Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды сделок

Содержание:

Введение

Действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей называют в гражданском обороте сделкой.

Неверная оценка юридических фактов ведет к тому, что одним обстоятельствам не придается должного правового значения, а другим обстоятельствам - приписываются несвойственные им качества.

Гражданский оборот в России невозможен без договорного права. Именно сделки являются основными юридическими фактами как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. С развитием рыночной экономики появилось много новых оснований, ранее не выступающих в качестве юридических фактов. Сложность правового регулирования гражданских правоотношений можно объяснить их огромным многообразием, и невозможностью охватить весь комплекс таких правоотношений в короткий промежуток времени. Развитие рыночных отношений в стране часто опережает процесс совершенствования и обновления гражданского законодательства. Это ведет к сложности применения на практике и возникновению пробелов в правовом поле. На основе сказанного тема исследования представляет не только теоретический, но и практический интерес для изучения.

Решение юридического дела означает четкий анализ юридических норм, а также выяснение вопроса, какие факты предусмотрены нормой права в качестве юридических. Другой аспект - полный анализ фактических обстоятельств гражданского дела, а также установление обстоятельства - наступили ли факты, которые предусмотрены правовой нормой. С точки зрения практики применение норм – это деятельность органов юстиции. Поэтому практическим работникам нужны полные знания о юридических фактах, а также их особенностях, включая разновидности и составы. Отсюда и возникла актуальность, чтобы изучить понятие и виды сделок как основных юридических фактов, которые порождают гражданские правоотношения.

Объектом исследования являются сделки. Предметом исследования являются понятие сделок и виды сделок в гражданских правоотношениях.

Цель работы проанализировать понятие и виды сделок.

Задачи исследования охарактеризовать сущность сделок, обозначив из понятие и виды, проанализировать сделки как юридические факты, проанализировать сущность договора как многосторонней сделки, включая понятие, виды, порядок заключения его заключения.

Теоретической основой дипломной работы послужили труды таких авторов, как С.С. Алексеев, А.П. Лончаев, А.Ю. Радченко, Т.О. Саломатова, Л.Ф. Вишневский, М.И. Брагинский, Б.Д. Завидов, В.В. Залесский, А.Г. Калпин, В.В. Витрянский, С.В. Липень, А.В. Наумов, В.Ф. Миронов, И.Б. Новицкий, О.Н. Садиков, Е.А. Суханов, А.П. Сергеев и другие, а также нормативный материал.

Структура исследования состоит введения, двух глав, заключения и библиографии.

Глава 1 Юридические факты и сделки

1.1. Понятие юридических фактов

Основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений являются юридические факты. Под ними могут пониматься различные житейские обстоятельства, с которыми закон связывает наступление некоторых юридических последствий. Юридическими фактами могут быть различные жизненные обстоятельства, которые не зависят от воли человека (например, рождение, смерть лица, истечение времени). Также те, которые зависят от воли субъекта (действия, поступки людей, решение суда).

Отсюда содержащиеся в гражданском законодательстве правовые нормы сами не могут породить, изменить или прекратить гражданские правоотношения. Для этого необходимо, чтобы наступили обстоятельства, указанные в нормах права, которые и называются юридические факты в гражданском праве. Поэтому такие факты выступают в качестве связующего элемента между нормой права и гражданским правоотношением. Без юридических фактов не устанавливается, а также не прекращается ни одно правоотношение в гражданском праве. Глава 34 ГК РФ предусматривает возможность установления, изменения или прекращения правоотношения по аренде. Но для того, чтобы указанное правоотношение наступило, нужно заключить договор аренды, предусмотренный ст. 606 ГК РФ. Это правоотношение возможно изменить на правоотношение купли-продажи. Такая ситуация возможна, когда стороны придут к надлежащему соглашению, а также изменят договор. Также, аренда может быть прекращена до истечения срока по требованию арендодателя, если наступил одного из юридических фактов, который предусмотрен ст. 619 ГК РФ[1].

Из указанного следует, что юридический факт это обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают определенные юридические последствия: возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

Основанием гражданского правоотношения ил фактом может быть единичный юридический факт. Так, для установления обязательства купли-продажи достаточно заключения договора между продавцом и покупателем. Такие обстоятельства называют простыми юридическими фактами. Основание некоторых правоотношений в гражданском праве образуют два, три и более юридических факта, которые возникают одновременно или в некоторой последовательности. Например, для перехода права собственности на объект недвижимости нужно заключить договор и зарегистрировать сделку. Это сложный юридический состав.

Роль фактов в праве не ограничивается тем, что эти факты служат основанием, изменением и прекращением определенных правоотношений. В качестве примера можно указать на такие факты как: рождение ребенка, достижение совершеннолетия, объявление лица, достигшего 16 лет полностью дееспособным. Сказанные факты влекут возникновение или прекращение правоспособности, дееспособности. Это относится не к любому обстоятельству в жизни, а лишь к такому с которым закон связывает наступление юридических последствий. Можно привести такой пример как достижение 55-го возраста, что само по себе не вызывает юридических последствий. Но у женщин с этого возраста наступает право на получение пенсии, «способность субъекта своими действиями приобретать и осуществлять права и нести юридические обязанности наступает с 18 лет[2]». Перечень юридических фактов и их деление даны в пункте 1 статьи 8 ГК РФ. Здесь указаны основания возникновения гражданских прав и обязанностей: из договоров и других сделок, которые предусмотрены законом. А если и не предусмотренных законом, то не противоречащих ему; из актов органов власти; из решений судов; в результате приобретения имущества по основаниям, указанных в законе; от интеллектуальной деятельности; в связи с причинения вреда другому субъекту; вследствие неосновательного обогащения; от иных действий граждан и организаций; вследствие событий, с которыми закон связывает наступление правовых последствий.

Этот перечень не является исчерпывающим. Гражданские правоотношения могут возникать, изменяться и прекращаться и на основе других юридических фактов, которые не предусмотрены законом напрямую, но не противоречат общим началам и смыслу законодательства. Указанное правило имеет значение для гражданского закона. Оно, в отличие от уголовного закона, связано с обычным развитием гражданского оборота. Юридические факты, которые не предусмотрены гражданским законом, порождают юридические последствия. Важное условие - это не противоречие общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК РФ)[3].

Возможно возникновение гражданских прав и обязанностей из действия граждан и организаций, даже если они не предусмотрены законом, но в силу общих начал и смысла законодательства порождают гражданские права и обязанности» (п.1 ст.8 ГК РФ).

На основании всего выше сказанного можно дать определение юридического факта. Юридический факт - это обстоятельства, с которыми действующее законодательство связывает возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений, то есть наступление юридических последствий. Основанием возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений является один юридический факт или их совокупность, которая называется юридическим составом. Каждый из таких юридических фактов имеют самостоятельное значение.

Юридические составы подразделяются на простые и сложные. Первые - это совокупность фактов, которые могут накапливаться в любой последовательности. Основное заключается в том, чтобы они были все вместе в определенный отрезок времени. Например, приостановление срока исковой давности наступает если есть следующие факты: 1) нахождение ответчика в Вооруженных Силах; 2) нахождение Вооруженных Сил на военном положении последние 6 месяцев течения срока исковой давности.

Сложные юридические составы - совокупность фактов, между которыми есть прочная зависимость. Факты должны складываться в строго определенном порядке. Изъятие земельного участка следует только после его нецелевого использования[4].

1.2 Понятие и фактический состав сделок

Статья 153 ГК РФ понимает под сделкой действия граждан или организаций, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, то есть на вызывание правового последствия. Посредством сделки субъекты гражданского права устанавливают, изменяют и прекращают свои гражданские права и обязанности по своей выраженной вовне воле и в своем интересе (абз. 1 п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Необходимой частью любой сделки служит волеизъявление, то есть выражение воли вызвать некоторое правовое последствия. Волеизъявление является как обнаружением воли, направленной на наступление правового последствия, так и ее непосредственным осуществлением.

Некоторые сделки состоят только из одного волеизъявления (так, например, выдача полномочия - абз. 1 п. 1 ст. 182 ГК РФ, заявление о зачете - ст. 410 ГК РФ, принятие наследства - ст. 1152 ГК РФ, одобрение сделки - абз. 2 п. 1 ст. 26 ГК РФ). Многие относят к этим сделкам публичное обещание награды. Фактический состав указанной сделки завершается волеизъявлением обещающего о выплате награды в отношении лица, который совершит нужное действие. Однако, в состав публичного обещания награды (п. 1 ст. 1055 ГК РФ) входят несколько действий: 1) волеизъявление лица, который обещает выплатить награду, которое не пишется сделкой; 2) совершение обещанного действия. Оно представляет собой не сделку, а фактический акт. Он может быть совершен также недееспособным лицом.

Многие сделки складываются из нескольких элементов, согласованных между собой. Как пример можно указать на договор купли-продажи (п. 1 ст. 454 ГК РФ), банковской гарантии (ст. 368 ГК РФ).

Есть сделки, которые вместе с волеизъявлениями содержат и другие составные части. Например, фактический состав договора о передаче движимой вещи в собственность состоит из соглашения отчуждателя и приобретателя. Содержанием такого соглашения состоит в переходе права собственности на вещь. Сам по себе такой переход не относится к сделки, и передачи вещи приобретателю. К фактическому составу договора о предоставлении вместо исполнения (ст. 409 ГК РФ) относятся предоставление другого, нежели задолженный, предмета и соглашение сторон о том, что это предоставление должно считаться исполнением долга. Далее, при совершении некоторых сделок (например, продажи доли в квартире) необходимо участие нотариуса. Нотариальное удостоверение выступает основной частью таких сделок[5]. Без нотариального удостоверения эти сделки являются незаконными и не приведут к возникновению гражданских прав и обязанностей.

Встречаются случаи для вступления сделки в законную силу требуется предпосылка, которая лежит за пределами фактического состава указанной сделки [6]. Договор о передаче движимой вещи в собственность признан действующим российским законодательством в абз. 1 ст. 491 ГК РФРФФР. По данной статье передача проданной вещи осуществляется с оговоркой о сохранении права собственности за владельцем до оплаты вещи или до наступления другого обстоятельства. Речь идет об отлагательно обусловленном договоре о передаче. Абзац 1 ст. 491 ГК РФ отделяет условную традицию или вещную сделку от неусловной купли-продажи (которая лежит в ее основе). Здесь речь идет о соглашении о переходе права собственности и передача вещи, где есть отдельные части фактического состава договора о передаче, так как условным является только соглашение. В данном случае передача, как и любой реальный акт, условной быть не может.

Предпосылкой вступлении сделки в силу может быть другая сделка (например, согласие законного представителя на совершение сделки несовершеннолетним), административный акт (например, государственная регистрация сделки - ст. 164 ГК РФ), правонарушение (например, невыполнение должником обеспеченного поручительством обязательства есть предпосылка вступления в силу договора поручительства).

Сделка это всегда правомерное действие. Лица, которые в нее вступают, желают, чтобы наступил определенный правовой результат. Например, покупка краденого совершается в форме сделки, но не может породить правового результата (переход в собственность) так как является неправомерной.

Итак, сущность сделки составляют: 1)   воля; 2)  волеизъявление сторон.

1. Воля это желание или намерение лица вступить в сделку. Такое желание еще можно назвать психическое состояние. Содержание воли формируется под влиянием различных потребностей. Потребности воплощаются в правовом результате (цели), на который направлена воля ее участников. Мотивы (в отличии от цели) побуждают субъектов к совершению сделки и не являются ее правовыми элементами. Поэтому ошибочный мотив не может повлиять на действительность сделки. Пока воля лицом не изъявлена, неизвестно и его намерение совершить эту сделку.

2. Изъявленная воля называется волеизъявлением. Носитель воли доводит до сведения лица намерение заключить сделку. Поскольку воля воплощается, между ними не должно быть расхождения. Существует презумпция (предположение) соответствия воли и волеизъявления в сделке. Несоответствие между ними может возникнуть в результате ошибки, заблуждения. И, наконец, воля может быть упречной, даже если она соответствует волеизъявлению, но выражена под влиянием обмана, угрозы, насилия. В случаях несовпадения воли и волеизъявления или упречности воли возникает необходимость признания сделки недействительной[7].

Воля может быть выражена: 1) устно, 2) письменно, 3) с помощью конклюдентных действий и 4) путем молчания (бездействия).

Устное совершение сделки означает непосредственное восприятие ее участниками взаимных волеизъявлений. Сделка, заключенная по телефону, считается заключенной устно.

Воля выражена письменно, если участники сделки составили документ, в котором она отражена, обменялись письмами, телеграммами и т.д.

Конклюдентные действия (от заключать) - поведение, посредством которого обнаруживается намерение лица вступить в сделку. Например, опускание монеты в телефон-автомат, поднятие транспаранта с указанием цены на аукционе, торгах и т.д.

Молчание имеет значение способа изъявления воли, если на это указывает закон. Так, если лицо, на имя которого поступило в банк платежное требование, в течение определенного времени не возражает против его оплаты, считается, что оно выразило согласие на оплату суммы, обозначенной в платежном требовании[8].

Общность для всех сделок такого признака, как единство воли и волеизъявления, не исключает подразделения их на виды сделок:

а) в зависимости от числа участвующих сторон сделки бывают односторонними, двухсторонними и многосторонними;

б) в зависимости от того, соответствует ли обязанности одной стороны в сделке совершить определенное действие встречная обязанность другой стороны, сделки делятся на возмездные и безвозмездные;

в) по моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, они различаются на реальные и консенсуальные;

г) по степени зависимости действительности сделки от ее основания они бывают казуальными и абстрактными;

Для совершения односторонней сделки достаточно, чтобы волю изъявила одна сторона. Завещание - односторонняя сделка, поскольку для его возникновения достаточно изъявления воли завещателем. В свою очередь выражение наследником согласия на принятие завещанного имущества - тоже самостоятельная односторонняя сделка.

С учетом сказанного сделка определяется как фактический акт, который содержит по меньшей мере одно или несколько волеизъявлений, направленных на вызывание определенного правового последствия.

1.3. Виды сделок

Сделки подразделяются на различные виды. Наиболее значима следующая классификация.

По числу содержащихся в них волеизъявлений сделки делятся на односторонние и двух- или многосторонние (ст. 154 ГК РФ). Односторонние сделки характеризуются тем, что они содержат лишь одно волеизьявление. Примерами односторонних сделок являются выдача полномочия (абз. 1 п. 1 ст. 182 ГК РФ), одобрение сделки (п. 2 и 183 ГК РФ) и публичное обещание награды (п. 1 ст. 1055 ГК РФ). Двусторонние и многосторонние сделки, именуемые договорами, включают в себя согласованные по содержанию волеизъявления соответственно двух и более сторон. К двусторонним сделкам, в частности, относится договор купли-продажи (п. 1 ст. 454 ГК РФ), договор дарения (йбз. 1 п. 1 ст. 572 ГК РФ), договор подряда (п. 1 ст. 702 ГК РФ) и договор поручения (п. 1 ст. 971 ГК РФ). Примером многосторонней сделки служит договор простого товарищества (п. 1 ст. 1041 ГК РФ), заключенный тремя и более лицами.

В связи с учением об обосновании обязательства различают конценсуальные и реальные договоры. Под реальным договором понимается договор, в фактический состав которого входит реальный акт-передача вещи. В фактическом составе консенсуального договора такой акт отсутствует. Поэтому при консенсуальном договоре, он не содержит каких-то иных составных частей и вступает в силу с выполнением его фактического состава, обязанность должна возникать через одни лишь согласованные волеизъявления сторон, в то время как при реальном договоре она возникает только в случае, если к волеизъявлениям сторон присоединяется передача вещи. Консенсуальными договорами являются, например, договор мены (п. 1 ст. 567 ГК РФ), договор имущественного найма ст. 606 ГК РФ) и договор комиссии (абз. I п. 1 ст. 990 ГК), реальными - договор ренты (п. 1 ст. 583 ГК РФ) и договор займа (абз. 1 п. 1 ст. 807 ГК РФ).

По виду желаемых правовых последствий сделки подразделяются на обязательственные и распорядительные. Обязательственными называются сделки, посредством которых одно лицо (должник) призывается к совершению определенного действия в пользу другого лица (кредитора). Подавляющее большинство обязательственных сделок представляют собой договоры и лишь некоторые из них, такие как, например, публичное обещание награды (п. 1 ст. 1055 ГК РФ), относятся к односторонним сделкам. Распорядительными сделками являются сделки, которые непосредственно направлены на перенесение, обременение, изменение или прекращение права. Примерами таких сделок служат передача права собственности на вещь, установление сервитута или права залога, уступка требования, зачет и прощение долга. Предметом распоряжения могут выступать только права. Если говорят о распоряжении вещами, например о залоге вещи, то под этим следует понимать распоряжение правом собственности на вещь. Распоряжения предполагают наличие у распоряжающегося власти к распоряжению, или, что одно и то же, право распоряжения. Последнее должно причитаться распоряжающемуся не в момент совершения распорядительной сделки, а в момент ее вступления в силу. Управомоченным к распоряжению в принципе является обладатель права, следовательно, собственник относительно своего права собственности и кредитор относительно своего требования. Но в некоторых случаях закон лишает правообладателя права распоряжаться и отдельным или всеми своими правами. Так, в частности, происходит с конкурсным должником после открытия конкурса. Тогда при распоряжения признается законом за другим лицом (например в случае конкурса за конкурсным управляющим).

Различие между обязательственными и распорядительными сделками является основополагающим для системы гражданского типа. Действия распорядительных сделок, в том числе распоряжений, изменяющих принадлежность прав, должны учитываться сторонами. Так, если кредитор цедирует свое требование, то вызванное изменение принадлежности требования имеет значение не только для должника, но и для других лиц, в частности для кредитора цедента и цессионария. Сказанное означает, что распорядительные сделки действуют по отношению к каждому, т. е. абсолютно. Обязательственные сделки обосновывают обязанность лишь по отношению к другому лицу и, стало быть, действуют только регулятивно. Поэтому собственник может несколько раз продать свою вещь и тем самым установить для себя несколько обязанностей к передаче вещи к перенесению права собственности на нее, хотя он не в состоянии исполнить все эти обязанности. Однако передать вещь в собственность он может лишь один раз, потому что если он через передачу откажется от своего права собственности, то ему отныне больше не причитается власть к распоряжению этим правом.

В особую группу сделок выделяются предоставительные сделки. Под предоставлениями понимаются сделки, через которые одно лицо создает имущественную выгоду другому лицу. Такая выгода может создаваться как посредством благоприятного для лица распоряжения (например, передачи права собственности или требования, прощения долга, установления права залога), так и посредством обязательственной сделки (например, дарственного обещания), которая обосновывает для него требование через передачу в собственность обязательственно-правовой бумаги на предъявителя удостоверенное ею требование не переносится, поскольку оно возникает вновь для каждого нового собственника бумаги, а создается для приобретшего право собственности на бумагу, и тем самым предоставляет этому лицу.

Предоставление совершается не ради самого себя, т.е. не для достижения непосредственного вытекающего из него правового результата (например, перехода права собственности), а для того, чтобы с его помощью вызвать другой, косвенный, правовой результат. Например, вещь передается в собственность для того, чтобы им исполнить обязанность к передаче вещи или чтобы безвозмездно увеличить имущество другого лица; обещается передача товара, чтобы этим обязать лицо, в отношении которого дается обещание к встречной передаче другого товара. Намерение, направленное на косвенный правовой результат предоставления, называется кауза (causa), или правовой целью предоставления, а поскольку намерение достигнуть цели в то же время является и побудительной причиной предоставления, его именуют также правовым основанием предоставления.

Различают следующие основные виды кауз предоставления 1) causa solvendi - предоставление происходит с целью исполнения обязанности; 2) causa credendi - предоставление совершается с целью приобретения требования; 3) causa donandi - предоставление происходит с целью безвозмездного увеличения чужого имущества. В некоторых случаях предоставление имеет несколько кауз. Так, предоставляя обещанный им кредит, банк исполняет свою обязанность и при обретает требование о возврате кредита; поэтому его предоставление основывается как на causa solvendi, так и на causa credendi.

Правовая цель предоставления определяется предоставляющим как правило, по соглашению с другой стороной. Означает ли передача одним лицом другому лицу тридцати тысяч рублей исполнение обязанности, заем или дарение, вытекает из их соглашения. Если соглашение о каузе отсутствует или оговоренная сторонами кауза не осуществляется, то предоставление оказывается безосновательным (sine causa). В таких случаях возникает вопрос, является ли предоставление недействительным вследствие своей безосновательности или действительным несмотря на отсутствие правового основания. Предоставления, действительность которых зависит от наличия каузы, именуются каузальными предоставления, которые являются действительными и при отсутствии правового основания, называют абстрактными[9]. К каузальным предоставлениям относятся почти все обязательственные сделки, к абстрактным - большинство распорядительных сделок.

В действительности большинство «сделок чистых волеизъявлений», как, например, купля продажа, мена, дарственное обещание, аренда, наем жилого помещения, уступка требования и прощение долга, относятся к числу предоставлений.

Абстрактные предоставления могут привести к неосновательному обогащению лица, в пользу которого они были совершены. Если такое происходит, то указанное лицо обязано возвратить неосновательное обогащение своему контрагенту по абстрактной сделке (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Так, передача индивидуально определенной вещи в собственность обосновывает переход права собственности к приобретателю и при отсутствии правового основания передачи. Поэтому отчуждатель не вправе виндицировать вещь от приобретателя. Поскольку приобретатель стал собственником sine causa, он должен перенести право собственности обратно на отчуждателя (п. 1 ст. 1102, п. 1 ст. 1104 ГК РФ), а при невозможности обратной передачи вещи в собственность - возместить отчуждателю ее стоимость в деньгах (п. 1 ст. 1105 ГК РФ).

Правовым основанием установления права залога выступает соглашение об обеспечении (pactum de pignore dando), в силу которого будущий залогодатель обязуется перед кредитором к установлению права залога на индивидуально определенную вещь или имущественное право в обеспечение точно обозначенного требования кредитора.

В абз. 1 п. 2 ст. 218 ГК РФ говорится, что право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении имущества. Однако отчуждение (отчуждательная сделка), как это следует из п. 2 ст. 209, абз. 1 п.1 ст. 297, п. 1 ст. 298 и абз. 1 ст. 491 ГК РФ, есть вид распоряжения (распорядительной сделки), которое в случае отчуждения означает и перенесение права собственности. Между тем упомянутые в абз. 1 п. 2 ст. 218 ГК РФФ купля-продажа, мена и дарственное обещание, которые вопреки их природе оказались зачисленными законодателем в разряд отчуждательных сделок, не являются сделками, направленными на перенесение права собственности. Такое перенесение обосновывается вещным распорядительным договором - традицией. Отсюда явствует, что именно традиция, а не лежащая в ее основании купля-продажа или иная обязательственная сделка служит основанием приобретения права собственности на отчуждаемую вещь.

Предоставление, вызывающее правовое последствие, которое идет дальше преследуемой хозяйственной цели предоставления, называется фидуциарным. Типичными примерами фидуциарного предоставления являются обеспечительная передача в собственность, при которой кредитору для обеспечения его требования передачи право собственности на вещь, хотя для этой цели было бы достаточно залога вещи, и инкассовая цессия, при которой одно лицо уступает другому требование с тем, чтобы оно получило по нему исполнение, хотя для этой цели было бы достаточно наделения его полномочием. В таких случаях приобретатель права (фидуциар) принимает на себя по отношению к отчуждателю (фидуцианту) обязанность обращаться с приобретенным правом сообразно с целью предоставлений в частности при определенных обстоятельствах возвратить право отчуждателю.

Фидуциарное предоставление не является мнимой сделкой, так как выступающее предметом предоставления право в соответственно с волей сторон действительно переносится на фидуциара. Поскольку последний становится собственником переданной ему вещи или кредитором по уступленному ему требованию, он может распорядиться приобретенным правом от собственного имени. Поэтому если фидуциар, злоупотребляя доверием фидуцианта, передает фидуциарно приобретенное право третьему лицу, то его вероломное распоряжение имеет силу[10]. Однако в этом случае он нарушает обязанность по отношению к фидуцианту, вследствие чего должен возместить ему убытки.

Предоставительные сделки могут быть возмездными или безвозмездными. Возмездное предоставление дает имущественную выгоду| за встречное удовлетворение, которое по воле сторон должно составить эквивалент предоставления. При безвозмездном предоставлении предоставляющий не получает встречного удовлетворения от другой стороны. Возмездными сделками являются, например, договор купли-продажи (п. 1 ст. 454 ГК РФ) и договор имущественного найма (абз. 1 ст. 606 ГК РФ), безвозмездными - договор дарения (абз. 1. п. 1 ст. 572 ГК РФ) и договор ссуды (п. 1 ст. 689 ГК РФ).

Наряду с договором - двух- или многосторонней сделкой, осно­ванием возникновения гражданских прав и обязанностей служит и односторонняя сделка, для совершения которой достаточно выраже­ния воли одной стороны, например объявление конкурса, обещание награды.

Итак, среди оснований возникновения гражданских правоотношений в ст. 8 ГК РФ, прежде всего, названы договоры. Договор в рыночных условиях стал основным юридическим фактом, порождающим гражданские права и обязанности. В силу принципа свободы договора, закреплен­ного в ст. 421 ГК РФ, он, как правило, заключается по свободному воле­изъявлению сторон. Нормы о плановых актах как основании догово­ра, содержавшиеся во всех нормативных актах СССР (Положениях о поставках и др.), утратили силу. Однако некоторые законы упоминают властные акты, из которых возникает обязанность заключить договор. Так, ст. 6 Закона о естественных монополиях предоставляет органам регулирования естественных монополий право определять потребите­лей, подлежащих обязательному обслуживанию и (или) устанавливать минимальный уровень их обеспечения в случае невозможности удо­влетворения потребности в товарах в полном объеме. Из акта этого органа возникает обязанность субъекта естественной монополии по требованию потребителя заключить договор[11].

Часть вторая ГК РФ расширила круг договоров, которые урегулированы ГК РФ. Однако развитие рыночных отношений вызывает к жизни и иные договоры, не предусмотренные в ГК РФ. Гражданские права и обязанности могут возникать также из не предусмотренных зако­ном, но не противоречащих ему договоров. В таких случаях возможно применение норм, регулирующих сходные отношения, т.е. аналогии закона.

В двухсторонней сделке воля изъявляется двумя сторонами, каждая из которых может быть предоставлена как одним, так и несколькими субъектами. Воля сторон в двухсторонней сделке должна быть встречной, например, сделка может возникнуть, если одна сторона хочет пользоваться вещью, а другая - сдать ее внаем (встречность воли). Встречность воли предполагает также согласование условий, на которых заключается сделка. Если одна сторона хочет продавать вещь по одной цене, а другая с ценой не согласна (отсутствует встречность воли), сделка не возникает.

Если в двухсторонней сделке с множественностью лиц несколько субъектов на одной стороне выражают единую волю (например, несколько покупателей в договоре купли-продажи), в многосторонней сделке каждый ее участник является самостоятельной стороной и выражает индивидуальную волю. Примером многосторонней сделки служит договор о совместной деятельности[12].

В практической жизни важное значение имеют условия действительности сделок. Так, действительной считается сделка, соответствующая предъявленным к ней требованиям закона. К условиям действительности сделки относятся: 1)   законность содержания; 2)   способности лиц, ее совершающих, к участию в сделке; 3)   соответствие воли и волеизъявления; 4)   соблюдение формы сделки.

Сказанное означает, что сделка не должна противоречить закону в самом широком смысле этого слова, т.е. должна соответствовать любым нормативным предписаниям. Совершать ее могут только граждане, обладающие дееспособностью, а организации - специальной правоспособностью, т.е. способностью к заключению сделок, соответствующих целям и задачам деятельности юридического лица. И, наконец, для действительности сделки необходимо совпадение воли и волеизъявления.

Письменная форма сделок бывает простой и нотариальной. Письменная форма выражается либо в составлении одного документа, подписанного сторонами, либо в обмене письмами, телеграммами и т. п. Письменные сделки должны быть подписаны лицами, их совершающими, или их представителями. Письменные сделки юридических лиц должны быть подписаны их руководителями и скреплены печатью.

Стороны по соглашению могут облечь в письменную форму любую сделку, хотя по закону такая форма для нее и не предусмотрена.

Нотариальная форма сделки, способствует закреплению подлинной воли вступавших в нее сторон. Оформляя сделку, нотариус удостоверяется в законности ее условий.

Наряду с действительной сделкой действующее законодательство предусматривает условия, при которых сделки считаются недействительными. Недействительной считается сделка, не соответствующая требованиям законодательства. Имеется в виду не только законодательные, но и любые другие нормативные акты. Признание сделок не соответствующих требованиям закона недействительными, направлено на охрану правопорядка, поскольку влечет за собой аннулирование прав и обязанностей, реализация которых привела бы к нарушению закона.

Недействительные сделки делятся на: 1)   ничтожные; 2)   оспоримые.

Ничтожные сделки не порождают желаемых сторонами результатов, хотя правовые последствия в виде возврата сторон в первоначальное положение или взыскания полученного сторонами в доход государства и наступают.

К ничтожным относятся сделки, содержащие наиболее серьезные отступления от закона, а именно: совершенные с целью, противной интересам государства и общества; сделки юридического лица, противоречащие его целям; сделки, совершенные недееспособными лицами; мнимые и притворные сделки; сделки, совершенные с нарушением формы, если закон специально предусматривает такую форму и др.

Оспоримая сделка, не будучи оспоренной, порождает правовые последствия как действительная сделка. Она может быть признана недействительной только по иску заинтересованного в этом лица или прокурора.

Оспоримыми являются такие сделки, как: заключенные частично и ограниченно дееспособными лицами; совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий; с пороками воли, совершенные в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой; совершенные на крайне не выгодных для себя условиях при стечении тяжелых обстоятельств и др[13].

Глава 2 Сущность договора как многосторонней сделки

2.1. Понятие договора

Назначение договора сводится к регулированию в рамках закона поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а равно последствия нарушения соответствующих требований[14].

Что касается значимости закона и договора, есть несколько мнений. Согласно «волевой теории» договор как волевой акт субъектов есть первоисточник, а закон лишь восполняет или ограничивает их волю. Сторонники теории приоритета закона указывают, что договор обладает производным правовым эффектом от законодательства. Сторонники «эмпирической теории» указывали, что воля сторон направлена лишь на определенный эффект; при этом последствия договора предполагают такие средства для его осуществления, о которых стороны не имеют четкого представления[15].

Регулирующая роль договора сближает его с законом и нормативными актами. Условия договора отличаются от правовой нормы главным образом двумя принципиальными особенностями. Первая связана с происхождением правил поведения: договор выражает волю сторон, а правовой акт - волю издавшего его органа. Вторая различает пределы действия того и другого правила поведения: договор непосредственно рассчитан на регулирование поведения только его сторон - для тех, кто не является сторонами, он может создать права, но не обязанности; в то же время правовой или иной нормативный акт порождает в принципе общее для всех и каждого правило (любое ограничение круга лиц, на которых распространяется нормативный акт, им же определяется). Отмеченные две особенности отличают именно гражданско - правовой договор. В договоре, в котором указанные особенности отсутствуют, имеются в виду различные виды публично - правовых договоров, - грань, отграничивающая его от нормативного акта, стирается. И все же во всех случаях в публичном договоре в конечном счете определяющее значение имеет воля сторон[16].

Договор служит идеальной формой активности участников гражданского оборота. Важно подчеркнуть, что, несмотря на изменение его социально - экономического содержания, в ходе истории общества сама по себе конструкция договора как порождение юридической техники остается в своей основе весьма устойчивой.

С течением времени вместе с развитием системы общественных отношений, опосредствуемых договорами, расширился состав возможных участников: наряду с физическими лицами (гражданами) в этой роли стали выступать коллективные образования, признанные самостоятельными субъектами гражданского права - юридическими лицами. Все более многообразными становились предусмотренные в законодательстве типы договоров, усложнялись комбинации элементов, используемых при конструировании договорного правоотношения, и др. А договоры остаются договорами...

Существовавший в римском праве взгляд на договоры (contractus) позволял рассматривать их с трех точек зрения: как основание возникновения правоотношения, как само правоотношение, возникшее из этого основания, и, наконец, как форму, которую соответствующее правоотношение принимает[17].

Любопытное разъяснение смысла слова «договор» содержится в Словаре В.И. Даля. Договор, указано в нем, - это «уговор, взаимное соглашение». «На деловом языке, - отмечается там же, - договором называются предварительные условия или частное обязательство, а совершенное на законном основании - контрактом, условия его - кондициями; сдачу крепости на договоре называют капитуляциями»[18].

Указанное многозначное представление о договоре с определенными изменениями практически реализовано в ГК РФ и в гражданских кодексах других стран. Так, в ст. 1101 Французского ГК договором признается соглашение, посредством которого одно лицо или несколько лиц обязываются перед другим лицом или перед несколькими другими лицами дать что-либо, сделать что-либо или не делать чего-либо.

В ст. 1528 Свода законов гражданских (т. X. Ч. I) подчеркивалось, что «договор составляется по взаимному согласию договаривающихся лиц. Предметом его могут быть или имущества, или действия, цель его должна быть не противна законам, благочинию, общественному порядку».

Гражданский кодекс Нидерландов признает, что договором является «многосторонняя сделка, в которой одна или несколько сторон принимают на себя обязательства по отношению одной или нескольких других сторон» (ст. 213 Книги 6).

Одно из немногих исключений составляет Германское гражданское уложение в том смысле, что оно оперирует понятием «договор» как раз и навсегда данным и не нуждающимся в разъяснении. По сути, первое упоминание о договоре содержится в ст. 126, посвященной письменной форме, установленной законом (до этого в ст. 108 о договоре идет речь в связи с определением границ дееспособности несовершеннолетних).

В советской и постсоветской юридической литературе приведенное многопонятийное представление о договоре весьма последовательно развито в работах ряда авторов. Особенно четко это выражено в исследованиях О.С. Иоффе. Признавая договор соглашением двух или нескольких лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских правоотношений, О.С. Иоффе вместе с тем отмечал: «Иногда под договором понимается самое обязательство, возникающее из такого соглашения, а в некоторых случаях этот термин обозначает документ, фиксирующий акт возникновения обязательства по воле всех его участников[19]».

Следующую позицию занимает и Н.Д. Егоров. "Под договором, - подчеркивает он, - понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения[20].

Договор в его первом значении - основания возникновения прав и обязанностей - составляет ступень в классификации юридических фактов. Соответственно он должен отвечать основополагающим признакам этих последних (имеется в виду способность порождать права и обязанности [21]. С указанной точки зрения договор может быть поставлен в один ряд с односторонними сделками, с деликтами, административными актами, юридическими поступками и др.

Договоры относятся к той разновидности юридических фактов, которая именуется сделками, а значит, представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

Договор в его качестве сделки порождает определенные права и обязанности сторон. Однако подлинное содержание юридической связи сторон этим не исчерпывается. Безусловным элементом служит весь массив императивных гражданско - правовых норм[22].

В своем определении договоров, отдавая дань теории приоритета закона, Ю.А. Тихомиров указал на то, что закон является «отцом договора». Но продолжая это сравнение, можно отметить, что «мать договора» - соглашение. Именно соглашение порождает все возможные последствия в договоре, включая применение и нормативных и квазинормативных регуляторов[23].

Итак, договор представляет собой соглашение двух и большего числа лиц об осуществлении определенных действий и установлении регулирующих такие действия взаимных прав и обязанностей, исполнение которых обеспечивается мерами государственно-организованного принуждения.

Совокупность прав и обязанностей составляет содержание договора. Права и обязанности сторон, выраженные в условиях гражданско-правового договора, должны отвечать принципам гражданско-правового регулирования, и, прежде всего принципам равенства, автономии воли и имущественной ответственности, самостоятельности участникам договорных отношений. Только в этом случае можно вести речь о гражданских правах и обязанностях (п.1. ст. 2 ГК РФ) или о гражданско-правовом обязательстве.

Содержание гражданско-правового обязательства, возникающего из договора раскрывается с помощью формулы, применяемой к любому гражданско-правовому обязательству: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенных действий, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанностей (п.1 ст.307 ГК РФ).

Предметом договора являются вещи, включая ценные бумаги, недвижимость, имущественные права и другие объекты гражданских прав. Сторонами договора могут выступать дееспособные физические лица, граждане, имеющие статус предпринимателя или юридические лица.

2.2 Виды договоров

Наиболее целесообразно разделение договоров по содержанию регулируемой ими деятельности. Здесь можно выделить два типа договоров: имущественные и организационные.

К числу имущественных относятся договоры, которые направлены на регулирование деятельности субъектов по поводу определенного блага.

Сущность организационных договоров является то, что они предназначены создать предпосылки, предусмотреть возможности для последующей некоторой деятельности.

Внутри каждого типа можно выделить виды договоров, характеризуемые стойкими существенными признаками. Так, среди имущественных выделяют три вида: на передачу имущества; выполнение работ; оказание услуг. При этом указанные виды, в свою очередь, подразделяются на подвиды (например, купля-продажа, подряд, комиссия и др.).

Среди организационных договоров можно выделить три основных вида: учредительные договоры (например, об образовании организации); договоры-соглашения (например, между организациями и органами местного самоуправления); генеральные (в них определяются наиболее общие условия будущей деятельности, которые затем детализируются или дополняются в имущественных договорах)[24].

Договоры могут подразделяться на: возмездные; безвозмездные; консенсуальные; реальные.

Примером безвозмездного договора могут служить договоры дарения, страхования в пользу третьего лица и другие. Существенным условием любого возмездного договора является цена. Исходя из этого важное значение имеют положения, которые регулируют условия договора о цене (ст. 424 ГК РФ). Общим правилом для возмездных договоров является оплата товаров, работ, услуг по тарифам, расценкам или ставкам, которые установлены договором или соглашением сторон. Стороны сами устанавливают цену, а также могут включить условия, которые позволяют определить цену товаров, работ, услуг в момент их оплаты. В некоторых случаях, которые предусмотрены законом, применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т. л.), устанавливаемые или регулируемые специальными государственными органами.

Если в консенсуальных договорах достаточно достижения между сторонами соглашения относительно условий (например, купля-продажа и др.), то в реальных договорах помимо соглашения требуется передача вещи в натуре (например, договор займа и др.)[25]. В этом их различия.

По мере перехода к рыночной экономике весьма важное значение приобретает различение договоров на: предварительные; окончательные.

Предварительным признается договор, по которому стороны принимают на себя обязательство к определенному сроку осуществить подготовительные действия и заключить договор на поставку товаров, выполнение работ и т.п.

Окончательный договор обычно носит имущественный характер и заключается в порядке, предусмотренном для данного вида договора. В зависимости от распределения между сторонами прав и обязанностей договоры подразделяются на: односторонние; взаимные.

В отличие от односторонних договоров, где одна сторона обладает только правами, а другая - обязанностями, во взаимных договорах у каждой из сторон имеются не только права, но и обязанности.

Гражданский кодекс выделяет несколько видов договоров, в том числе: обычный договор, публичный договор, договор присоединения, предварительный договор, договор в пользу третьего лица.

В ст. 426 ГК РФ содержится следующее определение публичного договора «Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)»[26].

Так же как и публичный договор, отдельным типом гражданско-правового договора является договор присоединения. Это понятие объединяет в единый тип те договоры, которые были заключены путем присоединения одной из сторон к условиям договора, определенным другой стороной в формулярах или иных стандартных формах.

Следующий вид договора – это договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), который представляет собой особую конструкцию договорного обязательства. Ранее нормы о договоре в пользу третьего лица содержались как ГК 1964 года (ст. 167 ГК РФ), так и в Основах 1991 года (ст. 61 ГК РФ). Конструкция договора в пользу третьего лица нашла широкое практическое применение в отношениях по страхованию (особенно по страхованию ответственности заемщика за не возврат кредита), перевозке грузов и некоторых других.

Итак, гражданское законодательство призвано регулировать в том числе и имущественный оборот, построенный на принципах компенсационности (возмездности). Товарообмен из экономической сути своей всегда предполагает встречное предоставление. Безвозмездные отношения, по большому счету, не характерны для гражданского законодательства, а небольшое число безвозмездных конструкций (дарение, ссуда и т.д.) несут значительный социально-нравственный элемент.

Cтатья 423 ГК РФ содержит два важных положения: а) презумпцию возмездности (всякий договор предполагается возмездным); б) понятие «встречное предоставление», позволяющее установить возмездность отношений.

Договор является разновидностью сделки, и в связи с этим на договоры распространяется классификация сделок. В частности, как и сделки, по встречному предоставлению (или его отсутствию) договоры классифицируются на возмездные и безвозмездные[27].

Важное значение имеет деление договоров на консенсуальные и реальные, односторонне и двусторонне обязывающие и т.д.

Как разновидности договора выделяются предварительный договор (ст. 429 ГК РФ), договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), договор присоединения (ст. 428 ГК РФ), публичный договор (ст. 426 ГК РФ) и др.

Договоры принято делить на имущественные и организационные. Такое деление осуществляется исходя из объекта и содержания правового отношения, порождаемого договором. Имущественным является договор, на основе которого возникает имущественно-правовая связь (имущественное отношение); он обеспечивает перемещение материальных благ (товарообмен). Организационный договор направлен на то, чтобы обеспечить возникновение в будущем имущественных отношений, упорядочить эти имущественные отношения.

2.3. Порядок заключения, действия и прекращения договора

Договоры между гражданами, большинство договоров между организациями заключаются по усмотрению самих лиц, желающих вступить в обязательственные отношения. Основаниями заключения договора являются согласованные намерения и инициатива сторон. Вместе с тем, есть ряд случаев, когда закон предусматривает обязанность должника заключить договор с кредитором. Такая обязанность возникает при наличии у сторон соответствующих оснований для установления договорных отношений. Имя являются наличие сложившихся хозяйственных связей с предприятием-поставщиком, оформлявшихся договором не менее двух лет. В случае уклонения поставщика от заключения договора покупатель вправе предъявить иск в арбитражный суд об обязании заключить договор. Кроме того, существуют и другие основания для обязания каких-либо предприятий заключить договор с соответствующим контрагентом (например, обязательное открытие счета банком по требованию предприятия и др.). Общими основаниями для заключения договора в указанных случаях являются монопольное положение субъектов в соответствующей сфере деятельности и правило ст.5 ГК о недопустимости осуществления лицом своих прав в противоречии с их назначением, ущемления прав и законных интересов других лиц.

Действующим законодательством предусмотрено две основные стадии заключения договора.

Первая состоит в том, что лицо, заинтересованное в заключение договора, направляет другому лицу предложение заключить договор («оферту»). Оно направляется письменно или делается устно. Предложение может даваться одной или нескольким сторонам, т.е. конкретным субъектам. Кроме того, предложение должно быть достаточно определенным, т.е. содержать данные о характере и условиях будущего договора, а также свидетельствовать о намерении предлагающего заключить договор.

Вторая стадия – дача ответа о принятии предложения («акцента»). Сообщение о согласии заключить договор также должно высказываться достаточно определенно и свидетельствовать о желании отвечающего вступить в договорные отношения.

Конкретный порядок заключения договора зависит от ряда обстоятельств и, прежде всего, от формы, в которой он совершается (устной, письменной, в т.ч. нотариально удостоверяемой форме). Необходимо лишь подчеркнуть, что форма договора предусматривается законодательством, а если она не установлена, то соглашением сторон. Для отдельных видов договоров законодательство требует их регистрации в соответствующих органах (например, купля-продажа жилого дома, договоры, заключенные в ходе биржевых торгов и др.).

Несоблюдение установленных законом и соглашением сторон формы договора влечет признание его в зависимости от конкретных обстоятельств либо недействительным, либо незаключенным.

Сроки заключения договора зависят от того, был ли в предложении о заключении договора назначен срок для ответа. Если предложение давалось устно без указания срока для ответа, договор считается заключенным, когда другая сторона немедленно заявила о принятии этого предложения. Ответ на письменное предложение должен быть дан в течение нормально необходимого для этого времени (п.5 ст.58 Основ). Законодательство об отдельных видах договоров предусматривает сроки для ответа на предложение заключить договор (от 10 до 30 дней).

Закон предусматривает несколько способов заключения договора.

Так, если согласно закону или соглашению сторон договор должен быть заключен в письменной форме, он может быть, оформлен путем:

1. составления одного документа, подписанного сторонами;

2.обмена письмами, телеграммами, телетайп программами, факсами и т.п., подписанными стороной, которая их посылает.

В процессе заключения договоров между сторонами нередко возникают разногласия по отдельным условиям. Разногласия, возникающие при заключении устных договоров, выявляются и урегулируются непосредственно в процессе оформления соглашения.

При заключении письменных договоров разногласия могут оформляться следующим образом:

Если договор заключается путем подписания составленного документа, то сторона, не согласная с предложенными условиями, подписывает его с оговорками о наличии разногласий. Возражения и дополнения излагаются в протоколе разногласий, который вместе с подписанным экземпляром договора вручается либо отсылается другой стороне.

Когда договор заключается путем обмена письмами, телеграммами и т.п. все содержащиеся в ответе расхождения с первоначально предложенными условиями рассматриваются в качестве разногласий. Вместе с тем внесенные дополнения к предложенным условия (если они не отклонены предложенной их стороной) признаются включенными в текст договора.

Спорные вопросы могут быть урегулированы путем дополнительной переписки, проведения переговоров и т.д.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут передавать разногласия, возникшие при заключении договора, на разрешение арбитражного (третейского) уда, если такая возможность предусмотрена законодательством или соглашением сторон. Закон детально регулирует вопросы, связанные с рассмотрением подобного рода споров.

Особого внимания требуют вопросы изменения и расторжения договора.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускается, за исключением случаев, указанных в договоре или в законе. Это правило способствует реальному исполнению обязательств и направлено на обеспечение стабильных договорных связей.

Наиболее частным основанием для изменения и расторжения договоров является соглашение, достигнутое сторонами. Например, в договорах оптовой купли-продажи и поставки оговаривается возможность изменения согласованного ассортимента товаров на случай значительного колебания покупательского спроса и др[28].

Среди оснований, предусмотренных законодательством, целесообразно назвать следующие:

-изменение актов, на которых основано обязательство, распоряжением компетентного органа;

-смерть должника (если обязательство не может быть исполнено без его личного участия) и кредитора (когда исполнение предназначено лично для него);

-ликвидация юридического лица (должника или кредитора);

-выявление обстоятельств, предусмотренных законом в качестве оснований для признания сделок полностью или частично недействительными.

Выносимое решение суда (арбитражного, третейского) в качестве основания для изменения и расторжения договора, определяется оценкой ситуации, фактического положения сторон существующими деловыми обычаями и принятой практикой. При отсутствии конкретной нормы закона это может основываться на общих началах и принципах правового регулирования отношений.

Так, при устном оформлении договора его изменение или расторжение также согласовывается устно. Пересмотр письменных договоров оформляется путем подписания составленного сторонами соглашения, обмена письмами, телеграммами и т.п. Лицо, получившее такое предложение, обязано дать ответ на него в указанный заявителем или нормально необходимый срок. В случае получения отказа либо не поступления ответа в срок заинтересованная сторона обращается в суд (арбитражный, третейский суд) с иском об изменении или расторжении договора. Договор считается измененным или расторгнутым со дня вынесения соответствующим судом решения об этом.

Законодательство предусматривает случаи, когда договор может быть изменен или расторгнут действиями одного из участников. Эти действия представляют собой одностороннюю сделку, направленную на изменение или прекращение прав и юридических обязанностей. При этом следует особо подчеркнуть, что в последний период расширилось число случаев, в которых допускается односторонний отказ от договора или одностороннее изменение его условий.

В случае изменения или расторжения договора по соглашению между сторонами вопрос о распределении причиненных этим убытков обычно не возникает либо он регулируется соглашением. При изменении и расторжении договора по решению судебного органа или односторонними действиями одного из участников порядок возмещения убытков определяется в соответствии с законодательством[29].

Заключение

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Система юридических фактов, как оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений, очерченных в законодательстве и является одной из важнейших гарантий законности в стране.

Юридические факты - это та область действия права, где правовые нормы соприкасаются с жизнью, с конкретной действительностью. Это жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление юридических последствий.

В качестве юридических фактов могут выступать события и действия. Действия могут быть правовыми и неправовыми. В качестве правовых выступают юридические акты и юридические поступки. В качестве неправовых действий как основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений выступает причинение вреда имуществу и неосновательное обогащение. События могут быть абсолютными и относительными.

Сделки, как основной юридический факт, порождающий гражданские правоотношения могут заключаться устно, письменно, путем конклюдентных действий и по умолчанию.

Сделки могут быть односторонние, двусторонние и многосторонние; возмездные и безвозмездные; реальные и концесуальные.

Обязательное условие – сделка не должна противоречить закону.

Сущность любой сделки – воля и волеизъявление сторон.

Недействительные сделки подразделяются на оспоримые и ничтожные.

К ничтожным относятся сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества; сделки юридического лица, противоречащие его целям; сделки, совершенные недееспособными лицами; мнимые и притворные сделки; сделки, совершенные с нарушением формы, если закон специально предусматривает такую форму и др.

Оспоримые сделки могут быть признаны недействительными только по иску заинтересованного лица.

Оспоримыми являются такие сделки, как заключенные частично и ограниченно дееспособными лицами; совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий; с пороками воли, совершенные в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой; совершенные на крайне не выгодных для себя условиях при стечении тяжелых обстоятельств и другие.

Недействительной может быть признана и часть сделки.

Договор выступает важнейшим средством индивидуального правового регулирования имущественных и неимущественных отношений. Он ведет к установлению юридической связи между участниками.

Договор - это наиболее оперативное и гибкое средство связи между производством и потреблением. В силу этого именно договорно-правовая форма способна обеспечить необходимый баланс между спросом и предложением, насытить рынок теми товарами, в которых нуждается потребитель.

Договор позволяет участникам экономического оборота отчуждать излишние или ненужные им материальные ценности, получая взамен их соответствующий денежный эквивалент или необходимые им материальные блага в натуральной форме.

Договор обеспечивает эффективный обмен произведенными и распределенными материальными благами в случае изменения потребностей участников экономического оборота.

Договор обеспечивает динамику имущественных отношений.

Договор - наиболее распространенное основание возникновения, изменения и прекращения обязательств, функционирования рыночных отношений.

Библиография

Нормативные правовые акты

1.Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СПС Консультант Плюс.

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (часть первая) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301.

Специальная литература

3.Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения - М: ЮНИК, 2009 – 584 с.

4.Витрянский В.В. Юридические факты и правоотношения - М.: Норма, 2002 – 219 с.

5.Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К Толстого. - СПб.: Питер, 2012. - С. 428.

6.Гражданский право России / под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского - М: БЕК, 2013. – С. 110.

7.Груздев В. В. Гражданско-правовое регулирование недействительных и несостоявшихся сделок - М.: Право, 2007 – 198 с.

8.Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1900. в кн. История государства и права. - М.: Юрист, 2004. – 324 с.

9. Ершова И.В. Предпринимательское право. 2-е изд. - М.: Юриспруденция, 2006. – 574 с.

10.Завидов Б.Д. Сделка: подготовка, заключение, изменение - М.: Юникс, 1997 – 483 с.

11.Залесский В.В. Гражданское право. Часть 1. 3-е изд. - М.: Проспект, 2012. - С. 180.

12.Иоффе О.С. Обязательственное право - М.:МГУ., 1975- С. 397-398.

13.Киселев Ю.В. Мнимая и притворная сделка // Финансовая газета - 1998.- № 19. - С 16.

14.Комментарий к ГК РФ для предпринимателей – глава под ред. М.И. Брагинского - М.: Норма, 2012 - С 269.

15.Комментарий к ГК РФ. Ч 1. 5-е изд. под ред. О.Н. Садикова. - М.: Проспект, 2014. - С. 212.

16.Крашенинников E.A. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость. Очерки по торговом праву. Ярославль, 2006. С. 78.

17.Крашенинников E.A. Общая характеристика предоставлений. Очерки по торговому праву. Ярославль, 2006. Вып. 13. С. 27.

18.Крашенинников E.A. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость. Очерки по торговом праву. Ярославль, 2001. Вып. 8. С. 11.

19.Крашенинников E.A. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость. Очерки по торговом праву. Ярославль, 2002. Вып. 9. С. 38.

20.Мальцева К.С. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. - М.: Дрофа. 2000 – 588 с.

21.Миронов В.Ф. Миронов А.В. Гражданское право. Том 1. 3-е изд. - М.: Юрист, 2014. - С. 311.

22.Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - М.: Госюриздат, 1954. - С. 94

23.Тутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве - М.: Бератор. Пресс, 2003 – 359 с.

24.Трунова Л.К. Гражданско-правовые договоры. - М.: Эксмо, 2016. - С. 115.

25.Таль Л.С. Договор: Цивилистическое исследование. Ярославль, 1918. в кн. А.В. Брагинского Договорное право. Т. 2. - М.: Юрист, 2006. - С. 374.

26.Тихомиров Ю.А. Публичное право. - М.: БЕК, 2015. - С. 183

Судебная практика

27.Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров. Приложение к письму ВАС РФ № 14 от 5 мая 1997.

  1. Комментарий к Гражданскому Кодексу. под ред. Кузнецова М.Р. - М.: Юрист, 2013 – С. 284.

  2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (часть первая) // СЗ РФ – 1994 - №32 – Ст. .3301.

  3. Мальцева К.С. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. - М.: Дрофа, 2000 - С. 204.

  4. Витрянский В.В. Юридические факты и правоотношения - М.: Норма, 2002 - С 43.

  5. Крашенинников E.A. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость. Очерки по торговом праву. Ярославль, 2001. Вып. 8. С. 11.

  6. Крашенинников E.A. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость. Очерки по торговом праву. Ярославль, 2002. Вып. 9. С. 38.

  7. Лончаев А.П. Хозяйственный договор - Хабаровск, 1999. - С 159.

  8. Комментарий к ГК РФ для предпринимателей – глава под ред. М.И. Брагинского - М.: Норма, 2012 - С 269.

  9. Крашенинников E.A. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость. Очерки по торговом праву. Ярославль, 2006. С. 78.

  10. Крашенинников E.A. Общая характеристика предоставлений. Очерки по торговому праву. Ярославль, 2006. Вып. 13. С. 27.

  11. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд. - М.:ЮНИК, 2009 - С 357.

  12. Иоффе О.С. Обязательственное право - М.:МГУ., 1975- С. 397-398.

  13. Завидов Б.Д. Сделка: подготовка, заключение, изменение - М.: Юник, 1997- С 211

  14. Трунова Л.К. Гражданско-правовые договоры. - М.: Эксмо, 2016. - С. 115.

  15. Таль Л.С. Договор: Цивилистическое исследование. Ярославль, 1918. в кн. А.В. Брагинского Договорное право. Т. 2. - М.: Юрист, 2006. - С. 374.

  16. Тихомиров Ю.А. Публичное право. - М.: БЕК, 2015. - С. 183

  17. Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1900. в кн. История государства и права. - М.: Юрист, 2004. - С. 184.

  18. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955. - С. 450.

  19. Иоффе О.С. Обязательственное право. - М.: Госюриздат, 1975. - С. 26.

  20. Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К Толстого. - СПб.: Питер, 2012. - С. 428.

  21. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - М.: Госюриздат, 1954. - С. 94

  22. Комментарий к Гражданскому Кодексу. Ч.1 под ред. Кузнецова М.Р. - М.: Юрист, 2006. - С. 109.

  23. Тихомиров Ю.А. Договоры в экономике. - М.: Экономика, 2013. - С. 13.

  24. Миронов В.Ф. Миронов А.В. Гражданское право. Том 1. 3-е изд. - М.: Юрист, 2014. - С. 311.

  25. Залесский В.В. Гражданское право. Часть 1. 3-е изд. - М.: Проспект, 2012. - С. 180.

  26. Комментарий к ГК РФ. Ч 1. 5-е изд. под ред. О.Н. Садикова. - М.: Проспект, 2014. - С. 212.

  27. Гражданский право России / под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. - М: БЕК, 2013. - С. 111.

  28. Гражданский право России / под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского - М: БЕК, 2013. – С. 110.

  29. Гражданское право / под ред. С.П. Гришаева. 4-е изд. - М.: Юристъ, 2014. - С. 209.