Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Историческое развитие отечественного института наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Появление частной собственности и развитие брачных и семейных отношений подняли много вопросов перед обществом, ключевой из которых - что сделать с собственностью после смерти человека, которому это принадлежало, как и между кем справедливо разделить эту собственность, учитывая, что эти проблемы стоят перед каждым человеком на различных стадиях жизни, при этом не нарушая закон. Чтобы определить причины и изменения, которые произошли во время разработки закона о наследовании в России, а также предложить способы улучшить законодательство в этой области, необходимо проанализировать историю разработки закона о наследовании с момента его появления до настоящего момента.

В работе "Происхождение семьи, частной собственности и государства" Фридрих Энгельс пишет, что в доклассовом обществе (т.е. при родовом строе) были зачатки наследования, однако наследственное право появилось лишь с возникновением государства, которое и в этом случае защищало интересы господствующего класса.

Наследование является универсальным преемством, то есть наследник, вступая в наследство, единым актом приобретает все имущество наследодателя как единое целое (либо, при наличии других наследников, - долю имущества). Универсальный характер наследования также проявляется в том, что к наследнику переходят и права и обязанности, которые входят в состав наследства. Исторически сложилось два вида наследования - по завещанию или по закону. Последний вариант для тех случаев, если лицо не оставило завещание, либо завещание признано недействительным, либо же наследник по завещанию отказался принимать наследство.

Для рассмотрения проблемы развития наследственного права с точки зрения законодательного урегулирования отношений, в данной курсовой работе изучение вопросов наследства делится на следующие периоды (что отражено в содержании) – великокняжеский и царский (9-17 века), имперский (18 в.- 1917 г.), советский (1917-1991 гг.), современный (с 1992 г. по н.в.).

К первому этапу, прежде всего, относятся Русская Правда, Псковская Судная Грамота, Новгородская Судная Грамота, Судебник Ивана III (1497г.), Судебник Ивана IV (1550г.) и Соборное уложение (1649г.).

Ко второму этапу - Указ Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» (1714г.) (который получил неформальное название «Указа о единонаследии» и который был впоследствии отменен), Свод законов Российской Империи (1834г.).

К третьему периоду - Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования», Гражданский кодекс РСФСР (1922г.), Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию» (1945г.), Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961г.), Гражданский кодекс РСФСР (1964г.).

Наконец, к последнему, четвёртому периоду следует отнести Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991г.), Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» (2001г.), а также часть третью Гражданского кодекса РФ (2002г.).

Актуальность темы исследования. По мере развития института частной собственности, а также в связи с введением в действие с 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса РФ), который ознаменовал начало нового этапа в развитии наследственного права, значительно увеличилось количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения. Был значительно модернизирован институт наследования, благодаря чему произошел подъем правового регулирования наследственных правоотношений на новый уровень развития. Особый интерес представляют новеллы, вступающие в силу с 1 сентября 2018 года, которые будут рассмотрены в параграфе 2.2 данной работы.

Объект исследования - общественные отношения, которые складываются по поводу возникновения права собственности на имущество в порядке наследования.

Предмет исследования - гражданско-правовые нормы, которые регулируют возникновение права собственности на имущество в порядке наследования.

Цель исследования - анализ проблем гражданско-правового регулирования правоотношений, которые складываются вследствие возникновения права собственности на имущество в порядке наследования.

Цель достигается посредством решения следующих задач:

изучить историю развития института наследования в российском праве;

- изучить сущность наследования по завещанию и по закону;

- исследовать роль нотариата в процессе наследования;

- проанализировать сущность вступающих с 1 сентября 2018 г. новых положений, касающихся порядка наследования.

Методологическая основа курсовой работы. Задачи работы решаются на основе комплекса принципов познания: диалектического подхода, исторического, формально-логического и сравнительно-правового методов.

Нормативная база - Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, иные федеральные законы РФ, постановления Правительства и другие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, которые составляют объект данной курсовой работы.

Структура: курсовая работа состоит из введения, двух глав, первая содержит три параграфа, вторая – два, заключения, списка использованных источников.

Глава 1.Историческое развитие отечественного института наследования

1.1.Наследование в великокняжеский и царский периоды (9-17 вв.)

Далее рассмотрим генезис института наследования в нашей стране.

Главный источник юридических и экономических отношений Древней Руси – «Русская правда» (1016–1062 гг), в которой содержались нормы торгового, уголовного, процессуального и наследственного права. В то же время это должно быть принято во внимание, что закон о наследовании явился результатом духовных отношений, а не от юридических отношений, в чрезвычайной простоте и дефиците экономической жизни, в господстве сельского хозяйства и почти полном отсутствии капитала, в этой связи, закон не был практически применен[1]. «Русская правда» - попытка неофициальной кодификации законов, которые произошли под влиянием церкви и включали в себя многие нормы византийского и скандинавского права[2].

"Русская Правда" была сводом феодальных законов, которые отрегулировали передачу наследования ("статок") только движимого имущества, тогда как недвижимость (земля) имела родовую принадлежность, передача ее по наследованию никак не предусматривалась[3]. При значительной роли церкви, часть наследственного имущества была передана "по душе", часть —вдове (при этом муж не наследовал после своей жены), остальное наследовали дети, младшему сыну оставался дом и двор отца. При отсутствия у умершего смерда (то есть зависимого человека) сыновей, все его имущество переходило князю, тот должен был обеспечить приданое дочери смерда из его имущества, дочери не имели права на получение наследственного имущества Желание завещателя могло быть указано в завещании, но при этом выбор наследника или наследников был ограничен согласно закону.

Позже, с изданием Псковской судной грамоты в 1467 году, в которое получили развитие основные положения Русской Правды, стало возможным наследование по закону (отморщина) и завещанию (приказное)[4]. Стало также возможным и составлять завещание в пользу третьих лиц, однако требовалось составление завещания в письменной форме и его утверждение. Если же наследодатель выбирал наследников из круга наследников по закону (отец, мать, сын, брат, сестра, племянники), то составление письменного завещания не требовалось[5].

Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497г.), Судебнике Ивана IV (1550г.) и Соборном уложении (1649г.) царя Алексея Михайловича характерны постепенно расширение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составляющего, как правило, основную ценность наследства[6].

Завещание («духовная грамота» или просто «духовная»), помимо указания главного наследника, могло содержать распоряжения относительно различных выделов в пользу отказополучателей — легатариев. При этом, наследниками по завещанию, как правило, назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, а легатариями — посторонние лица. Завещать имущество можно было и кому-либо одному из наследников, лишив, таким образом, наследства жену или ближайших родственников, запреты касались лишь нескольких частных случаев (например, в 1580 году было запрещено завещать все имущество церкви, обойдя жену и ближайших родственников).

В 1679 году свобода завещательных распоряжений была ограничена запретом завещания родовых и выслуженных вотчин. Завещание в письменной форме должно было быть подписано завещателем либо только свидетелями и утверждено церковными властями[7].

Словесное завещание допускалось вплоть до конца XVII века. Было исключена передача имущества по наследству лишь замужним дочерям, поскольку к наследованию призывались и переживший супруг (супруга) и сыновья, а в случае их отсутствия — дочери в части лишь движимого имущества. Из поместья, то есть участка земли, данного государем или церковным учреждением во временное личное владение служилому человеку как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы, вдове причиталась определенная часть, размер которой составлял от 1/3 до 1/7 части, из движимого имущества — 1/4 часть[8]. Наследование вотчины отличалось от наследования поместья, поскольку вотчина представляла собой наследственный участок, который подлежал передаче наследникам, наследование поместья не предусматривалось.

1.2. Наследование в имперский период (18 век – 1917 г)

В 1714 году Петр I издал Указ о единонаследии (Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»)[9], в котором был регламентирован правовой статус дворянства и закреплено юридическое слияние таких форм земельной собственности, как вотчина и поместье. К наследованию призывался лишь один — главный наследник, которого наследодатель мог выбрать из сыновей, при их отсутствии — из дочерей, а если наследник был бездетным — одного из наследников своего рода. В случае отсутствия завещания, наследником по законы был старший сын, если он умирал, что право наследования переходило к следующему по возрасту сыну и так далее (право представления не применялось).

Единственной формой завещания стало письменное, подлежащее удостоверению в «крепостном порядке», то есть внесению в книги «у крепостных дел» (примерно соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности). При отсутствии наследников, недвижимое имущество поступало в казну (аналог выморочному имуществу).

Движимое имущество делилось между родственниками поровну. Изданием Указа о единонаследии предполагалось достигнуть две цели: «во-первых, младшие сыновья умершего дворянина, лишаясь наследства, должны были добывать средства к существованию на гражданской или военной службе, вследствие чего правительство получало необходимые ему кадры из дворян. Во-вторых, устранялось дробление земельных владений дворян, не выгодное государству»[10].

17 марта 1731 года императрица Анна Иоанновна отменила Указ о единонаследии от 23 марта 1714 года. Указ был направлен на дальнейшее расширение прав и привилегий дворянства[11].

Теперь все имущество переходило по наследству ко всем сыновьям наследодателя, внуки призывались к наследованию по праву представления. При этом родовое недвижимое имущество подлежала наследованию только по закону[12]. Дочери, при наличии сыновей получали 1/14 недвижимого и 1/8 движимого имущества отца. При отсутствии нисходящих родственников имущество переходило к братьям наследодателя. Пережившему супругу полагалась 1/7 недвижимого и 1/4 движимого имущества[13]. Родители после смерти своих бездетных детей получали обратно в собственность все переданное ими детям, а также право пожизненного пользования их благоприобретенным имуществом.

С изданием Положения о духовных завещаниях в 1831 году ограничилась свобода завещания кругом лиц, которые могли его составлять и тех, кому можно было завещать, при этом была предоставлена полная свобода выбора завещаемого имущества — от движимого до недвижимого, основным критерием которого оставалось его благоприобретение, исключение составляло лишь имущество родовое. Было предусмотрено составление крепостного (на гербовой бумаге с удостоверением в суде с участием двух свидетелей) или домашнего (на целом листе простой бумаги) завещания в письменной форме с тем условием, чтобы оно было подписано лично завещателем, а также походных, морских, заграничных и госпитальных завещаний[14].

В царской России, то есть вплоть до 1917 года, с 1 января 1835 года действовал Свод законов Российской империи (далее по тексту — Свод законов), который представлял сборник 15 томов (в 16 томе собраны судебные уставы) действующих законодательных актов Российской империи[15]. Нормы наследственного права были основаны на Соборном уложении 1649 года. Так, в разделе 2 книги 3 части 1 тома 10 Свода законов содержатся статьи о приобретении имущества наследованием по закону и по завещанию, где наследство по закону — есть совокупность имущества, прав и обязательств, оставшихся после умершего без завещания.

В наследственном праве Российской Империи основное внимание уделено определению наследников, близости родства по линиям и степеням, где степень — связь одного лица с другим посредством рождения, линия — связь степеней, непрерывно продолжающаяся[16].

Дети не обязаны были платить по долгам родителей, если те не оставили после себя наследства.

Наследственное право было привилегированным, порядок наследования дворянства и духовенства коренным образом отличился от наследования крестьянства[17], в то же время прослеживаются задатки обязательной доли, права долевой собственности, раздела наследственного имущества между наследниками, права преимущественного выкупа доли наследника другими наследниками перед третьими лицами, права оспаривания раздела наследства при нарушении прав наследников.

1.3.Наследование в советский период (1917-1991 гг.)

После Октябрьской революции, имевшей место в России в 1917 году, правовое регулирование наследства подверглось кардинальным изменениям, в то же время продолжало действовать «старое» наследственное право, но лишь в границах, возможных после военного переворота и не противоречащих действительности (отмена сословности, ущемления прав и т. п.) [18].

Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования» безоговорочно отменил старое наследственное право, придав этой отмене обратную силу в отношении всех наследств, не поступивших во владение наследников до его издания, и одновременно установил новые правила перехода имущества умершего, правда, не назвав их наследованием[19]. Декретом «О земле», принятым II Всероссийским съездом Советов 27 октября 1917 года, фактически был ликвидирован институт частной собственности на землю, недра, воды и леса, которые стали собственностью государства.

Наследование было сведено к получению содержания из наследственного имущества нуждающихся нетрудоспособных родственников по закону по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородных и неполнородных братьев и сестер и супруга умершего. При недостаточности наследственного имущества наследство получал наиболее нуждающихся[20]. Размер содержания определялся учреждениями, ведающими делами социального обеспечения по соглашению с лицами, которым предоставлялось право на получение указанного содержания.

Декретом 1918 года были заложены основополагающие принципы советского наследственного права, такие, как наделение правом на наследование лиц, близко связанных с наследодателем при его жизни не только семейными и родственными узами, но и иждивенством, признание за супругом права наследования на тех же основаниях, что и за детьми, уравнение в наследственной правоспособности лиц обоего пола.

1 января 1923 года вступил в действие Гражданский кодекс РСФСР[21], который регулировал гражданские правоотношения, наследования в частности, вплоть до 1964 года. Восстановлено право на наследование по закону завещанию, что объяснялось развитием производительных сил страны и снятием запрета наследования частной собственности, ликвидировано разделение имущества умершего на трудовую и нетрудовую собственность, которое предполагалось по Декрету[22]. Из наследников по закону были исключены родственники по боковой и восходящей линиям, раздел наследственного имущества происходил поровну между всеми наследниками по закону (детьми, внуками и правнуками и пережившим супругом (супругой), нетрудоспособными и неимущими лицами, фактически находившимися на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти), за исключением имущества, относящегося к домашней обстановке и обиходу, которое наследовал по закону наследник, проживавший с наследодателем, исключение составляли предметы роскоши и не зачисляемые в предельную сумму наследственного имущества.

Составление завещания допускалось только в отношении наследника или нескольких наследников из числа наследников по закону. При отсутствии наследников по закону, завещать было возможно государству, составлять завещание в пользу третьих лиц не разрешалось[23]. Завещание должно было быть составлено в письменной форме и лично подписано завещателем (при его неграмотности — рукоприкладчиком) и предоставлено в нотариальный орган для внесения в актовую книгу, о чем завещателю выдавалась «выпись», которая приравнивалось к завещанию, оригинал которого хранился в нотариальном органе[24].

Наследодателем могло быть только дееспособное лицо. После смерти завещателя органами записи актов гражданского состояния составлялся акт о смерти, о чем указанные органы незамедлительно должны были известить народный суд, который, в свою очередь, принимал меры охранения наследства сроком не более 6 месяцев по месту последнего жительства завещателя[25]. Срок для принятия наследства наследниками, не находящимися в месте открытия наследства, составлял 6 месяцев со дня принятия мер охранения наследственного имущества, а те наследники, которые находились в месте открытия наследства могли его принять не дожидаясь явки других наследников, которых закон не лишал права на обращение за истребованием принадлежащей им доли наследственного имущества.

Наследник (частное лицо или государство), помимо приобретения прав на наследственное имущество, приобретал также и долги завещателя, размер которых не мог превышать размера его доли в наследстве. Кредиторы обязаны были обратиться с требованиями в течение 6 месяцев со дня принятия мер охранения под страхом утраты своего права.

В 1926 году внесены корректировки в Гражданский кодекс в части усыновления, согласно которым усыновленные и их дети стали равны родственникам по происхождению и стали наследовать после усыновителей[26]. В дальнейшем, Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 года вводится понятие обязательной наследственной доли и предусматривается, что независимо от содержания завещания несовершеннолетние наследники должны получить не менее трех четвертей той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону[27].

Внеся изменения в наследственное законодательство в 1928 году, законодатель ограничился некоторыми изменениями и дополнениями (разрешение завещать государственным органам и общественным организациям; право на указание лиц, которым вклады в кредитные учреждения должны быть выданы в случае смерти вкладчика), без внесения существенных изменений вплоть до издания 14 марта 1945 года Указа Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию»[28] и внесения 12 июня 1945 года соответствующих изменений в Гражданский кодекс РСФСР 1922г. Указом был расширен круг наследников по закону: дети, супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, а в случае их отсутствия или отказа от принятия наследства, к наследованию по закону призывались трудоспособные родители, а при их отсутствии — братья и сестры умершего. Таким образом, впервые введены три очереди наследования[29].

Снято ограничение по стоимости наследственной массы и норма о запрете завещания третьим лицам при отсутствии наследников по закону, однако, неизменным осталось, что в завещании наследодатель имел право указать в качестве одного или нескольких наследников только родственника из числа наследников по закону или государство. Неизменным осталось правило об обязательной доле в наследовании, размер который был равен их доле, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

В период с 1922 по 1945 годы гражданский кодекс РСФСР пополнился новыми нормами, в частности, было закреплено право завещательного отказа (возложение на наследника по завещанию (не из числа наследников по закону) обязанности какого-либо исполнения в пользу третьего лица); введено понятие выморочного имущества при отсутствии наследников по закону[30].

После 1945 года в «наследственное» законодательство изменения не вносились, возникло много споров и неоднозначности применения норм гражданского права в этой сфере, в связи с чем, в 1961 году были приняты Основы гражданского законодательства (регулировали отношения вплоть до вступления в законную силу Постановления ВС № 2212–2 «О введении в действие Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик» в 1992 году) и «старые» нормы, регулирующие гражданские правоотношения в сфере наследственного права, подлежали применению в части, не противоречащей указанным Основам гражданского законодательства[31].

В этот период были также изданы постановления Верховного суда РСФСР по разъяснению вопросов, возникающих при разрешении «наследственных» дел. Наследниками первой очереди по закону являлись дети, супруг и родители умершего, которые наследовали в равных долях (ст.118), иждивенцы наследовали наряду с наследниками той очереди, которая была призвана к наследованию[32].

При отсутствии наследников первой очереди или, если они отказались от наследства, к наследству призывались наследники следующей очереди, в случае их отсутствия к наследованию призывалось государство, по сути, имело место понятие «выморочного» имущества, хотя так оно и не называлось[33]. Завещателю предоставлено право неограниченного выбора наследника или нескольких наследников при составлении завещания, также завещания всего или части наследственного имущества. Наследники отвечали по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Что касается обязательной доли, то она была определена в размере 2/3 от доли, которая причиталась бы наследнику по закону, в расчет размера которая теперь включалось и домашняя обстановка и предметы обихода[34].

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследователя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или его основной части. Дальнейшее развитие и детализацию положения Основ были проведены Гражданском кодексе РСФСР, принятым в 1964 г. и введенным в действие с 01 октября 1964 года[35].

При этом источниками законодательного материала для новой кодификации наряду с воспроизведенными в Гражданском кодексе 1964 года положениями Основ стали действовавшие правила Гражданского кодекса 1922 и других нормативных актов о наследовании, обширная судебная практика применения этих правил, а также выводы и предложения цивилистической науки[36].

Было введены следующие понятия: время открытия наследства; гражданин, не имеющий права наследования; определены четыре очередности наследников по закону; приращение наследственных долей; подназначение наследника на случай смерти наследника до открытия наследства или отказа от него; нотариальная форма завещания, выдача свидетельства о праве на наследство по истечении срока для принятия наследства — то есть шести месяцев и прочие уточнения и нововведения.

В связи с изменением товарно-денежных отношений, рыночной экономики, создания правового государства возникла необходимость в детальном пересмотре и внесении изменений в гражданское законодательство. В 1991 году были изданы Основы гражданского законодательства СССР и республик[37] предусмотрели право республик на самостоятельное определение очередности наследников по закону, размера обязательной доли.

После распада СССР, законодатель не вносил какие-либо серьезные изменения в наследственное законодательство, таким образом, накапливалась судебная и нотариальная практика, выявлялись пробелы и коллизии права в этой отрасли, что позволило оптимизировать и составить соответствующий действительной реальности с учетом экономической и политической обстановки, а также общественных отношений и возросшего правосознания граждан свод законов, обличив его в одну из частей Гражданского кодекса РФ.

Глава 2.Процедура наследования в праве Российской Федерации

2.1.Анализ отечественного законодательства, регулирующего процедуру наследования

Вследствие принятия третьей части Гражданского кодекса РФ (составной частью которой является раздел V – «Наследственное право»), вступившим в законную силу 01 марта 2002 года, наследодатель получил гарантию возможности передачи имущественных и исключительных прав близким родственникам и иным лицам по своему усмотрению, в его основу легли нормы Гражданского кодекса РСФСР 1964 года.

Одной из отличительных особенностей нового законодательства о наследовании является приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону[38]. Свидетельством такого приоритета являются как формально-юридическая конструкция ст. 1111 ГК РФ и разд. V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования, так и направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещаний, а именно:

- установление и гарантированность законом принципа тайны завещания; в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ[39];

- установление принципа свободы завещания, в соответствии с которым завещателю обеспечены широкие возможности по распоряжению имуществом, вплоть до лишения права на наследование кого-либо из наследников либо ограничение их права и т.п.[40];

- снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе с 2/3 до 1/2 (п. 1 ст. 1149 ГК РФ);

- изменение порядка определения обязательной доли в наследственном имуществе[41];

- ограничение права на обязательную долю[42];

- возможность отстранения обязательного (необходимого) наследника от наследования как недостойного[43];

- возможность выбора формы совершения завещания[44] и др.

Согласно ст. 8 Конституции Российской Федераций в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского права – наследственном праве, от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения», поэтому дефиниция понятия «наследование» является важной в свете всего нашего дальнейшего изложения.

Наследованием является переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не предусмотрено иное. Законом четко определено, что не входит в состав наследства: права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и нематериальные блага.

Действующее законодательство предусматривает два вида наследования:

1) наследование по закону;

2) наследование по завещанию.

Если до смерти умершим человеком было составлено завещание, и оно действительно, то происходит наследование по завещанию. Наследование по закону происходит тогда, когда наследодатель не оставил завещания[45].

Рассмотрим вначале наследование в случае отсутствия завещания, то есть наследование по закону[46].

Наследование по закону осуществляется в порядке очередности.

Предусматривается пять очередей наследников по закону. Каждая последующая очередь наследников призывается к наследованию в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от наследования, непринятия ими наследства или отказа от его принятия.

В первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, тот из супругов, который его пережил, родители[47].

Во второй очереди наследников: родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери[48].

Третья очередь – родные дяди и тети наследодателя[49].

Статья 1145 ГК РФ регулирует последовательность наследников последующих очередей

1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди[50], право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Существуют случаи, когда законом допускается изменение очереди на получение права на наследство, но они очень редки.

Здесь мы сталкиваемся с понятием право представление. Право представление - переход наследства к потомкам лица, которое должно было наследовать, но умерло до открытия наследства или одновременно с наследодателем - в случаях, прямо предусмотренных законом. Т. е это внуки наследодателя и их прямые потомки[51], племянники и племянницы наследодателя[52], двоюродные братья и сестры наследодателя[53].

Наследование по завещанию является приоритетным по сравнению с наследованием по закону. То есть, во всех случаях, когда есть завещание, тогда происходит наследование по завещанию. И только в случае, когда нет завещания, происходит наследование по закону.

Наследником по завещанию могут быть не только родственники и близкие покойного, но и любой человек, организация, как российская, так и иностранная, государство Россия и другие государства[54].

Закрытое завещание. Главным его отличием от обычного завещания есть то, что до смерти завещателя никто не знает, какова его воля[55].

Процедура составления такого завещания следующая: человек собственноручно на обычном листе бумаги пишет завещание. Затем кладет документ в конверт и запечатывает. В присутствии нотариуса завещатель подписывает конверт, нотариус ставит на нем удостоверительную надпись, после чего упаковывает в другой конверт и опечатывает его.

При этом нотариус разъясняет завещателю, что текст документа должен быть составлен таким образом, чтобы после открытия завещания не возникло недоразумений, неясностей или разногласий. После этого завещание принимается нотариусом на хранение[56].

Закрытое завещание может быть вскрыто нотариусом только после смерти завещателя, в присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей. Об оглашении завещания составляется протокол, в котором отображается весь текст документа. Протокол подписывают нотариус и свидетели. Наследникам, указанным в этом завещании, нотариус выдает соответствующее свидетельство, на основании которого они могут оформить полученное наследство[57].

В ГК РФ существует завещательное возложение. По такому завещанию наследник получит имущество, только выполнив указанные в документе требования завещателя. Причем условия должны существовать на момент смерти наследодателя, а не на момент его составления.

Указываемые условия могут быть самыми различными, они могут быть связаны с образованием (наследник получает квартиру только после окончания вуза) или со вступлением в брак, рождением ребенка и так далее[58]. Закон предусматривает два способа принятия наследства – формальный и фактический.

Формальный способ заключается в подаче нотариусу по месту открытия наследства или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя[59].

Закон устанавливает срок для принятия наследства. По общему правилу принять наследство можно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Но не всегда бывает точно известен день смерти. В этих случаях при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели - день смерти, указанный в решении суда.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока для принятия наследства, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Заявления наследников, выражающих согласие на принятие наследства, должны быть подписаны лично в присутствии нотариуса, которому подается заявление либо их подписи должны быть удостоверены другим нотариусом или уполномоченным должностным лицом в установленном законом порядке.

Если нотариусом уже было выдано свидетельство о праве на наследство, а затем восстановлен срок для принятия наследства другому наследнику, выданное свидетельство о праве на наследство аннулируется нотариусом с согласия наследников либо признается в судебном порядке недействительным[60].

Фактическое принятие наследства означает, если не доказано иное, совершение фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства.

Для признания фактического принятия наследства необходимо представление соответствующих доказательств. По сложившейся в России нотариальной практике бесспорным доказательством фактического принятия наследства является факт совместного проживания с наследодателем на день смерти (подтверждается представлением справки о месте жительства умершего на день смерти с указанием проживающих с ним на день смерти членов семьи).

Таким образом, для подачи нотариусу заявления о принятии наследства, необходимо предъявление:

- cвидетельства о смерти (для подтверждения факта открытия наследства);

- cправки о последнем месте жительства умершего (для подтверждения места открытия наследства);

- документов, подтверждающих родство с наследодателем (указанные документы предъявляются, если умерший не оставил завещание либо в завещание не указано какому именно родственнику завещано имущество).

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

Свидетельство о праве на наследство на недвижимое имущество должно быть зарегистрировано в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, свидетельство о праве на наследство на транспортные средства – в органах ГИБДД, свидетельство о праве на наследство на акции – в организации, являющейся реестродержателем акций[61].

Также следует упомянуть о процедуре наследования при отсутствии нотариуса. Должностными лицами, уполномоченными выдавать свидетельства о праве на наследство, являются должностные лица консульских учреждений РФ за рубежом (статья 38 Основ законодательства РФ о нотариате).

Если заявление наследника передаётся нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или следующими лицами (далее на этой странице - уполномоченные лица):

- должностными лицами органов местного самоуправления при отсутствии в населённом пункте нотариуса;

- должностными лицами консульских учреждений РФ за рубежом;

- начальниками госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений, их заместителями по медицинской части, старшими или дежурными врачами в отношении заявлений граждан, находящихся на излечении в таких учреждениях;

- командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений в отношении заявлений военнослужащих, а в пунктах дислокации, где нет нотариусов и других уполномоченных совершать нотариальные действия лиц, также заявлений работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих;

- начальниками мест лишения свободы в отношении заявлений граждан, находящихся в местах лишения свободы;

- должностным лицом администрации учреждения социальной защиты населения, руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения в отношении заявлений граждан, находящихся в таких учреждениях.

2.2.Новеллы в отечественном законодательстве о наследовании (с 01.09.2018 г.)

В России 1 сентября 2018 года вступит в силу закон, расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти.  К главным изменениям, которые внес новый закон в процесс наследования, можно отнести наделение наследников возможностью отказаться от наследственного имущества в пользу иных лиц[62]. Кроме того, вводится новое для российского наследственного права понятие – наследственный фонд.

Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит при составлении завещания: устав и условия управления фондом, порядок, размер, способы и сроки образования имущества фонда, условия распоряжения имуществом и доходами фонда, лица, назначаемые в состав органов этого фонда, и т. д., причём установленные правила не смогут быть изменены после смерти наследодателя.

Данный фонд сможет обеспечить защиту интересов кредиторов умершего, которые могут предъявить требования по выплате долга ко всем наследникам, в том числе фонду. Также фонд будет защищать права несовершеннолетних детей наследодателя, которые смогут получить свое имущество вне зависимости от завещания.

Нововведение устанавливает возможность делать выплаты и другим лицам, помимо членов семьи наследодателя, которые будут определяться попечительским советом фонда. Это, в частности, позволит реализовать волю умершего по осуществлению благотворительности.

Надо обязательно иметь в виду, что наследственный фонд — это юридическое лицо, которое создается для управления наследством умершего: деньгами, бизнесом и другими активами. Такой фонд может быть создан только по желанию наследодателя (он прописывает это в завещании) и только после его смерти. Фонд позволяет сохранить имущество человека и управлять им так, как он этого хотел бы.

Таким образом, фактически все наследуемое имущество сразу после смерти владельца аккумулируется в фонде. В завещании наследодатель сам определяет устав и условия управления фондом: порядок, размер, способы и сроки образования имущества, условия распоряжения имуществом и доходами, лиц, которым доверено управление.

Из имущества, переданного фонду, или из доходов от управления имуществом фонда могут производиться выдачи указанным в завещании лицам — членам семьи наследодателя, различным организациям или гражданам, не являющимся наследниками умершего.

В первую очередь возможность создания фонда предусмотрена законодательством для состоятельных людей, владельцев бизнеса, имеющих много активов. Однако имущественного ценза нет. Например, человек, имеющий несколько квартир и зарабатывающий на их сдаче или перепродаже, тоже может учредить фонд, который после его смерти продолжит получать доход от управления этими активами и будет выплачивать определенные суммы указанным в завещании лицам.

Судебные разбирательства, связанные с наследством, — одни из самых распространенных имущественных споров. Избежать их наследникам помогает заранее составленное владельцем имущества завещание.

Законодательство позволяет завещать любое имущество: деньги, драгоценности, машины, недвижимость и другое. Также наследникам передаются имущественные права и обязанности: например, обязанность продолжать выплачивать ипотечный кредит завещателя, если наследуемая квартира куплена по ипотеке[63].

Стоит учесть, что часто в завещаниях используют формулировку «все имущество, которое окажется мне принадлежащим». В этом случае завещателю при жизни не приходится всякий раз переписывать документ, когда меняется состав имущества — например, приобретена другая квартира.

Завещатель может передать один и тот же предмет собственности (например, недвижимость) нескольким наследникам и, если захочет, указать доли каждого из них. Если в завещании доли не будут указаны, то имущество разделят между наследниками поровну.

Само собой разумеется, что россияне, как и граждане других стран, имеют право завещать свое имущество любым лицам: родственникам, друзьям, посторонним людям, юридическим лицам, иностранцам, государству. Они также могут лишить наследства одного, нескольких или всех своих законных наследников, не объясняя причин. Однако если у завещателя есть несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, то они будут иметь право на долю наследства вне зависимости от завещания.

Более того, в любом завещании можно указать «запасного» наследника — на случай смерти или отказа от завещания наследника, выбранного изначально.

После того, как с 1 сентября 2018 года вступит в силу закон, после смерти наследодателя и по его завещанию может быть создан наследственный фонд, который станет одним из наследников наряду с указанными в завещании лицами или наследниками по закону.

Если завещатель не вспомнил в завещании обязательных наследников, то их полный круг будет определяться в день открытия наследства и нотариус пересчитает доли.

По завещанию имущество передается в соответствии с волей умершего. Если умерший не оставил завещания, то происходит наследование по закону.

В отдельных случаях завещание может быть составлено без заверения нотариуса — если человек не может обратиться в нотариальную контору и находится в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих его жизни. В этом случае документ составляется в письменной форме и собственноручно подписывается также в присутствии двух свидетелей.

Обычно на принятие наследства дается шесть месяцев, которые отсчитываются с даты смерти наследодателя или объявления его умершим. Для того чтобы вступить в права наследования, следует подать нотариусу заявление об открытии наследственного дела — в том районе, где был зарегистрирован родственник и где выдано свидетельство о смерти.

Может случиться так, что наследник на момент смерти родственника проживал с ним по одному адресу и был там зарегистрирован, то наследственное дело он может открыть в любой момент. Этот наследник считается фактически принявшим наследство, и шестимесячный срок на него не распространяется.

Документ может храниться у наследодателя или у нотариуса. Информация о заверенном завещании попадает в электронный реестр Единой информационной системы нотариата — там также отражается отмена или замена завещания на новое. Доступ к системе есть у всех российских нотариусов. Поэтому наследники, которые не знают, где хранится завещание их родственника, могут получить данные нотариуса, заверившего документ, в любой нотариальной конторе на территории России.

Важно найти завещание, поскольку нередки случаи, когда наследник первой очереди вступает в наследство по закону, а потом появляются другие наследники с завещанием — и все сделки с имуществом по этому наследству приходится оспаривать.

Наследнику нужно принести нотариусу документы: оригинал свидетельства о смерти или его дубликат, справку о том, кто проживал с ним на момент смерти, документальное подтверждение родственных отношений (свидетельство о рождении или о браке). Если родственная связь длинная, нужно показать всю цепочку родства — со свидетельствами о рождении и брака всех родственников, стоящих между наследодателем и наследником.

Свидетельство о наследстве представляет собой официальный документ, выдаваемый нотариусом по заявлению наследника и подтверждающий его права на наследуемое имущество.

Законодательством не определен срок, когда заявитель должен получить указанное свидетельство. Государство наделяет его правом сделать это в любое время после наступления срока выдачи данного документа[64].

Гражданин, вступивший в наследство и зарегистрировавший переход прав на него в Росреестре, становится его полноправным собственником и с этого момента начинает нести бремя содержания своего имущества, которое включает в себя, в том числе, оплату налогов и иных обязательных платежей (налог на имущество граждан, транспортный налог, налог с продажи недвижимого имущества и пр.).

За наследство предусмотрена госпошлина, которая рассчитывается исходя из очереди наследования и стоимости наследства. Ставки госпошлины за наследство всего две: 0,3% — для наследников первой очереди и 0,6% — для всех остальных.

Также нужно оплатить услуги нотариуса — их стоимость рассчитывается исходя из госпошлины и стоимости наследства.

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественное законодательство достаточно подробно регламентирует процесс наследования, выделяя два основных направления – наследование по завещание и по закону. Большим шагом к укреплению института наследования является готовящееся с 1 сентября текущего года введение наследственных фондов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. В соответствии с целью и задачами исследования, последовательно были рассмотрены различные аспекты выбранной темы.

Исходя из вышеизложенного, нужно сделать следующие выводы.

Наследование является универсальным преемством, то есть наследник, вступая в наследство, единым актом приобретает все имущество наследодателя как единое целое. Универсальный характер наследования также проявляется в том, что к наследнику переходят и права и обязанности, которые входят в состав наследства. Исторически сложилось два вида наследования - по завещанию или по закону.

Принятие долгожданной части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации крайне своевременно. Указанный нормативный правовой акт должен заложить основу развития наследственных правовых отношений в нашей стране на новом, более качественном уровне. Представляется необходимым тщательный анализ положений новой, так называемой, «наследственной конституции России», включающий как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику.

Применение на практике положений части третьей ГК РФ, посвященных регулированию вопросов наследственного права, покажет, насколько оправданна некоторая усложненность ряда правовых конструкций, использованных в данном нормативном правовом акте, например, обязательной доли, наследования нетрудоспособными (иждивенцами и др.).

Все   основные   положения   наследственного   права закреплены   в  III части   Гражданского   кодекса   РФ.   Кратко их можно охарактеризовать следующим образом:

- наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

- в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

- ГК РФ выделяет два основания наследования - завещание и закон и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

- наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные участки, предприятия, вещи ограниченные в обороте, государственные награды и т.д. обладает своими особенностями.

Основными тенденциями развития наследственного права являются:

- расширение круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания;

- расширение круга переходящего по наследству имущества.

Отдельно следует отметить вступающие в силу с 1 сентября 2018 года изменения в законе, дающие возможность создавать наследственный фонд.

Изученные в процессе подготовки курсовой работы различные аспекты проблемы наследования представляют для автора значительный интерес, планируется продолжить изучение данного вопроса

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
  2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года (официальный текст с изменениями на 10 апреля 1957 года). М.: Юридическая литература. 1957.
  3. Гражданский Кодекс РСФСР 1964 года, раздел VII, Наследственное право // Приложение к учебно-методическому пособию: Власов Ю.Н., Наследственное право РФ. М.: Юрайт, 1998.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016).
  5. Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования» // СУ РСФСР. -1918. № 34. - Ст. 456.
  6. Декрет ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР»// СУ РСФСР.- 1917. № 36. - Ст. 423.
  7. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. - URL http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=241 (дата обращения 06.04.2018).
  8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1 (с посл. изм. и доп.) // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. - № 10. - Ст. 357.
  9. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию.// Ведомости ВС СССР. 1945. -№15.

Монографии и учебные пособия.

  1. Антимонов Б.С., Граев К.А. Советское наследственное право. М.: Госюриздат, 1955. – 264 с.
  2. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - URL http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-budanov.html#ruspr (дата обращения 07.04.2018).
  3. Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. История советского гражданского права. Юрид. изд-во МЮ СССР, 1949. - 544 c.
  4. Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2016. — 359 с.
  5. Зайцева, Т. И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / Т. И. Зайцева, П. В. Крашенинников. — М.: Статут, 2013.- 261 с.
  6. Крашенинников П. В., Зайцева Т. И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения (издание четвертое, переработанное и дополненное). М.: Статут. 2015. — 458 с.
  7. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). М: Спарк., 1995. – 560 с.

Статьи в профессиональных изданиях и сборниках научных конференций

  1. Абраменков М. С. Общая характеристика завещания как основания наследования // Нотариус. — 2015. — N 6. — С. 15–21.
  2. Гао Я. Сравнительный анализ института наследования в Китае и России [Текст] // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. — С. 93-95. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/226/12094/ (дата обращения: 05.04.2018).
  3. Журавлева Н. Н. Гражданско-правовое регулирование наследования по завещанию на примере России и стран СНГ // Молодой ученый. — 2016. — №20. — С. 511-512. — URL https://moluch.ru/archive/124/34111/ (дата обращения: 05.04.2018).
  4. Кирилловых А. А. Завещание как способ распоряжения наследством // Законодательство и экономика. - 2014.- N 10. — С. 73–76.
  5. Рассказова Н. Комментируем законы // Нотариальный вестник — 2012. — № 10. — с. 40–42.
  6. Хагаджиева Р. Наследование по завещанию // Пиковик. — 2012. — № 5. — с.6–7.
  7. Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. — 2014. — №12. — С. 217-224. — URL https://moluch.ru/archive/71/12253/ (дата обращения: 05.04.2018).
  1. Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2016. — С. 26.

  2. Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. — 2014. — №12. — С. 217-224. — URL https://moluch.ru/archive/71/12253/ (дата обращения: 05.04.2018).

  3. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). М: Спарк., 1995. С. 112.

  4. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - URL http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-budanov.html#ruspr (дата обращения 07.04.2018).

  5. Там же.

  6. Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2016. — С.58.

  7. Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. — 2014. — №12. — С. 217-224. — URL https://moluch.ru/archive/71/12253/ (дата обращения: 05.04.2018).

  8. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). М: Спарк., 1995. – С. 197.

  9. Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2016. – С. 264.

  10. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). М: Спарк., 1995. – С. 172.

  11. Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2016. - С. 92.

  12. Там же. – С. 118.

  13. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - URL http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-budanov.html#ruspr (дата обращения 07.04.2018).

  14. Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. — 2014. — №12. — С. 217-224. — URL https://moluch.ru/archive/71/12253/ (дата обращения: 05.04.2018).

  15. Там же.

  16. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – URL http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-budanov.html#ruspr (дата обращения 07.04.2018).

  17. Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2016. С. 72.

  18. Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. История советского гражданского права. Юрид. изд-во МЮ СССР, 1949. – С. 249.

  19. Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования» // СУ РСФСР. -1918. № 34. - Ст. 456.

  20. Антимонов Б.С., Граев К.А. Советское наследственное право. М.: Госюриздат, 1955. – С. 81.

  21. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года (официальный текст с изменениями на 10 апреля 1957 года). М.: Юридическая литература. 1957.

  22. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.// Ведомости ВС СССР. 1961. - № 50. - Ст. 526.

  23. Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. — 2014. — №12. — С. 217-224. — URL https://moluch.ru/archive/71/12253/ (дата обращения: 05.04.2018).

  24. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - URL http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-budanov.html#ruspr (дата обращения 07.04.2018).

  25. Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. — 2014. — №12. — С. 217-224. — URL https://moluch.ru/archive/71/12253/ (дата обращения: 05.04.2018).

  26. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - URL http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-budanov.html#ruspr (дата обращения 07.04.2018).

  27. Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. История советского гражданского права. Юрид. изд-во МЮ СССР, 1949. – С. 319.

  28. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию.// Ведомости ВС СССР. 1945. -№15.

  29. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - URL http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-budanov.html#ruspr (дата обращения 07.04.2018).

  30. Антимонов Б.С., Граев К.А. Советское наследственное право. М.: Госюриздат, 1955. – С. 129.

  31. Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. — 2014. — №12. — С. 217-224. — URL https://moluch.ru/archive/71/12253/ (дата обращения: 05.04.2018).

  32. Там же.

  33. Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2016. — С. 143.

  34. Антимонов Б.С., Граев К.А. Советское наследственное право. М.: Госюриздат, 1955. – С. 180-181.

  35. Гражданский Кодекс РСФСР 1964 года, раздел VII, Наследственное право // Приложение к учебно-методическому пособию: Власов Ю.Н., Наследственное право РФ. М.: Юрайт, 1998.

  36. Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. История советского гражданского права. Юрид. изд-во МЮ СССР, 1949. – С. 351.

  37. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. - URL http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=241 (дата обращения 06.04.2018).

  38. Зайцева, Т. И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / Т. И. Зайцева, П. В. Крашенинников. — М.: Статут, 2013.- С. 48.

  39. ст. 1123 ГК РФ.

  40. ст. 1119 ГК РФ.

  41. п. 2 ст. 1149 ГК РФ.

  42. п. 4 ст. 1149 ГК РФ.

  43. п. 4 ст. 1117 ГК РФ.

  44. ст. 1125, 1126, 1127, 1128, 1120 ГК РФ.

  45. Кирилловых А. А. Завещание как способ распоряжения наследством // Законодательство и экономика. - 2014.- N 10. — С. 73–76.

  46. ст. 1111 ГК РФ.

  47. п. 1 ст. 1142 ГК РФ.

  48. п. 1 ст. 1143 ГК РФ.

  49. п. 1 ст. 1144 ГК РФ.

  50. статьи 1142 – 1144 ГК РФ.

  51. п. 2 ст. 1142 ГК.

  52. п. 2 ст. 1143 ГК.

  53. п. 2 ст. 1144 ГК.

  54. п. 1, 2 ст. 1116 ГК РФ.

  55. п. 1 ст. 1126 ГК РФ.

  56. п. 2, 3 ст. 1126 ГК РФ.

  57. п. 4 ст. 1126 ГК РФ.

  58. п. 1 ст. 1139 ГК РФ.

  59. ст.1115 ГК РФ.

  60. Журавлева Н. Н. Гражданско-правовое регулирование наследования по завещанию на примере России и стран СНГ // Молодой ученый. — 2016. — №20. — С. 511-512. — URL https://moluch.ru/archive/124/34111/ (дата обращения: 05.04.2018).

  61. Хагаджиева Р. Наследование по завещанию // Пиковик. — 2012. — № 5. — с.6–7.

  62. Ст. 1158 ГК РФ.

  63. Абраменков М. С. Общая характеристика завещания как основания наследования // Нотариус. — 2015. — N 6. — С. 15–21.

  64. ст. 1163 ГК РФ.