Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Принципы наследственного права)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы наследования традиционно являются одними из основных в рамках современного гражданского оборота, поскольку опосредуют собой правовое перемещение (закрепление) имущественных статусов физических лиц и их трансформацию в порядке универсального или сингулярного правопреемства на основании специальных юридических фактов.

Любое понятие можно рассмотреть с различных точек зрения. Институт наследования при этом не исключение. Однако юридически определённой и общепризнанной всегда остаётся точка зрения, на основании которой наследование определяется как переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

Социальное значение правового института наследования и регулирования наследственных отношений неоспоримо, поскольку позволяет фактически создать механизм «перенесения» юридической личности с одного физического лица на другое, в известных, конечно, пределах, однако именно сохранение контрагента является одним из основных достижений института наследования. велико. Значительно упрощаются и при этом определёнными отношения по поводу распределения принадлежавшего умершему имущества, его юридической судьбы.

Настоящая курсовая работа ориентирована на изучении вопросов наследования в целом и особенностей применения отдельных видов наследования, в частности. Для достижения поставленной цели автором предполагается последовательное изучение вопросов правового регулирования отношений наследования, закрепления основных принципов наследственного права, определение субъектного состава, а также специфических оснований и места открытия и принятия наследства. Самостоятельному изучению будут отнесена вопросы касающиеся правовой природы завещания, способов его совершения и формы последнего, а также особенности его отмены и изменения. В целях освещения проблематики наследования по закону, необходимое внимание будет уделено также и вопросам очередности наследования, порядка формирования и призвания очереди, а также наследование отдельными категориями наследников и некоторых специальных видом наследственной массы.

Институт наследования в настоящее время имеет особую специфику и огромное значение. Гражданский Кодекс РФ содержит в себе самостоятельную часть, посвященную вопросам наследования, что, несомненно, подчеркивает важность данного института отечественного права.

Основной задачей написания курсовой работы является подробное, логически – последовательное рассмотрение и анализ поставленных в плане работы вопросов. Круг исследуемых проблем в полной мере очерчивает границы поставленной темы: начиная с составления завещания и заканчивая оформлением наследственных прав. Исследование вопросов, нуждающихся в более точном и полном толковании, будет осуществляться не только на основании российского законодательства и правоприменительной практики российских регионов, но и на основании точек зрения и взглядов современных научных деятелей.

Глава I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДОВАНИЯ

§1.1. Принципы наследственного права

Рассматривая вопросы понятия и принципов наследственного права необходимо отметить, что зависимость системы принципов права от существующих в настоящий момент государственного строя и государственной идеологии - также яркое подтверждение неправильного понимания самой сути принципов права и их отличия от правовых идеологем[1]. В настоящее время, в отечественной юриспруденции под принципами наследственного права принято понимать «исходные нормативные установления, которые отражают объективные закономерности развития наследственных отношений, содействуют совершенствованию регламентации поведения субъектов наследственного права и направляют правоприменительную деятельность»[2].

При этом в юридической научной и учебной литературе существует еще достаточно много подходов к определению принципов наследственного права. Однако основная полемика определения не отличается принципиально от озвученной точки зрения.

В числе базовых принципов наследственного права в настоящее время относятся:

  1. универсальности наследственного правопреемства;
  2. свобода завещания;
  3. обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  4. учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  5. свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;
  6. охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;
  7. охраны самого наследства от чьих бы то не было противоправных или безнравственных посягательств, тайна завещания;
  8. личный характер завещания.[3]

Универсальное правопреемство в качестве принципа предполагает, что переход всей наследственной массы от наследодателя к наследникам осуществляется одновременно и в одном (неизменном) объеме. Если определенность правопреемников наследства не достигнута в полном объеме, переход имущества не совершается.

Принцип свободы завещания означает, что наследодатель может распорядиться на случай своей смерти своим имуществом по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им (любому лицу, любым образом, согласуясь лишь с собственными представлениями, лишить наследства, а также оформить особые завещательные распоряжения, подназначить наследников, назначить исполнителя завещания). Действие этого принципа обеспечивает независимость воли наследодателя от каких-либо посторонних воздействий при составлении, изменении или отмене завещания. Все другие лица обязаны воздерживаться от прямого или косвенного воздействия на наследодателя. Свобода завещания ограничивается только лишь в случае - обязательной доли в наследстве, обеспечив применение социальной справедливости[4] (ст.1149 ГК РФ).

Применение принципа учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя предполагает учет интересов наследников по закону, которые наследуют в случаях, если наследодатель не оставил завещания или оно признано недействительным, либо часть имущества осталось незавещанной (правило о приращении наследственных долей отпавших по установленным в ст. 1161 ГК РФ основаниям к другим наследникам, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию).

Свобода выбора есть не только у наследодателя, но и у наследников, которые, могут принять наследство, а могут и отказаться от него.

Статьей 1123 ГК РФ установлен принцип тайны совершения завещания и определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены (нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик)). Ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает также запрет на разглашение сведений о совершенных нотариальных действиях. Справки о совершенных нотариальных действиях, в том числе и о нотариально удостоверенных завещаниях, выдаются только по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами.

С принципом тайны завещания непосредственно связан порядок выдачи дубликата нотариально удостоверенного завещания. Дубликат завещания может быть выдан только самому завещателю, а после его смерти - указанным в завещании наследникам по представлении свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти его наследников, которые были указаны в завещании, дубликат завещания может быть передан их наследникам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они наследуют, а в необходимых случаях - и документов, подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем (если документы не были представлены ранее).[5]

§1.2. Понятие наследования

В настоящее время в отечественной цивилистической литературе мы не наблюдаем существенных расхождений в определении понятия «наследование». Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на законных основаниях – праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Таким образом, основное назначение наследования с точки зрения «общего права» состоит лишь в том, чтобы передать имущество умершего его наследникам в соответствии с их долями, установленными законом и/или завещанием. Иными словами, в характеристике наследования доминирует вещно-правовая составляющая и не имеет места идея правопреемства - имущество не имеет характеристики целостного, единого комплекса[6].

Собственно, само по себе «наследование» характеризуется следующими признаками:

1.Основанием перехода является сложный юридический состав, предусмотренный нормами наследственного права;

2.Переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследием или наследственной массой;

3.Лицо, приобретает права и обязанности (наследник) является непосредственно общим (универсальным), а не частичным(сингулярным) правопреемником умершего гражданина.

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного происхождения, места жительства, отношении к религии, а также другие обстоятельства.

Институт наследования занимает особое, чрезвычайно важное место среди иных гражданско-правовых институтов. И помимо того, что право наследования, как уже было отмечено выше, гарантировано Конституцией Российской Федерации, собственно сам институт также регулируется: - Гражданским кодексом РФ, другими законами РФ, иными правовыми актами.

Часть III Гражданского кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения, нормы применяются к тем правам и обязанностям, которые возникали после введения ее в действие.[7]

Статья 1110 ГК РФ впервые в истории отечественного гражданского законодательства понятие наследования как универсального правопреемства закрепила легально: «...при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное». Аналогичная характеристика наследования дана и в части четвертой ГК РФ (ст. 1241).

Это, в частности, означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. Иными словами, принимая на себя права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество[8]. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках, то каждый из них с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле (если только конкретные объекты не завещаны конкретным лицам).

§1.3. Субъекты наследственных правоотношений

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель[9]. Наследодателем признается лицо, после смерти, которого осуществляется правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане. Если говорить о завещании как о сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособным. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения 18-летнего возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ) становятся полностью дееспособными и на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание. Лица, частично дееспособные (ст. 26-28 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ), завещательной дееспособностью не обладают.

Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом. Проверка дееспособности вменяется в обязанность лица, удостоверяющего завещание. Дееспособ­ность по возрасту проверяется по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.

Если лицо, составившее завещание впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным.[10]

В тоже время такое завещание может быть оспорено по основаниям, признание лица, составившего завещание, недееспособным, впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостаточного наследника.

Наследник – это лицо, которое привлекается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права.[11] Статья 1116 Гражданского кодекса РФ определяет лиц, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться:

- граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда или на день вступления решения суда в законную силу;

- юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании;

- Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками.[12] Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. Изучению статуса насцитуруса в римском праве и гражданском праве Российской Федерации посвящено много научных трудов. Общим заблуждением является то, что многие полагают, что нормы ст. ст. 1116 и 1166 ГК РФ касаются исключительно ребенка наследодателя. Буквальное толкование – «гражданах, зачатых при жизни наследодателя» означает лиц, не обязательно являющихся детьми наследодателя. Таким образом, право быть наследником признается за любым лицом, потенциальным наследником любой очереди[13].

Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). К их числу относятся следующие лица:

а) граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке;

б) родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства [14];

в) граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).

Остановимся более подробно на основаниях и механизме отстранения от наследования лиц всех названных категорий.

Вторая большая категория наследников – юридические лица, которые в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства. Однако их состав был умышленно расширен за счет создания новой, уникальной для отечественного права конструкцией – «наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании».

Третья категория наследников – публичные образования, то есть РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Наследование имущества в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано РФ, субъекту РФ и другим, и нет оснований для признания завещания недействительным.

§1.4. Время и место открытия наследства

Согласно ст. 1113 ГК наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Согласно ст. 45 ГК гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

. Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если МОМЕНТ смерти каждого из них установить невозможно. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом соответственно, нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая ОДНОМОМЕНТНО. В настоящее время, в целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (статьи 2 и 4 Федерального закона от 3 июня 2011 года N 107-ФЗ «Об исчислении времени»)[15].

Время открытия наследства имеет чрезвычайно важное практическое значение. Так, в прямой зависимости от времени открытия наследства находятся следующие правила оформления наследственных прав:

- круг наследников, призываемых к наследованию, определяется в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства, за исключением случаев, специально указанных в законе;

- принятие наследства и отказ от наследства производится согласно правилам, установленным на момент смерти наследодателя;

- сроки принятия наследства зависят от даты смерти наследодателя;

- состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства и т.п.

Время открытия наследства необходимо учитывать также при определении размера государственной пошлины (нотариального тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство, которая взимается со стоимости имущества, переходящего в порядке наследования, на день открытия наследства. Вопрос о принятии наследства, круге наследников как правило, рассматривается в соответствии с законом, действовавшим на момент открытия наследства.

Согласно ст. 1115 ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает, за исключением несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, и граждан, находящиеся под опекой - местом их жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет определяется по общим правилам.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства.

Важно отметить, что наследственные дела оформляются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя действительно неизвестно. В случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать в суде установить факт места открытия наследства.

§1.5. Наследственная масса

Объектом права наследования является наследство. В состав наследства входят те права и обязанности, которые переходят к наследникам. Поскольку к наследникам переходят только имущественные права, можно считать наследством весь тот имущественный комплекс, которым при жизни обладал наследодатель. Этот комплекс называют также наследственной массой. Однако юридическое определение наследственной массы гораздо шире. Она представляет собой совокупность не только имущественных (вещных) прав, но и обязанностей наследодателя[16].

Имущественные отношения почти всегда состоят из активных и пассивных элементов, поскольку наряду с наличным имуществом и правами на имущество на каждом наследодателе могут лежать и имущественные обязанности. При этом наследство существует как единое целое и принимая наследственную массу (актив), наследник одновременно отвечает и за долги наследодателя (пассив) в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Состав наследственной массы выясняется в процессе приобретения и раздела наследства.

Итак, в состав наследства согласно п. 1 ст. 1112 ГК РФ входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Традиционный состав наследства достаточно очевиден и не вызывает особых споров в правоприменительной практике (вещи, деньги, имущественные права и обязанности). Вместе с тем, зачастую вопросы возникают по поводу «нетрадиционных» объектов наследства: исключительные права, криптовалюта, аккаунт, доменное имя. Категория исключительных прав имеет известные ограничения на наследование, предполагаю временность своего существования, определенность содержания, возможность одновременного существования нескольких управомоченных субъектов – владельцев исключительных прав в отношении одного и того же объекта[17]. Новым для правовой системы является вопрос наследования криптовалюты[18]. Фактически сейчас правоприменительная практика не готова рассматривать криптовалюту в качестве самостоятельного объекта наследственной массы при условии отсутствия законодательного запрета на данное обстоятельство. Наследование аккаунта в социальных сетях предполагает переход к наследнику возможностей распоряжаться материалами, данными, сведениями и иной информацией существующей в объективной форме и используемой исключительно посредством применения ЭВМ[19]. Действующее законодательство также не может определиться с состоянием и содержанием данного объекта наследства и не умеет его «наследовать». Обратная практика присутствует в законодательстве США. Штат Дэлавер в августе 2014 г. первым законодательно предусмотрел возможность оформлять право собственности на интернет-аккаунты, принадлежавшие умершему гражданину. Определенную актуальность, в настоящее время, приобретает также вопрос наследования доменных имен. Данный вопрос в начале 2014 года стал предметом рассмотрения Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (Протокол № 2 от 23.01.2014). Выступая на заседании совета, Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова отметила: «Были изучены дела, связанные с наследованием средств индивидуализации. К примеру, в решении Мытищинского районного суда города Москвы содержится вывод о том, что доменное имя по наследству перейти не может, так как доменное имя представляет собой услугу по «переадресации», - соответственно, услуги по наследству не переходят. Такая позиция, конечно, вызывает вопросы. Вместе с тем есть и причина их возникновения, состоящая в проблеме: является ли доменное имя самостоятельным объектом права? Суды, рассматривая споры по доменным именам, основываются на том, что право на товарный знак (или фирменное наименование) закреплено законом, в то время как «доменное имя» в состав объектов интеллектуальных прав не входит»[20].

Состав наследства включает в себя наравне с правами имущественные обязанности наследодателя. Под такими обязанностями понимаются обязанности, связанные с имуществом или складывающиеся по поводу него. Например: обязанность возвратить долг, кредит, полученный по договору, взятую на прокат вещь, возместить причиненный наследодателем вред, обязанность на основании договора предоставить арендатору имущество, в том числе, которое наследодатель не успел передать, и др. Перечисленные обязательства вместе с имуществом и имущественными правами включаются в наследственную массу и наследуются в общем порядке. Однако согласно пп. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ исполняются лишь в пределах стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества. А если наследник согласно ст. 1149 ГК РФ имеет право на обязательную долю (о ней подробнее ниже), то долги удовлетворяются из стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества за вычетом стоимости причитающейся обязательной доли. Следует отметить, что не являются подлежащими переходу по наследству обязанности платить алименты, содержать кого-либо на иждивении, договорная обязанность написать произведение, выполнить работу по трудовому договору и т.п. Все это неразрывно связано с личными индивидуальными качествами наследодателя и в силу п. 2 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не включается. Следует отметить, что не являются подлежащими переходу по наследству обязанности платить алименты, содержать кого-либо на иждивении, договорная обязанность написать произведение, выполнить работу по трудовому договору и т.п. Все это неразрывно связано с личными индивидуальными качествами наследодателя и в силу п. 2 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не включается.[21]

В соответствии со статьей 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. При этом выделяют долги наследодателя, имевшиеся на день открытия наследства. К ним относятся, в частности, обязанности наследодателя, вытекающие из договоров займа, купли-продажи, жилищного или имущественного найма, из обязательства по возмещению причиненного вреда, а также расходы, возникшие в связи со смертью наследодателя. Сюда следует включить расходы, связанные с затратами на похороны наследодателя, на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя, расходы по охране наследственного имущества, по управлению им. Кроме того, по статье 1174 ГК РФ, до момента принятия наследниками наследства нотариусы могут давать распоряжение об оплате за счет наследственного имущества расходов, связанных с погребением наследодателя. Кредитор вправе потребовать исполнения солидарной обязанности как от всех должников-наследников совместно, так и от каждого из них, притом, как полностью, так и в части долга. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Имущественный характер переходящих по наследству прав и обязанностей дает основание сделать вывод о том, что личные права и обязанности наследодателя, не являющиеся имущественными, по наследству не переходят. Также не переходят по наследству права и обязанности, хотя и являющиеся имущественными, но неразрывно связанные с личностью наследодателя. Так, не переходят к наследникам право на алименты, которые наследодатель получал при жизни, право на возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью, право авторства на произведение или запатентованный объект, право на участие в организациях, где для получения членства важны личные качества гражданина и т.д. Однако в данном случае следует учесть следующее. И алименты, и суммы возмещения вреда здоровью на основании ст. 1183 ГК РФ могут быть включены в наследственную массу, если эти периодические платежи наследодатель при жизни недополучил.

Законодательство выделяет определенные виды имущества, которые могут быть унаследованы в современной жизни.

Невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию. Право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.

Право требовать взыскания компенсации морального вреда связано с личностью потерпевшего и носит личный характер. Поэтому данное право не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по наследству. Смерть лица, являвшегося ответчиком по иску о возмещении причиненного им вреда, в силу не может являться основанием для прекращения производства по делу, так как ст. 553 ГК допускает правопреемство по данному правоотношению и наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества.

Наследование пенсии. Регулирует этот вопрос статья 23 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173-ФЗ и статья 1183 Гражданского кодекса. Так, первым документом определено, что суммы начисленных пенсионных выплат, положенных гражданину пенсионного возраста в текущем месяце, но не полученных им в связи со смертью в этом же месяце, не включаются в состав наследственного имущества (личной собственности). Они выплачиваются членам семьи покойного, проживавшим совместно с ним на день его смерти. В случае если родственники и граждане, имеющие право на получение невыплаченной пенсии умершего, в указанные выше сроки не предъявили своих требований о ее выплате, или они отсутствуют, то такие суммы включаются в общий состав наследственной массы. После чего они наследуются вместе с другим имуществом на определенных законом общих основаниях, если наследодатель после своей смерти не оставил завещание. То есть к наследованию будут призваны наследники в порядке очередности.

Следует подчеркнуть, что при определении объема наследственной массы следует, учитывать так называемую супружескую долю. Она представляет собой долю совместно нажитого супругами во время брака имущества, которая по закону принадлежит пережившему супругу и не включается в состав наследства. Различают два порядка ее определения - законный и договорной. К совместно нажитому супругами во время брака имуществу (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой или иной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. Как видно, одной из важных особенностей является возмездность получения супругами имущества. К совместно нажитому может быть отнесено только приобретенное имущество. Следовательно, все, что было получено по безвозмездным сделкам (в дар, в порядке наследования, приватизации), в совместную собственность супругов не включается, при этом «право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Наравне с возмездностью принципиален и период приобретения супругами имущества. В соответствии с п. 2 ст. 256 ГК РФ в индивидуальной собственности каждого супруга остается то, чем каждый из них обладал до заключения брака. Это имущество, так же, как и приобретенное по безвозмездной сделке после смерти собственника, включается в наследственную массу в неизменном виде, т.е. без выделения каких-либо долей. Безусловно, входят в наследственную массу, не уменьшаясь пропорционально супружеской доле, и не являются совместной собственностью приобретенные во время брака за счет общих средств супругов вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.) наследодателя. Исключением являются только принадлежавшие наследодателю драгоценности и другие предметы роскоши (пп. 2 п. 2 ст. 256 ГК РФ).

Глава 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

§ 2.1. Понятие и форма завещания

По сложившемуся в наследственном праве определению, завещание является личным распоряжением гражданина, сделанным в установленной законом форме о передаче после своей смерти принадлежащих ему материальных или нематериальных благ другим лицам. Из приведённой характеристики завещания видно, что оно удостоверяется только на случай смерти завещателя, хотя составляется до её наступления и вступает в силу со дня смерти.

Термин «завещание» применяется в двух значениях: завещанием называется как сам документ, в котором зафиксировано распоряжение физического лица, так и сам акт выражения воли завещателя. В последнем своём значении завещание представляет собой юридический акт (сделку), то есть те правомерные действия гражданина, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определённых правовых последствий. К тому же, поскольку завещание совершается действием (волеизъявлением) одного лица, соответствующая сделка обязательно носит односторонний характер. Всё вышеперечисленное законодатель закрепил в п.5 ст.1118 Гражданского Кодекса РФ: «завещание является односторонней сделкой, которая создаёт права и обязанности после открытия наследства».

Таким образом, Гражданский Кодекс РФ содержит развёрнутые правила о форме и порядке совершения завещаний. Перечисляя существенные требования к форме завещания, часть третья Гражданского Кодекса, по сравнению с прежним законодательством, расположил последние в разных статьях.

Гражданский Кодекс требует, чтобы всякое завещание, независимо от того, в каких обстоятельствах оно совершается, кем удостоверяется и какого имущества касается, было облечено в письменную форму.

В виде общего правила предусмотрено, что завещание, составленное в письменной форме, должно быть удостоверено нотариусом или должностным лицом, которому по закону предоставлено право совершения нотариальных действий (ст. 1127), например, завещание гражданина, находящегося во время плавания на судне, плавающем под флагом Российской Федерации, удостоверенное капитаном этого судна.

Собственноручная подпись завещания завещателем – ещё один существенный и необходимый «признак» совершения завещания. Принято считать, что при удостоверении завещания нотариус (должностное лицо) проверяет дееспособность, самоличность и подлинность подписи обратившегося гражданина. Для проверки подлинности подписи завещателя нужно, чтобы подпись была сделана в присутствии нотариуса. В случаях, если завещатель в силу физических недостатков, тяжёлой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса – рукоприкладчиком. Удостоверение завещания, подписанного рукоприкладчиком возможно только в присутствии завещателя. Рукоприкладчик – это технический исполнитель, это «руки» завещателя, а не его голова.

Современное гражданское законодательство предусматривает «иные» формы удостоверения завещаний: закрытые завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Закрытое завещание «обеспечивает» абсолютную тайну составленного распоряжения, поскольку с таким завещанием не ознакомлен даже нотариус. При этом, ч.2 ст.1126 гласит: «Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания». Что же касается завещаний в чрезвычайных обстоятельствах, то порядок составления данных завещаний подробно закреплён в ст. 1129 ГК РФ. Завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии двух свидетелей. При этом последняя воля завещателя в отношении своего имущества излагается в простой письменной форме (новелла и исключение).

§ 2.2. Содержание завещания

Большинство авторов исходит из того, что его основное содержание составляют распоряжения завещателя о своем имуществе, имущественных правах. С этим нельзя спорить. Однако необходимо также обратить внимание на то, что завещание может включать и распоряжения неимущественного характера (в некоторых случаях содержание завещания может ими исчерпываться[22].

Завещание, как основание перехода или возникновения прав и обязанностей может содержать распоряжения как правового, так и не правового, доверительного (фидуциарного) характера, отступление от которых не влечёт неблагоприятных последствий для наследников. В общем, содержание завещания может быть самым различным, то есть воля завещателя (наследодателя) может получить в завещании самое неожиданное воплощение. Но, при этом, завещание должно содержать распоряжение имуществом и имущественными правами, только теми, которые могут переходить по праву наследования.

Завещание как акт распоряжения имуществом на случай смерти нельзя трактовать в том смысле, что распорядиться можно только тем, что имеешь, хотя, если к моменту открытия наследства наследовать нечего, этот акт и может оказаться юридически несостоявшимся. Впрочем, указанное обстоятельство, думается, не следует абсолютизировать. Если, скажем, гражданин оказался потерпевшим в результате деятельности финансовой пирамиды, недобросовестного застройщика, и пр., но впоследствии иные потерпевшие уже после смерти этого гражданина получили компенсацию, то его наследники, призванные к наследованию и принявшие наследство, вправе в порядке наследования требовать причитающейся им доли соответствующего возмещения.

Содержание завещания напрямую связано со свободой воли завещателя. В связи с этим принципом, правилу о том, что завещатель вправе завещать своё имущество или часть его одному или нескольким лицам, корреспондирует иное положение: «завещатель может в завещании лишить права на наследство одного, нескольких или всех наследников по закону». При этом, определенный интерес вызывает сама процедура последнего:

Во-первых, можно прямо в тексте завещания указать: наследник такой-то лишается права на наследство.

Во-вторых, можно, составляя текст завещания, просто умолчать о том или ином наследнике.

Но надо помнить, что между этими двумя способами есть существенная разница. В первом случае гражданин, лишённый права на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся незавещанным и потому распределяемое по правилам наследования по закону. Во втором же случае ситуация иная: на поименованное в завещании имущество «забытый» наследник претендовать не может, а вот в отношении имущества, в завещании не указанного, он – полноправный наследник. Действительно, любое имущество наследодателя, подпадающее под формулу «всё моё имущество», полностью распределяется между наследниками, указанными в завещании.

Действительно, важнейшее значение для реализации прав наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти имеет принцип свободы завещания, выраженный в ст. 1119 ГКРФ.

Обязательная доля в наследстве представляет собой часть всего наследственного, а не завещанного имущества. Так, если завещатель распорядился своим имуществом, соблюдая норму об обязательной доле в наследстве, то нет оснований выделять обязательную долю из завещанной части имущества и тем самым ограничивать в большей степени, чем установлено законом, свободу завещания.

Завещатель, реализуя принцип свободы завещания, может сделать в завещании ряд особых распоряжений. К ним, в частности, относится подназначение наследника, завещательный отказ и возложение. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначение наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрёт до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранён от наследования как недостойный. В качестве подназначенного наследника завещатель может указать любое лицо (как физическое, так и юридическое лицо).

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счёт наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Такое обязательство называется завещательным отказом (ст. 1137 ГК), а лицо (лица), в пользу которого «адресован» завещательный отказ, - отказополучателем. Наряду с завещательным отказом закон предоставляет право завещателю предписать наследнику завещательное возложение, то есть совершение (исполнение) каких-либо действий, направленных на осуществление общеполезной цели. Данные действия могут быть как имущественного, так и не имущественного характера.

§ 2.3. Отмена и изменение завещания

Законодательно предусмотрен порядок и основания для отмены и изменения совершенного завещания (ст. 1130 ГК РФ).

Правовой основой для этого, является то обстоятельство, что завещание, как распоряжение на случай смерти, не создающее никаких прав для наследников при жизни завещателя и не возлагающее на них при его жизни каких - либо обязанностей, является актом односторонним, который завещатель вправе в любое время отменить или изменить полностью или в отдельных частях, не указывая при этом причины последнего. Для отмены или изменения завещания не требуется чьё-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Право завещателя отменить или изменить совершённое завещание на первый взгляд придаёт ему характер условной сделки. Между тем отмена или изменение завещания полностью зависит от воли совершившего завещание лица. Именно поэтому завещание не является условной сделкой, хотя в момент его совершения завещатель зачастую и сам не знает, отменит или изменит он завещание либо оставит его в силе.

Согласно п.2 ст.1130 ГКРФ завещатель вправе отменить прежнее завещание в целом, либо изменить его посредством составления нового завещания или посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нём завещательных распоряжений. Тем не менее, завещание, отменённое полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Таким образом, первый способ отменить завещание заключается в составлении нового завещания, так или иначе противоречащего ранее составленному. При этом существенными являются два момента. Во-первых, сам по себе факт составления нового завещания не влияет на юридическую силу предыдущих завещаний. Ранее сделанные завещательные распоряжения отменяются только противоречащими им распоряжениями нового завещания. Во-вторых, более позднее завещание отменяет ранее составленное (при наличии между ними противоречий) во всех случаях и не имеет значения, кем эти завещания были удостоверены.

В таком же порядке, то есть путём составления нового завещания предыдущее завещание может быть изменено или дополнено. Изменение завещания будет иметь место тогда, когда по-другому определяется круг наследников, иначе распределяется имущество между ними (как говорилось, это существенные пункты завещания, составляющие его содержание). Второй способ отмены (но не изменения) завещания заключается в подаче соответствующего заявления. Иными словами, завещание может быть отменено посредством распоряжения о его отмене. По своей правовой сущности распоряжение об отмене завещания является новым завещанием негативного содержания, совершаемое в упрощённой форме, но свидетельствующее должностным лицам как нотариальное действие.

Также содержание завещания может быть изменено или завещание может быть фактически отменено путём действий завещателя по реализации завещаемых им прав и обязанностей.

В связи с тем, что завещание всегда составляется в двух экземплярах, один из которых выдаётся завещателю, а второй остаётся в нотариальной конторе, где оно было удостоверено, или в нотариальной конторе по постоянному месту жительства завещателя, куда направляется один экземпляр завещания, приравненного к нотариальному, оно не может быть отменено просто путём физического уничтожения (как со стороны завещателя, так и, тем более, со стороны должностного лица). И, в качестве итога, необходимо сказать, что в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием (п. 3 ст. 1130 Гражданского Кодекса РФ).

Глава 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

§3.1. Круг наследников по закону

Наследование по закону – это основание наследования, предусмотренное законом, имеющее свои особенности. Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определен законодателем с учетом брачных родственных отношений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 части третьей Гражданского кодекса РФ. В настоящее время установлено восемь очередей наследников, которые охватывают супругов, родственников до шестой степени родства, включая в свой состав пасынка, падчерицу, отчима, мачеху, а также лиц, не входящих в круг наследников по закону в силу ст. 1142-1145 ГК, но находящихся на иждивении наследодателя. Наследником выморочного имущества выступает государство (ст. 1151 ГК).

Установлен строгий порядок призвания наследников по закону к наследованию: наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, т.е. все наследственное имущество, которое наследуется по закону, подлежит разделу на одинаковые доли по числу принимающих наследство. Размер этих долей не зависит от размера имущества (или его долей), которое переходит по наследству к иным лицам в соответствии с завещанием или в качестве обязательной доли.

Из этого правила установлено исключение, касающееся определения доли наследуемого по закону имущества лицами, наследующими по праву представления.

Считается, что наследников предшествующих очередей нет (и значит, к наследованию призываются наследники последующей очереди) при следующих обстоятельствах:

1) наследники предшествующих очередей отсутствуют: они никогда (на день открытия наследства) физически не существовали либо умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем и нет наследников по праву представления, либо родственники наследодателя, входящие в состав предшествующих очередей, хотя и родились живыми после открытия наследства, однако были зачаты после смерти наследодателя и потому не призываются к наследованию (п. 1 ст. 1116 ГК РФ);

2) никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования (п. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ) либо лишены завещателем права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

3) никто из наследников предшествующих очередей наследство не принял или все они отказались от наследства без указания, в пользу кого они отказываются.

Говоря о круге наследников по закону, нельзя не упомянуть вопрос об определении степени родства. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит (ч. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ).

Рассматривая непосредственно сами очереди наследников стоит отметить некоторые особенности некоторых из них. Так к первой очереди наследников по закону относятся дети (в том числе усыновленные, либо дети умершего, рожденные в течение 300 дней после его смерти – насцитрусы).

В настоящее время к наследованию по закону в порядке седьмой очереди могут быть призваны пасынки (падчерицы) и отчимы (мачехи) наследодателя. К ним относятся ребенок (супруг) второго супруга (одного из родителей), между которыми не возникла правовая связь родителей и детей в силу акта усыновления. Однако, если усыновление имело место, пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) как дети после родителей. Соответственно в таком случае применяются нормы ст. 1142 ГК.

Законодатель не ограничился семью очередями наследников по закону и отдельно указал на наличие восьмой очереди - это иные лица, не входящие в круг наследников по закону в силу ст. 1142-1145 ГК, находящиеся на иждивении наследодателя. Кроме того, наравне с поименованными в комментируемой статье наследниками призванной к наследованию очереди к наследованию также могут быть призваны лица, являющиеся нетрудоспособными иждивенцами умершего в соответствии с правилами ст. 1148 ГК, а также лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве в соответствии со ст. 1149 ГК.

§3.2. Наследование отдельными категориями наследников

Определенную сложность вызывает наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Их призвание к наследованию не связано с родственными или супружескими отношениями с наследодателем. Оно основывается на совокупности предусмотренных в ст. 1148 ГК РФ обстоятельств: во-первых, нахождении на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, во-вторых, нетрудоспособности иждивенца, а для части иждивенцев, в-третьих, еще и совместным проживанием с наследодателем не менее года до его смерти. Данное право является односторонним: гражданин, на иждивении которого находился нетрудоспособный наследодатель, не наследует по закону после его смерти.

Нетрудоспособные иждивенцы умершего подразделяются на две группы. Для первой группы нетрудоспособных иждивенцев не имеет значения, проживали они совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). В эту группу объединены нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам по закону второй или последующих очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Если наследники по закону этой очереди одновременно являются нетрудоспособными иждивенцами умершего, то они наследуют по закону как наследники соответствующей очереди, а не в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся лица, не входящие ни в одну из 7 очередей наследников по закону (ст. 1142-1145 ГК РФ), при условии их совместного проживания с умершим не менее года до его смерти. При соблюдении данного условия к наследованию по закону в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя могут призываться состоявшие на иждивении умершего нетрудоспособные любые лица.

Порядок наследования обеими категориями нетрудоспособных иждивенцев совместно с иными наследниками по закону одинаков: они наследуют в равных долях с наследниками призываемой к наследованию по закону очереди.

Важно отметить, что в ГК РФ понятия нетрудоспособности и иждивения не раскрыты. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, при определении наследственных прав в соответствии со ст. ст. 1148 - 1149 ГК РФ к нетрудоспособным следует относить: несовершеннолетних лиц (п. 1 ст. 21 ГК РФ); граждан, достигших пенсионного возраста, вне зависимости от назначения им пенсии; граждан, признанных инвалидами I, II или III группы. Гражданин считается нетрудоспособным на день открытия наследства в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или наступает позднее; достижение пенсионного возраста определяется датой более ранней, чем день открытия наследства; инвалидность установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню. При этом нетрудоспособный гражданин, являющийся получателем ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем - плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя[23].

Критерием определения иждивения служит нетрудоспособность. Кроме того, иждивенец должен быть членом семьи умершего.

Согласно разъяснениям, данным в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации", при определении круга лиц, относящихся к нетрудоспособным иждивенцам, судам надлежит руководствоваться п. п. 2, 3 ст. 9 ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", в которых дается перечень нетрудоспособных лиц, а также устанавливаются признаки нахождения лица на иждивении (находится на полном содержании или получает от другого лица помощь, которая является для него постоянным и основным источником средств к существованию).

В настоящее время круг лиц, относящихся к нетрудоспособным иждивенцам, определяется ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и ст. 31 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (например, дети, братья, сестры и внуки кормильца, которые либо не достигли 18 лет, либо обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но до достижения ими 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения 18 лет стали инвалидами или родители и супруг кормильца, если они достигли возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами и т.д.).

Граждане считаются состоявшими на иждивении умершего, если они находились на полном его содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию (п. 3 ст. 9 Закона о трудовых пенсиях в РФ). Предоставление нерегулярной, эпизодической или незначительной материальной помощи со стороны наследодателя не означает иждивения.

Определенные особенности в наследственных правах имеются и в отношении наследования супругами. Супружество основано на браке, заключенном в предусмотренном законом порядке, тогда как родство - на происхождении. Фактические брачные отношения (не зарегистрированные в органе загса) не влекут возникновение прав и обязанностей супругов.

Фактическое же прекращение на день открытия наследства семейных отношений между супругами (без расторжения брака в порядке, установленном СК РФ) не отражается на наследственных правах супругов.

В случае признания брака недействительным лицо, состоявшее в таком браке с наследодателем, устраняется из числа наследников первой очереди по закону. Это касается и "добросовестного супруга" - супруга, права которого были нарушены заключением брака, признанного недействительным (ст. 30 СК РФ).

В случае смерти одного из супругов или обоих супругов их доли в общем имуществе признаются равными, как и при прижизненном разделе супружеского имущества (ст. 39 СК РФ). Право отступить от начала равенства долей супругов в их общем совместном имуществе имеет суд, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК РФ).

Если оба супруга умерли одновременно (в один и тот же день) или последовательно, доли умерших в общем имуществе могут быть по требованию наследника (наследников) или кредиторов наследодателей определены в судебном порядке, после чего подлежат включению в состав соответствующего наследства.

При наличии брачного договора (ст. 40-42 СК РФ) состав имущества, принадлежавшего умершему на день открытия наследства, а если договором была установлена общая (долевая или совместная) собственность супругов, то имущество и (или) доля умершего в общем имуществе супругов, а равно имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе определяются на основании брачного договора.

§3.3. Наследование по праву представления

Наследники по праву представления наследуют по праву, принадлежавшему их восходящему, а не по праву, принадлежащему им самим. В п. 1 ст. 1146 ГК РФ определено, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну. Наследники призываются к наследованию по праву представления при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ).

Наследование по праву представления осуществляется исключительно при наследовании по закону. Наследники по праву представления фигурируют в составе только первых трех очередей наследников по закону (внуки наследодателя и их потомки как наследники первой очереди по закону; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) в составе второй очереди; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) входят в третью очередь).

Наследники по праву представления, как и прочие наследники, могут быть лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), признаны недостойными наследниками либо отстранены от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ. Кроме того, не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства или не имеющего права наследовать в силу недостойного поведения (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В таких случаях наследник по закону, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и сам не имел бы права наследовать по закону, будь он в живых в день открытия наследства.

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что к наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они заменяют ("представляют"). Эту долю наследники по праву представления делят между собой поровну.

§3.4. Наследование выморочного имущества

Согласно ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ). Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, с определенными особенностями, не присущими наследованию в целом.

- ст. 1152 п. 1: не требуется принятия такого имущества государством;

- ст. 1154: не подлежит применению норма о сроке принятия наследства;

- ст. 1157 п. 1: государство не вправе отказаться от наследования;

- ст. 1162: государству выдается свидетельство о праве на выморочное имущество.

Статья 1151 п. 3 ГК РФ устанавливает, что порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность

На основании пункта 3 статьи 1151 ГК РФ, а также статьи 4 ФЗ от 26 ноября 2001 года N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей ГК РФ" впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (пункт 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 года № 432); от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга или Севастополя и муниципальных образований - их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов[24].

В соответствии со ст. 1162 ГК РФ свидетельство выдается по заявлению наследника. Согласно п. 1 ст. 1162 ГК РФ в таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к РФ (ст. 1151 ГК РФ). Таким образом, положения, содержащиеся в пункте 1 ст. 1162 ГК РФ, распространяются и на наследственные отношения с участием РФ.

Еще более сложным и требующим скорейшего разрешения является вопрос о порядке возмещения необходимых расходов по ст. 1174 ГК РФ и долгов наследодателя.

Статьями 1174 и 1175 ГК РФ предусмотрена возможность заявления таких требований к наследственному имуществу до перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. Согласно п. 3 ст. 1175 ГК РФ суд в случае предъявления требований кредиторов к наследственному имуществу приостанавливает рассмотрение дела до перехода выморочного имущества к Российской Федерации в установленном порядке.

После приобретения выморочного имущества Российской Федерацией эти требования, следуя логике ст. 125 ГК РФ, могут быть предъявлены к государственным органам, в лице которых Российская Федерация несет ответственность по своим обязательствам, так как в результате наследственного правопреемства происходит перемена лиц на стороне обязанного лица. Будучи наследником по закону, Российская Федерация возмещает расходы по ст. 1174 и несет ответственность по долгам в пределах стоимости перешедшего к ней выморочного имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доктор Вернер, один из персонажей романа великого русского писателя М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», был убеждён только в одном – в том, что рано или поздно, но в одно прекрасное утро он умрёт. Можно не соглашаться с его оценкой этого, обычно всё же весьма печального, события, но в истинности самого утверждения трудно усомниться даже человеку, для которого, в отличие от упомянутого персонажа, медицина не является основной сферой деятельности. Поскольку любому человеку, к сожалению, неизбежно суждено оказаться в роли наследодателя, а в подавляющем большинстве случаев – и в роли наследника, мною была предопределена актуальность и полезность написания курсовой работы на тему «Понятие и виды наследования».

Действительно, желает человек или нет, но он практически хотя бы раз в жизни сталкивается с наследственным правом. Это либо принятие наследства, либо подготовка к передаче принадлежащего ему имущества близким людям или другим лицам. По мере расширения в нашей стране института частной собственности такие события в жизни российских граждан будут случаться всё чаще и чаще.

При этом не лишним и полезным будет напомнить о преимущественном положении наследования по завещанию в наследственном праве России. Это говорит о том, что в первую очередь именно сами граждане заинтересованы решать судьбу принадлежащего им имущества. Законодательство отдаёт предпочтение наследованию по завещанию, устанавливая, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Наследованию по закону отведена восполнительная функция: соответствующие нормы применяются лишь тогда, когда сам гражданин не определил судьбу своего имущества на случай смерти.

Исходя из огромной социальной, экономической и иной значимости наследования по завещанию, хочется пожелать «участникам» наследственных правоотношений действовать в точном соответствии с законом, в противном случае, - хотя бы быть ознакомленным с соответствующим законодательством. Незнание закона и в нашем случае может повлечь.

Законодателям, в свою очередь, не следует забывать о том, что нормы законов должны отражать интересы не только населения в целом, но и отдельных категорий граждан, отдельных индивидов. Какие – либо ограничения в области наследования в период нынешнего развития рассматриваемого института практически недопустимы.

Важным видится необходимость скорейшего обращения внимания законодателя на регулирование «назревших» болевых точек наследственного права, как то: наследование аккаунтов, доменных имен, криптовалюты, алиментных обязательств и пр. общественные отношения угадано фактически изменились, в свою очередь, теперь правовые нормы должны урегулировать появившиеся нововведения не допуская «правового вакуума».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция Российской Федерации (1993 г.).
  2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 (в ред. от 27.12.2018) // Российская газета, № 49, 13.03.1993.
  3. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (в ред. от 20.12.2017) «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 04.03.1993, № 9, ст. 328.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018). М., 2018.
  5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 03.08.2018). М., 2018.
  6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (в ред. от 03.08.2018). М., 2018.
  7. Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4553.
  8. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (в ред. от 04.06.2014) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4920.
  9. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «О страховых пенсиях» // Российская газета, № 296, 31.12.2013.
  10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 9, 2009.
  11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль, 2012.
  12. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Свобода завещания в российском наследственном праве // Наследственное право. - 2010. - №2. - С. 17.
  13. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. N 1. С. 3 - 6.
  14. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследодатель как участник наследственных правоотношений // Наследственное право. 2015. N 3. С. 12 - 15.
  15. Богуславский М.М. Международное частное право. М., 2000.
  16. Гражданское право: Учебник. 4-е издание. Том 3 / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 2010.
  17. Данилов Е.О. Наследование. Нотариат. Похороны. М., 2002.
  18. Дозорцев В.А. Наследственное право. Сборник статей. - М, Статут, 2003. - с. 38
  19. Демидова Г.С. Реализация принципа добросовестности при осуществлении наследственных прав // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 11. С. 46 - 50.
  20. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2009. - 101 с
  21. Завещание и договор дарения / под редакцией Абашина Э.А. – М., 2002, с. 3-17
  22. Ильина О.Ю. О значении некоторых семейно-правовых связей в наследственных правоотношениях // Наследственное право. 2018. № 1. С. 9 - 12.
  23. Коновалов А.В. Понятие принципов права в современной российской цивилистической науке // Lex russica. 2017. № 12. С. 38 - 53.
  24. Пунько Т.Н. Принципы наследственного права // Российская юстиция. 2012. № 11. С. 31 - 33.
  25. Трофимов С.А. Как получить наследство. Настольная книга наследника. М., 2003.
  26. Верхолетов М.А. О некоторых особенностях наследования доменных имен // Наследственное право. 2016. N 4. С. 34 - 37.
  27. Горохова О. Особенности наследования исключительного авторского права // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. N 12. С. 39 - 44.
  28. Максуров А.А. Криптовалюта в гражданском, семейном и трудовом праве России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. N 8. С. 96 - 101.
  29. Панарина М.М. Наследование аккаунта в социальных сетях и вопросы цифрового наследования: правовое исследование // Наследственное право. 2018. N 3. С. 29 - 30.
  30. Рудик И.Е. Об обеспечении исполнения завещательных распоряжений неимущественного характера // Наследственное право. 2012. N 2. С. 14 - 16.
  31. Чумак Ю. Наследственные споры // Жилищное право. 2016. N 9. С. 57 - 60.
  32. Ярошенко К. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике // Российская юстиция. 2001. № 11
  1. Коновалов А.В. Понятие принципов права в современной российской цивилистической науке // Lex russica. 2017. № 12. С. 38 - 53.

  2. Пунько Т.Н. Принципы наследственного права // Российская юстиция. 2012. № 11. С. 31 - 33.

  3. Пунько Т.Н. Принципы наследственного права // Российская юстиция. 2012. № 11. С. 31 - 33.

  4. Демидова Г.С. Реализация принципа добросовестности при осуществлении наследственных прав // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 11. С. 46 - 50.

  5. Дозорцев В.А. Наследственное право. Сборник статей. - М, Статут, 2003. - с. 38

  6. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. N 1. С. 3 - 6.

  7. Ст. 5 ФЗ РФ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.11.2001 №147-ФЗ (в ред. от 26.07.2017) // СЗ РФ. – 2001. - №49. - ст. 4553.

  8. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3 - 6.

  9. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследодатель как участник наследственных правоотношений // Наследственное право. 2015. N 3. С. 12 - 15.

  10. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Свобода завещания в российском наследственном праве // Наследственное право. - 2010. - №2. - С. 17.

  11. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2009. - 101 с.

  12. Завещание и договор дарения / под редакцией Абашина Э.А. – М., 2002, с. 3-17

  13. Ильина О.Ю. О значении некоторых семейно-правовых связей в наследственных правоотношениях // Наследственное право. 2018. № 1. С. 9 - 12.

  14. ч. 2 п. 1 ст. 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (в ред. от 03.08.2018). – М., 2018.

  15. П.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании"

  16. Чумак Ю. Наследственные споры // Жилищное право. 2016. N 9. С. 57 - 60.

  17. Горохова О. Особенности наследования исключительного авторского права // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. N 12. С. 39 - 44.

  18. Максуров А.А. Криптовалюта в гражданском, семейном и трудовом праве России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. N 8. С. 96 - 101.

  19. Панарина М.М. Наследование аккаунта в социальных сетях и вопросы цифрового наследования: правовое исследование // Наследственное право. 2018. N 3. С. 29 - 30.

  20. Верхолетов М.А. О некоторых особенностях наследования доменных имен // Наследственное право. 2016. N 4. С. 34 - 37.

  21. Гражданское право. Части общая и особенная : учебник/ Пиляева В.В.- 2 изд, -М. : Кнорус, 2008.с 455

  22. Рудик И.Е. Об обеспечении исполнения завещательных распоряжений неимущественного характера // Наследственное право. 2012. N 2. С. 14 - 16.

  23. п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании"

  24. П.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании"