Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

«Понятие и виды наследования» . . . .

Содержание:

Введение

Актуальность исследования правового регулирования принятия наследства и отказа от него в Российской Федерации в настоящее время обусловлена тем, что со времени восстановления в России права на частную собственность, а также возможности распоряжаться своей собственность по своему усмотрению наследование стало одним из важнейших элементов гражданской правоспособности.

В последние годы все большее количество людей обращаются к нотариусам за юридической поддержкой, интересуется различными правовыми вопросами, связанными с наследством.

Тем не менее, все еще присутствует недостаточная осведомленность граждан о наследственных правах и обязанностях. Однако построение современного гражданского общества, основанного на частной собственности, без эффективного регулирования наследственного права практически невозможно, поэтому анализ правового регулирования принятия наследства и отказа от него является особенно актуальным. Также особенно актуальными являются практические вопросы судебной практики в части принятия наследства и отказа от него.

Объектом настоящей работы являются гражданские отношения, возникающие в связи с приобретением наследства.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие рассматриваемые отношения, а также практика их применения.

Цель исследования состоит в анализе сущности и значения наследства и виды наследства.

Поставленная цель обусловила необходимость решения нескольких задач:

– охарактеризовать правовые основы принятия наследства;

– рассмотреть состав наследства;

– проанализировать время, место открытия наследства по закону;

– определить сущность наследования по завещанию как способ распоряжения имуществом на случай смерти;

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды таких ученых, как Б.А. Булаевский, А.Л. Маковский, К.П. Победоносцев, В.И. Серебровский, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, Ю.Н. Власов, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.

Методологическая основа исследования построена на общенаучном диалектическом методе научного познания. Наряду с этим применялись исторический, логический и другие методы научного исследования. Нормативную основу работы составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ (далее – ГК РФ), Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-12; Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от 03.07.2016).

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами, включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников.

Глава 1. ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

1.1. Понятие наследования

Как известно, время переходящие от умершего к иным субъектам имущественные блага традиционно именуются в законе и в цивилистической доктрине наследственным имуществом, наследственной массой или, что то же самое, - наследством. Возникновение соответствующего правового режима и соответственно наследственных отношений закон связывает с особым юридическим фактом, обычно именуемым открытием наследства[1].

В ч. 4 ст. 35 Конституции РФ закреплено: «Право наследования гарантируется»[2]. Краткость отечественной конституционной нормы подчёркивает важность отраслевого регулирования. Конституция РФ не отвечает на многие вопросы, среди которых центральным является: кому и что гарантируется?[3]

В целях реализации данного конституционного положения требуется система норм наследственного права. Основная масса таких норм содержится в ГК РФ. Так, в Российской Федерации наследственные отношения в настоящее время урегулированы разделом V ГК РФ (части третьей) «Наследственное право», включающим пять глав: «Общие положения о наследовании» (глава 61), «Наследование по завещанию» (глава 62), «Наследование по закону» (глава 63), «Приобретение наследства» (глава 64), «Наследование отдельных видов имущества» (глава 65). Часть третья ГК РФ вступила в действие в соответствии указывают с Федеральным законом от 26.11.2001 № 147-ФЗ с 1 марта 2002 г. Результатом десятилетнего обобщения практики применения ее норм стало Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании».

В соответствии с п. 2 ст. 1110 ГК РФ отношения наследования регулируются ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. К другим законам можно отнести, в частности: Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Семейный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другие.

Раздел V Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), закрепляет понятие наследования и наследства, а также определяет судьбу имущества физического лица на случай его смерти. Уяснение данных терминов имеет важное значение для понимания сути наследственных правоотношений.

Начнем наше исследование с понятия «наследование». Статья 1110 ГК РФ дает нам легальное определение понятия наследования. Так, согласно данной статье «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное».

Из данного определения мы видим, что сущность наследования состоит во вступлении наследника в уже существующие правоотношения. Наследование, переход наследственного имущества реализуются в рамках наследственного правоотношения, возникающего на основании юридических фактов, установленных законом. Основанием возникновения наследственного правоотношения является событие - смерть наследодателя.

В юридической литературе понятие «наследование» понимается авторами по-разному, однако суть остается одна. Так, например, C.С. Желонкин[4] под наследованием понимает переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства.

Другие авторы характеризуют наследование как особый механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон, либо сам умерший обозначил в качестве своих наследников. По их мнению данный механизм направлен на то чтобы, с одной стороны, определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, с другой же - обеспечить имущественные (а иногда и не только) интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Важно отметить, что данные обстоятельства предопределили появление правила, согласно которому имущество (включая весь комплекс наследование субъективных имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам как единое целое.

В.А. Белов различает два понятия: «наследование» и «наследственное правопреемство». При этом под наследованием автор понимает «отношения по безвозмездному приобретению фактического господства над имущественной массой умершего...» и использует этот термин для обозначения «фактических отношений, а не юридических форм», - к последним отнесено понятие «наследственное правоотношений правопреемство». Заметим, что такая дифференциация вполне оправданна и заслуживает внимания.

Такого же мнения придерживался и В.И. Серебровский отмечая, что наследование есть наследственное правопреемство, т.е. переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам - его наследникам в установленном законом порядке. Если наследование рассматривать как правопреемство (что не подвергается сомнению в современной отечественной цивилистике), то на первый план выходят именно процессуальные нормы, которые с момента открытия наследства до выдачи свидетельства о праве собственности сопровождают порядок перехода имущественных прав.

Таким образом, наследственным правопреемством называется единовременный посмертный переход всех частных прав и обязанностей, принадлежавших физическому лицу (наследодателю), к одному или нескольким иным лицам, за которыми по основаниям, установленным законом, признана способность к вступлению в соответствующие правоотношения - к наследникам, подлежащим призванию к наследованию. Такое или идентичное по смыслу определение наследственного правопреемства (наследования, наследства) дается всеми без исключения отечественными авторами работ по наследственному праву.

Наследственное правопреемство является частным случаем универсального правопреемства - посмертным универсальным правопреемством.

В литературе и законодательстве при характеристике наследственного правопреемства как универсального обращается внимание на то, что вся совокупность прав и обязанностей, принадлежавших умершему (его имущество), «...переходит к другим лицам... в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса не следует иное» (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). То есть отнесение наследственного правопреемства к разряду правопреемства универсального предопределяется спецификой его объекта - наследственной массой, представляющей собой, как известно, единство прав и обязанностей наследодателя.

Правопреемство универсально тогда, когда оно является всеохватным, всеобъемлющим, всепоглощающим, все в себя включающим, комплексным или системным. Правопреемство универсально тогда, когда оно касается не тех прав и обязанностей, что произвольно выбраны из всей их общей массы, а самой общей массы прав и обязанностей в целом, системного единства прав и обязанностей.

Установив, что означает характеристика наследования как правопреемства универсального, теперь нужно установить, что дает нам знание о том, что оно является к тому же и правопреемством посмертным. Из характеристики наследственного правопреемства как преемства посмертного естественным (этимологическим) образом следует, что о правопреемстве нет возможности рассуждать без наступления такого юридического факта, как смерть правопредшественника, или иного обстоятельства, имеющего юридическое эквивалентное значение, а именно объявления гражданина умершим (гл. 30 ГПК РФ) или судебного установления факта его смерти (гл. 28 ГПК РФ)[5].

Только умерший может быть назван наследодателем; стало быть, только смерть или приравненный к ней с точки зрения своего юридического право значения факт позволяют говорить о наследодателе, наследниках, наследстве, вступлении в силу завещания, наследственном правопреемстве и т.д., словом, только смерть приводит в действие могут нормы наследственного права. Поскольку само понятие о смерти характерно только для физических лиц (граждан), очевидно, что предшественниками в наследственном преемстве (наследодателями) могут быть только физические лица (граждане), к тому же уже умершие (покойники).

«Наследства» в юридическом смысле после организаций или государств не бывает. Это утверждение нельзя автоматически распространять на наследников, по крайней мере наследников по завещанию: в качестве таковых могут выступать любые субъекты гражданского права - не только физические, но и юридические лица, а также публично-правовые образования. Само наступление смерти, а также когда вызываемые им наследственно-правовые последствия принято называть открытием наследства.

Момент (день) наступления смерти называется временем открытия наследства; место ее наступления - местом открытия наследства.

Именно момент наступления смерти определяет:

- состав наследственной массы - объекта наследственного правопреемства;

- состав (круг) лиц, подлежащих призванию созданием к наследованию, - наследников, общему, а вместе с ним и моменты;

- возникновения наследственных правоотношений;

- наступления самого наследственного правопреемства - тот самый «один момент», в который происходит переход наследственной массы «как единого целого».

Все эти особенности также вытекают из посмертной природы наследственного правопреемства. Таким образом, понятие наследственного правопреемства лежит исключительно на пересечении понятий о правопреемстве универсальном и посмертном. Несмотря на всю краткость, не будет ошибки в таком, например, определении наследственного правопреемства: наследственным называется правопреемство универсальное и посмертное. Точно так же не будет ошибки и в рассуждении, согласно которому, если мы знаем о некоем случае правопреемства, что оно было универсальным и посмертным, то мы можем с уверенностью сказать, что оно было еще и наследственным. Правопреемства универсального и посмертного, но в то же время не являющегося наследственным, не существует.

Понятие «наследство» также играет немаловажную роль в наследственных отношениях. Смерть физического лица вызывает к жизни особые общественные - отношения по определению юридической судьбы имущества, принадлежавшего покойному. Поскольку их содержанием является определение юридической посмертной судьбы чужого имущества, а все юридические явления тем или иным образом сводятся к субъективным правам и обязанностям, можно сказать, что объектом этих отношений становится даже не само имущество, а права на имущество умершего и обязанности, его обременяющие.

Если обратиться к ГК РФ, то можно сказать, что в нем такой термин как «имущество» используется с разных позиций. Так, например, в одних случаях под имуществом законодатель понимает вещи - предметы материального мира, могущие быть в обладании людей и служащие удовлетворению их потребностей. На это указывают такие статьи как 130, 209 ГК РФ и т.д. В других случаях под имуществом в ГК РФ понимаются вещи, принадлежащие субъекту, и его имущественные права. Так, ст. 56 ГК РФ обращает внимание на то что юридические лица (за исключением учреждений) отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

Очевидно, что отвечать по своим обязательствам можно только активом, т.е. вещами и правами, но ни в коем случае не пассивом (долгами, обязанностями).

Делаем вывод, что ст. 56 ГК РФ говорит нам об имуществе как о вещах и имущественных правах[6]. Однако хочется отметить, что в гражданском законодательстве имеет место нелогичность при определении понятия «наследство» и заключается непосредственно в том, что если при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. как совокупность прав и обязанностей, то вещи в составе наследства упоминаться не должны. Ведь по наследству переходит право собственности на эти вещи.

Таким образом, наследование представляет собой посмертный переход всех частных прав и обязанностей, принадлежавших физическому лицу (наследодателю), к одному или нескольким иным лицам, за которыми по основаниям, установленным законом, признана способность к вступлению в соответствующие правоотношения - к наследникам, подлежащим призванию к наследованию.

Итак, в ходе анализа понятий «наследование» и «наследство» можно утверждать, что именно они служат базой возникновения наследственных отношений и являются ключевыми.

1.2. Состав наследства

Наследование объекта (переход) и любые другие публичные правоотношения связаны с объектом.

Связи наследования объектов - это наследство (наследственная масса) - набор, принадлежащий наследодателю в день открытия наследства вещей и другого имущества, включая имущественные права и обязанности.

Основная концепция наследования приведена в статье 1112 гражданского кодекса, согласно которой «имущество принадлежало завещателю в день открытия материала для наследования, другое имущество, включая имущественные права и обязанности».

Но в литературе не было достигнуто консенсуса по таким понятиям, как «наследственная масса», «достояние», «наследие», которые по своей правовой природе идентичны. Это, в свою очередь, порождает существование различных подходов к определению понятия наследования и,

что самое важное, его составляющих элементов, что имеет важное значение для правоохранительных органов.

Итак, в литературе позиция, согласно которой понятие «наследственная собственность» отождествляется с Общей концепцией «собственности»: в наследство наследнику движущихся вещей, разные права, а вместе с ними и долги (обязательства) умершего. Ю.. К. Толстой справедливо замечает, что «имущество не может быть сведено к простым имущественным правам и обязанностям и, следовательно, более правильно говорить о наследии или о наследственной части, но не о наследственном имуществе, которое сознательно или невольно сужает круг объектов наследственных преемственность ".

Как уже упоминалось в имуществе, которое принадлежало наследодателю в день открытия имущества наследования, другое имущество, включая имущественные права и обязанности (статья 1112 гражданского кодекса). Исключены из наследства следующие:

- права собственности и обязанности, неразрывно связанные с лицом завещателя (право на алименты или платежное обязательство компании, имеющее право на получение компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью наследодателя);

- права собственности и обязательства, изменения в порядке правопреемства не допускаются законом (в частности, суммы смены, которые обеспечивают средства к существованию завещателя, не полученные им в жизни (статья 1183 гражданского кодекса), право на эти средства не могут быть включены в недвижимость);

- моральные права; другие неосязаемые выгоды.

Права и обязанности, принадлежащие первой группе, имеют одну общую черту: они должны быть неразрывно связаны с личностью умершего. Это соединение должно быть неразрывным, то есть вне законного права или обязательства не может существовать. Лицо, обладающее этим правом (лицо, получающее пособие на ребенка или размер компенсации, причиненного здоровью или пожизненному ущербу), имеет право на получение периодических платежей, целью которых является обеспечение условий для нормальной жизни и деятельности человека. Поэтому смерть лица, получающего такие периодические платежи, прекращает это право.

Определенные виды имущественных прав и обязанностей, принадлежащих первой группе, не обязательно должны указываться в гражданском кодексе или в другом законе. Они автоматически включаются в эту группу, если они упомянули неразрывную связь с личностью умершего.

Учитывая первую категорию исключений из части наследственной массы, следует также отметить, что эта формула не включает прав и обязанностей, вытекающих из договоров, заканчивающихся смертью физического лица (статья 418 гражданского кодекса). Например, наследование не дает права на получение арендных платежей после смерти пожизненного аннуитета получателя. Когда смерть гражданина прекращается, агентское соглашение, независимо от того, в каком качестве (основной или агент) присутствовал наследодатель.

В качестве общего правила соглашение Комиссии прекращается со смертью Комиссии (статья 1002 Гражданского кодекса) и договор о некомпенсированном использовании со смертью гражданина-заемщика, если иное не предусмотрено договором (статья 701 гражданского кодекса). Еще нерешенным остается вопрос об изгнании из наследственной массы моральных прав. Конечно, невозможно наследовать право на жизнь, право на личную неприкосновенность, честь, достоинство и деловую репутацию.

В этом случае особый интерес представляют исключительные права, а именно моральные права автора. С одной стороны, эти права не наследуются, а с другой - некоторые из них, в частности, право на разглашение произведения, могут передаваться. Кроме того, ссылка законодателя на тот факт, что в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, моральными правами и другими нематериальными выгодами, принадлежащими умершему, может осуществляться и защищаться другими лицами, включая наследников правообладателя (пункт 1 статьи 150 Гражданского кодекса), он порождает дискуссию о необходимости включения некоторых моральных прав в имение. Исходя из этого, Ю. К. Толстой приходит к выводу, что некоторые моральные права и нематериальные выгоды «принадлежат наследникам владельца в качестве его преемника».

М. Н. Малеин со ссылкой на статью 29 действующего законодательства Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года предполагает, что право на публикацию после смерти автора переходит к его наследникам. М. Н. Малейн также отмечает, что закон не устанавливает каких-либо мер контроля за действиями наследников, они руководствуются своими соображениями, если воля автора в отношении права на раскрытие конкретно не оговаривается в завещании.

Устранение части наследования моральных прав влечет за собой устранение других элементов нынешних отношений и из-за невозможности его существования не защищает (в некоторых случаях - осуществлять) какое-либо право или пользу умершего. Неясно, как наследники смогут реализовать и защитить права умершего, не включив их в имение. Для защиты личных неимущественных прав сначала следует признать его объектом гражданского права, в частности, включить его в имущество, которое подлежит соответствующему режиму гражданского права, включая защиту прав. Защита прав на личную собственность завещателя вне подсектора гражданского права - право наследования - нереально.

А. В. Павлов также отмечает, что Гражданский кодекс Российской Федерации как важнейший закон не может и не должен подвергаться введению частых изменений. Однако уязвимость содержания статьи 1112 гражданского кодекса очевидна. В этой связи они предложили, чтобы пункт 3 этой статьи гласил следующее: «Личные неимущественные права и нематериальные выгоды являются частью наследства на условиях и в порядке, установленном Федеральным законом».

Похоже, что логическое решение этой проблемы можно найти в нормах гражданского кодекса. Например, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса можно заключить соглашения об издании и дальнейшем использовании имиджа гражданина. Тот факт, что закон напрямую предусматривает контракты с нематериальным контентом, позволяет сделать вывод о неотъемлемой природе некоторых моральных прав.

Кроме того, в соответствии со статьей 1267 Гражданского кодекса автор имеет право в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя, указать лицо, которому он доверяет защиту авторства, имя автора и неприкосновенность произведений после его смерти. Этот человек осуществляет свои полномочия на всю жизнь. В отсутствие таких указаний или в случае отказа назначил автора от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица защиту авторства, авторского имени и неприкосновенности произведений, выполняемых наследников авторов, их правопреемников и других заинтересованных лиц ».

В отношении права раскрывать работу в разделе 3 статьи 1268 Гражданского кодекса четко оговаривается, что произведение не публикуется в течение жизни композитора, может быть опубликовано после его смерти, лицо, имеющее исключительное право на произведение, если раскрытие не противоречит воле автора, определенно выраженной в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и т. д.). И согласно статье 1270 ГК России.

Поэтому, исходя из своего фирменного характера, он может обращаться к наследникам правообладателя в составе имуществ в соответствии со статьями 1110 и 1112 Гражданского кодекса. Таким образом, в отношении права раскрывать работу законодателя была установлена возможность перехода к наследникам автора путем наследования.

Как общее правило, поместье включало только то, что имел гражданин во время его смерти. Все, что он мог получить в будущем, но не получил, не передается по наследству. Вместе с тем следует отметить, что в случаях, прямо предусмотренных законом, по наследству передавать не только существующие права и обязанности, но и права, которые завещатель в течение своей жизни не успевал легализовать, но принять необходимые меры для получения их.

Таким образом, в соответствии с пунктом 8 Постановления Пленума Верховного Суда от 24 августа 1993 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ« О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации », если гражданин, который подал заявку заявление о приватизации и необходимые документы, скончались до регистрации договора о передаче жилых помещений в собственность до или до регистрации контракта местной администрацией в случае спора о включении жилого помещения или его в этом случае вы должны иметь в виду, что это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований наследника, если умерший, выразивший жизнь за приватизацию занятых помещений, не снял свое заявление, поскольку по причинам, не зависящим от него, не смог следовать всем правилам составления документов о приватизации, в которых ему нельзя было отрицать.

Несмотря на то, что высший суд разработал соответствующие рекомендации, на практике не перестают возникать связанные с решением судебной судьбы имущества. К сожалению, суды нередко игнорируют положения этого постановления Пленума Верховного суда и в удовлетворении соответствующих требований наследников отрицают.

Право на приобретение имущества в силу приобретенного рецепта также является частью наследства. Суть в том, что человек, который открыто, честно и постоянно владел каким-либо имуществом в качестве своего собственного для определенного установленного законом периода (для движимого имущества и пяти лет для недвижимости 15 лет), приобретает право собственности на имущество.

Наследник, ссылаясь на предписание владения, может присоединиться ко времени его владения все время, в течение которого такое имущество принадлежало наследодателю. Толстой говорит, что «здесь в порядке наследственной преемственности наследнику не принадлежит сам закон (это не так), а те элементы правовой структуры, накопление которых необходимо для приобретения по предписанию права собственности. срок приобретения рецепта не истек, к имуществу умершего владельца ограничение не является самим правом собственности, а только возможностью приобретения имущества по истечении срока, указанного в законе терминов ».

Таким образом, концепция наследия охватывает не только существующие права и обязанности, но и некоторое юридическое образование, занимающее промежуточное положение между компетенцией как предпосылкой существования права и существующего субъективного права (обязанности).

Усадьба разная. Унаследовано не только физическое (дом, автомобиль, гараж и т. Д.) И специальные (наличные деньги, облигации, акции и т. Д.) Вещи, но и имущественные права (например, право на роялти, право на получение долга, доступного должнику перед умершим , имеющих право на получение по распоряжению суда и т. д.) и аренды.

Особым образом рассматривается вопрос о наследовании страховой суммы в договоре личного страхования. В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года страховое покрытие личного страхования в связи с выгодоприобретателем в случае смерти застрахованного лица в унаследованном имуществе не включено. Однако в соответствии с пунктом 2 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае смерти лица, застрахованного по договору, не названного другим бенефициаром, бенефициары признали наследников застрахованного лица. Таким образом, неясно, получают ли страховые выплаты наследники в имении.

Непонятно в этом вопросе заявление Н. Внуково, в котором говорится, что «наследники получают страховую сумму, выплачиваемую в случае смерти застрахованного лица - наследодателя, если договор страхования не был указан получателем этой суммы либо хотя и был вызван, но сообщил, что застрахованный умер, а последний из другого получателя не назначен "

Более определенно выразил А. Ю. Рыженков, ссылаясь на пункт 2 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации и полагая, что, поскольку "в личном страховании в случае смерти застрахованного лица назначается выгодоприобретатель (в случае, если бенефициар не назван, как таковой, считаются наследниками застрахованного лица), то есть договор в пользу третьего лица, следовательно, указанная страховая сумма в наследство не может войти ». Похоже, что страховые суммы не включаются в имущество не из-за того, что наследники рассматриваются в качестве бенефициаров по контракту в пользу третьих лиц, а потому, что их включение в имущество в случай смерти застрахованного лица, противоречащий статье 1112 Гражданского кодекса, согласно которому имущество, принадлежащее завещателю, в день открытия имущества для наследования. И поскольку эти взносы производятся в случае смерти застрахованного лица (застрахованное событие - смерть), которые принадлежат ему в жизни, они не могут, поэтому, в поместьях не включены.

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что структура наследственного веса определяется двумя критериями:

во-первых, юридический характер отдельных вещей, прав и обязанностей;

во-вторых, они принадлежат завещателю в день его смерти.

Таким образом, с учетом первого критерия в массе преемственности не включаются права собственности и обязанности, тесно связанные с личностью умершего, выплачиваемые суммам наследодателя, предоставленным в качестве средства к существованию;

Однако к имуществу относятся права, которые находятся на пути от способности к субъективному законодательству (частная квартира), а также некоторые личные неимущественные права, в частности право раскрывать работу (этот вариант указан в пункте 3 статьи 1268 гражданского кодекса).

В соответствии со вторым критерием в последовательности наследства не включается страховая сумма, подлежащая оплате по договору личного страхования.

Такое многообразие отношений собственности с участием наследников не позволяет говорить об абсолютной замене завещателя на наследника. В законодательстве говорится о невозможности наследования индивидуальных прав и обязанностей.

Это просто общие положения об объектах наследства, которые регулируют развитие наследственных отношений.

Глава 2. Виды наследования

2.1. Время, место открытия наследства по закону

Наследование – это переход движимого и недвижимого имущества, прав, обязанностей умершего наследодателя в неизменном виде к его наследникам и другим лицам в порядке универсального правопреемства. Процедура наследования регулируется Гражданским Кодексом РФ, другими законами, и иными нормативными правовыми актами[7].

Согласно главе 65 Гражданского Кодекса РФ в состав наследства входят: средства транспорта и другое имущество, предоставленные на льготных условиях наследодателю государством или муниципальным образованием; вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности, такие как квартира, дача, земельный участок; Когда наследуется земельный участок, вместе с ним по наследству переходят также находящиеся на нем растения, водные объекты, поверхностный (почвенный) слой, который находится в границах этого участка. Раздел земельного участка, который принадлежит наследникам на праве общей долевой собственности, производится учетом минимального размера земельного участка, который установлен для участков соответствующего целевого назначения. Если раздел земельного участка невозможен, то он переходит к наследнику, у которого имеется преимущественное право на получение доли, а другим наследникам выплачивается компенсация[8].

Наследнику члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива не может быть отказано в принятии в члены соответствующего кооператива, так как он имеет полное право на вступление. Если наследников несколько и пай наследодателя перешел ко всем, то решение о том, кто из них может быть принят в члены потребительского кооператива, определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива. Тем наследникам, которые не стали членами кооператива, в обязательном порядке выплачивается причитающаяся им денежная компенсация или выдается вместо нее имущество в натуре.

Доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, паи члена производственного кооператива; В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества.

Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере. Для того чтобы наследник вступил в хозяйственное товарищество или производственный кооператив, требуется согласие других участников товарищества или общества, либо членов кооператива. Если наследник получил отказ в согласии, он имеет право на получение действительной стоимости унаследованной доли (пая) от хозяйственного товарищества или общества, либо производственного кооператива. государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. ограниченно оборотоспособные вещи.

Ограниченно оборотоспособные вещи – это оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства. Ограниченно оборотоспособные вещи наследуются на общих основаниях и специального разрешения на принятие наследства не требуется.

Специальное разрешение (лицензия) требуется только в том случае, если наследник хочет воспользоваться данными вещами, а до получения наследником лицензии, нотариус должен принять меры по охране ограниченно оборотоспособных вещей, входящих в состав наследства. Меры по охране ограниченно оборотоспособных вещей осуществляются по отдельной описи специально уполномоченными органами, такими как: органы внутренних дел; органы санитарного эпидемиологического надзора. При отказе наследнику в выдаче лицензии, либо наследник относится к категории лиц, которые не могут иметь право собственности на определенное имущество, то его право собственности на такое имущество подлежит прекращению, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию[9].

Помимо вышеперечисленного, в состав наследства входят и долги наследодателя. В состав долгов входят: долг по неуплаченному кредиту, процентам на него, штрафные суммы и пени; долги перед физическими лицами; иные виды задолженностей. Если наследник имеет право на обязательную долю в наследстве, то долги наследодателя выплачиваются из стоимости наследства за вычетом стоимости его обязательной доли. Наследник может избежать уплаты кредита за умершего наследодателя в нескольких случаях: если при заключении кредитного договора умершим, была взята соответствующая страховка, которая покрывает кредит в случае смерти заемщика.

Однако наследнику придется выплачивать часть кредита, если суммы страховки не хватит; если наследник не знал о наличии кредита, а банк в течение срока исковой давности не заявил требование о выплате; если предмет залога по кредиту перешел к другому наследнику. Если наследников несколько, то по долговым обязательствам они отвечают солидарно. Каждый из них обязан погасить часть долга, пропорциональную его доле в наследстве. Причем сумма выплат по долгам не может превышать стоимости, причитающейся ему части имущества[10].

В основном, районными судами рассматриваются дела по требованиям, которые основаны на долгах наследодателя. Например, дело по иску о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, или по кредитному договору, либо по платежам в возмещение вреда, которые взыскиваются по решению суда с наследодателя, и другие.

А мировым судьям первой инстанции подсудны дела по требованиям, которые основаны на обязательствах, возникающие у наследников после принятия наследства, таких как уплата процентов, по кредитному договору после открытия наследства, или по коммунальным платежам за полученную от наследодателя квартиру, если цена иска не превышает пятидесяти тысяч рублей, и другие[11]. На основании статьи 1112 ГК РФ в состав наследства не входят:

Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, такие как право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

Права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается гражданским кодексом или другими законами;

Личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Также в состав наследства не входят государственные награды, почетные и памятные знаки[12]. Передача другим лицам государственных награды, почетных и памятных знаков после смерти награжденного, осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации[13]. Наследственная масса переходит к наследникам по закону на основе действующего законодательства. Включение имущества в состав наследства проводится на основе норм Гражданского и Семейного кодексов, законодательства о нотариате, Гражданского процессуального кодекса РФ и других нормативных актов РФ. Если наследники не согласны с составом имущества, которое входит в наследственную массу, то закон определил судебный порядок включения имущества в наследство[14].

Гражданский кодекс, а именно статья 1113 говорит о том, что наследство открывается со смертью гражданина и объявление судом гражданина умершим несет такие же правовые последствия, что и смерть гражданина. На основании статьи 1114 ГК РФ временем или днем открытия наследства по закону является день смерти гражданина[15]. В случае признания лица умершим по решению суда, днем открытия наследства будет считаться день вступления решения суда в законную силу. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дали основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то суд может указать момент предполагаемой гибели гражданина и признает днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

По решению суда, если в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, то этот гражданин может быть объявлен умершим, либо в течение шести месяцев, если он пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или давали основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая. После лиц, которые пропали без вести в связи с военными действиями, наследство не открывается, несмотря на то, что факт безвестного отсутствия может быть документально подтвержден решением суда или извещением Министерства обороны РФ. Для объявления лица умершим, в связи с военными действиями в судебном порядке, должно пройти не менее чем два года со дня окончания военных действий.

Решение суда должно быть объявлено по месту жительства заинтересованного лица, например, супруга, родителей, родственников, кредиторов[16]. Заинтересованные лица должны указать в исковом заявлении об объявлении лица умершим, следующие данные: фамилию, имя и отчество; год рождения лица, которого нужно объявить умершим; место рождения лица; последнее известное заинтересованным лицом место жительства лица, которого нужно объявить умершим; последнее известное место работы; цель необходимости объявления лица умершим. Для подтверждения факта признания умершим, заявитель представляет доказательства безвестного отсутствия, а также указывает свидетелей, которых нужно опросить в судебном заседании.

Если было доказано, что лица, к которым по возмездным сделкам перешло имущество гражданина, который был объявлен умершим, знали, что этот гражданин находиться в живых, то они обязаны возвратить ему это имущество.

Определение времени открытия наследства является очень важным юридическим фактом, так как в день открытия наследства устанавливается состав наследства, его основания, а также лица, которые призываются к наследованию[17]. В соответствии с пунктом 2 статьи 1114 ГК РФ целях наследственного правопреемства лица, которые умерли в один день и в связи с этим потеряли право наследования в отношении друг друга, обозначаются термином коммориенты, в переводе с латинского commorientes обозначает умершие одновременно. В связи с тем, что коммориенты не наследует друг после друга, к наследованию призываются наследники каждого из них. Также важным юридическим фактом наследования является место открытия наследства. В соответствии со статьей 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Согласно статье 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или временно проживает. Если последнее место жительства наследодателя, владевшего имуществом, которое находится на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за пределами России, то местом открытия наследства считается место нахождения данного наследственного имущества.

Следует учитывать, что место смерти наследодателя и место открытия наследства не всегда могут совпадать, так как наследодатель в момент смерти может быть вне постоянного места жительства, например, в командировке, или служба в армии, либо у наследодателя может отсутствовать постоянное место жительство[18].

Если наследодатель скончался в местах лишения свободы, то местом открытия наследства будет его постоянное место жительства до ареста. Определение места открытия наследства является очень важной стороной в наследовании, так как нотариус выдает свидетельство о праве на наследства только по месту открытия наследства, и в интересах наследников, отказополучателей, государства, или кредиторов, по необходимости, принимает меры к охране наследственного имущества по своей инициативе, либо по желанию граждан или юридических лиц. Нотариус может посчитать последним местом жительства наследодателя место его регистрации[19].

Место открытия наследства должны подтвердить наследники официальными документами, а именно: справка о месте регистрации наследодателя по месту жительства из жилищных органов; справка из местной администрации; справка с места работы с указанием места жительства наследодателя; справка из адресного бюро; справка из районного или городского военкомата, подтверждающая адрес проживания наследодателя во время призыва в армию; справка из медицинского учреждения; справка из пенсионного фонда или органа социальной защиты, подтверждающая адрес доставки пенсии; копия акта с записью о смерти наследодателя, которая содержит специальную графу, заполненную работником ЗАГС о месте постоянного жительства умершего, на основании паспортных данных умершего.

Если наследники не могут предоставить любой из вышеперечисленных документов, то место открытия наследства должно определяться на основании решения суда об установлении факта места открытия наследства, которое вступило в законную силу[20]. Например, Ставропольским районным судом Самарской области было вынесено решение по делу об установлении факта места открытия наследства.

После смерти гражданина Диванчикова А.Ж. было открыто наследство, в составе которого был земельный участок, находящийся в Ставропольском районе Самарской области. Суд, рассматривая заявление дочери наследодателя Зиновьевой П.А., вынес решение о том, что в 2006 году Диванчиков А.Ж. прибыл из села Проскурино Оренбургской области на территорию Ставропольского района Самарской области, по адресу: село Ягодное, улица Отрадная, дом 3, где постоянно проживал до смерти.

Зиновьева П.А., подтвердила факт постоянного проживания Диванчикова А.Ж. в селе Ягодное, справкой из пенсионного фонда о получении пенсии и медицинскими документами, которые свидетельствуют о том, что Диванчиков А.Ж. стоял на учете в ЦРБ Ставропольского района. После выяснения этих обстоятельств, суд признал, что местом открытия наследства после смерти Диванчикова А.Ж. является Самарская область, Ставропольский район, село Ягодное, улица Отрадная, дом 3.

2.2. Наследование по завещанию как способ распоряжения имуществом на случай смерти

Наследование – один из древнейших правовых институтов, некоторые положения которого содержались ещё на глиняных табличках Шумера. Так, в них упоминается наследование детьми за родителями, уделено внимание судебным процессам о наследовании.

Основы современного наследственного права были заложены римскими юристами, и, в последствие, восприняты другими правопорядками. Именно со времен римского права наследование рассматривается как универсальное правопреемство, но не исключается и сингулярное правопреемство в виде легатов (завещательных отказов). Институт завещания, в свою очередь, также имеет за плечами многовековую историю развития, на него воздействуют различные факторы, в числе которых быстрое развитие экономических отношений, увеличение количества исков о признании завещания недействительным, совершенствование законодательной базы.

На сегодняшний день совершение завещания остается единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти, а среди оснований наследования он является приоритетным. В юридической литературе приоритетность завещания объясняют следующими обстоятельствами.

Например, по мнению Т.И. Зайцевой в качестве стимулов, побуждающих к составлению завещания, можно выделить:

Во-первых, закрепление в нормах ГК РФ принципа свободы завещания.

Во-вторых, установление на законодательном уровне обязательности соблюдения тайны завещания. Так, в соответствии со ст. 1123 ГК РФ, нотариус, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав.

В-третьих, наличие возможности исключить обязательного наследника как недостойного. В соответствии со ст. 1117 ГК РФ, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

В-четвертых, наличие ограничений права на обязательную долю, изменение на законодательном уровне порядка её определения и снижение её размера до ½ (ст. 1149 ГК РФ).

В-пятых, возможность выбора формы завещания[21]. Наследованию по завещанию посвящена глава 62 ГК РФ, которая закрепляет принципы завещания, порядок и форму его составления, порядок исполнения завещания и основания признания его недействительным.

Завещание представляет собой документ, являющийся результатом односторонней сделки – совершения завещания. Легального определения завещания в российском законодательстве нет. Тем не менее, в юридической литературе не раз предпринимались попытки дать определение понятию «завещание». Как правило, многие авторы понимают под завещанием одностороннюю сделку.

Например, Т.И. Зайцева определяет завещание как одностороннюю сделку, содержащую «личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества или имущественных прав, а в случаях, предусмотренных ГК, содержащую иные распоряжения, совершенную в установленной законом форме».

По мнению П.В. Крашенинникова «завещание – это всегда: личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей; односторонняя сделка; нотариально удостоверенная сделка, либо приравненная к таковым»[22]. Удачным было определение, содержащееся в ГК РСФСР 1922 года, в соответствии со ст. 422 которого, под завещанием признавалось «сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким определенным лицам».

В качестве юридических принципов завещания в литературе выделяют: Во-первых, принцип личного характера завещания. Завещание представляет собой сделку личного характера. Завещание подписывается завещателем собственноручно, кроме случаев, указанных в законе. Так, в силу ст. 1125 ГК РФ, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.

Не могут подписывать завещание вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание. В указанных случаях завещание может быть признано недействительным по решению суда[23].

Во-вторых, принцип свободы завещания. По мнению авторов комментария, к разделу V части III ГК РФ "Наследственное право" свобода завещания включает в себя:

- право завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам;

- право завещателя любым образом определять доли наследников в наследстве;

- право завещателя лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин лишения;

- право завещателя включать в завещание иные распоряжения;

- право завещателя отменить или изменить совершенное завещание.

Свобода завещания может ограничиваться правилами об обязательной доле в наследстве»[24].

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ участник гражданско-правовых отношений обладает автономией воли, ст. 1119 ГК РФ о свободе завещания устанавливает её пределы. Завещатель может завещать имущество любому лицу, определить доли наследников, лишить наследства, включить в содержание завещания другие распоряжения. Завещатель вправе распорядиться относительно любого имущества, даже того, которое он приобретет в будущем, например, в результате приватизации жилого фонда.

Свобода завещания выражается и в том, что завещатель может подназначить наследника, как по закону, так и по завещанию, может назначить душеприказчика, может возложить на наследников обязанность имущественного характера, отменить или изменить завещание в любое время. В тесной связи с принципом свободы завещания находится возможность призвать в качестве наследников довольно широкий перечень лиц.

Свобода завещания выражается в том, что завещатель может лишить наследства некоторых наследников без указания причин. В юридической литературе отмечается, что лишение наследства может быть прямым и косвенным[25]. При прямом лишении в завещании непосредственно указывается, кто из наследников лишается наследства, причем в указанном случае не действует и правило наследования по праву представления.

Согласно ч. 2 ст. 1146 ГК РФ ГК РФ, не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Наследодатель, как собственник вправе распорядится принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, и совершить в отношении своего имущества действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц[26].

Косвенное лишение выражается в умолчании о ком-либо из наследников, который, в свою очередь, может по закону наследовать оставшееся незавещанным имуществом. Свобода завещания выражается и в том, что завещатель может вообще не завещать имущества, а лишь лишить права на наследство. Смысл такого завещания заключается в запрете другим наследникам отказываться от части наследства в пользу лишенного таким образом наследника. Любые противоправные условия завещания недействительны, а условия, которые невыполнимы для наследника по состоянию здоровья, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.

Единственным ограничением свободы завещания являются правила об обязательной доле в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Причем, наследники наследуют обязательную долю независимо от содержания завещания.

В соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающийся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке[27].

Из разъяснений, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 "О судебной практике по делам о наследовании"[28] следует, что при разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь в виду следующее:

а) противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий; противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства;

б) наследник является недостойным при условии, что обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);

в) вынесение решения суда о признании наследника недостойным не требуется; в указанных в ст. 1117 ГК РФ случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда (п. 19).

В-третьих, принцип, в силу которого для завещания установлена строго регламентированная форма, отсутствие которой влечет его недействительность. Завещание, как правило, должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещание иными лицами допускается в исключительных случаях. Например, приравниваются к нотариально заверенным завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

В-четвертых, принцип тайны завещания. Указанный принцип заключается в том, что нотариус, переводчик, душеприказчик, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся завещания. Лицам, присутствующим при удостоверении завещания, нотариус разъясняет их обязанность до открытия наследства хранить тайну завещания, не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены[29].

Более того, закон предусматривается, в качестве юридической гарантии обеспечения рассматриваемого принципа, право завещателя потребовать компенсацию морального вреда или воспользоваться другими способами защиты гражданских прав в случае его нарушения[30].

Таким образом, на сегодняшний день российское законодательство определяет завещание как единственный способ распоряжения имуществом на случай смерти. Тем не менее, в нормативном материале можно найти примеры иных форм имущественных распоряжений на случай смерти. Например, в силу договора личного страхования, страхователь может указать лицо, которому будет произведена выплата обусловленной договором суммы в случае причинения вреда жизни страхователя или другого названного в договоре гражданина (ст. 934 ГК РФ).

В силу ст. 596 ГК РФ, в случае смерти одного из получателей пожизненной ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если договором пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается. Согласно ст. 578 ГК РФ, в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Правообладатель, вправе использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации[31], тем самым ограничиваются полученные наследниками исключительные права.

Таким образом, завещание представляет собой сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким определенным лицам. Нормы о завещании претерпевают в настоящее время существенные изменения, среди которых введение института совместных завещаний и наследственного договора как способа распоряжения имуществом на случай смерти.

Заключение

Наследование представляет собой посмертный переход всех частных прав и обязанностей, принадлежавших физическому лицу (наследодателю), к одному или нескольким иным лицам, за которыми по основаниям, установленным законом, признана способность к вступлению в соответствующие правоотношения - к наследникам, подлежащим призванию к наследованию.

структура наследственного веса определяется двумя критериями:

во-первых, юридический характер отдельных вещей, прав и обязанностей;

во-вторых, они принадлежат завещателю в день его смерти.

Таким образом, с учетом первого критерия в массе преемственности не включаются права собственности и обязанности, тесно связанные с личностью умершего, выплачиваемые суммам наследодателя, предоставленным в качестве средства к существованию;

Однако к имуществу относятся права, которые находятся на пути от способности к субъективному законодательству (частная квартира), а также некоторые личные неимущественные права, в частности право раскрывать работу (этот вариант указан в пункте 3 статьи 1268 гражданского кодекса).

В соответствии со вторым критерием в последовательности наследства не включается страховая сумма, подлежащая оплате по договору личного страхования.

Такое многообразие отношений собственности с участием наследников не позволяет говорить об абсолютной замене завещателя на наследника. В законодательстве говорится о невозможности наследования индивидуальных прав и обязанностей.

Это просто общие положения об объектах наследства, которые регулируют развитие наследственных отношений.

Наследование по закону применяется, когда наследодатель не оставил завещание, такой способ получения наследства является самым действенным, так как сокращается численность споров из-за наследства.

Получение наследства происходит в порядке очередности, на данный момент законом определено восемь очередей, и чем ближе степень родства с наследодателем, тем выше шанс наследника на получение имущества умершего.

На сегодняшний день совершение завещания остается единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти, а среди оснований наследования он является приоритетным. Наследованию по завещанию посвящена глава 62 ГК РФ, которая закрепляет принципы завещания, порядок и форму его составления, порядок исполнения завещания и основания признания его недействительным. Завещание представляет собой документ, являющийся результатом односторонней сделки – совершения завещания.

Список литературы

Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 04.10.2016 по делу № 33-26150/2016. Документ опубликован не был // СПС «Консультант плюс».

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

Кассационное определение Московского городского суда от 24.09.2015 № 4г/2-9766/15. Документ опубликован не был // СПС «Консультант плюс».

Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ "Наследственное право" (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. 144 с.

Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания" (утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол № 04/04) // "Нотариальный вестник", № 9, 2004.

Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 № 1539-О "По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности части 7 статьи 7 Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пункта 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации". Документ опубликован не был // СПС «Консультант плюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // "Российская газета", N 127, 06.06.2012

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 238.

Указ Президента РФ от 07.09.2010 N 1099 (ред. от 18.12.2016) "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 13.09.2010, N 37, ст. 4643.

Белов В.А. «Наследование» и «наследственное правопреемство»: фактическое отношение и его форма // Наследственное право. 2014. № 1. С. 11 - 16.

Беспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю., Каменева З.В., Эриашвили Н.Д. «Наследственное право» 2-е изд., Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. Москва, 2016. С. 335

Гришаев С.П. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Изд. Проспект. 2017. С. 184

Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466

Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. С. 33.

  1. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике. С. 20.

Котарева О.В., Котарев С.Н., Надежин Н.Н. Тайна завещания как элемент конституционного права граждан на личную и семейную тайну // Наследственное право. 2016. № 1. С. 20 - 22.

  1. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. С.69.

Курбанов Р.А., Богданов Е.В., Эрделевский А.М., Гуреев В.А., Рузакова О.А., Свечникова Н.В., Шведкова О.В., Дарькина М.М., Новицкая Л.Ю., Гурбанов Р.А.О., Налетов К.И., Денисюк С.П., Белялова А.М., Свечникова О.А. «Основы наследственного права» Москва: Проспект, 2016. С. 176

Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. М.А. Димитриева. М.: Статут, 2016. С. 186.

Смирнов С.А. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Москва, 2016. С. 142

  1. Филатов А.Ю. «Актуальные проблемы, возникающие при наследовании по закону» // В книге: Право. Адвокатура. Нотариат сборник материалов Международных научных чтений. 2017. С. 248-252.

Черемных Г.Г. «Наследственное право России» Учебник для магистров. Москва, 2016/Гриф МО. С. 516.

  1. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. С. 33.

  2. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. М.А. Димитриева. М.: Статут, 2016. С. 186.

  3. Белов В.А. «Наследование» и «наследственное правопреемство»: фактическое отношение и его форма // Наследственное право. 2014. № 1. С. 11 - 16.

  4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. С. 33.

  5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

  6. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 238.

  7. Смирнов С.А. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Москва, 2016. С. 142

  8. Курбанов Р.А., Богданов Е.В., Эрделевский А.М., Гуреев В.А., Рузакова О.А., Свечникова Н.В., Шведкова О.В., Дарькина М.М., Новицкая Л.Ю., Гурбанов Р.А.О., Налетов К.И., Денисюк С.П., Белялова А.М., Свечникова О.А. «Основы наследственного права» Москва: Проспект, 2016. С. 176

  9. Беспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю., Каменева З.В., Эриашвили Н.Д. «Наследственное право» 2-е изд., Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. Москва, 2016. С. 335

  10. Гришаев С.П. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Изд. Проспект. 2017. С. 184

  11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // "Российская газета", N 127, 06.06.2012

  12. Гришаев С.П. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Изд. Проспект. 2017. С. 184

  13. Указ Президента РФ от 07.09.2010 N 1099 (ред. от 18.12.2016) "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 13.09.2010, N 37, ст. 4643

  14. Курбанов Р.А., Богданов Е.В., Эрделевский А.М., Гуреев В.А., Рузакова О.А., Свечникова Н.В., Шведкова О.В., Дарькина М.М., Новицкая Л.Ю., Гурбанов Р.А.О., Налетов К.И., Денисюк С.П., Белялова А.М., Свечникова О.А. «Основы наследственного права» Москва: Проспект, 2016. С. 176

  15. Смирнов С.А. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Москва, 2016. С.142

  16. Черемных Г.Г. «Наследственное право России» Учебник для магистров. Москва, 2016/Гриф МО. С. 516

  17. Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466

  18. Филатов А.Ю. «Актуальные проблемы, возникающие при наследовании по закону» // В книге: Право. Адвокатура. Нотариат сборник материалов Международных научных чтений. 2017. С. 248-252

  19. Курбанов Р.А., Свечникова Н.В, Шведкова О.В., Белялова А.М., Зульфугарзаде Т.Э. «Наследственное право» Учебно-методическое пособие. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. С. 64

  20. Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466

  21. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике. С. 20.

  22. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. С.69.

  23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // "Российская газета", № 127, 06.06.2012.

  24. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ "Наследственное право" (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. 144 с.

  25. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике. С.24.

  26. Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 04.10.2016 по делу № 33-26150/2016. Документ опубликован не был // СПС «Консультант плюс».

  27. Кассационное определение Московского городского суда от 24.09.2015 № 4г/2-9766/15. Документ опубликован не был // СПС «Консультант плюс».

  28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // "Российская газета", № 127, 06.06.2012.

  29. "Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания" (утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол № 04/04) // "Нотариальный вестник", № 9, 2004.

  30. Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 № 1539-О "По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности части 7 статьи 7 Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пункта 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации". Документ опубликован не был // СПС «Консультант плюс».

  31. Котарева О.В., Котарев С.Н., Надежин Н.Н. Тайна завещания как элемент конституционного права граждан на личную и семейную тайну // Наследственное право. 2016. № 1. С. 20 - 22.