Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования

Содержание:

Введение

Актуальность темы исследования. Переход от государственной к частной собственности не только на бумаге, но и в жизни, экономическом обороте ставит много правовых вопросов, в их числе и вопрос о возможности распоряжения имуществом и правами, принадлежащими гражданину, на случай смерти.

В начале XXI века, а именно в 2002 году была введена в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в разделе V которой подробно урегулированы наследственные отношения. По этому закону увеличено количество очередей наследников, призываемых к наследованию по закону, детально урегулированы отношения, связанные с наследованием по завещанию, решены другие проблемы этого важнейшего института рыночной экономики и гражданского общества. При обсуждении попыток внести поправки в раздел V «Наследственное право» закономерно был поставлен вопрос о проработке и обоснованности соответствующих предложений. В юридической литературе и не только появились новые исследования данной проблематики, вышло в свет большое количество публикаций по поводу необходимости (или отсутствия таковой) внесения изменений в ГК РФ. Указанные обстоятельства обуславливают актуальность темы.

Степень научной разработанности темы. Интерес к наследственному праву обусловлен тем, что наследственное право охватывает большой круг правоотношений и не только частноправовых. Главным, безусловно, является наследственное правоотношение, остальные носят вспомогательный, сопутствующий характер.

Проблемами наследственного права занимались многие ученые: Абраменков М.С., Чугунов П.В., Беспалов Ю.Ф., Блинков О.Е., Брючко Т.А., Гаврилов В.Н., Гонгало Ю.Б., Горелик А.П., Гришаев С.П., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Махмутова М.М., Демичев А.А., Моисеев А.Б., Иванова Е.В., Казанцева А.Е., Кирилловых А.А., Корнеева И.Л., Крашенинников П.В., Зайцева Т.И., Максютин М.В., Волкова Н.А., Мельников Н.Н., Паничкин В.Б., Рахвалова М.Н., Смоленский Б.М., Спектор А.А. и другие.

Очевидно, что принципы и основания наследования нуждаются в дальнейшем научном осмыслении с целью преодоление возникающих в правоприменении проблем при наследовании имущества. Определённое несовершенство норм гражданского законодательства, регулирующего принятие наследства, порождают множество вопросов в правоприменительной деятельности, что предопределило выбор темы исследования.

Целью курсовой работы является изучение, определение и анализ принципов и оснований наследования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- раскрыть общие положения о наследовании, определить понятие, принципы и субъекты наследственных правоотношений;

- охарактеризовать и проанализировать основания наследования: по завещанию и по закону.

Объектом исследования является совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам (наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием).

Предмет исследования составили действующее гражданское законодательство, подзаконные акты, научная и публицистическая литература.

Методологическую основу исследования составили методы комплексного изучения явлений и процессов объективной действительности: анализ, синтез, индукция и дедукция. При написании работы использовались исторический, логический, статистический, системно-структурный и иные методы научного познания.

Теоретическую базу исследования составляют работы ведущих ученых в области наследственного и гражданского права, публицистическая литература.

Нормативную основу работы составили Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, в первую очередь Гражданский кодекс Российской Федерации. При написании работы использовались Постановления и Определения Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации.

Структура работы определяется ее содержанием, и состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка используемых источников и литературы.

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие и сущность наследования

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством. При этом все граждане России имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Наследственное правоотношение возникает вместе с открытием наследства (после смерти гражданина) и оканчивается принятием всего наследуемого имущества. Наследственные правоотношения носят промежуточный характер от смерти до юридического принятия наследства, при этом они имеют своеобразную обратную силу. Как только гражданин приобрел наследство, а право на это у него возникает с момента смерти наследодателя, уже неважно, сколько прошло времени, т.е. сколько «лежало наследство», - шесть месяцев, год, два... По справедливому суждению Диденко А.Г., «завершением развития наследственного правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель. Обыкновенно этот момент называется «принятием наследства»[1].

До сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственное право относящимся, наряду с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правам либо признать его правом обязательственным, к которым, например, относятся все договорные отношения. Рассмотрим данные подходы более детально.

I. Вещно-правовая концепция. В ее пользу говорит тот факт, что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие лица с вещью (гражданин извлекает полезные свойства из вещи, например телевизора, путем его просмотра - это право собственности). По аналогии наследник принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права собственника.

II. Обязательственно-правовая концепция. Представители данной концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта - один кредитор, а другой должник (например, продавец имеет право требовать у покупателя деньги за товар). Аналогично и в наследственном правоотношении должник - умерший наследодатель, а кредитор - живой, имеющий право на его имущество наследник. Ситуация специфична лишь в том, что должника уже нет в живых.

Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства. Сформулировав достаточно несложную дефиницию наследования, мы должны остановиться на его значении в правовой системе[2].

В п. 1 ст. 1110 ГК РФ впервые дано легальное определение наследования, под которым понимается переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. С одной стороны, законодателем предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты, разработанные цивилистической доктриной. С другой стороны, легальная дефиниция наследования повлекла за собой необходимость доктринального определения, которое, с одной стороны, должно опираться на легальное, воспринимая его сущностные признаки, но и восполнить имеющиеся в легальном определении пробелы, т.е. воплотить то, что прямого отражения в нем не нашло[3]. Именно такой путь уяснения подлинного смысла правовых норм, раскрытия содержания закрепленных в законе понятий наиболее перспективен не только с точки зрения теоретико-познавательной, но и с точки зрения практического применения правовых норм в полном соответствии с заложенной в них волей законодателя[4].

Наследование, как правило, относится к числу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей, поскольку при наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам происходит в порядке правопреемства. Как отмечал Черепахин Б.Б., «институт наследования связан с правопреемством в области имущественных прав и обязанностей, что определяет его существо»[5].

1.2. Принципы наследования

Согласно правовой позиции Крашенинникова П.В., к принципам современного российского наследственного права относятся:

- свобода завещания. Завещатель вправе завещать имущество любым лицам в любой пропорции, отменять и изменять завещание. Ограничение возможно только при наличии граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве. К сожалению, современный принцип свободы завещания не дает возможности распорядиться имуществом на случай смерти с помощью совместного завещания супругов или наследственного договора. Полагаем, что более справедливым началом наследственного права должен стать принцип свободы распоряжения имуществом на случай смерти;

- приоритет завещания над наследованием по закону. Наследование по закону возникает, когда нет завещания, когда завещание недействительно полностью или частично или когда завещано не все имущество. В такой правовой конструкции наследование по закону восполняет пробел, связанный с отсутствием формально выраженной воли наследодателя[6];

- отсутствие количественных и качественных ограничений по наследованию имущества, за исключением имущества, изъятого из гражданского оборота или ограниченного в нем; в публичном праве данный принцип отражается в двух связанных правилах: первое - в большинстве случаев нет налога на наследование (за исключением налога на наследование объектов интеллектуальных прав); второе - несмотря на настойчивое стремление левой оппозиции изменить ситуацию, если нет самого налога, то нет и прогрессивного налога на наследство, который существует во многих государствах;

- универсальность (целостность) наследственной массы. Наследование - это универсальное правопреемство. Наследуются как активы, так и пассивы наследодателя: нельзя отказаться от части наследства, можно принять всю наследственную массу, включая имущество и долги, или отказаться от нее. При этом в современном законодательстве пассив ограничен активом;

- призвание к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю независимо от того, как происходит наследование: по завещанию или по закону;

- максимальное вовлечение наследников по закону в процесс наследования при отсутствии распоряжения наследуемым имуществом. Предусмотрено восемь очередей наследования по закону. При этом наследует последующая очередь при отсутствии предыдущей. Наследуют родственники как по нисходящей, так и по восходящей линии родства, усыновленные и усыновители, мачехи, отчимы и падчерицы, пасынки, нетрудоспособные иждивенцы;

- минимальное участие государства в наследственных правоотношениях. Россия, ее субъекты и муниципалитеты могут быть наследниками по завещанию, когда нет наследников всех восьми очередей по закону и нет наследников по завещанию, а имущество становится выморочным[7].

По мнению Желонкина С.С. и Ивашина Д.И. некоторые авторы достаточно скупо подходят к вопросу о принципах и называют их всего два-три, другие, наоборот, достаточно серьезно занимаются исследованием данной правовой категории и определяют их в количестве восьмидесяти. Предлагаем остановиться на характеристике пяти основных принципов.

1. Принцип универсальности наследования подразумевает под собой тот факт, что от наследодателя к наследникам переходят не только права, но и обязанности, т.е. актив и пассив (например, телевизор, а также взятые у соседа деньги, на которые он был куплен). Кроме того, права и обязанности переходят в неизменном виде, нельзя приобрести часть наследства, оно либо переходит целиком, либо не переходит вовсе (например, нельзя выбрать из наследства понравившиеся вещи, а от других отказаться).

2. Принцип свободы завещания означает возможность наследодателя, являющегося полностью дееспособным лицом, в любой момент составить завещание, отменить, изменить его, составить новое и др.

3. Принцип учета предполагаемой воли наследодателя состоит в формулировании норм наследственного права таким образом, что если наследодатель при жизни не счел нужным составить завещание, то будет осуществляться наследование по закону, в котором порядок наследования родственников указан в последовательности от самых близких (детей, родителей и др.) к наименее близким (двоюродным бабушкам и др.). Вероятно, это соответствовало бы последней воле наследодателя.

4. Принцип приоритета охраны прав и интересов обязательных наследников. Сущность данной идеи состоит в том, что даже если наследодатель по каким-либо причинам лишил либо существенно ограничил кого-либо из близких нетрудоспособных иждивенцев (например, несовершеннолетних детей и др.) в праве получения наследства, согласно нормам права, они в любом случае имеют право получить определенную часть наследства.

5. Принцип охраны наследственного имущества означает, что в тот период времени, когда наследство считается «лежачим» (с момента его открытия до истечения шестимесячного срока на его принятие) и наследники не имеют в силу прямого указания закона возможности приобрести на него право собственности, следует принять ряд мер по его защите от посягательств третьих лиц, порчи, утраты. Такая обязанность возлагается законом по заявлениям наследников на нотариуса и, если он имеется, исполнителя завещания до вступления наследников в обладание наследством[8].

Ученый Гришаев С.П., в свою очередь, вообще полагает, что наследственное право в объективном смысле базируется на сочетании двух основополагающих принципов: принципа свободы наследования; принципа охраны интересов семьи и обязательных наследников.

Эти два принципа пронизывают все наследственное право, на их основе происходит построение норм указанного института.

Принцип свободы наследования заключается в том, что собственник имеет возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему имуществом, т.е. завещать его по своему усмотрению. Наследодатель может также не делать завещательных распоряжений вообще. Он может определить круг наследников и распределить наследство между ними либо лишить наследства некоторых или всех наследников. Таким образом, законодатель исходит из того, что каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что ему принадлежит, не только на протяжении своей жизни, но также и на случай своей смерти, обеспечивая ему, в частности, возможность свободной оценки ситуации, которая может возникнуть в случае его ухода из жизни, с учетом всего комплекса отношений, в которых он находится с окружающими, положения и личных качеств этих окружающих, а также состава принадлежащего ему имущества и особенностей его отдельных частей и т.п.

Правопреемники же наследодателя также свободны в своем выборе: они могут принять наследство, а могут и отказаться от него. Однако нельзя рассматривать данную свободу в качестве абсолютной. Как справедливо отметил Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 16 января 1996 года, она (т.е. свобода наследования), как и некоторые другие права и свободы, может быть ограничена законодательством, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации), т.е. при условии, что ограничения носят обоснованный и соразмерный характер[9].

Второй принцип - принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников - как раз и является проявлением ограничения конституционного права наследования, так как это необходимо в целях защиты прав и законных интересов членов семьи наследодателя. В соответствии с этим принципом даже при наличии наследников по завещанию так называемые обязательные или необходимые наследники будут наследовать определенную долю наследства.

В качестве дополнительных принципов можно выделить такие принципы наследственного права, как принцип универсальности наследственного правопреемства, принцип свободы выбора на принятие наследства, принцип охраны наследства от противоправных посягательств.

Принцип универсальности наследственного правопреемства заключается в том, что наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых участвовал наследодатель, за исключением тех, которые носят строго личный характер. Кроме того, акт принятия наследства распространяется на всю наследственную массу, в том числе на ту часть наследства, о которой наследник не знает. Этот принцип зафиксирован в ст. 1110 ГК РФ, в которой сказано, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое, и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Например, согласно п. 2 ст. 1182 ГК РФ при невозможности раздела земельного участка в порядке, установленном п. 1 ст. 1183 ГК РФ, земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном ст. 1170 ГК РФ. В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности[10].

Верховный Суд Российской Федерации дал разъяснения указанному принципу: принцип универсальности наследования действует для одного основания наследования. Поэтому при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Исключение из данного правила устанавливается для обязательных наследников. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону[11].

Принцип свободы выбора на принятие наследства заключается в том, что только сам наследник может принять соответствующее решение. Свое решение он не должен чем-либо мотивировать и при этом его воля не должна подвергаться какому-либо воздействию. В противном случае его волеизъявление может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным для недействительности сделок.

Принцип охраны наследства от противоправных посягательств состоит в том, что нотариусы и другие должностные лица, принимающие участие в регулировании наследственных правоотношений, должны принимать все необходимые меры по сохранности наследственного имущества[12].

Глава 2. Основания наследования

2.1. Общая характеристика оснований наследования

Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК РФ). В соответствии с указанной статьей наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством.

Наследование по закону имеет место тогда, где и когда:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства, или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо, если наследник по завещанию - юридическое лицо, ликвидирован;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Для наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов (юридический состав). Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и чтобы наследники согласились принять наследство. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким- либо другим лицам[13].

В литературе и в законодательстве (ст. 1151 ГК РФ) в качестве отдельного вида выделяется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества[14]. Речь идет о наследовании имущества государством, субъектом Федерации, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Так, наследование по закону будет иметь место в следующих случаях:

а) если наследодатель не составил завещания;

б) если завещание было составлено, но признано полностью недействительным в судебном порядке;

в) если завещание было составлено, но признано недействительным в отдельной части;

г) если наследодатель завещал только часть наследства (например, завещано только движимое имущество, а недвижимое будет унаследовано по закону);

д) если наследник по завещанию отказался от наследства;

е) если наследник по завещанию не принял наследство;

ж) если наследник по завещанию умер раньше завещателя;

з) если наследник по завещанию - юридическое лицо, которое было ликвидировано[15].

2.2. Основные положения наследования по завещанию

В настоящее время распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем составления завещания, при этом совершение завещания двумя и более лицами не допускается.

Понятие завещания в отечественном праве практически не меняется с течением времени и в связи с изменением законодательства. Конечно же, его наполнение, как юридическое, так и практическое, трансформируется вслед за экономическими и особенно политическими процессами. Но завещание - это всегда:

- личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей;

- односторонняя сделка;

- нотариально удостоверенная сделка либо приравненная к таковым.

Наиболее удачное определение завещания содержалось в ст. 422 ГК РСФСР 1922 г.: завещанием признается сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким определенным лицам[16].

На основании п. 3 ст. 1118 ГК РФ завещание должно быть совершено лично. По общему правилу, выраженному в абз. 1 п. 3 ст. 1125 ГК РФ, завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Совершение завещания через представителя не допускается.

Гражданин, не достигший 18-летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание. В соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этом случае производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия - по решению суда. При наличии решения названных органов об эмансипации несовершеннолетнего гражданина он может совершить завещание.

При признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным (ст. 29 и 30 ГК РФ) совершение им завещания недопустимо, поскольку в п. 2 ст. 1118 ГК РФ говорится только о полной дееспособности.

Существовавший в науке и правоприменительной практике принцип свободы завещания с 1 марта 2001 г. получил законодательное воплощение в ст. 1119 ГК РФ: гражданин, совершающий завещание, вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включать в завещание иные распоряжения.

Завещатель в любое время вправе отменить или изменить совершенное завещание. Свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве.

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Итак, принцип свободы завещания дает максимальный выбор для завещателя как в отношении наследуемого имущества, так и в отношении наследников.

Завещатель вправе:

- совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц. При этом он не связан родственными или другими отношениями - это его выбор. В завещании могут быть указаны как физические, так и юридические лица, как российские, так и иностранные граждане;

- подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;

- назначить душеприказчика, т.е. исполнителя своей воли, выраженной в завещании. В настоящее время это может быть только гражданин. Полагаем, что это может быть и юридическое лицо, особенно если речь идет о наследовании бизнеса;

- возложить на одного или нескольких наследников как по завещанию, так и по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ);

- возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию совершение какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (возложение);

- в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;

- «простить» своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования;

- информировать или не информировать заинтересованных лиц как о завещании, так и о его содержании и т.п.

Принцип свободы завещания может быть ограничен только правилами об обязательной доле в наследстве.

Завещание, впрочем, как и договор, следует рассматривать в двух значениях: как документ и как выражение воли. В отличие от договора, где необходимо волеизъявление двух и более лиц, в завещании необходимо и достаточно выражения воли одного лица. При этом для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему[17].

2.3. Основные положения наследования по закону

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. «В назначении умершему определенных преемников закон руководствуется предполагаемою волею наследодателя. Закон становится в положение последнего и назначает тех лиц, которых, по всей вероятности, назначил бы и сам наследодатель»[18], - писал в свое время Шершеневич Г.Ф.

Никольский В.Н., отдавая предпочтение наследованию по закону, весьма красочно описал его: «Закон прежде всего призывает к наследованию тех лиц, которых призывает к нему сама природа, а именно лиц, соединенных с умершим естественною связью рождения. Будучи плотью от плоти и костью от костей, следовательно, тождественны с ним по природе, они, с одной стороны, являются как бы естественным расширением и продолжением его собственного бытия, а с другой - соучастниками его жизни, а потому и естественными продолжителями его юридических отношений»[19]. Конечно же, «наследование по закону» - термин достаточно условный, так как наследование по завещанию и по закону осуществляется в соответствии с федеральным законом. Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследование на основании закона в теории наследственного права еще именуют автоматическим наследованием, так как оно применяется вне зависимости от волеизъявления наследодателя с учетом его предполагаемой воли (поскольку круг наследников по закону указан в законодательстве таким образом, что первоначально наследуют наиболее социально близкие люди по отношению к наследодателю - дети, родители и др., а затем иные лица).

Этапы развития современного законодательства о наследовании по закону.

1. 1964 г. - 17 мая 2001 г. В указанный период времени действовали положения ГК РСФСР 1964 г., предусматривающие наличие всего двух наследственных очередей, в которых указывались самые близкие родственники наследодателя.

2. 17 мая 2001 г. - 1 марта 2002 г. За данный период в законодательство были внесены изменения, увеличившие количество наследственных очередей до четырех, в которые дополнительно был включен круг лиц, также обладающих достаточно высокой степенью социальной близости к умершему наследодателю.

3. 1 марта 2002 г. - настоящее время. С указанной даты была введена в действие часть третья ГК РФ, включающая в себя раздел V «Наследственное право». Данный нормативный документ увеличил число наследственных очередей до восьми, в качестве последней, девятой, очереди называется государство - Россия, наследующая выморочное имущество. По мнению большинства исследователей, столь серьезное расширение круга наследников связано с необходимостью соблюдения принципов социальной справедливости, которые предполагают максимальное предупреждение возможности наследования имущества государством.

Наследники по закону - физические лица, являющиеся родственниками (социально близкими людьми) по отношению к умершему наследодателю, которые призываются к наследованию при отсутствии завещания, его недействительности либо наличии иных обстоятельств, исключающих приобретение наследственных прав наследниками по завещанию.

Признаки наследников по закону:

1) в качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица;

2) указанные физические лица по общему правилу являются родственниками наследодателя (детьми, родителями, братьями, сестрами и др.) либо социально близкими людьми (супругами, нетрудоспособными иждивенцами);

3) наследники по закону призываются к наследованию лишь при отсутствии (физическом - смерть либо юридическом - отказ от наследства и др.) наследников по завещанию.

Виды наследников по закону:

I очередь:

1) дети наследодателя (в том числе усыновленные). В качестве детей признаются лица, в отношении которых в определенном семейном законодательством порядке установлено материнство и отцовство. Усыновленные дети согласно положениям Семейного кодекса РФ приравниваются в своих правах к биологическим;

2) родители наследодателя (усыновители). В данной ситуации законодатель имеет в виду биологических, а не приемных родителей, т.е. которые являются таковыми в силу заключенного договора о передаче ребенка в приемную семью;

3) супруг наследодателя. В нашем государстве признается действительным брак, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния. Религиозные, национальные браки, фактические брачные отношения не порождают прав наследования;

4) ребенок, зачатый в браке при жизни наследодателя, но родившийся после его смерти в течение трехсот дней;

5) внуки и внучки (дети детей умершего наследодателя). Указанные лица наследуют в особом порядке, получившем наименование наследования по праву представления.

II очередь:

1) братья и сестры наследодателя, как полнородные, так и неполнородные. К полнородным братьям и сестрам относят лиц, имеющих общих родителей, к неполнородным - одного общего родителя, отца либо мать. В указанную группу наследников не включаются так называемые сводные братья и сестры (например, когда женщина, имеющая ребенка, вступает в брак с мужчиной, у которого есть свои дети);

2) дедушка и бабушка наследодателя, со стороны как отца, так и матери (родители родителей наследодателя);

3) племянники и племянницы (дети братьев и сестер) - наследуют по праву представления.

III очередь:

1) тети и дяди наследодателя (полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя);

2) двоюродные братья и сестры наследодателя (биологические и усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя), которые наследуют по праву представления.

IV очередь: прадедушки и прабабушки наследодателя (матери и отцы родителей родителя наследодателя).

V очередь: дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

VI очередь: дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

VII очередь:

1) пасынки и падчерицы наследодателя, т.е. дети супруга, родившиеся от другого лица (например, женщина, имеющая ребенка от определенного мужчины, вступает в брак с другим; указанный ребенок (если не было произведено усыновление) по отношению к данному мужчине будет являться пасынком или падчерицей, мужчина по отношению к ребенку - отчимом; при противоположной ситуации женщина будет именоваться мачехой);

2) отчимы и мачехи.

VIII очередь: нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. К указанной категории лиц относят наследников, которые в силу различных причин не имеют возможности трудиться либо существенно ограничены в ней и при жизни наследодателя существовали за его счет. Данная группа наследников призывается к наследованию в особом порядке[20].

С введением восьми очередей наследников по закону вместо двух (и существовавших некоторое время четырех) случаев отсутствия наследников по закону и по завещанию стало значительно меньше, чем в период действия ГК РСФСР 1964 г. Вместе с тем такие проблемы возникают, и ст. 1151 ГК РФ предлагает соответствующее решение. В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего именуется выморочным. Мейер Д.И. указывал, что выморочным называется такое имущество, по которому нет наследника или по крайней мере все равно что нет (например, когда он отказывается от наследства)[21].

По общему правилу такое имущество переходит в собственность Российской Федерации. С определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.

Имущество поступает в собственность публичных образований не только когда нет наследников, но и в тех случаях, когда:

во-первых, наследники не имеют права наследовать;

во-вторых, наследники отстранены от наследования;

в-третьих, никто из наследников не принял наследство;

в-четвертых, все наследники отказались от наследства без указания на то, что они отказываются в пользу другого наследника.

В тех случаях, когда разыскивается наследник по закону - любой из восьми очередей или обнаруживается завещание, то выморочного имущества нет. Как справедливо отметил Черепахин Б.Б., нормы о выморочности отступают всякий раз, когда создаются возможность и правовое основание для перехода наследственного имущества к наследникам по закону или по завещанию[22].

Заключение

Наследование является одной из сфер жизнедеятельности, которая затрагивает практически каждого человека. Так или иначе, каждый человек хотя бы раз в жизни попадет в ситуацию, когда понятие «наследование» становится не просто абстрактным словом.

Наследование - необходимый и важный институт гражданского права. Поэтому гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, установлена ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации - право наследования гарантируется. Данное право неразрывно связано с предусмотренным Конституцией Российской Федерации правом иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. В разделе V части третьей Гражданского кодекса эти положения Конституции Российской Федерации нашли детальное развитие.

В данном случае законодатель ограничился только самой общей формулировкой. Более подробная регламентация содержится в нормах гражданского законодательства. При этом регулирование наследственных отношений как части однородных гражданско-правовых отношений относится к исключительному ведению Российской Федерации.

Прежде всего обращает на себя внимание регулируемое третьей частью Гражданского кодекса наследование по завещанию. Нормы о наследовании по завещанию изложены ранее норм о наследовании по закону (в отличие от Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.). Таким образом, установлен приоритет свободного волеизъявления личности.

Закрепление гарантии права наследования Конституцией Российской Федерации является закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. В обществе, где жизнь человека во многом предопределена условиями распределения имущественных благ, право наследования наполняет общественные отношения особыми стимулами к совершенствованию.

Современное наследственное право Российской Федерации сформировано и развивается на основе принципов: универсальности наследственного правопреемства; свободы завещания; охраны прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с правами и интересами других лиц; свободы наследования; наиболее полного обеспечения исполнения воли наследодателя, которые определяют сущностные черты правового регулирования наследственных отношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании.

Следует обратить внимание на уже отмеченную в литературе некорректность формулировки нормы, закрепленной абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ. Введенное указанной нормой понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 1111 ГК РФ, которой установлено только два основания наследования: по завещанию и по закону[23]. Усугубляет положение установление абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ (как и п. 3 ст. 1158 ГК РФ, посвященным отказу от наследства) неисчерпывающего перечня таких «оснований» наследования.

Нечеткость формулировки ведет к неправильному пониманию принципа универсальности наследственного правопреемства на практике, в частности при наследовании обязательной доли в наследстве. Так, основываясь на убеждении, что обязательная доля и наследование по закону - различные основания наследования, необходимые наследники часто выражают желание отказаться от наследования по закону незавещанного имущества, но принять наследство в порядке ст. 1149 ГК РФ, таким образом получив причитающуюся им обязательную долю из завещанного имущества[24]. Данная ситуация находит свое разрешение благодаря правилу ст. 1149 ГК РФ о том, что право на обязательную долю удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества.

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что переход гражданских прав и обязанностей после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права (смерть наследодателя либо объявление его умершим, принятие наследства наследником (при наследовании по завещанию - наличие завещания); во-вторых, переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, лицо, приобретающее права и обязанности, является общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также и непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

Институт наследования имеет огромное значение в общественной жизни:

- непосредственно влияет на социальную справедливость, заключающуюся в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, передать их наиболее близким, в социальном аспекте, для него людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые веками сложились в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения к существующим нормам закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей справедливого общества;

- воздействует на упорядочение отношений собственности - в этом проявляется правовой аспект значимости наследования в обществе. При наличии правовых норм, которые регламентируют порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам, государство ограждает себя от непомерного количества имущества, которое стало бы бесхозяйным. В случае же принятия нормы, устанавливающей переход всего имущества умершего в пользу государства, ее выполнение сделалось бы нереальным, поскольку за исключением крупных видов имущества (недвижимости, автотранспорта и др.) государство физически принять остальное просто бы не смогло (например, весь объем предметов домашней утвари)[25].

Выбранная тема свидетельствует о необходимости дальнейшего подробного изучения принципов и оснований наследования, так как уяснение данных вопросов будет иметь существенное значение в правильном применении гражданского законодательства, а также повысит уровень юридической грамотности граждан в рассматриваемой сфере правоотношений.

Считаю, что поставленные цель и задачи работы были достигнуты.

Список использованных источников и литературы

1. Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 2001. 28 ноября.
  3. Гражданский кодекс РСФСР. Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 года. Известия ВЦИК, № 256, 12 ноября 1922 года.
  4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 января 1996 года № 1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова». Российская газета, № 15, 25 января 1996 года.

2. Литература

  1. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Свобода завещания в российском наследственном праве // Наследственное право. 2010. № 2. С. 10 - 26.
  2. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69.
  3. Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Юшкова Е.Ю., Ярков В.В.: Настольная книга нотариуса. В 2 т. Т. 2. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 235.
  4. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011 // СПС «Консультант Плюс».
  5. Диденко А. Приобретение наследства // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика: Избранное. Т. 3 / Под ред. А. Диденко. Алматы: Раритет, Ин-т правовых исследований и анализа, 2008. С. 702.
  6. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: Учебное пособие. Юстицинформ, 2014 // СПС «Консультант Плюс».
  7. Кирилловых А.А. Наследственное право: Учеб. пособие. М.: Книжный мир, 2011.
  8. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебник. 3-е изд. М.: Юрайт, 2011.
  9. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016 // СПС «Консультант Плюс».
  10. Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 816.
  11. Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования // Наследственное право. 2013. № 4. С. 5 – 10.
  12. Никольский В. Об основных моментах наследования. М.: Университетская типография, 1871. С. 91.
  13. Рассказова Н.Ю. Право на принятие наследства // Закон. 2006. № 10. С. 91.
  14. Рудик И.Е. О реализации принципа универсальности наследственного правопреемства при принятии наследства и отказе от него. // Нотариус. 2013. № 7. С. 21 - 25.
  15. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к ГК РФ, части третьей (постатейный). М., 2002. С. 4.
  16. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962. С. 6.
  17. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 435.
  18. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 382.
  1. Диденко А. Приобретение наследства // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика: Избранное. Т. 3 / Под ред. А. Диденко. Алматы: Раритет, Ин-т правовых исследований и анализа, 2008. С. 702.

  2. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: Учебное пособие. Юстицинформ, 2014 // СПС «Консультант Плюс».

  3. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к ГК РФ, части третьей (постатейный). М., 2002. С. 4.

  4. Там же.

  5. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962. С. 6.

  6. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69.

  7. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016 // СПС «Консультант Плюс».

  8. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: Учебное пособие. Юстицинформ, 2014 // СПС «Консультант Плюс».

  9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 января 1996 года № 1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова». Российская газета, № 15, 25 января 1996 года.

  10. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011 // СПС «Консультант Плюс».

  11. Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования // Наследственное право. 2013. № 4. С. 5 – 10.

  12. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011 // СПС «Консультант Плюс».

  13. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011 // СПС «Консультант Плюс».

  14. Йоффе И. С. Лекции по гражданскому праву. Л.: ЛГУ, 1965. С. 291.

  15. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: Учебное пособие. Юстицинформ, 2014 // СПС «Консультант Плюс».

  16. Гражданский кодекс РСФСР. Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 года. Известия ВЦИК, № 256, 12 ноября 1922 года.

  17. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: Учебное пособие. Юстицинформ, 2014 // СПС «Консультант Плюс».

  18. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 382.

  19. Никольский В. Об основных моментах наследования. М.: Университетская типография, 1871. С. 91.

  20. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: Учебное пособие. Юстицинформ, 2014 // СПС «Консультант Плюс».

  21. Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 816.

  22. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 435.

  23. Настольная книга нотариуса / Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Юшкова Е.Ю., Ярков В.В.: В 2 т. Т. 2. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 235.

  24. Рассказова Н.Ю. Право на принятие наследства // Закон. 2006. N 10. С. 91.

  25. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: Учебное пособие. Юстицинформ, 2014 // СПС «Консультант Плюс».