Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования.

Содержание:

Введение

Зарождение и формирование наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением личной принадлежности на средства изготовления, появлением особенных институтов, призванных защитить имеющийся порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от вероятных посягательств.

Система данных институтов сформирует правительство, которое постоянно исполняло и исполняет по отношению к личной принадлежности и ее важному атрибуту – наследованию, роль сторожевого пса [1].

В настоящей жизни люди иногда совершенно не думают о том, что начинается тот день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя собственным родным и недалёким имущество, а иногда и многие трудности. Особенно живо встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и другая недвижимость. Именно в данной ситуации появляется наибольшее количество споров между наследниками, а родственники достаточно нередко в процессе таковых споров становятся врагами. Чтобы избежать аналогичного конфликта, нужно знать главные расположения наследования.

Значение наследования и состоит в том, что любому члену общества обязана быть гарантирована вероятность существовать и действовать с сознанием того, что после его смерти все обретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям [2].

И только в вариантах, прямо предусмотренных законодательством, сообразно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен. Неукоснительное проведение данных начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может вызвать те или другие правовые последствия.

Цель представленной контрольной работы – рассмотреть наследование по закону.

В соответствии с определенной целью в данной работе были установлены и решены следующие задачи:

— рассмотреть понятие наследства;

— изучит виды наследства, рассмотреть в частности наследование по закону;

— изучить особенности наследования по закону.

1. Общие расположения о наследовании. Понятие и виды наследования

Наследственное преимущество как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих публичные дела по переходу имущества погибшего( имущество, потомственное актив) к иным лицам в порядке универсального правопреемства [3].

Наследование — покупка имущества, оставшегося после смерти иного лица( наследодателя). Существуют два вида наследования: по завещанию и по закону. По закону РФ ближайшие родственники погибшего наследуют традиционно в том случае, если он не оставил завещание. По завещанию актив может заполучить кто угодно — не только физиологические лица, но втомжедухе личные организации и само правительство.

Имущество, получаемое при наследовании, называют наследством, потомственным имуществом, потомственной массой. Наследство умершего переходит к иным лицам в порядке универсального правопреемства, то имеется в постоянном виде как целое единое и в один и тот же момент.

Наследование исполняется по завещанию и по закону.

Завещание составляется на вариант смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой представление воли завещателя, которая конкретно связана с его личностью. Право отказать актив является составляющей правоспособности. Завещание обязано быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом или другим должностным лицом прямо указанным в законе. Не воплощение запросы об удостоверении завещания тянет его недействительность, но в вариантах предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации позволяется собирание завещания в обычный письменной форме. Завещатель в согласовании с принципом свободы завещания вправе аннулировать или поменять( в том числе увеличить) составленное им завещание в хотькакое время после его совершения и не должен при этом ориентировать предпосылки его отмены или конфигурации.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в других вариантах, поставленных реальным Кодексом.

Действующий Гражданский Кодекс предусматривает наследование по праву представления, а конкретно, порция преемника по закону, умершего до открытия наследства или сразу с наследодателем, переходит по праву представления к его подходящим потомкам в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, и распределяется между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки преемника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также не наследуют по праву представления потомки наследника, который погиб до открытия наследства или сразу с наследодателем и который не имел бы права наследовать в согласовании с требованиями гражданского Кодекса.

2. Наследование по закону

2. 1. Общие расположения

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Следует учесть при этом, что граждане, умершие в один и тот же день, числятся в целях потомственного правопреемства погибшими сразу и не наследуют друг после друга( пункт 2 статьи 1114 ГК РФ).

Не имеют права на наследование по закону( в том числе в отношении обязательной части), на наследование по завещанию, а также на приобретение завещательного отказа граждане, какие своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-то из его преемников или против воплощения последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пробовали способствовать призванию их самих или остальных лиц к наследованию или содействовали или пробовали содействовать увеличению причитающейся им или иным лицам части наследства, если эти происшествия доказаны в судебном порядке.

Потомки таковых недостойных преемников не наследуют в случае погибели крайних по праву представления( пункт 3 статьи 1146 ГК РФ), но вправе наследовать по другим возможным основаниям.

Следует учесть также, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования( то имеется после введения в силу соответствующего решения суда) завещал актив, вправе наследовать это актив.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. К наследованию по завещанию этот запрет не относится.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону людей, умышленно уклонявшихся от исполнения лежавших на них в силу закона повинностей по содержанию наследодателя( в частности, алиментных обещаний, поставленных разделом v Семейного кодекса РФ). К наследованию по завещанию эта норма не относится.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 реального Кодекса.

Наследники одной очереди наследуют в одинаковых частях, за исключением преемников, наследующих по праву представления [4].

Ст. 1146 ГК РФ предусматривает наследование по праву представления.

В согласовании с данной статьей порция преемника по закону, погибшего до открытия наследства или сразу с наследодателем, переходит по праву представления к его подходящим потомкам( потомки наследодателя и их отпрыски, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) и распределяется меж ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который погиб до открытия наследства или сразу с наследодателем и который не имел бы права наследовать( недостойный преемник)( п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Не наследуют по праву представления отпрыски преемника по закону, лишенного наследодателем наследства.

2. 2. Очереди наследников

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очерёдности, предусмотренной ст. 1142 – 1145, 1148 реального Кодекса.

Наследники всякой следующей очереди наследуют, если нет преемников предшествующих очередей, т. е. если преемники предшествующих очередей отсутствуют, или никто из них не владеет права наследовать, или все они отстранены от наследования( статья 1117), или лишены наследства( пункт 1 статьи 1119), или никто из них не принял наследства, или все они отказались от наследства [5].

Наследниками первой очереди по закону являются дети, муж и родители наследодателя( ст. 1142 ГК РФ). Традиционно наиболее немаловажную, чем в странах Западной Европы, близость отношений между детьми и родителями отображает вложение родителей в круг преемников по закону первой очереди, в то время как в большинстве государств континентальной Европы родители относятся к преемникам 2-ой очереди( ст. 746 Гражданского кодекса Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения). [6]

Наследники одной и той же очереди наследуют в одинаковых частях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. [7] При этом следует учесть также имеющихся нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, наследующих совместно и вровень с преемниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, его двоюродные братья и сёстры наследуют по праву представления, если их соответствующий родитель, который был бы преемником по закону, погиб до открытия наследства или сразу с наследодателем. При этом порция, причитавшаяся такому умершему родителю, переходит к его подходящим потомкам и распределяется между ними поровну( пункт 1 статьи 1146 ГК РФ).

Вторая очередность подключает полнородных и неполнородных братьев и сестер преемника, его дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны мамы( ст. 1143 ГК РФ).

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя( дяди, тети наследодателя)( ст. 1144 ГК РФ).

Если нет преемников первой, 2-ой и третьей очереди, преимущество наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой ступени родства, не относящиеся к преемникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников 1-го от иного, появление самого наследодателя в это количество не вступает( ст. 1145 ГК РФ) [8].

В данной связи призываются к наследованию:

— в качестве преемников четвертой очереди родственники третьей ступени родства – прадедушки, прабабушки наследодателя;

— в качестве преемников пятой очереди родственники четвертой ступени родства – детки родных племянников и племянниц наследодателя( двоюродные потомки и внучки) и близкие братья и сестры его дедушек и бабушек( двоюродные дедушки и бабули);

— в качестве преемников 6-ой очереди родственники пятой ступени родства – детки двоюродных внуков и внучек наследодателя( двоюродные правнуки и правнучки), детки его двоюродных братьев и сестер( двоюродные племянники и племянницы) и детки его двоюродных дедушек и бабушек( двоюродные дяди и тети).

— Если нет преемников предшествующих очередей, к наследованию в качестве преемников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателей [9].

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после погибели родителей усыновленного и остальных его родственников по происхождению, а предки усыновленного и остальные его родственники по происхождению не наследуют по закону после погибели усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в согласовании с Семейным Кодексом РФ усыновленный предохраняет по решению Суда дела с одним из родителей или иными родственниками по происхождению.

При наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с иной равняются к родным по происхождению( кровным родным).

При усыновлении ребёнка одним лицом дела имеютвсешансы быть сохранены с одним из родителей по просьбе мамы, ежели усыновитель — мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель — дама.

Если один из родителей усыновлённого ребёнка погиб, то по просьбе родителей погибшего родителя( дедушки и бабули ребёнка) имеютвсешансы быть сохранены дела с родственниками погибшего родителя, ежели этого требуют интересы ребёнка.

При этом сохранённые решением суда потомственные дела усыновлённого с данными кровными родственниками не исключают потомственных отношений усыновлённого со собственным усыновителем и его родственниками.

2. 3. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Одним из самых тяжелых вопросов потомственного права являются условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их части. При определении размера выделяемой истцу обязательной части в наследстве суду нужно учесть цену богатства, приобретенного им в порядке наследования по закону( или по иному завещанию этого же наследодателя), в том числе и цену богатства, состоящего из предметов обыкновенной домашней обстановки и обихода. [10]( Подп. " д " п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 " О неких вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании ").

К нетрудоспособным обычно относят: дам, достигших 55 лет, парней – 60 лет, инвалидов i, ii, iii групп, а втомжедухе лиц, не достигших 16 лет, и учащихся — 18 лет. Некоторые создатели, учитывая очень тяжкое состояние молодежи в настоящее время, а втомжедухе высочайший процент безработных посреди юных, дают определять к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся и ветше 18 лет — до окончания учебы при очной форме обучения, но не наиболее чем до 23 лет. [11]

Состоящими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от них такую содействие, которая была для них главным и неизменным источником средств к существованию.

Отсюда следует вывод о том, что добровольно совершенное питание нетрудоспособного. Последний мог обладать и другие, наименее значимые по сравнению с поддержкой наследодателя, средства материального снабжения. При этом не владеет смысла сам по себе факт раздельного проживания иждивенца и наследодателя. Главное — определить, что содействие крайнего была неизменной и являлась главным источником существования нетрудоспособного.

Рассмотрим распорядок наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами, имея в виду, что конкретно распорядок призвания их к наследованию является ключевой индивидуальностью наследования данной категории людей.

Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди преемников по закону. Они наследуют совместно и вровень с законными преемниками хотькакой очереди из 7 предусмотренных очередей, призванной к наследованию, но они не получают статуса преемников данной очереди. Действует только установленный распорядок призвания их к наследованию, неравнозначный установлению очередности наследования. Не случаем в законе говорится о наследовании иждивенцами вровень с преемниками хотькакой очереди.

ГК РФ выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве законных преемников, для всякой из которых, несчитая общих критерий, устанавливает дополнительное ограничение призвания к наследованию. В первую группу включены граждане, относящиеся к преемникам по закону, указанным в ст. ст. 1143 — 1145 ГК, т. е. к любой из 6 очередей законных преемников начиная со 2-ой( п. 1 ст. 1148 ГК). Иждивенец-наследник первой очереди наследует на общих основаниях самостоятельно от наличия критерий призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. На таковых же основаниях наследуют нетрудоспособные иждивенцы-наследники любой из следующих 6 очередей, если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют совместно и вровень с преемниками той очереди, которая призывается к наследованию. Преимущество, признаваемое за ними законодательством и объясняемое их статусом, состоит в том, что, не будучи преемниками данной очереди, они наследуют совместно и вровень с входящими в нее преемниками, желая и относятся к наиболее далекой очереди. Иными словами, эти лица наследуют вне собственной очереди, т. е. вне очереди.

Вторая группа представлена нетрудоспособными иждивенцами, какие не являются преемниками, названными в ст. ст. 1142 — 1145 ГК. Призвание их к наследованию можетбыть при наличии не лишь общих критерий — нетрудоспособности и состояния на иждивении, — но втомжедухе и доп условия — совокупного проживания с погибшими не наименее года до его погибели( п. 2 ст. 1148 ГК).

Нетрудоспособные иждивенцы, какие не вступают в круг преемников, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1145 ГК, проживавшие вместе с наследодателем не наименее года до его погибели, наследуют самостоятельно в восьмой очереди, если отсутствуют остальные преемники по закону любой из 7 очередей( п. 3 ст. 1148 ГК). Как следовательно, указанные граждане призываются к наследованию при тех же критериях, что и остальные иждивенцы 2-ой группы

Наследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства обусловлено установлением юридических фактов, с которыми закон связывает преимущество наследования. Если между преемниками и иждивенцами не появляется споров о наследовании крайними, неувязка доказывания может и не появляться. Но даже при их отсутствии, если станет нужно заполучить аттестат о праве на имущество( ст. 1162 ГК), будетнужно доставить нотариусу подтверждения в доказательство права наследования, т. е. всякого вещества юридического состава как основания права наследования.

К числу преемников по закону относятся также нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении погибшего( наследодателя). Согласно ст. 1148 Гражданского кодекса РФ — граждане, относящиеся к преемникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг преемников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону совместно и вровень с преемниками данной очереди, если не наименее года до погибели наследодателя находились на его иждивении, самостоятельно от такого, проживали они вместе с наследодателем или нет. Но и граждане, какие не вступают в круг преемников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не наименее года до погибели наследодателя находились на его иждивении, проживали вместе с ним, также относятся к преемникам. [12]

При наличии остальных преемников по закону нетрудоспособные граждане( иждивенцы наследодателя) наследуют совместно и вровень с преемниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии остальных преемников по закону нетрудоспособные граждане — иждивенцы наследодателя наследуют безпомощидругих в качестве преемников восьмой очереди

Следует отметить, что для такого чтоб наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его( иждивенца) на полном содержании наследодателя. Достаточно такого, что он( иждивенец) получал от наследодателя такую содействие, которая была для него главным и неизменным источником средств к существованию. Причем эта содействие не непременно обязана быть единым источником существования, иждивенец мог обладать и остальные источники( кпримеру, обретать пенсию, стипендию и т. п.), но наименее значимые, чем получаемая от наследодателя содействие. Для призвания их к наследованию нужным условием является пребывание на иждивении наследодателя не наименее 1-го года до его смерти.

2. 4. Право на обязательную долю в наследстве

Принцип свободы завещания дозволяет завещателю( наследодателю) сориентировать в качестве преемника полностью хотькакое лицо, не считаясь при этом с интересами ближайших родственников. Но гражданское законодательство России исходит из такого, что интересы неких из них обязаны быть защищены от его своеволия, а благодарячему ст. 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает преимущество неких лиц на обязательную долю в наследстве.

Так, сообразно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные муж и предки, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуют самостоятельно от содержания завещания не наименее пятидесятипроцентов части, которая причиталась бы любому из них при наследовании по закону( так именуемая обязательная порция). Право на обязательную долю в наследстве довольствуется из оставшейся незавещанной доли потомственного богатства, даже если это приведет к уменьшению прав остальных преемников по закону на эту дробь потомственного богатства, а при недостаточности незавещанной доли имущества для воплощения права на обязательную долю — из той доли имущества, которая завещана. [13]

Суть права на обязательную долю в наследстве содержится в том, что самостоятельно от содержания завещания указанные лица будут наследовать актив наследодателя даже назло его воле. Завещатель обязан ведать об этом, и благодарячему нотариус при удостоверении завещания должен объяснить ему содержание этого расположения потомственного права РФ. Правило об отстранении недостойных преемников от наследования распространяется и на преемников, имеющих преимущество на обязательную долю в наследстве.

Следует отметить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, что преемник, имеющий преимущество на эту долю, приобретает из наследства по какому-либо основанию, в т. ч. цену установленного в выгоду такового преемника завещательного отказа. Если воплощение права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность дать преемнику по завещанию актив, которым преемник, имеющий преимущество на обязательную долю, при жизни наследодателя не воспользовался, а преемник по завещанию воспользовался для проживания( квартирный дом, квартирка, жилое помещение) и или употреблял в качестве главного родника получения средств к существованию( орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного расположения преемников, имеющих преимущество на обязательную долю, убавить величина обязательной части или отказать в ее присуждении. [14]

В том случае, ежели для преемника, имеющего преимущество на обязательную долю в наследстве, в завещании поставлены какие-либо ограничения или обременения на актив, кпримеру, известно возложение, то они действительны только в отношении той доли переходящего к нему богатства по наследству, которая превосходит его обязательную долю наследства.

2. 5. Права жена при наследовании

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему жену наследодателя в силу завещания или закона преимущество наследования не умаляет его права на дробь богатства, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их общей собственностью. При этом порция погибшего жена в этом богатстве вступает в состав наследства и переходит к преемникам.

Следует отметить, что сложившаяся нотариальная практика, связанная с оформлением потомственных прав на актив, обретенное женами в период брака, не постоянно даетответ потребностям законодательства. Так, кпримеру, аттестат о праве принадлежности пережившему жену на долю в вместе нажитом богатстве выдается только по требованию этого жена. Если переживший муж не изъявил желания заполучить аттестат о праве принадлежности, то порция его в вместе нажитом богатстве включается в наследственную массу. Таким образом, предметом наследования делается не порция в праве общей принадлежности на актив, как это обязано быть, а все актив, что, непременно, преступает права и законные интересы пережившего жена.

Зачастую нотариусы считают, что приобретение свидетельства о праве принадлежности — это преимущество, а не обязательство пережившего жена. Действительно, приобретение акта, свидетельствующего о праве жена на долю в богатстве, полученном в период брака, является правом пережившего жена. Но при этом незаконно создавать замену 2-ух мнений: существования самого права и документального дизайна этого права.

На основании ст. 256 ГК РФ актив, нажитое женами во время брака, является их общей собственностью, ежели контрактом меж ними не установлен другой режим этого богатства.

Из приведенной нормы следует, что общая собственность супругов появляется в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный контракт, то актив, обретенное ими в период брака на совокупные средства, поступает в их общую собственность, при этом части супругов признаются одинаковыми. Таким образом, собственность пережившего жена беспристрастно есть, и эту презумпцию нотариус не вправе подчинять сомнению.

Включение части в праве общей принадлежности на актив, принадлежащей пережившему жену, в наследственную массу после погибели иного жена, желая бы и с согласия пережившего жена, не может быть признано законным. В предоставленном случае появляется абсолютная аналогия с отрицанием от права принадлежности. Вместе с тем отказ от права принадлежности регламентирован нормами гражданского законодательства. В согласовании с п. 1 ст. 225 ГК РФ вещица, от права принадлежности на которую собственник отказался, является бесхозяйной. Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке.

Имеется и еще один довод, поддерживающий приведенную позицию. Отказ от права принадлежности в выгоду кого-то( в предоставленном случае переживший муж отказывается от собственного права принадлежности в выгоду преемников) по сути представляет собой дарение богатства. Для удостоверения же контракта дарения части в праве общей принадлежности эта порция обязана быть определена, а в поставленных законодательством вариантах соответствующее преимущество обязано быть, к тому же, записанно.

Из изложенного разрешено изготовить вывод, что оформлению потомственных прав на долю погибшего жена в вместе нажитом богатстве супругов обязано предшествовать определение данной части. Не случаем в ст. 1150 ГК РФ демонстративно, что в состав наследства вступает лишь порция погибшего жена в этом богатстве.

2. 6. Наследование выморочного богатства

Выморочным является потомственное актив при отсутствии преемников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 ГК РФ, и преемников по завещанию, а также в вариантах, когда никто из преемников не владеет права наследовать или все преемники отстранены от наследования как недостойные( ст. 1117 ГК РФ); никто из преемников не принял наследства или все преемники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в выгоду иного преемника( ст. 1158 ГК РФ).

В русском гражданском законодательстве переход выморочного богатства к государству определяется как особенный вид наследования по закону. В законодательстве неких остальных стран таковой переход рассматривается как покупка богатства, не имеющего владельца( бесхозяйного богатства).

По действующему законодательству наследовать выморочное актив может лишь Российская Федерация. Субъекты РФ и городские образования таковой способности лишены. При приобретении права принадлежности на бесхозяйные вещи субъектом выступает городское образование( п. 3 ст. 225 ГК РФ, п. 2 ст. 227 ГК РФ, п. 1 ст. 231 ГК РФ).

Наследование подразумевает покупка потомственного богатства в комплексе, подключая не лишь вещи, но и имущественные права и повинности наследодателя. Приобретение же права принадлежности на бесхозяйное актив подразумевает происхождение соответствующего права в отношении отдельной вещи. Причем в зависимости от вида бесхозяйного богатства и событий его обнаружения есть разный устройство покупки на него права принадлежности.

Бесхозяйным же может быть признано актив, не имеющее владельца, собственник которого неизвестен, а втомжедухе если собственник от собственного права отказался. При наличии законодательной презумпции невозможно произносить о неизвестности владельца, даже если права страны на вещица не оформлены. Отказаться от унаследованного богатства правительство также не вправе.

Как правило, выморочным делается все актив наследодателя, не имеющего преемников. Однако вероятны ситуации, когда выморочной делается лишь часть богатства наследодателя. Например, если определенное актив было завещано и принято преемниками по завещанию, а в отношении оставшегося богатства не изготовлено завещательных постановлений, а преемник по закону отсутствует. Часть богатства также станет считаться выморочной, если актив распределено между преемниками по завещанию и кто-нибудь из них отказался взять имущество или оказался недостойным преемником, а преемники по закону отсутствуют.

Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству владеет ряд особенностей по сравнению с обыденным наследованием по закону.

Во-первых, переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от страны не требуется представление волеизъявления на принятие наследства( п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Во-вторых, поскольку норма о переходе выморочного богатства к государству императивна, у государства отсутствует вероятность отрешиться от принятия наследства( п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Законодательство предусматривает вероятность передачи приобретенного государством выморочного богатства в собственность субъектов РФ или городских образований. Однако таковая передача обязана реализоваться исходя из положений п. 3 ст. 1151 ГК РФ лишь после дизайна права принадлежности страны, то имеется уже за рамками потомственного правопреемства.

В-третьих, для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность городских образований предусмотрено принятие особого закона.

То событие, что правительство не обязано формулировать волю на принятие наследства, не значит, что оно делается владельцем богатства автоматом и не нуждается в оформлении собственных прав. Российской Федерации выдается аттестат о праве на имущество( ст. 1162 ГК РФ). Форма такового свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 " Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах ".

3. Приобретение наследства

3. 1. Принятие наследства

Приобретение потомственного богатства – нужное действие в цепочке потомственных отношений. Порядок покупки наследства урегулирован в рамках гл. 64 ГК РФ.

В согласовании с п. 1 ст. 1152 ГК РФ, чтоб купить потомственное актив, лицам, призываемым к наследованию, нужно его взять. Принятия наследства не требуется в случае покупки выморочного богатства.

Наследник, принимая дробь потомственного богатства, автоматом воспринимает все имущество. Он не вправе при принятии наследства определять какие-либо условия или делать оговорки, при наступлении которых имущество станет считаться принятым, или другим образом становить факт принятия наследства в зависимость от каких-то событий. В то же время преемник, принявший имущество, вправе в предстоящем от него отрешиться в порядке, предусмотренном ГК РФ( п. 2 ст. 1157 ГК РФ).

При призвании преемника к наследованию сразу по нескольким основаниям( по завещанию и по закону) преемник может взять имущество, причитающееся ему по одному из данных оснований, по нескольким из них или по всеми основаниям.

Принятое имущество сознается присущим преемнику со дня открытия наследства самостоятельно от времени его фактического принятия, а втомжедухе самостоятельно от момента гос регистрации права преемника на потомственное актив, когда такое преимущество подлежит гос регистрации.

Свое желание взять имущество преемники обязаны проявить средством определенных допускаемых законодательством правовых действий. Ст. 1153 ГК РФ регламентирует методы принятия наследства.

Во-первых, принятие наследства исполняется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в согласовании с законодательством вручать свидетельства о праве на имущество должностному лицу заявления преемника о выдаче свидетельства о праве на имущество.

Во-вторых, сознается, покуда не подтверждено другое, что преемник принял имущество, ежели он сделал деяния, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, ежели преемник:

— вступил во владение или в управление потомственным богатством;

— принял меры по сохранению потомственного богатства, охране его от посягательств или притязаний третьих лиц;

— изготовил за собственный счет затраты на содержание потомственного богатства;

— оплатил за собственный счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю валютные средства.

В случае пробела установленного срока для принятия наследства, суд по заявлению преемника может вернуть этот срок и признать преемника принявшим имущество, но лишь в том случае, если он не знал и не обязан был ведать об изобретении наследства или пропустил срок по иным уважительным факторам. В частности, уважительной предпосылкой пробела срока для принятия наследства может проявляться заболевание преемника, препятствующая своевременному принятию наследства.

Что касается пробела срока для принятия наследства, то суд станет разглядывать высказывание о возобновлении пропущенного срока только в том случае, ежели оно подано не позже 6 месяцев после такого, как предпосылки, препятствующие принятию наследства, отпали. В неприятном случае суд откажет в рассмотрении заявления. При этом ГК РФ не предусматривает способности возобновления срока для обращения в суд с указанным заявлением. В то же время есть вероятность для преемника взять имущество и по истечении этого срока без обращения в суд при условии письменного согласия всех других преемников( п. 2 ст. 1155 ГК РФ), принявших имущество. Письменное единодушие всех преемников на принятие наследства преемником, пропустившим срок, обязано быть удостоверено нотариально.

Оформление прав принадлежности на потомственное актив исполняется после выдачи нотариусом, другим лицом, уполномоченным исполнять нотариальные деяния( например, консулом), свидетельства о праве на имущество, которое выдается на основании заявления преемника по месту открытия наследства.

Свидетельство выдается преемникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства. Свидетельство может быть выдано и до истечения указанного срока в том случае, если имеются надежные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, других преемников, имеющих преимущество на имущество или его соответствующую часть, не имеется.

3. 2. Срок принятия наследства

Закон( ст. 1151 ГК) устанавливает особый срок, в движение которого преемник обязан проявить родное единодушие на принятие наследства. Он равен 6 месяцам и затевает течь со дня открытия наследства.

Подача заявлений и указанные деяния обязаны быть совершены преемниками в движение 6 месяцев со дня открытия наследства( п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В случае открытия наследства в день предполагаемой смерти гражданина имущество может быть принято в движение 6 месяцев со дня введения в законную силу решения суда об объявлении его погибшим.

Если преимущество наследования появляется для остальных лиц вследствие отказа преемника от наследства или отстранения преемника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица имеютвсешансы взять имущество в движение оставшейся доли указанного больше шестимесячного срока.

Лица, для которых преимущество наследования появляется лишь вследствие непринятия наследства иным преемником, имеютвсешансы взять имущество в движение 3-х месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации имеютвсешансы быть:

а) преемники всякой из следующих очередей — при непринятии наследства преемниками прошлых очередей;

б) преемники по закону — при непринятии наследства преемниками по завещанию;

в) подназначенный преемник по завещанию — при непринятии наследства преемником по завещанию.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книжке учета потомственных дел, на их основании нотариусом заводится потомственное дело, которое регистрируется в книжке учета потомственных дел.

Если нотариусу в движение 6 месяцев со дня открытия наследства поступило от преемника высказывание, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно втомжедухе регистрируется в книжке учета потомственных дел и втомжедухе заводится потомственное дело с регистрацией в книжке учета потомственных дел.

Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но аттестат о праве на имущество по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить высказывание соответствующим образом или собственно появиться к нотариусу.

Если высказывание о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано преемником или его представителем на почту вовремя, преемник считается принявшим имущество в поставленный законодательством срок.

В подтверждение этого к наследственному занятию следует прибавить пакет со штемпелем почтовой организации или квитанцию об отправке письма( ценного или заказного). Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.

Заключение

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная извилистая река, которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем приостанавливая свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле. Хочется верить в то, что в ближайшее время (хотя бы лет 100 — 200) российское наследственное право не претерпит революционных преобразований.

Исходя из вышеизложенного, нужно сделать следующие выводы.

Во-первых, принятие долгожданной части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации очень своевременно. Указанный нормативный правовой акт должен заложить основу развития наследственных правовых отношений в нашей стране на новом, более качественном уровне. Ведь не секрет, что традиции наследования, сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых.

Во-вторых, необходим тщательный анализ положений новой «наследственной конституции России», включающий как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику.

В-третьих, в связи с тем, что граждане России «недостаточно подкованы» в правовых вопросах, целесообразно введение в качестве общеобязательной учебной дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в программу преподавания всех, а не только юридических средних специальных и высших учебных заведений.

В-четвертых, только применение на практике положений части третьей ГК РФ, посвященных регулированию вопросов наследственного права, покажет, насколько оправданна некоторая усложненность ряда правовых конструкций, использованных в данном нормативном правовом акте например, обязательной доли, наследования нетрудоспособными (иждивенцами и др.).

Список литературы 

  1. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3-6. 
  2. Алексеев В.А., Алексеев С.В. Некоторые вопросы оформления наследственных прав на объекты недвижимости // Правовые вопросы недвижимости. 2015. № 1. С. 3-6.
  3. Баринова А.Г. Особенности наследования недвижимого имущества // Марийский юридический вестник. 2016. Т. 1. № 2 (17). С. 99-101.
  4. Горелик А.П. К вопросу о наследовании бизнеса в России // Закон и право. 2015. № 8. С. 31-34.
  5. Наследственное право. Учебник. Курбанов Р.А., Богданов Е.В., Эрделевский А.М., Гуреев В.А., Рузакова О.А., Свечникова Н.В., Шведкова О.В., Дарькина М.М., Новицкая Л.Ю., Гурбанов Р.А., Налетов К.И., Денисюк С.П., Белялова А.М., Свечникова О.А. / Под редакцией Р.А. Курбанова. Москва, 2016.
  6. Мицык А.В. Наследование предприятия: спорные вопросы // Нотариус. 2016. № 4. С. 26-27.