Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие оснований наследования по отечественному и зарубежному законодательству

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Часть 4 ст. 35 Конституции РФ [1] провозглашает, что в Российской Федерации право наследования гарантируется. Конституционный суд РФ в Постановлении от 16 января 1996 г. № 1-П, в развитие данной нормы устанавливает, что право наследования включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования, предусмотренное ст. 35 (ч. 4) Конституции РФ, обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам) [16].

Роль наследственного права в общественной жизни переоценить сложно. В той или иной степени наследственные правоотношения затрагивают интересы всех граждан, а также иных субъектов гражданского оборота. Нормы, регламентирующие данные правоотношения, оказывают существенное влияние как на личностные, так и на экономические отношения в обществе, обеспечивая их стабильность. Таким образом, институт наследования обеспечивает интересы как отдельной личности, так и общества в целом.

Особое значение в наследственном праве играет институт оснований наследования, которые определяют порядок перехода наследственных прав наследникам. До недавнего времени к таким основаниям ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации [7] (далее – ГК РФ) относила только наследование по завещанию и по закону, причем завещание могло быть составлено лишь одним лицом. Однако, недавние изменения в Гражданский кодекс РФ, вступившие в силу с 1 июня 2019 года, добавили к основаниям наследования наследственный договор, а также возможность составления совместного завещания супругов, что, безусловно, позволило упорядочить наследование имущества, совместно нажитого в браке, а также расширило возможности наследодателя по регламентации передачи имущества и имущественных прав наследникам. Изучение данных институтов, являющихся новеллами российского гражданского законодательства, безусловно, представляет собой огромный научный интерес.

Теоретическую основу представленной работы составили труды следующих авторов: П.В. Крашенникова, Н.А. Волковой, Л.В. Щербачевой, Ю.Ф. Беспалова, С.С. Желонкина, К.М. Исаевой, Д.Г. Курумы, А.У. Умахана, Д.А. Лемента, М.А. Мельничук, В.И. Опрятова, С.В. Баевой, И.О. Прокофьевой, О.А. Пучкова, О.М. Родионовой, Н.В. Ростовцевой, И.Ю. Сывороткиной, С.А. Чиркаева и Ж.Ю. Юзефович. Работы данных авторов отвечают критерию надежности, так как представляют собой монографии, учебные пособия и статьи, опубликованные авторитетными издательствами и журналами. Все используемые источники опубликованы не ранее 2015 года, что гарантирует актуальность содержащейся в них информации. Кроме того, в качестве источников в курсовой работе задействованы действующие нормативно-правовые акты с учетом их последних изменений, методические рекомендации Федеральной нотариальной палаты, а также разъяснения Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ.

Целью данного исследования является комплексное всестороннее изучение правового регулирования оснований наследования в Российской Федерации.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих частных задач:

– проанализировать правовое регулирование наследования по отечественному законодательству;

– изучить понятие и признаки оснований наследования;

– рассмотреть правовое регулирование оснований наследования в зарубежных странах;

– изучить общие положения о наследовании по завещанию;

– проанализировать институты совместного завещания супругов и наследственного договора;

– охарактеризовать наследование по закону.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с основаниями наследования в Российской Федерации.

Предметом исследования выступают нормы российского и зарубежного законодательства, юридическая практика, а также учебная, научная и монографическая литература, посвященные вопросу оснований наследования в Российской Федерации.

Методологическая основа настоящего исследования включает в себя: диалектический метод; формально-логический метод; метод анализа и синтеза; компаративный метод; метод системно-структурного анализа; метод формально-юридического грамматического толкования и некоторые другие.

Прикладная значимость данной курсовой работы заключается в том, что выводы, сделанные в ходе исследования, могут быть использованы как при юридическом сопровождении оформления наследственных прав, так и в нотариальной деятельности, связанной с юридическим оформлением последних.

Глава 1. Понятие оснований наследования по отечественному и зарубежному законодательству

1.1 Правовое регулирование наследования в Российской Федерации

Легальное понятие наследования в российском законодательстве отсутствует. Тем не менее, различные авторы дают свои трактовки этого термина. Так, Н.А. Волкова и М.В. Максютин определяют наследование как переход после смерти лица его имущества (наследства), имущественных прав и обязанностей к другим лицам, чей круг определен завещанием покойного или правилами наследования по закону [27, с. 25].

Правовое регулирование наследственных правоотношений осуществляется нормами гражданского права (раздел V Гражданского кодекса Российской Федерации [8] (далее – ГК РФ) и нотариального права (глава XI Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1[3]). Также к наследственным правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса РФ [5], Жилищного кодекса РФ [10], Земельного кодекса РФ [7], Гражданского процессуального кодекса РФ [9] и других нормативно-правовых актов. Отдельные положения о наследовании содержатся также в международных договорах, например, в Минской конвенции [2]. Кроме того, важнейшую роль в сфере наследственного права играет постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 9) [18], давая разъяснения, способствующие правильному и единообразному применению указанных выше законодательных актов. Правила юридического оформления наследственных прав содержат Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденные решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19 [16].

Как указывает П.В. Крашенников, «наследственное право в объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам (наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием). Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, – это право гражданина передать свои имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны, – право получить от наследодателя имущественные права и обязанности (право наследования)» [23, с. 44].

Важнейшую часть современного российского наследственного права составляют его принципы:

– свобода завещания (ст. 1119 ГК РФ [8]). Завещатель имеет право завещать принадлежащее ему на праве собственности имущество любым лицам полностью или частично, в любой момент отменить или изменить завещание. Единственным ограничением этого принципа является наличие граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве;

– свобода волеизъявления наследника в вопросе принятия наследства или отказа от него;

– приоритет завещания над наследованием по закону. Возникновение права наследования по закону всегда связано либо с отсутствием завещания, либо его недействительностью, либо ситуацией, когда завещание содержит распоряжения относительно части имущества наследодателя;

– отсутствие качественных и количественных ограничений по наследованию имущества. Исключением из данного принципа является только наследование имущества, ограниченного в гражданском обороте или изъятого из него;

– универсальность наследственной массы. Наследование представляет собой универсальное правопреемство, то есть переход имущества от умершего к наследнику (наследникам) в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент [27, с. 25]. Принятие наследником части наследственной массы автоматически означает принятие всего наследственного имущества;

– призвание к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю, как при наследовании по завещанию, так и по закону. Часть 4 статьи 35 Конституции РФ [1] не провозглашает абсолютной свободы наследования; как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в конституционно значимых целях, и при условии, что соответствующее ограничение носит обоснованный и соразмерный характер [22, с. 43].

Наследственные правоотношения представляют собой урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей, к одному или нескольким лицам (наследникам) [27, с. 11].

Понятие наследства содержится в статье 1112 ГК РФ [8], согласно которой в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Пленум ВС РФ № 9 [18] в п.п. 14 и 15 разъясняет, что наследственная масса, в частности, включает в себя:

– вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ [4]);

– имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных денежных сумм);

– обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ [8]). При этом наследники несут ответственность по долгам наследодателя солидарно. Стоит отметить, что смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное прекращение его обязательств.

При этом, в состав наследства не входят права и обязанности наследодателя, связанные с его личностью, такие как право на получение алиментов и обязанность по их выплате, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ [6]), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ [6]), комиссии (абз. 1 ст. 1002 ГК РФ [6]), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ[6]) и др.

Временем открытия наследства считается момент смерти гражданина либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. С этого дня исчисляется шестимесячный срок для принятия наследства. Некоторые авторы отмечают несовершенство ст. 1114 ГК РФ [8], так, например, Ю.Ф. Беспалов указывает, что данная статья не учитывает установление судом факта смерти (ст. 264 ГПК РФ), что влечет за собой те же правовые последствия [20, с. 15].

Согласно п. 2 ст. 1114 ГК РФ [8], граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Статья 1115 ГК РФ [8] называет местом открытия наследства последнее место жительства наследодателя. Если таковое неизвестно, либо находится за пределами РФ, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества либо наиболее ценной его части, а при его отсутствии – место нахождения движимого имущества либо наиболее ценной его части. Важность института места открытия наследства определяется тем, что именно по месту открытия наследства подается заявление о принятии наследства или отказе от него нотариусу или иному уполномоченному лицу.

Наследодателем может быть любой гражданин Российской Федерации, в том числе недееспособный или ограниченно дееспособный, а также иностранный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации. Однако, быть завещателем может быть только полностью дееспособное лицо. Субъекты, которые могут быть наследниками, перечислены в ст. 1116 ГК РФ [8]. К ним относятся: граждане, юридические лица, наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. При этом наследовать по закону могут только граждане, Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. Статья 1117 ГК РФ [8] содержит перечень лиц, которые не могут призываться к наследованию (недостойные наследники).

Важную роль в наследственном праве играет нотариат. Нотариат представляет собой систему должностных лиц, на которых российским законодательством возложена обязанность по совершению нотариальных действий от имени Российской Федерации, направленных на юридическое закрепление бесспорных гражданских прав и фактов, удостоверяемых в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов обратившихся физических и юридических лиц [27, с. 40]. В частности, согласно ст. 35 Основ законодательства о нотариате [3], нотариусы осуществляют выдачу свидетельств о праве на наследство, принимают меры по охране наследственного имущества, п. 1 ст. 1124 ГК РФ [8] говорит о том, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Таким образом, наследование представляет собой переход имущества, имущественных прав и обязанностей лица после его смерти к другим лицам, которые установлены в завещании либо правовых нормах о наследовании по закону. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Правовое регулирование наследственных правоотношений осуществляется гражданским законодательством, законодательством о нотариате, а также некоторыми другими отраслями законодательства (семейным, земельным, жилищным и др.). Важнейшую роль в юридическом оформлении наследственных прав играет нотариат.

2.1. Понятие и признаки оснований наследования

Статья 1111 ГК РФ [8] определяет, что наследование осуществляется по завещанию, наследственному договору и закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

При наследовании по завещанию, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также определение круга наследников зависит от воли завещателя. При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе. Наследственное имущество делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и с установленной очередностью [27, с. 34-35].

Как видно из содержания указанной выше правовой нормы, наследование по завещанию и наследственному договору имеет приоритетное значение перед наследованием по закону. Приоритет наследования по завещанию подчеркнут и в самой структуре ГК РФ, где соответствующая глава вынесена на первое место по сравнению с главой, посвященной наследованию по закону.

Множество норм Гражданского кодекса РФ направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества [28, с. 93].

О приоритете завещания также говорят такие положения части третьей ГК РФ, как тайна завещания (ст. 1123 ГК РФ [8]). Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, а также иные лица, присутствующие при совершении завещания и имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания или наследственного договора, их совершения, заключения, изменения или отмены. Лицо, не являющееся исполнителем завещания, нотариусом или другим удостоверяющим завещание лицом, не вправе разглашать указанные сведения и после открытия наследства, если разглашение указанных сведений будет противоречить статье 152.2 ГК РФ [4]. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ [27, с. 130].

Также в пользу наследования по завещанию говорят нормы об обязательной доле в наследстве, право несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев на которую удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 1149 ГК РФ [8], если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Помимо сказанного выше, законодательство о наследовании предлагает гражданину выбрать наиболее подходящую ему форму завещания (нотариально удостоверенное завещание либо приравненное к нему, закрытое завещание) [27, с. 135]. Если лицо находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в квалифицированной форме, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. Исключение в данном случае составляют только совместное завещание супругов и наследственный договор.

Особый порядок предусмотрен также для завещательных распоряжений завещателя правами на денежные средства в банках. В соответствии со ст. 1128 ГК РФ [8], права на такие денежные средства могут быть завещаны либо в обычном порядке, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» [13].

Новеллой гражданского законодательства являются установленные ст. 1140.1 ГК РФ [8] положения о наследственном договоре. Согласно ч. 1 указанной статьи наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (статья 1116), договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор). Кроме того, в наследственный договор могут быть включены условия о душеприказчике, а также завещательных отказах и завещательных возложениях и иных подобных не противоречащих закону действиях имущественного или неимущественного характера. Если одна из сторон наследственного договора откажется от наследства, такой договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны. При этом, возникающие из наследственного договора права и обязанности стороны наследственного договора неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Что же касается наследования по закону, то оно, согласно ст. 1111 ГК РФ [8], может иметь место тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. При наличии завещания наследование по закону может иметь место, когда наследник по завещанию отказался от своей доли в наследстве в пользу кого-либо из наследников по закону, а также в случае признания завещания недействительным, признания наследника по завещанию недостойным и т.д.

Говоря об основаниях наследования, необходимо упомянуть, что одно и то же лицо может быть призвано к нему и по закону, и по завещанию. Например, наследодателем завещана только часть имущества, при этом завещание сделано в пользу наследника, который одновременно является наследником по закону. Такой наследник вправе получить свидетельство о праве на наследство по двум основаниям: по завещанию на завещанную ему часть имущества и по закону – на часть имущества, оставшуюся незавещанной [28, с. 95].

Согласно абз. 3 п. 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании» [18], наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям.

Кроме того, абз. 4 п. 35 указанного Постановления [18] уточняет, что принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства, если наследник до истечения этого срока знал или должен был знать о наличии таких оснований.

Некоторые авторы, например, Ю.Ф. Беспалов, указывают, что в ст. 1111 ГК РФ [8] указаны не все основания наследования, так, например, в ней отсутствует такое основание, как решение суда об установлении факта принятия наследства, факта родства, факта нахождения на иждивении, т.е. решение суда. С точки зрения автора, суды РФ принимают такие решения, и они являются основаниями наследования [20, с. 16], однако, на наш взгляд, такие судебные решения не имеют самостоятельного характера и играют лишь вспомогательную роль при наследовании по закону либо по завещанию.

Таким образом, гражданское законодательство называет три основания наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону. Приоритет среди них имеет наследование по завещанию.

1.3. Правовое регулирование оснований наследования в зарубежных странах

Наследственное право других государств имеет существенные различия по своему правовому содержанию и системе правоотношений, строящейся на принципах системы наследования разных стран. Ярким примером этому является разница в наследственном праве стран континентальной Европы и Англии и США. Европейская континентальная правовая система рассматривает наследование как универсальное правопреемство где права и обязанности наследодателя переходят непосредственно к наследникам в неизменном виде и одновременно. В англо-американской правовой системе (или системе общего права) имущество наследодателя переходит первоначально в доверительную собственность к личному представителю наследодателя, задачей которого является осуществление процедуры ликвидации наследства и передачи наследникам наследственного имущества лишь в той части, которая остается после погашения долгов наследодателя и расчета с его кредиторами [27, с. 45].

Независимо от правовой системы, общими основаниями наследования являются завещание и закон, причем, первое имеет преимущественное положение, так как отражает принцип незыблемости права собственности и свободы собственника распоряжаться своим имуществом даже после смерти. Наследование по закону имеет субсидиарный характер и применяется, когда завещание отсутствует либо содержит распоряжения в отношении лишь части наследственного имущества. Во многих государствах, помимо наследования по закону и завещанию, используется такое основание наследования как договор между наследодателем и наследниками [23, с. 216].

Еще одним отличием наследственного права государств континентально-европейской правовой семьи является его кодифицированный характер. Например, во Франции нормы наследственного законодательства содержатся во Французском гражданском кодексе, в Германии – в Германском гражданском уложении и др.

Наследственное законодательство Великобритании включает в себя несколько законов: о завещаниях, об управлении наследственным имуществом, о наследовании (обеспечении семьи), о наследовании (обеспечении семьи и иждивенцев), об изменении наследственного права и др. [27, с. 45].

В США вопросы наследственного законодательства отнесены на уровень штатов, что влечет его некоторое разнообразие (например, в штате Луизиана действует Французский гражданский кодекс). Для унификации норм наследственного права в США принят Единообразный кодекс США об утверждении завещаний, однако, в настоящий момент его одобрили не все штаты.

Большая часть государств определяют завещание как волеизъявление наследодателя, направленное на распоряжение своим имуществом на случай смерти, выраженное в определенной законом форме [27, с. 46]. При этом свобода завещания в государствах континентальной Европы ограничивается институтом обязательных наследников, к числу которых относятся супруг, родители и другие ближайшие родственники наследодателя, и которые в праве претендовать на часть своей наследственной доли, причитавшейся бы им при наследовании по закону, даже в случае составления завещания не в их пользу. Размер такой доли зависит от степени родства и количества наследников.

Для составления завещания наследодатель должен быть дееспособным и быть способным понимать значение своих действий и руководить ими. При этом завещание может быть совершено не только лицом, достигшим совершеннолетия. Так, в Германии гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право составить завещание в форме публичного акта, но может в нем распорядиться только половиной имущества, которым он сможет распоряжаться после наступления совершеннолетия [19, с. 169].

Форме завещания уделяется существенное внимание во всех правовых системах. Под завещанием понимают одностороннюю сделку по распоряжению имуществом завещателя на случай его смерти. Завещание может быть совершено в различных формах: собственноручное завещание (полностью написанное рукой наследодателя), публичное завещание (составленное с участием нотариуса или иного уполномоченного лица и в присутствии свидетелей), завещания, удостоверенные свидетелями (является единственной формой завещания для английской системы права [19, с. 169]). Имеют место так же так называемые секретные завещания, передаваемые нотариусу в запечатанном виде, содержание которых не разглашается до смерти наследодателя. Право выбора формы завещания принадлежит завещателю.

Наследственное право многих государств допускает также при особых обстоятельствах составление завещания в упрощенной форме. Так, в ряде штатов США для завещателя, который подвергся внезапной опасности неминуемой смерти, допускаются устные завещания в отношении имущества, стоимость которого ограничена определенными пределами. В ФРГ такое завещание может быть совершено при возникновении чрезвычайных обстоятельств в присутствии трех свидетелей. Срок действия такого завещания ограничен.

Особенностью законодательства ряда стран является возможность составления совместных завещаний. В Европе возможность составления таких завещаний предусмотрена законодательством Германии, Австрии, Италии, Литвы, Эстонии, Дании, Швеции и др. [23, с. 220]. Англо-американское наследственное право предусматривает возможность составления как совместных, так и взаимных завещаний, совершаемых супругами или партнерами по бизнесу (предусматривают переход имущества, связанного с их совместной предпринимательской деятельностью, к одному из партнеров в случае смерти другого). В ФРГ совместное завещание, наряду с наследственным договором, имеет приоритет перед обычным завещанием.

Кроме того, наследственное право некоторых государств предусматривает такое основание наследования, как наследственный договор (Германия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Чехия, Латвия, Эстония, Венгрия, США, Китай, ряд африканских и латиноамериканских стран и др. [23, с. 49]). Наследственный договор представляет собой соглашение наследника с лицами, к которым после смерти наследодателя переходит его имущество [27, с. 47]. Особенностью наследственного договора является то, что он представляет собой двустороннюю (многостороннюю) сделку. Совершение наследственного договора возможно только в форме публичного завещания. Так, согласно Германскому гражданскому уложению, наследственный договор представляет собой соглашение между завещателем и теми наследниками, к которым после его смерти перейдет наследство, может быть совершен только в письменной форме и должен быть удостоверен нотариусом. Отменяется договором об отмене наследственного договора, заключенным между теми же лицами и в нотариальной форме. Завещатель может отменить наследственный договор только если такое положение предусмотрено в его тексте, либо в случае, если наследник совершил недостойный поступок в отношении завещателя [25, с. 128].

Согласно ст. 494 Швейцарского гражданского кодекса, наследственный договор является смешанным гражданско-правовым договором, по которому одна сторона – наследодатель – назначает другую сторону или третье лицо наследником, или устанавливает завещательный отказ. В соответствии с п. 2 ст. 494 Кодекса, лицо может заключить такой договор в отношении любого принадлежащего ему имущества и с любым лицом, кроме случаев, если такое лицо было признано недостойным наследником. Согласно ст. 512 Швейцарского гражданского кодекса наследственный договор должен быть составлен нотариусом в присутствии двух свидетелей со слов обеих сторон договора [32, с. 38].

Кроме указанных выше, имеют место и иные виды завещаний. Например, гражданское законодательство Венгрии содержит такие конструкции как договор «в отношении ожидаемого наследства», договор о дарении и наследовании в случае смерти [35, с. 177].

В случае наследования по закону, как правило, во всех системах наследственного права, наследниками являются кровные родственники наследодателя и переживший его супруг. Призвание к наследству происходит по принципу степени родства или по принципу линии родства [27, с. 48].

Так, во Франции, наследники призываются к наследованию по разрядам (восходящим и нисходящим линиям родства). Первый разряд включает детей наследодателя и их нисходящих потомков, второй – родителей наследодателя, его братьев и сестер и их нисходящих потомков, третий – восходящих родственников наследодателя, кроме его родителей, четвертый – боковых родственников наследодателя включительно до шестой степени родства, кроме родных братьев и сестер.

Если в наследство вступают наследники первого разряда, переживший супруг может по своему выбору либо получить право пожизненного пользования на все наличное имущество наследодателя, либо получить в собственность четверть наследственной массы. При наследовании наследниками второго разряда, переживший супруг получает половину наследства. Если наследники по закону и по завещанию отсутствуют, имущество переходит государству как бесхозяйное [23, с. 225].

Особенностью наследования в Англии является преимущественное положение пережившего супруга. Так, если стоимость имущества не превышает 125 000 английских фунтов, то оно в полном объеме переходит супругу, а если превышает, то при наличии детей супруг получает 125 000 английских фунтов стерлингов и доход от половины оставшегося имущества [27, с. 50].

Таким образом, законодательство зарубежных государств предусматривает такие основания наследования как наследование по завещанию и по закону. При этом законодательство Германии, Австрии, Италии, Литвы, Эстонии, Дании, Швеции и др. устанавливает возможность составления совместных завещаний, а в Германии, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Чехии, Латвии, Эстонии, Венгрии, США, Китае, ряде африканских и латиноамериканских стран и др. существует возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти путем заключения наследственного договора.

Глава 2. Виды оснований наследования

2.1. Общие положения о наследовании по завещанию

Завещание представляет собой распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке [27, с. 53]. Согласно п. 1 ст. 1118 ГК РФ [8], существует два способа распорядиться имуществом на случай смерти: путем совершения завещания или заключения наследственного договора. При этом к наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора.

В наследственном преемстве, порядок которого определяется последней волей наследодателя, подлежащей реализации после его смерти, проявляется наиболее полно и рельефно автономия воли как один из ведущих принципов гражданского права наряду с другими формами его выражения – свободой распоряжения правом частной собственности и другими имущественными правами, охраняемыми на основе норм Конституции РФ (ст. ст. 35, 55) и ГК (ст. ст. 1, 9) [36, с. 27].

Завещание должно быть совершено лично гражданином, обладающим полной дееспособностью. Совершение завещания через представителя не допускается. Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила ГК РФ о завещателе.

Завещание представляет собой одностороннюю сделку, создающую права и обязанности после открытия наследства. Завещание носит характер срочной сделки под отлагательным условием. Возможность вступления в права наследования обусловлена наступлением конкретного обстоятельства – смертью наследодателя, без этого события факт составления завещания не будет иметь никакого юридического значения [21, с. 63].

Завещание, составленное недееспособным лицом априори является недействительным, хотя бы впоследствии гражданин стал дееспособным. И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления завещания, например, вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы [27, с. 56].

Существовавший в науке и правоприменительной практике принцип свободы завещания получил законодательное воплощение в ст. 1119 ГК РФ [8]: гражданин, совершающий завещание, вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включать в завещание иные распоряжения [23, с. 77]. Завещатель также вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 ГК РФ [8]. При этом ограничением свободы завещания являются правила об обязательной доле в наследстве, право на которую имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные родители, супруг или иные нетрудоспособные иждивенцы. Данные лица, независимо от содержания завещания, наследуют не менее половины доли имущества, причитавшейся бы им по закону.

В завещании можно указать любое имущество, даже то, которое завещатель может приобрести в будущем. Нотариус при составлении завещания не требует документов, которые подтверждали бы наличие имущества [29, с. 126]. Закон допускает составление нескольких завещаний относительно имущества наследодателя, при этом, завещание, совершенное позднее, отменяет положения составленных ранее завещаний в отношении одного и того же имущества. Но к моменту открытия наследства такое имущество должно принадлежать наследодателю на праве собственности.

Согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ [8], завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Иначе завещательный отказ называют легатом, а отказополучателя – легатарием. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Примером завещательного отказа может являться предоставление права пользования завещанным недвижимым имуществом третьему лицу на установленный срок. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 1139 ГК РФ [8], завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Примером завещательного возложения может быть обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных.

Также завещатель может включить в завещание условия вступления в наследство (например, заключение брака ко дню открытия наследства). Включенные в завещание условия, которые невыполнимы для наследника по состоянию его здоровья или в силу иных объективных причин, могут быть признаны недействительными по иску наследника [28, с. 125].

Наследниками по завещанию могут быть граждане РФ, иностранные граждане, юридические лица, Российская Федерации, ее субъекты и муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Завещатель вправе подназначить наследника (указать другое лицо, которое будет призываться к наследованию в случае, если наследник умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный). Также в завещании можно назначить душеприказчика, т.е. исполнителя воли, выраженной в завещании [23, с. 78].

Важное значение имеют положения о тайне завещания, о которой мы уже писали выше.

Как указывает П.В. Крашенников, завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания [23, с. 78].

Что касается формы и порядка совершения завещания, то ст. 1124 ГК РФ [8] содержит общее правило, что оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещаний другими лицами допускается в том случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления или консульских учреждений Российской Федерации (п. 7 ст. 1125 ГК РФ [8]). Последние осуществляют удостоверение завещаний в соответствии с Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, главами местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления муниципальных районов (утв. Приказом Минюста России № 97 от 06 июня 2017 г.) [15].

Завещание может быть написано собственноручно завещателем или нотариусом со слов завещателя. При написании завещания наследодатель может использовать технические средства, и в этом случае гражданин ставит свою подпись и дату составления завещания собственноручно [29, с. 125].

При невозможности лично подписать завещание, за завещателя это может сделать рукоприкладчик.

Кроме того, к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами данных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов и др. Такое завещание должно быть подписано в присутствии удостоверяющего его лица и свидетеля, также подписывающего завещание, и при первой возможности направлено нотариусу по месту жительства завещателя.

Закон допускает составления завещания в простой письменной форме только в случае, если гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст.ст. 1124-1128 ГК РФ [8]. При составлении такого завещания должно присутствовать два свидетеля, а само завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Такое завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме.

Особые правила содержит ст. 1126 ГК РФ [8], регламентирующая составление закрытого завещания, т.е. завещания, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием [27, с. 64]. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, иначе оно будет считаться недействительным. Закрытое завещание в присутствии двух свидетелей в закрытом конверте передается нотариусу. Свидетели ставят на конверте свои подписи, а нотариус в их присутствии запечатывает этот конверт в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля.

Нотариус, согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ [8], не позднее, чем через 15 дней с момента предоставления свидетельства о смерти лица в присутствии двух свидетелей вскрывает конверт, оглашает содержание завещания, после чего составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий его полный текст. Подлинник завещания остается на хранении у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Закон устанавливает особые требования к свидетелям. В частности, в такой роли не могут выступать лица, имеющие личную или иную заинтересованность; не полностью дееспособные или неграмотные; недостаточно владеющие языком, на котором составляется завещание; имеющие физические недостатки, явно не позволяющие в полной мере осознавать существо происходящего [23, с. 84]. Завещание, совершенное в присутствии таких свидетелей, если их присутствие необходимо в соответствии с законом, является оспоримым. Отсутствие свидетелей влечет недействительность завещания.

Завещатель может путем составления нового завещания отменить отдельные пункты завещания путем отмены, изменения или дополнения содержащихся в нем распоряжений [29, с. 126].

Таким образом, завещание представляет собой распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке. Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). По общему правилу завещание должно быть нотариально удостоверено, однако, в исключительных случаях закон допускает удостоверение завещаний иными лицами (например, главными врачами лечебных учреждений, капитанами судов, начальниками мест лишения свободы и др.), а также его совершение в простой письменной форме. Кроме того, закон предусматривает право завещателя составить закрытое завещание.

2.2. Совместное завещание супругов. Наследственный договор

С 1 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [11]. Данный закон продолжает реформу наследственного права, увеличивая число способов, которыми граждане могут распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Совместное завещание супругов (абз. 1 п. 4 ст. 1118 ГК РФ [8]) представляет собой новый вид завещания, введенный в российское законодательство с 1 июня 2019 г. Как уже упоминалось выше, совместное завещание супругов достаточно распространено в зарубежных правопорядках, однако в отечественной цивилистике он долгое время не поддерживалось. Главной причиной этого была позиция, что такие завещания, ставящие волю завещателя в зависимость от воли другого лица, могут влиять на единство его воли и волеизъявления.

Действительно, трудно не согласиться с тем, что зависимость в наступлении последствий, определяемых волей одного лица, от решения, принимаемого другим лицом, выглядит в целом неприемлемо с позиции права, поскольку в этом случае легко предположить возможность злоупотребления последним [33, c. 100]. Однако, более подробно изучая данный вопрос, можно прийти к выводу, что злоупотребления в данной ситуации могут возникнуть только при нарушении равенства сторон, когда воля одного лица подавляет волю другого.

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ [8], в совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом.

Закон содержит следующие основные положения о совместном завещании:

- такое завещание может быть составлено только гражданами, состоящими в официально зарегистрированном браке;

- в нем может быть оговорено право супругов распорядиться как совместно нажитым, так и личным имуществом;

- совместное завещание исключает возможность получения пережившим супругом половины совместно нажитого имущества (ст. 1150 ГК РФ [8]);

- совместное завещание утрачивает законную силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов;

- один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов. В этом случае нотариус обязан уведомить о данных фактах другого супруга.

Г.Д. Курума и У.А. Умаханов, при этом, отмечают, что в случаях, когда супруги заключили брачный договор, устанавливающий раздельный режим на все имущество, очевидно, что совместное завещание ими составлено быть не может [24, с. 85].

При этом абз. 2 ч. 4 ст. 1118 ГК РФ [8] содержит прямое указание на то, что условия совместного завещания действуют в части, не противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в наследстве, а также о запрете наследования недостойными наследниками. Как отмечает М.А. Мельничук, нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети не могут быть лишены наследства, но процесс наследования может быть отсрочен до смерти обоих супругов [26, с. 65].

Законодатель определяет совместные завещания как акты обоюдного усмотрения супругов (абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ [8]). Тем не менее, завещание, как и прежде, относится к односторонним сделкам по распоряжению имуществом на случай смерти, имеющим личный характер. То есть законодатель, очевидно, полагает, что каждый из супругов лично изъявляет волю, осуществляя распоряжение своим имуществом. При этом такое решение обоюдно с решением другого супруга [33, с. 101]. Такая обоюдность усмотрения связана с доверительным характером отношений супругов. При этом, безусловно, вступление в брак не может ограничивать свободу в завещании, которую презюмирует ст. 1119 ГК РФ[8]. Исходя из этого, п. 5 ст. 1118 ГК РФ [8] говорит о том, что один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.

Однако, если сопоставлять положения данного пункта с принципом свободы завещания, возникает двусмысленность в его понимании. В соответствии с содержанием ст. 1119 и 1130 ГК РФ [8] отменить завещание может только завещатель. При этом предположение о наделении другого лица такой возможностью, буквально следующее из положения об отмене совместного завещания, выглядит противоречивым. Вероятно, данное право доступно лишь в тех завещаниях, где распоряжения одного супруга могут быть отделены от распоряжений другого супруга. Если распоряжения взаимообусловлены, то применить указанное правило невозможно [33, с. 101]. Таким образом, чтобы отменить действие взаимообусловленного завещания, переживший супруг должен признать его недействительным, доказав, что при совершении завещания воля умершего супруга нарушила равенство сторон.

Новым основанием наследования является наследственный договор. Данный институт достаточно широко распространен в странах континентальной Европы и системы общего права: Германия, Великобритания, США и др.

Гражданский кодекс РФ в ст. 1140.1 [8] содержит определение наследственного договора, как договора между наследодателем и любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (в том числе с юридическим), условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения.

Как указывает Д.А. Лемента, приведенное определение говорит о возможности заключения многостороннего наследственного договора (имущество переходит не стороне, а сторонам договора). Такой договор может быть заключен в пользу третьих лиц, которые могут призываться к наследованию [25, с. 129].

Таким образом, условия наследственного договора определяют круг наследников и переход наследственного имущества к живым наследникам после смерти наследодателя [31, c. 286].

Что касается обязанностей сторон по наследственному договору, то ст. 1118 ГК РФ [8] дополняется следующей правовой нормой: «Предусмотренные наследственным договором права и обязанности возникают после открытия наследства, за исключением обязанностей, которые в силу наследственного договора могут возникнуть до открытия наследства и возложены на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию за наследодателем (статья 1116)». Таким образом, наследодатель при жизни не несет никаких обязанностей по наследственному договору, а вот для иных его сторон такие обязанности могут возникнуть как сразу после его заключения, так и после открытия наследства, либо не возникнуть вообще. Из данных положений следует, что наследственный договор может иметь как возмездный, так и безвозмездный характер. При этом имущественными обязанностями по наследственному договору могут быть предоставление периодических выплат наследодателю, его пожизненное содержание, расходы на погребение и т.д. Среди неимущественных обязанностей, при этом, можно назвать такие, как выгул и содержание животных наследодателя, посещение с установленной периодичностью его родственников, совершение определенного обряда при погребении наследодателя и др. [25, с. 129].

Наследственный договор в обязательном порядке должен быть удостоверен нотариально (п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ [8]). Удостоверение таких договоров в порядке, приравненном к нотариальном удостоверению завещаний, а также совершение в закрытом виде и при чрезвычайных обстоятельствах не допускается. Несоблюдение данных требований влечет ничтожность наследственного договора. При удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры его заключения, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого.

Согласно п. 2 ст. 1140.1 [8], после смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, могут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране наследственного имущества и управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Если одна из сторон наследственного договора отказывается от наследства данный договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны. Возникающие из наследственного договора права и обязанности стороны наследственного договора неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Как и в случае с совместным завещанием супругов, условия наследственного договора действуют в части, не противоречащей правилам об обязательной доле в наследстве, а также о запрете наследования недостойными наследниками. Если право на обязательную долю в наследстве появилось после заключения наследственного договора, предусмотренные наследственным договором обязательства наследника по наследственному договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве. Многие авторы [25, с. 130, 31, с. 287] указывают на то, что данное положение несправедливо по отношению к стороне наследственного договора, которая добросовестно исполняла по нему имущественные и неимущественные обязанности, однако, на наш взгляд, стороны, заключая данный договор, должны знать о том, что данные обстоятельства могут произойти и, соответственно, принимать решение о его заключении с учетом данной возможности.

Наследственный договор может быть изменен или расторгнут только при жизни сторон этого договора по соглашению его сторон или на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с выявившейся возможностью призвания к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. При этом, согласно п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ [8], наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора путем нотариально удостоверенного уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе.

Последствием одностороннего отказа наследодателя от наследственного договора является его обязанность возместить другим его сторонам убытки, связанные с добросовестным исполнением наследственного договора.

Другие стороны наследственного договора могут совершить односторонний отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном законом или наследственным договором.

В отличие от завещания, в случае заключения наследодателем нескольких наследственных договоров, по закону после его смерти подлежит применению тот из них, который был заключен ранее (п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ [8]).

После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином ничтожно (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ [8]). Таким образом, заключая договор о наследовании, лицо, названное в нем в качестве будущего наследника, договаривается о порядке перехода к нему имущества, которое, существуя на момент заключения договора, может и не существовать в момент открытия наследства, поэтому такая договоренность носит во многом гипотетический характер [37, с. 89]. При этом закон ничего не говорит о возмещении убытков, понесенных сторонами наследственного договора.

Хотя для Российской Федерации совместное завещание супругов и наследственный договор – совершенно новые гражданско-правовые конструкции, во многих зарубежных государствах они давно предусмотрены законодательством и достаточно активно используются на практике. В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них. В случае расторжения брака или признания его недействительным совместное завещание супругов утрачивает силу. Что касается наследственного договора, он представляет собой договор между наследодателем и любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (в том числе с юридическим), условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. Важной особенностью наследственного договора является его двойственная правовая природа: данный договор содержит в себе признаки как завещательного распоряжения, так и договорного обязательства. Данная особенность определяет специфику в отношении порядка его заключения, расторжения и оспаривания.

2.3. Наследование по закону

Наследование по закону происходит, когда отсутствуют завещание, наследственный договор, либо в них упоминается только часть имущества, либо наследники отказываются от наследства. Вступить в наследство по закону могут только граждане, находящиеся в живых на момент смерти наследодателя, а также дети последнего, родившиеся после его смерти.

Наследованию по закону присущи определенные отличительные признаки:

- круг наследников детально установлен законом, а не самим наследодателем, причем список исчерпывающий;

- законодательно установлен не только круг наследников, но и регламентирован порядок их призвания к наследованию [30, с. 93].

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ [8]). Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает восемь очередей наследников по закону, при этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследования по праву представления.

Наследование по праву представления возможно только при наследовании по закону и только для первых трех очередей наследников: в первой очереди это внуки наследодателя, во второй – дети братьев и сестер наследодателя, а в третьей – двоюродные братья и сестры наследодателя. «Наследники по праву представления призываются к наследованию в силу принадлежащего им права, т.е. они выступают прямыми законными наследниками наследодателя» [34, с. 31]. Согласно положениям ст. 1146 ГК РФ [8], наследникам по праву представления переходит доля наследника по закону в случае, если последний умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом не имеют права наследовать имущество по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследства или признанного недостойным (п. 2, 3 ст. 1146 ГК РФ [8]).

Согласно положениям ст. 1142 ГК РФ [8], наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. При этом пасынки и падчерицы, если они не были усыновлены, не могут призываться к наследованию в порядке первой очереди. Усыновленные дети лишаются права наследовать за своими кровными родственниками. Исключением из этого правила являются положения п. 3 ст. 137 Семейного кодекса РФ [5], в котором говорится о том, что при усыновлении ребенка одним лицом его права могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей указывается в решении суда. Дети, усыновленные после смерти родителей, права наследовать не утрачивают.

Родители, лишенные родительских прав, а также злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ [8]). При этом дети, родители которых были лишены родительских прав, сохраняют право наследования за ними. Усыновители при отмене усыновления также не наследуют за усыновленными.

При отсутствии наследников первой очереди, к наследованию призываются наследники второй очереди, то есть полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления (ст. 1143 ГК РФ [8]). Для наследования братьями и сестрами между ними должно быть кровное родство, то есть они должны иметь двух (полнородные) или хотя бы одного общего родителя (неполнородные).

К наследникам третьей очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки наследодателя; пятой – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); шестой – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). При отсутствии наследников всех предшествующих очередей в качестве наследников седьмой очереди наследуют пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При этом п 29 постановления Пленума Верховного суда № 9 от 29 мая 2012 г. [18], содержит разъяснения, что названные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ [8] лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. В случаях если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, указанные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ [8] лица к наследованию не призываются.

Призвание к наследованию пасынка (падчерицы) в случае смерти их мачехи возможно и в том случае, если их мать жива [28, с. 209], также возможна ситуация наследования пасынком (падчерицей) после нескольких мачех, если на момент смерти они состояли с его отцом в зарегистрированном браке, а отец, например, отказался от наследства [28, с. 210].

К отдельной категории наследников относятся нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Под нетрудоспособными гражданами понимаются граждане, утратившие способность к труду временно, на длительный срок, или постоянно, в том числе с детства. Иждивенцы – это лица, находящиеся на содержании другого лица или получающие от него постоянную помощь, которая является для них основным источником средств к существованию [27, с. 98].

Пункт 31 постановления Пленума ВС РФ № 9 [18] разъясняет, что к нетрудоспособным иждивенцам относятся: несовершеннолетние, граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (но не те, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии); инвалиды I, II, III (независимо от назначения им пенсии по инвалидности).

Если нетрудоспособные иждивенцы относятся к наследникам по закону, но не входят в круг той очереди, которая призывается к наследованию, они наследуют вместе и наравне с наследниками этой очереди, если до открытия наследства не менее года находились на иждивении наследодателя, независимо от того, проживали они с ним или нет. Если нетрудоспособные иждивенцы не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК РФ [8], но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, а наследники других очередей отсутствуют, нетрудоспособные иждивенцы относятся к восьмой очереди наследников. Если же наследники других очередей имеются, они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (п. 2 ст. 1148 ГК РФ [8]).

Согласно положениям ст. 1150 ГК РФ [8], принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК РФ [4], входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

В случае смерти одного из супругов переживший супруг вправе обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (ст. 75 Основ законодательства о нотариате [3]). Нотариус должен известить об этом принявших наследство наследников. Долей пережившего супруга при этом является половина имущества, нажитого во время брака.

Свидетельство о праве собственности может быть выдано пережившему супругу и в том случае, если он завещанием лишен наследства и не имеет права на обязательную долю [27, с.103].

На практике возможны ситуации, когда имущество остается после смерти наследодателя, у которого нет наследников. Такое имущество становится выморочным (ст. 1151 ГК РФ [8]).

В соответствии с п. 2 ст. 1151 ГК РФ [8], в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории:

жилое помещение;

земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;

доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.

Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.

Жилое помещение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Отказ от наследования выморочного имущества не допускается.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. В настоящий момент применяются Постановление Совмина СССР от 29.06.1984 № 683 «Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» [12] и «Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» (утв. Минфином СССР 19.12.1984 N 185) [14].

Таким образом, наследование по закону представляет собой установленный государством порядок наследственного правопреемства, предусматривающий переход имущества к наследникам не в соответствии с завещательными распоряжениями наследодателя, а в соответствии с правилами, установленными законодательством. Наследование по закону применяется при отсутствии оснований для наследования по завещанию и наследственному договору. Существует восемь очередей наследования по закону, где наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников предыдущей очереди. При отсутствии наследников наследственное имущество становится выморочным и наследуется государством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе написания курсовой работы нами были сделаны следующие выводы:

1. Наследование представляет собой переход имущества, имущественных прав и обязанностей лица после его смерти к другим лицам, которые установлены в завещании либо правовых нормах о наследовании по закону. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Правовое регулирование наследственных правоотношений осуществляется гражданским законодательством, законодательством о нотариате, а также некоторыми другими отраслями законодательства (семейным, земельным, жилищным и др.). Важнейшую роль в юридическом оформлении наследственных прав играет нотариат.

2. Гражданское законодательство называет три основания наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону. Приоритет среди них имеет наследование по завещанию.

3. Таким образом, законодательство зарубежных государств предусматривает такие основания наследования как наследование по завещанию и по закону. При этом законодательство Германии, Австрии, Италии, Литвы, Эстонии, Дании, Швеции и др. устанавливает возможность составления совместных завещаний, а в Германии, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Чехии, Латвии, Эстонии, Венгрии, США, Китае, ряде африканских и латиноамериканских стран и др. существует возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти путем заключения наследственного договора.

4. Завещание представляет собой распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке. Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). По общему правилу завещание должно быть нотариально удостоверено, однако, в исключительных случаях закон допускает удостоверение завещаний иными лицами (например, главными врачами лечебных учреждений, капитанами судов, начальниками мест лишения свободы и др.), а также его совершение в простой письменной форме. Кроме того, закон предусматривает право завещателя составить закрытое завещание.

5. В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них. В случае расторжения брака или признания его недействительным совместное завещание супругов утрачивает силу. Что касается наследственного договора, он представляет собой договор между наследодателем и любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (в том числе с юридическим), условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. Важной особенностью наследственного договора является его двойственная правовая природа: данный договор содержит в себе признаки как завещательного распоряжения, так и договорного обязательства. Данная особенность определяет специфику в отношении порядка его заключения, расторжения и оспаривания.

6. Наследование по закону представляет собой установленный государством порядок наследственного правопреемства, предусматривающий переход имущества к наследникам не в соответствии с завещательными распоряжениями наследодателя, а в соответствии с правилами, установленными законодательством. Наследование по закону применяется при отсутствии оснований для наследования по завещанию и наследственному договору. Существует восемь очередей наследования по закону, где наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников предыдущей очереди. При отсутствии наследников наследственное имущество становится выморочным и наследуется государством.

Основания наследования играют важнейшую роль в общественной жизни и гражданском обороте, определяя порядок перехода наследственных прав от наследодателя к наследникам. Недавние нововведения, касающиеся расширения круга данных оснований, и дополнившие их такими основаниями как наследственный договор и совместное завещание супругов, еще раз подчеркивают высокую практическую значимость данного института как в сфере личностных, так и экономическо-правовых отношений в обществе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – №4. – Ст. 445.

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22 января 1993 г.) (вступила в силу 19 мая 1994 г., для Российской Федерации 10 декабря 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации – 1995. – №17. – Ст. 1472.

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1) (ред. от 26.07.2019) // Российская газета – 1993. – №49.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации – 1994. – №32. – Ст. 3301.

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации – 1996. – №1. – Ст. 16.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ – 1996. – №5. – Ст. 410.

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации – 2001. – №44. – Ст. 4147.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации – 2001. – №49. – Ст. 4552.

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации – 2002. – №46. – Ст. 4532.

10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации – 2005. – №1. – Ст. 14.

11. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации – 2018. – №30. – Ст. 4552.

12. Постановление Совмина СССР от 29 июня 1984 г. № 683 (ред. от 25.07.1991) «Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» // СП СССР. – 1984. – № 24. – Ст. 127.

13. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // Собрание законодательства Российской Федерации – 2002. – №22. – Ст. 2097.

14. Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов (утв. Минфином СССР 19 декабря 1984 г. № 185) (ред. от 13.08.1991, с изм. от 15.01.2007). // Документ опубликован не был.

15. Приказ Минюста России от 06 июня 2017 г. № 97 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, главами местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления муниципальных районов» // Российская газета – 2017. – №133.

16. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19) // Документ опубликован не был.

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова» // Собрание законодательства Российской Федерации – 1996. – №4. – Ст. 408.

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 7.

19. Адильсолтанова А.С., Шангиреев В.И. Наследование по завещанию по законодательству России и зарубежных стран. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – №7. – С. 168-171.

20. Беспалов Ю.Ф. Наследственное законодательство России: недостатки и некоторые проблемы его применения. // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2018. – № 10. – С. 13-16.

21. Желонкин С.С. Общие положения наследования по завещанию. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2014. – № 4 (64). – С. 63-69.

22. Исаева К.М., Алискендарова С.М. К вопросу о понятии конституционного права наследования. // // Закон и право. – 2018. – № 9. – С. 42-43.

23. Крашенников, П.В. Наследственное право. – 2-е изд. – М.: Статут, 2017. – 272 с.

24. Курума Д.Г., Умахан А.У. О правовом регулировании совместного завещания в российском праве. // Закон и право. – 2019. – № 4. – С. 84-86.

25. Лемента Д.А. Значение наследственного договора в Российской Федерации. // Молодой ученый. Международный научный журнал. – 2019. – № 45 (283). – С. 128-131.

26. Мельничук М.А. О совместном завещании супругов. // Закон и право. – 2019. – № 9. – С. 64-65.

27. Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н.А. Волковой, М.В. Максютина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 239 с.

28. Настольная книга нотариуса. В 4 т. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / Под ред. И.Г. Медведева; Центр нотар. Исслед. При Федер. Нотар. Палате. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2015. – 717 с.

29. Нотариат: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А Волковой, Л.В. Щербачевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 319 с.

30. Опрятов В.И., Баева С.В. Теоретико-правовые аспекты наследования по закону. // Вопросы науки и образования. – 2019. – № 3 (47). – С. 93-99.

31. Прокопьева И.О. Основные проблемы наследственного договора // Молодой ученый. Международный научный журнал. – 2019. – № 48 (286). – С. 286-288.

32. Пучков О.А., Пучков В.О. Наследственный договор как особый институт гражданского права иностранных государств: общая характеристика и проблемы правового режима. // Правопорядок: история, теория, практика. – 2016. – № 3 (10). – С. 34-39.

33. Родионова О.М. Гражданско-правовая сущность совместного завещания супругов. // Вестник СГЮА. – 2019. – № 5 (130). – С. 99-103.

34. Ростовцева Н.В. О наследовании по праву представления. // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – № 3. – С. 30-49.

35. Сывороткина И.Ю. Наследственно-правовые режимы стран мира: сравнительный анализ методологических подходов и практики правоприменения. // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – № 2 (27). – С. 176-179.

36. Чиркаев С.А. Общая характеристика наследования по завещанию. // Наследственное право. – 2017. – № 1. – С. 26-29.

37. Юзефович Ж.Ю., Сафронова С.А. Новеллы гражданского законодательства. Наследственный договор. // Государственная служба и кадры. – 2019. – №3. – С. 87-90.