Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Основания наследования и устранение от наследования)

Содержание:

Введение

Наследование является одним из известных древнейших правовых институтов, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах.

Впервые в Афинах о наследовании по завещанию упоминается в законодательстве Солона (VI век до н. э.), права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать. [1]

Основные институты наследственного права зародились в Древнем Риме; впоследствии были восприняты гражданским правом новых народов и составляют до сих пор основу наследственного права всех зарубежных государств.

Современные законодательства обязаны именно римскому праву, самим понятием наследования, как универсального преемства, в силу которого на наследника не только переходят, в качестве единого комплекса права и обязанности наследодателя, но и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодателя, создается своего рода продолжение в лице наследника, юридической личности наследодателя. Вместе с идеей универсального преемства римское право выработало, и понятие сингулярного преемство по случаю смерти: понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей.[2] С этими основными понятиями системы наследования как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя.

Римский принцип сохранился в системе наследственного права почти всех цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в очередь наследников по закону попадают родственников вплоть до шестой степени родства, а в Германии количество очередей, призываемых к наследованию, вообще не ограничено.

В дореволюционном русском праве существовало правило о наследниках по завещанию и наследниках по закону: “Право наследования … простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении”. Это правило означало, что родственники призываются к наследованию по русскому законодательству без ограничения степенью родства.[3]

Совершенно другим образом наследственное право развивалось в советский период. Первым декретом советской власти в области наследственного права был декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. “Об отмене наследования”[4]. Право наследования было восстановлено лишь 1922 году (ст. 418 ГК РСФСР 1922 г.) в связи с принятием первого советского гражданского кодекса, который кардинально отличался от дореволюционного законодательства о наследовании. Было установлено две очереди наследников. При отсутствии завещания к наследованию по закону призываются только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входят дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь – братья и сестры умершего, его дедушка и бабушка. Эти нормы устанавливали ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности, а соответственно и буржуазного института наследования.

В развитии наследственного права, следующим этапом, в России было принятие Гражданского кодекса РСФСР от 1 октября 1964 года (раздел VII).

И, наконец, последний этап – третья часть Гражданского кодекса РФ от 1 марта 2002 г. (раздел V).

В современных условиях имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не ограничено ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В результате приватизации государственных и муниципальных жилых помещений, признания за гражданами права собственности на кооперативные квартиры, дачи гаражи и другое имущество, при условии полной выплаты пая, в собственности граждан оказалось весьма ценное имущество. Граждане, становясь учредителями (участниками) хозяйственных обществ и товариществ, членами производственных и потребительских кооперативов, приобретают права на паи и вклады в имуществе соответствующих юридических лиц. В их собственности могут быть акции и ценные бумаги, предприятия, земельные участки и т.п. Можно добавить, что оставаться безразличными к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны.

Все это приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные не имущественные права и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь своим правопреемником после смерти.

Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом прямыми наследниками и приобретает форму юридически оформленной воли наследодателя после смерти.

Совершенно понятно, что если в семье все нормально и есть наследники по закону, то вовсе не обязательно прибегать к составлению завещания, так как наследники по закону, в случае отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но если самыми близкими людьми являются двоюродные братья и сестры, племянницы, дяди тети, которые наследниками по закону не являются, тогда без завещания не обойтись, иначе все имущество останется после смерти наследодателя станет достоянием государства.

Цель моей дипломной работы – это изучение и анализ проблем, связанных с наследственным правом. Для этого ставятся задачи по исследованию наследования по завещанию. Изучение действующего законодательства России и законов утративших юридическую силу, связанных с правом наследования. Анализ судебной практики по делам о наследовании по завещанию.

Глава I. Общие положения о наследовании.

1.1 Понятие наследования.

В Российской Федерации, согласно ст. 8 Конституции РФ[5], признаются и защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Наследодателем признается лицо после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.

Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства.

Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закреплённые в ст. 1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке гражданского права толкованию понятия «наследование». В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя)[6]. Более широкое определение права наследования давалось Д.И. Мейером. Оно включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения [7].

Из приведённого определения наследования и положений ч. 1 ст. 1112 ГК РФ можно вывести понятие наследства. Наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей.

К наследникам в неизменённом виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. Согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами. Также исключаются из состава наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства[8], иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным образом.

1.2. Субъекты наследственных правоотношений.

Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (завещатель) и его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия [9], отказополучитель, исполнитель завещания, свидетели.

Одной из главных фигур в наследственном праве является наследодатель[10].

Наследодателем признаётся физическое лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, и инострынне граждане, проживающие на территории Российской Федерации.

Если говорить о завещании как о сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособным.

Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения 18-летнего возраста (п.2. ст.21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст.27 ГК РФ) становятся полностью дееспособными и на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание.

Лица, частично дееспособные (ст.26-28 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст.30 ГК РФ), завещательной дееспособностью не обладают.

Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом.

Если лицо, составившее завещание впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным[11].

В тоже время такое завещание может быть оспорено по основаниям. Признание лица, составившего завещание, недееспособным, впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостаточного наследника.

Наследник – это лицо, которое привлекается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права[12].

Статья 1116 ГК РФ определяет лиц, которые могут призываться к наследованию

К наследованию могут призываться:

  • граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми послед открытия наследства;
  • юридические лица, существующие на день открытия наследства;
  • РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Первая категория наследников – это граждане, которые могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя.

Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда или на день вступления решения суда в законную силу.

Право на наследство не зависит от гражданства наследника.

Перенять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности.

С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками[13]. Не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.

Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.

Часть 3 ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.

Теперь наследниками могут быть дяди, тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры. В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга.

Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства, наследуют наследство в равных долях. Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и пр.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти[14]. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

Однако круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Так, не наследуют по завещшанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостаточными наследниками (ст. 1117 ГК РФ).

Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.д.

Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер[15]. Направленность умысла значения не имеет. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Вторая категория наследников – юридические лица, которые в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию.

Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Третья категория наследников – публичные образования, т.е. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Наследование имущества в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано РФ, субъекту РФ и другим, и нет оснований для признания завещания недействительным.

1.3. Время и место открытия наследства.

Наследство открывается со смертью гражданина[16]. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Из приведенной нормы следует, что наследство открывается в двух случаях.

Во-первых, после смерти наследодателя. Сам факт смерти наследодателя устанавливается свидетельством о смерти. Такое свидетельст­во выдается органами записей гражданского состояния.

Во-вторых, в случае объявления наследодателя умершим[17]. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребы­вания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельст­вах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его ги­бель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. Документами, которые подтверждают факт смерти наследодателя и могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств, свидетельст­вующих о месте открытия наследства, могут являться:

  • свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами загса;

В случае, если судом было вынесено решение об объявлении граж­данина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистра­ции смерти, на основании его органами загса также выдается свидетель­ство о смерти, которое и может принять нотариус.

Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти - днем смерти и соответственно временем открытия наследства является 31 декабря ука­занного года;

  • извещение (либо иной документ) о гибели наследодателя на фронте Великой Отечественной войны, выданное командованием воин­ской части, администрацией, военным комиссариатом.

Извещение о том, что наследодатель пропал без вести на фронте Великой Отечественной войны может являться основанием для обраще­ния в суд с заявлением об объявлении его умершим;

  • справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на основании соответствующей копии актовой записи.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для воз­буждения наследственного дела.

Вопрос о принятии наследства, как правило, рассматривается в со­ответствии с законом, действовавшим на момент открытия наследства.

Пример из судебной практики: К. обратилась в суд с ис­ком к Ш. о признании права на 7/16, долей в праве общей собственности на жилой дом, ссылаясь на то, что 1/4 доля принадлежит ей по праву на­следования после смерти матери в 1939 г., а 3/16 - по праву наследования после смерти отца в 1987 г.

Решением Новоалександровского районного суда Ставропольского края, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Ставропольского краевого суда, признано за К. право собствен­ности на 1/4 строения.

Президиум Ставропольского краевого суда удовлетворил протест заместителя Председателя Верховного Суда РСФСР об отмене судеб­ных постановлений и направлении дела на новое рассмотрение по сле­дующим основаниям. Суд признал необоснованным требование о признании принадлеж­ности К. по праву наследования 1/4 дома после смерти матери, посколь­ку доказательств принятия наследства не представлено.

Выводы судебных инстанций в этой части были необоснованными. Материалами дела установлено, что дом принадлежал в равных долях матери истицы П. и ее брату А. Оставшись в двухлетнем возрасте после смерти матери, К. проживала с отцом Б. в доме до 1960 г., после чего выехала из него. При жизни отец признавал за ней право на часть дома в порядке наследования после смерти матери.

Судом первой инстанции не была дана оценка этим доводам истицы, в то время как они имели значение для правильности разрешения дела. Если присутствующий на месте открытия наследства наследник в течение трех месяцев со дня от­крытия наследства не заявил надлежащему нотариальному органу об от­казе от наследства, он считался принявшим наследство[18]. С учетом этого президиум Ставропольского краевого суда в своем постановлении отме­тил, что суду следовало дать оценку доводам истицы о принятии ею на­следства после смерти матери и правильности указания в свидетельстве о наследовании о ее наследственной доле в виде 1/4 части.

В связи с введением в действие 17 мая 2001 г. Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского ко­декса РСФСР» на практике возникают вопросы, касающиеся порядка применения новой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР к отношениям по наследованию, возникшим до введения в действие ука­занного Федерального закона.

Полагаем, что при рассмотрении вышеуказанного вопроса следует исходить из существа наследственных правоотношений, которые длятся до принятия наследства наследниками в порядке, определенном зако­ном (с учетом установленного срока для принятия наследства наследни­ками), и прекращаются в момент оформления соответствующего свиде­тельства, подтверждающего право на наследство (т.е. такие правоотно­шения носят длящийся характер).

С вступлением в силу Федерального закона «О внесении измене­ний и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» приме­нительно к рассматриваемому вопросу в рамках уже открытого наслед­ства появляются новые субъекты наследственных правоотношений, ко­торые наделяются правом на принятие наследства, т.е. возникают новые права.

В соответствии с п.2 ст.4 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. С учетом данного положения Гражданского кодекса РФ можно сделать вывод, что в случае, если к моменту вступления в силу Федерального закона «О внесении измене­ний и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» кон­кретное наследственное правоотношение продолжает длиться и еще не прекращено (в отношении уже открытого наследства не реализовано право на принятие наследства, не оформлено соответствующее свиде­тельство, подтверждающее право на наследство), круг лиц - наследников по закону должен определяться с учетом новой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР.

Следует также обратить особое внимание, что одним из существенных условий для перехода имущества умершего по праву наследования к государству является отсутствие наследников по закону[19]. С вступлением вышеназванного Федерального закона в силу такие наследники по зако­ну появляются, в связи с чем последующее игнорирование данного обстоятельства и оформление свидетельства о переходе права наследова­ния к государству будут неправомерными.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что право наследования, предусмотренное ст. 35 Конституции Российской Федерации и более подробно урегулированное гражданским законодательством, обеспечи­вает гарантированный государством переход имущества, принадлежа­щего умершему, к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение.

Именно с учетом данных положений Конституции РФ, гражданского законодательства Российской Федерации и исходя из существа наследственных правоотношений применительно к наследству, от­крывшемуся до введения в действие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР», круг наследников по закону должен определяться в соответствии с пра­вилами новой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР, если срок для принятия наследства не истек на день введения в действие вы­шеназванного Федерального закона либо если указанный срок истек, но на день введения в действие указанного Федерального закона наследст­во не было принято никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, не было выдано свидетельство о праве на наследство государству или наследственное имущество не перешло в собственность государства по иным установленным законом основани­ям (т.е. наследственное правоотношение не прекращено). При этом но­вые наследники по закону, появившиеся вследствие вступления в силу вышеназванного Федерального закона, вправе в порядке, установленном ст. 547 Гражданского кодекса РСФСР, ходатайствовать о продле­нии срока для принятия ими соответствующего наследства, если данный срок уже пропущен.

Что касается части третьей ГК РФ, то его Вводный закон четко прописывает, когда ГК РФ может иметь обратную силу. В ст. 6 Феде­рального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» указывается на то, что применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Ко­декса, круг наследников по закону определяется в соответствии с пра­вилами части третьей Кодекса, если срок для принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если ука­занный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодек­са не было выдано свидетельство о праве на наследство Российской Фе­дерации или муниципальному образованию или наследственное имуще­ство не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей действующего кодекса, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК[20].

При отсутствии наследников, указанных в ст. 1142-1148 ГК РФ, либо если никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из них не принял наследство, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила наследования выморочного имущества.

На основании п.1 ст.1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства[21]. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, как ука­зывалось выше, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято на­следниками и не перешло в собственность государства, применяются правила раздела V части, третьей Гражданского кодекса РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 г. [22]

Время открытия наследства имеет значение также при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на на­следство. Согласно п. 45 Инструкции Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 «По применению Закона Российской Федерации «О госу­дарственной пошлине»» за выдачу свидетельства о праве на наследство пошлина взимается со стоимости имущества, переходящего в порядке наследования на день открытия наследства.

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ гра­ждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после дру­га. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом соответственно нота­риусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае од­новременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юри­дического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие кален­дарные сутки, он считается умершим позднее первого.

Подобная позиция всегда (нет основания для ее изменения и с принятием части третьей ГК РФ) поддерживается Верховным Судом РФ. В обзоре судебной практики по гражданским делам отмечено, что для опре­деления времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умерши­ми одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них.

Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону.

Если наследников по закону у завещателя не имелось, наследст­венное имущество по праву наследования переходит к государству. Ес­ли имущество было завещано нескольким наследникам с распределени­ем между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании реша­ется в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновре­менно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследст­венную массу входило имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.

Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем - автомобиль. Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует ее сест­ра. В случае отсутствия между наследниками спора о разделе наследст­венного имущества нотариус вправе выдать сыну наследодателя свиде­тельство о праве на наследство на автомобиль, а сестре наследодательницы - на квартиру. Вместе с тем наследники могут поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе. В случае возникновения спора наследникам следует обра­титься в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности неправомочен.

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жи­тельства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, ме­стом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недви­жимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Местом жительства несовершенно­летних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов[23].

В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследст­венных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного насле­додателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь наруше­ние прав и законных интересов отдельных наследников.

Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов:

  • справкой жилищно-эксплуатационной организации;
  • справкой органа местного самоуправления;
  • справкой с места работы умершего о месте его жительства;
  • справкой адресного бюро (ранее - о прописке, в настоящее вре­мя - о регистрации гражданина по месту его жительства);
  • справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива;
  • выпиской из домовой книги;
  • справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на военную службу;
  • решением суда об установлении факта места открытия наследства.

Местом открытия наследства является именно, постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. В свя­зи с этим нотариусам следует учитывать разъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР[24], формально юридически отмененные, большинство из которых не утратили своей актуальности до настоящего времени.

Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учеб­ных заведениях системы профессионально-технического образования, находившихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учеб­ное заведение.

Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лише­ния свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия под стражу.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследст­венного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Феде­рации он не имел и находился за границей.

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживавшего за границей, может выдать российский кон­сул, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции государства пребывания.

В случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества (место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества, место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя, и т.п.). Если имущество наследодателя нахо­дится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества.

Важно отметить, что наследственные дела оформляются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя действительно неизвестно. В случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать в суде уста­новить факт места открытия наследства.

Известные особенности в определении места открытия наследства существуют в отношении оформления наследственных дел после смер­ти наследодателей, постоянно проживавших за пределами Российской Федерации, в частности в одной из стран СНГ. При этом необходимо отметить, что Конституция РФ и соответственно Гражданский кодекс РФ предусматривают приоритет норм международных договоров. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международно­го договора[25].

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых от ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на терри­тории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследовании недвижимого имущест­ва компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. При этом право наследования движимого имущества определяется по законодательству Договари­вающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел посто­янное место жительства. Наследование же недвижимого имущества оп­ределяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на терри­тории которой находится это имущество.

1.4. Основания наследования и устранения от наследования.

В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст. 1111 ГК РФ), при этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским Кодексом РФ, в частности в случае признания наследства выморочным в соответствии со ст. 1151 ГК РФ.

Основание наследования, как по закону, так и по завещанию, не может быть предметом соглашения. При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе: имущество наследодателя делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью. В случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также назначение наследников зависит исключительно от воли завещателя согласно действующему в российском наследственном праве принципу свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ).

В Гражданском кодексе РФ формально не признаются основаниями наследования отсутствие наследников по закону и по завещанию, непринятие (отказ) наследниками наследства, лишение наследников завещателем наследства или отсутствие у наследников права наследования (признание их недостойными наследниками), так и эти обстоятельства не включены в содержание ст. 1111 ГК РФ.

С точки зрения Серебровского, “действительным основанием призвания к наследованию является не непосредственно сам закон, а некоторые факты, предусмотренные законом:

  1. смерть наследодателя;
  2. родство наследника с наследодателем либо
  3. усыновление им наследника,
  4. состояние наследника в браке с наследодателем и др.”[26]

Безусловно, для единообразия правоприменительной деятельности важно придерживаться буквального толкования закона, но при этом вышеуказанные выводы должны быть приняты во внимание для уяснения существа наследственного правоотношения.

Гражданский кодекс РФ также предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство; лица не имеющие права наследовать, определены термином “недостойные наследники”, который ранее использовался исключительно как понятие теории права и не имел нормативного закрепления в Гражданском кодексе РСФСР. Руководствуясь положениями ст. 1117 ГК РФ, условно можно выделить три группы недостойных наследников:

  1. граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Такие граждане не могут быть призваны к наследованию ни по закону, ни по завещанию. Исключение составляют случаи, когда в их пользу наследодатель сделал завещательное распоряжение уже после утраты ими права наследования, то есть после вступления в силу судебного акта, подтверждающего наличие оснований для их признания недостойными наследниками;
  2. родители при наследовании по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства;
  3. граждане при наследовании по закону, если они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. В этом случае обязательным условием для их признания недостойными наследниками является наличие вступившего в законную силу судебного решения, которым указанные граждане отстраняются от наследования по закону.

Однако наличие оснований для признания граждан недостойными наследниками второй и третьей группы не является препятствием для их призвания к наследованию по завещанию, если наследодатель оставил в их пользу завещательное распоряжение.

Действия граждан, которые относятся к первой группе недостойных наследников, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер. Поэтому в отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма ч. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ не применяется. Безусловно, вина недостойных наследников в совершении указанных противоправных действий должна быть установлена судом, и только по решению суда при наличии доказанной вины эти лица могут быть отстранены от наследования. Данные решения могут быть вынесены судом по требованию любых заинтересованных лиц.

Направленность умысла значения не имеет: лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его противоправные действия были вызваны другими побуждениями. Результатом противоправных действий должно быть призвание их самих или других лиц к наследованию или увеличение причитающейся им или другим лицам доли в наследстве.

Законодательное закрепление в качестве основания для отстранения от наследования родителей после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, непосредственно следует из содержания ст. 71 Семейного кодекса РФ: родители, лишённые родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребёноком, в отношении которого они были лишены родительских прав. Факт же восстановления родителей в их правах должен быть подтверждён вступившим в законную силу судебным решением, принятым в соответствии с действующим гражданским процессуальным законодательством с учётом положений ст. 72 Семейного кодекса РФ.

В действующем отраслевом гражданском законодательстве круг лиц, в силу закона обязанных содержать наследодателя, определён в нормах раздела V Семейного кодекса РФ. В частности, на родителей возлагается обязанность по содержанию несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетний детей, нуждающихся в помощи; трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей[27]; супруги обязаны материально поддерживать друг друга; ст. 93 предусматривает возможность получения в судебном порядке содержания нуждающимся в помощи несовершеннолетним братьям и сёстрам (в случае невозможности получения содержания от своих родителей) от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестёр, обладающих необходимыми для этого средствами; несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невохможности получения содержания от своих родителей согласно ст. 94 имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами, в свою очередь, суд может обязать трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами, в силу ст. 95 уплачивать алименты своим нетрудоспособным нуждающимся в помощи дедушкам и бабушкам в случае невозможности получения ими содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или супруга (бывшего супруга); нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков и падчериц, имеют право требовать в судебном порядке предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов)[28]. Помимо указанных обстоятельств, в силу которых граждане были обязаны содержать наследодателя. Семейный кодекс РФ предусматривает возможность в судебном порядке возлагать на родителей и совершеннолетних детей обязанность участвовать в дополнительных расходах на детей и родителей соответственно.

Граждане могут быть признаны недостойными наследниками первой и второй группы нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство в случае бесспорности оснований к устранению от наследования и отсутствии спора о наследстве. Дополнительного решения суда об отстранении лица от наследования в этом случае не требуется. Однако нотариус самостоятельно не вправе признать гражданина недостойным наследником третьей группы: решение об отстранении гражданина от наследства в связи с установлением факта его злостного уклонения от исполнения возложенной на него в силу закона обязанности по содержанию наследодателя может быть принято исключительно судом общей юрисдикции в порядке особого производства по заявлению заинтересованного лица. Только после вступления в силу соответствующего судебного решения нотариус вправе, определяя круг наследников, отстранить указанного в нём гражданина от наследования.

Необходимо обратить особое внимание на то, что согласно п. 4 ст. 1117 ГК РФ граждане, признанные недостойными наследниками, не призываются также и к наследованию причитавшейся им обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли относится к наследованию по закону.

Как отмечалось ранее, недостойные наследники любой группы могут быть призваны к наследованию, если наследодатель, руководствуясь принципом свободы завещания, оставил в их пользу завещательное распоряжение. В этом случае подразумевается, что такие завещательные распоряжения должны быть сделаны только в порядке свободного волеизъявления наследодателя. Однако рассматриваемое положение при этом не лишает заинтересованных лиц права подавать иски в суды о признании завещаний в пользу указанных наследников недействительными при наличии доказательств, дающих основания сомневаться в свободе завещания.

Основания отстранения наследников от наследования, определённые в ст. 1117 ГК РФ, применяются и к случаям наличия завещательного отказа. Если отказополучителем в завещании указано лицо, которое своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовало или пыталось способствовать указанию его само или других лиц в качестве отказополучителей (или наследников) либо способствовало или пыталось способствовать увеличению объёма причитающегося его или другим лицам завещательного отказа (или доли наследства), если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке, либо отказополучателем указаны родители детей-наследодателей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, либо отказополучителем указаны родители детей-наследодателей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, либо отказополучителем указано лицо, злостно уклонявшееся от выполнения лежавших на нём в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (при наличии вступившего в законную силу соответствующего судебного решения), то перечисленные лица являются недостойными отказополучителями. Правовыми последствиями признания лиц недостойными отказополучителями явялется их обязанность возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для отказополучителя работы или оказанной ему услуги (которые являются предметом завещательного отказа), несмотря на то, что по общему правилу, завещательный отказ исполняется наследником безвозмездно.

1.5. Принятие и отказ от наследства.

Гражданский кодекс РФ в ст. 1152 устанавливает простую и по­нятную норму: для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) при­нятие наследства не требуется.

Принятие наследства - это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом.

Принятие наследником части Наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество.

При призвании наследника к наследованию одновременно по не­скольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наслед­ственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наслед­ник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не оз­начает принятия наследства остальными наследниками.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического при­нятия, а также независимо от момента государственной регистрации Права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заяв­ления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

о правовой помощи в нотариальной практике».

Рассмотрим следующий пример: 000 «Адвекс, Инк» обратилось в Верховный Суд РФ с заявлением о признании недействительным данно­го положения в части обращения к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи как способе принятия наследства, так как эта норма, по мнению заявителя, нарушает права наследников.

Представитель 000 «Адвекс, Инк» пояснила в суде, что порядок принятия наследства установлен Гражданским кодексом 1964 г. Правом выдачи свидетельств о праве на наследство, помимо нотариусов, обла­дают должностные лица консульских учреждений Российской Федера­ции[29]. Гражданский кодекс РФ предусматривает, что правила, установ­ленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

Верховный Суд РФ решением от 19 апреля 2000 г. № ГКПИ 00-133 заявление удовлетворил по следующим основаниям.

Признается, что наследник принял наследство, когда он фактиче­ски вступил во владение наследственным имуществом или когда он по­дал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. При этом закон устанавливает единый для всех порядок принятия наследства. Исходя из этого, Верховным Судом РФ сделан вывод, что содержащееся в оспариваемом нормативном акте указание на то, что иностранный гражданин считается принявшим на­следство, если он в течение шестимесячного срока обратился к адвока­там Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи, не соответствует действующему законодательству. Судом подчеркнуто, что специализированная коллегия адвокатов «Инюрколлегия» является добровольным объединением лиц, занимающихся адвокатской деятель­ностью, имеющих своей задачей оказание юридической помощи по делам с иностранным элементом, и действующее законодательство (поло­жение «Об адвокатуре РСФСР», утвержденное Законом РСФСР от 20 ноября 1980 г., а также Основы законодательства РФ о нотариате) не наделило коллегии адвокатов полномочиями нотариальных органов.

В связи с изложенным Верховный Суд РФ признал недействитель­ной фразу «или обратиться к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи» в абз. 3 п. 5.1 названных инструктив­ных указаний.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномочен­ным совершать нотариальные действия (должностным лицом органа ме­стного самоуправления или консульского учреждения). Приравниваются к нотариально засвидетельствованным (п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 185 ГК РФ):

  • подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, под­линность которых засвидетельствована начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;
  • подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотари­альных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также подписи рабочих и служащих, членов их семей и членов семей во­еннослужащих, подлинность которых засвидетельствована командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
  • подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, подлин­ность которых засвидетельствована начальником соответствующего места лишения свободы;
  • подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, подлинность которых засви­детельствована администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

В случае личной явки наследника к нотариусу нотариального свидетельствования подлинности его подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этого документа.

Не требуется также нотариального свидетельствования подлинно­сти подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если ра­нее нотариусу уже представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано еще одно заявление уже по поводу друго­го наследственного имущества.

За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства подается их родителями, усыновителями либо опекунами; за граждан, в судебном порядке признанных недееспособ­ными, - их опекунами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при подаче заявления о принятии наследства сами, но с со­гласия родителей, усыновителей или попечителей. Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напит­ками или наркотическими средствами, подают заявления о принятии наследства с согласия попечителей. Полномочия законных представите­лей наследников должны быть проверены нотариусом, о чем делается соответствующая отметка (как правило, на заявлении о принятии на­следства). Разрешение органов опеки и попечительства на принятие на­следства ни в каких случаях не требуется.

Заявление о принятии наследства может быть подано по доверен­ности представителем наследника, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства ре­гистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нота­риусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в алфа­витной книге учета наследственных дел.

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наслед­ства поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета на­следственных дел и также заводится наследственное дело с регистраци­ей в алфавитной книге учета наследственных дел. Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для при­нятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заяв­лению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.

В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав наследственного имущества либо указано не все наследственное иму­щество. В этом случае срок для принятия наследства наследником так­же не считается пропущенным, однако для получения свидетельства о праве на наследство этих данных в заявлении недостаточно. Свидетель­ство о праве на наследство выдается на основании заявления, в котором наследственное имущество конкретизировано; Вместе с тем, если в заявлении не указана, например, оценка наследственного имущества, но в материалах наследственного дела имеются сведения о ней, принципи­ального значения отсутствие в заявлении указания об оценке не имеет. Недопустим со стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине, что наследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, место открытия наследства, состав на­следственного имущества и т.п. Все недостающие документы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей сви­детельства о праве на наследство.

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту своевременно, наслед­ник считается принявшим наследство в установленный законом срок. В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить кон­верт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного).

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть пере­числены все наследники той очереди, которая призывается к наследова­нию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию - все наслед­ники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наслед­ства тех наследников, место жительства которых ему известно. При этом истечение установленного законом срока для принятия наследства не освобождает нотариуса от обязанности известить наследников об открывшемся наследстве с учетом того, что они могут доказать факт своевременного принятия ими наследства либо восстановить пропу­щенный срок для принятия наследства.

Умышленное сокрытие кем-либо из наследников факта существо­вания остальных наследников или кого-либо из них может повлечь при­знание выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, однако ответственность в этом случае возлагается не на нотариуса, а на самого наследника, не сообщившего о наличии других имеющихся наследников. Более того, подобные действия наследника могут послу­жить основанием для признания этого наследника недостойным.[30]

Несколько наследников, основания наследования у которых одина­ковы, могут представить нотариусу одно подписанное всеми ими заяв­ление о принятии наследства (например, наследники по закону, а также наследники по завещанию, если им завещано одно и то же имущество). Наследники по завещанию, которым завещано разное имущество, по­дают отдельные заявления о принятии наследства. Отдельные заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство подают также наследник по завещанию и наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наслед­ство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

  • вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Наследник считается своевременно фактически принявшим на­следство, если он представил нотариусу доказательства вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя. Такими доказа­тельствами в зависимости от конкретной ситуации могут быть:

  • справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти. О фактическом принятии наследства будет свидетельствовать и то об­стоятельство, что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом проживал в другом месте;
  • справка указанных органов о том, что до истечения шести меся­цев со дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;
  • справка налоговой инспекции об оплате конкретным наследни­ком налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодате­лю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;
  • наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными о получении ее на­следником до истечения установленного законом срока для принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, производивше­го принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сбе­регательную книжку на хранение наследнику; акты жилищно-коммунальных органов, администрации, комиссии по организации похорон— аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либо наследни­ку этой книжки по почте и т.п.);
  • справка местной администрации о том, что наследник произво­дил уход за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;
  • справка органа исполнительной власти о том, что наследник про­изводил посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принад­лежавшем наследодателю по праву собственности;
  • нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после открытия наследства оплатил долги наследодателя; и т.п. …

Наличие у наследника технического паспорта на автомототранспортные средства может свидетельствовать о своевременном фактиче­ском принятии наследства лишь в случаях, когда имеются данные, дающие возможность бесспорно полагать, что техпаспорт передан ему на хранение в течение шести месяцев со дня открытия наследства (но­тариусом или должностным лицом администрации, жилищно-эксплуатационной организации, жилищно-строительного кооператива и т.п.) с составлением соответствующего акта. Свидетельские показа­ния о том, что наследник взял себе автомобиль наследователя могут быть приняты во внимание только судом. Для нотариуса они бесспор­ными не являются.

Не имеет также юридического значения для подтверждения факта своевременного принятия наследства информация о том, что наследник

организовывал и проводил похороны наследодателя.

Необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариальной конторой (нотариусом) по каким-либо причинам отка­зано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявите­ля, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматривают­ся судом в порядке особого производства.

В случае, когда наследник фактически принял наследство и пред­ставил в нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным гл.37 Гражданского Процессуального кодекса РФ (2003г.).

Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсут­ствуют указанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным гл. 28 ГПК РФ.[31]

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследствен­ного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Не допускается принятие наследства под условием, или с оговорка­ми, т.е. нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться (за исключением призвания наследника к наследованию по разным основа­ниям); нельзя принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя и т.п.

Законодательством предусмотрено несколько случаев, когда уста­новленный законодательством шестимесячный срок для принятия наследства удлиняется.

Наследство может быть при­нято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.[32]

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели граж­данина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объ­явлении его умершим.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отка­за наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наслед­ство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами могут быть:

а) наследники каждой из последующих очередей - при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону - при непринятии наследства наследника­ми по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию - при непринятии на­следства наследником по завещанию.

Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ. В соответствии с названной статьей наследник вправе отказаться от на­следства в пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, от­казавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим на­следство, в равных долях к каждому.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, уста­новленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по заявле­нию этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несо­вершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гра­жданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от на­следства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследо­ванию по праву представления или в порядке наследственной трансмис­сии (ст. 1156 ГК РФ).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

  • от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
  • от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);
  • если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ).

Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1156 ГК РФ, не допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допус­кается. Однако если наследник призывается к наследованию одновре­менно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в по­рядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. От­каз от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления на­следника об отказе от наследства.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нота­риусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по поч­те, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельст­вована в порядке, установленном законом для свидетельствования под­линности подписи наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмот­рено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется:

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускаются. В случае, когда отказополучатель явля­ется одновременно наследником, его право, предусмотренное настоя­щей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Если отказавшийся от наследства наследник является единствен­ным наследником, наследственное имущество считается выморочным.

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безо­говорочным. В этом случае наследственное имущество переходит к наследникам по завещанию.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию. При этом при выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания их к наследованию.

Например:

  • наследник первой очереди при наследовании по закону может отказаться от причитающейся ему доли в наследстве (а если он является единственным наследником первой очереди - то от всего наследства) в пользу любого из наследников второй, третьей или последующих очередей;
  • наследник по завещанию может отказаться от наследства в поль­зу наследника по закону любой очереди (за исключением случая, когда все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам);
  • наследник может отказаться от наследства в пользу нескольких наследников как по закону, так и по завещанию.

Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от на­следства, не распределены между ними наследником, отказавшимся от наследства, доли их признаются равными.

Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, не являющихся наследниками. Так, отказ от наследства в пользу внуков или правнуков наследодателя может иметь место только в том случае, если они явля­ются наследниками по завещанию или по закону (по праву представле­ния). Если же к моменту открытия наследства жив тот из их родителей, который мог бы являться наследником по закону, отказаться от наслед­ства в пользу внуков нельзя, так как в этом случае они наследниками по закону не являются. Невозможен отказ от наследства в пользу наслед­ников, которые сами отказались от наследства, а также в пользу лиц, признанных недостойными наследниками. Не допускается отказ от на­следства в пользу лиц, лишенных наследодателем права на наследство, если об этом прямо указано в завещании. Если завещателем кто-либо из наследников лишен наследства путем умолчания о нем в завещании (косвенное лишение наследства), то отказ от наследства в его пользу другими наследниками возможен.

Наследник, отказавшийся от части наследства, считается отказав­шимся от всего наследства. Частичный отказ от наследства, как и час­тичное его принятие, недопустим.

В практике довольно распространены случаи, когда наследник, от­казавшись от наследования какого-то конкретного имущества, спустя определенное время претендует на другое имущество, ошибочно пола­гая, что отказа от него не оформлял. В связи с этим нотариус должен с максимальной доступностью разъяснить наследнику, желающему отка­заться от наследства, требование об универсальности отказа и невоз­можности взять его обратно. Более того, было бы, очевидно, весьма це­лесообразно дополнять традиционный текст заявления об отказе от на­следства формулировкой следующего содержания: «Мне разъяснено нотариусом, что отказываясь от наследства (либо части наследства), я не вправе впоследствии претендовать на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество».

Наследник, отказавшийся от наследства, может решить вопрос о признании отказа недействительным только в судебном порядке по об­щим основаниям, предусмотренным законодательством, для признания сделок недействительными (если отказ имел место под влиянием наси­лия, угрозы, обмана, заблуждения, и т.п.).

Если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наслед­ства совершит безоговорочный отказ от наследства, он не вправе в дальнейшем (пусть даже до истечения, установленного законом шести­месячного срока) изменить содержание этого отказа и указать, в пользу кого из наследников он отказывается от наследства.

Отказ от наследства - это односторонняя сделка; он оформляется и подается нотариусу в соответствии с правилами, установленными зако­ном для оформления сделок с соответствующим установлением лично­сти и проверкой дееспособности обратившегося. Уведомления об отказе от наследства, так же, как и заявления о принятии наследства, подлежат регистрации в книге учета наследственных дел. По ним нотариусом за­водится наследственное дело, даже если заявлений о принятии наслед­ства ни от кого из наследников еще не поступило. Отказ от наследства от имени граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, подается их опекунами, от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, - их родителями, усыновителями или опекунами. Граждане, ог­раниченные в дееспособности в судебном порядке (ст. 30 ГК РФ), оформляют отказ от наследства с согласия попечителей, а несовершен­нолетние в возрасте от 14 до 18 лет - с согласия родителей, усыновите­лей или попечителей.

Кроме того, как уже отмечалось, на отказ от наследства наследников перечисленных категорий требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства.[33]

При оформлении отказа от наследства следует указывать родст­венные отношения между наследодателем и наследником, в пользу ко­торого производится отказ, а не отношения между отказывающимся от наследства наследником и наследником, в пользу которого производит­ся отказ, например, «в пользу жены наследодателя», а не «в пользу моей матери».

В практике работы нотариусов возникал вопрос, вправе ли нотари­ус засвидетельствовать подлинность подписи гражданина на заявлении об отказе от наследства по истечении шестимесячного срока со дня от­крытия наследства, если такое заявление требуется для направления в другую нотариальную контору, суд и т.п. В свое время Министерством юстиции РСФСР давалось разъяснение, что нотариус может совершить указанное нотариальное действие. Вместе с тем данное разъяснение противоречит требованиям гражданского законодательства о сроке, в течение которого наследник вправе отказаться от наследства. Поэтому более правильной следует признать практику, когда по истечении установленного законом срока для принятия наследства нотариусы удосто­веряют подписи на заявлениях, содержащих информацию о непринятии наследником наследства и отсутствии у него намерений обращаться в суд для восстановления срока принятия наследства.

Для обеспечения гарантий прав социально незащищённых граждан предусмотрено право на обязательную долю в наследстве.

Правило об обязательной доле существовало и раньше, в старом кодексе, но сама доля была больше - 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Теперь несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Недействительность завещания (выдержка из ст.1131 ГК РФ):

1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания не­действительности, завещание является недействительным в силу при­знания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим за­вещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

4. Недействительным может быть, как завещание в целом, так и отдельно содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействи­тельность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не за­трагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.

Глава 2. Виды наследования.

2.1. Наследование по закону.

Наследники по закону признаются к наследованию в порядке очередности, предусмотенной сатьями 1142-1145 и 1148 ГК РФ.Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующей очередь. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих п праву представления (статья 1146 ГК РФ)[34]. Наследники первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Наследники второй очереди по закону являются полнородные и не полнородные братья и сестра наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследники третьей очереди являются полнородные и неолнородные братья и сестра наследодателя (дяди, тети наследодателя). В качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства -прадедушки и прабабушки наследодателя. В качестве пятой степени двоюродные дедушки и бабушки.

В качестве шестой степени двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные дяди и тети. Есл нет наследников и шестой очереди к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

2.2. Наследование по завещанию.

Распорядиться имуществом на случае смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершенно лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершения завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследвания. Завещание при самом первом приближении к нему можно определить, как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению имуществом на случай смерти.

Завещание относится к юридическим актам, то есть таким правомерным действием, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Имущество завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушении тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверенное нотариусом.

Заключение

Подводя итоги проделанной мною работы, Я хотела бы поделиться некоторыми соображениями, которые возникли у меня при изучении данной дисциплины, и которые в конечном счете сыграли едва ли не решающую роль при выборе темы курсовой работы. При подготовке, составлении и написании данной работы, мне пришлось ознакомиться с большим объемом учебной литературы затрагивающей тематику наследственного права вообще, и сферу наследственно-правовых отношений - в частности. Едва ли не в каждом мало-мальски значимом учебнике и пособии акцентировалась значимость подотрасли наследственного права РФ в системе гражданского права РФ. Отсюда возникает вполне резонный вопрос: «в чем состоит значимость такого социального явления как наследование и почему человеческому обществу, в настоящее время достигшему определенной экономической и духовной зрелости нельзя обойтись без наследования?». Чтобы ответить на этот вопрос, допустимо что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т.е. «умирают» вместе с ним. В этом случае, трудно даже представить, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых был при жизни умерший. Прежде всего, это крайне неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему людей (в особенности, тех кто находился в материальной зависимости от покойного), в незавидном положении также оказались бы кредиторы умершего, поскольку терялись бы догадках к кому предъявлять свои материальные-правовые требования, в случае если покойный занимал руководящий пост в системе органов юридического лица, будь то акционерное общество, банк, страховая компания, также нелучшим образом сказалась бы на деятельности непосредственно имеющей отношение к нему организации. Более того, второй аспект говорящий в пользу значимости наследования в нашей жизни состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с возложенными на них обременениями, перейдет согласно его воле (а если он её не выразит, то согласно букве закона) к близким ему людям, выражаясь юридической терминологией – к иным субъектам права. Продолжая начатую мысль, мне представляется также необходимым привести еще один аргумент в пользу наследования, а именно – сам процесс наследования предусмотренный действующим законодательством, в корне предотвращает вполне очевидное замораживание имущественных активов умершего (так как субъект права перестает расцениваться таковым с момента фиксации биологической смерти , а следовательно некому осуществлять права и нести обязанности и имущество принадлежавщее умершему при жизни становится «осиротевшим»), и в свою очередь способствует активному вовлечению в гражданский оборот имущественной массы умершего.

Наряду с вышесказанным, в целях как можно более объективной оценки феномена наследования, представляется уместным также уделить внимание и тем негативным факторам, которые находят свое отражение в многообразных по своему содержанию общественных отношениях, характеризующих те или иные конкретные жизненные случаи, возникающие при наследовании. На мой взгляд, одним из главных таких факторов, играющих отрицательную роль как по отношению к обществу в целом, так и к отдельным её индивидам является то, что наследование способствуют возникновению и развитию такого «общественного зла», как ведение паразитического существования тех, к кому переходят по наследству недвижимое имущество, акции, свободно конвертируемая валюта и др., т.е. те (преимущественно) материальные блага, от которых «счастливый» наследник может при желании (и при отсутствии дальновидности и чувства меры) без сожаления расстаться ради нескольких дней (недель) богемной жизни. Самым печальным для общества в данном случае является не то, что наследник проматывает доставшееся ему состояние (в конце концов, исходя из принципа диспозитивности гражданско-правовых отношений, каждый волен решать юридическую судьбу принадлежащего ему материального блага, так, как, считает единственно правильным и необходимым, в рамках закона и в пределах дозволенности), а то, что сам процесс «прожигания» состояния – не дает обществу ничего взамен и к тому же имеет место деградация личности наследника. Однако, при всем этом, мне хотелось бы закончить работу на радужной ноте, поэтому, считаю необходимым отметить, что наряду с нерадивыми наследниками, встречаются также и достойные наследники, которые будучи освобождены от забот о хлебе насущном, имеют возможность получить специализацию в различных социально-полезных сферах жизнедеятельности общества, будь то медицина, искусство, юриспруденция и т.д., тем самым вносят свой сугубо личностный вклад в развитие общества. На практике также встречаются лица, которых причисляют к категории сердобольных наследников, производящих значительные финансовые отчисления в благотворительные фонды различной направленности.

Использованная литература:

1. Акатов А.А. «Социальная справедливость и право наследования» 1988 г.

2. Арупов Р.А. Судебная защита наследственных прав и охраняемых законом интересов граждан. М., 1988 г.

3. Баринов Н. Новый гражданский кодекс Российской Федерации: Наследственное право. М., 2009г.

4. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство… М., 1989 г.

5. Барщевский М.Ю. Наследственное право: Учебное пособие. М., 2013 г.

6. Ватман Д.П. Завещательный отказ // Советская юстиция, 1970

7. Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. М., 2009 г.

8. Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие – М.; Юрайт.

9. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ (постаренный)часть третья Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.П. Сергеева 2005 г.

10. Данилов Е.П. Наследование Нотариат. М., 2001. С. 17

11. Немков А.М. Очерки истории наследственного права.

12. Калпин А.М. Наследование по завещанию // вестник МГУ, сер.5 – право – 2002. – С. 18-24

13. Резникова Е.В. Наследственное право РФ // Юридический вестник – 2005 г. – с.132-134

14. Завещание и договор дарения / под ред. Абашина Э.А. – М., Форму, 2002. – с.3-17

15. Толстой Ю.К. Наследственное право. – М., Проспект, 2003. – с.25-79

16. Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию // Вестник МГУ. – сер.5 – право – 2005. – с.9-15.

  1. Немков А.М. Очерки истории наследственного права.

  2. Данилов Е.П. Наследование Нотариат. М., 2001. С. 17

  3. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.).

  4. СУ РСФСР

  5. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официально опубликована: Российская газета. № 237. 25.12.93.

  6. Серебровский В.И. Избранные труды (очерки советского наследственного права). – М.. 1997. – С. 48.

  7. Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.. 1997. – С. 408.

  8. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (от 09.07.93 № 5351-1, в ред. Федерального закона от 19.07.95 № 100-ФЗ)

  9. Ст. 1127 ГК РФ, ст. 37 и 38 Основ законодательства о нотариате – далее Основ

  10. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2002 – с.8-72.

  11. Калпин А.М. Наследование по завещанию // вестник МГУ, сер.5 – право – 2002. – С. 18-24

  12. Резникова Е.В. Наследственное право РФ // Юридический вестник – 1998 г. – с.132-134

  13. Завещание и договор дарения / под ред. Абашина Э.А. – М., Форму, 2002. – с.3-17

  14. Толстой Ю.К. Наследственное право. – М., Проспект, 1999. – с.25-79

  15. Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию // Вестник МГУ. – сер.5 – право – 2002. – с.9-15.

  16. Ст. 1113 Гражданского кодекса РФ

  17. Ст. 45 Гражданского кодекса РФ

  18. Ст. 429, ч. 1 Гражданского ко­декса РСФСР 1922 г.

  19. В соответствии со ст. 527 и 552 Гражданского кодекса РСФСР

  20. Ст. 1142-1148 Гражданского кодекса РФ.

  21. Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых

    вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»

  22. Ст. 6 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»

  23. Ст. 20 Гражданского кодекса РФ.

  24. Письмо Министерства юстиции СССР от 21 апреля 1980 г.

  25. Со­гласно ч. 2 п. 2 ст. 7 Гражданского кодекса РФ.

  26. Серебровский В.И. Указ. соч. – С. 48

  27. Согласно п. 5 ст. 87 СК РФ дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Кроме того, дети не обязаны содержать родителей, которые были лишены родительских прав.

  28. Согласно п. 2 ст. 97 СК РФ суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом.

  29. Ч.1 ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате

  30. Ст. 1117 Гражданского кодекса РФ.

  31. Статьи 264 – 268 Гражданского Процессуального кодекса РФ от 01.02.2003 г.

  32. Ст. 1154 Гражданского кодекса РФ.

  33. Пункт 2 ст. 37 Гражданского кодекса РФ.

  34. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ (постаренный)часть третья Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.П. Сергеева 2005 г.