Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (рассмотреть наследование по закону)

Содержание:

Введение

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую популярность и остроту. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование.

Конституция Российской Федерации в главе второй, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что "право наследования гарантируется" (часть 4 статьи 35).

Рассмотрим Ст. 35 Конституции РФ, она устанавливает, что в Российской Федерации право наследования гарантируется. Наследование – это переход прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Наследование является одним из производных способов приобретения права собственности гражданами, юридическими лицами, а также публичными образованиями. Вопросы наследования регулируются частью третьей Гражданского кодекса РФ.

В свою очередь, Гражданский кодекс Российской Федерации в пункте 2 статьи 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Однако здесь следует отметить, что правовая культура населения в настоящее время на низком уровне; достаточно часто заблуждение отдельных граждан приводит к тому, что надлежащее оформление прав наследования не производится, что и является одной из причин судебной конфликтности по данной категории дел.

Наследственные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского права. Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате.

Само наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежащих наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества его имущественных прав и обязанностей. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (права на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизнью или здоровью гражданина и т.д.). Учитывая то обстоятельство, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях, не подлежит передаче по наследству самовольно возведенные строения или помещения.

А в реальной жизни люди порой совсем не задумываются о том, что наступает тот день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя своим родным и близким наследство, а иногда и многие проблемы. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники довольно часто в процессе таких споров становятся врагами. Чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования.

Цель представленной контрольной работы – рассмотреть наследование по закону.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:

- рассмотреть понятие наследства;

- изучить формы наследства, рассмотреть в частности наследование по закону;

- изучить особенности наследования по закону.

Глава 1. Общие положение о наследовании

Основные понятия наследственного права

Наследственное право является самостоятельной отраслью российского права, относится к системе частного права и состоит из подотрослей, институтов и норм.

В объективном смысле право наследования – это совокупность норм, регулирующих общественных отношений в процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью гражданского права.

Под подотраслью права в теории права понимают структурный элемент системы права, представляющий собой объединение институтов права, регулирующий определенный вид общественных отношений. К подотрослям наследственного права следует отнести:

- общие положения;

- наследования по закону;

- наследование по завещанию;

- приобретения наследства;

- наследования отдельных видов имущества.

Институт права – относительно обособленные группы взаимосвязанных между собой юридических норм, регулирующих определённые разновидности общественных отношений[1]. К институтам наследственного права следует отнести:

- институт наследства;

- институт форм завещания;

- институт способов принятия наследства и др.

К нормам наследственного права относятся конкретные правила, содержащиеся в статье либо части статьи, например супружеская доля (ст. 256 ГК РФ).

Наряду с наследственным правом к частному праву относятся гражданское право, семейное право, международное частное право.

Нельзя отрицать сходства, близости предмета наследственного права и предмета гражданского права.

Так, Е.А. Суханов отмечает, что в объективном смысле права наследования – это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью права[2].

По мнению Е.А. Кирилловой, признание существования предмета, методов, задач, принципов, системы и источников правового регулирования в наследственном праве, масштаб охватываемых правовым регулированием общественных отношений в данной области позволяют считать наследственное право подотраслью гражданского права[3].

По мнению В.В. Васильева, недопустимым представляется признание в качестве самостоятельных или комплексных отраслей права наследственного, транспортного, страхового, предпринимательского, патентного, авторского права, поскольку они лишены самостоятельного предмета и метода правового регулирования и по своему структурному значению являются подотрослями гражданского права[4].

Вместе с тем наследственное право имеет свой предмет, метод и принципы, имеющие отличие от соответствующих понятий гражданского права. К такому предмету наследственного права относятся имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие по поводу наследства, т.е. предмет этих отношений охватывается сферой отношений, связанных с самим наследством.

В субъективном смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан, ибо по наследству переходит только имущество, составляющее собственность граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности (у наследников).

Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно было, есть и будет производным по отношению к праву собственности граждан. Возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК).

В законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.[5]

Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены личными качествами умершего: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок и ряд других. Большинство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей умершего гражданина переходит к другим лицам.

В п. 1 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству. Во-первых, это переход имущества от умершего к другим лицам в неизменном виде. Проявляется указанная черта в том, что не меняются характер, содержание и объем соответствующих прав и обязанностей.

Скажем, наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не входящий в его состав, имеет право лишь на получение компенсации, соразмерной той доле в общем имуществе такого хозяйства, которую он унаследовал (п. 2 ст. 1179 ГК). Такая конструкция оценивается в литературе как правопреемство, сопряженное с модификацией переходящего права.[6]

Во-вторых, наследство переходит как единое целое. Уже давно замечено, что наследственное имущество – это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей.[7]

Третья черта универсального правопреемства состоит в том, что оно совершается в один и тот же момент. Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права раньше, а другие позже. Именно по этому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные известные и неизвестные ему права умершего.

Вместе с тем необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др. Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим)[8].

Основания наследования

В ст. 1111 ГК РФ определяется, что наследование осуществляется по двум основаниям:

- по завещанию;

- по закону.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а так же в иных случаях, установленных законодательством.

Говоря об основаниях наследования, необходимо обратить внимание на два момента.

  1. Каждый человек имеет в собственности индивидуальное имущество, он поддерживает свою жизнь за счет собственного имущества, жизнь почти каждого человека протекает в семьи служит поддерживанию совместной жизни.
  2. Каждый может свободного распоряжаться своей собственностью, в том числе после своей смерти.

При наследовании по завещанию распределение прав и обязанностей между наследниками, а также определение круга наследников зависит от воли завещателя.

При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследователя указаны в самом законе. Наследственное имущество делиться в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью (ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ[9]). Т.е. степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Основание наследования (по закону или завещанию) не может быть предметом соглашения.[10]

Предпочтение всегда отдается наследованию по завещанию, но если его нет, то тогда наследование происходит по закону. Перед принятием официального решения о том, что данное наследование будет осуществляться по завещанию, оно проверяется на законность, т.е. устанавливается, соблюдены ли все условия составления завещания, были ли отмены или изменения завещания; если было несколько завещаний, то признается действительным последнее. Несмотря на свободу завещания (ст. 1148 и 1149 ГК РФ), его исполнение осуществляется в строгом соответствии с законом (например, право на обязательную долю в наследстве, наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, иные обстоятельства, указанные в законодательстве).

Наследование по закону будет иметь место в следующих случаях:

- не было составлено завещание;

- завещание было составлено, но признано судом недействительным (оспоримое завещание); при этом недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания;

- все наследники по завещанию не имеют права принимать наследство, либо никто из них не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ);

- отсутствуют наследники. Тогда имущество считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

Наследование по закону и наследование по завещанию зародились и вышли из основ римского частного права. Наследование по завещанию в римском праве было главным инструментом защиты права, объявления воли наследодателя. Воля играла в завещании важнейшую роль, поскольку последняя воля была неподкупной и неподдельной. Завещание свидетельствует о воле и намерении завещателя распорядиться своим имуществом по своему усмотрению. Само завещание рассматривается как односторонняя сделка.[11]

Вместе с тем необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др. Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим)[12].

Здесь независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).

Глава 2. Формы наследования

Наследование по завещанию

Понятие завещания в действующем ГК РФ законодатель, отмечает значимость наследования по завещанию в современном обществе и подчеркивает его первостепенность, расположил главу, посвященную наследованию по завещанию (гл. 62 ГК РФ), перед главой о наследовании по закону (гл. 63 ГК РФ).

Как уже отмечалось, одним из основных элементов гражданской правоспособности является право завещать имущество (ст. 18 ГК РФ). Пункт 1 ст. 1118 ГК РФ устанавливает правило, согласно которому распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

В п. 5 ст. 1118 ГК РФ указывается на то, что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Данное определение можно рассматривать как легальное закрепление понятия «завещание». Однако оно не раскрывает всю сущность и основные характеристики завещания как правового явления[13].

Каждый гражданин по своему усмотрению может распорядиться принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Такое распоряжение может быть выражено только путем составления завещания.

Наследники по завещанию могут быть и лица, приобретающие наследственное имущество в порядке универсального правопреемства, и сингулярные (частичные) правопреемники, к которым переходят лишь часть или отдельные имущественные права. Широко применяется и завещательный отказ. Завещатель вправе возложить на наследника или отказополучателя исполнение определенного завещательного возложения в пользу выгодоприобретателя. Законом предусмотрено и завещательное возложение, которое не обязательно должно иметь имущественный характер и может заключаться в самых разнообразных распоряжениях, в частности о процедуре погребения завещателя.

В наследственном праве стран континентальной Европы широко применяется институт подназначения наследника.

Поскольку в англо-американском праве при наследовании наследственное имущество не наследнику, а личному представителю наследователя, то в США и Англии универсального правопреемства как такового нет[14].

Понятие самого завещание – это личное распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в установленном законом порядке[15]. Завещание – это односторонняя сделка, выражающаяся в личном распоряжении одного гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества, переход которого в порядке наследования допускается законом[16].

Наследованием по завещанию в свою очередь признается порядок правопреемства, основанного на завещании наследодателя[17].

Гражданский кодекс РФ, учитывая принцип свободы завещания, значительно расширил его границы. Прежде всего -это касается объектов наследования и круга наследников, а также формы завещания и содержания завещательных распоряжений.

Поскольку завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти, отдельные авторы относили его к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием. В.И. Серебровский справедливо указывал, что условием является некое обстоятельство, которое может наступить, но может и не наступить. Смерть же человека неизбежна, неизвестен только момент смерти. Поэтому смерть завещателя, в зависимости от которой реализуются правовые последствия завещания, не придает ему характер условной сделки[18].

В п. 3 ст. 572 ГК РФ имеется прямое указание на то, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.

Запрет на распоряжение имуществом на случай смерти каким-либо образом, кроме совершения завещания, предотвращает также заключение притворных сделок, целью которых мог бы стать уход от налога на наследство или обход строгих правил о форме завещания и т.д.[19]

Само завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно связано с его личностью. Поэтому закон не допускает возможность совершения завещания через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК).

По своей правовой природе завещание является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118 ГК). Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Для составления, изменения или отмены завещания необходимым и достаточным является волеизъявление завещателя. Не требуется согласие будущих наследников, отказополучателей или иных третьих лиц. Поэтому не допускается совершение завещания двумя или более гражданами, поскольку в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина (п. 4 ст. 1118 ГК)[20].

Волеизъявление завещателя приобретает юридическое значение сделки до открытия наследства, а волеизъявление наследников – лишь после этого, поэтому указанные волеизъявления не образуют единого действия и, следовательно, единой двусторонней сделки[21].

Завещание создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Таким образом, завещание является срочной сделкой, влекущей возникновение прав и обязанностей у третьих лиц только после наступления такого юридического факта, как смерть завещателя. В ч. 2 ст. 190 ГК РФ говорится, что срок может определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. В данном случае срок возникновения прав и обязанностей у наследников поставлен в зависимость от даты смерти завещателя и является относительно определенным, поскольку, хотя смерть любого гражданина и неизбежна, однако заранее неизвестно, когда конкретно она наступит. Кончина любого физического лица является неизбежной, а следовательно, заранее известно, что такой юридический факт, как смерть, наступит в любом случае.

Основным принципом совершения завещания является его свобода. Этот принцип, воплощающий в себе общегражданский принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования и конституционное начало о гарантированном праве наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ), не является новым для отечественной цивилистики, хотя на законодательном уровне сформулирован впервые с достаточной четкостью и полнотой именно в ст. 1119 ГК РФ[22].

В соответствии с п. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению:

- завещать имущество любым лицам;

- любым образом определять доли наследников в наследстве;

- лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;

- в случаях, предусмотренных ГК РФ, включать в завещание иные распоряжения;

- отменять или изменять совершенное завещание в соответствии с правилами ст. 1130 ГК РФ.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Сама воля наследодателя должна быть четко и однозначно выражена в завещании. В силу этого обстоятельства законодатель строго подходит к регламентации вопросов, связанных с формой и порядком составления завещания[23].

Признаки завещания:

  1. Завещание является единственным (исключительным) способом распоряжения имуществом на случаи смерти. Российскому законодательству не известны институты наследственного договора (договора, предусматривающего переход имущества на случай смерти, заключенного между двумя и более лицами) и совместного завещания[24];
  2. Завещания являются односторонней сделкой, т.е. совершается по воле одного лица – завещателя (наследодателя), который в момент его составления должен обладать полной дееспособностью;
  3. Завещание носит характер сделки, совершенной под отлагательным условием, т.е. правовые последствия для лиц, указанных в завещании, возникают только после смерти лица, составившего завещания;
  4. Завещание является основанием возникновения прав и обязанностей у других лиц (наследников, отказополучателей и др.) в случае открытия наследства;
  5. Завещание носит личный характер, оно может быть составлено только самим завещателем. Совершение завещания через представителя запрещено (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Также не допускается составление завещания двумя или более лицами;
  6. Завещание имеет строго определённую форму, отвечающую требованиям законодательства.

Само по себе завещание не является основанием возникновения наследственного правоотношения, а рассматривается как элемент сложного юридического состава, где необходимым элементом выступает откровение наследства[25].

В действующем российском законодательстве, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит точного юридического определения самого понятия “завещание”. Завещание в российском наследственном праве – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства[26].

И также другая юридическая особенность завещания является тайна завещания, провозглашенная законом. Это означает, что нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены (п. 1 ст. 1123 ГК РФ). Сам завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Т.е. вправе не сохранять тайну завещания и разглашать его любым лицам. Охрана тайны завещания осуществляется лишь до момента открытия наследства.

Если тайна завещания будет нарушена, то завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ[27].

В п. 1 ст. 1119 ГК РФ содержится общая норма о свободе завещания, устанавливающая правило, согласно которому завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам. В п. 1 ст. 1121 ГК РФ содержится специальная норма, которая регулирует указанные наследственные правоотношения. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (ст. 1116 ГК РФ), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

Нужно обратить внимание, что в завещании должно быть конкретизировано лицо (лица), в пользу которого (которых) оно составлено. Но в отдельных случаях возможно назначение наследника и без указания его фамилии и имени, например: «завещаю все свое имущество моим внукам». К моменту смерти завещателя количество его внуков может увеличиться, но все же воля завещателя о на значении внуков единственными наследниками является выраженной в завещании совершенно ясно [28].

В действующем ГК РФ законодатель стремился сократить случаи перехода находящегося в частной собственности имущества к государству. Для этого было увеличено число очередей наследников. Этим же целям служит институт подназначения наследника (субституция).

В правовой литературе подназначенного наследника условно принято называть «запасным», который в наследственных правоотношениях замещает «основного» наследника.

Есть общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания в ст. 1124 ГК РФ определяются общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания.

По общему правилу завещание должно быть составлено в квалифицированной письменной форме, т.е. составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Для этого правила п. 1 ст. 1124 ГК РФ установлены два исключения:

– первое – в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125, ст. 1127 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ, допускается удостоверение завещания не нотариусом, а другими уполномоченными лицами;

– второе – в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ, допускается составление завещания в простой письменной форме.

Несоблюдение правил, касающихся письменной формы завещания и его удостоверения, влечет за собой недействительность завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом, совершающим сделку (п. 1 ст. 160 ГК РФ)[29].

Лицо для совершения сделки должно обладать сделкоспособностью, т.е. иметь установленный для совершения конкретной сделки необходимый объем дееспособности. В п. 2 ст. 1118 ГК РФ законодатель однозначно указывает, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (достигший возраста 18 лет, эмансипированный или вступивший в брак до достижения 18 лет). Лица, ограниченные в дееспособности, и частично дееспособные граждане не обладают завещательной правоспособностью. Указанное положение вызывает дискуссии в научной литературе[30]. Противники данной позиции отмечают, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, а также в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими (пп. 1 и 3 п. 2 ст. 26 ГК РФ), а следовательно, должны обладать и завещательной дееспособностью в отношении указанных объектов.

При составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу должны присутствовать свидетели (п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127, абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ). При этом в п. 3 ст. 1124 ГК РФ установлено, что в случае, если присутствие свидетеля является обязательным, его отсутствие влечет за собой недействительность завещания (ничтожная сделка), а несоответствие свидетеля требованиям, установленным в п. 2 указанной статьи, может служить основанием для признания завещания недействительным (оспоримая сделка).

Для исключения случаев искажения воли завещателя в п. 2 ст. 1124 ГК РФ содержится закрытый перечень лиц, которые не могут быть свидетелями.

К ним относятся:

1) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

3) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

4) неграмотные;

5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать суть происходящего;

6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Кроме того, на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. По общему правилу на завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случаев составления закрытого завещания.

На закрытом завещании могут присутствовать заинтересованные лица из числа наследников по закону, однако их отсутствие не является препятствием для вскрытия завещания. Другие лица, даже имеющие основания полагать, что в завещании они названы в качестве наследников (например, фактический супруг или супруга), участвовать в процедуре оглашения закрытого завещания не могут [31].

Завещание может быть признано недействительным в судебном порядке, если оно совершено лицом, не обладающим завещательной дееспособностью, если волеизъявление завещателя не было свободным, если завещание противоречит нравственности, а также вследствие пороков формы завещания. Это правило применяется в странах и общего права, и континентальной системы права.

Наследование по закону

Данный способ применяется в тех случаях, когда наследователь не оставил завещания (или не заключил наследственный договор), либо завещание (или договор) признано недействительным, либо завещание (или договор) не охватывает всего наследственного имущества. Как правило, во всех системах наследственного права наследники по закону являются кровные родственники наследователя и переживший его супруг. Призвание к наследству происходит согласно степени родства в соответствии с установленной законом очередностью (степеней, класса, группы) наследников по закону.

Наследование осуществляется по принципу степени родства или по принципу линии родства[32].

«В назначении умершему определенных преемников закон руководствуется предполагаемою волею наследодателя. Закон становится в положение последнего и назначает тех лиц, которых, по всей вероятности, назначил бы и сам наследодатель»[33], – писал в свое время Г.Ф. Шершеневич, отдавая предпочтение наследованию по закону, весьма красочно описал его: «Закон прежде всего призывает к наследованию тех лиц, которых призывает к нему сама природа, а именно лиц, соединенных с умершим естественною связью рождения. Будучи плотью от плоти и костью от костей, следовательно, тождественны с ним по природе, они, с одной стороны, являются как бы естественным расширением и продолжением его собственного бытия, а с другой – соучастниками его жизни, а потому и естественными продолжителями его юридических отношений».

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. до 17 мая 2001 г. предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. В связи с внесенными в ст. 532 Кодекса изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех[34].

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых в день открытия наследования, а также зачатые при жизни наследователя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Наследники по закону привязываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ)[35].

Наследственное имущество делиться поровну между наследниками призываемой очереди. Закон устанавливает восемь очередей наследников.

Закон устанавливает восемь очередей наследников (до 17 мая 2001 г. предусматривалось две очереди наследования по закону, затем – четыре, с 1 марта 2002 г., с вступление в действие части третьей ГК, - восемь).

Каждая последующая очередь призывается при отсутствии предыдущей.

На основании ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ).

Призываются к наследованию в следующих случаях:

– при отсутствии наследников первой очереди;

– при непринятии наследства наследниками первой очереди;

– если все наследники первой очереди были лишены завещателем

права наследования;

– в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию.

Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.

Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1145 ГК РФ являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя). До 17 мая 2001 г. указанные лица к наследованию не призывались[36].

В соответствии с этим принципом дяди и тети наследодателя могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:

– при отсутствии наследников первой и второй очереди;

– при непринятии наследства наследниками первой и второй

очереди;

– если все наследники первой и второй очереди были лишены завещателем права наследования;

– при отказе в их пользу наследников первой либо второй очереди (в зависимости от того, какая из них призвана к наследованию);

– при отказе в их пользу наследников по завещанию.

Наследниками четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1144 ГК РФ являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Так же как и наследники третьей очереди, прадедушки и прабабушки получили возможность быть призванными к наследованию с 17 мая 2001 г.

Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями.

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очереди установлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК РФ. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

В свое время К.П. Победоносцев указывал: между двумя лицами, из коих одно произошло, родилось от другого, есть одно только рождение. Кроме того, между двумя лицами того же рода всегда можно насчитать несколько рождений. Чем менее насчитывается рождений между двумя лицами, тем ближе их родство, и, наоборот, чем более рождений, тем родство отдаленнее. Эти рождения называются степенями[37].

В соответствии с названным принципом в ч. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ указывается, что степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

«Начиная с ГК РСФСР 1922 г., – пишет О.Ю. Шилохвост, – признаки нетрудоспособности и нуждаемости применялись не для ограничения круга законных наследников (как это предусматривалось Декретом 1918 г.), а для его расширения, распространяясь не только на кровных родственников... но и на совершенно посторонних лиц»[38].

В судебной практике неоднократно рассматривались споры, связанные с льготным приобретением имущества. Так, в Определении Приморского краевого суда от 26 июня 2014 г. указывалось на то, что земельные участки, как приобретенные по договору купли продажи, так и выделенные в период брака, в том числе и безвозмездно, одному из супругов как лицу, имеющему соответствующую льготу, не переходят в раздельную собственность – на такие земельные участки распространяется законный режим имущества супругов[39].

С введением восьми очередей наследников по закону выморочное имущество вместо двух (и существовавших некоторое время четырех) очередей случаев отсутствия наследников по закону и по завещанию стало значительно меньше. Д.И. Мейер указывал, что выморочным называется такое имущество, по которому нет наследника или по крайней мере все равно что нет (например, когда наследник отказывается от наследства)[40].

Исключением из общего правила являются выморочные жилые помещения и земельные участки, находящиеся на территории городского или сельского поселения, муниципального в части межселенных территорий либо городского округа. Т.е. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (статья 1148 ГК РФ).

Следует отметить, что выморочные жилые помещения включаются в соответствующий жилищный фонд социального использования для предоставления нуждающимся в жилье гражданам в порядке и на условиях ЖК РФ[41].

В тех случаях, когда найден наследник по закону любой из восьми очередей или обнаружено завещание, выморочного имущества нет. Как справедливо отметил Б.Б. Черепахин, нормы о выморочности отступают всякий раз, когда создаются возможность и правовое основание для перехода наследственного имущества к наследникам по закону или по завещанию[42].

Нормы, регулирующие наследование по закону, в действующем ГК РФ расположены после норм о наследовании по завещанию. Как уже отмечалось, такой порядок изложения норм является неслучайным. Подобным образом подчеркивается первостепенное значение наследования по завещанию, которое позволяет лицу по своему усмотрению распорядиться имуществом, находящимся в частной собственности.

Сам институт наследования по закону является не менее значимым, чем институт наследования по завещанию. Он вступает в действие в тех случаях, когда завещание не было составлено либо составлено лишь в отношении части имущества, либо признано недействительным полностью или в части.

Здесь следует отметить, что в нотариальной практике чаще встречается наследование по закону, чем наследование по завещанию. Указанная ситуация связана с рядом причин: это и нежелание граждан составлять завещание, и недостаточный уровень правовой грамотности населения, и традиционный подход граждан к наследованию (в советский период, с учетом специфики регулирования частной собственности, завещание не было распространенным явлением). В то же время распространенность наследования по завещанию также связана с детальной проработкой в законодательстве норм о наследовании, которые позволяют учесть интересы всех наследников по закону.

Наследование по закону имеет глубокие исторические корни. Как уже отмечалось, в раннеклассовом обществе (V–IV вв. до н.э.) переход имущества после смерти начинает носить характер универсального правопреемства. Уже в Законах XII таблиц допускалось наследование либо по завещанию, либо по закону в случае, если не было оставлено завещание.

Отечественное дореволюционное наследственное право поддерживало данную точку зрения. После октябрьской революции понимание наследования по закону как отражения невысказанной воли наследодателя в целом не оспаривалось [43]. Современные авторы в большинстве придерживаются также этой точки зрения.

Как уже отмечалось, наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ (абз. 2 ст. 1111 ГК РФ). «Наследование по закону» – термин достаточно условный, так как наследование и по завещанию, и по закону осуществляется в соответствии с федеральным законом [44].

Можно выделить следующие случаи, когда наступает наследование по закону:

- завещание не было составлено;

- завещатель отменил завещательное распоряжение;

- завещание признано судом недействительным полностью или в части;

- завещание составлено лишь в отношении части имущества;

- содержание завещания исчерпывается завещательным отказом или завещательным возложением;

- при наследовании обязательной доли в наследстве;

- при признании одного или нескольких наследников по завещанию недостойными наследниками;

- наследники по завещанию не приняли наследство или отказались от него;

- при наследовании выморочного имущества и т.д.

К принципу наследственного права, можно отнести следующие:

  1. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Подобным образом подчеркивается первостепенность наследования по завещанию.
  2. Оптимальное сочетание частных интересов членов семьи наследодателя и публичных интересов государства. Расширенное число очередей наследников по закону позволяет максимально обеспечить частноправовые интересы семьи наследодателя. Возможность наследования выморочного имущества позволяет учесть публичные интересы государства.
  3. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ГК РФ. Указанный принцип устанавливает приоритет одних наследников (ближайшей степени родства) перед другими (более дальними родственниками);
  4. Равенство долей наследников по закону в рамках одной очереди. Указанный принцип позволяет обеспечить равенство всех участников наследственного правоотношения вне зависимости от пола, расы, национальности, гражданства, имущественного положения и т.п. Из этого правила п. 2 ст. 1141 ГК РФ установлено исключение, которое распространяет свое действие на наследников, наследующих по праву представления;
  5. Призвание к наследованию лиц, связанных с наследодателем не только кровным родством, но и семейными узами. Таким образом, законодатель учитывает интересы не только родственников, но и лиц, с которыми наследодатель состоял в правоотношениях, основанных на таких юридических фактах, как регистрация брака, усыновление, фактическое воспитание, нахождение на иждивении и т.п. К таким лицам можно отнести супруга (супругу) умершего, его усыновленных детей или усыновителей, пасынков, падчериц, отчима и мачеху, а также нетрудоспособных иждивенцев.[45]

Недостойные наследники – это круг лиц, которые по закону не имеют права на получение наследства.

К их числу ГК РФ относит:

- лиц, которые умышленно способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства путем совершения умышленного преступления, если эти обстоятельства подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу;

- родителей после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства;

- лиц, злостно уклонявшихся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследователя. Факт уклонения должен быть установлен только в судебном порядке.

В тех случаях, когда недостойный наследник получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам. При его отказе сделать это, заинтересованным лицам следует обратиться в суд.[46]

Глава 3. Приобретение наследства

3.1. Порядок принятия наследства

Смерть гражданина – это юридический факт, то есть такое обстоятельство, на основании которого наследники получают право приобрести причитающееся им по закону или по завещанию имущество.

Вместе с тем приобретение наследства должно производиться в специально установленном законом порядке. О том каков порядок принятия наследства и расскажет эта статья, а о других аспектах наследования вы можете узнать в статье "Общие положения о наследовании имущества ".

Наследники умершего гражданина свободны в реализации своего права на принятие наследства. т.е. имеют право отказаться. Однако запрещено принимать наследство на каких-то условиях или частично. Здесь действует принцип "все или ничего".

В первом случае в соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства осуществляется подачей нотариусу соответствующего заявления наследника.

Принятие наследства может производиться двумя способами:

Первый способ это фактическое принятие наследства – совершение действий, свидетельствующих о принятии наследства (вступил во владение наследственным имуществом, оплатил долги наследодателя и т.д. – п. 2 ст. 1153 ГК).

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК). В комментарии к ГК лаконично изложена точка зрения, отразившаяся в тексте закона: «Акту принятия наследства придается обратная сила. Де-факто какое-то время наследуемое имущество было бессубъектным, де-юре благодаря введению рассматриваемой фикции оно принадлежит наследнику с момента смерти наследодателя»[47].

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (ч. 1 ст. 1154 ГК).

В соответствии с п. 2 ст. 1155 ГК наследство может быть принято наследником по истечении срока без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство.[48]

Данный способ характерен тем, что наследник не обращается к нотариусу или иным уполномоченным лицам, а принимает наследство по факту, то есть следующими способами:

- начинает владеть и управлять наследственным имуществом (к примеру, начинает проживать в квартире наследодателя или ездить на его автомобиле и т.д.);

- принимает меры для того, чтобы сохранить оставшееся после наследодателя имущество (к примеру, помещает драгоценности на хранение в сейф банка и т.д.);

- осуществляет содержание наследственного имущества, то есть производит расходы на него (например, делает ремонт в комнате, начинает ухаживать за животными наследодателя и т.д.);

- оплачивает долги наследодателя (например, по кредиту или займу, взятому наследодателем в банке или у других лиц);

- получает от других граждан или организаций денежные средства, которые принадлежат умершему наследодателю (к примеру, по тем же договорам займа получает деньги, переданные другому лицу наследодателем).

Как указано в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9, под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве примера таких действий в указанном Постановлении выделяются следующие:

- вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания);

- обработка наследником земельного участка;

- подача в суд заявления о защите своих наследственных прав;

- обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;

- осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей;

- возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ;

- иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается в обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

В то же время получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.[49]

В некоторых случаях наследник мог совершать отдельные действия, свидетельствующие о фактическом принятие наследства, не имея при этом намерения его принимать.[50] Наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока его принятия (ст. 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.

Факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).

Второй способ принятия наследства (формальный) совершается путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника либо о принятии наследства, либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Законом предусмотрена письменная форма указанных заявлений (ст. 62 Основ законодательства о нотариате).

Данный способ характерен тем, что наследник в установленный срок подает заявление нотариусу о принятии наследства умершего гражданина и по прошествии утановленного законом времени полностью вступает в права владения наследственным имуществом (такому наследнику нотариус выдает свидетельство, подтверждающее его право на соответствующую часть имущества наследодателя).

В заявлении о принятии наследства указываются следующие сведения (см. п. 20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав):

- фамилия, имя, отчество (если оно есть) наследника и наследодателя;

- дата смерти наследодателя и последнее место жительства наследодателя;

- волеизъявление наследника о принятии наследства;

- основание(я) наследования (завещание, родственные и другие отношения);

- дата подачи заявления.[51]

Также в заявлении указываются также иные сведения в зависимости от известной наследнику информации (о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества и пр.).[52]

В ст. 1153 ГК РФ предусмотрена возможность подачи двух разных заявлений (заявления о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство), заявления обладают равной юридической силой и свидетельствуют о безоговорочном принятии наследства и также имеют определенные отличия по целям.

Такой способ принятия наследства может быть целесообразным в тех случаях, если наследник не намерен пока получать свидетельство о праве на наследство, а также в случаях, если наследуются права, осуществление которых не требует их государственной регистрации. Подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство преследует цель официального удостоверения прав наследника на приобретенное наследство. Подача первого заявления не исключает в будущем обращения наследника, принявшего наследство, с просьбой к соответствующим органам о выдаче свидетельства о праве на наследство[53].

Законом регламентирован порядок подачи соответствующих заявлений. Заявление может быть передано наследником (его законным представителем) нотариусу или уполномоченному должностному лицу лично, предусмотрена возможность передачи заявления третьим лицом или пересылка его по почте. При использовании двух последних возможностей подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ – должностным лицом органов местного самоуправления и должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ. Лица, обладающие правом засвидетельствовать подпись наследника на соответствующем заявлении, являются:

- начальник госпиталя, санатория и другого военно-лечебного учреждения, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач – в случае нахождения военнослужащих и других лиц на излечении в указанных учреждениях;

- командир (начальник) части, соединения, учреждения или военно-учебного заведения, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, может засвидетельствовать подпись военнослужащих, рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих;

- начальник места лишения свободы лиц – в случае нахождения лица в месте лишения свободы:

- администрация учреждения социальной защиты населения или руководитель (его заместитель) соответствующего органа социальной защиты населения – в случае нахождения совершеннолетнего дееспособного гражданина в данном учреждении.

Возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства (абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

В ГК РФ не указывается на необходимость удостоверения доверенности, выдаваемой для совершения акта принятия наследства. Целесообразным будет удостоверение таких доверенностей нотариусом или соответствующим уполномоченным должностным лицом.

Законные представители несовершеннолетних (родители, усыновители, опекуны), а также лиц, признанных судом недееспособными (опекуны), действуют от имени и в интересах указанных категорий граждан в силу прямого указания закона, тем самым как бы «заменяя» несовершеннолетних или недееспособных в гражданских правоотношениях. Учитывая указанные обстоятельства, для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (см. абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ).[54]

3.2. Срок принятия наследства

Известно, что любые правоотношения, в том числе наследственные, имеют определенные временные характеристики: начало возникновения, окончания действия, определенные моменты во времени. Для обозначения указанных характеристик законотательством и учеными термин «срок».

Срок означает известный предел времени, к которому должно заканчиваться определенное действие, или пространство времени из данного определения можно выделить два обстоятельства, выражающие значения срока, о которых говорят, в частности, М.Я Кириллова и П.В. Крашенников: 1) определенный период (отрезок) времени; 2) момент во времени[55].

Из анализа ст. 190 ГК РФ следует, что срок может определяться:

1) календарной датой;

2) истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. В литературе отмечается, что «по смыслу закона вполне допустимо применение и иных единиц измерения времени, например кварталов, декад или минут»[56];

3) событием, которое должно неизбежно наступить.

В научной литературе сроки относят как к событиям, так и к самостоятельным юридическим фактам. О.А. Красавчиков рассматривал сроки в качестве абсолютных событий[57]. Сроки в праве имеют двойственную природу: они волевые по правовой природе, но несут на себе печать объективного течения времени. Поэтому их нельзя отнести ни к событиям, ни к действиям. Сроки являются юридическими фактами особого рода. Сроки можно отнести к таким юридическим фактам, которые могут выступать только как элементы фактического состава. Срок сам по себе, вне связи с ситуацией, иными юридическими фактами никакого содержания не несет, он значим как срок чего либо.

Можно согласиться, что срок относиться к самостоятельному юридическому факту. Срок может быть классифицирован по признаку правовых последствий: правоустанавливающий (общий 6­месячный срок, истечение которого влияет на выдачу свидетельства о праве на наследство), правоизменяющий (момент отказа наследника от наследства влечет возникновение прав других наследников на долю отказавшегося наследника) и правопрекращающий (истечение 6­месячного срока для принятия наследства).

Сроки распространяют свое действие, они делятся на общие и специальные. Общие сроки применимы ко всем правоотношениям, в то время как специальные сроки распространяются на определенные группы правоотношений. Например, к специальному сроку следует отнести срок осуществления завещательного отказа.

По субъекту, установившему срок, они делятся на нормативные, установленные нормативным правовым актом (однако некоторые ученые относят сюда только сроки, установленные законом), договорные, установленные соглашениями сторон и судебные, установленные решением суда.

А также существует позиция, согласно которой называть сроки «договорными» не вполне корректно[58].

Сроки принято различать, осуществления прав и сроки защиты[59].

Некоторые авторы включают такие сроки в более общую классификацию. Так, по назначению сроки различаются:

- сроки, порождающие гражданские права (сроки давностного

владения);

- сроки осуществления гражданских прав — гарантийные, претензионные, осуществления права преимущественной покупки;

- сроки исполнения обязанностей;

- сроки защиты прав[60].

Под сроками осуществления гражданских прав понимаются «сроки, в течение которых управомоченное лицо может реализовать свое право, в том числе путем требования совершения определенных действий от обязанного лица. В свою очередь среди этих сроков выделяют сроки существования гражданских прав, пресекательные и гарантийные сроки. Сроки существования гражданских прав представляют собой сроки действия субъективных прав во времени. Они призваны обеспечить управомоченным лицам время для реализации их прав и вместе с тем придать известную определенность и устойчивость гражданскому обороту. С истечением данного срока субъективное гражданское право прекращается, а возможность его реализации утрачивается. Пресекательные (преклюзивные) сроки устанавливают пределы существования гражданских прав. Они предоставляют управомоченным лицам строго определенное время для реализации их прав под угрозой прекращения этих прав. Гарантийные сроки — периоды времени, в течение которых продавец, изготовитель или иной услугодатель гарантирует пригодность товара (вещи) или услуги для использования по обычному назначению, а приобретатель (пользователь) вправе потребовать безвозмездного устранения обнаруженных недостатков, замены товара (услуги) либо применения иных установленных законом или договором последствий»[61].

К пресекательным срокам в наследственном праве относятся:

- сроки на принятие и отказ от наследства;

- срок на подтверждение судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах;

- срок требования о выплате сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных в качестве средств к существованию, начисленных наследодателю[62]. В свою очередь сроки на принятие наследства, делятся на общие и увеличение[63]. Увеличенные (удлиненные) сроки для принятия наследства установлены для наследников, право которых на получение наследства возникает не из простого юридического факта открытия наследства, а на основании сложного юридического состава, включающего последовательно происходящие открытие наследства и непринятие наследства другими наследниками или отказ от наследства[64].

Сроки защиты гражданских прав представляют собой периоды времени, предоставленные уполномоченным лицам для защиты нарушенного субъективного права. Разновидностями данного вида срока являются претензионный срок и срок исковой давности[65], при этом некоторые ученые называют их особыми стадиями сроков защиты гражданских прав[66]. Видно из приведенной выше классификации сроков по назначению, некоторые ученые относят претензионные сроки, вместе с гарантийными сроками и сроками осуществления права преимущественной покупки, к срокам осуществления.

В.А. Гаджиев относит к срокам защиты наследственных прав сроки исковой давности, в том числе срок признания недействительными завещания, отказа от наследства, соглашения о разделе наследства, а также срок, в течение которого кредиторы наследодателя вправе требовать судебной защиты своих прав, и срок, в течение которого наследники вправе требовать защиты своих преимущественных прав при разделе наследственного имущества [67]. Правилам исчисления сроков посвящена , в частности, глава 11 части I ГК РФ.

В определенный момент возникают субъективные права, некоторые из них существуют бессрочно, то есть срок существования права заранее установить невозможно. Однако это не означает, что субъективное право существует бессрочно.

Есть общие правила начала исчисления сроков, они определяются периодом времени, которые содержатся в ст. 191 ГК РФ. Так, указанный срок начинает действовать на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

В ст. 192 ГК РФ содержатся общие правила определения окончания срока. Срок окончания зависит от того, какими единицами измерения он исчислялся:

  1. годом или полугодием. К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока (п. 1 ст. 192 ГК РФ);
  2. кварталами года или месяцами. Квартал года равен 3 месяцам, и отсчет кварталов ведется с начала года. Для сроков, исчисляемых кварталами года, применяются те же правила, что и для сроков, исчисляемых месяцами. В свою очередь срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Если срок определен в полмесяца, то он рассматривается как срок, исчисляемый днями и считается равным пятнадцати дням. (п. 2, 3 ст. 192 ГК РФ);
  3. неделями. Если срок исчисляется неделями, то он истекает в соответствующий день последней недели срока (п. 4 ст. 192 ГК РФ). Отметим, что в федеральном законе от 03.06.2011 № 107­ФЗ «Об исчислении времени»[68] под календарной неделей понимается «период времени с понедельника по воскресенье продолжительностью семь календарных дней» (п. 4 ст. 2).

Из общих правил определения окончания срока есть исключение. Оно содержится в ст. 193 ГК РФ и связано с ситуацией, когда последний день срока приходится на нерабочий день. Так, согласно указанной норме если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Статья 194 ГК РФ специально регламентирован порядок совершения действий в последний день срока. Согласно указанной норме действие может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока в п. 2 указанной статьи, в соответствии с которой письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок. Аналогичные правила содержатся и в нормах, специально посвященных наследственным правоотношениям.

Например, в соответствии с п. 34 Методических рекомендации по оформлению наследственных прав если заявление о принятии наследства, согласие законного представителя несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) наследника либо попечителя наследника, признанного ограниченно дееспособным на принятие наследства направлено по почте в пределах срока, установленного для принятия наследства, а к нотариусу по месту открытия наследства поступило по истечении такого срока, то срок для принятия наследником наследства пропущенным не считается[69].

Исключение из общего правила указано в абз. 2 п. 1 ст. 194 ГК РФ и представляет собой ситуацию, где рассмотрено действие, которое должно быть совершено в организации. В этом случае срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно анализировать вышеизложенное, в заключении делая ряд выводов.

Кто такой наследник – наследник это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя, в качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права.

Наследственное право, это как подотрасль гражданского права, представляет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Временем открытия наследства в соответствии со ст. 1114 ГК РФ является день смерти гражданина.

По закону наследники призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ). Сохранив очередность призвания наследников по закону к наследованию, новый ГК РФ довел число этих очередей до восьми.

Само отношения собственности выдвигаются сейчас на передний план и, возможность распоряжаться своим имуществом как при жизни, так и на случай смерти, имеет большое значение. Происходит расширение круга наследников по закону – нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество в конце концов унаследует государство; уменьшена доля, которую получают обязательные наследники; установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону; снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия; добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание.

Люди должны понимать, что нельзя серьезные правовые вопросы, влекущие важные юридические последствия решать без привлечения правовых, юридических средств. Необходимо, чтобы каждый знал, что случится с накопленным им имуществом после смерти. Все, к сожалению, когда-нибудь сталкиваются с проблемами наследования и каждому человеку необходимо знать хотя бы азы данного института. Тем более, должна быть разъяснена роль завещания в современном гражданском праве России, а также его приоритет в распоряжении имуществом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев. - Москва : Логос, 2013.- 40, 41, 45,70, 168 с.
  2. Васильев В.В. Системное единство гражданского права // Гражданское право. 2012. №3.
  3. В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2017 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», завещания (в том числе совместные завещания супругов), совершенные в соот-ветствии с законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года (времени присоединения полуострова Крым к территории РФ), сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства.
  4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)
  5. Гражданское право: учебник: в 3т. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др. М.: РГ-Пресс, 2011. С.646
  6. Гражданское право: Учебник: В 3т. Т. 1. 7­е изд., перераб. и доп. / B. В. Байбак, Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев и др. / Под ред. Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2009. С. 355-356, 360.
  7. Горбункова И.М. Особенности правоохранительной деятельности российского нотариата в сфере наследственных правоотношений. М.: Городец, 2007.с.51.
  8. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 1. - 469 с.
  9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 п. 5 ст. 1118.
  10. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / С.С. Алексеев, И.З. Аюшеева, А.С. Васильев и др. / Под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010.
  11. Гаджиев В.А. Сроки в наследственном праве.
  12. Гаджиев В.А. Сроки в наследственном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2006.
  13. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. - -е изд., перераб. и доп. М.; Статут, 2009.
  14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебнопракт. Комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2011.
  15. Кириллова М.Я., Крашенников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая Давность. М.: Статут, 2006.
  16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учеб.­практич. комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. M.: Проспект, 2010.
  17. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Юрайт, 2004.
  18. Крюков, Р.В. Наследственное право : учебное пособие / Р.В. Крюков. - Москва : А-Приор, 2010. - 12 с.
  19. Крашенинников, П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. - 2-е изд. - Москва : Статут, 2017. – 107с.
  20. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / под.ред. Л.П. Ануфриевой. М.: Волтерс Клувер, 2004.
  21. См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 34–35 (автор комментария – А.А. Рубанов).
  22. Кириллова Е.А. Значение и роль принципов наследственного права // Вестник Пермского университета. 2012 №3. С. 114-124.
  23. Лайко Л.В. О понятии, способах и сроках принятия наследства / / Наследственное право. 2007. № 2.
  24. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013 с. 562.
  25. Множественность лиц на стороне завещателя среди прочего неизбежно породит немало практических трудностей, в частности невозможность изменить свое распоряжение о судьбе иму-щества на случай смерти. См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 80 (автор комментария – К.Б. Ярошенко); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 26–27 (автор комментария – Ю.К. Толстой).
  26. Максина С.В., Низамова Е.А. Наследственное право: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.- СПб.: СПбГАУ, 2018.-23с.
  27. Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 816.
  28. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Правлением ФНП 28.02.2006) / / Нотариальный вестник. 2006. № 5.
  29. Наследственное право России: учебное пособие / А.В. Бегилев. -М.: Логос, 2013 -90-91, 168 с.
  30. Наследственное право России: учебник / Г.Г. Черемных. М.: Эксмо, 2009. с. 190.
  31. Наследственное право: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под. Ред. О.Ю. Ильиной, Н.Д. Эриашвили, М.В. Самойловой. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 311 с.
  32. Наследственное право : учебное пособие / ред. О.Ю. Ильина, М.В. Самойлова ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. – 21-22, 70-71 с.
  33. Определение Приморского краевого суда от 26 июня 2014 г. по делу № 33-5026 // СПС «КонсультантПлюс».
  34. Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 227.
  35. См.: Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенин-никова. М.: Статут, 2012. С. 224–257.
  36. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2011. С. 105 (автор комментария – Б.М. Гонгало).
  37. Пленум Верховного суда РФ в п. 37 Постановления от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»
  38. Российское гражданское право: учебник: В 2 т. /В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др. / Отв. Ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статус, 2011 Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права.
  39. Российское гражданское право; Учебник; В 2т. Т.1;Общ. ч. Вещное право. Наследственное права. Интелек-туальное права. Личное имущественное права. Отв. ред. Е.А.Суханов.-4е изд., стереотип. -М; 2015 -958с.
  40. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статус, 2003. –с. 131.
  41. Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. M. , 1972. С. 69; На независимость сроков от чьей­либо воли обращается внимание в работе: Киримова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. М., 2006. С. 6.
  42. См.: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 94.
  43. См.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 21. Ст. 2060.
  44. Федеральный закон от 03.06.2011 3 107­ФЗ «Об исчислении времени» / / Российская газета. 06.06.2011. № 120.
  45. См.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 435.
  46. См.: Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 398.
  47. См.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2001. С. 398.
  48. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 382.
  49. Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. М.: Норма, 2006. С. 200.

Приложение 1

Наследование

По закону

По завещанию

- если умерший не оставил завещания;

- если наследник, назначенный в завещании, умер раньше завещателя;

- если наследник отказался от принятия наследства.

Дети и внуки, в том числе эмансипированные

1-й разряд

Усыновленные

2-й разряд

Все агнаты

3-й разряд

Когнаты, имеющие родство с наследователем до шестой степени включительно

4-й разряд

Переживший супруг (муж после жены или жена после мужа) – при отсутствии родственников первых трех разрядов

Приложение 2

Формы наследования

По завещанию

Переход прав и обязанностей наследователя осуществляется в соответствии с законным завещанием

По закону

Переход прав и обязанностей наследователя осуществляется в соответствии с законом при отсутствии завещания

  1. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013 с. 562

  2. Российское гражданское право: учебник: В 2 т. /В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др. / Отв. Ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статус, 2011 Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права.

  3. Кириллова Е.А. Значение и роль принципов наследственного права // Вестник Пермского университета. 2012 №3. С. 114-124.

  4. Васильев В.В. Системное единство гражданского права // Гражданское право. 2012. №3.

  5. Российское гражданское право; Учебник; В 2т. Т.1;Общ. ч. Вещное право. Наследственное права. Интелектуальное права. Личное имущественное права. Отв. ред. Е.А.Суханов.-4е изд., стереотип. -М; 2015 -958с

  6. См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 34–35 (автор комментария – А.А. Рубанов).

  7. См.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2001. С. 398.

  8. См.: Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 398.

  9. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)

  10. Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" /под ред. О.Ю. Ильиной, Н.Д. Эриашвили, М.В. Самойловой. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -70с. -(Серия "Dura lex", sed lex").

  11. Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" /под ред. О.Ю. Ильиной, Н.Д. Эриашвили, М.В. Самойловой. - 7-е изд., перераб и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -71с. -(Серия "Dura lex", sed lex").

  12. См.: Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 398.

  13. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев. - Москва : Логос, 2013.- 168 с.

  14. Наследственное право : учебное пособие / ред. О.Ю. Ильина, М.В. Самойлова ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 21 с. : схем., табл. - (Dura lex, sed lex).

  15. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. - -е изд., перераб. и доп. М.; Статут, 2009.

  16. Гражданское право: учебник: в 3т. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др. М.: РГ-Пресс, 2011. С.646

  17. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / под.ред. Л.П. Ануфриевой. М.: Волтерс Клувер, 2004.

  18. См.: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 94.

  19. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Юрайт, 2004.

  20. Множественность лиц на стороне завещателя среди прочего неизбежно породит немало практических трудностей, в частности невозможность изменить свое распоряжение о судьбе имущества на случай смерти. См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 80 (автор комментария – К.Б. Ярошенко); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 26–27 (автор комментария – Ю.К. Толстой).

  21. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебнопракт. Комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2011.

  22. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев. - Москва : Логос, 2013. -40 с.

  23. См. там же.

  24. В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2017 № 201-ФЗ

    «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», завещания (в том числе совместные завещания супругов), совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года (времени присоединения полуострова Крым к территории РФ), сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства.

  25. Максина С.В., Низамова Е.А. Наследственное право: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.- СПб.: СПбГАУ, 2018.-23с.

  26. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 п. 5 ст. 1118.

  27. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев. - Москва : Логос, 2013. - 41 с.

  28. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статус, 2003. –с. 131.

  29. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев. - Москва : Логос, 2013. - 45 с.

  30. Горбункова И.М. Особенности правоохранительной деятельности российского нотариата в сфере наследственных правоотношений. М.: Городец, 2007.с.51

  31. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Юрайт, 2004.

  32. Наследственное право : учебное пособие / ред. О.Ю. Ильина, М.В. Самойлова ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 22 с.

  33. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 382.

  34. См.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 21. Ст. 2060.

  35. Наследственное право: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под. Ред. О.Ю. Ильиной, Н.Д. Эриашвили, М.В. Самойловой. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 311 с.

  36. Крашенинников, П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. - 2-е изд. – Москва: Статут, 2017. – 107с.

  37. Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 227.

  38. Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. М.: Норма, 2006. С. 200.

  39. Определение Приморского краевого суда от 26 июня 2014 г. по делу № 33-5026 //СПС «КонсультантПлюс».

  40. Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 816.

  41. См.: Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации /

    Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. С. 224–257.

  42. См.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 435.

  43. Наследственное право России: учебник / Г.Г. Черемных. М.: Эксмо, 2009. с. 190.

  44. Зайцева Т.И., Крашенников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. – 6-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2009.

  45. Бегичев, А.В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев. - Москва : Логос, 2013. - 70 с.

  46. Крюков, Р.В. Наследственное право : учебное пособие / Р.В. Крюков. - Москва : А-Приор, 2010. - 12 с.

  47. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2011. С. 105 (автор комментария – Б.М. Гонгало).

  48. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 1. - 469 с.

  49. Наследственное право России: учебное пособие / А.В. Бегилев. -М.: Логос, 2013 -168 с.

  50. Пленум Верховного суда РФ в п. 37 Постановления от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»

  51. Наследственное право России: учебное пособие / А.В. Бегилев. -М.: Логос, 2013 -90 с.

  52. Наследственное право России: учебное пособие / А.В. Бегилев. -М.: Логос, 2013 -90 с.

  53. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Юрайт, 2004.

  54. Наследственное право России: учебное пособие / А.В. Бегилев. -М.: Логос, 2013 -91 с.

  55. Кириллова М.Я., Крашенников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая Давность. М.: Статут, 2006.

  56. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учеб.­практич. комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева и др.; под ред. А.П. Сергеева. M.: Проспект, 2010.

  57. Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. M. , 1972. С. 69; На независимость сроков от чьей­либо воли обращается внимание в работе: Киримова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. М., 2006. С. 6.

  58. Гражданское право: Учебник: В 3т. Т. 1. 7­е изд., перераб. и доп. / B. В. Байбак, Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев и др. / Под ред. Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2009. С. 355.

  59. Там же. С. 356.

  60. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / С.С. Алексеев, И.З. Аюшеева, А.С. Васильев и др. / Под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010.

  61. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2­е изд., стереотип. М.: Статут, 2011.

  62. Гаджиев В.А. Сроки в наследственном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2006.

  63. Лайко Л.В. О понятии, способах и сроках принятия наследства / / Наследственное право. 2007. № 2

  64. Гаджиев В.А. Сроки в наследственном праве.

  65. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2­е изд., стереотип. М.: Статут, 2011

  66. Гражданское право: Учебник: В3т.Т . 1. 7­е изд., перераб. и доп. / В.В. Байбак, Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев и др. / Под ред. Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2009. С. 360

  67. Гаджиев В.А. Сроки в наследственном праве.

  68. Федеральный закон от 03.06.2011 3 107­ФЗ «Об исчислении времени» / / Российская газета. 06.06.2011. № 120

  69. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Правлением ФНП 28.02.2006) / / Нотариальный вестник. 2006. № 5.