Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Наследство и основания наследования.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Наследственное право является единственной отраслью права, которая регулирует отношения, в которых гражданин принимает участие после своей смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам.

Целью данного курсового проекта является изучение нормативно-правовой документации в области наследственного права.

Основным нормативно-правовым актом в котором разъясняются особенности, права и обязанности, а также разъясняются все положения от открытия наследства до его принятия или отказа в Гражданском Кодексе Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1 Раскрыть такое понятие, как «Наследство»;

2 Разъяснить основания для открытия наследства;

3 Определить время и место открытия наследства;

4 Определить субъекты права наследования;

5 Раскрыть завещание имущества;

6 Отметить особенности принятия и отказа от завещанного.

1 Понятие наследования

Исторически сложилось так, что наследственное право появилось после становления вещного и семейного права, «когда сложилось представление о семье и роде как о личном союзе и общее семейное и родовое достояние раздробилось между их обособившимися членами, появилось и наследование.»[1]

Наследство возникает в результате фактических или юридических действий (в виде оформления завещания через подачу нотариусу заявления, уведомляющего о желании принять наследство).

Таким образом, для наследствования необходимо совершение сделки, в первом случае воля выражается путем совершения конклюдентных действий, во втором - в письменной форме.

Преемственности не препятствует отсутствие свидетельства о праве на наследство, но становится ограниченным правом на собственность по отдельным вещам, таким как недвижимость, автомобили и т.д. Сделки по наследованию недвижимого имущества подлежат государственной регистрации, целью которой является публикация информации о совершенной сделке, она необходима для получения дальнейшего права распоряжения данным видом имущества. Следовательно, необходимо получение свидетельства о праве на наследство.

При составлении завещание возможно назначение не прямого наследника, в зависимости от воли изъявления завещателя, данное событие является самостоятельной или акцессорной сделкой. Если государство обязано после принятия выморочного наследства исполнить завещательный отказ, то легат является самостоятельным распоряжением, независящим от действительности завещания. Если же в законе установлено противоположное правило, то легат будет являться дополнительным распоряжением, зависящим от действительности завещания, и тогда государство как наследник выморочного имущества не несет обязанности по исполнению завещательного отказа, следовательно, сингулярное преемство исключается[2].

В Литературных источниках сказано, что «преемство в отдельном праве умершего, как это имеет место при завещательном отказе, не является наследственным»[3], в обоснование приводится аргумент, что «обязанность по выполнению отказа появляется у наследника по завещанию впервые, а не переходит к нему от наследодателя». С данным выводом трудно согласиться ввиду следующего.

Действительно, обязанность выполнить завещательный отказ появляется только в тот момент, когда завещание вступит в силу, но само имущественное право, подлежащее передаче завещаемого, существует до момента открытия наследства.

Предпосылкой наследственной преемственности является появление у конкретного лица права наследования. Субъективное право наследования - это гарантированная законом возможность приобретения наследственного имущества. Возникновения этого права иначе именуется призывом к наследству[4].

Субъективное право наследования имеет такую особенность, как нельзя нарушить это право полностью, можно лишь посягнуть на отдельные права, входящие в наследство (например, путем присвоения вещей умершего)[5].

Для начала правопреемства существуют различные юридические факты.

Универсальным правопреемником может быть только субъект наследственного отношения, это лицо, лицо имеющие субъективное право. Для правопреемства необходимым условием является лишь только принятия наследства призванным наследником, а само наследство открывается с момента смерти гражданина.

В Наследственном праве существуют такие понятия как актив наследства (имущественное наследство), и пассив (долговое наследство). Достаточным условием для имущественного интереса в приобретении наследства – актив должен превышать его пассив, в противном случаи, когда пассив больше актива имущества, то интереса приобретения наследства нет, так как актив необходимо потратить на погашение долгов[6].

Если наследник оставит себе вещи умершего (актив), а долги (пассив) погасит в пределах стоимости перешедших ему вещей, то в этом случаи не будет универсального правопреемства, тогда наследник приобретает актив и только часть пассива (часть обязанностей умершего).

Открытию наследства предшествует совокупность юридических фактов. Необходимый факт открытия – смерть лица, имеющее имущество, так же одним из фактов является – решение суда об объявлении гражданина умершим. После открытия наследства, определяется по какому основанию наследование будет передано – по завещанию или по закону.

Изменение основания наследования или круга наследников, призываемых к наследству, может иметь место вследствие признания лица недостойным наследником, в связи со смертью призванного к наследству лица, а также в связи с отказом от наследства призванного наследника[7].

Полагаясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что наследственные отношения, это есть переход определенных прав и обязанность от наследодателя при его смерти или объявлении судом его умершим, к новому субъекту – наследнику, то есть наследственное правопреемство.

Если принятия наследства невозможна, например, если наследодатель после себя оставил только пассив, то наследственные отношения не возникают.

2 Наследство и основания наследования

2.1 Наследство как объект правопреемства

В Российской Федерации гражданско-правовые отношения регулирует Гражданский кодекс Российской федерации, в том числе и наследственное право, так в III части такие термины, как: имущество умершего, наследство и наследственное имущество употребляются как синонимы, в ст.1112 упомянуто, что в состав наследства могут входить вещи, принадлежащие наследодателю в день открытия наследства, имущественные права и обязанности. Так же отдельно указано, что права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, такие как алименты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина не переходят по наследству.

Такой термин, как «имущество» в гражданском праве, имеет разное значение, точно также в разных значениях он употребляется в наследственном праве. Статья 1120 ГК РФ гласит: «3авещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью» Таким образом завещатель распорядиться исключительно обязанностями не имеет права. Основываясь на вышесказанном, под распоряжением имуществом или его частью путем составления завещания закон понимает распоряжение правами и вещами.

Действующее законодательство Российской Федерации содержит не так много ограничений для перехода имущества по наследству. Как верно гласят современные авторы, «расцвет частной собственности ... приводит к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей.»[8] Данный факт в правовом регулировании действует в интересах в первую очередь самого наследодателя, поскольку позволяет увеличить заинтересованность человека в обеспечении материального благополучия после своей смерти тех лиц, которые являются ему наиболее близкими при жизни. Одновременно с этим проявляется расширение сферы частного права, сужаются основания для перехода имущества как выморочного в собственность государства[9].

В состав наследства не входят права и обязанности, связанные с личностью наследодателя. Переход таких прав и обязанностей невозможен по объективным причинам не только после смерти, но и при жизни лица.

Любой гражданин может стать участником (учредителем) юридических лиц, вследствие чего он может приобретать по отношению к юридическому лицу имущественные права (обязательственные либо право собственности). Законы об отдельных видах юридических лиц регламентируют отношения, возникающие в связи со смертью участника (учредителя) юридического лица.

Как известно, участники общества с ограниченной ответственностью обладают обязательственными правами в отношении общества, доля в уставном капитале переходит к наследникам граждан, являвшихся участниками общества (ст.21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью")[10]. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в порядке универсального правопреемства допустим только с согласия остальных участников общества.

Следовательно, при переходе доли к наследникам возможны следующие ситуации: наследуется одно из - либо сама доля, либо ее стоимость действительная. Если для перехода доли по наследству требуется согласие остальных участников и такое согласие не получено, наследник приобретает право требования к обществу о выплате действительной стоимости доли, ранее принадлежавшей наследодателю. В другом случае наследник становится участником общества, к нему переходят права участника общества. Отсюда следует, что при наследовании доли в уставном капитале наследник получает базу имущественных и неимущественных прав, связанных с участием в обществе.

Поскольку законодательство гражданских прав предоставляет огромную свободу заключения договоров, в практике могут встречаться случаи передачи по наследству таких имущественных прав, которые до этого нигде не встречались.

Так же по наследству могут переходить такие права и обязанности, точного объема которых не известно, и данный предмет становится судебных разбирательств, в таких случаях применяется процессуальное правопреемство.

В наследства могут входить предметы и вещи, не имеющие какой-либо ценности, это дневники, письма, личные документы и тому подобное. Но в результате обследования данного имущества может выяснить, что они имеют не только личную, но и имущественную ценность. В основном данный аспект касается тех лиц, которые при жизни достигли каких-либо успехов в сфере своей деятельности, науки, литературе, искусстве, инженерии. Передача такого наследства в собственность одному из сонаследников, может привести к неоднократному увеличению его доли. Передача этих документов одному из сонаследников в собственность может привести к необоснованному увеличению его доли.

В нашем государстве на подзаконном уровне разрешен вопрос о включении в наследство жилые помещения, процесс приватизации которого был начат при жизни наследодателя, но ввиду его смерти документы о праве собственности не были получены им. Позиция судов в нашей стране основана на том, что в приватизации жилого помещения гражданину, подавшему надлежаще оформленные документы, не может быть отказано. При обратном неприватизированное имущество не включается в общее наследство, и вследствие чего наследники терпят значительный ущерб.

В состав наследствования входят так же объекты незавершенного строительства, или объекты, на которые не зарегистрировано право собственности, но, как подчеркивается в одном из документов Высшего Арбитражного Суда РФ, право собственности при этом возникает с момента государственной регистрации[11].

Следует отметить, что в свидетельствах о праве на наследство перечисляется лишь некоторое имущество, такое как:

1) недвижимые вещи (квартиры, жилые дома, земельные участки и т.д.);

2) денежные средства на счетах в банках;

3) именные ценные бумаги;

4) автомобили и иные транспортные средства;

5) авторские права;

6) доли (паи) в уставном (складочном) капитале юридического лица, а также обременения прав.

Наследство, как объект права возникает в момент смерти гражданина, до момента его принятия наследником говорят, о лежачем наследстве. Что такое лежачее наследство на протяжении долго времени и по настоящее время ведутся споры, является ли оно особым объектом права, или представляет собой совокупность отдельных объектов, или является вообще субъектом права.

Под объектами гражданского права принято понимать материальные и нематериальные блага, отношения по поводу которых регламентированы гражданским законодательством. Традиционно в гражданском праве выделяют несколько групп объектов - это вещи, права на чужие действия, нематериальные блага и т.д. Наследство представляет совокупность вещей, прав и обязанностей, таким образом соединяет в единое целое объекты, относящиеся к разным группам, дополнительно в него включаются имущественные обязанности[12].

"Социальная функция объектов гражданских прав состоит в способности удовлетворять определенные имущественные и неимущественные потребности (интересы) субъектов гражданского права"[13]. Наследство также выполняет эту функцию: как отмечалось выше, наследство существует лишь тогда, когда актив больше пассив, следовательно, принятие наследства связано с получением имущественной выгоды для наследника.

Можно сделать вывод, что наследство как совокупность вещей, прав и обязанностей является особым объектом гражданских прав, хотя согласно статьи 128 ГК РФ среди объектов оно не указывается.

Наследственные отношения возникают, после смерти гражданина, у которого есть актив. Такая мысль проводилась еще в дореволюционной литературе. Как писал Д.И.Мейер, «в действительности о праве наследования идет речь только тогда, когда имущественные отношения наследодателя представляют более или менее значительный интерес; если же они ничтожны, то о наследстве после него нет и речи...»[14].

Конкретное соотношение актива и пассива, необходимое для появления наследства, установить невозможно, все зависит от того, явился наследник или нет. В том случае, когда пассив большой, а актив незначителен, нельзя говорить даже о выморочном имуществе: хотя на принятие выморочного наследства согласия государства не требуется, но учитывая ограниченную ответственность по долгам наследодателя, если наследство состоит только из долгов, то и отвечать перед кредиторами нечем[15].

Наследство как особый объект гражданского права существует до момента его принятия наследником, после принятия оно сливается с имуществом последнего: наследник становится собственником вещей (или субъектом ограниченного вещного права), кредитором и должником в обязательствах. При определении доли в общей совместной собственности супругов в отношении вещей, полученных в порядке наследования, действует особый режим - они не являются, по общему правилу, объектом общей совместной собственности.

2.2 Время и место открытия наследства. Субъекты права наследования

Согласно статьи 1114 ГК РФ временем открытия наследства является момент смерти гражданина. Если гражданин объявлен умершим, тогда время открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим, но если днем смерти признан день его предполагаемой гибели, то день и момент смерти отмеченный в решении суда.

Согласно постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991г. №2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании", круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав имущества определяется действующим законодательством на день открытия наследства. Хотя данное постановление требуется в уточнении:

Круг наследников, определенный на момент открытия наследства, со временем может измениться, так, если имелось завещание, которое было признано не действительным, или если единственный наследник по завещанию выразил отказ от наследства, или умер, не успев принять наследство.

Еще один случай, когда список наследников не совпадает с днем открытия наследства - если в завещании наследник назначается под отлагательным условием. Согласно Действующего Кодекса возможность включение в завещание отлагательного условия прямо не запрещается.

Согласно законодательства установлено правило: лица, умершие в один день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Данное правило зачастую подвергается критике, например, М.Ю. Барщевским, Ю.М. Гильман, которые считали такой подход ограничением правоспособности[16].

Согласно статьи 17 ГК РФ: правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Если известно, что одно лицо пережило другое хотя бы на минуту, следовательно, и правоспособность у таких лиц прекратилась не одновременно, следовательно, между ними существует наследственное преемство. Так и в статье 1116 ГК РФ указано, что к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства.

По общему правилу, указанному в статье 1116 ГК РФ место открытия наследства - это последнее место жительства наследодателя. Так как, где проживал гражданин и находится большая часть его имущества, в большинстве случаев.

Определение «Место жительства» отмечено в двух нормативно правовых актах, это статья 20 ГК РФ – это место где постоянно или преимущественно проживает гражданин, а также Закон РФ от 25.06.1993 № 5421-1 "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ."[17] – это жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, иное помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), аренды или на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

При открытии наследства происходит стоимостное определение наследственных вещей, при этом только в ограниченных случаях составляется опись имущества наследодателя нотариусом, при составлении которого допущено привлечение эксперта для стоимостной оценки имущества.

Для определения состава наследников можно пользоваться двумя принципами:

- древнейший. По данному принципу наследство наследуется только тем, кто с умершим вел общее хозяйство, участвовал в формировании общей собственности членов семьи.

- по наличию кровной связи между умершим и субъектами, а также по наличию брачных отношений

В современном обществе наследниками по закону являются кровные родственники, а также лица, приравниваемые к таковым (усыновленные, усыновители), а супруг (супруга). К особой категории приравнены нетрудоспособные иждивенцы.

Согласно законодательству круг наследников основывает несколько очередей наследников, согласно которым наследник предшествующей очереди исключает наследников следующих очередей. Данное правило действует не только в нашей стране, но также и в странах континентальной Европы. Данное правило направлено на исключение раздробления наследства, а также ввиду того что интересы более близких родственником, предпочтительнее дальних[18].

Кроме то один гражданин может относится к нескольким очередям, например, племянник наследует по второй очереди, но если он находился на иждивении умершего, то он может приравнен к наследникам первой очереди.

Очередность наследования определена в статьях 1142 – 1145 ГК РФ. Согласно статьи 1145 ГК РФ степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, при этом рождение самого наследодателя в это число не входит.

К первой очереди наследников относятся дети, супруг и родители наследодателя (внуки и их потомки наследуют по праву представления).

Имущественные права пережившего супруга определяются, во-первых, нормами о режиме имущества супругов, и во-вторых, нормами о наследовании.

Права порождаются только зарегистрированным браком в государственных органах, и они заканчиваются с того момента, как он прекращен или признан недействительным. При открытии наследства одного из супругов, до наступления, выше указанного, то переживший супруг входит в круг наследников.

Внуки и их потомки в качестве наследников первой очереди наследуют только по праву представления. Это означает, что если наследники первой очереди не примут или откажутся от наследство, то наследство на их детей не распространяется.

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации существует шесть очередей наследников – родственников, и седьмая очередь – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха. Данная очередь установлена из того, что в некоторых случаях отчим или мачеха для ребенка в основной массе заменяет отца или мать, и основываясь на этом, если нет других родственников, то их включают в круг наследников. Кроме того, к наследникам следующей очереди могут быть приравнены, те, кто ко дню открытия наследства были нетрудоспособны и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Законодателем отмечено необходимое условие для наследования – это гражданин находящийся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившегося живым после открытия наследства[19], а также реальное существование на момент открытия наследства юридического лица[20].

В жизни нередки случаи, когда о гражданине в месте его жительства длительное время нет никаких сведений, в результате безвестное длительное отсутствие гражданина создает юридическую неопределенность. Может случиться, что после исчезновения откроется наследство, и пропавший гражданин будет входить в круг наследников. Например, о гражданине А нет сведений с января месяца, а в феврале умирает его отец и гражданин А призывается к наследованию. Возникает практически важный вопрос о праве наследования такого гражданина.

Определенные граждане могут быть вычеркнуты из круга наследников, на том основании, если они будут выявлены как недостойными наследниками.

К недостойным относятся такие наследники, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Также в часть 2 статьи 1117 ГК РФ отмечено, что по требованию заинтересованных лиц суд может отстранить от наследования по закону граждан, злостно отклонявшихся от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя, в том числе и по алиментным обязательствам.

«Основой алиментных обязательств являются семейные отношения, а их целью – содержание нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи, перечень которых определяется законом.»[21] Данные обязательства возникают:

- между родителями и детьми;

- между супругами и бывшими супругами;

- между иными членами семьи.

Алиментное обязательство носит строго личный характер, поэтому оно не переходит по наследству, является безвозмездным, алименты выплачиваются по соглашению сторон или по решению суда.

Если суд установит, что в от таких обязательств граждане злостно уклонялись, наследники будут признаваться недостойными.

3 Осуществление наследственных прав

3.1 Завещание имущества

Согласно законодательству нашей страны наследование возможно, как по завещанию, так и по закону, но первое имеет преимущество над вторым. Согласно статьи 1111 ГК РФ: наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Кодексом.

Государство дало право самому распорядиться своим нажитым имуществом при смерти, тем самым или передать его или близким людям, юридическому лицу или государству. Распоряжение – это одно из гражданских прав, так во время жизни, мы можем передавать свои права и обязанности другим лицам, точно также и при нашей смерти,

Понятие завещание имеет три значения:

- односторонняя сделка;

- особым образом оформленный документ;

- юридический факт основания наследования.

Завещание – это письменно оформленный документ, нотариально заверенный, либо должностным лицом, указанным в законе, а также исключительных случаях в присутствии двух свидетелей собственноручно написанный завещателем, содержащий назначение наследника (либо указание на лишение наследства наследников по закону) и распоряжение имуществом на случай смерти.

Правом составить завещание имеет полностью дееспособный гражданин, вследствие чего это является обязанностью всех лиц не нарушать воле изъявление завещателя. При умышленном нарушении лицо может быть признано недостойным наследником. Так, это отношение является абсолютным[22].

Одним из основных особенностей завещания является – тайна завещания, заключающаяся в неразглашении содержания завещания, его совершения, изменения или отмены, до момента смерти завещателя. При нарушении тайны, завещатель может взыскать компенсацию морального вреда.

Основательным из аспектов завещания как сделки является назначение наследника, или добавление к наследникам по закону наследника, или лишение права на наследство одного или всех наследников.

Согласно действующему законодательству, существенным условием завещания является дата и место его составления, дата является важным моментом, так как при наличии множества завещаний, вступает в силу последнее составленное завещание.

Как гласит действующее законодательство, завещание может состоять только из указания на лишение наследства всех наследников по закону, что гласит в статье 1119 ГК РФ, и определено, как «Свобода завещания». При этом, если в завещании перечислены все наследники по закону поименно, то все имущество наследодателя перейдет государству. После составления такого завещания, гражданин может оформить новое, не противоречащее первому, или могут появиться лица, входящие в круг наследников по закону, и не отмеченные в первом завещании.[23]

Согласно статьи 1121 Гражданского Кодекса Российской Федерации завещание может включать в себя подназначение наследника, или к наследнику по завещанию, или к наследнику по закону. Такой наследник назначается на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать несколько выводов:

- наличие назначенного наследника исключает наследственную трансмиссию после смерти «основного» наследника;

- если наследник назначенный не вступит в свои права по каким-либо причинам, его место занимает другой наследник по завещанию, а не по закону;

- также основной наследник лишится права отказа от наследства в пользу иного лица[24].

Если в документе не указан наследник, или под назначенный наследник, или отсутствуют указание на отторжение наследника (-ов) по закону, тогда такой документ не будет считаться завещанием.

В практическом действии в нашей стране на нашло большого распространения наследования по завещанию, основными причинами являются:

- основными наследниками являются близкие родственники, вследствие чего наследодатель не видит необходимости расширять их;

- большинство граждан не знают законодательной базы по наследственному праву, вследствие чего имеют трудности с оформлением завещания;

- ограниченная сеть нотариальных контор в небольших городах, что приводит к затруднению по обращению к нотариальным услугам.[25]

Основной формой завещания является нотариально удостоверенное завещание.

В части 1 статьи 1127 ГК РФ перечислены лица, имеющие право заверять завещание, но при этом в части 4 указано, что при желании завещателя приглашается нотариус. Из этого следует, что приоритетна форма завещания – нотариальная.

Удостоверение завещания должностными лицами в основном связана с объективными обстоятельствами, в основном это связано с изоляцией, например, экспедиции, отбывания наказания в виде лишения свободы и т.п., а также при критическом состоянии здоровья, вследствие чего обращение к нотариусу становится невозможным.

Такие завещания составляются, как собственноручного написания, так и записи его любого другого человека со слов наследодателя, достаточно лично росписи, даты и места удостоверения, а также обязательное присутствие одного свидетеля.

Гражданский Кодекс отмечает необходимые условия наличия свидетелей при составлении, а также подписании, или удостоверении или передаче завещания нотариусу.

Нотариальная форма считается самой надежной, ввиду того что составление завещания нотариусом исключает допущение ошибок в оформлении. При необходимости судебных разбирательств в завещательном деле, нотариус может выступить, как свидетель, так как он обязан перед составлением завещания удостовериться в дееспособности гражданина, проверкой личных документов, но и также при проведении беседы с завещателем, для того, чтобы убедиться, что последний адекватно воспринимает происходящее, понимает значение своих действий и руководит ими.

При составлении закрытого завещания или при составлении в чрезвычайных обстоятельствах требуется участия двух свидетелей, так как возможно возникновение споров. При отсутствии свидетелей, велика большая вероятность оспоримости документа.

Закрытое завещание является особым видом завещания. Основной особенностью является, что завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а также как выше отмечалось, в присутствии двух свидетелей, чьи личности, как и сам документ держится в тайне, и оглашается по представлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание. Также особенностью закрытого завещания является то, что оно создается в одном экземпляре, хранящегося у нотариуса.

Оглашение завещания нотариусом происходит в течение 15 дней после предоставления свидетельства о смерти. Данный срок предоставлен законодателем для того, чтобы известить заинтересованных наследников по закону о данном завещании.

Гражданский Кодекс в области наследственного права вводит такое понятие, как завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно статьи 1129 ГК РФ под черезвычайными обстоятельствами понимается, когда гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Написание завещания в чрезвычайных обстоятельствах, например, при нахождении в плену, обязательно в присутствии двух свидетелей, собственноручно.

Согласно части 2 статьи 1129 Кодекса завещание в чрезвычайных обстоятельствах утрачивает силу, если в течение одного месяца после прекращения этих обстоятельств, не составит завещание в какой-либо иной форме.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах после открытия наследства.

Составленное с соблюдением всех требований закона завещание тем не менее может не повлечь реализацию выраженной в нем воли наследодателя после его смерти. Это может произойти в силу прямого волеизъявления самого субъекта (изменение или отмена), либо из-за признания сделки недействительной, либо по причине невозможности исполнения.

Во-первых, Законодатель дает возможность совершить лицу не одно, а несколько завещаний. Установлено следующее правило – если написанные завещания не противоречат друг другу, то они оба имеют юридическую силу. При обратном, последнее завещание имеет силу. В таких случаях целесообразно отмечать в завещаниях их соотношение с предыдущими, в избежание споров в неясности формулировок.

Отмена и изменение завещания производится в одностороннем порядке, не требующем указания причин. Лишь один вид завещания прекращается автоматически, по истечению месяца, это завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Отмена завещания частично или в целом происходит путем составления нового завещания, или путем распоряжения о признании завещания утратившим силу.

Отмена завещания не имеет юридической обратной силы, это означает, что при его отмене, оно не восстанавливается в силах прежнее составленное завещание, и только при признании позднейшего завещания недействительным ранее написанное вновь приобретает юридическое значение.

3.2 Принятие и отказ от завещанного

Принятие наследства является одним из главных этапов наследственного права, так как при этом достигается его главная цель – переход прав и обязанностей умершего к наследнику

Принятие наследства имеет место тогда, когда наследник юридически или фактически выразил на это согласие, задачей нотариальных органов является только подтверждение факта принятия наследства.

Следовательно, отношения по принятию наследства являются частноправовыми, государство лишь устанавливает порядок реализации этого права.

При завладении любым имуществом умершего лицами, входящими в круг призванных наследников, подразумевает принятие наследства. Обратное должен доказать сам будущий наследник, например, что он забрал некоторые незначительные по стоимости вещи на память об умершем, не имея намерения становиться наследником.

Если лицо, призванное к наследованию, не желает принимать наследство, но фактически распорядится предметом из состава наследственной массы, такое распоряжение должно признаваться действительным только при условии, что его нельзя было отсрочить без ущерба для наследства[26].

Согласно действующему законодательству (ст. 1152 УК РФ), наследник может призваться по одному из способов:

- по одному основанию;

- по нескольким основаниям;

- по всем основаниям.

В наследственном праве, время от момента открытия наследства, до его принятия принято называть лежачим. Лежачее наследство – это объект права, который временно не имеет субъекта, такое положение существует до появления субъекта – наследника, принципиально до этого момента допускается предъявление исков к наследственному имуществу. Юридически наследство считается принадлежащим наследнику со дня его открытия, хотя фактически с момента его принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество[27].

Данный факт необходим ввиду того, что имущественные отношения должны быть непрерывны.

Истцы №1, 2, 3 подали иск к мэрии г. Н. о признании права собственности.

Истцы №1, 2, 3обратились в суд с иском к Мэрии города Н о признании права собственности на жилое помещение, мотивированным тем, что Мэрия города Н. их семье в составе четырех человек, в том числе на мужа № 4 и истцов, в общую совместную собственность была передана квартира № 4 умер. После его смерти осталось наследство в виде доли указанной квартиры. Однако оформить наследственные права в отношении указанного имущества не представилось возможным в связи с отсутствием государственной регистрации права собственности на основании договора передачи квартиры в собственность. Между тем истцы являются собственниками и наследниками указанного имущества. В связи с отсутствием государственной регистрации права собственности на указанное имущество, просят признать за каждым из них право собственности по 1/3 доли в праве общей долевой собственности

Выслушав пояснения истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу:

В силу ч.2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В соответствии со ст.ст. 1, 2 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений.

Граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Воспользовавшись указанным правом на участие в приватизации занимаемого жилого помещения, № 4, № 1, № 2, № 3 заключили с Мэрией города Н договор о передаче в общую совместную собственность.

В соответствии со ст. 164 ГК РФ сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131 настоящего Кодекса и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Согласно ч.1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.

Между тем, №4, №2, №3 не осуществили государственной регистрации договора о передаче в общую совместную собственность.

В соответствии со ст.2 ЗФ «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также - государственная регистрация прав) – это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии абз.3 п.1 ст.17 ЗФ «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним» основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются: договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения сделки.

На основании абз.1 п.1 ст.16 ЗФ «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено федеральным законом, а также по требованию судебного пристава-исполнителя.

Судом установлено, что осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на указанную выше квартиру в настоящее время не представляется возможным в связи со смертью № 4.

Согласно п. 5 ст. 244 ГК РФ по соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц.

Согласно ст. 245 ГК РФ, если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.

В соответствии со ст. 3.1 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 04.07.1991 г. N 1541-1 в случае смерти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 года, определяются доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в том числе доля умершего. При этом указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение признаются равными. Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для отдельных видов совместной собственности федеральными законами не установлено иное.

Таким образом, в случае смерти одного из сособственников общая совместная собственность преобразуется в долевую, и доля умершего наследуется по общим правилам наследственного правопреемства. Это положение действует независимо от того, приобретена ли квартира в общую, совместную или долевую собственность.

В соответствии с абзацем 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

Статья 1111 ГК РФ устанавливает, что наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

При этом в силу п. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В силу ч. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

При заключении договора о передаче в общую совместную собственность, доли в праве общей совместной собственности определены не были.

Поскольку при жизни № 4 соглашение между участниками совместной собственности об определении долей в праве собственности на квартиру не было заключено, суд приходит к выводу, что доля умершего наследодателя составляет 1/4 долю в праве собственности на квартиру.

Соответственно, именно данная доля в праве собственности на квартиру подлежит включению в наследственную массу, оставшуюся после смерти № 4 и право собственности на нее переходит к истцам в порядке универсального правопреемства, поскольку они являются наследниками первой очереди, и уже оформили наследственные права на иное имущество.

В связи с тем, что между сторонами договора приватизации отсутствовало соглашение об определении долей в праве собственности, суд полагает необходимым определить размер долей, причитающихся каждому собственнику в собственности на квартиру, с учетом доли, оставшейся после смерти №4, признав за каждым из истцов право собственности по 1/3 доли в праве общей долевой собственности на спорную квартиру, которые складываются из следующих долей : 1/4 наследственной доли приходится на троих наследников, т.е. по 1/12 доли каждому и у каждого истца в силу заключенного договора приватизации предполагается право на долю, соответственно, каждому из истцов принадлежит по 1/3 доли.

Суд постановил исковые требования № 1, № 2, № 3 к Мэрии города Н. о признании права собственности – удовлетворить.

Признать за № 1, № 2, № 3 право собственности по 1/3 доли за каждым в праве общей долевой собственности.[28]

Согласно статьи 1153 ГК РФ существует два способа принятия наследства:

1 подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявления;

2 путем совершения фактических действий.

Свое заявление наследник может подать как лично, так и почтовым отправлением, а также через представителя, при этом подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Принятие наследства возможно через представителя на основании доверенности, в которой специально предусматриваются данные полномочия или через законного представителя, которому доверенность не требуется.

Согласно Гражданского Кодекса принятие наследства фактически подтверждается такими действиями как:

- вступление во владение или в управление наследственным имуществом;

- принятие мер по его охранению;

- защита его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- расходование собственных средств на содержание наследственного имущества.

Для принятия наследства требуется совершения какого-либо действия из вышеперечисленных. Если данные шаги будут совершения без намерения принять наследство, тогда в будущем могут возникнуть обязательства между настоящим наследником и тем, кто не принял наследство. Если такое лицо действовало добросовестно, то возникают отношения по ведению чужих дел без поручения, если же недобросовестно - то обязательства из неосновательного обогащения или из причинения вреда имуществу[29].

Согласно действующему законодательству срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия.

Действующий Кодекс разрешает принять наследство по истечению установленного срока. Данное право разъясняется в статье 1155 ГК РФ. В литературе отмечено, что "к числу уважительных причин следует отнести то, что наследник не знал или не мог знать об открытии наследства, либо, хотя и знал об открытии наследства, не мог в установленном порядке выразить свою волю (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и др.)."[30] Кодекс гласит, что уважительный пропуск рассматривается в судебном порядке.

Гражданка Х. подала иск к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом г. Н. о признании права собственности.

Она является наследником второй очереди по закону. При жизни брат завещание не оставлял, другие лица наследственное имущество не принимали.

В течение установленного срока Х. с заявлением о принятии наследства к нотариусу не обратились. Однако истец вступила во владение наследственным имуществом с момента смерти брата. Она проживает в указанной квартире, несет расходы на содержание жилого помещения, оплачивает коммунальные платежи. За счет собственных средств оплатила установку газового счетчика, произвела ремонт во всей квартире.

Просила установить факт принятия наследства, открывшегося после смерти брата, признать право собственности за ней на указанное имущество в порядке наследование.

Представители ответчиков Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г.Н, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, о причинах неявки суду не сообщили, мотивированные отзывы относительно иска суду не представили.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему выводу.

Согласно ст.ст.1152-1153 Гражданского кодекса РФ для приобретения наследства наследник должен его принять одним из двух способов: подав заявление нотариусу по месту открытия наследства или фактически вступив во владение наследственным имуществом в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Согласно ч. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Истец является наследником по закону к имуществу своего брата, фактически приняла наследство после его смерти, своевременно к нотариусу не обратилась.

Согласно ответа нотариального округа города Т. наследственное дело после смерти не заводилось.

Суд приходит к выводу, что Х. доказала, что фактически приняла наследство после смерти брата, поскольку проживает, несет бремя ее содержания, оплачивает коммунальные платежи, за счет собственных средств оплатила установку газового счетчика, произвела ремонт во всей квартире.

В соответствии с п.2 ст. 218 Гражданского кодекса РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем признания права.

Поскольку установление факта принятия наследства имеет доказательственное значение, то указания на него в резолютивной части решения не требуется.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования Х. о признании права собственности в порядке наследования по закону обоснованы и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд постановил, исковые требования Х. удовлетворить.

Признать за Холиной Л.А. право собственности в порядке наследования по закону после смерти брата.[31]

Согласно статьи 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, или со дня решения суда об объявлении его умершим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основным нормативно-правовым актом в котором разъясняются особенности, права и обязанности, а также разъясняются все положения от открытия наследства до его принятия или отказа в Гражданском Кодексе Российской Федерации.

Основные положения наследственного права отмечены в III части Гражданского Кодекса Российской Федерации, в V разделе, носящим одноименное название «Наследственное право». Так основным является:

1 Наследственное имущество переходит к правопреемникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое и в дин и тот же момент;

2 В круг наследства входят все имущество, имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю в день открытия наследства;

3 Согласно Гражданского Кодекса наследование возможно по завещанию, а также по закону;

4 Существует перечень имущества, который имеет особенности наследования, например, такие, как предприятия, ценные бумаги, государственные награды и д.р.;

5 Законодатель ограничил время на принятия наследства, равное 6 месяцам, но допустил увеличение данного срока, но в судебном порядке.

Наследственное право является той частью законодательной отрасли, с которой каждый гражданин нашей страны столкнется в свое время.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права/Журнал российского права.- 2007.- № 11.- С. 45.
  2. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. - М.; Юридич. литер. 1989.- С.30; Гильман Ю.М. Совер-шенствование законодательства о наследовании / Правоведение. - №4.- 1976.- 160 с.
  3. Беспалов Ю.Ф. Наследственные правоотношения /Бюллетень нотариальной практики.- 2005.- № 5.- С.34.
  4. Блинков О.Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России (краткий исторический очерк) /Наследственное право.- 2006.- № 1.-С.33.
  5. Вавилин Е.В. Принцип справедливости как основа осуществления наследственных прав/Юрист.- 2008.- № 1.- С.30.
  6. Вестник ВАС РФ.- № 1.- 1998.- С.23.
  7. Гаджиалиева Н.Ш. Конституционно-правовая природа права наследования: единство субъективного и объективного права/Журнал российского права.-2007.- № 7- С. 55.
  8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): [федер. закон № 14-ФЗ: принят 26.01.1996, по сост. 26.06.2007] / Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
  9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон № 51- ФЗ: принят 30.11.1994, по сост. 26.06.2007] / Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
  10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): [федер. закон № 146-ФЗ: принят 26.11.2001, по сост. 15.01.2008] / Собрание законодательства РФ. – 2001.- № 49.- ст. 4552.
  11. Гражданское право. Учебник для ВУЗов/Под общей редакцией Т.И.Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. - М.; Норма, 1998. – 702 с..
  12. Гражданское право. Ч.Ш. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.; Проспект, 2005.- 780 с.
  13. Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы/ Федеральная нотариальная палата. М.,Волтерс Клувер, 2007. – 344 с.
  14. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания /Наследственное право.- 2007.- № 1- С.44.
  15. Закиров Р.Ю. Понятие и способы исполнения завещания /Наследственное право.- 2006- № 2.- С.11.
  16. Золотова Н.Г.Действие принципа обеспечения восстановления нарушенных наследственных прав при признании завещания недействительным/Нотариус.- 2007.- № 3.- 86 с.
  17. Извлечение из постановления суда Калиниснкого районного суда г. Новосибирска № 2-4661/2015 от 28.12.2015
  18. Извлечение из постановления суда Ленинского районного суда г. Новосибирска № 2-7268/2015 от 27.11.2015
  19. Казанцева А.Е. Понятие наследства (наследственного имущества) / Нотариус.- 2005.- № 6.- С.20.
  20. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993: офиц. текст / Российская газета. – 1993. – № 237.
  21. Костюченко Н.Н. Вопросы правопреемства в наследственных правоотношениях /Законы России: опыт, анализ, практика.- 2006.- № 10.- С.30.
  22. Лапач B.А. Солидарная ответственность наследников по долгам наследодателя: вопросы материального права и процесса/Закон.- № 9.- 2007.- 36 с.
  23. Лиманский Г.С. Завещание: теоретические и практические проблемы свободы и ограничений /Нотариус.- 2008.-№ 2.- С.23.
  24. Лиманский Г.С. Об универсальности наследственного правопреемства /Юрист.- 2008.- № 4.- С.29;
  25. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч.2.- М.,Статут, 1997.- 672 с.
  26. Остапюк Н.И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание/Гражданское право.- 2006.- № 2.- С.17.
  27. Папушой И.Л. Вопросы регулирования состава наследства/Юрист.- 2007.- №4.- 36 с.
  28. Пчелинцева Л.М. Семейное право России.- М.: Норма, 2003. – 444 с.
  29. Рассказова М.Ю. Право на принятие наследства /Закон.-2006.-№ 10.- С.22.
  30. Российская газета, № 152, 10.08.1993.
  31. Сирик А. Имущество наследователей /Расчет.- 2007.- № 5.- С.47.
  32. Собрание законодательства РФ. – 1998.- № 7.- ст. 785.
  33. Советское гражданское право/ Под ред. О.А. Красавчикова.- М. Высшая школа, 1985. - С. 509. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебн. пособие. - М.: Юристь, 2002. – 567 с.
  34. Соменков С.А. Общие положения о наследовании /Законы России: опыт, анализ, практика.- 2006.- № 10.- С.13.
  35. Ярошенко К. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике / Российская юстиция.-№11.-2001.-С.35.
  1. Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы/ Федеральная нотариальная палата. М.,Волтерс Клувер, 2007. – С.144.

  2. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права/Журнал российского права.- 2007.- № 11.- С. 45.

  3. Советское гражданское право/ Под ред. О.А. Красавчикова.- М. Высшая школа, 1985. - С. 509. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебн. пособие. - М.: Юристь, 2002. - С. 11.

  4. Остапюк Н.И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание/Гражданское право.- 2006.- № 2.- С.17.

  5. Гаджиалиева Н.Ш. Конституционно-правовая природа права наследования: единство субъективного и объективного права/Журнал российского права.-2007.- № 7- С. 55.

  6. Вавилин Е.В. Принцип справедливости как основа осуществления наследственных прав/Юрист.- 2008.- № 1.- С.30.

  7. Золотова Н.Г.Действие принципа обеспечения восстановления нарушенных наследственных прав при признании завещания недействительным/Нотариус.- 2007.- № 3.- С.40.

  8. Гражданское право. Ч.Ш. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.; Проспект, 2005.- С.521

  9. Лапач B.А. Солидарная ответственность наследников по долгам наследодателя: вопросы материального права и процесса/Закон.- № 9.- 2007.- С.12.

  10. Собрание законодательства РФ. – 1998.- № 7.- ст. 785.

  11. Вестник ВАС РФ.- № 1.- 1998.- С.23.

  12. Папушой И.Л. Вопросы регулирования состава наследства/Юрист.- 2007.- №4.- С.25.

  13. Гражданское право. Учебник для ВУЗов/Под общей редакцией Т.И.Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. - М.; Норма, 1998. - С.144.

  14. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч.2.- М.,Статут, 1997.- С.455.

  15. Казанцева А.Е. Понятие наследства (наследственного имущества) / Нотариус.- 2005.- № 6.- С.20.

  16. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. - М.; Юридич. литер. 1989.- С.30; Гильман Ю.М. Совершенствование законодательства о наследовании / Правоведение. - №4.- 1976.- С.25.

  17. Российская газета, № 152, 10.08.1993.

  18. Блинков О.Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России (краткий исторический очерк) /Наследственное право.- 2006.- № 1.-С.33.

  19. Соменков С.А. Общие положения о наследовании /Законы России: опыт, анализ, практика.- 2006.- № 10.- С.13.

  20. Костюченко Н.Н. Вопросы правопреемства в наследственных правоотношениях /Законы России: опыт, анализ, практика.- 2006.- № 10.- С.30.

  21. Пчелинцева Л.М. Семейное право России.- М.: Норма, 2003. - С.196.

  22. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания /Наследственное право.- 2007.- № 1- С.44.

  23. Лиманский Г.С. Завещание: теоретические и практические проблемы свободы и ограничений /Нотариус.- 2008.-№ 2.- С.23.

  24. Беспалов Ю.Ф. Наследственные правоотношения /Бюллетень нотариальной практики.- 2005.- № 5.- С.34.

  25. Лиманский Г.С. Об универсальности наследственного правопреемства /Юрист.- 2008.- № 4.- С.29;

  26. Рассказова М.Ю. Право на принятие наследства /Закон.-2006.-№ 10.- С.22.

  27. Закиров Р.Ю. Понятие и способы исполнения завещания /Наследственное право.- 2006- № 2.- С.11.

  28. Извлечение из постановления суда Калиниснкого районного суда г. Новосибирска № 2-4661/2015  от 28.12.2015

  29. Сирик А. Имущество наследователей /Расчет.- 2007.- № 5.- С.47.

  30. Ярошенко К. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике / Российская юстиция.-№11.-2001.-С.35.

  31. Извлечение из постановления суда Ленинского районного суда г. Новосибирска № 2-7268/2015  от 27.11.2015