Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования, особенности

Содержание:

Введение

Актуальность. Проблемам наследования всегда уделялось определенное внимание в юридической литературе. Но указанные проблемы исследовались учеными- юристами в основном в период господства административно - командной экономики, где основные акценты были смещены на производный характер права собственности граждан от общественной социалистической собственности, что повлекло за собой возведение объектов права собственности гражданина к вещам сугубо потребительского, личного назначения. А это, в свою очередь, обусловило сосредоточение внимания исследователей преимущественно на рассмотрении ограниченного круга вопросов и не могло не отразиться на степени тщательности исследования проблем наследственного права, детальности регулирования его основных положений.

Актуальность темы исследования в современный период также определяется фактором перехода общества от административно-командной к рыночной экономике, что в свою очередь приводит к изменению формы собственности на материальные ресурсы и механизма регулирования экономики. Реформирование правового режима отношений собственности и обязательственных отношений стало основанием возникновения наследственных правоотношений нового содержания, развитие которых является основой для разработки общетеоретической и законодательной базы института наследования.

Степень разработанности. За последний период отечественная цивилистика пополнилась исследованиями отдельных вопросов института наследования, в частности, кандидатскими диссертациями. Вопросы наследственного права также были предметом исследования в статьях, тезисах и сообщениях научных конференций.

Вместе с тем до сих пор не наблюдается фундаментальный подход в работах, посвященных всестороннему исследованию наследственного правоотношения, что является чрезвычайно важным для выработки общей теории наследственного права и обоснование практики его применения. Необходимость комплексных разработок по проблемам наследования по закону приобретает особую актуальность в условиях реформирования гражданского законодательства.

Объект исследования - наследие как основа для возникновения наследственных отношений по закону.

Предмет исследования - наследственное правоотношение с точки зрения норм гражданского права и данных науки гражданского права.

Цель исследования - раскрыть особенности наследственного правоотношения, а именно понятие и виды наследования.

Задачи исследования:    раскрыть сущность понятия наследственного правоотношения, определив его юридическую природу с позиции наследования по закону;

определить наследственных правоотношений среди других гражданско-правовых отношений, рассмотрев наследование по закону с точки зрения практических обстоятельств;

рассмотреть развитие наследственного правоотношения по закону, определив наличие определенных предпосылок;

рассмотреть юридические моменты относительно открытия наследства. Конкретизировать моменты времени и места открытия наследства.

Гипотеза. Целеустремленное юридическое воздействие на общественные отношения осуществляется в форме правоотношения, выступает правовой формой связей и взаимодействия их участников. Итак, в самом общем виде наследование по закону можно определить как общественное отношение, урегулированное правом назначенным государством, а не частным лицом.

Наследственное правоотношение - это результат правового регулирования отношений между его участниками нормой права. В то же время наследственное правоотношение выступает и средством правового воздействия на фактические отношения людей, ведь за пределами практической деятельности субъектов права правовая норма утрачивает свое значение, а влияние последней на общественные отношения нельзя отделить от правоотношения.

Значение результатов работы:

- определено понятие и терминологическая сущность наследования по закону, выявлены основные и вторичные улови наследования с позиции определенной законом, а не завещанием.

Система научных методов:

- диалектический метод; метод объективности исследований сравнительно-правовой метод; формально-логический и иные методы.

Упомянутые в работе авторы исследований:

- А.Е. Фельцан, Ю.В. Тимонина, Н.Г. Садыкова, Г.В. Мадышев, З.И. Магомедова, В.В. Калинин и т.д.

Структура работы:

- введение, две исследовательские главы, заключение, глоссарий, список использованных источников, приложения.

Глава 1 Общие положения о наследовании

С позиции современного гражданского права – наследование это не столько некая процедура, а в большей степени сложное правоотношение. Как и любое правоотношение, наследование возникает, изменяется и прекращается, аналогичным же образом происходит и с правами субъектов вовлеченных в ее сферу.

1.1 Наследственное право

Иногда в советской гражданской науке высказывалось мнение о том, что место наследственного права - наряду с правом собственности, поскольку указанный институт регулирует преемственность в праве личной собственности. При этом, как правило, ссылались на положения Основного Закона, в котором право личной собственности и право ее наследования регулировались одной статье.
Указанная позиция получила свою поддержку и в работах отдельных современных авторов. Так, В.Г. Голышева в работе "Гражданское право" институт наследования рассматривается в главе, посвященной праву собственности и иным вещным правам, что объясняется тесной связью наследственного права с правом собственности. "С одной стороны, - пишет В.Г. Голышева, - наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности".

Не ставя под сомнение справедливость приведенных рассуждений, которые свидетельствуют о наличии связи между наследственным правом и правом собственности, следует, однако, отметить, что вывод о том, что наследственное право должно занимать место рядом с правом собственности, является неприемлемым. Причиной такого вывода является то, что в наследство могут переходить не только права собственности, но и иные имущественные права. Прежде всего, права требования по обязательствам, а также отдельные личные неимущественные права (право на получение диплома автора открытия, изобретения, рационализаторского предложения и т.д.) [5, с. 31].

В соответствии с другим подходом к структурному построению гражданского законодательства, сформулированного в работе Т.И. Зайцевой, все гражданские права делятся на два вида - абсолютные и относительные, которые вместе с общей частью составляют систему гражданского права. Наследственное право, по мнению Т.И. Зайцевой, наряду с правом собственности и личными неимущественными правами должно включаться в раздел "Абсолютные права".

Данная классификация обладает уязвимой стороной и инициирует спорное отношение в разделе понимания в ней места наследственных отношений. На сей факт обратил внимание проф. С.М. Братусь, который, справедливо считая предметом регулирования института наследования не только абсолютные, но и относительные правоотношения, выступил с убедительной позицией о теоретической и практической невозможности четкого отнесения наследственных прав ни к абсолютным, ни к относительным гражданским право.
Следует обратить особое внимание на то, что без существования других гражданско-правовых институтов, на основании которых возникают гражданские правоотношения, не было бы и наследственного права, поскольку.

Как верно отметил проф. О.С. Иоффе, "наследование применяется только к таким гражданских прав и обязанностей, которые уже существуют и возникли на основе других гражданско-правовых институтов".

Итак, если наследование возникает на основе других цивилистических институтов, вполне логичным является тот факт, что последние предшествуют ему в системе гражданского законодательства. Но есть и другая сторона понимания места наследственного правоотношения в качестве завершающего института системы гражданского права.

Гражданское право является по своей сути правом частным, оно сосредоточено на урегулировании отношений, которые имеют личностный интерес в жизни человека. Основополагающий правовой акт этой области - Гражданский кодекс - должен стать Кодексом частной жизни. Рассмотрение жизненного пути каждого человека (рождение, возникновение право-и дееспособности, вступление в брак, создание юридических лиц, заключение сделок, и, наконец, смерть как конечный итог любой жизни) дает разумные основания полагать, что посмертный переход имущества умершего к другим человек является своего рода конечным пунктом жизнедеятельности лица как субъекта права. Соответственно, " изложению права наследования должно предшествовать изложение тех гражданских прав, которые имеют значение, пока лицо участвует в сфере гражданского оборота".
Из изложенного следует вывод о том, что заключительное место наследственного права как последнего раздела гражданского права является таким, что наиболее соответствует природе данного института.

Отдельные представители школы хозяйственного права, негативно относясь к гражданскому праву и считая составляющие институты этой отрасли такими, что не отвечают духу и назначению советского права, предрекали отмирания последних. Бесспорно, при таком понимании значения гражданских правоотношений наследственном правоотношению вообще не было места в системе гражданского права [6, с. 41].

Другие авторы, к таким следует причислить З.И. Магомедова, признавая наследственное право самостоятельным институтом, совершенно безосновательно относили его к предмету регулирования не гражданского, а хозяйственного права.

Проблема определения предмета и метода регулирования хозяйственных правоотношений, которые бы позволили четко выделить хозяйственное право в отдельную отрасль, - сложный вопрос, который требует отдельного исследования. Очевидно, однако, что отношения, которые входят в предмет регулирования наследственного права, по своей природе не могут быть включены в предмет хозяйственного права, ибо последнее призвано регулировать специфические отношения между субъектами, которые складываются в процессе осуществляемой ими деятельности, направленной на получение прибыли (хозяйственной деятельности).

Неразрывная связь между наследственным и семейным правом прослеживается также и в историческом развитии института наследования. Изначально имущество находится в общей собственности рода или семьи, что приводит особенность наследственного преемства на раннем историческом этапе. Смерть главы семьи не влечет за собой наследования в его современном виде: имущество остается в собственности того же рода или семьи, а на место умершего (управляющего имуществом) становится другое лицо.

С появлением института права частной собственности на орудия и средства труда и постепенным превращением личных отношений между членами семьи в юридические, встал вопрос о создании правовой конструкции, какой бы регулировался переход имущества после смерти его владельца. Именно в этот период и возникает наследования в его собственном понимании - как переход имущества умершего к другому лицу. Но хотя движимое имущество уже признается личной собственностью, влияние рода, семьи все еще настолько большим, что еще нет полной свободы распоряжения движимым имуществом на случай смерти. Имущество в таких случаях переходит прежде в собственность родственников умершего. Члены семьи призываются к наследованию не из-за наличия с умершим кровных связей, а потому, что они совместно с ним вели одно хозяйство и входили в одну хозяйствующую ячейку.

В дальнейшем, с развитием и укреплением права индивидуальной собственности, расширяется круг лиц, к которым имущество переходит в порядке наследования по закону ; при этом все больший вес приобретает факт кровного родства. С другой стороны, утверждается и развивается право составления завещания с возможностью оставления имущества не только членам семей, но и посторонним лицам.

Как видим, эволюция института наследования в правовых системах любого государства в различных формах проявления и вариациях рассматривается через призму развития семейных правоотношений.

Не менее значительным является влияние семейного права на наследование и на современном этапе, ведь некоторые институты наследственного права фактически отражают конкретное состояние, динамику семейных отношений. Последние влекут важные имущественные последствия в сфере наследственного права, в частности, с их помощью происходит определение круга лиц, которых следует считать членами семьи и которые, соответственно, включаются в очереди наследников по закону.

Поскольку нормы наследственного права в основном направлены на урегулирование внутрисемейных отношений по закреплению имущества умершего за членами его семьи и другими родственниками, следует признать весьма удачной структуру ГК.

В круг наследников по закону входят не только члены семьи, но и нетрудоспособные иждивенцы, которые даже имеют привилегированное положение по сравнению с некоторыми членами семьи. При наследовании по завещанию наследниками могут выступать не только близкие или дальние родственники, но и лица, которые вообще не связаны родственными связями с наследодателем. Наконец, наследниками могут выступать юридические лица, а также государство.
Именно нормами наследственного права, а не семейного, регулируются вопросы открытия и охраны наследия, его принятия или отказа от нее, ответственности наследников по долгам наследодателя, составление и исполнение завещания и т.п.

Подытоживая вышесказанное, вывод можно сделать такой - наследственное право, несмотря на тесную связь последнего с семьей, является институтом гражданского права [9, с. 80].

1.2 Понятие наследственного правоотношения

К характеристикам наследственного правоотношения, как разновидности гражданского правоотношения можно отнести по данным Ю.Ф. Беспалова следующие:

1. Предмет регулирования - права и обязанности между его участниками возникают по поводу имущественных и личных неимущественных отношений. Особенностью отношений, составляющих предмет наследственного права, является регулирование перехода указанных отношений в наследство от правопреемник (наследодателя) к правопреемникам (универсальных или сингулярных).

2. Метод регулирования - юридического равенства участников наследственных правоотношений, каждый из которых имеет свои права и обязанности и не находящийся в подчинении у другого;

диспозитивность, т.е. возможность выбора из нескольких вариантов поведения, что проявляется в наследственном праве, например, в возможности свободного избрания способа принятия наследства, решение вопроса о принятии наследственной массы или отказе от нее, в нормах о разделе наследственного имущества по усмотрению наследников и т.д.

Однако в отличие от других гражданско-правовых институтов в наследственном праве все же преобладают императивные нормы.

Наследственным правоотношениям, как и гражданским, также присущи черты волеизъявления сторон и наличия личностного элемента. Однако в отличие от гражданского права, в наследственном правоотношении они приобретают несколько иной смысл, и поэтому их следует рассматривать как особые, характерные исключительно для наследственного права признаки [4, с. 27].

Ю.В. Тимонина указывает, что к специфическим признакам, присущим наследственным правоотношениям, можно отнести следующие элементы:

1. Наследственное правоотношение - правоотношение волевое, поскольку оно основывается на свободном волеизъявлении его субъектов. Только по взаимному согласию субъектов наследственного правоотношения происходит его возникновение, изменение и прекращение.

Характерной особенностью наследственных правоотношений является наличие в их составе лица, хотя непосредственно и не принимает участия в правоотношении, поскольку последнее возникает лишь после ее смерти, но воля, которой в значительной степени влияет на динамику правоотношения - наследодателя.

Возникновение наследственного правоотношения для наследников обусловливается юридическим фактом принятия им наследства, который является необратимым и безусловным. Следует отметить, что именно субъективное право наследования возникает у наследника независимо от его воли. От его волеизъявления зависит реализация этого потенциального права. Принятие наследства - акт волевой, поскольку он полностью зависит от воли наследника.

2. Наследственное правоотношение - это отношение, в котором имеется личностный элемент.

Личностным элементом в наследственном правоотношении, прежде всего, следует понимать характер, поведение, репутацию лица, назначается наследником, и наличие которого приводит составления завещательного распоряжения в пользу этого лица.

Принимая наследство и вступая, таким образом, в правоотношения, наследник приобретает право не только на имущество умершего, но и становится представителем его интересов - кредитором в правах и должником в обязанностях.

Оказывается личностный элемент и в предоставленной законом возможности наследникам относительно свободного разделения наследственной массы (ст. 1112ГК), которая может быть проведена и без точного соблюдения наследуемых долей, с целью получения ими имущества). Речь идет о имуществе из состава наследства, которое наиболее полно удовлетворяет их личные потребности и интересы.

3. Наследственное правоотношение является отношением преемственности лишь в тех правах и обязанностях наследодателя, которые могут быть предметом наследственного перехода.

Как мы уже отмечали выше, не могут перейти в наследство те отношения, которые были неразрывно связаны с существованием личности наследодателя.

В связи с этим интересен вопрос о правовой природе обязанностей обременяющих наследников поверенного относительно сообщения доверителю о прекращении договора поручения и по принятию ими мер, необходимых для охраны имущества доверителя (ст. 1173 ГК). Согласно данной норме договор прекращается вследствие смерти одной из сторон. Это предполагает и прекращение всех правоотношений, охваченных этим договором.

4. Наследственным правоотношением опосредуются отношения наследственного преемства, как в имущественных, так и в личных неимущественных правах и обязанностях.

Предметом наследственного правопреемства являются не только имущественные, но и личные неимущественные права, тесно связанные с имущественными. Например, личные неимущественные права авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений, рационализаторских предложений и т.п.

В наследство могут также перейти и обязанности, которые носят личный неимущественный характер. Примером наследования таких обязанностей может служить переход к наследникам обязанности по охране неприкосновенности произведения после смерти автора.

Следует отметить, что, несмотря на то, что основную группу отношений, которые переходят по наследству, составляют имущественные права, далеко не все из них наследуются. Так, не может быть предметом наследственного перехода обязанность умершего поверенного по следующим элементам:

договору поручения, алиментным обязательствам, право на получение пенсии, социальной помощи (кроме сумм, не дополучил наследодатель при своей жизни) и др.

В связи с этим неуместно, по нашему мнению, при определении круга отношений, входящих в предмет регулирования наследственного права, говорить о переходе по наследству только "некоторых личных неимущественных прав", противопоставляя, таким образом, переход последних имущественным. Изложенное позволяет сформулировать определение наследственного правоотношения [12, с. 38].

Итак:

Наследственное правоотношение - это гражданско-правовое отношение, которое возникает на основании норм подотрасли наследственного права, в силу смерти физического лица (наследодателя), и, волеизъявления его участников.

Между последними устанавливается комплекс прав и обязанностей по поводу универсального и сингулярного наследственного преемства имущественных и личных неимущественных правах и обязанностях, которые не прекращаются со смертью наследодателя.

1.3 Виды наследования

Наследование по завещанию

Каждый дееспособный гражданин имеет неотъемлемое право на составление завещания, о чем нам свидетельствует ГК РФ, ч.3, разд.5, гл. 61, ст. 1118, п.2., откуда и возникает первый из двух возможных вариантов вступления в наследство - по завещанию.

В.И. Серебровский определял завещание как личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неумущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в перделах к допускаемым законом, и облеченное в установленное законом форму.[5]

Н.А. Волкова и М.В. Максютина дают следующее определение завещания: завещание это - распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке[6].

Согласно мнению В.К. Дронникова, завещание есть акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами.[7] Данное определение, среди прочих, кажется нам наиболее лаконичным и исчерпывающим, а потому, мы возьмем его в качестве основы для понимания выше указанного термина.

Представив определения понятия завещания нам так же кажется необходимым отметить и тот факт, что единственным принципом завещания является его свобода. Завещатель вправе завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких, или всех наследников, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, включить в завещание иные положения. Завещатель в праве отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами ст. 1130 ГК РФ.[8]

Однако, согласно ст. 1119, п. 1. того же кодекса, свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве, которую имеют следующие лица:

- Несовершеннолетние дети наследодателя

- Нетрудоспособные дети наследодателя

- Нетрудоспособный (ая) супруг/супруга наследодателя

- Нетрудоспособные родители наследодателя

- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя[9]

Статья 11149 ГК РФ обозначает положенные доли в завещанном имуществе.[10]

Основными признаками завещания являются следующие 4 особенности:

1. Завещание является единственным, исключительным способом распоряжением имущества на случай смерти.

2. Завещание, как действие по распоряжению имуществом, направленное на возникновение у названных в завещании лиц, прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, является односторонней сделкой (ГК РФ, ст. 154)[11]

3. Завещание, это – не только односторонняя, но и личная сделка.

4. Завещание – это строго формальная сделка.

Нам кажется немаловажным отметить, что текст завещания составляется в свободной форме, в соответствии с ГК РФ, ст.1124[12]

Существуют следующие формы составления завещаний:

1. Нотариально удостоверенные завещания – являются самыми надежно обеспечивающими их подлинность и достоверность.

2. Закрытые завещания – составляется при случае, когда гражданин не хочет, что бы содержание завещания становилось известным не только другим лицам,но и нотариусу.

3. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям – это те завещания, которые составляются гражданами, находящимися на излечении в больницах и пр. стационарных лечебных учреждениях, проживающих в домах престарелых и инвалидов, удостоверенных главными врачами этих заведений, их заместителями по медицинской части и т.п. Это- так же завещания граждан, находящихся в плавании на судах РФ, удостоверенные капитанами этих судов, разведочных, арктических и др. экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций и т.д.(ГК РФ, ст. 1127)[13]

4. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках – данное распоряжение может содержаться как в общем завещании, совершенным в любой, предусмотренной законом форме, так и в специальном завещательном распоряжении, оформленном в том филиале банка, в котором находится счет завещателя.

5. Завещания в чрезвычайных обстоятельствах – составляются в простой письменной форме, с подписью завещателя и 2 свидетелей, при случае прямой угрозы жизни.

Завещатель вправе, согласно ГК РФ, ст. 1121, подназначить наследника, согласно ст. 1134 того же кодекса, поручить душеприказчику исполнение завещания, согласно ст. 1137 ГК РФ, установить завещательный отказ, и, в соответствии со ст. 1139 ГК РФ, указать завещательное возложение.[14]

Список лиц, которые могут призываться к наследованию, а так же определение наследников недостойных перечислен в ГК РФ, ст. 1116-1117.[15]

Временем открытия завещания считается день смерти завещателя как согласно медицинскому заключению (свидетельство о смерти с указанием дня смерти), так и согласно судебному решению об установлении факта смерти.[16]

Местом открытия завещания могут быть: место жительства наследодателя (последнее место жительства гражданина), место нахождения завещанного имущества (или место нахождения наиболее ценной его части), место открытия наследства определяется судом. Последний метод используется в силу отсутствия данных о нахождении места жительства завещателя и завещанного имущества. При этом, заявление об определении места открытия наследства может быть рассмотрено судом в порядке особого производства, если лица, совершающие нотариальные действия, не могут выдать заявителю свидетельство о праве на наследство в связи с отсутствием или недостаточностью соответствующих документов для подтверждения необходимого факта, а сам заявитель не имеет другой возможности получить, либо восстановить документы, удостоверяющие место жительства наследодателя или место нахождения его имущества.[17]

Являясь ключевой категорией наследственного права, наследство (как имущество гражданина, переходящее к другим лицам в порядке наследственного правопреемства), ограничивается 4 категориями: вещами, имущественными правами, имущественными обязанностями, иным имуществом.[18]

Так же стоит отметить и тот факт, что завещание, как и любая сделка, может быть признано недействительным. И таковым оно считается в случаях: когда завещание составляется с нарушением требований, касающихся личности завещателя (совершение завещания недееспособным и ограниченным в дееспособности, совершение завещания не лично, а через представителя, а так же, от имени 2 и более граждан), удостоверяется лицом, которому в силу закона такое право не предоставлено, выполняется не собственноручно (в случае, если такое требование обязательно), совершается в отсутствие свидетелей, когда их присутствие необходимо в силу закона.[19]

В заключении данной главы, хотелось бы так же осветить актуальные в вопросы вступления в наследство по завещанию, поднятые современными цивилистами в их работах.

- Обязательная доля при наследовании имущества. В докладе старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса Краснодарского университета МВД России канд. юрид. наук М.В. Жаботинского было отмечено, что правила об обязательной доле в наследстве определяют границы действия принципа свободы завещания. По мнению автора, институт обязательной доли в российском наследственном праве призван охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя, регулирует обязанности собственника как члена семьи и его права по распоряжению наследственным имуществом.[20]

- Наследственная трансмиссия как основание наследования. Помощник судьи Октябрьского районного суда г. Рязани Э.А. Кузнецова высказала предположение, что переход права на принятие наследства может быть признан наряду с завещанием и законом. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии согласно положениям ст. 1156 ГК РФ не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника. Это означает, что такое право не может быть завещано, от него нельзя отказаться в пользу других лиц, наследник может не воспользоваться этим правом и тем самым отказаться, но не от наследства, а от права его принятия, не более. Право отказа от еще не принятого наследства существует в течение срока существования права на принятие наследства и прекращается по истечении этого срока, поэтому отказ от непринятого наследства возможен в течение срока, установленного для принятия наследства.[21]

По информации, следующей из данных источников, мы делаем вывод, что отрасль наследственного права нуждается в доработке по средствам детализирования некоторых ее статей о завещании и, возможно, создания новых, для наиболее продуктивного ее функционирования.


Наследование по закону

Наследование по закону – второй из двух способов наследования, характеризующийся принятием наследства наследниками по решению суда. К такому способу прибегают в определенных обстоятельствах, таких как:

- Отсутствие завещания (не составлялось вовсе или отменено завещателем о его отмене).

- Завещание касается только части наследственного имущества, в следствии чего, другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону.

- Завещание признано недействительным

- Наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве.

- Завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию наследство не принял, либо не имеет права наследовать (ст. 1117 ГК РФ), либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещинию отказались от наследства, а другой наследник на тот случай не подназначен.

- Содержание завещания заключается в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону либо ограничивается завещательным отказом (завещательным возложением).[22]

Таков исчерпывающий список причин для использования принятия наследства по закону.

Устанавливая круг наследников, законодатель основывается на семейно-родственном начале, поэтому для включения гражданина в список наследников по закону, необходимо доказательство одного из ниже приведенных фактов:

- Родства с наследодателем

- Усыновление наследодателя

- Усыновление ребенка наследодателем

- Брака с наследодателем

- Предусмотренного законом свойства между наследодателем и наследником

- Нахождение на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий.[23]

Основываясь на принципе родства, законодатель так же расставляет приоритет на наследство по принципу очередности среди наследников. Всего же законом установлено восемь очередей, каждая из которых (по убыванию) распределяют группы наследников по приоритетности права на имущество наследодателя.

Итак, к первой очереди относятся, согласно ГК РФ, ст. 1142:

- дети

- супруг

- родители

(Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления)

Ко второй очереди, согласно ТК РФ, ст. 1143 относятся:

- Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя

- Дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери

(Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления

К третьей очереди, согласно ТК РФ, ст. 1144, относятся:

- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя)

(Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления).

К четвертой очереди, согласно ТК РФ, ст. 1144, относятся:

- родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя

К пятой очереди, согласно ГК РФ, ст. 1145, относятся:

- Родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследователя (двоюродные внуки и внучки)

- Родные братья и сестры его дедушек

К шестой очереди наследников, согласно ГК РФ, ст. 1145, относятся:

- Родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки)

- дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы)

- дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)

К седьмой очереди наследников, согласно ТК РФ, ст. 1145, относятся:

- Пасынки, падчерицы наследодателя

- Отчим и мачеха наследователя

И, наконец, к восьмой очереди наследников, согласно ТК ПФ, ст. 1145, относятся:

- Нетрудоспособные иждивенцы наследователя (при отсутствии других наследников по закону).[24]

Еще одной отличительной чертой наследования по закону является возможность наследования по праву представления. Это особый порядок призвания к наследованию наследника при условии, что его предок, который был призван к наследованию, умер до открытия завещания, и на этот случай в завещании не указан подназначенный наследник.

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что к наследникам по этому праву переходит лишь доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они заменяют. Эту долю наследники по праву представления делят между собой.

Так же следует отметить, что не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследства, а так же потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать будучи объявленным недостойным наследником.[25]

Наследование по праву представления допускается только для трех очередей наследников:

1-   Дети наследодателя, потомки наследодателя

2-   Дети братьев и сестер наследодателя

3-   Двоюродные братья и сестры наследодателя [26]

Согласно ГК РФ, ст.1152, для приобретения наследства, наследник должен его принять в полном размере, где бы оно ни находилось.[27]

Наследство может быть принято двумя способами: первое – подача по месту открытия наследства заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, либо заявления о принятии наследства. Второе – совершение следующих действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства:

- Вступить во владение или управление наследственным имуществом

- Принять меры по сохранению наследственного имущества, защитить его от посягательств третьих лиц

- Произвести за свой счет расходы по содержанию наследственного имущества

- Оплатил за свой счет имущество наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.[28]

Нам кажется необходимым также отметить, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия,[29] однако, мы полагаем, что 6 месяцев – не достаточный срок для возможности вступления в наследство. И полагаем так из-за жизненной практики, которая показывает, что гражданин может быть не оповещен о смерти наследодателя по причине, скажем, длительной командировки за границей или длительного нахождения на территории с отсутствием связи с внешним миром. Нам не совсем понятно, в связи с чем законодатель не счел возможным продлить этот срок до трех лет, который установлен для исковой давности и был бы, на наш взгляд, более подходящим для данной юридической операции.

Так же стоит отметить, что, ознакомившись с мнением ряда цивилистов, мы сочли необходимым представить в своей работе ряд вопросов, касающихся вступления в наследство по закону. Так, самыми значимыми нам показались два вопроса:

- наследование в местах лишения свободы (А.Я. Гришко). Докладчиком было обращено особое внимание на то, что осужденный-наследник существенно ограничен в непосредственном осуществлении наследственных прав, поэтому в данном случае широко востребован институт представительства.

- Сроки принятия наследства. Автор подробно осветил вопросы условий и порядка увеличения срока в зависимости от различных случаев, когда фактически предыдущие наследники так или иначе не принимают наследство. В силу этого, отсчет шестимесячного срока, предусмотренного п. 2 ст. 1154 ГК РФ, по мнению В.А. Гаджиева, должен производиться с момента, когда наследнику стало известно о наличии подтвержденных в судебном порядке обстоятельств, исключающих возможность призвания к наследованию недостойных наследников, либо с момента вступления в законную силу решения суда об отстранении от наследования недостойных наследников, либо с момента, когда наследнику стало известно об отказе других наследников от наследства.

Глава 2 Особенности наследования выморочного имущества

В настоящее время в Российской Федерации разработана достаточно четкая законодательная база в области регулирования вопросов, касающихся выморочного наследства: установлена процедура признания наследства таковым, порядок перехода выморочного имущества к административно-территориальной единице. Наряду с этим законодатель предоставляет право объявившимся наследникам и кредиторам заявлять иски о возврате такого имущества в судебном порядке.

2.1 Наследование выморочного имущества – общие положения

По данным В.В. Калинина наследование выморочного имущества, означает переход имущества наследодателя по закону в собственность Российской Федерации, Субъектов Российской Федерации или в собственность Муниципальных образований.

Так, в соответствии со статьей 1151 ГК РФ, в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст.1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст.1158), имущество умершего считается выморочным.

Наследниками выморочного имущества в соответствии с п.2 ст.1151 ГК РФ, являются:
- Муниципальные образования, на территории которых расположено выморочное имущество в виде жилого помещения, являются наследниками такого жилого помещения. Если это города Федерального значения Москва или Санкт-Петербург, то выморочное имущество переходит в собственность такого субъекта Российской Федерации.
- В собственность Российской Федерации переходит по закону иное выморочное имущество.

Порядок наследования выморочного имущества отличается от общего порядка наследования. Так наследование выморочного имущества производится исключительно по закону, т.к. завещанное имущество не является выморочным, хоть оно и будет завещано специальным субъектам наследования. На оформление прав на выморочное имущество не распространяются сроки установленные для принятия наследства (ст.1154 ГК РФ), т.к. в силу закона для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется (ст.1152 ГК РФ). Также не допускается отказ от наследства выморочного имущества (ст.1157 ГК РФ).

В остальном, для оформления прав на выморочное имущество применяется общий порядок:

Наследник обращается к нотариусу и подтверждает факт смерти, последнего места жительства наследодателя, наличие основания наследования по закону выморочного имущества, а также подтверждает факт принадлежности наследодателю наследственного имущества на праве собственности или ином вещном праве, представляет стоимость наследственного имущества на день смерти наследодателя. Статус наследника, подтверждается документами о правоспособности и полномочия представителя.

На основании представленных наследником документов, в соответствии со статьями 1162, 1163 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследника, по общему правилу по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства нотариусом по месту открытия наследства. Тариф за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону равный госпошлине при этом не взыскивается (ст. 333.38 НК).

После получения свидетельства о праве на наследство на жилое помещение наследник регистрирует право собственности соответствующего Муниципального образования или если это города Федерального значения Москва, Санкт-Петербург или Севастополь в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним [8, с. 47].

В России наследниками по закону могут быть только лица, прямо названные таковыми в тексте закона. Статьи 1142 - 1148 ГК РФ устанавливают восемь очередей.

Наследники первой очереди - дети, супруг и родители наследодателя. Наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки.

Наследники второй очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследуют по праву представления дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя).

Наследники третьей очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Наследуют по праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя.

Наследники четвертой очереди - прадедушки и прабабушки наследодателя.

Наследники пятой очереди - дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек.

Наследники шестой очереди - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя.

Наследники седьмой очереди - пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследники восьмой очереди - нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников.

Степень родства согласно ч. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение наследодателя в это число не входит.

В дополнение к приведенной выше очередности наследников при наследовании по закону можно вывести ряд правил призвания наследников и порядка наследования.

Во-первых, наличие очереди предшествующей отстраняет от наследования все последующие (закреплено в ч. 2 п. 1 ст. 1141 ГК РФ).

Во-вторых, согласно п. 2 ст. 1141 ГК РФ внутри одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления. Они поровну делят между собой долю непосредственного наследника, которого они представляют в соответствующей очереди. В этом проявляется также известный со времен римского права принцип равенства поколений.

В-третьих, при наследовании восходящими и боковыми родственниками наследование делится между родственниками как по материнской, так и по отцовской линии (п. 1 ст. 1143, п. 1 ст. 1144 ГК РФ). Усыновленные и усыновители приравниваются к родственникам по крови (ст. 1147 ГК РФ).

Что касается США, согласно законодательствам штатов наиболее типичный порядок распределения наследства по очередям наследников таков:

- наследниками первой очереди являются супруг и дети наследодателя;

- однако в отличие от российского права доли наследников первой очереди не равны. Супруг получает долю, размер которой зависит от наличия у наследодателя детей. Обычно переживший супруг получает половину или 1/3 часть имущества при наличии детей, а при их отсутствии - все (при этом нельзя забывать, что в обеих системах переживший супруг уже владеет половиной общей совместной собственности). Дети получают все при отсутствии пережившего супруга или все, за исключением имущества, передаваемого пережившему супругу. Еще одно отличие американской системы от российской: родители, или переживший родитель, или же потомки родителей (например, брат наследодателя) наследуют в случае, если наследодатель не оставил ни супруга, ни детей;

- внуки и другие потомки в США, так же как и в России, получают долю за своих родителей по праву представления;

- другие родственники или следующий в роду наследуют при отсутствии вышеуказанных лиц.

Если никого из указанных лиц нет, имущество считается выморочным и его наследует штат.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что в российском праве в круге наследников по закону весьма четко прослеживается связь наследственного и семейного права - наследниками являются в основном ближайшие родственники наследодателя. Такое законодательное решение позволяет наследованию наилучшим образом выполнить свою основную - обеспечительную функцию, т.е. оставить имущество умершего в семье и поддержать, таким образом, близких наследодателю лиц.

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте и нередко порождает ряд вопросов, которые в американском и российском праве решаются по-разному.

Необходимо начать с того, что в обеих системах временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения об объявлении гражданина умершим. Согласно Единообразному наследственному кодексу лицо, безвестно отсутствующее в течение пяти лет и не найденное после розыска, считается умершим по окончании этого периода. Похожая норма содержится в российском законодательстве, но с меньшим сроком (один год согласно ст. 1113 ГК РФ) [9, с. 73].

2.2 Выморочное имущество – субъекты принятия

А.Е. Фельцан указывает, что по общему правилу выморочное имущество, как до принятия части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, так и после ее принятия вплоть до 15.12.2007 (вступления в действие Федерального закона № 281-ФЗ от 29.11.2007 «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»), переходило в собственность Российской Федерации. За оформлением наследственных прав на выморочное имущество к нотариусу обращались налоговые органы.

После вступления в действие Федерального закона от 29 ноября 2007 г. №281-Ф3, т.е. с 15.12.2007, в соответствии со ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. В статье 2 указанного закона сказано, что если свидетельство о праве на наследство на жилое помещение не было выдано Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, то оно переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, или Севастополе - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации.

Порядок наследования выморочного имущества должен определяться специальным федеральным законом. Такого закона, которым более легально было бы определено имущество, переходящее в собственность Российской Федерации и муниципальных образований, а также процедура перехода прав, до сих пор не принято.

Федеральным законом от 23.07.2013 №223-Ф3 «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» вновь внесены изменения в ст. 1151 ГК РФ, в соответствии с которыми в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования переходят, кроме жилых помещений, еще и находящиеся на соответствующей территории земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества, в том числе, доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества. Эти изменения вступили в действие с 23.07.2013.

Закон не содержит указания на то, что если свидетельство о праве на наследство на указанное имущество не было выдано Российской Федерации, то его можно выдать муниципальному образованию.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что муниципальному образованию можно выдать свидетельство о праве на наследство по закону на жилое помещение, независимо от времени открытия наследства, в том числе и до 15.12.2007, если свидетельство не было выдано Российской Федерации.

Согласно ст.15 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», понятие «земельная доля» обозначено как доля в праве собственности на земельный участок. Однако согласно статье 1, указанный Федеральный закон регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, устанавливает правила и ограничения, применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения - сделкам, результатом совершения которых является возникновение или прекращение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, определяет условия предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также изъятия их в государственную или муниципальную собственность. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на земельные участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. Оборот указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.

Следовательно, земельная доля и земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, как объекты правоотношений, регулируемых нормами Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», должны переходить в собственность Российской Федерации.

Полагаем, что по смыслу ст. 1151 ГК РФ в собственность муниципального образования переходит лишь доля в праве общей долевой собственности на земельные участки, на которых расположены жилые помещения, здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества. В соответствии с действующим законодательством переход выморочного имущества в порядке наследования в собственность муниципальных образований имеет ряд особенностей:

для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется (п.1 ст.1152 ГК РФ);

отсутствует возможность отказаться от принятия наследства (п.1 ст.1157 ГК РФ).

Свидетельство о праве на наследство по закону выдается муниципальному образованию в соответствии с ч.3 п.1 ст.1162 ГК РФ с соблюдением норм ст.72 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы).

Заявление нотариусу о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону в отношении имущества, переходящего в порядке наследования в собственность муниципального образования, подает глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, если для него такие полномочия предусмотрены уставом муниципального образования, либо любое уполномоченное ими лицо.

Согласно ст.72 Основ нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имущества.

Следовательно, кроме заявления, нотариусу необходимо предъявить:

свидетельство о смерти наследодателя или справку об актовой записи о смерти наследодателя;

справку о последнем месте жительства наследодателя;

устав муниципального образования, свидетельство о государственной регистрации (ОГРН), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

паспорт обратившегося к нотариусу лица и документы, подтверждающие его полномочия;

правоустанавливающие документы на наследственное имущество, а также документы о стоимости этого имущества на день смерти наследодателя.

В конкретных случаях нотариус может запросить и иные необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство документы [13, с. 46].

Об изменениях в ст.1153 и 185.1 ГК РФ.

В связи с введением в действии статьи 185.1 ГК РФ и внесением соответствующих изменений в статью 1153 ГК РФ (статья 1159 ГК РФ также содержит ссылку на статью 1153 ГК РФ) возникают вопросы в части принятия наследства и отказа от него.

Согласно пункту 1 статьи 1153 ГК РФ в прежней редакции, если заявление наследника передавалось нотариусу другим лицом или пересылалось по почте, подпись наследника свидетельствовалась нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК РФ (доверенности, приравненные к нотариально удостоверенным). В результате изменений, внесенных в пункт 1 статьи 1153 ГК РФ лица, уполномоченные удостоверять доверенности, согласно пункту 2 статьи 185.1 ГК РФ лишены возможности свидетельствовать подлинность подписей наследников на заявлении о принятии или об отказе от него. Действующей редакцией статьи 1153 ГК РФ, отсылающей к пункту 3 статьи 185.1 ГК РФ, право свидетельствовать подлинность подписи предоставлено:

работодателю наследника;

администрации учебного заведения;

администрации стационарного лечебного учреждения, где наследник находится на излечении.

По мнению Федеральной нотариальной палаты, лица, уполномоченные удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 ГК РФ, вряд ли смогут разъяснить наследникам правовые последствия принятия наследства, в том числе долги и обязанности наследодателя, и последствия отказа от наследства. Кроме того, по мнению Федеральной нотариальной палаты, изменение структуры статьи ГК РФ «Удостоверение доверенностей» привело к технической ошибке: в пункте 1 статьи 1153 ГК РФ заменены только слова «статьи 185» на слова «статьи 185.1», ссылка же на пункт 3 осталась неизменной, в то время как вопросы удостоверения доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным, предусмотрены в пункте 2 вышеназванной статьи. Принимая во внимание изложенное, Федеральная нотариальная палата обратилась с письмом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой о внесении изменений в абзац второй пункта 1 статьи 1153 ГК РФ, заменив слова «пунктом 3» на слова «пунктом 2».

Впредь, до внесения соответствующих изменений не могут быть признаны оформленными в установленном порядке заявления, подлинность подписи на которых удостоверена иными лицами, не перечисленными в пункте 3 ст.185.1 ГК РФ.

В случае возникновения подобной ситуации заявление нотариусом должно быть принято, но заявителю разъяснен порядок подачи заявления лично или подлинность подписи на нем должна быть засвидетельствована нотариально [11, с. 238].

Заключение

Проблемам наследования всегда уделялось определенное внимание в юридической литературе. Но указанные проблемы исследовались учеными- юристами в основном в период господства административно - командной экономики, где основные акценты были смещены на производный характер права собственности граждан от общественной социалистической собственности, что повлекло за собой возведение объектов права собственности гражданина к вещам сугубо потребительского, личного назначения. А это, в свою очередь, обусловило сосредоточение внимания исследователей преимущественно на рассмотрении ограниченного круга вопросов и не могло не отразиться на степени тщательности исследования проблем наследственного права, детальности регулирования его основных положений.

Актуальность темы исследования в современный период также определяется фактором перехода общества от административно-командной к рыночной экономике, что в свою очередь приводит к изменению формы собственности на материальные ресурсы и механизма регулирования экономики. Реформирование правового режима отношений собственности и обязательственных отношений стало основанием возникновения наследственных правоотношений нового содержания, развитие которых является основой для разработки общетеоретической и законодательной базы института наследования.

За последний период отечественная цивилистика пополнилась исследованиями отдельных вопросов института наследования, в частности, кандидатскими диссертациями. Вопросы наследственного права также были предметом исследования в статьях, тезисах и сообщениях научных конференций.

Говоря о наследственные права отметим, что элементы юридического состава возникновения наследственных прав могут быть и отрицательными. Такими среди приведенных является, например, юридические факты отсутствия наследников предыдущей очереди для призвания к наследованию наследников следующей очереди, отсутствие в живых на момент открытия наследства родителя, кто был бы наследником, для призвания к наследованию его потомков. Для наследников по закону в целом таков факт отсутствия завещания, каким бы охватывалось все имущество умершего, для всех наследников - физических лиц, независимо от основания наследования, - воздержание от совершения действий, направленных на лишение жизни наследодателя или наследников, для перехода наследственного имущества к государству как выморочного - отсутствие наследников по закону, если наследодателем завещана только часть имущества или лишения их права наследования в силу норм закона или распоряжений завещателя, отказа от наследства или непринятия ее и др.

В случаях, когда наследство принято несколькими наследниками и не требует нотариального оформления, возникает потребность в разделении наследственного имущества. Разделе наследства осуществляется с согласия наследников, принявших наследство, и оформляется соглашением между ними, в которой указываются соответствующие им реальные доли в наследстве. При этом допускается денежная компенсация, если стоимость имущества различной. При недостижении соглашения раздел производится в судебном порядке в соответствии с долей, принадлежащих каждому из наследников. В последнем случае разделение наследственного имущества оформляется судебным решением.

Поскольку ГК позволяет наследникам поделить наследство по своему усмотрению и не требует проведения разделения в строгом соответствии с наследственными долями, получения при делении доли меньшей, чем установленная законом, является, по мнению П.С Никитюк, частичным отказом от наследства. При этом автором не учитывается, что раздел наследственного имущества осуществляется исключительно между наследниками, принявшими наследство, то есть стали собственниками унаследованного ими имущества. Итак, отказываясь от определенной части наследственного имущества в результате его разделения, лицо отказывается не от наследства, а от имущества, перешедшего к ней в результате принятия наследства. Это лицо реализует принадлежащее ему право распоряжения таким имуществом по своему усмотрению уже не как наследник, а как собственник.

Список использованных источников

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. с изм. 30.12.2008 г.// Российская газета, № 237, 25.12.1993

О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 260-ФЗ// Российская газета, № 6199, 04.10.2013

Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений: Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 256 г. Москва // Российская газета, № 4560, 11.01.2008

Беспалов, Ю.Ф. Наследственное право. – М.: «Юнити», 2014. – 127с.

Голышева, В.Г. Наследственное право. – М.: «Юнити», 2015. – 128с.

Зайцева, Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. - М.: Норма, 2015. – 236 с.

Казанцева, А.Е. Наследственное право. – М.: «Норма», 2013. – 352с.

Калинин, В.В. Наследственное право. – М.: «Инфра-м», 2014. – 180с.

Магомедова, З.И. Проблемы судебного толкования, возникающие при наследовании по закону// Современное право. – М.: Издательство "Новый индекс", 2012. - ISSN 1991-6027. 2012. - № 5, с. 68-75

Мадышев, Г.В. Нововведения наследования по закону //Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – СПб.: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2009. - ISSN 2071-8284. 2009. - № 4, с. 197-204

Садыкова, Н.Г. Проблемы, связанные с применением норм наследования по закону // Наука и современность. – Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития научного сотрудничества", 2011. – ISSN 6040-1456. 2011. - № 9-2, с. 230-238

Тимонина, Ю.В. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: Юрист, 2015. ISBN – 423 с. ISBN 975-45-64-237

Фельцан, А.Е. Наследование по закону на современном этапе [Текст]: Законность и правопорядок в современном обществе. – Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития научного сотрудничества", 2015. – ISSN 8520-4170. – 2015. - № 11, с. 40-48

О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 г. Москва // Российская газета, № 5800, 06.06.2012

Приложение 1

i06

Рисунок 1 – наследование по закону