Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Наследование, как процесс правопреемства)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность вопросов наследования бесспорна. К вопросам наследственного права всегда проявлялся особый интерес, как со стороны профессиональных юристов, так и со стороны простых граждан. Введение в действие части третей ГК РФ еще более усилило этот интерес. Введение в оборот новых форм завещания, расширение круга законных наследников, применение к наследованию норм международного права – вот неполный перечень вопросов по которым в настоящее время на практике складывается достаточное количество проблемных ситуаций. В связи с этим тема исследования представляется интересной. Востребованной и актуальной.

Целью исследовательской работы является рассмотрение теоретических аспектов института наследования в двух его основаниях: по завещанию и закону.

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:

1. Исследовать понятие, правовую природу процесса наследования.

3. Выделить и дать характеристику основаниям наследования.

4. Исследовать правовую суть завещания, как основного правообразующего документа наследственных правоотношений.

5. Рассмотреть случаи порядок и очередность наследования по закону.

Объектом исследования выступили общественные отношения, возникающие в порядке исключительного правопреемства – наследования имущества и имущественных прав наследодателя наследниками по завещанию и по закону.

Предметом исследования послужили нормы гражданского законодательства, регулирующие вопросы наследования по завещанию и по закону, теоретические воззрения на разрабатываемые проблемы.

Методологической основой исследования являются методы конкретно-исторического, формально-юридического, сравнительно-правового и системного анализа, а так же анализ существующих научных точек зрения, судебной и нотариальной практики.

В качестве источников для написания исследовательской работы были использованы действующие и отмененные нормативно-правовые акты, судебная и нотариальная практика и литературные источники.

За теоретическую основу взяты мнения ученых-цивилистов современности и прошлых лет: С.П. Гришаева, П.В. Крашенинникова, К.В. Храмцова, Е.П. Данилова и других.

В структуре работы выделяются: введение, основная часть, состоящая из трех глав, поделенных на шесть параграфов, заключение, список источников и приложения.

Понятие наследования

1.1. Наследование как процесс правопреемства

В данный момент развития общественных (в том числе и правовых) отношений институт наследования имеет значительное место в системе российского права, так как наследование является одним из способов приобретения материальных благ, а так же способом распоряжения личным имуществом на случай своей смерти. Еще во времена Древней Руси считалось, что если человек не оставил завещания, то он поступил не по-божески (не позаботился о своих домочадцах, не проявил должной заботы о принадлежащих ему вещах).

В системе правовых норм наследственное право можно отнести к системе старейших институтов цивильного права. Уже глиняные таблички Шумеров содержат первые упоминания о наследовании (в первую очередь фиксировался переход орудий охоты и рыбной ловли от отца к сыну). Нормы о наследовании содержались в своде законов древнего Вавилона (периода царствования Хаммурапи 1792-750 гг. до н.э) [1] и афинском законодательстве Солона (VI в. до н.э.). Огромное влияние на развитие норм наследования имело римское право[2].

История развития института наследования показывает, что первичным видом наследования было наследование по закону, а наследование по завещанию возникло только тогда, когда личность (как наследодателя, так и наследника) стала иметь наибольшее значение, чем имущество (благо).

Процесс наследования имущества (и наследование как правовой институт) во все времена имел большое значение для граждан. Это можно объяснить несколькими причинами:

  1. это касается практически всех граждан (каждый желает стать наследником имущества, и даже если ему это не удастся, то после смерти человек становится наследодателем);
  2. наследование в первую очередь связано с правоотношениями собственности, а это в свою очередь привлекает субъектов к вопросу завладения собственностью другого или определения судьбы своей собственности (завещая собственность, человек как бы доказывает окружающим, что он трудился в течение жизни те только для себя, но и для своих близких);
  3. отношения наследования могут принимать не только правовую окраску но и морально-нравственную (лишив законных наследников наследства, завещатель тем самым может дать оценку тем отношениям в которых он состоял с законными наследниками).

Статьей 35 Конституции РФ[3] устанавливается и гарантируется право граждан на наследование имущества. То есть отношения, связанные с наследованием, конституционно закреплены, а право граждан наследовать и завещать можно отнести к конституционному праву. Но гарантия наследственных прав содержится не только Конституцией РФ, но и в нормах гражданского, семейного, земельного права.

Наследственное право как совокупность норм о порядке реализации субъектами полномочий по завещанию и наследованию имущественных и неимущественных прав, имеет два смысла: объективный и субъективный.

Наследственное право в объективном смысле – это система правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущественных прав и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей после смерти наследодателя к другим лицам – наследникам.

Наследственное право в с субъективном смысле выражается в возможности конкретного лица завещать свое имущество путем составления специального документа, либо наследовать имущество по завещанию или закону.

Наследование как процесс - это общественные отношения, которые возникают в случае смерти одного лица (наследодателя) и наличия у него имущества и имущественных прав, то есть наследственные правоотношения. Таким образом, обязательным юридическим фактом возникновения наследственных правоотношений, является смерть лица. Исходя из термина «смерть» делаем вывод, что на стороне наследодателя может выступать только физическое лицо (человек, гражданин), но никак не юридическое лицо или государство.

В своей структуре наследование имеет два этапа. На первом наследник получает право наследовать имущество. Это право дает возможность субъекту принять индивидуальное решение относительно наследуемого имущества. На этом этапе все иные субъекты (кроме наследника) обязаны не препятствовать наследнику в реализации его права, а соответствующие органы (в первую очередь органы нотариата) должны оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении указанного права. Первый этап наследования заканчивается моментом, когда наследник принимает одно из двух решений: 1) либо принять наследство; 2) либо не принимать его (отказаться).

Второй этап наследования наступает в случае, если наследник принимает наследство (если отказывается, то он из процесса наследования выбывает). На этом этапе наследник совершает необходимые действия, для возникновения у него права собственности на имущество наследодателя. Второй этап длится до момента оформление наследственных прав и т.д.

Отказ наследника от наследства одновременно правопрекращающий и правообразующий юридический факт. Для наследника, отказавшегося от наследства, это прекращение его субъективного права, но для других лиц этот факт становится моментом возникновения их субъективного права на наследование имущества умершего. То есть возникает первый этап нового наследственного правоотношения с другими субъектами.

    1. Критерии выделения видов наследования

Как отмечалось ранее, наследование - процесс перехода имущества, имущественных прав и умершего гражданина к другим лицам.

По действующему законодательству установлено два способа наследования: по закону и по завещанию.

Поименованные выше основания (закон и завещание) являются таковыми лишь в обобщающем значении. Они формально обозначают порядок возникновения и реализации наследственных правоотношений: или по воле наследодателя, или по воле закона (если воля завещателя отсутствует).

Кроме этого, ГК РФ указывает, что в качестве оснований для наследования являются и другие юридические факты: смерть гражданина, как открытие наследства, переход права на принятие наследства, действия по отказу от наследования, наследование подназначенного наследника. Все перечисленные ситуации следует считать частными случаями, которые при этом основываются на наследовании по закону или по завещанию.

Но в реальной действительности ни закон и ни завещание не влекут непосредственно призвания к наследованию. Для наследования всегда требуется совокупность юридических фактов (сложный юридический состав). И первым таким фактом является открытие наследства, то есть смерть наследодателя (объявление его умершим).

А после смерти наследодателя возможны варианты.

Первый вариант развития событий сопряжен с тем, что при жизни наследодатель позаботился о судьбе своего имущества (или о судьбе близких ему людей) и составил документ на случай своей смерти. В этой ситуации наследодатель становится завещателем, а к наследованию призываются лица, указанные в завещании. Но следует заметить, что и при наличии завещания, часть имущества завещателя может наследоваться по закону (подробнее это будет описано в последующих разделах данной работы).

Второй вариант развития наследственных правоотношений возникает тогда, когда завещание отсутствует. То есть к наследованию призываются лица, которые законом отнесены к наследникам. Но и в этой ситуации возможны варианты. Так как после смерти гражданина может быть обнаружено завещание, но наследование все равно производится по закону:

- завещание признано недействительным;

- наследники по завещанию отказались от принятия наследства;

- наследники по завещанию по решению суда признаны недостойными и др.

Таким образом, мы видим, что критерием выделения видов наследования имущества по общему правилу является наличие (отсутствие) официально оформленной при жизни воли наследодателя. Но даже при таком выделении наследования по закону и завещанию возможны частные случаи, которые требуют отдельного рассмотрения.

Наследование по завещанию

2.1. Завещание как основание наследования

Если не вдаваться в содержание признаков явления, то в самом широком смысле завещание можно определить как распоряжение гражданина своим имуществом на случай своей смерти.

Наиболее характерным, на наш взгляд, признаком завещания, является то, что оно делается на случай смерти гражданина. Но отсюда не может следовать, что всякое распоряжение гражданина на случай своей смерти об имуществе является завещанием (яркий этому пример - договоре страхования жизни в пользу третьего лица[4]). Таким образом, для того, чтобы данное распоряжение гражданина на случай смерти могло быть признано завещанием, оно должно отвечать ряду дополнительных признаков и быть совершено в установленной законом форме.

Обратимся к более детальной характеристике признаков завещания как основания для наследования.

Во-первых, по юридической природе завещание относится к таким видам юридических фактов как сделкой, так как представляет собой волевое, целенаправленное, правомерное действие. Цель этого действия - возникновение прав на имущество у наследника, указанного в завещании.

Определяя завещание как одностороннюю сделку отметим. Что для его совершения (составления) достаточно воли (желания) лишь одной стороны – завещателя. А это в свою очередь означает, что не требуется, чтобы лица, указанные в качестве наследников, одобрили действия завещателя или дали свое согласие на наследование имущества. Лица, указанные в качестве наследников только после смерти наследодателя принимают решение вступить в наследование или отказаться от наследства. Но это будет уже совершенно друга сделка (и тоже односторонняя)[5].

Во-вторых, завещание является распоряжением на случай смерти. То есть последствия данного документа наступают только при наступлении условия – смерти наследодателя. Это означает, что завещание это уловная сделка, заключенная с отлагательным[6].

Условной называется сделка, юридические последствия которой ставятся в зависимость от какого-либо обстоятельства (события или действия третьего лица), которое может наступить или не наступить в будущем. Вместе с тем, условие должно быть выполнимо как юридически, так и по объективным естественным законам[7]. М.Ю. Барщевский называет завещание условной сделкой, в которой условием является смерть наследодателя и неизвестно наступит оно или нет в течение жизни наследника, а именно возникнут ли для него последствия, связанные с завещанием[8]. Приходится признать, что смерть неизбежна, неизвестен только её момент.

Но условный характер завещания не означает, что наследодатель может в содержании завещания установить какие-то условия, лишь при соблюдении которых наследник может получить наследство (но это не означает, что завещатель не может возложить на наследника какие-либо обязанности).

В-третьих, завещание - сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. Именно по этому законодатель требует, чтобы завещание было совершено только самим завещателем (а не в результате действий представителей, действующих по доверенности, поверенных, или законных представителей: родителей, усыновителей или опекунов). И только если завещатель является незрячим или неграмотным, то при совершении завещания он прибегает к помощи нотариуса, который записывает завещание с его слов, и рукоприкладчика, который в присутствии нотариуса подписывает завещание. Однако и в этом случае завещатель совершает завещание лично, поскольку в нём фиксируется именно его, а не чья - либо другая воля[9].

Личный характер завещания обуславливает и положение о том, что в завещании может содержаться распоряжение только одного гражданина. Коллективные (общие) завещания двух и более наследодателей законом не предусмотрены. Если бы завещание совершалось двумя и более гражданами, это нарушало бы тайну завещания, вело бы к массе практических неудобств, порой трудно разрешимых. В частности, кто должен призываться к наследованию после смерти завещателя, который умер позднее[10].

В-четвертых, завещание всегда носит имущественный характер. Это обусловлено тем, что наследодатель определяет в первую очередь судьбу принадлежащего ему имущества. В предмет завещания включается любое имущество, принадлежащее завещателю, независимо от характера этого имущества (наличные деньги, предметы домашней обстановки, жилой дом и т. п.) и от его местонахождения.

В предмет завещания не могут быть включены имущественные права, которые гражданин не вправе уступить другому лицу и при жизни (право на получение алиментов, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина).

Завещатель не вправе оставить распоряжение относительно своих личных неимущественных прав (право авторства, честь, достоинство, право на имя), так как они принадлежат только лично наследодателю и прекращаются в связи с его смертью.

В-пятых, завещание - сделка, к форме которой законодатель предъявляет особые требования, и ставит условие соблюдения данных требований в зависимость с действительностью этого документа. То есть если форма завещания соответствует требованиям закона, то завещание действительно, если нет – не действительно.

На наш взгляд данное правило исходит из того, что поскольку исполнение завещания может последовать только после смерти завещателя, когда восполнить недостатки формы завещания уже будет невозможно.

О формах завещания будет сказано более подробно в следующем разделе работы, в связи с чем, в данном разделе ограничимся лишь этим положением, не развивая его.

В-шестых, завещание может составить гражданин, обладающий в момент его составления полным объемом дееспособности. Основываясь на положениях ГК РФ о дееспособности граждан определим, что полностью дееспособным гражданином признается лицо, достигшее возраста 18 лет (или в установленном порядке признанное эмансипированным), в отношении которого не вынесено судебное решение об изменении объема его дееспособности (ограничения дееспособности или признания недееспособным).

Хотя в науке гражданского права продолжаются споры о статусе завещателя, дееспособность которого ограничена вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Но норма, содержащейся в п. 2 ст. 1118 ГК РФ, однозначно отвечает на этот вопрос: «завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объёме»[11].

В связи с эти надо отметить, что для нотариуса установление объема дееспособности гражданина, желающего составить завещание, является одной из самых непростых задач. Причиной этой проблемы служит несовершенство действующего законодательства: 1) отсутствие механизм установления дееспособности; 2) отсутствие возможности назначения и проведения психиатрической экспертизы, которая могла бы дать заключение о способности гражданина понимать характер совершаемых им действий, руководить ими и осознавать их правовые последствия; 3) отсутствиеу нотариуса законных основания на запрос необходимых сведения из медицинских учреждений[12].

Таким образом, завещание при самом первом приближении может быть определено как акт распоряжения имуществом либо иными принадлежащими гражданину материальными и нематериальными благами на случай смерти. Но это понятие, складывается не просто из сухого определения его как документа, а расширяется наличием совокупности необходимо обоснованных признаков (односторонняя сделка, распоряжение на случай смерти, сделка, связанная с личностью завещателя, и др.), позволяющих наиболее точно и полно ориентировать завещателя на составление своей последней воли, облечённой в письменную форму.

    1. Требования к форме завещания

В правовом регулировании наследования по завещанию особое внимание уделяется форме этого документа. Надлежащее оформление последней воли умершего имеет важное юридическое значение, так как влияет на его действительность, так как в случае не соблюдения установленной законом формы, завещание после смерти завещателя окажется ничтожным.

В предыдущие периоды (до 01.01. 2002 г.) гражданское законодательство предусматривало лишь две формы завещания: 1) нотариальную; 2) приравненную к нотариальной.

Введение с 2002 г. новой редакции части 3 ГК РФ значительно расширило возможности наследодателя с точки зрения выбора форм завещания, предоставляя возможность составления завещания и в иных формах: закрытое завещание, завещательное распоряжение относительно денежных средств в банке, завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах[13].

Обратимся к характеристике форм завещания, начав эту характеристику с «традиционной» нотариальной формы завещания.

Отличительной чертой нотариально удостоверенного завещания, является удостоверение нотариусом сделанного завещателем распоряжения на случай смерти. Нотариально-удостоверенное завещание должно быть написано наследодателем либо записано с его слов нотариусом[14] (ст. 1125 ГК РФ). Если завещание предоставляется самим завещателем, оно должно быть предоставлено не менее чем в двух экземплярах, один из которых остаётся в делах нотариальной конторы (п. 1 ст. 60 Основ законодательства о нотариате). При этом завещатель может написать завещание как собственноручно, так и использовать для этого технические средства. Составляя завещание со слов завещателя, нотариус выясняет, какие распоряжения на случай смерти относительно своего имущества желает сделать завещатель, получает от завещателя точные сведения о лицах, в пользу которых совершается завещание. После того, как последняя воля окончательно оформлена, завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Однако, если завещатель в силу физических недостатков, тяжёлой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим лицом в присутствии нотариуса. В этом случае в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина[15].

Лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, традиционно именуется в отечественном наследственном праве рукоприкладчиком. Рукоприкладчиком может быть любое лицо, за исключением тех граждан, которые не могут быть свидетелями при составлении, подписании, удостоверении завещания или передаче его нотариусу (п. 2 ст. 1124 ГК РФ)[16].

В соответствии с п. 6 ст. 1125 ГК РФ при удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 ГК РФ (право на обязательную долю в наследстве) сделав об этом надпись на завещании.

Совершённое завещание регистрируется в реестре и алфавитной книге учёта завещаний.

Завещание обязан удостоверить любой нотариус любого нотариального округа, к которому заинтересованное лицо обратилось за совершением этого нотариального действия. Если гражданин не может по уважительной причине совершить завещание в нотариальной конторе, оно удостоверяется по месту нахождения такого лица. Кроме того, в нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжёлой болезни завещателя при отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса.

Нотариально удостоверенным в силу п. 7 ст. 1125 ГК РФ является также завещание, удостоверенное должностным лицом органа местного самоуправления или должностным лицом консульского учреждения РФ, в случае, когда право совершения нотариальных действий представлено им законом. Поскольку такие завещания законом также относятся к нотариально удостоверенным, соответствующими должностными лицами должны быть строго соблюдены правила ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания[17].

В настоящее время существует широкий перечень случаев, когда завещание, удостоверенные уполномоченными на то должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным. Статья 1127 ГК РФ закрепляет следующий перечень таких завещаний:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а так же начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов. Следует сказать о том, что в связи с написанием данного пункта, ещё в период обсуждения проекта третьей части ГК РФ правоведы высказали, на наш взгляд, вполне разумное замечание, о том, что эта норма нуждается в уточнении. В последнее время довольно часто на практике встречаются случаи, когда судно, принадлежащее российскому юридическому или физическому лицу, регистрируется не в Российской Федерации, а в других странах.

3) завещания граждан, находящихся в разведывательных арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, так же завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещание, приравненное к нотариально - удостоверенному завещанию должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, так же подписывающего завещание.

Завещание, удостоверенное таким образом, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверяющим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу. Такая возможность открывается, в частности по прибытии судна в порт, возвращении из экспедиции, и т.п. Завещания, полученные нотариусом от лица, удостоверившего завещание, либо от органа юстиции, так же должны быть зарегистрированы в алфавитной книге завещаний[18].

Однако в судебной практике достаточно часто встречаются случаи, когда должностные лица не исполняют обязанности по передаче экземпляра завещания на хранение нотариусу. Это обстоятельство само по себе не может свидетельствовать о недействительности завещания. Приведём конкретный пример: 5 мая 2005 г. Асбестовский городской суд Свердловской области, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ежовой к Осинцевой, Патракову о признании завещания действительным, установил следующее.

Истица Е.Л. Ежова, просила суд признать действительным завещание, составленное Ю.Г. Негаметзяновой, умершей 22.12.2004, указав, что 21.12.2004 ее бабушка Ю.Г. Негаметзянова оформила завещание, находясь на лечении в городской больнице N 1 г. Асбеста. В завещании она указала наследников: О.Р. Осинцевой завещала гараж и 1/2 доли в праве собственности на однокомнатную квартиру; А.Р. Патракову - 1/2 доли в праве собственности на однокомнатную квартиру; истице - садовый участок N 40 в садоводческом товариществе «Ветеран».

Завещание было оформлено юристом городской больницы N 1 г. Асбеста А.А. Трефиловой и удостоверено главным врачом городской больницы N 1 В.И. Устюговой При этом в качестве свидетеля присутствовала тетя истицы – Л.Г. Кокшарова Завещание было оформлено в двух экземплярах, однако ввиду сильных душевных волнений не было сдано тетей – Л.Г Кокшаровой в течение месяца на хранение нотариусу, как того требует закон.

Выслушав объяснения истицы, заслушав свидетелей А.А Трефилову, Л.Г Кокшарову, изучив и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению[19].

Таким образом, данный пример является свидетельством признания завещания действительным, хотя оно и было составлено с некоторыми нарушениями законодательства. Хорошо это или плохо не берусь судить, с одной стороны, нарушается требование законодателя, с другой стороны, надо исходить из каждого конкретного случая, что даёт повод принимать решение по делу, исходя из субъективной оценки суда.

Закрытая форма завещания введена в обиход ст. 1126 ГК РФ. Закрытым является завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием.

Закрытое завещание должно быть принято любым нотариусом, к которому обратиться завещатель, независимо от места своего проживания. Кроме того, как следует из текста ст. 1126 ГК РФ, закрытое завещание может быть передано для удостоверения только нотариусу или лицам, имеющим право совершать нотариальные действия, то есть закрытое завещание не может быть передано должностным лицам, которым предоставлено право удостоверять завещания, приравненные к нотариальным.

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано завещателем и подписано им. Завещание передаётся в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о лице, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия и о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля[20].

В подтверждении принятия закрытого завещания нотариус выдаёт документ – свидетельство о принятии закрытого завещания. Выдачей этого документа, подтверждающего факт совершения закрытого завещания, завершается нотариальное действие – принятие закрытого завещания.

Так, нотариус, соблюдая установленный порядок принятия закрытого завещания, должен обеспечить его законность. С этой целью нотариус должен совершить следующие действия:

1) выяснить у завещателя в присутствии свидетелей, написано ли завещание собственноручно и подписано ли оно им, разъяснив последствия несоблюдения этих требований;

2) разъяснить завещателю требования закона относительно свидетелей и уточнить у него, соответствуют ли свидетели, присутствующие при передаче завещания, этим требованиям;

3) разъяснить завещателю содержание права на обязательную долю в наследстве, сделав об этом соответствующую надпись на втором конверте[21].

При предоставлении нотариусу свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем в течение пятнадцати дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц. После вскрытия конверта текст содержащегося в нём документа сразу же оглашается нотариусом, после чего он составляет протокол, удостоверяющий вскрытие конверта и содержащий полный текст завещания. Указанный протокол подписывается нотариусом и присутствовавшими при вскрытии завещания свидетелями. Подлинный текст завещания хранится в делах нотариуса, а наследникам выдаётся нотариально удостоверенная копия протокола (ст. 1126 ГК РФ)[22].

Выделяется ряд проблем связи с использованием формы закрытого завещания. Так, в частности, принимая закрытое завещание, как уже отмечалось, нотариус не имеет возможности ознакомиться с текстом документа и соответственно не может одобрить его не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения того, что оно подписано и написано завещателем собственноручно. В случае возникновения в дальнейшем споров между наследниками, подтвердить подлинность почерка наследодателя можно будет только посредством проведения судебной экспертизы[23].

Особого рассмотрения заслуживают положения, регулирующие порядок составления завещательных распоряжений правами на денежные средства в банке[24]. Завещательное распоряжение правами на денежные средства должно быть совершено в письменной форме и собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления. Удостоверяется такое распоряжение служащими банка, имеющий право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счёт. Порядок совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства определены Правительством РФ[25]. В соответствии с этими правилами завещательное распоряжение составляется в письменной форме, может быть написано как от руки, так и с использованием технических средств. В самом завещательном распоряжении указываются: место и дата его совершения, местожительство завещателя, имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад. Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются[26].

По желанию завещателя может быть совершено одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещённые на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещённые на одном из этих счетов. При этом завещатель может указать, кому из его наследников и какая доля завещается. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях.

Завещательное распоряжение составляется в 2 экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдаётся завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений в несгораемом шкафу. На счёте завещателя служащий банка делает отметку о составленном завещании.

Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства, и наследуется на общих основаниях. Они выдаются наследникам на основании и в соответствии со свидетельством о праве на наследство либо по постановлению нотариуса для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).[27]

Новеллой наследственного права явились нормы, части третьей ГК РФ предусматривающие возможность составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно ст. 1129 ГК РФ, гражданин, который находится в положении явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишён возможности сделать нотариально - удостоверенное завещание, в том числе закрытое, и другие, предусмотренные законом формы завещания. В этом случае он может изложить свою последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Таким образом, условиями составления чрезвычайного завещания являются: наличие явно угрожающего жизни гражданина положения; отсутствие в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств возможности составить завещание в какой-либо другой форме.

Под первым условием следует понимать наступление определённых обстоятельств, подвергающих жизнь гражданина реальной опасности. Такое явно угрожающее жизни гражданина положение может явиться результатом действия как определённых внешних факторов (начало военных действий, захват гражданина в качестве заложника), так и быть следствием физического состояния самого завещателя (тяжёлое ранение, увечье, болезнь и т.д.).

Второе условие, указывает на невозможность составления завещания в какой – либо другой, предусмотренной законом форме. Препятствием к такому составлению может быть отсутствие нотариуса или другого должностного лица, уполномоченного удостоверить завещание, в данном месте вообще или по причинам военного или техногенного характера[28].

Отсутствие нотариального удостоверения при составлении простого завещания имеет важные правовые последствия для юридической силы такого завещания.

Во-первых, гражданин в течение месяца должен переоформить сделанное волеизъявление в обычную (не чрезвычайную) форму, что требует обязательного участия нотариуса либо иного компетентного лица. Таким образом, если с момента прекращения чрезвычайных обстоятельств гражданин находится в живых более месяца, оставленное им завещание самостоятельного правового значения не имеет.

Во-вторых, в силу своего особого характера завещание, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п. 3 ст. 1129 ГК РФ). Такое требование должно быть заявлено до истечения срока для принятия наследства.

Что касается формальных требований к чрезвычайному завещанию, то изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признаётся его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание[29].

Не достаточно ясным является и правовое положение свидетелей, присутствующих при составлении простого письменного завещания. Так, в частности, из положений ст. 1129 ГК РФ следует, что условием действительности простого письменного завещания является решение суда, подтверждающее совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Однако в законе ничего не говорится о том, может ли соответствующее решение суда быть принято без участия свидетелей, присутствовавших при составлении завещания.

В целях придания большей достоверности такому завещанию, по мнению Е.А. Кириловой представляется необходимым, чтобы свидетели, присутствовавшие при его совершении, также подписывали завещание с указанием своей фамилии, имени, отчества, места жительства[30].

Приведём пример из практики: Нотариусу г. Саратова было предоставлено завещание, оформленное гражданином Б., по мнению его наследницы в положении явно угрожающим его жизни. Завещание было составлено в простой письменной форме, подписано участковым врачом и заверено его личной печатью. Факт составления данного завещания гражданином Б. в чрезвычайных обстоятельствах по заявлению наследницы был установлен Октябрьским районным судом г. Саратова. Основанием для этого явилось то, что завещатель Б. страдал раком желудка, а в день составления им завещания нотариальные конторы в г. Саратове не работали. Впоследствии, однако, решение суда о составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах было признаны неправильным, так как оговоренные в ГК РФ обстоятельства, явно угрожавшие жизни завещателя, отсутствовали, не было соблюдено и требование о присутствии двух свидетелей[31].

Следовательно, в рассматриваемом случае чрезвычайной была признана ситуация, которая таковой фактически не являлась. Соответственно завещание, составленное подобным образом, должно быть признано недействительным как несоответствующее требованиям законодательства о форме и порядке его совершения.

Подводя итог характеристике форм завещаний отметим, что для передачи своего нажитого имущества гражданин не только должен составить завещание, но и оформить его должным образом для придания ему действительной формы. Если ранее действовавшее законодательство предоставляло возможность осуществление принципа свободы завещания лишь в части возможности завещать или не завещать имущество, то сегодня, не смотря на то, что нотариально-удостоверенное завещание остаётся основной формой завещания в России, сам факт включения в закон иных форм завещаний свидетельствуют о существенном развитии в отечественной цивилистике принципа свободы завещания, который среди прочего, предполагает возможность выбрать наиболее приемлемый для граждан способ составления завещания.

3. Наследование по закону

3.1. Случаи применения наследования по закону

Сущность наследования по закону удачно определена классиком гражданского права С.Н. Братусем в его высказывании: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе - путем завещательного распоряжения».

Как уже ранее было отмечено, до принятия части 3 ГК РФ наследование по закону являлось доминирующим способом, но по состоянию современного законодательства приоритет отдан наследованию по завещанию. Однако это нисколько не умоляет значения правового института наследования по закону.

Область применения наследования по закону четко ограничена законом, и применяется в случаях:

  1. если наследодатель не оставил завещания;
  2. если, оставленное наследодателем завещание было по заявлению заинтересованных лиц признано судом полностью или частично недействительным;
  3. если завещанной была только часть имущества, или завещание в определенной части признано недействительным;
  4. если наследник по завещанию умер ранее завещателя (наследник – юридическое лицо было ликвидировано до момента смерти завещателя);
  5. если наследник, указанный в завещании, отказался от наследования или не принял его.

Правовой статус наследников по закону характеризуются прежде всего тем, что они до смерти наследодателя состояли с ним в правовой связи. Эта правовая связь выражалась либо в родстве, либо в состоянии иждивенчества.

Именно эта связь и определяет диапазон наследников по закону (очередность) и саму процедуру призвания их наследованию. То есть закон учитывает степень родства, брачных, родительских отношений, наличия иждивения и других обстоятельств, сложившихся еще при жизни наследодателя.

Гражданским кодексом РФ в ст. 1141 устанавливается очередность наследников, что является традиционным подходом для национального законодательства. Но данное положение претерпело в современной России значительные изменения.

Так действующее законодательство значительно расширило круг субъектов наследования на основании закона. К примеру, декрет ВЦИК РСФСР от 22 мая 1922 года устанавливал, что наследниками являются только супруг и прямые нисходящие родственники (т.е. дети, внуки, правнуки). В Гражданском Кодексе РСФСР данный список дополняется, а именно, в него включаются нетрудоспособные и нуждающиеся лица, которые находятся на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. С начала 1928 года круг наследников пополняется усыновленными. А в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. в круг наследников по закону включаются нетрудоспособные родители умершего. Затем, Основы гражданского законодательства устанавливают правила о наследовании по закону родителями независимо от степени их трудоспособности. Ныне действующее законодательство восприняло сложившуюся за долгие годы практику расширения круга наследников по закону.

3.2. Очередность наследования по закону

Принципом наследования по закону является очередность наследования. Очередность означает, что все лица, находящиеся в различной степени родства с наследодателем отнесены законом к различным очередям. Наследование каждой последующей очереди возможно только в случаях, если наследники предыдущей очереди отсутствуют или отказались от наследования.

Всего действующее ныне в России законодательство устанавливает наследование до пятой степени родства. Отметим, что такое количество очередей наследников введено в обиход с принятием ныне действующего ГК РФ. Степень родства при этом определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга (уточним, что рождение самого наследодателя в это число не входит). Также заметим, что порядок установления родства регулируется нормами семейного, а не гражданского законодательства.

Лица, отнесенные законом к одной очереди, имеют равные права (то есть не имеют преимуществ друг перед другом) и наследуют в равных долях. Это общее правило. Из этого правила есть исключение, которое касается прав тех наследников. Которые наследуют по праву представления (когда дети умершего родителя наследуют долю своего родителя).

Наследниками первой очереди по закону являются:

- дети;

- супруг;

- родители наследодателя;

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления[32]. Но если умерший наследник первой очереди был лишен права на наследство, то его потомки не призываются к наследованию.

При наследовании имущества детьми не имеет значения возраст этих детей, то есть совершеннолетние и несовершеннолетние дети равны в своих правах наследования. К этой же категории наследников относятся и усыновленные дети, их статус приравнивается к детям по крови.

К наследникам первой очереди так же относятся и еще не рожденные дети. В отношении этой категории наследников действует правило, что к наследству призываются дети родившиеся в течение 300 дней после открытия наследства. То есть если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, или в течение трехсот дней с момента расторжения этого брака, или признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не будет доказано иное.

Наследником первой очереди является супруг, который пережил наследодателя. Заметим, что наследником является только тот супруг, который находился с наследодателем на момент открытия наследства в законном браке. Это положение говорит о том, что бывшие супруги (брак с которыми был прекращен по какому-либо основанию) утрачивают право на наследование имущества друг друга с момента прекращения этого брака.

Часто возникает вопрос, являются ли наследниками супруги, находятся в фактических брачных отношениях или если брак не был зарегистрирован или был заключен по религиозным обрядам. Закон дает однозначный ответ: брак должен заключаться в государственных органах записи актов гражданского состояния. И только такой брак рождает правовые последствия для супругов, в том числе и право наследования по закону. Справедливости ради отметим, что лица (супруги), находящиеся в фактических брачных отношениях, могут наследовать имущество друг друга по завещанию (но никак не по закону). Фактические брачные отношения в нашей стране признавались в период с 1926 по 1944 г[33].

Брак, заключенный по религиозным обрядам не является браком в юридическом смысле и не имеет правовых последствий. Религиозный брак в России был отменен в декабре 1917 года.

Права супруга на наследство имеют специфическую регламентацию. Так, принадлежащее супругу-наследнику право наследования по закону или завещанию не умаляет его права на часть имущества, входящего в состав общей совместной собственности супругов. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ.

Наследниками-родителями являются отец и мать наследодателя. Если функции родителей при жизни наследодателя выполняли усыновители, то они по своему правовому статусу приравниваются к кровным матери и отцу. Со всеми вытекающими последствиями.

Отметим, что закон устанавливает ряд исключений из общего правила. Так, в случаях когда родители по решению суда были лишены родительских прав (факт усыновления был отменен), то такие родители лишаются права наследовать имущество своих детей.

Тогда, когда наследников первой очереди нет, либо они отказались от наследования, или были лишены права наследовать, то к наследованию призываются наследники второй очереди. К наследникам этой очереди отнесены:

- полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;

- дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Племянники и племянницы наследодателя (дети полнородных и неполнородных братьев и сестер) призываются к наследованию в порядке представления.

Отметим, что если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка.

К наследникам третей очереди законом отнесены полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, то есть дяди тети (как со стороны матери, так и со стороны отца). При этом двоюродные братья и сестры (дети дядей и тетей) являются наследниками по праву представления.

Что касается остальных очередей наследования, то ГК РФ лишь устанавливает правило, по которому если нет наследников первой, второй и третьей очередей, то право наследовать получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства.

Исходя из этого правила следует отнести к наследникам четвертой очереди:

- прадедушки и прабабушки наследодателя.

Наследниками пятой очереди являются:

- дети родных племянников и племянниц наследодателя, то есть двоюродные внуки и внучки;

- родные братья и сестры дедушек и бабушек, то есть двоюродные дедушки и бабушки);

К наследникам шестой очереди отнесем:

- детей двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродных правнуков и правнучек;

- детей двоюродных братьев и сестер (двоюродных племянников и племянниц;

- детей двоюродных дедушек и бабушек.

Особенностью действующего наследственного права в России является факт того, что к наследникам по закону (впервые за много лет) отнесены пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Особенность эта состоит еще и в том, что указанные категории наследников не относятся к числу родственников (это отношения свойства). Эти лица составляют седьмую очередь наследования.

Специфическую категорию наследников по закону составляют нетрудоспособные иждивенцы. Для характеристики этой категории наследников важен ряд положений.

Нетрудоспособность может быть выражена в виде:

- достижения лицом пенсионного возраста (пенсии по старости, трудовой пенсии);

- наличие у лица инвалидности;

- не достижение лицом возраста 16 лет;

- иных оснований (примером нетрудоспособного иждивенца могут быть так же: бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом; бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака).

Наличие факта нетрудоспособности должно быть подтверждено соответствующими медицинскими и иными документами.

Иждивение означает, что наследодатель при жизни содержал нетрудоспособного гражданина, предоставляя ему жилье, денежные средства, имущество, с целью удовлетворения его (иждивенца) потребностей, соответствующих возрасту и состоянию здоровья.

Для отнесения нетрудоспособного иждивенца к числу законных наследников имеет значение фактор времени. Закон устанавливает, что право на наследование имущества имеет нетрудоспособный иждивенец, который был на содержании наследодателя не менее одного года.

Нетрудоспособные иждивенцы не отнесены к самостоятельной очереди наследников, так как они наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, которая призывается к наследованию. То есть могут наследовать и с наследниками первой и наследниками седьмой очереди. И только при отсутствии других наследников по закону эта категория наследников наследует самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Такой достаточно широкий круг наследников по закону действует не только В РФ, но и в иных европейских развитых стран. Заметим, что и в дореволюционной России наследников по за кону было большое количество (очередей), и только «социалистический период» истории нашей государственности сузил круг законных наследников до ближайших родственников[34]. С одной стороны это проявление действия принципа справедливости (когда имущество наследуется родственниками и свойственниками, а не переходит в пользу государства), но вместе с тем, это является и некой проблемой, в первую очередь это связано со сложностью доказывания наличия родственных связей и отнесения родственника к той или иной очереди наследования. При возникновении споров между наследниками возникает необходимость рассмотрения дел в суде в порядке особого производства, для признания наличия родственных связей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование по теме позволяет сформулировать ряд общих выводов.

Первое. Наследование представляет собой процесс универсального правопреемства, в соответствии с которым имущество, имущественные права и обязанности после смерти гражданина (наследодателя) переходят к наследникам по завещанию или закону.

Второе. В соответствии с законодательством наследовать имущество можно по одному из двух оснований:

  1. по завещанию (это основание имеет приоритетное значение);
  2. по закону (это основание применяется в случае отсутствия завещания, или признания завещания недействительным).

Третье. Завещание, чтобы быть действительным, должно быть заключено в установленной законом форме. На сегодняшний день, кроме нотариально удостоверенного завещания могут быть использованы и иные формы: закрытое завещание, завещание вклада в банке, завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах.

Четвертое. Завещание по закону осуществляется в порядке очередности. Современное законодательство значительно расширило круг лиц, привлекаемых к наследованию и увеличило количество очередей с двух до семи. Очередность наследования зависит от степени родства лица-наследника с умершим наследодателем.

Пятое. Действующее законодательство значительно продвинулось в вопросах урегулирования наследственных правоотношений в отличие от предыдущих этапов своего развития. Но при этом проблемы в регулировании данного института продолжают существовать.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция РФ // СЗ РФ, 03.03.2014, № 9, ст.851. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
  2. Гражданский кодекс РФ // СЗ РФ, 1998. № 31, ст.3823. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
  3. Семейный кодекс РФ // СЗ РФ, 1996. № 1. Ст. 16. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
  4. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // Российская газета. 31 мая 2002 г. № 97.
  5. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
  6. Абашин Э.А. Завещание и договор дарения. М.: Инфра – М, 2012. С. 25.
  7. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М.: Юридическая литература, 2005. С. 62.
  8. Вавилин Е.В. Новый порядок наследования и дарения. М.: Юркнига, 2006. С. 54.
  9. Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. М.: Юрайт, 2012. С. 25.
  10. Гражданское право в 2 томах. Том 1: Учебник под ред. Е.А. Суханова. М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 339.
  11. Гришаев С.П. Наследственное право. М.: Юрист, 2013. С. 33.
  12. Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. М.: Право и закон, 2012. С. 64.
  13. Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны. М.: Право и закон, 2012. С. 32-36.
  14. Законы Хаммурапи. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 1 М.: Юристъ, 1996 С. 26-34.
  15. Кириллова Е.А. Проблемы наследования по завещанию и по закону в гражданском праве России // Российская юстиция. 2012. № 10. С. 16-17.
  16. Кососва О.Ю. Семейное и наследственное право. М.: Юридическая литература, 2013. С. 108.
  17. Метелёв С.Е. Нотариат и реализация наследственных прав. Омск.: Знание, 2008. С. 97-99.
  18. Обобщение нотариальной практики удостоверения завещаний за 7 месяцев 2002 года нотариусом Саратовской области (проведено Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области совместно с Саратовской областной нотариальной палатой) // Нотариус. 2013. № 3. С. 36.
  19. Разинкова М.Н. Закрытое завещание // Нотариус. 2012. № 4. С. 30-33.
  20. Смоленский М.Б., Акопян С.Ю. Наследственное право. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2014. С. 46-47.
  21. Смолина Л.В. Наследственное право. Питер.: Эксмо, 2015. С. 123.
  22. Судебная практика по наследственным спорам. Книга 2 / сост. П.В. Крашенниникова. М.: Статут, 2004. С. 34.
  23. Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества. М.: Книга Сервис, 2012. С. 74.
  24. Толстой Ю. К. Наследственное право, М. 2011.

Храмцов К.В. Правовое регулирование наследования в РФ. Омск.: Омская академия МВД России, 2013. С. 4

Приложения

Приложение № 1

Картинки по запросу Завещание с нотариальной надписью

Приложение № 2

Картинки по запросу распоряжение вкладом

  1. Законы Хаммурапи. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 1 М.: Юристъ, 1996 С. 26-34.

  2. Толстой Ю. К. Наследственное право, М. 2011.

  3. Конституция РФ //

  4. Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества. М.: Книга Сервис, 2012. С. 74.

  5. Кососва О.Ю. Семейное и наследственное право. М.: Юридическая литература, 2013. С. 108.

  6. Там же с 35.

  7. Гражданское право в 2 томах. Том 1: Учебник под ред. Е.А. Суханова. М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 339.

  8. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М.: Юридическая литература, 2005. С. 62.

  9. Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. М.: Юрайт, 2012. С. 25.

  10. Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. М.: Право и закон, 2012. С. 64.

  11. Вавилин Е.В. Новый порядок наследования и дарения. М.: Юркнига, 2006. С. 54.

  12. Абашин Э.А. Завещание и договор дарения. М.: Инфра - М, 2012. С. 16-19.

  13. Абашин Э.А. Завещание и договор дарения. М.: Инфра – М, 2012. С. 25.

  14. Приложение 1

  15. Метелёв С.Е. Нотариат и реализация наследственных прав. Омск.: Знание, 2008. С. 97-99.

  16. Смоленский М.Б., Акопян С.Ю. Наследственное право. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2014. С. 46-47.

  17. Метелёв С.Е. Нотариат и реализация наследственных прав. Омск.: Знание, 2013. С. 105-108.

  18. Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны. М.: Право и закон, 2012. С. 32-36.

  19. Судебная практика по наследственным спорам. Книга 2 / сост. П.В. Крашенниникова. М.: Статут, 2004. С. 34.

  20. . Храмцов К.В. Правовое регулирование наследования в РФ. Омск.: Омская академия МВД России, 2013. С. 54.

  21. Разинкова М.Н. Закрытое завещание // Нотариус. 2012. № 4. С. 30-33.

  22. Гришаев С.П. Наследственное право. М.: Юрист, 2013. С. 33.

  23. Смолина Л.В. Наследственное право. Питер.: Эксмо, 2015. С. 123.

  24. Приложение № 2

  25. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // Российская газета. 31 мая 2002 г. № 97.

  26. Ярков К.В. Настольная Книга нотариуса. М.: Экспресс, 2014. С. 87.

  27. Смоленский М.Б., Акопян С.Ю. Наследственное право. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013. С. 56-59.

  28. Храмцов К.В. Правовое регулирование наследования в РФ. Омск.: Омская академия МВД России, 2011. С. 62.

  29. Смолина Л.В. Наследственное право. Питер.: Эксмо, 2015. С. 135.

  30. Кириллова Е.А. Проблемы наследования по завещанию и по закону в гражданском праве России // Российская юстиция. 2012. № 10. С. 16-17.

  31. Обобщение нотариальной практики удостоверения завещаний за 7 месяцев 2002 года нотариусом Саратовской области (проведено Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области совместно с Саратовской областной нотариальной палатой) // Нотариус. 2013. № 3. С. 36.

  32. Согласно ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных статьями Гражданского Кодекса РФ, и делится между ними поровну

  33. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года

  34. Законодательство советского периода называло лишь две очереди наследников.