Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

«Понятие и виды наследования» . . .

Содержание:

Введение

В данной курсовой работе, изучается наследственное право Российской Федерации. Актуальность темы данной курсовой работы, заключена в том, что имеющиеся вопросы наследственного права, на сегодняшний день, приобретают достаточно значительную популярность, а также остроту. Такое можно объяснить главным образом, благодаря тому, что в результате становления и развития рыночных отношений, установления за гражданами, права частной собственности на имущество, круг объектов, способных переходить в порядке наследственного правопреемства, весьма сильно расширился.

На сегодняшний день, к тем видам имущества, которые передаются по наследству, можно отнести, большое количество различных предметов, по сравнению с прошлым. На сегодняшний день, можно получить (или отдать) в качестве наследства, не только автомобили, дачи и т.д., но также и жилые дома, квартиры, различные предприятия, земельные участки. С учетом этого, нормами наследственного права, на сегодняшний день, приобретается особая важность, по причине того, что возникают разного рода проблемы.

Ряд проблем наследования, также возникает с учетом участия граждан, в разных хозяйственных обществах, или товариществах. Необходимо проводить усовершенствование института, обязательной доли, в условиях появления частной собственности.

Неоспоримым фактом остается то, что роль наследственного права, в жизни всего общества, будет только расти в ближайшие годы.

Наследственное право, выступает как подотрасль гражданского права. Точно также как и все подотрасли, или отрасли права, оно наделено своим предметом и методом по правовому регулированию. Под наследованием, понимается процесс перехода имущественных, и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей от умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам), в порядке, который установлен законодательством.

Наследственное право, достаточно тесно связано, с правом собственности граждан. Это связано с тем, что с одной стороны, наследование, дает возможность, реализовать присущее правомочие, по распоряжению своим имуществом. С другой стороны, выступает как одно из оснований, для возникновения права собственности.

Сегодняшняя реальность, указывает на то, что возможность по передаче для своих близких имущества по наследству, а также получить наследство от близких, в большей степени, дает возможность для человека, довольно уверенно и стабильно, чувствовать себя, в системе современных общественных отношений.

Целью для исследования курсовой работы, выступает раскрытие понятия и изучение вида наследования.

Объектом курсовой работы, выступают общественные отношения, которые возникают, в процессе наследования.

Предметом курсовой работы, выступает то имущество, которое наследуется как по закону, так и по завещанию.

В связи с выбранной целью, поставлен ряд вопросов:

- определение понятия наследование?

- порядок наследования по завещанию?

- порядок права наследования по закону?

- права и обязанности наследодателя?

- права и обязанности наследника?

- особенности наследования?

В качестве теоретической основы для настоящей работы, были взяты труды авторов, как по гражданскому праву, так и нотариальному праву, таких как: Иншакова А., Рыженков А., Погосян Е., Ярков В., Бакаева И.В., Бычкова Е.Ю., Родионова Т.Н., Затонский В.А., Крюкова Е.С., Быстрянцев С.Б., Кремлева О.К., , Малько А.В., Бирюков А.А., Пиляев.В. В., Мирюков В.А., Мирюкова Г.А., и др.

В структурном отношении, работа включает в себя введение, 3 главы, 8 параграфов, заключение, список использованной литературы, приложение.

1. Общие положения о наследовании.

1.1. Основные понятия наследственного права.

В качестве термина "наследование", понимается процесс по переходу имущества от умершего, к другим лицам. Такой процесс происходит в порядке универсального правопреемства. Другими словами, в неизменённом виде, в качестве единого целого, и в тот же момент, с учетом того, когда законом не предусмотрено иное. Переход имущества в качестве единого целого, указывает на переход вещей, ранее принадлежащих наследователю, на день открытия наследства. Также это относится к иному имуществу (в том числе, имущественных прав, и обязанностей). Законодательством дано четкое определение того, что не относится к составу наследства. А именно:

- права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя (главным образом, право на алименты, право на возмещение вреда, которое было причинено жизни или здоровью гражданина),

- личные не имущественные права

- не материальные блага. [1, с.574]

Общепринятым является то, что наследование, по своей гражданско-правовой природе, является преемством. Но стоит отметить, что в странах относящихся к англосаксонской системе права (такие как: США, Канада, Великобритании и пр.)  в случае наследования, происходит реализация не преемства в правах и обязанностях, а непосредственно ликвидация имущества работодателя. Другими словами, происходит сбор долгов, которые ему причитались, оплата его долгов, погашение начисленных ему налогов, других обязанностей и т.п. В свою очередь, наследниками получаются права на получившийся чистый остаток. Все это, происходит в рамках особой процедуры. Такая процедура, именуется - «администрированием». Она происходит под контролем суда. [2, с.400]

Гражданским Кодексом РФ, весьма четко регламентируются общие положения, которые относятся к наследованию (как правопреемству), в целом. В первую очередь, происходит выделение самого понятия "наследование", его оснований, состава и открытия наследства. Также, выделяются время, место открытия наследства, лица способные и не способные призываться к наследованию.

Существующие разные аспекты наследования, регулируются частью третьей  ГК РФ, в разделе  V «Наследственное право», от 26 ноября 2001 года, которая была введена в действие с 1 марта 2006 года. [4, с.]

В соответствии с пунктом 1 статьи 1110 ГК РФ, наследование можно определить в качестве перехода имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества), к иным лицам, в порядке универсального правопреемства (если из правил ГК РФ, не следует другое). К наследникам, происходит переход всех прав и обязанностей наследодателя, помимо тех, переход которых, в порядке наследования, не может быть допущен законом, или другими правовыми актами. В соответствии со статьей 1112 ГК РФ, к составу наследства, относятся принадлежавшие наследодателю (на день открытия наследства) вещи, иное имущество, в том числе, имущественные права и обязанности. [3, с.528]

Для универсального правопреемства, в качестве определяющего фактора выступает то, что все отношения прежнего субъекта, которые по своей совокупности составляют понятие об имуществе, переходят к новому лицу не по отдельности, а в качестве нечто цельного, единого. Институт универсального правопреемства, во время наследования, может быть охарактеризован, следующими признаками:

1) универсальное правопреемство, может иметь место только после смерти гражданина;

2) оно может быть выражено, в переходе вещей, другого имущества (в том числе, имущественных прав и обязанностей), составляющих наследственное имущество;

3) происходит переход прав и обязанностей, от умершего к наследникам. Как правило, это происходит непосредственно, одновременно, а также в полном объеме;

4) в случае наследственного преемства, происходит возникновение правоотношения, между наследниками и всеми другими лицами. Такое правоотношение, в своем развитии, проходит два этапа:

- Этап №1 развития наследственного правоотношения. Начавшись с момента открытия наследства, оно завершается для того наследника, который был призван к наследованию, в тот момент, в который право на принятие наследства, каким либо образом реализуется: наследником или принимается наследство, или не принимается;

- Этап №2 развития наследственного правоотношения. Для наследника, который принял наследство, оно длится с того момента, когда была определена судьба наследственного имущества (его разделение между наследниками, оформление наследственных прав и т.п.). [8, с. 414]

Это указывает на то, что к наследникам, передаются не какие-либо отдельные права, или обязанности, а непосредственно весь их комплекс. Другими словами, наследник не способен принять, только лишь определенную часть прав, а от других, отказаться (или к примеру, принять только права, в тоже время, отказавшись от обязанностей). Помимо этого, для общего наследственного правопреемства, является характерной также непосредственность. Так как права и обязанности, переходят от одного лица (которым является наследодатель) к другим лицам (которыми являются наследники), без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства, также заключается в том, что наследниками приобретаются права и обязанности, непосредственно после умершего. Это происходит на основании акта принятия наследства. Совершения никаких дополнительных действий, со стороны третьих лиц, не требуется. [6, с.128]

1.2 Основания наследования.

В соответствии со статьей 1111 ГК РФ, основаниями для наследования, выступают: наследование по закону и наследование по завещанию.

В тоже время, в качестве определяющего, выступает то, что наследование по закону, может применяться только в том случае, при котором оно не будет отменено, или же не будет изменено завещанием.

Действующий ГК РФ, называет основания наследования, в другом порядке. При этом, на первое место, ставится наследование по завещанию (статья 1111 ГК РФ). Глава о наследовании по завещанию, намеренно помещена в ГК РФ, перед статьей, содержащей те нормы, которые регулируют наследование по закону. [7, с.800]

Логика законодателя в этом случае, является совершенно справедливой и достаточно легко, поддается объяснению. Российское государство, стремится стать социальным, которое заботится о всех членах общества, и учитывает их волю. В полной мере, это можно отнести, также к воле собственника, который распорядился в завещании, принадлежащим ему имуществом, на случай своей смерти.

Законодателем, значимость наследования по завещанию, специально нормативно подчеркнута, и детально регламентирована: соответствующая глава в ГК, содержит в себе 23 статьи. В тоже время, глава о наследовании по закону, всего 11 статей. [9, с.414]

Приоритет данного наследования, которым является завещание, закреплена нормой, которая была сохранена, в действующем законодательстве. В соответствии с ней, наследование по закону, имеет место в том случае, когда оно, не было изменено завещанием. При этом, статья 1111 ГК РФ, которая содержит данное положение, его распространяет также на другие случаи, которые установлены, данным нормативным актом. В качестве примера, можно указать на отказ наследника по завещанию, от причитающегося ему наследства, в пользу наследника по закону (согласно пункта 1 статьи 1158 ГК РФ).

Наряду с этим, при существующей необходимости учитывать значение завещания, нельзя забывать о том, что наследование – является производным способом по возникновению права собственности. При таком способе, правопреемство может наступить, только благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них, можно отметить: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и пр. [1, с.574]

Гражданским законодательством определяется случаи, в которых наследование по закону (по отношению всего имущества, или его части), является возможным, не только в случае отсутствия завещания, но также и в ряде случаев, и в случае его наличия, в которых:

1) судом было признано завещание недействительным как полностью, так и частично. В последнем случае, по закону происходит наследование только той части наследства, в отношении которой, завещание было признано как недействительное;

2) если была завещана только определенная часть имущества, то она поступает к наследникам по завещанию. А та часть, которая не была завещана, переходит к наследникам по закону. В такой ситуации, имеет место одновременное наследование (как по завещанию, так и по закону). В тоже время, если наследник по завещанию, войдет в круг наследников по закону, в тот же момент, он будет призван к наследованию той части имущества, которая была не завещана;

3) наступила смерть наследника по завещанию, раньше открытия наследства;

4) наследником по завещанию, не было принято наследство;

5) завещателем, в своем завещании, было нарушено требование статьи 1149 ГК РФ, касающейся обязательной доле наследников, которые были указаны в законе;

6) когда наследник по завещанию, устраняется от наследования, в качестве недостойного. [3, с.528]

Вне зависимости от основания наследования (будь то завещание, или же закон) в качестве важнейшего юридического факта в конкретном составе, выступает смерть гражданина (или объявление его умершим).

2. Открытие и принятие наследства.

2.1 Время открытия наследства.

Весомое значение правильного определения дня открытия наследства, заключается в том, нормами какого законодательства (актами действовавшими ранее, или же принятыми впоследствии), необходимо руководствоваться. Необходимо отметить то, что круг наследников, порядок, сроки для принятия наследства, а также состав наследственного имущества, определяются действующим законодательством, на день открытия наследства. Исключение могут составлять только те случаи, которые были специально указаны в законе. [2, с.400]

В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследство может быть открыто, с момента наступления определённых юридических фактов. К ним можно отнести: смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим.

Момент смерти, определяется на основе медицинских показаний, указывающих на необратимые изменения, которые произошли в мозгу у человека. Порядок для установления факта смерти, изложен в инструкции по констатации смерти человека, на основании смерти мозга, которая была утверждена приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 года, за № 460. Данный порядок, соответствует общим принципам, которые установлены, в Законе РФ от 22 декабря 1992 года за № 4180-1 “О трансплантации органов и (или) тканей человека”. Смерть, не считается наступившей до того момента, пока жизнедеятельность организма, поддерживается различными техническими средствами (к примеру, при использовании аппарата искусственного дыхания). Некоторые авторы считают, что таким же образом, должен решаться вопрос, во время оценки статуса тех субъектов, которые подвергаются воздействию низких температур (так называемое “замораживание”), для возможного исцеления в будущем, от ныне неизлечимых болезней (на современном уровне развития медицины). Данный субъект, не может считаться умершим. Из этого следует, что наследство после него, открыто быть не может. [1, с.574]

Объявление гражданина умершим, происходит по тем правилам, которые установлены в Гражданском кодексе. В соответствии со статьей 45 ГК РФ, гражданина можно объявить умершим судом в том случае, при котором по месту его жительства, не было сведений, касающихся места его пребывания, в течение пяти лет. А в том случае, при котором он пропал без вести при тех обстоятельствах, которые угрожали смертью, или давали основание предполагать его гибель, от определенного несчастного случая, в течение шести месяцев. Военнослужащего или другого гражданина, который пропал без вести, в связи с военными действиями, можно объявить судом умершим, не раньше чем по истечении двух лет, со дня окончания военных действий. Согласно действующего гражданского законодательства РФ, ходатайствовать об объявлении гражданина умершим, можно любым заинтересованным лицам. К примеру: супруг (а), родственники пропавшего без вести, прокурор, иные лица. [7, с.800]

В случаях упомянутых выше, в качестве дня открытия наследства, выступает день вступления в силу, судебного решения, касающегося объявления гражданина умершим. В тоже время, в том случае, когда гражданин объявляется умершим, пропавшим без вести, при тех обстоятельствах, которые угрожали смертью или давали основания предположения его гибели от определенного несчастного случая, суд имеет право основываясь на таких обстоятельствах, в качестве дня смерти данного гражданина, признать день его предполагаемой гибели. Данный день, и будет считаться, днем открытия наследства.

Факт смерти человека, должен быть удостоверен документом установленной формы. Это форма “Медицинское свидетельство о смерти”, утвержденная приказом Минздрава России от 07.08.98 за №241. Указанное свидетельство, выдается медицинским учреждением, или врачом частной практики. Основываясь на этом документе, происходит государственная регистрация смерти гражданина, органом загса, по его последнему месту жительства (месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего, или же того места, в котором находилось учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти). В том случае, при котором смерть наступила на судне, в поезде, в самолете и т.д., регистрацию смерти, может произвести орган загса, который расположен на той территории, в пределах которой, умерший был снят с транспортного средства. В том случае, когда смерть произошла в экспедиции, на полярной станции, и других местах, в которых нет органов загса, регистрация может быть произведена, в органе загса, ближайшем к фактическому месту смерти. В результате государственной регистрации смерти, происходит выдача свидетельства о смерти (согласно статьи 64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»). В свидетельстве, указывается дата смерти гражданина. В данном случае, день смерти наследодателя, необходимо устанавливать, основываясь на дате, которая указана в свидетельстве о смерти, выданного органом загса. [6, с.128]

Как отмечает ряд исследователей, на практике зачастую бывают случаи, в которых граждане, которые являются наследниками друг после друга, умирают в различное время. Но это происходит в пределах одного календарного дня.

Со временем открытия наследства, которым в соответствии со статьей 1114 ГК РФ, признается день смерти наследодателя, законодательством связывается определение:

- круга наследников, которые призываются к наследству;

- состава наследственного имущества;

- начала исчисления сроков, необходимых для принятия наследства, или же отказа наследниками от него; момента возникновения права, на предъявление претензий кредиторами, относительно долгов наследодателя;

- момента возникновения права наследников, на наследственное имущество;

- срока для выдачи свидетельства, о праве на наследство;

- законодательства, которым необходимо руководствоваться (к наследованию применимо законодательство, которое действовало на момент открытия наследства, если другое, предусмотрено не было). [1, с.574]

В том случае, когда гражданин объявляется умершим, пропавшим без вести, при тех обстоятельствах, которые угрожали смертью, или давали основание для предположении его гибели, от определенного несчастного случая, суд имеет право признать в качестве дня смерти данного гражданина, день его предполагаемой гибели, при этом, указав соответствующую дату, в своем судебном решении. Согласно действующего законодательства РФ (статья 45 ГК РФ), гражданин может быть признан судом умершим в том случае, при котором в месте его постоянного жительства, нет сведений о его месте пребывания, на протяжении пяти лет. А в том случае, если он пропал без вести, при тех обстоятельствах, которые угрожали смертью, или давали основание предполагать его гибель, от определенного несчастного случая,  на протяжении шести месяцев. Наследство не открывается после тех лиц, которые пропали без вести, в связи с военными действиями, а также после безвестно отсутствующих, даже с учетом того, что факт безвестного отсутствия, была документально подтверждена, извещением от Министерства обороны РФ, или же решением суда. Военнослужащий, или другой гражданин, который пропал без вести, или безвестно отсутствующий, в связи с перечисленными обстоятельствами, должен в судебном порядке, быть объявленным умершим, по месту жительства заинтересованного лица (супруг, родитель, родственник, кредитор и др.). В тоже время, данное решение, суд способен вынести, не ранее чем по прошествии двух лет, с момента окончания данных военных действий. [2, с.400]

В исковом заявлении, касающимся объявления лица умершим, заинтересованными лицами должна указываться фамилия, имя и отчество, год рождения, а также место рождения данного лица. Помимо этого, указывается последнее известное им, его место жительства, место работы, и указание на то, для каких целей, лицо необходимо объявить умершим (к примеру, для того, чтобы получить наследство).

Заявитель, в подтверждение этого факта, указывает на тех свидетелей, которых необходимо опросить, в судебном заседании. Также, им представляются иные доказательства, безвестного отсутствия. В случаях которые рассматриваются, обязательно необходимо учитывать, положения статьи 46 ГК РФ, которая определяет последствия явки гражданина (объявленного умершим). Таким образом, в том случае, когда была явка или обнаружено место пребывания гражданина, ранее объявленного умершим, судом отменяется соответствующее решение. Гражданин, вне зависимости от времени своей явки, может потребовать от любого лица, возврата сохранившегося у него имущества, которое было безвозмездно передано (в том числе в порядке наследования), если такое имущество перешло к этому лицу, после объявления умершим гражданина. Исключение могут составить денежные средства, а также ценные бумаги на предъявителя, которые нельзя истребовать, от добросовестного приобретателя. [3, с.528]

Для того, чтобы определить время открытия наследства, значение имеет только день, а не как ни час смерти наследодателя. В связи с этим, в том случае, когда происходит одновременная смерть наследодателей, которые между собой связаны родственными (или брачными) отношениями, или же их смерти в один день, в соответствии с пунктом 2 статьи 1114 ГК РФ, они не могут наследовать друг после друга. В связи с этим, оформление наследственных прав, должно производиться по раздельности, согласно линии каждого наследодателя (в случае отсутствия спора, между наследниками). [6, с.128]

Необходимо обратить внимание на то, что в случае того, когда в свидетельстве о смерти наследодателя, был указан только месяц, или же год его смерти, то в качестве времени открытия наследства, в соответствии с правилами статьи 192 ГК РФ, необходимо считать соответственно, последний день указанного месяца, или 31 декабри указанного года.

Так как открытием наследства, вызывается собой инициирование оформления наследственных прав тех лиц, к которым в порядке универсального правопреемства, происходит переход наследства умершего, то важное значение, приобретаются временем и местам открытия наследства.

2.2 Место открытия наследства.

Вместе с временем открытия наследства, весьма значимым, выступает определение места открытия наследства.

Место открытия наследства, играет важную роль, для реализации права граждан, на наследование, также при оформлении перехода имущества, по наследству. Это связано с тем, что:

а) нотариус, именно согласно места открытия наследства, принимает:

– заявление, касающееся принятия наследства, или об отказе от него;

– претензии, поступившей от кредиторов наследодателя;

– мер к охране наследственного имущества;

б) по месту открытия наследства, происходит приращение, наследственных долей;

в) кредиторы, имеют право предъявить претензии, в нотариальную контору, или подать иск в суд, согласно места открытия наследства. [5, с.254]

В соответствии со статьей 1115 ГК РФ, в качестве места открытия наследства, признается последнее, постоянное место жительства наследодателя. А если такое место неизвестно, то им объявляется место нахождения имущества, или его основной части.

Определение места открытия наследства, имеет значительное практическое значение, так как с местом открытия наследства, напрямую связано решение вопроса, касающегося применения законодательства, к возникшим наследственным правоотношениям, а также, определение нотариуса (к которому необходимо):

1) наследникам, подавать заявление касающееся принятия наследства, и отказа от него;

2) кредиторам наследодателя, предъявлять претензии, касательно его долгов;

3) направлять заявление, касающихся принятия мер охраны наследственного имущества;

4) обращаться за выдачей свидетельств о праве на наследство. [7, с.800]

Доказательствами места открытия наследства, могут являться справки, от жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиций. Также сюда следует отнести справку с места работы наследодателя, касающуюся его места жительства. Также, место открытия наследства, можно подтвердить:

- выписка из домовой книги;

- справка адресного бюро;

- справка военкомата касательно того, что наследодатель, во время призыва в Российскую Армию, проживал по определенному адресу;

- копия актовой записи, о смерти наследодателя. В такой справке, имеется специальная графа, касающаяся места постоянного жительства умершего, которая заполняется работником загса, на основе данных паспорта, о расписке умершего. [19, с.128]

Когда постоянное место жительства наследодателя установить невозможно, нотариус для подтверждения данного факта, истребует справку соответствующего муниципального органа, касающуюся выбытия наследодателя, с постоянного места жительства, в иной населенный пункт. Также, истребует справку адресного стола данного населенного пункта, касающуюся того, что наследодатель, не был зарегистрирован в данном населенном пункте, и происходит решение вопроса о том, что возможно выдать свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (или его основной части). Нотариус с этой целью, истребует  справки, жилищно-коммунальных органов, или местных администраций, касательно места нахождения имущества наследодателя.

Место открытия наследства, после смерти кадровых офицеров, которые проходили службу за границей, и не имели на территории РФ постоянного места жительства, может быть определено, по месту нахождения всего наследственного имущества, или же его основной части. В таком случае, нотариусом запрашивается справка военкомата, или воинской части, по месту службы офицера касательно того, что постоянного места жительств в России, он не имел, и находился за  границей. [20, с.32]

Свидетельство о праве на наследство, после смерти гражданина РФ, который постоянно проживал за границей, способен выдать, консул РФ. Это может быть в том случае, когда по закону государства пребывания консула, это не отнесено, к исключительной компетенции органов государства пребывания.

В соответствии со статьей 1153 ГК РФ, наследник может быть признан принявшим наследство, если им подавалось в нотариальную контору согласно места открытия наследства, заявление касательно его принятия или после его фактического вступления, во владение наследственным имуществом. Данные действия, должны совершаться, в течение шести месяцев, с момента открытия наследства. [5, с.254]

Согласно статьи 1155 ГК РФ, те наследники, которые пропустили срок для принятия наследства, способны быть включенными в свидетельство о праве на наследство, без их обращения в суд, в случае наличия условий согласия на это, всех остальных наследников, которые приняли наследство. Норма статьи 1155 ГК РФ, не может быть применена в тех случаях, в которых срок, пропущен единственным наследником, или же когда всеми наследниками, был пропущен данный срок. В том случае, при котором ни одним из наследников, не было принято наследство, и имущество не перешло в собственность государства, и судом, признавая причину пропуска срока для того, чтобы принять наследство уважительной, будет способно продлить данный срок, наследник имеет право в любое время, обратиться в нотариальную контору, за получением свидетельства о праве на наследство.

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, которое подтверждает принятие наследства, необходимо иметь в виду, любые действия наследника, относящиеся к управлению, распоряжению, а также пользованию данным имуществом, и его поддержанию, в надлежащем состоянии (или уплату налога, страхового взноса, иных платежей, взимания квартплаты с жильцов, которые проживали в наследственном доме, по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, которые предусмотрены ГК РФ, или погашение долгов наследодателя и т.д.). [10, с.414]

В качестве доказательства фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом, может быть:

- справка жилищно-коммунального органа, или местной администрации касательно того, что наследник, на момент смерти наследодателя, проживал совместно с наследодателем, или касательно того, что наследник смог забрать имущество наследодателя, в течение шести месяцев, со дня открытия наследства;

- справка налогового органа касающаяся того, что после открытия наследства, наследником оплачиваются соответствующие налоги;

- справка местной администрации касающаяся того, что наследник, использовал наследуемое недвижимое имущество;

- другие документы, которые свидетельствуют о фактическом вступлении наследника, во владение имуществом наследодателя. [7, с.800]

Согласно статьи 1156 ГК РФ, предусматривается переход права (другими словами- наследственная трансмиссия), на принятие наследства. В том случае, при котором наследник, который был призван к наследованию по закону (или по завещанию), умер после открытия наследства не успев его принять (в установленный шестимесячный срок), то право на принятие причитающейся ему доли наследства, переходит к его наследникам.

Наследник, который вступил во владение, или управление наследственным имуществом, не ожидая явки от иных наследников, не имеет права распоряжаться наследственным имуществом (продажа, заклад и т.д.) до истечения шести месяцев, со дня открытия наследства, или же до получения им, свидетельства о праве на наследство. Он имеет право, осуществлять за счет наследственного имущества, следующие расходы:

- покрывать затраты на уход за наследодателем, во время его болезни, а также, на его похороны, и для обустройства места захоронения;

- содержать граждан, которые находились, на иждивении наследодателя;

- удовлетворять претензии по заработной плате, а также претензии, которые к ним приравнены;

- охранять наследственное имущество, и управлять им, а также публиковать сообщения, касающиеся вызова иных наследников. [5, с.254]

3. Наследование по завещанию и закону.

3.1 Наследование по закону.

Гражданским законодательством РФ, устанавливается два основания для наследования. Согласно статьи 1111 ГК РФ, наследование осуществляется как по закону, так и по завещанию. Наследование по закону – это процесс наследования, на условиях и в том порядке, которые указаны в законе, и не изменены наследодателем. Как права, так и обязанности наследодателя, переходят к наследникам, которые перечислены в законе, согласно установленной очередности. [11, с.295]

В новом кодексе, очередность регламентируется закрепленными статьями 1142-1145. Согласно них, в качестве наследников первой очереди по закону, выступают дети, супруг, родители наследодателя. Внуки наследодателя, а также их потомки, могут наследовать по праву представления.

В том случае, при котором наследников первой очереди нет, в качестве наследников второй очереди по закону, выступают полнородные, и не полнородные братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка, не только со стороны отца, но и со стороны матери. Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя (это племянники, племянницы наследодателя), наследуют по праву представления.

В том случае, при котором наследников как первой, так и второй очереди нет, в качестве наследников третьей очереди по закону, выступают полнородные и не полнородные братья и сестры, родителей наследодателя (ими являются дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя, наследуют по праву представления. [16, с.576]

В том случае, в котором нет наследников как первой, второй, так и третьей очереди (это статьи 1142 – 1144 ГК РФ), то право наследовать по закону, переходит родственникам наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, которые не относятся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства, может быть определена, числом рождений, которые отделяют родственников, одного от другого. Рождение самого наследодателя, не входит в это число. Согласно сказанному, к наследованию призываются:

- в качестве наследников четвертой очереди - родственники третьей степени родства (это прадедушки и прабабушки наследодателя);

- в качестве наследников пятой очереди - родственники четвертой степени родства (это дети родных племянников и племянниц наследодателя, двоюродные внуки и внучки, а также родные братья и сестры его дедушек и бабушек);

- в качестве наследников шестой очереди - родственники пятой степени родства (это дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, а также дети его двоюродных братьев и сестер, дети его двоюродных дедушек и бабушек). В том случае, при котором наследников предшествующих очередей нет, то для наследования в качестве наследников седьмой очереди по закону, могут быть призваны пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. [10, с.414]

В тоже время, для наследодателя предоставляется право в конкретных пределах, на самостоятельное распоряжение своими правами и обязанностями, которые переходят по наследству. Во время наследования по завещанию, наследодатель сам согласно закона, определяет круг лиц, которые могут стать его правопреемниками. Помимо этого, им определяются условия, и порядок будущего правопреемства. Данное распоряжение наследодателя правами и обязанностями, которые ему принадлежат, на случай своей смерти, которое было сделано в установленной законодательством форме- называется завещанием. [12, с.574]

На практике, наследование по закону, гораздо чаще встречается, по сравнению с наследованием по завещанию. Причины этого, различные: некоторые люди, о своей не задумываются о своей дальнейшей судьбе, и принадлежащим им имуществом, полагая, что наследники самостоятельно смогут разобраться между собой. Другие же, попросту не успевают составить завещание.

Наследование по закону, может осуществляться только в том случае, при котором:

– завещание не составлено;

– завещана только часть прав и обязанностей, которые принадлежали умершему лицу;

– завещание было признано как недействительное;

– наследник по завещанию, отказался от принятия наследства,

– наследник по завещанию, умер раньше наследодателя (при условии отсутствия другого назначенного наследника). [13. с.419]

Наследниками, с момента открытия наследства, приобретаются права наследника. Принятие наследства под условием, или с оговорками не допускается. Согласно статьи 1153 ГК РФ, принятие наследства, происходит посредством подачи заявления о принятии наследства, нотариальному органу, по месту открытия наследства. Законодательством предусматривается также такой способ для принятия наследства, как - фактическое вступление во  владение наследственным имуществом. Указанные действия, должны быть осуществлены, в течении шести месяцев, с момента открытия наследства [8, с.414]

Нетрудоспособные лица, которые состоят на иждивении у умершего, не менее одного года (до его смерти), относятся к числу наследников по закону. Но они, не входят в круг наследников, первой или второй очереди. В случае наличия иных наследников, указанными лицами, осуществляется наследование, наравне с наследниками очереди, призываемой к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя, выступают как наследники по закону. Это происходит в том случае, если ко времени открытия наследства, в живых не стало того из родителей, который являлся наследником. Наследование ими происходит поровну в той доле, которая бы причиталась в случае наследования по закону, их умершему родителю.

Также, к числу наследников по закону, относятся нетрудоспособные лица, которые состоят, на иждивении умершего (не менее одного года, до его смерти). В случае наличия иных наследников, ими наследуется наравне с наследником очереди, призываемой к наследованию. [16, с.576]

В этой ситуации, необходимо остановиться, на таких понятиях как “нетрудоспособность” и “иждивенство”. Нетрудоспособность лица, можно обусловить возрастом, или же состоянием здоровья. К нетрудоспособным по возрасту, можно отнести женщин, достигших 60 лет, мужчин – 65 лет, а также лица, которые не достигли 16, а учащиеся – 18 лет. К нетрудоспособным по состоянию здоровья, законодательство относит инвалидов I, II и III групп. В этом случае, значения не имеет то, назначена ли была пенсия плицам, которые достигли общего пенсионного возраста, или же являющимся инвалидами. Значение имеет только сам факт, достижения установленного возраста, или же факта получения инвалидности. Также необходимо отметить то, что достижение того возраста, который дает право для получения пенсии, на льготных основаниях (к примеру, для военных, шахтеров и т.п.), права считаться как “нетрудоспособный” не дает. Как бы не было парадоксально, но продолжение работы, после того, как был достигнут общий пенсионный возраст, не лишает права, считаться как нетрудоспособный. [15, с.48]

Нетрудоспособность, которая связана с возрастом, может быть проверена по паспорту, свидетельству о рождении (для учащихся, в возрасте от 16 до 18 лет, необходимой является также справка с учебного заведения);  нетрудоспособность же, которая связана с состоянием здоровья, может быть проверенна по пенсионной книжке, или же справке ВТЭК.

Теперь необходимо разобраться, с понятием “иждивение”. Законом РФ “О государственных пенсиях в РФ”, иждивенцы определяются в качестве членов семьи умершего, находившихся на полном содержании наследодателя, или такую помощь получали от него, необходимую для них, как основной и постоянный источник средств к существованию. Из этого следует, что нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь, не способна выступать как основание для признания лица иждивенцем. [17, с.719]

Законодателем, не связывается факт иждивенства, с обязательным совместным проживанием лица, которое получало содержание, и наследодателя. Из этого следует вывод касательно ого, что иждивенцем может быть признан также гражданин, который проживал отдельно, но получал от наследодателя, постоянную материальную помощь, являющуюся для него, основным и постоянным, источником средств для существования. В качестве иждивенцев, могут осуществлять наследование как посторонние лица, так и те, которые могут состоять в родстве с наследодателем. К примеру: нетрудоспособный дед, бабка, братья, сестры и т.п.

В качестве доказательства факта нахождения на иждивении, способны выступать, следующие документы:

– справка местной администрации;

– справка жилищно-эксплуатационной организации;

– справка с места работы наследодателя, касающаяся наличия у него иждивенцев;

– справка органа социальной защиты, касающаяся назначения пенсии, по случаю потери кормильца;

– решение суда об установлении факта нахождения на иждивении. [19, с.128]

Доказательством самого факта нетрудоспособности иждивенца, которая связана с возрастом, может выступать паспорт, свидетельство о рождении, а для тех кто учится (в возрасте от 16 до 18 лет), еще и справка из учебного заведения. Нетрудоспособность по состоянию здоровья, может быть подтверждена, пенсионной книжкой или справкой ВТЭК.

3.2 Наследование по праву представления.

Статьей 1146 ГК РФ, устанавливается порядок наследования, по праву наследования:

1) Доля наследника по закону, который умер до открытия наследства, или с наследодателем одновременно, по праву представления, переходит к его соответствующим потомкам в тех случаях, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143, а также пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и не разделяется между ними поровну.

2) Потомки наследника по закону, не наследуют по праву представления, который был лишен наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ).

3) Потомки наследника, не наследуют по праву представления, который умер, до открытия наследства, или одновременно с наследодателем, не имел бы права наследовать, согласно пункта 1 статьи 1117 ГК РФ. [6, с.128]

3.3 Особенности наследования по завещанию.

На сегодняшний день, в России, все заметнее проявляется тенденция, по возрастанию роли завещания, во время определения, дальнейшей судьбы наследства, после смерти собственника. Каждый из гражданин, имеет право оставить свое имущество (или его часть), по завещанию (без исключения предметов, обычной домашней обстановки и обихода) как одному, так и нескольким лицам, которые входят, или не входят в круг наследников по закону. Помимо этого, имущество может быть завещано государству, или отдельным государственным, кооперативным, и иным общественным организациям. Необходимо обратить внимание на то, что в силу данной же статьи Гражданского кодекса РФ, наследодатель имеет право в завещании, лишить права наследования, как одного, так и нескольких (или даже всех) наследников по закону. [7, с.800]

Действующим законодательством, подробно регламентируется наследование по завещанию, наряду с этим, не содержит определения, самого понятия “завещание”. В отечественной литературе, весьма сильно распространено, определение завещания, в качестве односторонней сделки, которая выражает личное распоряжение гражданина, на случай своей смерти, которое было сделано в форме, установленной законом, и направлено главным образом, на распределение наследства, между теми лицами, которые названы завещателем, своими наследниками (в том порядке, который установлен завещателем).

В качестве наиболее существенной особенности данной сделки, в первую очередь выступает то, что она, совершается на случай смерти, и выступает как основание для наследования. При помощи завещания, наследодателем изменяется порядок наследования по закону. В качестве примера, может выступать то, что каждый гражданин, имеет право завещать свое имущество, не только как целое, но также и по частям (включая и предметы домашнего хозяйства и обихода). В таком случае, завещателем может распределяться свое имущество, между наследниками, которые им назначены, в любых долях. [9, с.128]

Относительно завещаемого наследства, необходимо отметить, что наследодатель, имеет право распоряжаться, только принадлежащим ему имуществом. Действительность завещания, по отношению к оговоренному в нем наследственному имуществу, может определятся, только на момент открытия наследства. Тем самым, сделав завещательные распоряжения, касательно принадлежащего ему имущества, гражданин не лишается права, по распоряжению данным имуществом. К примеру, осуществлять продажу или дарение его, по своему усмотрению.

Согласно статьи 1124 ГК РФ: «завещание должно быть составлено письменно, с указанием места, и времени его составления, собственноручно подписано завещателем, и нотариально удостоверено». [14, с.96]

Таким образом, завещание – в первую очередь, это письменный документ. Законодательством не допускается составление устных завещаний, и доказывание факта завещания, в судебном порядке (если завещателем, высказывалось распоряжение, в устной форме, даже в присутствии свидетелей).

Важным значением обладают указанные в завещании, место и время его составления. Нотариальная форма завещания, является обязательной. К тому же, законодательством России, предусматриваются конкретные случаи, при которых нотариальная форма завещания, может быть и не соблюдена, в результате тех, или иных обстоятельств. В данных ситуациях, завещания, которые были составлены, с учетом требований законодательства, и были удостоверены соответствующими полномочными должностными лицами, также приравниваются, к нотариально удостоверенным. [11, с.295]

Характеризуя порядок по нотариальному удостоверению завещаний (согласно статьи 1125 ГК РФ), необходимо учитывать, следующее:

- нотариусом удостоверяется завещание, только дееспособных граждан. Безусловным является то, что при этом, нотариусом должна быть установлена личность завещателя (согласно паспорта, или иных других документов, которыми исключаются любые сомнения, касающиеся личности завещателя). К примеру: военный билет офицера, водительское удостоверение и пр. Законодательством, возлагается на нотариуса, также проверка дееспособности завещателя. В таких случаях, он имеет право, задавать завещателю, необходимые вопросы, запрашивать сведения из суда, и направлять документы на экспертизу, а также совершить другие действия. В необходимых случаях, нотариус имеет право, отложить удостоверение завещания. Такое действие возможно на срок, не более одного месяца, со дня вынесения им, постановления об этом;

- во время удостоверения завещания, нотариусом разъясняются завещателю, правила касающиеся обязательной доли. Об этом, указывается в тексте завещания (в тексте, перед подписью завещателя); [10, с.414]

- завещание, должно быть зачитано вслух завещателю, другим участникам процедуры, и оно, подписывается завещателем, в присутствии нотариуса. В том случае, при котором завещатель, в результате физических недостатков, болезни, или по каким-либо другим причинам, не способен лично расписаться, то по его поручению (в его присутствии, а также в присутствии нотариуса), завещание может быть подписано, другим гражданином, с указанием причин, в результате которых, документ не мог быть подписан завещателем собственноручно, который обратился за удостоверением завещания. Не допускается удостоверение завещания, через представителя;

- нотариусом не удостоверяется завещание, которое имеет подчистки, приписки, зачеркнутые слова, другие неоговоренные исправления, а также те документы, которые были исполнены карандашом. Текст завещания, должен быть подписан, четко и ясно. Числа и сроки, которые в нем содержатся, обозначены словами, хотя бы один раз. Фамилия, имя, отчество граждан, их адреса, должны быть подписаны полностью; [13, с.419]

- нотариус, не имеет права удостоверять завещание, на свое имя (и от своего имени), на имя, и от имени своих родственников (родителей, детей, внуков). В том случае, при котором согласно законодательства, завещание должно быть удостоверено, в установленной определенной нотариальной конторе, место удостоверения завещания, может быть определено в том порядке, которое установлено в Минюсте России;

- нотариусом, отказывается в удостоверении завещания, в том случае, в котором:

1) это противоречит закону;

2) завещание должно быть удостоверено, другим нотариусом;

3) завещатель – является лицом недееспособным;

4) завещание не соответствует требованиям закона;

5) в других случаях, которые установлены законом;

- удостоверенное нотариусом завещание, регистрируется в специальном реестре. Форма реестра удостоверительных надписей, которые ставятся на завещании, установлена Минюстом России; [14, с.96]

- если завещателем самим был составлен проект завещания, то нотариус обязан разъяснить смысл, а также значение проекта, подготовленного им, и проверить то, соответствует ли его содержание, действительной воле, а также намерениям завещателя. Также, оно не должно противоречить закону.

ГК РФ, в части содержания завещания, предусматривается то, что каждый гражданин, имеет право завещать свое имущество, по своему усмотрению. То есть, он имеет право составить завещание, у которого основное содержание, состоит в назначении наследников, а также распределении между ними, принадлежащих завещателю, как имущественных, так и личных неимущественных, прав и обязанностей. [12, с.574]

Помимо этого, завещатель имеет право, лишить права наследования как одного, так и нескольких, или всех наследников по закону. Лишение права наследования, может выражаться завещателем, двояким способом:

- посредством прямого перечисления лиц, лишаемых наследодателем права наследования;

- посредством умолчания, о ком-либо из наследников.

В тоже время, предоставляя для завещателя право на свободное распоряжение своим имуществом, законодательством, одновременно устанавливается правило, в соответствии с которым, нельзя наследства лишить, наиболее близких для наследодателя, нетрудоспособных наследников по закону. Последних, принято называть, необходимыми наследниками.

Круг необходимых наследников, имеющих право на обязательную наследственную долю, установлен в законодательстве. Статьей 1149 ГК РФ, к их числу относится:

- нетрудоспособные наследники по закону, первой очереди (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (в том числе, и усыновленные), нетрудоспособные супруга, родители или усыновители);

- нетрудоспособные иждивенцы.

В связи с этим, вышеперечисленные необходимые наследники (несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя (также усыновленные), и нетрудоспособные супруг, родители, или усыновители, а также иждивенцы умершего), наследуют вне зависимости, от содержания завещания, не менее 1/2 доли, причитающаяся для каждого из них, в случае наследования по закону. [7, с.800]

Указанные лица, обладают правом, на обязательную долю, вне зависимости, от распределения наследства завещателем, между наследниками в завещании. Даже в случаях, в которых завещателем устраняются необходимые наследники от наследования, они имеют право, получить из наследства, свою обязательную долю. Для того, чтобы определить размер обязательной доли, необходимо учитывать то, что все наследники по закону, на момент открытия наследства (но не на день составления завещания, как многие думают ошибочно), в том числе, лишенные завещателем, права наследования. Размер обязательной доли, может быть определен, с учетом стоимости наследственного имущества, которое состоит, из предметов, относящихся к обычной домашней обстановки и обихода. В случае нарушения права наследников на обязательную долю в наследстве, завещание в данной части, может быть признано недействительным. [15, с.48]

Интересным является то, что существует возможность по отмене и изменению завещания. Согласно статьи 1130 ГК РФ, завещатель имеет право, отменить или же изменить, составленное им завещание, в любое время, после его совершения, при этом, не указывая причины для его отмены, или изменения. Для того, чтобы отменить или изменить завещания, нет необходимости в чьем-либо согласии, в том числе лиц, которые были назначены наследниками, в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель имеет право, при помощи нового завещания, отменить прежнее завещание в целом, или изменять его при помощи отмены, или посредством изменения, отдельных содержащихся в нем, завещательных распоряжений. Последующее завещание, которое не содержит прямых указаний на отмену прежнего завещания, или отдельных завещательных распоряжений, содержащихся в нем, отменяет данное прежнее завещание, полностью или в его части, в которой оно, противоречит последующему завещанию. Завещание, которое было отменено полностью или частично, последующим завещанием, не может быть восстановлено, если последующее завещание, было отменено завещателем как полностью, так и в соответствующей части. [14, с.96]

В том случае, когда недействительно последующее завещание, наследование происходит согласно прежнего завещания.

Завещание, можно отменить, также при помощи распоряжения, касающегося его отмены. Распоряжение об отмене завещания, должно быть совершено в той форме, которая установлена Гражданским Кодексом РФ, для совершения завещания.

Завещанием, которое совершено в чрезвычайных обстоятельствах (согласно статьи 1129 ГК РФ), может быть отменено (или изменено) только такое же завещание.

3.4. Особенности наследования жилых помещений.

В качестве одной из особенностей наследования недвижимого имущества, выступает то, что право собственности, на принятое наследство (главным образом, на жилое помещение), у наследника возникает, со дня открытия наследства. Это, не зависит ни от времени его фактического принятия, ни от момента государственной регистрации, права наследника на наследственное имущество.

Действующим законодательством (согласно пункта 3 статьи 1168 ГК РФ), предусматриваются особенности по разделу жилого помещения (жилой дом, квартира),которое входит, в состав наследства, в том случае, если раздел его в натуре, является невозможным. Преимущественное право, перед иными наследниками, на получение данного жилого помещения, имеют в счет их наследственных долей, наследники, которые проживали в данном жилом помещении, ко дню открытия наследства, и не имеющих другого жилого помещения. [16,с. 576]

Нотариусы основываются на том, что жилые помещения, включаются в наследственное имущество, на основании правоустанавливающих документов, если таковые, до 31 января 1998 года, прошли регистрацию в БТИ, а непосредственно государственную регистрацию (после 31 января 1998 года, в учреждениях юстиции. В том случае, когда регистрация не была пройдена, то данное имущество, должно быть включено в наследственное имущество, только согласно решения суда. При этом, наследники не лишаются права на обращение в суд, с заявлением касательно установления факта владения наследодателем, жилым домом, на праве собственности, или касательно признания за ними (как наследниками), права собственности на жилой дом. [5, с.254]

Если гражданином была приватизирована квартира, и права на нее были оформлены при его жизни, то наследование, осуществляется в общем порядке. В тоже время, на практике могут возникнуть ситуации, при которых заявление о приватизации квартиры, было подано при жизни гражданина, но до момента оформления документов о приватизации, а также государственной регистрации права собственности, на приватизированную квартиру, гражданин умер.

Согласно постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 августа 1993 года за № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»: «в случае возникновения спора, по поводу включения данного жилого помещения, или его части в наследственную массу, необходимо иметь в виду то, что указанное обстоятельство, само по себе не может служить, в качестве основания для отказа, в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни, волю на приватизацию занимаемого помещения, свое заявление не отозвал, так как по не зависящим от него причинам, был лишен возможности, для соблюдения всех правил оформления документов, на приватизацию, в которой ему, не могло быть отказано». [18, с.330]

Одной из проблем при наследовании приватизированных жилых помещений, является оформление приватизированных жилых помещений, в общую совместную собственность. Таким образом, статья 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации», в той редакции, которая действовала до 31 мая 2001 года, для участников приватизации жилого помещения, предусматривалась возможность с правом выбора, вида собственности: совместной или долевой.

Федеральным законом от 15 мая 2001 года, за № 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», исключено из статьи 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», указание, на предоставление для участников приватизации жилого помещения, прав на выбор вида собственности (общая совместная собственность и долевая собственность). [17,с. 719]

Приватизировать жилое помещение в совместную собственность возможно. Но сделать это можно только в случаях, при которых в качестве участников приватизации, выступают те лица, которым законодательными актами, была предоставлена возможность для осуществления права общей совместной собственности (супруги, члены крестьянского (фермерского) хозяйства). Данное уточнение, вступило в юридическую силу, только с момента своего опубликования, Закон от 15 мая 2001 года. Другими словами, с 31 мая 2001 года, и до указанного момента, множеством граждан, которые не являлись супругами, жилые помещения, уже были приватизированы, как совместная собственность. [19, с.128]

Федеральным Законом от 26 ноября 2002 года за № 153-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», была внесена определенность, в регулирование отношений, которые возникли, во время приватизации жилых помещений, которые были оформлены до 31 мая 2001 года, в общую совместную собственность, всеми её участниками, которые не являются супругами, или членами крестьянского хозяйства. Этим Федеральным законом, было сделано дополнение Закона РФ «(О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», новой статьей – 3.1, которая предусматривала то, что в случае смерти, одного из участников совместной собственности на жилое помещение (которое было приватизировано до 31 мая 2001 года), определяются доли участников общей собственности, на данное жилое помещение (в том числе, и доля умершего). При этом, указанные доли в праве общей собственности, на это жилое помещение, могут быть признаны равными. [20, с.32]

Заключение

В связи с этим, все основные положения наследственного права, закрепленные в части III Гражданского кодекса РФ, можно определить, следующим образом:

- наследственное имущество, переходит к другим лицам, в порядке универсального правопреемства. Другими словами, в неизменном виде, в качестве единого целого, а также, в один и тот же момент;

- в состав наследства, входят на день открытия наследства, принадлежавшие ранее наследодателю вещи, другое имущество, в том числе, имущественные права и обязанности, помимо прав и обязанностей, которые неразрывно связаны, с личностью наследодателя;

- гражданским кодексом РФ, выделяются два основания наследования, а именно: по завещанию и по закону;

- наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения и т.д., обладает своими особенностями, которые необходимо учитывать, при принятии наследственного имущества, и вступлении в наследственное право.

Необходимо обратить внимание на то, что нынешнее законодательство о наследовании, выстраивается по тем образцам, которые действуют в правовых системах государств, с развитой рыночной экономикой. Вообще, все последующее развитие наследственного права, не только в советский, но и постсоветский период, указывает на постепенный отказ, от существовавших ограничений, в сфере наследования, имевших место, в начале двадцатого века. Главным образом, происходит постепенное расширение, круга наследников по закону, и закрепление принципа свободы завещания, увеличение круга имущества, переходящего по наследству.

Значение наследования, заключается в том, что для каждого члена общества, должна быть гарантирована, возможность жить и работать, осознавая то, что после смерти, все свое приобретенное во время жизни, воплощенное не только в материальных, но и духовных благах, с падающими обременениями на них, перейдет в соответствии с его волей (а если она им не будет выражена), то в соответствии с волей закона, к близким ему людям. И только в случаях, которые прямо предусмотрены законодательством, в соответствии со сложившимися в обществе, правовыми и нравственными принципам, все то, что принадлежало наследодателю, при его жизни, в соответствующей части, сможет перейдет к тем лицам, к которым сам наследодатель, мог и не быть расположен (так называемые- "необходимые наследники"). Неукоснительное воплощение в жизнь данных начал, в современном Российском наследственном праве, способно обеспечить интересы, не только самого наследодателя, но также и его наследников, вместе со всеми третьими лицами (должники и кредиторы наследодателя, фискальные служб и т. п.), для которых, смерть наследодателя, способна повлечь, определенные правовые последствия.

Список использованной литературы

1. Бакаева И.В., Бычкова Е.Ю., Крюкова Е.С., Изд: Феникс, 2018 год, 574 стр., ISBN: 978-5-222-28644-9

2. Валентин М., "Избранные труды. Сборник научных трудов", Издательство: Проспект, 2017 год, 400 стр. ISBN: 978-5-392-21787-8

3. Быстрянцев С.Б., Кремлева О.К., Родионова Т.Н., "Правоведение. Учебник для ВУЗов", Издательство: Литера, 2016 год, 528 стр., ISBN: 978-5-40700-703-6

4. Затонский В.А., Малько А.В., "Правоведение. Элементарный курс. Учебное пособие", Изд: Кнорус, 2016 год, ISBN: 978-5-406-04149-9

5. Бредихин А. , "Правоведение. Учебное пособие", Изд: Феникс, 2015 год, 254 стр., ISBN: 978-5-222-25157-7

6. Бирюков А.А. "Настольная книга юрисконсульта", Изд: Проспект, 2018 год, 128 стр. ISBN: 978-5-392-26966-2

7. Пиляев.В. В. "Гражданское право, части общая и особенная: учебник", Изд: "КНОРУС", М., 2015 год, 800 стр.

8. Смоленский М.Б., "Основы права", Изд: Феникс, 2014 год, 414 стр., ISBN: 978-5-222-12341-6 

9. Мирюков В.А., Мирюкова Г.А., "Введение в гражданское право: Учебное пособие для бакалавров", Изд: Москва, Статут, 2016 год, 128 стр.

10. Настольная книга нотариуса: в 4 томах, Т.1 Организация нотариального дела, Изд: Статут, 2015 год, 414 стр.

11. Нотариат: Учебное пособие, Изд: Юнити-Дана, 2015 год, 295 стр.

12. Судебная практика и нотариат, Изд: Статут, 2015 год, 574 стр.

13. Иншакова А., Рыженков А., "Нотариат. Учебник и практикум", Изд.: Юрайт, 2018 год, 419 стр.

14. Под редакцией Мубарашкина Р., "Основы законодательства о нотариате Российской Федерации", Изд: Эксмо, 2018 год, 96 стр.

15. Погосян Е., "Современные проблемы нотариальной практики. Учебное пособие для магистров", Изд.: Статут, 2018 год, 48 стр.

16. Ярков В., "Нотариальное право. Учебник", Изд.: Статут, 2017 год, 576 стр.

17. Анисимова А., Бавзенко Р., Белозерова О., "Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате", Изд.: Статут, 2018 год, 719 стр.

18. Сучкова Н., "Нотариат. Базовый курс. Учебник", Изд.: Юрайт, 2014 год, 330 стр.

19. Краткий курс по нотариату, Изд.: Окей-книга, 2017 год, 128 стр.

20. Регламент совершения нотариусами нотариальных действий. Утвержден приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30 августа 2017 года. № 156. Изд.: Проспект, 2018 год, 32 стр.

Приложение А
наследство по завещанию, наследство по закону, налог на наследство