граждан. Кроме этого, мне удалось изучить и зарубежное законодательство в области наследования, определить, что и за рубежом имеются такие же виды наследования, как и в России. Однако, имеются существенные отличия в части оформления наследства. Учитывая, что пока есть частная собственность, вопросы наследования всегда будут актуальными. Очень важен тот факт, что российское законодательство постоянно совершенствуется, потому как в нём имеются пробелы, о которых свидетельствуют сами же юристы. Печален тот факт, что не каждый гражданин знает о своих правах в вопросах наследования, что приводит к спорам и разбирательствам. Считаю, особенно важным, просвещение граждан, в том числе граждан пожилого возраста в вопросах наследования. На мой взгляд, это существенно сократит количество судебных тяжб.

Библиография

  1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
  2. «Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017).
  3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017).
  4. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017).
  5. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018)

6. Абраменков М.С. «Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект» //Наследственное право. - М.: «Юрист», 2008. № 4. - с.43.

7. Бегичев А.В.. «Наследственное право России».- «Логос»,2013 - с.168

8. Баукина Е., Богданова И., Качур Н., «Наследование выморочного имущества» / Российская юстиция, 2003. № 10.

9.Власов Ю.Н. «Наследственное право Российской Федерации» / Учебник. М., 2014 - с.140

10.Гордон М.В. «Наследование по закону и по завещанию». - М.: 2013 - с.193

  1. Гущин В.В., Гуреев В.А.. «Наследственное право России» / Учебник.- М: «Юрайт», 2015 - с.468
  2. Гришаев С.П., .«Наследственное право», «Юристъ», 2007- с.125
  3. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Москва, «Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения», «Статут», 2007 - с. 23.
  4. Крашенинников П.В. «Наследственное право» / П.В. Крашенинников. - М.: «Статут», 2016 - с. 207.
  5. Ильина О.Ю., Самойлова М.В. «Наследственное право: учебное пособие» // М: «Юнити-Дана», 2015 -с. 311.
  6. «Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденные Правлением ФНП» от 28.02.2006.
  7. Сергеев А.П. и Толстой Ю.К. «Комментарий к части III Гражданского кодекса», под редакцией А.П., - Москва, «Проспект», 2007 - с. 640
  8. Сучкова А.А «Завещание, вступление в наследство и раздел имущества». «ПРИОР», 2007 -с. 38.
  9. Черемных Г.Г. «Наследственное право России» / Учебник-М.: «Юрайт», 2016 - с. 516.

Электронные ресурсы:

  1. Ананьева К.Я. Наследники и иные лица как участники наследственного правоотношения/ К.Я. Ананьева, М.В. Хлыстов // Наследств. право. – 2015. – № 2. – С. 10-13 ; [Электронный ресурс] - URL: http://отрасли-права.рф/article/15775(10.01.2017).
  2. Гуреев В. А. «Наследственное право России» Учебник [Электронный ресурс] https://law.wikireading.ru/3631
  3. Качур А.Н. Современные особенности и проблемы наследования по закону / 15А.Н. Качур, Д.В. Яцышин, И.А. Качур // Инновац. наука. - 2015. - № 12-3. - С. 133-134; [Электронный ресурс]
  4. Консультантплюс: "Методические рекомендации по оформлению наследственных прав" (утв. Правлением ФНП 28.02.2006) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71348/
  1. Гражданский кодекс РФ ст.112 «Наследство».

  2. Гражданский кодекс РФ ст.21 «Дееспособность гражданина».

  3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.26. «Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет».

  4. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). ст. 27«Эмансипация».

  5. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.30 «Ограничение дееспособности гражданина».

  6. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст. 28 «Дееспособность малолетних»;ст.32 «Опека»

  7. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.29 «Признание гражданина недееспособным».

  8. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1113 «Открытие наследства».

  9. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.45 п.3 «Объявление гражданина умершим».

  10. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1114 «Время открытия наследства».

  11. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1113 п.2 «Открытие наследства».

  12. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.20 «Место жительства гражданина».

  13. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1116 абз.1 п.1 «Лица, которые могут призываться к наследованию».

  14. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1117 «Недостойные наследники»

  15. Г.Г.Черемных.Наследственное право Россиии Учебник-М.:Юрайт.2016-516с

  16. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1117 п.2 «Недостойные наследники»

  17. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст. 80 «Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей»; ст.85 «Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей»

  18. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.87 «Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей»

  19. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1107 п.1 «Возмещение потерпевшему неполученных доходов»

  20. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1112 «Наследство»

  21. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1116 абз.2 п.1 «Лица, которые могут призываться к наследованию».

  22. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1151 п.1; п.3. «Наследование выморочного имущества».

  23. Гуреев В.А., Гущин В.В. Наследственное право России. Учебник. М., 2015.- С. 62

  24. Курбанов Р.А. Наследственное право/ Учебник. М., 2015.- С. 192

  25. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1142 «Наследники первой очереди».

  26. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1143 «Наследники второй очереди».

  27. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст. 1144 «Наследники третьей очереди».

  28. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1145 абз.2,абз.3,абз.4 п.2 «Наследники последующих очередей»

  29. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1148 п.3 «Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя»

  30. А.Н. Качур, Д.В. Яцышин, И.А. Качур // Инновац. наука. – 2015. – № 12-3. – С. 133-134 ; [Электронный ресурс].

  31. Баукина Е., Богданова И., Качур Н., Наследование выморочного имущества // Российская юстиция. 2003. № 10.

  32. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1148 п.2 «Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя»

  33. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1148 п.3 «Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя»

  34. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1162 «Свидетельство о праве на наследство».

  35. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации / Учебник. М., 2014.- С 207.

  36. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1150 «Права супруга при наследовании».

  37. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.256 «Общая собственность супругов»

  38. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1158 «Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства».

  39. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.225 п.3»Бесхозяйные вещи»; ст.227 п.2 «Находка»; ст.231 п.2 «Приобретение права собственности на безнадзорных животных»

  40. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1152 п.1 «Принятие наследства»

  41. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1157 п.1 «Право отказа от наследства»

  42. Баукина Е., Богданова И., Качур Н., Наследование выморочного имущества // Российская юстиция. 2003. № 10.

  43. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1162 «Свидетельство о праве на наследство».

  44. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.1153 «Способы принятия наследства».

  45. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) ст.62 «Получение заявлений о принятии наследства или об отказе от него».

  46. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.194 п.2 «Порядок совершения действий в последний день срока».

  47. [Электронный ресурс] Консультантплюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71348/

  48. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. «Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения» / Москва. «Статут», 2007-С.25

  49. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) ст.18 «Содержание правоспособности граждан»

  50. Сучкова А.А., «Завещание, вступление в наследство и раздел имущества».М: «ПРИОР», 2007 год

  51. Ильина О.Ю., Самойлова М.В. Наследственное право: учебное пособие // М:Юнити-Дана, 2015,с. 311

  52. Крашенинников П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. – М. : Статут,2016. – 207 с.

  53. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст. 1118 «Общие положения»

  54. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст.1149 «Право на обязательную долю в наследстве»

  55. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 года N 4462-1 (в ред. 30.06.2006 г.) / Российская газета. 2006. - N 49

  56. В.Гущин, В.А.Гуреев. Наследственное право России.Учебник.-М:Юрайт,2015.-468с

  57. [Электронный ресурс]Консультантплюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36849/ Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002г. №351

  58. Крашенинников П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. – М. : Статут,2016. – 207 с.

  59. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст.1124;ст.1125;ст.1126;ст.1127;ст.1128.

  60. Крашенинников П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. – М. : Статут,2016. – 207 с.

  61. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст.1130 п.2 «Отмена и изменение завещания»

  62. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст.1133 «Изменение завещания»

  63. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст.1134 п.1 «Исполнитель завещания»

  64. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст.1125 «Полномочия исполнителя завещания»

  65. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст.1156 п.1 «Переход права на принятие наследство (наследственная трансмиссия)»

  66. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст.1152 п.4 «Принятие наследства».

  67. «Комментарий к части III Гражданского кодекса», под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К.Толстого, - Москва, «Проспект», 2007 год.

  68. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) ст.1161 «Приращение наследственных долей».

  69. Ильина О.Ю., Самойлова М.В.Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект/ Наследственное право. - М.: Юрист, 2008, № 4. - С. 36

  70. Ильина О.Ю., Самойлова М.В.Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект/ Наследственное право. - М.: Юрист, 2008, № 4. - С. 36

  71. [Электронный ресурс] https://law.wikireading.ru/3631

  72. Ильина О.Ю., Самойлова М.В.Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект / Наследственное право. - М.: Юрист, 2008, № 4. - С. 37

  73. Ильина О.Ю., Самойлова М.В.Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект / Наследственное право. - М.: Юрист, 2008, № 4. - С. 40

  74. Ильина О.Ю., Самойлова М.В.Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект / Наследственное право. - М.: Юрист, 2008, № 4. - С. 43

  75. Ильина О.Ю., Самойлова М.В.Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект / Наследственное право. - М.: Юрист, 2008, № 4. - С. 48

  76. Ильина О.Ю., Самойлова М.В.Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект / Наследственное право. - М.: Юрист, 2008, № 4. - С. 48