Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования

Содержание:

Введение

Актуальность темы. Институт наследования, затрагивающий в той или иной степени интересы каждого человека, и необходимый для обеспечения непрерывности существования и развития частной собственности – основы либеральной экономики, в указанных условиях становится объектом пристального внимания законодательства. Это касается и проблем оформления наследственных прав.

Указанные процессы закономерно требуют не только соответствующего нормативного урегулирования с устранением противоречий с другими отраслями права, но и теоретического осмысления и изучения с целью выявления необходимых дальнейших изменений законодательства, а также прогнозирования в развитии сложных явлений в рассматриваемой области отношений.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что в правоприменительной практике все еще имеют место отдельные недостатки и ошибки, связанные с применением законодательства о порядке оформления прав на наследство, исследование особенностей такой специфической процедуры, как выдача свидетельства о праве на наследство, является актуальной задачей.

Неоднородность механизма реализации прав и исполнения обязанностей в наследственном праве, обусловленная множественностью и многообразием образующих его наследственных процедур и, с другой стороны, в некоторых случаях не соответствующее практическим потребностям гражданского оборота содержание процедур (недостаточно подробная регламентация действий субъектов прав и обязанностей или, наоборот, устанавливающая излишние ограничения в выборе способов реализации прав и обязанностей) порождают вопросы, как в процессе теоретического осмысления рассматриваемых категорий, так и на практике. Это обуславливает необходимость специального комплексного исследования юридических процедур в наследственном праве РФ.

Степень разработанности проблемы. В целом теоретические положения, касающиеся, как установления прав и обязанностей субъектов наследственного права и механизма их реализации, широко разработаны в доктрине российского дореволюционного, советского и современного наследственного права. Анализ норм современного законодательства, регулирующих порядок совершения завещания, и процесс приобретения, наследства, проводится в комментариях ГК РФ, учебниках по гражданскому праву, диссертациях по вопросам наследственного права. Отдельные проблемные вопросы обсуждаются в юридической периодической печати.

Теоретическую основу для исследования составили, прежде всего, работы общетеоретического характера, посвященные рассмотрению проблем реализации гражданских прав и разработке понятия юридической процедуры, а также те, в которых эти категории исследуются с позиций отраслевых наук. К ним можно отнести труды таких ученых, как С.С. Алексеев, Д.Н. Бахрах, О.В. Белянская, Е.В. Вавилин, Н.В:Витрук, В.М. Горшенев, В.П. Грибанов, Г.И. Давыдова, Ю.И. Мельников, Н.И. Мирошникова, A.C. Мордовец, Э.М.Мурадьян, П.Е. Недбайло, A.B. Нестеров, П.С. Никитюк, A.A. Павлушина, В.Н. Протасов, М.Ю. Челышев, Г.Г.Черемных, И.Г. Черемных и др.

Объектом работы - являются общественные отношения, возникающие при реализации прав и обязанностей, предусмотренных наследственным правом РФ.

Предметом работы являются нормы наследственного законодательства, устанавливающие механизм реализации наследственных прав и обязанностей, завещательной правоспособности граждан.

Методологической основой исследования являются общенаучные методы: формально-логический, исторический, структурно-системный, функциональный, а также общефилософский диалектический метод научного познания.

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили действующие российские нормативно-правовые акты, устанавливающие механизм реализации прав и исполнения обязанностей в сфере наследования, гражданское законодательство некоторых зарубежных государств, материалы, судебной и нотариальной практики.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы являются системный анализ понятия и принципов наследования.

В задачи исследования, обеспечивающие достижение поставленной цели, входят:

- определение содержания понятия наследования и наследственной процедуры как ведущего элемента механизма реализации прав и исполнения обязанностей в наследственном праве РФ;

- рассмотреть принципы наследования;

- изучить сущность наследственных правоотношений, их принципов и оснований возникновения;

- кратко охарактеризовать наследственную процедуру;

-выработать предложения по совершенствованию законодательства в целях оптимизации механизма реализации прав и исполнения обязанностей в сфере наследования.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографического списка.

Глава 1. Общая характеристика института наследования

1.1 Понятие, принципы и признаки наследования как основания возникновения права собственности. Сущность наследственных процедур

Традиционно в правовой науке под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего к наследникам. Наследственное право – это не простой механизм правового регулирования отдельных гражданских правоотношений: с его помощью достигается стабильность и прочность существующих гражданских прав и обязанностей. Нельзя не согласиться с мнением знаменитого революционного цивилиста, профессора В.И. Синайского, который говорил, что «благодаря наследованию человек в праве как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников».[24.C.87]

Основная сущность наследования заключается в том, что совокупность прав и обязанностей, которыми обладал человек до смерти, со смертью не прекращается, а переходит к иному лицу. Но следует также учитывать тот факт, что отношения, которые были неразрывно связаны с личностью умершего, с исчезновением такой личности должны прекратиться сами собой. Данная мысль была закреплена законодательно как в российском дореволюционном, советском, так и современном российском наследственном праве.

Как отмечал И.А. Покровский, в сфере наследственного права существуют «самые разнообразные интересы, самые противоположные течения, которые дают эволюции наследственного права то в одно, то в другое направление».[22.C.87] Особенно сильным изменениям наследственное право подверглось в прошлом веке.

В.И. Синайский [24.C.21] еще в начале ХХ века в качестве исключительной черты наследования называл «неразработанность его в законодательстве», хотя сейчас, с учетом принятой части третьей Гражданского кодекса РФ, так сказать нельзя, большая часть вопросов регулируется не только ГК РФ [1], но и иными федеральными законами, подзаконными актамии международными договорами.

Понятие «наследование» является ключевым в теории наследственного права: от него происходят понятия «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение».

Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включая имущественные и некоторые личные неимущественные права, а также некоторые обязанности, к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).[8]

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 16 января 1996 г. № 1-П, раскрывая конституционно-правовой смысл права наследования, предусмотренного ч. 4 ст. 35 Конституции[1] и урегулированного гражданским законодательством (раздел 5 ГК РФ) [7], отметил, что оно обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежащего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя, как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования. [21.C.54]

Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права; во-вторых, определенным единством, образуемым переходящими правами и обязанностями - наследством; в-третьих, универсальностью приобретения лицом прав и обязанностей наследодателя.

Рассмотрим более детально каждый из указанных трех основных признаков наследования. Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК).[8]

С точки зрения исторической, наследование по закону предшествует наследованию по завещанию. Так, с момента появления родового союза человек находит себе в нем покровительство и защиту, и поэтому, как утверждал профессор И.А. Покровский: «Более близкие люди должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество».[21.C.76]

В своих трудах Г.В. Шершеневич утверждает, что «с точки зрения догматической, в настоящее время наследование по закону является восполнением наследования по завещанию, вступая в силу только тогда и настолько, когда и насколько не успела выразиться воля наследодателя о судьбе оставленного имущества.[25.C.54]

По такому же пути пошел современный российский законодатель. Принятие части третьей Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел 5 «Наследственное право» [8], стало очередным этапом коренного изменения гражданского законодательства, обусловленного проводимыми в России экономическими реформами. В результате приватизации государственных предприятий, государственного и муниципального жилищного фонда, осуществления предпринимательской деятельности существенно расширился круг объектов, которые могут принадлежать гражданам на праве собственности, причем без ограничений их количества и стоимости. Важность передачи имущества по наследству является одной из важнейших гарантий стабильности отношений частной собственности. В связи с этим обновление законодательства о наследовании приобретает исключительное значение для нормального функционирования рыночной экономики в России.

Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ[7]. Соответствующие нормы применяются лишь тогда, когда сам гражданин не определил судьбу своего имущества на случай своей смерти, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей ГК РФ[20.C.43].

Наследование по закону имеет место если:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано судом полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в порядке наследования по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наследником по завещанию является юридическое лицо, которое ликвидировано;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.[16.C.65]

Для реализации права наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось, и наследники согласились принять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

  • принцип универсального наследственного правопреемства;
  • принцип свободы завещания;
  • принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  • принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  • принцип свободы выбора наследников;
  • принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д. [20.C.43].

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.[18.c.65]

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации. [20.C.43].

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли. [20.C.48].

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.[18.C.87]

Принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

В наследственном праве для реализации прав и обязанностей важнейшим является соблюдение сроков совершения соответствующих действий. В некоторых случаях истечение срока прекращает право лица совершить те или иные процедурные действия (по принятию наследства или отказу от него; выражению согласие быть исполнителем завещания и др.), в других — наступление срока означает возникновение права на реализацию процедуры, (например, требовать выдачи свидетельства о праве на наследство). Таким образом, требование о совершении действий, направленных на реализацию наследственных прав и обязанностей, в, установленный срок, также является составляющим процедуру элементом.[20.C.49].

Во всех случаях в наследственную процедуру входят не только требования к порядку совершения действий, но и требования к обязательному составу участников процедуры и характеристике этих участников: так, принятие наследства подачей нотариусу заявления осуществляется либо самим наследником, либо его законным представителем, либо лицом, имеющим доверенность от наследника на принятие наследства. Эта же процедура определяет, что заявление вправе принять нотариус, по месту открытия наследства, или уполномоченное лицо в праве в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу (п. 1 ст. 1153 КК). Другой пример: при совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах и при передаче на хранение нотариусу закрытого завещания должны присутствовать двое свидетелей (п.2 ст. 1128 и п.1 ст. 1129 ГК). При этом они должны соответствовать названным в п.2 ст. 1124 ГК требованиям.[8]

Таким образом, совокупность требований, составляющих наследственную процедуру, может включать следующие элементы: требования к составу действий субъектов правоотношений в сфере наследования, форме, срокам и последовательности их совершения, требования к субъектам процедуры.

Используя формулировку действующего на данный момент наследственного законодательства, назовем первую группу процедур «процедуры охраны наследства и управления им» (ст. 1171 ГК).[8]

Необходимость существования этой совокупности процедур вызвана следующим:

Состав наследственной массы может быть не определен. Поэтому одна из целей наследственных процедур на этом этапе — выявить состав наследства.[20.C.53].

Точно не определен также субъектный состав участников наследственного отношения.

В такой ситуации наследственное имущество нуждается в охране от хищения. Круг призванных к наследованию лиц необходимо установить не только для целей охраны имущества, но также для обеспечения возможности скорейшего выражения ими воли в отношении принятия наследства.

Отдельные части наследства могут требовать ухода и управления;соответственно, цель наследственных процедур — обеспечить таковые.

Субъектами, которым законом предоставлено право принимать меры по охране наследства и управлению им, являются нотариус и исполнитель завещания (ст. 1171 ГК) [8]. Срок осуществления данных процедур определен п. 4 ст. 1171 ГК. Он ограничен, пределами, срока принятия наследства, если охрана наследства и управление им осуществляется только нотариусом. Если; же меры по охране наследства и управлению им осуществляются также исполнителем завещания, процедуры реализуются столько, сколько необходимо для исполнения последней воли завещателя.[23.C.7]

В следствие этого можно выделить несколько процедур:

  1. В случае наличия закрытого завещания — вскрытие конверта с завещанием и оглашение текста содержащегося в нем завещания оглашается нотариусом (п. 4 ст. 1126 ГК);
  2. Обращение заинтересованных лиц в суд с требованием о подтверждении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п. Зет. 1129ГК);
  3. Извещение нотариусом об открытии наследства наследников, место жительства или работы которых ему известно; вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации (ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (далее — Основы законодательства о нотариате));[10]
  4. Подача лицом, назначенным в завещании душеприказчиком, в- течение месяца со дня открытия наследства заявления с выражением согласия быть исполнителем завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1134 ГК ).
  5. Фактическое выражение согласия лицом, назначенным душеприказчиком, быть исполнителем последней воли наследодателя путем совершения действий по исполнению завещания (абз. 3 п. 1 ст. 1134 ГК);
  6. Обращение наследников или исполнителя завещания в суд с заявлением об освобождении исполнителя завещания от его обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК);
  7. Процедура подачи нотариусу заявления лицами, перечисленными в п. 2 ст. 1171 ГК , об охране и управлении наследством или процедура обращения наследников к исполнителю завещания с аналогичным требованием. Однако такого обращения может и не быть, поскольку меры по охране наследства и управлению им могут приниматься исполнителем завещания самостоятельно и по своей инициативе (абз. 2 п. 2 ст. 1171 ГК).[8]
  8. Направление нотариусом запросов банкам, другим кредитным организациям и иным юридическим лицам, в целях выявления состава наследства и его охраны (п. 3 ст. 1171 ГК);
  9. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, - нотариусом направляется запрос по месту открытия наследства через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата нотариусу по месту нахождения части наследственного имущества обязательного для исполнения поручения об охране этого имущества и управления им (п. 5 ст. 1171 ГК);[8]
  10. Получение исполнителем завещания, причитающихся наследодателю, денежных средств и иного имущества для передачи наследникам, если, это имущество не подлежит передаче указанным в п.1 ст. 1183 ГК лицам (подп. 3 п: 2 ст. 1135 ГК);
  11. Производство нотариусом описи наследственного имущества в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК;
  12. Внесение в депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства; и передача банку на хранение валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также не требующих управления ценных бумаг (п. 2 ст. 1172 ГК). Передача на хранение иного, не требующего управления имущества (п. 4 ст. 1172 ГК);[23.C.6]
  13. Уведомление нотариусом органов внутренних дел о вхождении в состав наследства оружия (п. 3 ст. 1172 ГК);
  14. Заключение нотариусом - исполнителем завещания, договора доверительного управления наследственным имуществом (ст. 1173 ГК);
  15. Вынесение постановления нотариуса о выдаче лицу, указанному в постановлении, денежных средств, находящихся во вкладах или на счетах наследодателя в банках, для оплаты расходов на его достойные похороны (абз. 1,2 п. 3 ст. 1174 ГК);[23.C.6]
  16. Принятие нотариусом претензий от кредиторов наследодателя (ст. 63 Основ законодательства о нотариате);
  17. Заявление кредиторами наследодателя требований в судебном порядке к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (п. 3 ст. 1175 ГК).
  18. Предъявление лицами, указанными в п. 1 ст. 1183 ГК, требований об выплате не полученных наследодателем при жизни сумм, предоставленных ему в качестве средств к существованию (ст. 1183 ГК). [23.C.6]

Следующая группа включает процедуры, целью которых является обеспечение реализации права наследников на принятие наследства.

В рамках этой совокупности процедур можно выделить следующие:

Подача по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК);

Совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК);

Обращение наследника в суд с требованием о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1155 ГК);

Выражение согласия всех остальных наследников в письменной форме на принятие наследства по истечении всего срока (п. 2 ст. 1155 ГК); [23.C.6]

Получение разрешения органа опеки и попечительства на отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин (п. 4 ст. 1157 ГК);

Подача нотариусу или уполномоченному, в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления об отказе от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК);

Подача нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления об отказе от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК);

Обращение наследника, совершившего действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в суд с заявлением о признании его отказавшимся от наследства по истечении установленного для отказа от наследства срока (абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК).

Следующая стадия наследственного процесса названа «правовое оформление приобретения наследства» [15.C.41] и определена, как совокупность правовых действий, в результате которых определяется доля участия наследника в наследственном имуществе и сам он приобретает право распоряжения им, т.е. становится активно легитимированным,естественно, в отношении приобретенного.

Уже исходя из этого определения, видно, что речь идет о реализации двух различных, хотя и взаимосвязанных целей: распределения наследства между наследниками и юридического оформления их прав. В связи с этим, представляется, что логичнее разделить процедуры, направленные на достижение этих целей, на две группы: процедуры распределения наследства между наследниками и процедуры правового оформления приобретения наследства.

Т.Д. Чепига [17.C.65] считает, что нормами о разделе наследства по соглашению между наследниками осуществляется правовое регулирование новой имущественной совокупности, возникшей посредством наследования, включая общую собственность наследников, которое составляет не предмет наследственного права, а иных институтов гражданского права Систематизация данных правил в рамках норм наследственного права предопределена необходимостью учета особенностей отношений обусловленных наследственным правопреемством. Но другие авторы относят раздел наследства к последнему этапу наследственного правоотношения (Ю К Толстой)[14.C.31] или наследственного процесса (H.H. Мисник) [20.C.87]

Можно назвать следующие процедуры распределения наследства:

Определение долей принявших наследство наследников в наследственном имуществе на основании положений закона и (или) завещания с учетом воли отказавшихся от наследства наследников (ст. 1158 ГК) и правил ст. 1161 ГК о приращении наследственных долей. правильным определить место этой процедуры в рамках совокупности процедур распределения наследства.

Раздел наследства (выделение из наследства доли одного или нескольких наследников) по соглашению между наследниками (ст. 1165 ГК);

Обращение в суд с иском о разделе наследства;

В установленных случаях получение согласия участников хозяйственного товарищества или общества или производственного кооператива на переход к наследнику доли (пая)- в складочном (уставном) капитале (имуществе) (ст. 1176 ГК) и включение его в число участников либо выплата действительной стоимости унаследованной доли (пая)- либо соответствующей ей части имущества;[8]

Заключение соглашения наследника умершего члена крестьянского фермерского хозяйства, не являющегося его членом, с иными членами этого хозяйства, о выплате компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства (п. 2 ст. 1179 ГК).[20.C.42]

В следующую группу объединены процедуры, направленные на правовое оформление приобретения наследства:

Процедура подачи заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (абз. 2 п. 1 ст. 1162 ГК);

Выдача свидетельства и дополнительного свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК);

Приостановление выдачи свидетельства о праве на наследство» по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (п. 3 ст. 1163 ГК);

Аннулирование нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1155 ГК);[8]

Извещение нотариусом органов опеки и попечительства о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника для охраны его имущественных интересов (ч. 4 ст. 71 Основ о нотариате).[10]

Классифицируя, процедуры в указанном выше порядке, мы ни в коем случае не хотим таким образом указать на жесткую временную последовательность действий по реализаций процедур, принадлежащих к различным группам, которая более характерна для юрисдикционного процесса (имеется в виду «стадийность» юрисдикционного процесса). Так, процедура выдачи свидетельства о "праве на наследство во многих случаях осуществляется после определения идеальных долей наследников, и лишь затем наследники осуществляют раздел наследственного имущества (более того, только такая последовательность возможна для раздела по соглашению наследников наследства, в состав которого входит недвижимое имущество (п.2 ст. 1156 ГК)).[8]

Раздел V ГК устанавливает ряд процедур, которые могут быть реализованы спустя достаточно длительный срок с момента открытия наследства. Это, например, осуществление отказополучателем своего права, которое возможно в течение трех лет с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1137 ГК). Данное действие не является принятием наследства, поскольку здесь нет сингулярного наследственного правопреемства, а на основании сложного юридического состава (завещательного распоряжения, открытия наследства, принятия наследства наследником по завещанию) возникает обязанность наследника по требованию отказополучателя совершить в его пользу за счет наследства установленные в завещании действия имущественного характера.

Тем не менее, это действие, также, как и исполнение завещательного возложения наследником или исполнителем завещания (ст. 1139 ГК), составляет предмет наследственной процедуры, хотя бы потому, что направлено на исполнение завещания. Удовлетворение наследниками требований кредиторов наследодателя (ст. 1175 ГК), хотя и осуществляется в рамках обязательственного правоотношения между наследником и кредитором, также имеет специфику правового регулирования, обусловленную влиянием на него наследственного правоотношения (ограничение размера ответственности пределами стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества (п.п. 1, 2 ст. 1175 ГК), особый порядок предъявления требований кредиторов (п. 3 ст. 1175 ГК) и др. ). Это также позволяет признать совокупность требований, предъявляемых к этим действиям, наследственными процедурами.[8]

Если процедуры приобретения наследства направлены на реализацию прав наследников, установленных завещанием или законом, то с помощью процедур, регламентирующих совершение завещания, реализуется гражданская правоспособность завещателя (право гражданина завещать свое имущество) и определяются будущие субъекты наследственного правоотношения. Эти процедуры, по нашему мнению, также могут быть объединены в единый комплекс - «завещательные процедуры».

Влияние действий по реализации завещательных процедур на процедуры, регламентирующие приобретение наследства, весьма значительно. Они во многом определяют субъектов и содержание наследственного правоотношения, а, следовательно, и участников» процедур, их права и обязанности. Так, например, назначение наследодателем исполнителя завещания влечет появление специального субъекта, который на- основе предоставленных ему завещанием же полномочий участвует в реализации процедур охраны» наследства и управления им; подназначение наследника может повлечь удлинение общего срока принятия наследства и т.д.[20.C.65]

Можно назвать следующие завещательные процедуры:

  • Совершение нотариально удостоверенного завещания, (ст. 1125 ГК), распоряжения об отмене завещания по правилам ст. 1125 ГК;
  • Совершение завещания, приравниваемого - к нотариально удостоверенным завещаниям (ст. 1127 ГК), распоряжения об отмене завещания по правилам ст. 1127 ГК;
  • Направление завещания лицом; удостоверившим завещание (ст. 1127 ГК), нотариусу по месту жительства завещателя (п. 3 ст. 1127 ГК);
  • Совершение закрытого завещания (написание, подписание закрытого завещания и передача нотариусу конверта с закрытым завещанием (п. 1-3 ст. 1126 ГК), распоряжения об отмене завещания по правилам ст. 1126 ГК;
  • Совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п.1 ст. 1129 ГК), распоряжения об отмене завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, по правилам ст. 1129 ГК (п.5 ст. ИЗО ГК);
  • Совершение завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке (ст. 1128 ГК), распоряжения об отмене завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке по правилам ст. 1128 ГК. [8]

Тем не менее, следует обратить внимание на то, что направленность процедуры на возникновение, изменение и прекращение наследственных прав и обязанностей не всегда означает достижение этого результата непосредственно после реализации этой процедуры. Так, меры по охране наследства и управлению им, безусловно, направлены на реализацию права наследника на приобретение имущества наследодателя, однако они непосредственно не влекут возникновение этого права. Возникающие при совершении этих действий права и обязанности (например, обязанности хранителя, доверительного управляющего наследственным имуществом) не являются наследственными, хотя и имеют важное значение для эффективной реализации наследственных прав.[18.C.78]

Поэтому справедливым будет утверждение о том, что возникновение, изменение или прекращение наследственных прав и (или) обязанностей является последствием соблюдения закрепленных процедурой требований лишь в установленных законом случаях.

Анализ наследственных процедур позволяет сделать вывод, что частными актами, в которых могут быть закреплены положения процедурного характера, являются завещание и соглашения между наследниками.

В содержание завещания могут входить требования к процедуре исполнения завещания. П.1 ст. 1134 ГК [8] говорит лишь о поручении исполнения завещания указанному им в завещании гражданину — душеприказчику (исполнителю завещания). Однако исходя из содержания положений п. 1-2 ст. 1135 ГК [8] («полномочия исполнителя завещания основываются на завещании», «если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры»), можно сделать вывод, что в завещании может быть установлена и процедура такого исполнения, например, назначено лицо, с которым душеприказчик должен заключить договор доверительного управления имуществом (или определены требования к доверительному управляющему) и установлен срок такого управления.

Соглашения наследников (п. ст. 1155, ст. 1165, п. 2 ст. 1170 ГК) тоже могут содержать процедурные положения. Так, из п.2 ст. 1170 ГК следует, что при разделе наследственного имущества соглашением между всеми наследниками может быть установлен порядок предоставления наследником, имеющим преимущественное право на то или иное имущество, компенсации другим наследникам. И только если в соглашении не закреплена такая процедура, применяется правило п.2 ст. 1170 ГК.[8]

1.2. Принципы и основания возникновения наследственного правоотношения

Понятие наследственного правоотношения в литературе отсутствует. Поскольку наследственное право, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства, является подотраслью гражданского права, то наследственные правоотношения являются одной из разновидностей гражданских правоотношений. Потому рассмотрение специфики наследственных правоотношений основывается на положениях о понятии правоотношения, выработанных как в общей теории права, так и в гражданском праве. [18.C.79]

Вопрос о понятии правоотношения относится к числу наиболее спорных и остро дискуссионных. Отправным положением при исследовании правоотношения обычно является признание его общественным отношением, урегулированным нормами права. Из этого определения следует, что одним из основных признаков, определяющих сущность правоотношения, выступает его связь с нормой права.[15.C.78]

Правоотношение обычно рассматривают в качестве отношения, состоящего во взаимной (либо односторонней - для простейших отношений) связи субъективных прав и юридических обязанностей его участников.

Определяется правоотношение по-разному с учетом тех или иных обозначенных выше признаков. Так, В.Б. Исаков определяет его как «возникающее в соответствии с нормами права и юридическими фактами волевое общественное отношение, участники которого наделены субъективными правами и несут юридические обязанности».[16.C.78]

Особенности реализации нормы в правоотношении определяются характером регулируемых отношений. Правоотношения есть, прежде всего, жизненные отношения, а жизненные отношения чрезвычайно сложны и многообразны. Поэтому для того, чтобы выявить специфические признаки наследственного правоотношения, следует рассмотреть основания его возникновения, охарактеризовать основные выделяемые в науке элементы: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников). Приступая к исследованию наследственного правового отношения, целесообразно определить тот правовой результат, на достижение которого оно направлено, «цель» наследственного правоотношения, и дать его общее определение.[23.C.54]

Движение любого правоотношения начинается его возникновением и заканчивается прекращением. За время действия правоотношение может претерпевать изменение в содержании или в субъектном составе, сохраняя прочие свои черты, продолжая существовать в измененном виде. При жизни гражданин может быть субъектом большого количества правоотношений, носителем прав и обязанностей. После его смерти правоотношения, в которых он участвовал, «утрачивают» свой субъект. Вместе с тем «бессубъектным» правоотношение не становится: его субъект (лицо управомоченное либо обязанное) остается какое-то время не определившимся, но с момента определения считается, что он вступил в правоотношение в момент «выбытия» из него умершего. Переход субъективного права (в широком смысле - также правовой обязанности) от одного лица (праводателя) к другому (правопреемнику) в порядке производного правоприобретения (в соответствующих случаях - производного приобретения правовой обязанности) именуется в науке правопреемством. Переход не отдельных прав и обязанностей определенного лица, а всей их совокупности называется всеобщим или универсальным правопреемством.[18.C.76]

Универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего правопредшественника (наследодателя) в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. [23.C.32]

При этом имеет место правопреемство непосредственное, под которым понимается прямой переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту.

Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства осуществляется в пределах наследственного правоотношения. Наследственное правоотношение возникает в тот момент, когда наследодатель «выбывает» из числа субъектов правовых отношений, и прекращается, когда их «трансформация» завершена - произошла замена субъектного состава правоотношений. Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства.[15.C.41]

В наследственном правоотношении выделяется его структура: субъекты наследственного правоотношения, объекты наследственных правоотношений, содержание наследственного правоотношения, а также основание возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения, под которыми традиционно понимаются юридические факты.

Процесс наследования развивается стадийно. Первая стадия возникает с открытием наследства и продолжается для лиц, призванных к наследованию, до момента реализации ими права на принятие наследства. [13.C.76]

По своей природе наследственные отношения на этой стадии существуют в виде абсолютных правоотношений, в которых управомоченному лицу (носителю права) противостоит неопределенное множество пассивно обязанных субъектов права. Наследственные правоотношения складываются между лицами, призываемыми к наследованию, и всеми другими лицами, обязанностью которых является, с одной стороны, не препятствовать первым в реализации их права на принятие наследства, а с другой – оказывать содействие в реализации названного права. Последнее относится к специально уполномоченным лицам и органам (нотариусы, органы загса, суды, жилищные и медицинские организации и др.).

Вторая стадия наследственных правоотношений начинается соответственно с момента принятия наследства либо с момента перехода наследства к государству. Наследственные отношения на этой стадии могут носить как абсолютный, так и относительный характер, что зависит от состава наследства и от наличия иных наследников. [13.C.31]

С началом данного этапа ведут речь о возникновении права на наследство (и как следствие – о возникновении прав на отдельные объекты, входящие в состав наследства). В зависимости от того, что входит в состав наследства, права наследников приобретают форму одного из видов гражданских прав (права вещные, обязательственные, исключительные и др.). При этом содействие наследникам в реализации их прав (введение управления наследственным имуществом, охрана наследственного имущества и т.п.) происходит по мере необходимости в рамках особых наследственных правоотношений.[23.C.76]

Возможный отказ от наследства после его принятия (п.2 ст.1157 ГК РФ) не влияет на природу «восстанавливаемых» отношений, они остаются наследственными. В подобных случаях отказ наследника от принятых им ранее прав не прекращает их существование, они лишь восстанавливаются в прежнем качестве «ожидания правопреемства» и будут приобретены другими лицами в порядке наследования, а не в порядке правопреемства от отказавшегося лица. При отказе от наследства или при его неприятии всеми наследниками, а также в их отсутствие либо при отстранении их от наследования (ст. 1117 ГК РФ) в наследственное правоотношение вступает государство, становясь наследником умершего лица по закону. При этом принятие наследства не требуется (абз. 2 п.1 ст. 1152 ГК РФ) [8].

После того как судьба всего наследственного имущества будет определена (например, путем его раздела), наследственные правоотношения прекращаются.

В теории наследственного права понятия «основания возникновения наследственного правоотношения» и «основания наследования» отождествляются. Определяющим для вступления в наследование является смерть наследодателя, и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию», понимаемые как основания наследования, правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование.[23.C.67]

Рассмотренная динамика наследственных правоотношений характеризует их в качестве относительно самостоятельных гражданско-правовых отношений с присущими им структурными особенностями. Подобное развитие наследственных правоотношений призвано обеспечить реализацию наследственного правопреемства, в рамках которого наследство переходит от наследодателя к наследникам.

Выводы:

Рассмотрев разнообразные подходы к определению понятия наследственного правоотношения, можно сделать вывод, что под наследственным правоотношением следует понимать комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного права, носящего межотраслевой характер, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют права и обязанности завещателя, наследников и других лиц.[23.C.30]

Наследственные процедуры представляется возможным классифицировать на основе следующих критериев количества регламентируемых процедурой действий (простые и сложные процедуры); общей для нескольких процедур цели (завещательные процедуры; процедуры охраны и управления наследством; процедуры принятия; наследства, процедуры распределения наследства между- наследниками« и процедуры-: оформления приобретения наследства); источника процедуры (процедуры, установленные непосредственно нормами наследственного; права; а также в соответствии с этими нормами - завещанием, соглашением; между наследниками); правового результата; реализации процедуры (процедуры, соблюдение которых влечет возникновение, изменение и прекращение наследственных прав и обязанностей; и процедуры; непосредственно не порождающие такой результат).

Глава 2. Отказ от наследства в российском гражданском праве

2.1. Основные понятие и принципы отказа о наследства

Процедурой, противоположной по правовым последствиям принятию наследства, но также направленной на определение судьбы наследственного имущества является подача нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления об отказе от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК).[8]

Отождествление отказа от наследства, с одной из форм непринятия наследства имело какой-то смысл в период действия ст. 429 ГК РСФСР, согласно которой присутствующий в месте открытия наследник предполагался принявшим наследство, если он в течение трех месяцев не заявит об отказе. В такой ситуации наследник был лишенf возможности не принять наследство фактически, отказ был единственно возможной формой непринятия.

Тем не менее, отказ от наследства и непринятие его различны по сути и правовым последствиям. По выражению Г.Ф. Шершеневича; «отречение есть одновременный акт, выражение воли, сделка, а непринятие есть состояние неизвестности; способное продолжаться до определенного в законе срока»[25.C.43]. Именно поэтому отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно (п.З ст. 1157 ГК), а при несовершении действий, свидетельствующих о формальном или фактическом принятии наследства в пределах срока принятия наследства (ст. 1154 ГК), а иногда и по его истечении (ст. 1155 ГК) у наследника есть возможность заявить о своих правах на наследство. Как любая- сделка; отказ от наследства может быть признан недействительным в предусмотренных ГК случаях признания сделок недействительными.[8]

Поскольку принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника, он может отказаться от принятия наследства.

К принципам, определяющим совершение отказа от наследства, относятся:

-неизменность и необратимость отказа от наследства;

-недопустимость отказа от наследства с оговорками или под условием;

-отказ от наследства в пользу других лиц;

-недопустимость частичного отказа от наследства.[22.C.98]

В противоположность отказу от наследства — сделке, непринятие наследства следует определить как юридический поступок, поскольку он приводит к юридическим последствиям независимо от намерений наследника[1].[24.C.76]

Общие последствия отказа и непринятия наследства выражаются в изменении круга лиц, призванных к наследованию. Однако их разная правовая природа обуславливает различия в механизме их воздействия на наследственное правоотношение.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что в отличие от непринятия наследства при отказе наследник имеет возможность определить дальнейшую судьбу наследственного имущества, указав в заявлении лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Существование этого права- наследника возможно только потому, что наследник при совершении отказа от наследства является активно действующим участником наследственных процедур. При непринятии наследства (бездействии) такое право немыслимо, поскольку эта форма самоустранения наследника от наследования реализуется в отсутствие какого- либо его волеизъявления.[23.C.6]

Правовые последствия ненаправленного отказа в большинстве случаев сходны с последствиями непринятия наследства, но также могут и отличаться от них. Дело в том, что непринятие наследства оказывает различное влияние на дальнейшее развитие наследственного правоотношения в зависимости от наличия или отсутствия других юридических фактов (последующее принятие наследства, смерть наследника в период до истечения срока принятия наследства).

Правовые последствия, сходные с ненаправленным отказом от наследства, непринятие наследства порождает по истечении срока, установленного для принятия наследства, в случае отсутствия до этого момента смерти наследника. В этот момент возникает презумпция нежелания наследника принять на себя права и обязанности наследодателя. Однако эту презумпцию наследник может опровергнуть, выразив желание принять наследство по истечении установленного срока в порядке, предусмотренном ст. 1155 ГК. [8] В этом — еще одно проявление специфики непринятия наследства как поступка. Ведь последствия поступка можно исправить актом именно потому, что направленность воли совершившего этот поступок субъекта не была явно выражена вовне. Аннулировать же волеизъявление, выраженное при отказе от наследства, впоследствии нельзя (п. 3 ст. 1157 ГК)[2].

Если принятию наследства в течение установленного для этого срока помешала смерть наследника, он считается не имевшим возможности совершить ни действия по принятию наследства; ни акт отказа, ни поступок непринятия, то есть тем или иным образом выявить свою волю в отношении наследования.[22.C.5]

Это открывает путь для наследственной трансмиссии (ст. 1166 ГК) [8]: к трансмиссару переходит нереализованное трансмиттентом право на принятие наследства. Причем это право у трансмиссара появляется в результате сложного юридического состава: открытие наследства после наследодателя, призвание трансмиттента, несовершение им действий по принятию наследства и отказу от наследства, смерть, трансмиттента в течение установленного для принятия наследства срока, призвание трансмиссара[3]. Если же наследник успел отказаться от наследства, то его последующая смерть не имеет никакого значения для определения круга правопреемников наследодателя.

Отказ от наследства — безусловно, только формальный акт: согласно п. 1 ст. 1159 ГК, отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства, о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. Так же как и при формальном принятии наследства, возможны различные варианты осуществления этого действия (ст. 1159 ГК).[8]

Содержание заявления об отказе от наследства зависит от вида отказа (абсолютный (безоговорочный) или направленный (в пользу других лиц), а также от того, призывается ли наследник к наследованию по одному или одновременно по нескольким основаниям.[13.C.66]

При составлении заявления, об отказе от наследства, следует помнить, что отказ, также как и принятие наследства, не допускается с оговорками или под условием (абз.2 п.2 ст. 1158 ГК). Трудно объяснить, почему данная норма включена в статью, посвященную отказу от наследства в пользу других лиц и отказу от части наследства. Ведь требование о безусловности-отказа относится также и к ненаправленному отказу, а также к, отказу от всего наследства. Объединяет норму абз.2 п. 2 ст. 1158 ГК с другими положениями этой статьи лишь то, что они все посвящены, содержанию заявления об отказе от наследства. Представляется, что правильнее было бы поместить данное положение в ст. 1157 ГК.[8]

Поскольку наследник может отказаться от наследства в пользу нескольких лиц; возникает вопрос о том, может ли. он определить, в каких долях должно быть распределено данное имуществом между этими лицами? Современное законодательство, так же как и ГК РСФСР, ничего не говорит о наличии такого права наследника.

В соответствии с п.2 ст. 1 ГК [7], граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. При этом гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В рассматриваемом случае указанных оснований для ограничения прав отказывающегося от наследства наследника нет.

Кроме ограничения по кругу лиц, законодатель устанавливает еще ряд условий, при наличии которых направленный отказ невозможен. Согласно норме абз. 2 п. 1 ст. 1158 ГК, не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: от имущества, наследуемого» по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам от обязательной доли в наследстве (ст. 1149); если наследнику подназначен наследник (ст. 1121). Все эти ограничения направлены на недопущение таких изменений круга правопреемников завещателя, которые бы противоречили его воле.[8]

Таким образом, отказ от наследства в силу диспозитивных начал гражданского права РФ должен давать наследнику более широкие возможности влиять на дальнейшее развитие наследственного правоотношения, нежели непринятие наследства, а именно: определять лиц, которым передается право на принятие наследства и их доли в наследственном имуществе, в отношении которого осуществляется отказ. Ограничения этих полномочий» отказывающегося наследника должны быть установлены лишь в той мере, в какой, они могут противоречить предполагаемой воле завещателя.[23.C.88]

2.2. Способы отказа от наследства

Способы отказа от наследства предусмотрены ст.1159 ГК РФ [8]. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном законом для свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.[22.C.76]

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускаются. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него. [13.C.65]

Если отказавшийся от наследства наследник является единственным наследником, наследственное имущество считается выморочным.

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безоговорочным. В этом случае наследственное имущество переходит к наследникам по завещанию.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию. При этом при выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания их к наследованию. [17.C.65]

Например:

  • наследник первой очереди при наследовании по закону может отказаться от причитающейся ему доли в наследстве (а если он является единственным наследником первой очереди - то от всего наследства) в пользу любого из наследников второй, третьей или последующих очередей;
  • наследник по завещанию может отказаться от наследства в пользу наследника по закону любой очереди (за исключением случая, когда все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам);
  • наследник может отказаться от наследства в пользу нескольких наследников как по закону, так и по завещанию.
  • Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними наследником, отказавшимся от наследства, доли их признаются равными. Последствия здесь такие же, как при невступлении наследника в течение шести месяцев во владение наследственным имуществом или неподаче заявления нотариусу о принятии наследства, т.к. отказ от наследства есть один из видов непринятия наследства.[13.C.51]

В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника прибавляется к долям других наследников того же наследодателя, причем выбор этих наследников осуществляет закон, следует говорить о приращении наследственных долей. Приращение может иметь место как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, причем и тогда, когда часть имущества будет унаследована по закону, а часть - по завещанию. Как отпавший наследник, так и наследники, к которым переходит его доля, могут быть как наследниками по закону, так и наследниками по завещанию. [13.C.88]

Приращение наследственных долей законных наследников произойдет не только в случае непринятия наследства наследником по закону, но и при лишении завещателем наследника права наследования.[22.C.65]

Обязательному наследнику также предоставлено право отказаться от получения наследства, которое в последствии перейдет к другим наследникам. Однако родители, усыновители, опекуны недееспособного могут отказаться от обязательной доли за недееспособного только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Отказ же за несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет от наследства происходит также с согласия родителей, усыновителей и попечителей при получении предварительно разрешения органа опеки.

Выводы:

Наследники вправе отказаться от принятия имущества, оставшегося после смерти наследодателя, в пользу других лиц, делая при этом отсылку к ст.1158 ГК РФ, которая как раз и определяет круг этих лиц. Наследник вправе также отказаться от наследства, не определяя лиц, в пользу которых он отказывается от наследства. При этом наследник вправе сам избрать любой из двух вариантов отказа от наследства.

Порядок отказа от наследства регламентирован ст.1157 ГК РФ[8]. В соответствии с указанной статьей наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст.1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому.

Способы отказа от наследства предусмотрены ст.1159 ГК РФ[8]. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

Глава 3. Пути решения проблем, связанных с оформлением наследства в России

3.1. Проблемы перехода прав, связанных с наследованием

Понятие наследования связывается с понятием о переходе прав, то есть о правопреемстве. Поэтому наследование иначе называется наследственное правопреемство. Все знают, ни один нотариус никогда не запнется, сказав: это универсальное правопреемство. Вопрос: а что такое универсальное правопреемство В буквальном переводе – всеобъемлющее. А что это такое? Нам очень важно рассмотреть признаки наследования, потому что все нормы наследственного права должны толковаться, исходя из этих признаков.[20.C.44]

Первый признак – наследство переходит в неизменном виде. То есть наследство переходит наследнику в том виде, в каком оно существовало на день открытия наследства. С момента открытия наследства до выдачи свидетельства проходит часто очень длительный период времени, а мы понимаем, что наследство живет: строится дом, течет срок договора, начисляются проценты, гибнут вещи, приплод появляется – телята, котята и так далее. И как нам решать эти проблемы? Что включать в свидетельство о праве на наследство?

Ответ достаточно простой: свидетельство выдается на то, что унаследовано. А унаследовано то, что принадлежало наследодателю в неизменном виде на день открытия наследства. Этот принцип надо применять во всех спорных ситуациях. Я предлагаю вам применять его в отношении наиболее часто встречающихся в последнее время вопросов о наследовании акций. Нотариусы задают массу вопросов, обсуждают это на нотариальной конференции.[22.C.8]

После смерти наследодателя общество реорганизовалось, акции были конвертированы, общество принудительно выкупило акции, суммы переведены в депозит нотариуса. [13.C.54]

Что наследуется? Акции. А их нет, говорят. Простите, можно унаследовать дом, через день он сгорит, его тоже нет. Но ты унаследовал дом. И, кстати, сразу возникает вопрос с кредиторами. Лучше всех объяснят, что сгоревший в короткое время после открытия наследования дом был унаследован наследником, кредиторы наследодателя. Надо к ним за помощью обращаться, если вам наследник неудобен. [22.C.8]

Итак, в наследственную массу входят те акции, которые существовали на момент открытия наследства. Даже если уже общества нет к моменту выдачи свидетельства, это свидетельство о праве на наследство, а не свидетельство о праве собственности.

То же самое с жилым домом или квартирой. Например, после открытия наследства наследники дом перестроили, переделали, полностью изменили и требуют свидетельство о праве на наследство. Может нотариус его выдать? Нет, конечно, потому что это то, что сделали наследники со своим имуществом, но не с наследством. Особенно важно помнить о том, что наследование осуществляется в неизменном виде, то есть на день открытия наследства. Особенно важно это помнить, когда речь идет о наследовании прав и обязанностей по договору. Проценты, которые росли после дня открытия наследства, будь это проценты для кредитора или для должника, неважно, эти проценты уже относятся к имуществу наследника, но не к имуществу наследодателя. [22.C.8]

Если исходить из принципа, который всем известен – наследование универсальное означает, что наследство приобретается в неизменном виде, в том виде, в котором оно принадлежало наследодателю, то проблема снимается. [22.C.8]

3.2. Проблема оснований наследования

Наследуется имущество как единое целое. Это второй признак универсального правопреемства. Но законодатель сделал отступление. Он разрешил принимать наследство по одному из оснований – это вторая проблема, которая очень актуальна в наследственной практике. А сколько оснований наследования? Несколько темная, двусмысленная формулировка российского закона позволяет нотариусам, опять-таки часто идя на поводу у клиентов, предлагать самые разные варианты основания наследования. Я могу здесь достаточно уверенно говорить, что оснований наследования только два, они указаны в статье 1111 Гражданского кодекса, это принципиальное положение – наследование по закону или по завещанию.[8]

Итак, есть всего два основания наследования, и поэтому принятие наследства возможно только в трех вариантах. Причем с этим связана одна проблема, возникшая в практике. Мы знаем, что принять наследство можно либо путем прямого волеизъявления, путем подачи заявления, либо путем совершения фактических действий. [22.C.8]

Если наследник принимает наследство фактическими действиями, то понятно: он может принять его только целиком. А если он совершает сделку, он может выбрать один из трех вариантов принятия наследства: целиком, по закону или по завещанию.[13.C.64]

Третий признак наследования как универсального правопреемства – принятие осуществляется в один и тот же момент. Здесь, наверное, нет проблем, кроме одной: мы опять должны различать эти моменты для двух способов принятия наследства – по заявлению, то есть путем прямого волеизъявления, и путем фактического принятия наследства. Если наследство принимается путем совершения фактических действий, то моментом принятия является момент совершения данных действий. Если наследство принимается путем подачи заявления, то понятно: это момент выражения воли наследодателя, то есть момент совершения сделки, что очень важно. Не момент, когда нотариус по месту ведения наследственного дела получил заявление, а момент, когда наследник выразил свою волю. .[13.C.84]

Выводы:

Список законодательных пробелов, неурегулированных вопросов права наследования можно было бы еще продолжать. Выше были приведены лишь те из них, которые заслуживают особого внимания в силу их актуальности на сегодняшний день. Это лишний раз подтверждает, что нормативное регулирование вопросов наследственного права должно идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться. И введенная в действие третья часть Гражданского кодекса все-таки не стала исчерпывающим регулятором наследственных правоотношений, хотя и внесла значительную упорядоченность в данную сферу гражданских отношений.

Заключение

Институт наследования решает определенные задачи: во-первых, стимулирует развитие частной собственности; во-вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданин имеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь членам своей семьи, родственникам, любым другим лицам; в-четвертых, предусматривает возможность передачи наследственного имущества государству или юридическим лицам.

Список законодательных пробелов, неурегулированных вопросов права наследования можно было бы еще продолжать. Выше были приведены лишь те из них, которые заслуживают особого внимания в силу их актуальности на сегодняшний день. Это лишний раз подтверждает, что нормативное регулирование вопросов наследственного права должно идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться. И введенная в действие третья часть Гражданского кодекса все-таки не стала исчерпывающим регулятором наследственных правоотношений, хотя и внесла значительную упорядоченность в данную сферу гражданских отношений.

В связи с тем, что установленный п. 4 ст. 1171 ГК, предельный срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению им не покрывает максимальный срок принятия наследства, что в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1154 ГК, может снизить эффективность защиты прав наследников, предлагается изменить норму абз.1 п.4 ст. 1171 ГК, изложив ее в следующей редакции: «Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством».

Представляется, что практика признания судами наследников принявшими наследство на основании только лишь государственной регистрации наследника по адресу нахождения жилого помещения, входящего в состав наследственной массы, не соответствует п.2 ст. 1153 ГК. Если в суде доказано, что зарегистрированный наследник не проживал по данному адресу после открытия наследства, это будет основанием опровержения в суде презумпции постоянного или преимущественного проживания лица по адресу, по которому осуществлена его государственная регистрация. Это, в свою очередь, является основанием признания факта непринятия им наследства (при условии, что он не совершал иных действий, свидетельствующих о принятии наследства). Данную презумпцию в отличие от презумпции принятия наследства может опровергнуть не только сам наследник, но и иные заинтересованные лица.

Библиография:

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
  2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
  3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017)
  4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
  5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
  6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
  7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)
  8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
  9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
  10. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
  11. Антимонов B.C., Граве K.A. Советское наследственное право. М.: Юр. лит., 1955
  12. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова М.: Изд-во "Бек", 2016
  13. Бахрах Д.Н. Юридический процесс и административное судопроизводство // Журнал российского права. 2000. N 9
  14. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К Толстого. М - Проспект 2004
  15. Гришаев С.П. Наследственное право. -М., 2013
  16. Исаков В.Б. Проблемы теории государства и права. – М.: Издательство «Юридическая литература», 1987. – С. 14
  17. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв ред Л П Ануфриева. М. Волтерс Клувер, 2014. С. 231. (Автор комментария — Т.Д. Чепига).
  18. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ. Учеб. Пособие., -М. Юрист, 2011
  19. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты. Протокол N 02/12 от 27 - 28 февраля 2012 года
  20. Мисник H.H. Гражданское право Российской Федерации, авторское, патентное, наследственное право. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016
  21. Осипов Ю К. Элементы и стадии применения норм советского гражданского процессуального права // Проблемы применения норм гражданского процессуального права. Свердловск, 1976.
  22. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М., 2008.
  23. Ростовцев Н.В. Нормы наследственного права в третьей части ГК РФ // Юрист. 2012 -№ 3
  24. Синайский В.И. Русское гражданское право. -М., 2012.
  25. Шершеневич Г.В. Курс гражданского права. – М., - 2011.
  1. В юридических поступках не всегда прослеживается направленность совершившего действие на достижение определенного правового результата Этот результат вытекает из закона (Зинчепко С.А. Указ. соч. С. 32)

  2. Однако отказ от наследства, как и любая иная сделка, может быть признан недействительным по правилам ст. 166-181 ГК.

  3. Отсутствие последнего факта (отсутствие лиц, призванных к наследованию после умершего наследника) рушит эту цепочку и влечет те же юридические последствия, что и непринятие наследства наследником, находящимся в живых до окончания срока принятия наследства, и ненаправленный отказ от наследства.