Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы права интеллектуальной собственности

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. С наступлением в начале 90-х г. г. XX века времени социальных, политических, экономических перемен на всем пространстве бывшего Союза ССР и, особенно, в новой России приобрели актуальность процессы переоценки правового значения многих сторон в жизни каждого человека. Не остался без внимания и такой важный элемент общественных отношений как нематериальные блага, которому ранее не придавали особого значения. Именно тогда, при разработке правовых механизмов регулирования новой для Российского государства сферы общественных отношений, в отечественном праве впервые появился термин «интеллектуальная собственность», обозначающий объект охраны и регулирования новой отрасли права - права интеллектуальной собственности (интеллектуального права).

Общественные отношения по поводу интеллектуальной собственности с начала 90-х г. г. XX века развиваются очень бурно: появляются новые объекты интеллектуальной собственности, происходит преобразование прежних, изменяются условия их использования и применения, так как эксплуатация интеллектуальной собственности свойственна многим социальным, экономическим, культурным, гуманитарным отношениям, составляющим важные элементы развития всего человечества. Развитие человечества и каждого человека как индивида во многом зависит от обеспечения охраны нематериальных интересов каждого человека. Признание права человека на интеллектуальную собственность является во всем мире важной составляющей правового статуса личности.

Степень разработанности проблемы. В связи с тем, что проблемы интеллектуальной собственности всегда обсуждались не только непосредственно юристами, но и другими заинтересованными лицами (философами, создателями объектов интеллектуальной собственности, участниками оборота таких объектов и инновационных процессов, в которых выступают в качестве определяющих элементов такие объекты, и др.), предполагается дать критическую оценку вклада всех этих лиц в развитие науки интеллектуального права и эмпирических последствий такого вливания.

Исследователи, так или иначе касавшиеся отдельных аспектов проблематики интеллектуально-правовых отношений, разработали особую систему знаний - право интеллектуальной собственности. Необходимо выделить фундаментальные исследовательские работы таких специалистов как В. В. Белов, И. А. Близнец, М. М. Богуславский, А. Б. Венгеров, Г. В. Виталиев, Э. П. Гаврилов, В. А. Дозорцев и др.

Особое значение придается трудам русских и советских юристов и мыслителей, исследовавших правовую природу интеллектуальной собственности: A. A. Пиленко, И. Г. Табашникова, Г. Ф. Шершеневича, В. И. Серебровского, Я. А. Канторовича, М. В. Гордона, А. Х. Гольмстена, О. С. Иоффе, В. Спасовича, В. И. Синайского, Б. С. Розова и др.

Основной целью курсовой работы является рассмотрение наиболее важных и серьёзных вопросов, касающихся понятия и принципов права интеллектуальной собственности.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить определённые задачи:

1. Изучить исторические аспекты становления и развития права интеллектуальной собственности в России;

2. Проанализировать место права интеллектуальной собственности в системе гражданского права;

3. Рассмотреть принципы авторского права;

4. Изучить принципы патентного права.

Объектом исследования выступает право интеллектуальной собственности.

Предметом исследования являются содержание, место и роль права интеллектуальной собственности и его принципов.

Применяемые методы исследования в данной работе – это: как общенаучные методы познания (диалектико-материалистический; системного, комплексного, функционального и структурного анализа; прогнозирования; логического моделирования), так и специальные (сравнительного правоведения; аналогии права и аналогии закона; формально-юридический; историко-юридический).

Теоретическую и эмпирическую основу исследования составили Гражданский кодекс Российской Федерации, а также труды таких советских и российских ученых, как A. A. Пиленко, Г. Ф. Шершеневича, Л. А. Новоселовой, А. П. Сергеева, В. Ф. Яковлева, Е. А. Поздняковой и другие.

Структура работы обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и списка использованных источников.

ГЛАВА 1. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ПОДОТРАСЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

1.1. Исторические аспекты становления и развития права интеллектуальной собственности в России

Развитие творчества человека происходит вместе с развитием цивилизации, однако охрана и защита интеллектуальных прав − сравнительно новая сфера правового регулирования, существующая всего около 200 лет в России и более 500 лет в мире. Римское право не влияло на отношения, объектом которых выступали результаты интеллектуальной деятельности.

Как отмечал А. А. Пиленко в «Право изобретателя», «античный мир не знал ничего аналогичного с современными привилегиями на изобретения. Объясняется это чрезвычайно просто: весь строй тогдашних экономических и социальных отношений складывался так, что не было потребности защищать права изобретателей»[1]. Г. Ф. Шершеневич указывал на попытки отдельных авторов доказать наличие авторского права у римлян и признавал существование оснований для возникновения исключительного права переписки произведений в Древнем Риме, которые парализовались тогдашними «воззрениями на литературный труд и на социальное положение авторов»[2].

Нормативная правовая база о товарных знаках и других средствах индивидуализации начала формироваться в середине XIX в. В 1857 г. был принят первый Закон о товарных знаках во Франции, а в 1883 г. заключено первое международное соглашение, регулирующее отношения по поводу товарных знаков, фирменных наименований и указаний происхождения или наименования места происхождения, − Парижская конвенция об охране промышленной собственности. В 1891 г. было подписано Мадридское соглашение о международной регистрации знаков[3], к которому присоединилась и Россия.

Страны − участницы данного Соглашения образовали Специальный союз по международной регистрации знаков. В России первой привилегией на книгопечатание Г. Ф. Шершеневич называл привилегию, выданную в 1698 г. амстердамскому типографщику Тессингу, в силу которой он получил исключительное право привозить в Россию книги, вышедшие в его типографии. Никто другой не мог привозить и продавать эти книги в России под страхом применения наказания в виде штрафа. Первая привилегия, которая позволила обеспечить охрану исключительных прав российских правообладателей от зарубежных издателей-нарушителей, была привилегия, выданная в 1732 г. Российской Академии наук[4].

Законодательное закрепление исключительного права за автором на весь период жизни и на 25 лет после смерти в Цензурном уставе от 22 апреля 1828 г. было обусловлено большим спросом в России на литературные произведения и примерами зарубежного регулирования. Положение о правах сочинителей, переводчиков, издателей от 8 января 1830 г. от категории исключительного права переходит к терминологии права собственности.

При издании Свода законов положения об авторском праве нашли свое отражение в составе приложения к ст. 129 устава о предупреждении и пресечении преступлений (т. XIV), а при редакции 1887 г. Свода законов эти положения были перенесены в ст. 420 ч. 1 т. X, посвященную праву собственности. Первый специальный законодательный акт об авторском праве был принят в России в 1911 г. − Закон об установлении Положения об авторском праве от 20 марта 1911 г., соответствовавший в ту пору мировым стандартам охран , а иногда и опережавший и отмененный после октябрьского переворота 1917 г.

Первым актом в России, в котором были отражены элементы понятия изобретения и изобретательского права, является привилегия, выданная 13 декабря 1749 г. купцам Сухареву и Беляеву на охрану секретов в производстве красок и отразившая в себе два принципа современного патентного права: 1) право изобретателя на вознаграждение за потраченные им усилия, и 2) это право он не может себе обеспечить иначе как при содействии государства, в противном случае его секрет может быть разглашен «работниками за малое лакомство».

Выдача привилегий на изобретения в России началась в середине XVIII в., а первый Патентный закон «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» был утвержден в 1812 г. и охранял изобретение, которым признавалось новое и полезное решение задачи. Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования 1896 г. определило признаки изобретения, к которым относились применение изобретения в области промышленности и существенная новизна.

Что касается законодательства о средствах индивидуализации в России, то первая регламентация берет свое начало в XIX в. Первым законом о средствах индивидуализации товаров может быть признан Закон 1830 г. «О товарных клеймах», который в большей степени охранял исключительно право на товарный знак с помощью норм уголовного права. Законом 1896 г. «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» формулировалось определение товарного знака, основания возникновения исключительного права, условия оборотоспособности, срок охраны и др. О фирме в российском дореволюционном праве упоминалось в ст. 220−221 Устава гражданского судопроизводства и ст. 2148 Законов гражданских Свода законов Российской империи.

Российское законодательство об интеллектуальных правах, как видно, было весьма развернутым и не отставало от западноевропейского, а по некоторым вопросам даже опережало. После событий 1917 г. законодательство об интеллектуальной собственности во многом было направлено не на развитие интеллектуальных прав, а на обеспечение государственной монополии в этой сфере (Декрет ВЦИК от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве»[5], Декреты СНК РСФСР от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием»[6] и ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»[7]).

Основы авторского права 1925 г. в некоторой степени возродили в России исключительное право автора на произведение и установили 25-летний срок его охраны с момента первого издания или исполнения данного произведения. В дальнейшем в Постановлении ЦИК СССР, СНК СССР от 16 мая 1928 г. «Основы авторского права»[8], а затем Постановлении ЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 г. «Об авторском праве»[9] наряду с исключительным правом автора, действующим в течение жизни и 15 лет после смерти автора, была закреплена возможность принудительного выкупа авторского права на произведение по решению Правительства СССР или союзной республики.

Начиная с 1919 г. постепенное развитие приобретало и патентное законодательство. В Декрете от 30 июня 1919 г., утвердившем Положение об изобретениях, изобретением признавалось любое полезное техническое новшество. Уголовным кодексом РСФСР 1922 г. самовольное пользование в корыстных целях чужим изобретением или привилегией, зарегистрированными в установленном порядке, каралось принудительными работами на срок до одного года или штрафом в тройном размере против извлеченной от самовольного пользования выгоды.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. предоставление патентов предусматривалось в отношении новых изобретений, допускающих промышленное использование. 12 сентября 1924 г. было принято Постановление ЦИК и СНК СССР «О промышленных образцах (рисунках и моделях)»[10], закрепившее права обладателя патента на промышленный образец, аналогичные правам обладателя патента на изобретение, охранявшиеся в течение трех лет с возможностью последующего двукратного продления срока.

С 1936 г. действие Постановления прекратилось, охрана промышленного образца была возобновлена в 1965 г., когда СССР присоединился к Конвенции об охране промышленной собственности (Париж, 1883 г.): 9 июля 1965 г. было принято Постановление «О промышленных образцах». 9 апреля 1931 г. Постановлениями ЦИК СССР № 3, СНК СССР № 256 было утверждено Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях, которое распространялось на новые изобретения, а также на прочие технические усовершенствования. В дальнейшем понятие изобретения было сформулировано в Постановлении Совмина СССР от 24 апреля 1959 г. № 435 «Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения»[11].

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.[12] (далее − Основы гражданского законодательства 1961 г.) и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.[13] ознаменовали очередной этап развития кодификации гражданского законодательства, в том числе законодательства об интеллектуальной собственности. Их нормы создали предпосылки для присоединения СССР к международным договорам в сфере интеллектуальной собственности (в 1967 г. – к Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, Конвенции по охране промышленной собственности, 1973 г. − ко Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г., 1977 г. – к Договору о патентной кооперации и др.).

Первые положения об интеллектуальных правах в условиях возрождающейся рыночной экономики были закреплены Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-I «О собственности в РСФСР», п. 4 ст. 1 которого предусматривал, что имущественные и личные неимущественные права авторов открытий, изобретений, рационализаторских предложений гарантируются и защищаются законом.

В 1991 г. после нескольких лет обсуждения уже с учетом элементов рыночной экономики Верховным Советом СССР были приняты Законы СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-I «Об изобретениях в СССР» и от 10 июля 1991 г. № 2328- I «О промышленных образцах». Статьи названных Законов содержали формулировки современных признаков изобретения и промышленного образца.

31 мая 1991 г. были приняты Основы гражданского законодательства 1991 г., впервые определившие правовой режим отдельных объектов смежных прав, секретов производства (ноу-хау), а в 1992−1993 гг. вступили в силу Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351- I «Об авторском праве и смежных правах» (далее − Закон об авторском праве) Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-I, Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 5605-I «О селекционных достижениях», Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-I «О правовой охране топологий интегральных микросхем», Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», действовавшие вплоть до 1 января 2008 г. и положения которых во многом имплементированы в части четвертой действующего ГК РФ, завершившей очередной этап кодификации российского гражданского законодательства.[14]

1.2. Право интеллектуальной собственности и его место в системе гражданского права

Правовое регулирование интеллектуальной собственности, хотя и отделено в п. «о» ст. 71 Конституции РФ от гражданского права, но тем не менее очевидно для всех − право интеллектуальной собственности является подотраслью гражданского права, и регулирование этих отношений находится в исключительном ведении Российской Федерации. Право интеллектуальной собственности по-разному определяется в науке. Так, некоторые авторы считают, что понятие «интеллектуальная собственность» включает в себя не только авторские права и права на промышленную собственность, но и права на средства индивидуализации товаров и услуг. Другие под интеллектуальной собственностью понимают нематериальные объекты авторского и патентного права, называя их «промышленная собственность» или «литературная собственность». Однако произведение (изобретение, товарный знак, фирменное наименование и т.д.), охраняемое авторским и патентным правом, имеет такие особенности духовного порядка, которые не позволяют отождествить его с вещью. Материальное воплощение идей и образов представляет собой «вещь» настолько условную, что по отношению к праву на объект любого творческого произведения логично применять термин «интеллектуальные права»[15].

Предоставляя авторам, создателям творческого интеллектуального продукта, субъективное исключительное право на этот продукт, законодатель поощряет тем самым творческую интеллектуальную деятельность физических лиц, создающих для общества произведения науки, литературы и искусства, архитектуры и иные результаты интеллектуальной деятельности, отнесенные законом к объектам исключительного права, стимулирует творческий труд участников интеллектуальной деятельности, признает последнюю разновидностью общественно полезного труда, приносящего моральное (духовное) удовлетворение писателям, музыкантам, художникам, ученым, изобретателям и другим творцам интеллектуального продукта. Одной из особенностей исключительных прав в сфере интеллектуальной деятельности является сам характер осуществляемой деятельности — интеллектуальность.

В связи с этим необходимо отличать «право интеллектуальной собственности» от понятия «право собственности».

Понятие «право собственности» в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности в данном обществе, и действительно для всех членов общества, а нарушение этих норм влечет за собой применение принудительных санкций государства. Право интеллектуальной собственности не является разновидностью права собственности. Это два различных правовых института. Под интеллектуальной собственностью понимаются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, т.е. на нематериальные объекты, тогда как право собственности относится к вещным правам[16].

Иногда проводится отождествление интеллектуальных прав и прав интеллектуальной собственности. В субъективном смысле право интеллектуальной собственности определено в Модельном кодексе интеллектуальной собственности для государств − участников СНГ как право лица на результат интеллектуальной, творческой деятельности или на иные приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых установлен настоящим Кодексом и другими законами. В составе права интеллектуальной собственности при этом выделяются личные неимущественные права и имущественные права.

Представляется, что с учетом норм ст. 1225, 1226 ГК РФ в российской науке целесообразно ограничиться определением права интеллектуальной собственности в объективном смысле как подотрасли гражданского права, регулирующей отношения, объектом которых выступают результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, в частности, отношения, связанные с возникновением, осуществлением, распоряжением и защитой интеллектуальных прав. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права, как система нормативных правовых актов, регулирующих гражданские отношения (ст. 2 ГК РФ), включает в себя законодательство и иные акты об интеллектуальной собственности.

Основным источником правового регулирования отношений, объектом которых выступают результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, является часть четвертая Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) как заключительная часть Гражданского кодекса, подводящая некоторый итог процессу кодификации гражданского права и в целом частного права в России. Ее принятие связано с серьезными изменениями в такой сфере экономической жизни страны, как инновационное развитие, необходимостью вовлечения в гражданский оборот не только материальных объектов, но и имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров, работ, услуг.

Работа над проектом части четвертой ГК РФ шла около 15 лет. Было несколько вариантов кодификации, однако проектами федеральных законов стали далеко не все. Первый вариант предусматривал частичное включение в ГК РФ институтов права интеллектуальной собственности с сохранением регулирования на уровне федеральных законов (проект В.А. Дозорцева). Второй вариант ограничивался закреплением общих положений об интеллектуальной собственности (не более 10 статей в ГК РФ) с конкретизацией правовых режимов в отдельных законодательных актах (проект А. П. Сергеева, обсуждался в Роспатенте в 2000–2002 гг.) Третий вариант – включение норм об интеллектуальной собственности в первую, вторую и третью части ГК РФ параллельно с нормами о материальных объектах – была разработан под руководством П. В. Степанова (проект Минпечати России). Четвертый вариант – Исследовательского центра частного права – нашел отражение в виде «полной кодификации» в части четвертой ГК РФ и не имеет аналогов за рубежом.

Большинство стран, за некоторым исключением, правовое регулирование отношений в области интеллектуальной собственности осуществляют с помощью специальных законов без элементов кодификации в Гражданском кодексе. Как отмечает В.Ф. Яковлев, отсутствие норм об интеллектуальной собственности в Гражданских кодексах некоторых стран ЕС объясняется тем, что «в этих странах кодексы принимались тогда, когда данного права в развитом виде еще не было, например, французский Гражданский кодекс 1804 года. Такая же ситуация в германском праве. Возьмем Гражданский кодекс Италии. Он сравнительно «молодой», поэтому содержит раздел о праве интеллектуальной собственности».[17]

Основная задача при разработке части четвертой ГК РФ состояла в необходимости упорядочения законодательства в сфере интеллектуальной собственности, унификации норм в этой сфере в едином документе, составленном на высоком отечественном и международном уровне. Часть четвертая ГК РФ вступила в силу 1 января 2008 г., и с этого же дня утратили силу федеральные законы, принятые в 90-е гг. и регулировавшие отношения по поводу отдельных объектов интеллектуальной собственности вопреки всему предыдущему отечественному законодательному опыту России, в частности, Патентный закон РФ, законы РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «Об авторском праве и смежных правах», «О селекционных достижениях» и ряд других.

Противоречия и отдельные пробелы в данных нормативных актах послужили важнейшим основанием для кодификации норм об интеллектуальной собственности. Унификация норм об интеллектуальной собственности была обусловлена целым рядом обстоятельств, а именно:

– необходимостью приведения действующего законодательства в соответствие с отдельными международными договорами, в которых участвует Российская Федерация и к которым планирует присоединиться, в том числе в рамках вступления во Всемирную Торговую Организацию;

– необходимостью систематизации законодательства об интеллектуальной собственности в направлении выделения общей и особенной частей, статики и динамики отношений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе обязательственных, а также унификации с другими подотраслями, институтами и нормами гражданского законодательства о материальных объектах, работах и услугах;

– необходимостью ликвидации противоречий между нормами ГК РФ и нормами других федеральных законов.

В ходе работы над проектом было немало дискуссионных моментов, например, связанных с включением в ГК РФ процедурных норм, регулирующих порядок регистрации объектов патентного права, товарных знаков и других объектов. Процедурные нормы содержались в Патентном законе, Законе о товарных знаках и др. Данные нормы непосредственно взаимосвязаны с материальными нормами и обеспечивают их реализацию. Подробное урегулирование в ГК РФ отношений по поводу возникновения интеллектуальных прав на изобретения и другие объекты позволяют обеспечить:

− стабильность и согласованность законодательства в данной сфере;

− минимизацию необоснованных отказов административных органов в регистрации объектов и перехода прав по договорам о распоряжении исключительными правами.

Другим спорным вопросом стало понятие интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав. Законодатель в основном отказался

от использования термина интеллектуальная собственность, который имеет в большей степени условное, собирательное значение, сохраняя его лишь в некоторых статьях. Статьей 1226 ГК РФ введен новый термин «интеллектуальные права», который охватывает личные неимущественные, исключительные (имущественные) и иные права.

Спорным являлся вопрос об урегулировании правового режима доменных имен. Глава проекта части четвертой, посвященная доменным именам, была исключена при подготовке проекта ко второму чтению, в силу двойственности правовой природы доменных имен (с одной стороны, представляющую собой средство индивидуализации информационных систем, а с другой стороны, выполняющую в большей степени функцию «адресности»).

Часть четвертая ГК РФ состоит из девяти глав и включила в себя множество новелл, в том числе терминологических, сохранив при этом преемственность в отношении устоявшихся, апробированных правоприменительной практикой категорий. Основными новеллами части четвертой ГК РФ стали:

− определение правового режима коммерческих обозначений, секретов производства (ноу-хау);

− ужесточение ответственности за нарушение исключительных прав, в частности, закрепление возможности ликвидации юридического лица по требованию прокурора в случае неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации;

− закрепление новых видов смежных прав, а именно смежных прав публикаторов, обнародовавших произведения, ставшие общественным достоянием, смежных прав на базы данных, не представляющих результата творческой деятельности;

− унификации норм о коллективном управлении авторскими и смежными правами, в том числе введение государственной аккредитации и наделение организаций, получивших такую аккредитацию, дополнительными правами; и многие другие.

Важное значение имела унификация договорных и иных обязательственных отношений в сфере создания результатов интеллектуальной деятельности и распоряжения исключительными правами, в частности, договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров, договоров залога исключительного права и др.

Несмотря на завершающий этап современной кодификации гражданского законодательства со вступлением в силу части четвертой ГК РФ законодательство в сфере интеллектуальных прав не стоит на месте. Еще до вступления в силу части четвертой ГК РФ ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»[18] в российское законодательство с 21 декабря 2006 г. было введено «право преждепользования» в отношении товарных знаков по аналогии с изобретениями.[19]

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Принципы авторского права

Принципы авторского права – это основные начала, наиболее общие руководящие положения авторского права, определяющие основные направления авторско-правового регулирования и имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер.

Значение принципов заключаются в следующем. Во-первых, они определяют общее направление регулирования авторских правоотношений. Принципы пронизывают содержание всей системы авторского права, предопределяют всю юрисдикционную деятельность и воплощаются в субъективных правах и обязанностях участников авторских правоотношений.

Во-вторых, принципы авторского права являются средством устранения пробелов в праве при применении такого способа как аналогия права. Кроме того, опора на принципы авторского права позволяет правильно толковать и применять на практике нормы, регулирующие авторские правоотношения.

Принципы авторского права, в отличие от принципов гражданского права в целом (ст. 1 ГК РФ), не закреплены в конкретной статье ГК РФ. Вместе их можно вывести из анализа действующего законодательства.

В силу закрепления в законе принципы авторского права обладают общеобязательным характером.

А. П. Сергеев выделил четыре принципа авторского права: принцип свободы творчества; принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества; принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора; принцип свободы авторского договора[20].

Принцип свободы творчества. В соответствии с п. 1 ст. 44 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». При этом п. 5 ст. 29 закрепляет запрет цензуры, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей.

Проявлением рассматриваемого принципа является то, что законодатель не ограничивает круг охраняемых произведений и охраняет любые результаты творческой деятельности, существующие в объективной форме, независимо от их назначения, достоинств и способа выражения. Более того, авторы свободны в выборе «темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых ими понятий или художественных образов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего произведения в свет, придании произведению окончательной формы и т. п.»

Принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. Однако надо учитывать, что многие результаты творческой деятельности являются движущей силой и основным фактором экономического, технологического, общественного, социального, научного и культурного развития общества. Соответственно неограниченная монополия автора на произведение может служить тормозом в эволюции соответствующих общественных отношений. Промышленное развитие многих стран показало, что монополии являются сдерживающим фактором экономического и общественного развития и допустимы только в отношении в отношении необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало доступно для всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировать интересы других граждан и общества в целом.

Общество в равной степени заинтересовано как в свободном доступе к творческим произведениям своих членов, так и в том, чтобы создаваемые произведения эффективно охранялись нормами авторского права. Сочетание личных интересов автора с интересами общества проявляется в том, что, с одной стороны законодатель закрепил широкий круг личных и имущественных авторских прав, запрет на несанкционированное автором использование произведения, а, с другой стороны, установил случаи, когда произведения могут свободно использоваться указанными в законе лицами и способами.

Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора. В соответствии с п. 1 ст. 1265 ГК РФ право авторства и право автора на имя как самые важные из личных неимущественных авторских прав неотчуждаемы и непередаваемы, т.е. не могут перейти к другим лицам. В связи с этим право авторства и право автора на имя не переходят по наследству. Однако надо заметить, что некоторые личные неимущественные права автора не подлежат отчуждению при его жизни, но могут реализовываться иными лицами после его смерти. Например, право на обнародование произведения, не осуществленное при жизни автора, может быть исполнено после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном) (п. 3 ст. 1268 ГК РФ).

Принцип свободы договоров, заключаемых в сфере интеллектуальной деятельности является частным случаем принципа свободы договора, закрепленного в ст. 421 ГК РФ. Данный принцип проявляется в том, что субъекты авторского права свободны в заключении договора, в выборе контрагента договора, условий договора и т.д.

Помимо рассмотренных принципов авторского права можно выделить территориальный и национальный принципы охраны авторских прав. Территориальный принцип предоставления охраны заключается в том, что охрана произведению предоставляется, если произведение впервые опубликовано (может быть обнародовано) или если не опубликовано, но находится на территории государства, где испрашивается охрана. Изначально Бернская конвенция применяла только этот принцип, но с 1964 г. стал применяться принцип гражданства (национальный). Он заключается в том, что произведения гражданина определенной страны охраняются в стране, гражданином которой он является, независимо от места обнародования произведения.

Правила территориального действия авторского права сводятся к тому, что авторское право распространяется на произведения, обнародованные или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме:

1. На территории РФ – признается за авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства. При этом произведение также считается впер­вые обнародованным путем опубликования в Российской Федерации, если в тече­ние тридцати дней после даты первого опубликования за пределами территории Российской Федерации оно было опубликовано на территории Российской Федерации.

2. За пределами территории РФ – признается за авторами, являющимися гражданами РФ (их правопреемниками).

3. За пределами территории РФ – признается на территории РФ за авторами (их правопреемниками) – гражданами других государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации. В данной ситуации необходимо учитывать несколько моментов:

3.1. Автор произведения (иной первоначальный правообладатель) определяется по закону государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав.

3.2. Произведения, в отношении которых осуществляется защита,

а) не должны в стране своего происхождения перейти в общественное достояние;

б) в стране происхождения произведения не истек установленный в такой стране срок действия исключительного права на эти произведения;

в) не должны перейти в общественное достояние в Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного гражданским законодательством срока действия исключительного права на них.

3.3. При предоставлении охраны в соответствии с международными договорами Российской Федерации срок действия исключительного права на эти произведения на территории Российской Федерации не может превышать срок действия исключительного права, установленного в стране происхождения произведения.[21]

2.2. Принципы патентного права

Принципы патентного права — это неформализованные либо закрепленные законом общие правовые нормы, устанавливающие основы и пределы правового регулирования патентных отношений в целом.

1) Принцип баланса частных и общественных интересов означает установление законом определенных пределов патентной монополии частных лиц-правообладателей на новые технические и дизайнерские решения с ограничением территории правовой охраны, времени существования монополии и содержания действий в составе исключительного патентного права по внедрению и использованию запатентованного решения определенными способами.

2) Облигаторный принцип предоставления патентной охраны заключается в обязанности Патентного ведомства РФ (Роспатента) как уполномоченного органа государственной власти предоставить исключительное патентное право посредством выдачи охранного документа (патента) на основе одинаковых и заранее установленных законом требований ко всем без исключения заявителям независимо от каких-либо персональных предпочтений.

3) Принцип регистрационного признания патентных прав как противоположность созидательному принципу авторского права означает совпадение момента возникновения патентных прав с обязательной государственной регистрацией технического или дизайнерского решения в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца.

4) Принцип мировой новизны любых технических и дизайнерских решений, которым предоставляется патентно-правовая охрана, выражается одним из ключевых критериев патентоспособности в предоставлении правовой охраны только таким объектам творческих производственных достижений, которые являются неизвестными на мировом уровне сравнительно достигнутого уровня техники или в сфере художественного конструирования.

5) Принцип приоритета заключается в предоставлении правовой охраны только первому по времени подачи заявки на выдачу патента в патентное ведомство заявителю промышленного или дизайнерского решения с соблюдением всех установленных законом требований к такой заявке.

6) Принцип исключительного характера патентных прав раскрывается социально-экономической ролью патентного права путем установления временной частной монополии с признанием за патентообладателем исключительного патентного права в качестве определенной меры его возможных действий в отношении запатентованного решения и общим запретом всем иным лицам использовать объект патентного права без согласия патентообладателя, за исключением разрешенных законом случаев свободного использования.

7) Принцип территориальности патентного права означает предоставление патентно-правовой охраны по общему правилу только на территории того государства, в патентное ведомство которого подана заявка на выдачу патента. Международные процедуры подачи патентной заявки, например, по Договору о патентной кооперации (РСТ) 1970 года, в конечном счете, все равно завершаются национальной фазой ее рассмотрения патентными ведомствами по нормам законодательства соответствующего государства. Указанный принцип отчасти изменен некоторыми межгосударственными интеграционными процессами, например, в случае выдаче евразийского патента на изобретение с охватом территорий всех государств-участников Евразийской патентной конвенции 1994 года.

8) Принцип срочности патентного права выражается в том, что исключительное право, удостоверенное патентом, действует в течение строго определенного срока с возможностью его продления в указанных законом случаях на незначительный дополнительный срок в отношении ограниченного перечня объектов.

9) Принцип активности осуществления патентных прав заключается в необходимости для патентообладателя не просто осуществлять исключительное патентное право в своем частном интересе, но и поддерживать юридическую силу патента путем ежегодной систематической оплаты государственной пошлины под страхом досрочного прекращения действия патентной монополии. Кроме того, законодатель в определенном смысле стимулирует патентообладателя осуществлять исключительное патентное право путем активного использования запатентованного решения. В противном случае на патентообладателя может быть возложена дополнительная обязанность претерпевать действие принудительной лицензии, в рамках которой суд связывает патентообладателя условиями лицензионного договора об использовании объекта патентных прав в пользу заинтересованного третьего лица- лицензиата.

10) Принцип содержательной правовой охраны интеллектуального объекта означает распространение патентной монополии патентообладателя на уровень содержания промышленного решения с охватом любых возможных форм его объективного внешнего выражения в продукте, способе или изделии. Пределы такой монополии определяются посредством описания формулы изобретения или полезной модели, а также перечнем существенных признаков промышленного образца, отразившихся на изображении изделия.[22]

Резепова В. Е. выделяет следующие принципы патентного права:

1. Признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Другие лица должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем, а патентообладатель вправе требовать этого.

2. Предоставление охраны исключительно тем разработкам, кᴏᴛᴏᴩые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами, означает, что для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно соблюсти процедуру получения патента: надлежащим образом оформить заявку, подать ее в орган, осуществляющий регистрацию и выдачу патента и др. Только то изобретение, полезная модель и промышленный образец охраняется патентным правом, на которые соответствующим образом выдан патент, проведена процедура признания государством новизны и промышленной применимости изобретения, полезной модели и промышленного образца.

3. Законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Это означает, что патентное право закрепляет интерес лиц, не получающих патент на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, но непосредственно участвующих в их создании и разработке. Закон предусматривает право получения вознаграждения за разработку изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в порядке служебного задания. За создателями объектов патентного права сохраняются личные неимущественные права, являющиеся бессрочными и непередаваемыми.[23]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Право на интеллектуальную собственность обеспечивается повышенной правовой охраной, поскольку оно относится к категории естественных прав каждого человека. Право принадлежит каждому от рождения и прекращается смертью человека. Каждый человек вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение его прав и свобод для проверки конституционности того или иного закона, примененного в конкретных отношениях и затрагивающих право человека на интеллектуальную собственность, а равно в случаях, когда практика придает норме права иное значение, чем соответствующее Конституции РФ и основным международным актам, принципам и договорам. Основным источником правового регулирования отношений, объектом которых выступают результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, является часть четвертая Гражданского кодекса РФ.

Принципы интеллектуальной собственности представляют собой основные начала интеллектуально-правового регулирования общественных отношений по поводу интеллектуальной собственности, которые базируются на положениях Конституции РФ, основных международных правовых актах и выражают как сущность системы правового регулирования интеллектуальной собственности и каждого ее элемента, так и особенности интеллектуальной собственности и всей системы интеллектуального права в условиях развития механизма эффективной реализации естественных прав.

Выявление и применение принципов интеллектуальной собственности способствует повышению эффективности реализации естественного права на интеллектуальную собственность и развитию общественных отношений в данной сфере человеческой жизнедеятельности. Строгое и точное осуществление требований интеллектуального права означает, одновременно, и последовательное воплощение заложенных в нем принципов. При выполнении этих условий, решение конкретных задач, реализация конкретных субъективных прав, получение конкретных результатов зависит от правильного формулирования основных принципов системы интеллектуального права. Это служит основой для правильного применения юридических норм, принятия обоснованных и легитимных решений, выполнения намеченных задач и достижения поставленных целей.

В отличие от других направлений правового регулирования, принципы охраны интеллектуальной собственности имеют определенные границы, очерченные пространством и временем действия норм интеллектуального права. Пространственно-временные ограничения права на интеллектуальную собственность направлены на обеспечение основных целей создания результатов интеллектуальной деятельности - использование интеллектуальной собственности каждым человеком по окончанию сроков гарантированной правовой охраны субъективных прав участников интеллектуально-правовых отношений, так называемый режим «общественного достояния». За определенными законом пределами заканчивается правовая охрана позитивных прав создателя или иного законного правообладателя, а естественное право на интеллектуальную собственность, наоборот, начинает действовать в «чистом» виде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ по состоянию на 27 июля 2014 г.] // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Российская газета. № 289. 2006. 22 декабря.

3. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Текст]: [федер. закон : принят Гос. Думой 24 ноября 2006 года : по состоянию на 12 марта 2019] // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5497.

4. 29 декабря (11 января 1918 г.). Декрет ВЦИК о Го­сударственном издательстве // «Газета» № 2, 4 января; «Известия» № 264. 31 декабря; «Со­брание Узаконений» №14, ст. 201.

5. 26 ноября. Декрет СНК о научных, литературных, музыкальных и художественных произведениях // Проект, с подписью В. И. Ленина после утверждения в СНК; пометка: Пр. 226, п. 4. ЦПА, ф. 2, oп. 1, ед. хр. 7533, лл. 3—5. Декрет: Подлинник. ЦПА, там же, лл. 1—2. «Известия» № 263, 1 декабря; «Собрание Узаконений», 1918, № 86, cт. 900.

6. 27 апреля. Декрет ВЦИК об отмене права наследования // Проект Народного комиссариата юстиции: Копия. ЦГАОР, ф. 1235, оп. 34, ед. хр. 13, лл. 16—17. «Известия» № 77, 19 апреля; «Протоколы», стр. 14—15, 201—202. Декрет, утвержденный СНК 24 апреля: Проект, 3 лл., с правкой В. И. Ленина и его подписью после утверждения в СНК; пометки: Протокол № 103, пункт 2-й || 24 апреля 1918 г. Архив, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 5792 и ф. 19, оп. 1, ед. хр. 103, л. 15 (печатается под литерой а). Подлинник, 2 лл.; пометка: Пр. 103, п. 2. Архив, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 5792. «Известия» № 83, 26 апреля. Декрет, утвержденный В Ц И К 27 апреля: «Известия» № 87, 1 мая (печатается под литерой б); «Правда» № 86, 3 мая; «Собрание Узаконений» № 34, ст. 456.

7. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16 мая 1928 г. «Основы авторского права», Собрание узаконений РСФСР № 72. Ст. 567.

8. Постановление ЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 г. «Об авторском праве», Собрание узаконений РСФСР № 132. Ст. 861

9. Постановление Совмина СССР от 24 апреля 1959 г. № 435 «Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения» .

Литература

2.1. Научная и учебная литература

10. Бирюков, П. Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям [Текст] / П. Н. Бирюков; Воронеж. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 352 с. 11. Борохович, Л. Н. Ваша интеллектуальная собственность [Текст] / Л. Н. Борохович, А. А. Монастырская, М. В. Трохова. - СПб., 2015. - Серия «Закон и практика». - 163 с.

12. Казанцев, С. Я. Правовое обеспечение информационной безопасности:учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / С. Я. Казанцев. - М.: Академия, 2015. - 189 с.

13. Новоселова, Л. А. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник [Текст] / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л. А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. - 512 с.

14. Пиленко, А. А. Право изобретателя [Текст] / А. А. Пиленко. - 3-е изд. - М.: Статут, 2013. - 217 с.

15. Позднякова, Е. А. Авторское право: учебник и практикум для академического бакалавриата [Текст] / Е. А. Позднякова. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 230 с.

16. Резепова, В. Е. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие [Текст] / В. Е. Резепова. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 89 c.

17. Сергеев, А. П.. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. [Текст] / А. П. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО «ТК Велбн», 2015. -752 с.

18. Шершеневич, Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. [Текст] / Г. Ф. Шершевич. - Казань, 1891. - 512 с.

19. Яковлев, В.Ф. Избранные труды. Т. 2. Гражданское право: история и современность. Кн. 2. [Текст] / В. Ф. Яковлев. - М.: Статут, 2015. - 226 с.

2.2. Периодические издания

20. Идиатуллина, А. Р., Лошкарев, А. В. О принципах патентного права и его объектах [Текст] / А. Р. Идиатуллина, А. В. Лошкарев // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV Междунар. науч. конф. Казань: Бук, 2016. С. 196-198.

21. Козориз, Н. Л. Интеллектуальная собственность как объект правовой защиты в законодательстве Российской Федерации [Текст] / Н. Л. Козориз // Право и государство: теория и практика. 2016. № 5(101). С. 28-41.

  1. Пиленко А. А. Право изобретателя. М., 2001. С. 114.

  2. Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 78.

  3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. ХХХII. М., 1978. С. 140–152.

  4. Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 121−122.

  5. Декрет ВЦИК от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве», Собрание узаконений РСФСР № 14. Ст. 201.

  6. Декреты СНК РСФСР от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием», Собрание узаконений РСФСР № 86. Ст. 900.

  7. ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования», Собрание узаконений РСФСР № 34. Ст. 456.

  8. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16 мая 1928 г. «Основы авторского права», Собрание узаконений РСФСР № 72. Ст. 567.

  9. Постановление ЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 г. «Об авторском праве», Собрание узаконений РСФСР № 132. Ст. 861.

  10. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.09.1924 "О промышленных образцах (рисунках и моделях)"

  11. Постановлении Совмина СССР от 24 апреля 1959 г. № 435 «Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения»

  12. Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525.

  13. Свод законов РСФСР. 1988. Т. 2. С. 7.

  14. Новоселова А. А. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения. М.: Статут, 2017. С. 16-20.

  15. Казанцев С. Я. Правовое обеспечение информационной безопасности: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Академия, 2015. С. 115.

  16. Козориз Н. Л. Интеллектуальная собственность как объект правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. Право и государство: теория и практика. 2015. № 5(101). С. 30.

  17. Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 2. Гражданское право: история и современность. Кн. 2. М.: Статут, 2016. С. 112.

  18. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5497.

  19. Новоселова Л. А. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения. М.: Статут, 2017. С. 24-27.

  20. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М, 2016. С. 143.

  21. Позднякова Е. А. Авторское право: учебник и практикум для академического бакалавриата. М., 2015. С. 42.

  22. Идиатуллина А. Р. О принципах патентного права и его объектах / А. Р. Идиатуллина, А. В. Лошкарева // Юридические науки: проблемы и перспективы. Казань: Бук, 2016. С. 196-198.

  23. Резепова В. Е. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. С. 27.