Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятия и виды наследования (Характеристика видов наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Наследование всегда занимало не последнее место в жизни каждого человека. Процесс открытия наследства, вступления в него, оформления наследственных прав – всегда вызывало немало вопросов и споров, как в судебной, так и в нотариальной практике. В действительной жизни наследование по закону наблюдается значительно чаще, нежели наследование по завещанию. В России завещание, это нечто особенное, совершаемое до недавнего времени лишь небольшим числом весьма «продвинутых» в юриспруденции граждан. К причинам вышесказанного можно отнести: низкую правовую культура граждан, наступление смерти в раннем возрасте, преждевременная смерть, суеверный страх составлением завещания приблизить естественное течение событий и иные причины. Также играют роль и другие обстоятельства: ранее большинства граждан было просто нечего завещать, и в составлении аналогичного документа попросту не было надобности. В данное время в России все заметнее появляется тенденция возрастания роли завещания при определении судьбы наследственной массы после смерти ее собственника.

Правовое урегулирование взаимоотношений, которые появляются, во время перехода имущества от умерших субъектов к их правопреемникам не потеряет актуальности на протяжении долгих веков. Актуальной является данная тема и в наши дни.

Объектом выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе наследования имущества.

Предметом исследования является наследование: понятие и виды.

Цели и основные задачи исследования включают в себя следующие аспекты:

1. Изучить научную литературу, соответствующую теме курсовой работы.

2. Раскрыть правовую природу института наследования и понятие наследования.

3.Проанализировать виды наследования.

Методологическую основу работы составляют общие методы: диалектический метод научного познания, общенаучные методы. В числе общих методов научного познания в работе мною были использованы: эмпирический, логический, сравнительный, статистический, системно-структурный методы.

Степень изученности темы. Вопросы наследования в гражданском праве исследовали такие видные ученые юристы как Е.П. Данилов, Ю.Н. Власов, В.В. Калинин и так далее. Юристами, занимающимися данными вопросами, по-разному комментируются положения ГК РФ, высказываются, время от времени совершенно противоположные мнения на ряд отдельных положений.

По структуре работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников, приложений.

1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ И
ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

1.1. Развитие и правовая природа наследования

Мы полагаем, что для полного анализа информации, касающейся наследственных правоотношений, необходимо проследить их историческое развитие, а так же усовершенствование. И так, мы предлагаем начать изучать наследственное право со времен перехода от родового быта к государственному устройству. Этот период имеет некие индивидуальные особенности относительно наследственного права, а так же характеризует переломные моменты в наследовании, в общем, на Руси.

Переменам в российском законодательстве предшествовал ряд проблем, а именно неопределенность положений о наследстве, неясный характер наследственных прав и другие. Однако на новый уровень наследственное законодательство смогло выйти только благодаря договорам России с Византией в Х в. Как яркий пример этому, можно преподнеси к рассмотрению первый Договор Руссов с греками в 911 договор году[1].

Однако актуальным был лишь пункт относительно наследования. Таким образом, с помощью данного договора впервые в истории русского законодательства была условно прочерчена грань между наследованием по завещанию и наследованием по закону. Я считаю это большим достижением для того времени и огромным шагом вперед. Согласно договору, при условии наследования по закону упоминалось о неких различиях между родственниками, их называли нисходящими и боковыми. В свою очередь, завещания обрело статус письменного акта, имеющего определенную юридическую силу.

Следующим этапом в развитии наследственных правоотношений выступают отношения, регулируемые Русской Правдой. В своей работе Г.Ф. Шершеневич [26, c. 56] ссылался на то, что все вышеупомянутые договоры с греками ни в коем случае не могут в полной мере регулировать порядок наследования. Именно по этому, считал указания в Русской правде наиболее подходящими для регулирования вопроса, касающегося наследования в русском праве. Таким образом, рассмотрим основные положения по наследственному праву. Русская Правда уже отличала такие виды наследования как по завещанию, и по закону [10, с. 115]. Заметим, что отличия эти заключались только в названии, так как, по сути, в завещании прописывались имена тех лиц, которые и так бы унаследовали имущество по закону. То есть это была просто формальность.

Сразу появляется вопрос, так зачем же вообще существовало завещание. Ответ очевиден – целью завещания являлось распределение имущество между законными наследниками так, как хотел бы того умерший. Потому что, при наследовании по закону, первоочередное право на наследство имели только лишь сыновья.

Необходимо также отметить и то факт, что Г.Ф. Шершеневич понимал суть исторического развития наследственных правоотношений. По его мнению, она заключалась в том, что сам процесс развития идет в ногу с очевидным возрастанием роли индивидуализма в правоотношениях, а также характерной особенностью выступает уменьшение связей между членами родственного союза [26, с. 58].

В Псковской Судной Грамоте, в отличие от Русской Правды, значительно расширены возможности по реализации завещателем своей воли. Любой член семьи мог составить завещание, однако некие ограничения касательно воли завещателя остаются. Тем не менее, расширился круг возможных наследников, в него включались уже не только самые близкие родственники, но и племянники.

Дальнейшее развитие наследственного права приходится на период сословно-представительной монархии и законодательно закреплено, соответственно временных рамок, в Судебниках 1497, 1550, 1649 годов. Положения о наследовании, содержащиеся в Судебниках, указывали на то, что не всякая духовная грамота, является завещанием. Одни духовные грамоты содержали только советы и приказы морального характера и никаких частноправовых распоряжений, а другие, в свою очередь, заключали в себе лишь запись о какой-то сделке [6, с. 69].

Отрезок времени, в котором основными законами выступали Судебники, выделяется за счет следующих особенностей. К примеру, вполне нормальным было составление завещания от имени нескольких лиц одновременно. Дальнейшие перестройки наследственных правоотношений произошли при Петре І, а если говорить конкретней, то, как следствие принятия указа «О наследовании имений» от 1714 года [23].

Указ вмещал в себя ряд новшеств относительно наследственных правоотношений, которые я предлагаю выразить тезисным способом:

1. Был установлен переход всего имущества к одному сыну в порядке единонаследия.

2. Появилось наследование по закону и по завещанию.

3. Воля наследодателя ограничивалась в завещании недвижимости.

4. Устанавливался майоратный порядок[2] в наследовании движимого и недвижимого имущества по закону.

После данного указа Петра І наследственное законодательство подверглось еще не одной перемене и систематизации. Однако я считаю, нужно особое внимание уделить периоду советского права, в силу того, что оно предшествовало современным основам наследственного права и наследственным правоотношениям, в частности.

Можно с уверенностью сказать, что институт наследственного права именно в советское время уникально разработан в силу того, что государство, можно сказать, подгоняло законодательство под идеологию, и, следовательно, наследственные правоотношения существовали в рамках равности слоев населения.

Однако дальнейшее развитие и усовершенствование института наследования воплощалось в жизнь с помощью норм Гражданского Кодекса 1922 года. Принятие нового Гражданского Кодекса было осуществлено из-за ряда причин:

  1. Принятие ВЦИК декрета «Об основных частных имущественных правах, …» [5], благодаря которому институт наследования был восстановлен;
  2. Новая экономическая политика и значительное расширение имущественного оборота.

Если говорить о восстановлении института наследственных правоотношений и наследования по завещанию, то основные перемены произошли в таких вопросах, как одновременное принятие наследства достаточно узким кругом родственников, а размер такого имущества ограничивался исключительно 10 тысячами рублей.

Однако такой порядок просуществовал относительно не долго, и как только укрепились позиции социализма на государственной арене, если можно так сказать, ВЦИК своим Постановлением от 29 января 1926 года [6] отменила все, действовавшие ранее, ограничения относительно стоимости переходящего по наследству имущества. Увеличился круг наследников из числа родственников, а также произошли некоторые изменения в порядке наследования по закону и по завещанию.

Немаловажную роль в истории развития наследственного права сыграл Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по завещанию». Указ еще больше, чем прежде расширил круг наследников по закону и свободу завещания [24]. Причины тому были весьма значительны, не сравнимы с ранее приведенными. А именно – это массовые смерти тысячи людей во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.

Предлагаем охарактеризовать их для сравнения с ранее существовавшими переменами в наследственном праве. Наследство делилось между наследниками соответствующей очереди на равные доли. При отсутствии наследников по закону, можно было завещать имущество любым лицам, этим самым как бы расширилась свобода завещания. Но если у завещателя были несовершеннолетние дети или другие нетрудоспособные наследники он не мог их лишить доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону [26, с. 65].

Наследование по завещанию по своей сути получило больше свободы в выборе наследодателем круга наследников, несмотря на то, что основой всему наследственному праву была государственная собственность [26, с. 66].

Однако периодом действительно серьезных перемен в наследственных правоотношениях принято считать рубеж 1990-х гг. и переход к рыночной экономике. Обусловлено это тем, что распался советский союз, и, следовательно, рухнула вся законодательная система и идеология, которые правили очень долгие годы. Таким вот образом и появились новые формы собственности, создавались и успешно организовывали свою деятельность юридические лица. И все это существенным образом отобразилось на наследственном праве и на правовом регулировании такого рода отношений, в частности.

Можно смело утверждать, что в то время нормы советского права уже сошли на нет, и все больше и больше внимания со стороны законодателя уделялось защите и охране имущественных и личных неимущественных прав граждан [26, с. 69].

Новшеством для наследственного права стало закрепление на конституционном уровне право наследования частной собственности гражданина, которая ранее в обязательном порядке после смерти лица, переходила в собственность государства без обсуждений.

Что же касается современного института наследственных правоотношений, то на этом фоне не один году уже ведутся обсуждение на тему совершенствования данной сферы правовых отношений. Таким образом, 19 июня 2001 г. Президентом РФ на рассмотрение Государственной Думы РФ были внесены проект части третьей ГК РФ включавший раздел V «Наследственное право» и Закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» (далее – ГК РФ). 1 ноября 2001 г. был принят законопроект Государственной Думой, 14 ноября был одобрен Советом Федерации, а 26 ноября - подписан Президентам РФ. 1 марта 2002 г. вступила в действие третья часть ГК РФ [3].

Ссылаясь на вышеназванные нормативно-правовые акты, могу сказать, что они в силах обеспечить достойное регулирование наследственных правоотношений, а так же в полном объеме обеспечивают гарантии права наследования в соответствии с действующей на данный момент правовой системой. Предлагаю в тезисах изложить суть норм наследственного права, соответственно с действующим законодательством, которые вступили в законную силу после осуществленных реформ:

-наследник вступает на место наследодателя не только в его правах, но и в его обязанностях, согласно ч. 1 ст. 1112 ГК РФ;

-свобода составления завещания наследодателем относительно круга наследников;

-предоставление наследникам права выбора - принять наследство либо отказаться от его принятия [22, с. 15].

1.2. Понятие наследования и осуществление наследственных прав
граждан

Прежде чем начать рассматривать основной вопрос данной курсовой работы, а именно участие органов внутренних дел в наследственных правоотношениях, я считаю нужным уделить внимание самому понятию наследования. Необходимо определить его суть, а так же осуществление гражданами своих наследственных прав. Все это, в комплексе, даст возможность в полной мере раскрыть роль и функции органов внутренних дел в наследственных правоотношениях, а так же в охране имущественного наследства.

Исторически сложено таким образом, что институт наследования это один из самых древних институтов права, так как его появление и последующее развитие проходили одновременно с развитием человеческого общества.

Правовое урегулирование взаимоотношений, которые появляются, во время перехода имущества от умерших субъектов к их правопреемникам не потеряет актуальности на протяжении долгих веков. Появление, развитие и практика использования многих институтов наследственного права имеет свои истоки в Римском праве. Именно из Римского права были восприняты большинством современных правовых семей «юридические механизмы» регулирования наследственных отношений. Именно там можно найти истоки тех многих новелл, установленных третьей частью Гражданского Кодекса. Именно поэтому необходима постоянная «сверка» нашего понимания институтов наследственного права с тем смыслом, который в них закладывался изначально [25, с. 370].

Понятие наследования схематично представлено в Приложении 1.

Наследование в Российской Федерации приобрело особенное место среди гражданских правовых институтов. Дело в том, что наследованию предоставлена конституционная гарантия (ч. 4 ст. 35 Конституции гарантирует право наследования). Данное положение является частью гл. 2 Основного закона Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина», положения которой являются прямо действующими. Ими определяются смысл, содержание и использование законов, деятельность законодательной власти, самоуправления на местах и обеспечены правосудием [2].

Основания наследования представлены в Приложении 2.

Необходимо также отметить, что нашло закрепление в третьей части Гражданского кодекса конституционное положение о том, что любое имущество умершего переходит к другим лицам [3].

Решение данного вопроса посредством определения императивной нормы закона, который имеет общий характер, показывается не только одним из выводов, которые сделаны законодателем из принципа свободного наследования, которое провозглашено конституционным правом, но также и выводами из опыта прошлых лет.

В гражданском праве различаются два вида правопреемства:

-специальное (сингулярное);

-общее (универсальное).

При сингулярном правопреемстве преемником занимается место выбывшего обладателя прав в одном или нескольких правовых отношениях, при универсальном правопреемстве – во всех правовых отношениях, а затем разбирается как продолжение юридической личности.

Необходимо также отметить, что сингулярный правопреемник приобретает свои права не прямо от наследодателя, а от наследника (наследодатель может, в частности, обязать наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника определенное действие: к примеру, передавать часть завещанных наследнику книг или право на безвозмездное пользование частью дома, которое завещано другому наследнику) [18, с. 18].

При правопреемстве в независимости от разновидности присутствует юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей предшественника.

Наследование в России принято относить к универсальному правопреемству, т.к. наследство передается к иным гражданам в неизмененном виде единым целым и в один и тот же момент (принцип неизменности) [8, с. 42].

Таким образом, можно сделать вывод, подводя итоги по первому вопросу, можно сказать, что на протяжении длительного времени в наследственном праве и, в частности, в институте наследования по закону и по завещанию, произошел ряд перемен и реформ, причины чему были самые разнообразные. И смена власти, и массовые смерти во время Великой Отечественной Войны оставили свой след на истории развития и становления наследственных правоотношений.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Виды завещаний по российскому наследственному праву

В российском наследственном праве выделяют следующие виды завещаний:

-классические, нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания (ст. 1125, 1127 ГК РФ);

-закрытые завещания (ст. 1126 ГК РФ);

-завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129ГК РФ);

-завещательное распоряжение правом на денежные средства в банке (ст. 1128 ГК РФ) [3].

Форма и порядок совершения завещания представлены в Приложении 3.

К нотариально удостоверенному завещанию, что исходит из самого названия, относят только завещания, которые удостоверены у нотариуса, а кроме этого завещания, удостоверенные должностным лицом органа местного самоуправления и должностным лицом консульского учреждения за рубежом, если указанному должностному лицу закон предоставляет право на совершение нотариальных действий (ст. 1125 ГК РФ). Нотариально удостоверить, возможно, только такие завещания, которые составлены, то есть, написаны, самими завещателями либо записаны с их слов нотариусами. Во время написания либо записи завещаний можно использовать технические средства. Во время удостоверения завещаний нотариусы должны разъяснять завещателям нормы ст. 1149 ГК РФ, на основании которой свобода завещания ограничена правилом об обязательной доле в наследстве [3].

Более высокая степень нотариально удостоверенного завещания подтверждена тем, что если совершаются завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям, то лица, удостоверившие завещания, как только для этого предоставляется возможность, должны направлять завещания нотариусам по месту жительства завещателей.

Важная гарантия для лиц, которые совершают завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям, это то, что во время удостоверения данных завещаний обязательно должен присутствовать свидетель, подписывающий завещания наравне с завещателями.

Только такие виды завещаний были во время действия Гражданских кодексов 1922 и 1964 годов.

С принятием третьей части Гражданского кодекса РФ завещатели наконец-то получили возможность оставить завещание, содержание которого никто, в том числе и нотариус, до смерти наследодателя не узнает – так называемое закрытое завещание. Такое завещание совершается с рядом особенностей, несоблюдение которых приведет к недействительности завещания. Схема составления такого завещания следующая:

Собственноручно написанное и подписанное завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, приглашенных с учетом п. 2 ст. 1124 ГК РФ, которые ставят на конверте свои подписи.

Далее следует разъяснение завещателю положения ГК РФ об обязательной доле и совершение об этом соответствующей надписи на втором конверте, подписание нотариусом второго конверта и проставление на нем печати [7, с. 61].

В завершение процедуры нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

Для составления закрытого завещания использование технических средств или помощь других лиц не допускается. Не будет оправданием даже неграмотность или наличие физических недостатков у завещателя. Завещание будет признано недействительным [9, с 14].

Определяется особенный порядок вскрытия данных завещаний после открытия наследства. Получая от заинтересованного лица свидетельство о смерти завещателя, нотариусом не позже чем через пятнадцать дней в присутствии не меньше чем двух свидетелей, а также желающих присутствовать наследников по закону вскрывают конверт с завещанием, после чего оглашают текст завещания, а после этого составляют и совместно со свидетелями подписывают протокол, в котором удостоверяют факт вскрытия конверта и приводят весь текст завещания. Подлинник завещания, а также протокол вскрытия конверта останутся у нотариуса, а каждый наследник по завещанию получает удостоверенную копию протокола. На основе данного протокола по месту открытия наследства открывают производство по наследственному делу [16, с. 25].

Новеллой гражданского законодательства является возможность в чрезвычайных обстоятельствах (аварийные ситуации, военные действия, опасности природного характера и т.д.) составить завещание без необходимости его удостоверения. Согласно п.1 ст. 1129 ГК РФ такое завещание может быть составлено в случаях, когда гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в нотариальной форме. В таких условиях последняя воля может быть изложена в простой письменной форме. Для его действительности необходимо: присутствие двух свидетелей, собственноручное написание [19].

Завещание, которое совершают в чрезвычайных обстоятельствах, будет подлежать выполнению только при условиях подтверждения в суде по требованиям заинтересованных лиц фактов совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Данные требования нужно заявить до момента истечения сроков, установленных для принятия наследства (п. 3 ст. 1129 ГК РФ).

Завещания в чрезвычайных обстоятельствах не отменяют и не изменяют ранее составленные в любом другом виде завещания. Данные завещания могут изменять либо отменять завещания, составленные ранее тоже в чрезвычайных обстоятельствах.

На основании ст. 1128 ГК РФ, право на денежные средства, которые внесены гражданами во вклады либо находящиеся на любых других счетах граждан в банках, можно по усмотрению граждан завещать или по правилам, ст. 1124-1127 ГК РФ, или при помощи совершения завещательных распоряжений в письменном виде в тех филиалах банков, в которых находятся данные счета. В отношении средств, которые находятся на счетах, данные завещательные распоряжения будут иметь силу нотариально удостоверенных завещаний. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках собственноручно удостоверяют служащие банков, которые имеют право на принятие к выполнению распоряжения клиентов в отношении средств на их счетах. Правила совершения завещательных распоряжений на денежные средства в банках определены в постановлении Правительства РФ от 27.05.2002 года № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» [4].

Такие Правила определили правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства граждан в банке либо филиале банка. Совершение завещательных распоряжений производят граждане в письменном виде в тех банках, в которых находятся данные счета. Завещательное распоряжение совершают бесплатно. Завещатели могут составлять одно завещательное распоряжение на все денежные средства, которые размещены на нескольких счетах в банке, или на денежные средства, размещаются на одном счете. Если завещатели хотят чтобы денежные средства с его счетов после смерти выдали нескольким наследникам, то в завещательных распоряжениях указывается, кому какая доля завещана. Завещатели могут предусматривать в завещательных распоряжениях условия выдачи вкладов. Установленные условия не могут противоречить ГК РФ. Поправки и приписки в завещательных распоряжениях не допустимы. Если завещатели хотят изменить либо отменить завещательные распоряжения, они должны обратиться в банк, в котором составляли завещательные распоряжения, подав об этом собственноручно подписанные завещательные распоряжения [25, с. 370].

В случаях смерти завещателей нотариусами направляются в банки запросы с просьбой подтвердить факты удостоверения определенных завещательных распоряжений сотрудниками банков и фактов их отмены либо изменения.

Таким образом, завещание является односторонней сделкой, на основании которой создаются права и обязанности после открытия наследства согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ. Юридическая литература завещание определяет в качестве личного распоряжения гражданина принадлежащего ему имуществом на момент смерти, сделанное в положенной по закону форме.

2.2. Наследования по закону

Одной из основных фигур в наследственных правоотношениях является наследодатель. В качестве наследодателя выступает лицо, после смерти которого подлежит осуществлению правопреемство.

Если говорить о завещании как о сделке, совершаемой действием лица, который желает распорядиться наследством в случае наступления смерти, то завещатель на момент совершения данной сделки должен обладать полной дееспособностью.

Лица, которые в определенном законодательством порядке вступили в брачные отношения до момента достижения восемнадцатилетнего возраста либо по результатам эмансипации становятся полностью дееспособными и на общих основания с иными дееспособным лицами вправе составить завещание.

Лица, которые обладают частичной дееспособностью, в том числе ограниченно дееспособные, не имеют завещательную дееспособность. Не обладает юридической силой завещание, которое было составлено недееспособным лицом.

Признание лица, которое составило завещание, недееспособным, в дальнейшем может иметь значение и во время решения вопроса, связанного с отстранением наследника по завещанию от наследования в качестве недостойного наследника. Наследником признается лицо, привлекаемое к наследованию по причине смерти наследодателя.

Наследником может быть любой гражданско-правовой субъект.

Статья 1116 Гражданского кодекса РФ устанавливает лиц, которых можно призвать к наследованию [3]:

1) граждане, которые находятся в живых в день открытия наследства, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после момента открытия наследства;

2) организации, которые существуют на момент открытия наследства;

3) Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, образования муниципалитета, зарубежные государства и организации на международной основе [8, с.42].

К первой категории наследников следует отнести граждан, который могут выступать в качестве наследников, как по закону, так и по завещанию, если они находились в живых на момент смерти наследодателя.

В том случае, если наследодатель объявлен по решению суда умершим, то к числу его наследников следует отнести лишь тех лиц, которые были живы в день его возможной гибели, определенный в судебном решении либо на день вступления судебного решения в юридическую силу.

Право на получение наследства не зависит от гражданства наследника.

Получить комплекс прав и обязанностей в наследственной сфере могут граждане Российской Федерации, граждане иностранного государства и лица без гражданства, так как они пользуются в Российской Федерации гражданской правоспособностью на равных условиях с гражданами Российской Федерации [7, c. 167].

Право наследования включается в содержания правоспособности граждан.

С момента рождения и до момента наступления смерти все граждане могут выступать в качестве наследников.

Не имеет никакого значения возраста, пол, национальность физического лица и другие факторы.

Правом наследования обладают лица, которые находились в местах лишения свободы; лица, которые были признаны по решению суда недееспособными из-за слабоумия либо душевной болезни.

Наравне с этим законодательством признает в качестве наследников и лиц, которые еще не родились на момент открытия наследства. Это лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти.

Следует отметить, что ч. 3 Гражданского кодекса РФ существенно расширяет круг наследников, устанавливая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют в случае отсутствия наследников предшествующих очередей.

Теперь в качестве наследников могут выступать тети и дяди наследодателя, племянники, а также двоюродные сестры и братья. В основу очередности заложена степень родства, устанавливаемая количеством рождений, которые отделяют родственников друг от друга.

Все наследники, призываемые к наследованию одной степенью родства, получают наследство в одинаковых долях.

В соответствии с ч. 3 ст. 1147 ГК РФ к кровным родственникам приравниваются усыновленное лицо, а также его потомство, с одной стороны, в том числе усыновитель и его родственники, - с другой [3].

По-другому решается вопрос при наследовании по завещанию.

Очередность наследования по закону представлена в Приложении 4.

В качестве наследников по завещанию могут выступать любые лица (дети, братья, внуки, сестры и др.), которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти.

Вместе с тем не имеет никакого значения время, которое прожил ребенок, достаточным является тот факт, что он родился живым [12, с. 153].

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые собственными противоправными действиями умышленного характера, прямо направленными на наследодателя, определенного наследника либо против осуществления последней воли наследодателя, которая выражена в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих либо иных лиц к наследованию, или способствовали либо пытались способствовать повышению причитающейся им либо иным лицам доли наследства, если данные обстоятельства были подтверждены в суде. Их принято называть недостойными наследниками.

Не призываются к наследованию по закону родители после детей, по отношению к которым родители были по решению суда лишены родительских прав и не восстановлены в данных правах на момент открытия наследства.

Согласно пункту 2 статьи 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от вступления в наследство по закону граждан, которые злостно уклонялись от исполнения лежащих на них по закону обязанностей, связанных с содержанием наследодателя [15, с. 42].

Лицо, которое не имеет права наследовать либо отстраненное от наследования вследствие признания его недостойным наследников, должно вернуть все имущество, которое неосновательно было им получено из состава наследства, здесь действуют положения главы 60 Гражданского кодекса РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения».

Эти правила подлежат распространению в отношении наследников, которые обладают правом на получение обязательной доли в наследстве. Данные положения используются в отношении завещательного отказа. В том случае, если предметом завещательного отказа являлось исполнение конкретной работы для недостойного отказополучателя либо оказание ему конкретной услуги, последний должен возместить наследнику, который исполнил завещательный отказ, стоимость исполненной работы либо оказанной услуги для недостойного отказополучателя.

Ко второй категории наследников относятся организации, которые в отличие от физических лиц, могут получить наследство лишь по завещанию.

Для того чтобы призвать организации к наследованию требуется, чтобы оно существовало в качестве юридического лица на момент открытия наследства.

Третьей категорией наследников признаются публично-правовые образования, то Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, образования муниципалитета, зарубежные государства и организации на международной основе [8, с. 42].

Наследование имущества в данном случае имеет место быть тогда, когда наследственное имущество завещано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, и не имеются основания для того, чтобы признать завещания полностью либо в части недействительным.

Одновременно в этом случае речь может идти о наследовании выморочного имущества. Имущество умершего признается выморочным, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не вправе быть призванным к наследованию, либо все наследники были отстранены от наследования [21, с. 65].

Одним из вопросов при наследовании по закону является вопрос о начале наследственной правоспособности ребёнка. Вопрос такого плана, прямо или косвенно был исследован в научной литературе.

Такие авторы, например, Е.А. Капитанова, отмечает, что человек становится субъектом права ещё до рождения [13, с. 354]. А такие авторы, как В.П. Мозолин, А.И. Маслеев, исходят из того, что начало возникновения правоспособности не связано с положениями гражданского законодательства, предусматривающими защиту наследственных прав будущего ребёнка [17, с. 169].

Я всё же придерживаюсь первой точки зрения. Также ст. 1166 ГК РФ подтверждает такие суждения. Её положения направлены на охрану права не родившегося ребёнка, но зачатого при жизни наследодателя на раздел наследства. Таким образом, можно утверждать, что наследственная правоспособность возникает с начала зачатия ребёнка как потенциального человека. Положение такого плана необходимо распространить и на другие наследственные права ребёнка. Например, предусмотреть право завещать наследство эмбриону (плоду), при условии определения его имени родителями до рождения письменным соглашением между ними.

Также на законодательном уровне можно пересмотреть размер доли ребёнка при принятии наследства. Наследование пережившим супругом сталкивается со спорными вопросами, такими как, наследование при фактическом прекращении брачных отношений, определение доли пережившего супруга в наследстве и т.д. Законодательство, определяя размер доли ребёнка при принятии наследства по закону, приравнивает его к пережившему супругу. Статья 1142 ГК РФ «Наследники первой очереди» гласит: «Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя» [3]. Кроме супружеской доли переживший супруг на одном уровне с родственниками по происхождению призываются к наследованию в качестве наследника первой очереди и имеет право на такую же долю, как ребёнок наследодателя.

Переживший супруг участвует в наследстве независимо от времен и вступления в брак. Достаточно много существует случаев распространения мошенничества, бизнеса, фиктивных браков целями которых является наследование после смерти супруга.

Поэтому считаем целесообразным внести уточнения в ст. 1142 ГК РФ: только в случае пребывания в браке не менее десяти лет переживший супруг должен иметь право на призвание к наследованию по закону первой очереди. За этот срок у супругов могут появиться общие дети; приобретённое за счёт общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество; ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесённые в кредитные учреждения; любое другое нажитое супругами в период брака независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Все это сводит к минимуму браки с мошеннической целью.

Решение многих вопросов, ранее ставившихся перед законодателем в отношении несовершеннолетних, проблемы реализации и защиты их наследственных прав остаются, а значит, остаются и резервы для дальнейшего совершенствования законодательства об их наследственных правах. Решение названных и ряда иных проблем, связанных с наследственной правосубъектностью, представляет особую важность с позиций ст. 27 Конвенции ООН «О правах ребёнка» [1], закрепляющей право ребёнка на уровень жизни, который является необходимым для его физического, умственного духовного, нравственного и социального развития, которое (право) принято оценивать, как право ребёнка на достойную жизнь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ научной литературы позволяет сделать следующие выводы:

Наследство – вопрос очень тонкий, поскольку его получение затрагивает как морально-этическую и эмоциональную сферу человеческого бытия, так и имущественно-правовую. Существует два пути реализации права наследования:

-по завещанию, когда последняя воля изложена в нотариально заверенном документе;

-по закону (в том случае, если должным образом оформленное завещание отсутствует).

Второй путь, разумеется, более сложный и спорный и здесь каждому из претендентов необходима юридическая помощь для получения своей доли наследства.

Часть 3 Гражданского кодекса в отличие от прежнего законодательства установила приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону.

Завещание, являясь односторонней сделкой, должно иметь законную цель, совершаться дееспособным лицом и в установленной законом форме, воля в завещании должна совпадать с волеизъявлением. Отсутствие хотя бы одного из перечисленных элементов в составе завещания ведет к аннулированию тех юридических последствий, которые оно влечет.

Законом установлена письменная и нотариально удостоверенная формы завещания, несоблюдение которых влечет недействительность завещания в целом или в части. Совершение завещания в устной форме не допускается.

Завещание – это распоряжение личного вида, совершать завещание может только завещатель. Не могут совершить завещаний от имени завещателя его поверенные лица, пусть и прямо уполномоченные по доверенности на совершение таких сделок. Завещание – это не только личный, но и единолично совершаемый акт, и на основании этого нельзя включить в одно завещание распоряжений нескольких граждан на случай их смерти. Посмертный характер действия завещаний вызывает еще одно их свойство - тайность совершения данных сделок. Только от завещателей будет зависеть, ознакомить либо нет заинтересованное лицо с завещанием. До момента смерти завещателей никто из должностных и других лиц, которые причастны к составлению, а также удостоверению завещаний, не имеют права на разглашение содержание завещаний. После смерти завещателей информацию о завещании орган нотариата может сообщать заинтересованным лицам, а кроме этого по требованию суда, прокуратуры, следственного органа на основании находящимся в производстве уголовным либо гражданским делом.

Наследование по закону по-прежнему является самой массовой разновидностью наследования. Несмотря на тот факт, что законодатель отдает предпочтение наследованию по завещанию, в большинстве случаев отсутствие завещания и является основанием для наследования по закону.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

  1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // «Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993.
  2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / СПС КонсультантПлюс.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) / СПС КонсультантПлюс.
  4. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" / СПС КонсультантПлюс.
  5. Декрет ВЦИК РСФСР «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР»17 от 22 мая 1922 г. Утратил силу.
  6. Постановление ВЦИК и СНК СССР «Об отмене максимума наследования и дарения» от 29 января 1926 года. Утратил силу.

Научная литература

  1. Белов В.А. Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в гражданское право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014.

Виноградова Р.И. Дмитриева Г.К. Репин B. C. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей. /под ред. под ред. В.П. Мозолина. - М.: НОРМА-ИНФРА, - 2014.

Гентарев А.В. Процедура принятия наследуемого имущества // Сибирский юридический вестник. -2012.- №4.-С.14.

  1. Гражданское право. Учебник. В 4 т. Т.1 / Отв. ред. Е.А. Суханов – М.: Волтерс Клувер, 2014.

Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.

Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства РФ и практика его применения. - М.: Статут, 2013.

Капитонова Е.А. Ребёнок как правовой модус существования человека в современном мире / Е.А. Капитонова // Надёжность и качество: труды международного симпозиума. Пенза: Информационно-издательский центр ПензГУ, 2009, Т.2. – С. 354-356.

Качур А.Н. Современные особенности и проблемы наследования по закону / А.Н. Качур, И.А. Качур, Д.В. Яцышин // Инновационная наука. – 2015. – № 12. – С.11-12.

Крылова З. Новеллы наследственного права в третьей части ГК РФ // "Российская юстиция", -№ 3.-2015.-С.42

Макаров С.Ю. Принятие наследства: особенности правоприменительной практики. // Жилищное право. -2013. -№ 7.-С.25.

Мозолин В.П. Гражданское право. Часть первая. Учебник / В.П. Мозолин, А.И. Маслеев. – М.: ЮристЪ. 2013. – 169 с.

Мусаев Р.М. Некоторые особенности прав наследника на принятие наследства // Нотариус. 2013. №1.-С.18.

Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. 2017.

  1. Попова Л. И. Универсальное правопреемство при наследовании // Наследственное право. – 2012. – № 4.

Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского Кодекса РФ, под ред. Эрделевского А.М., Агентство (ЗАО) "Библиотечка РГ", 2013. – С.65

  1. Рудик И.Е. О реализации принципа универсальности наследственного правопреемства при принятии наследства и отказе от него // Нотариус. – 2013. – № 7.
  2. Указ «О порядке наследование в движимых и недвижимых имуществах» от 23 марта 1714 года. Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. Отв. ред. А.Г.Маньков. М.: Юридическая литература, 1986.
  3. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках по закону и завещанию" // Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. N 15.

Чаусская О.А. Гражданское право: курс лекций . – М.: «Эксмо-Пресс», 2010.-С.370.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Вступительная статья, Е.А. Суханов. – М.: Фирма «СПАРК», 1995. – 556 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Наследование

Наследодатель – один человек, а наследников может быть несколько

Рис.1.- Понятие наследования

Приложение 2

По закону

По завещанию

Схема 1. – Основания наследования

Приложение 3

Форма и порядок совершения завещания

Закрытое завещание –

в письменной форме, не подлежит удостоверению (ст. 1126 ГК РФ)

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах –

в простой письменной форме (ст. 1129 ГК РФ)

По общему правилу –

в письменной форме и удостоверяется нотариусом (ст. 1124, 1125 ГК РФ)

Приложение 4

Очередность наследования по закону

C:\Users\1\Desktop\sxema-ocheredi-nasledovaniya.png

  1. Русско-византийский договор 911 года — международный договор между Древней Русью и Византией, который регулировал русско-византийские отношения. Он был заключён 2 сентября 911 года и имел два варианта — один на греческом (не сохранился) и один на старославянском языках. Сохранился в позднейших списках древнерусских летописей, в частности, в «Повести временных лет».

  2. Майорат – это система наследования, при которой имущество переходит нераздельно, в целом своем составе, к одному лицу по принципу старшинства в роде или семье.