Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие интелликтуальной собственности и патентного права

Содержание:

Введение

В данной работе будет рассматриваться один из важнейших институтов исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности - это институт патентного права.

Необходимость патентного права обусловлена невозможностью прямой охраны объектов промышленной собственности средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права объекты промышленной собственности могут быть созданы разными лицами, независимо друг от друга, поэтому их охрана предполагает предварительное формальное закрепление приоритета в установленном законом порядке.

Важнейшими условиями патентоспособности объектов промышленной собственности являются их новизна и промышленная применимость. При этом патентное право закрепляет абсолютную (мировую) новизну объектов промышленной собственности.

Патентное право является вторым правовым институтом после института авторского права, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

1.Понятие интеллектуальной собственности и права

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Основные признаки (характеристики) интеллектуальной собственности:

а) Интеллектуальная собственность нематериальна. В этом ее главное и важнейшее отличие от собственности на вещи (собственность в классическом смысле). Если у Вас есть вещь, Вы можете пользоваться ей сами или передать в пользование другому лицу. Однако невозможно в один момент времени использовать одну вещь вдвоем независимо друг от друга. Если Вы обладаете интеллектуальной собственностью, Вы можете использовать ее сами иодновременно предоставить права на нее другому лицу. Причем этих лиц могут быть миллионы, и все они могут независимо друг от друга использовать один объект интеллектуальной собственности.
б) Интеллектуальная собственность абсолютнаЭто означает, что одному лицу – правообладателю – противостоят все остальные лица, которые без разрешения правообладателя не вправе использовать объект интеллектуальной собственности. Причем отсутствие запрета использовать объект не считается разрешением.
в) Нематериальные объекты интеллектуальной собственности воплощаются в материальных объектах. Приобретая диск с музыкой, Вы становитесь собственником вещи, но не правообладателем музыкальных произведений, которые на нем записаны. Поэтому Вы вправе делать все что угодно с диском, но не с музыкой. Неправомерно, например, будет изменять музыкальное произведение, аранжировать или обрабатывать иным образом.
г) В России объект должен быть прямо назван интеллектуальной собственностью взаконе. То есть не всякий результат интеллектуальной деятельности и не всякое средство индивидуализации является интеллектуальной собственностью. В частности, доменное имя индивидуализирует сайт в Интернете и может индивидуализировать лицо, использующее этот сайт, однако интеллектуальной собственностью доменное имя не является, т.к. не упомянуто в качестве такого в законе. Несомненно, открытия есть результат интеллектуальной деятельности, но в настоящее время в России интеллектуальной собственностью они не признаются.

Объекты интеллектуальной собственности исчерпывающим образом перечислены в статье 1225 Гражданского кодекса РФ. Если какой-то результат интеллектуальной деятельности не упомянут в статье 1225 ГК РФ, то интеллектуальной собственностью он не является и интеллектуальные права на него не возникают. Следовательно, любое лицо вправе использовать его без чьего-либо разрешения.
Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на несколько групп. Часто эти группы называют институтами права интеллектуальной собственности. К ним относятся:

  1. Авторское право.
  2. Права, смежные с авторскими.
  3. Патентное право.
  4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
  5. Средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров и услуг.[1]

Патентное право в объективном смысле - это гражданско-правовой институт, регулирующий исключительные и иные имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и зашитой прав их авторов и патентообладателей.

Патентное право в субъективном смысле — это исключительное и иное имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Так, радио практически одновременно было изобретено Поповым в России и Маркони в США, причем последний первым запатентовал свое изобретение.

В связи с этим охрана технических решений предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану призвано обеспечить патентное право.

Источники патентного права

Отношения в сфере патентного права регулируются на международном и национальном уровнях. Основными международными источниками патентного права являются:

  • Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.;
  • Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 г.;
  • Евразийская патентная конвенция 1994 г.

До 1 января 2008 г. основным внутрироссийским нормативным актом был Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. В настоящее время патентные отношения регулируются положениями гл. 72 ГК РФ.

Весьма существенное значение среди источников патентного права занимают ведомственные нормативно-правовые акты, изданные Минобрнауки и Роспатентом по вопросам, отнесенным к их компетенции: приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 326 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель»; приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 325 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец» [2]

2.1 Изобретение как объект патентного права

С возникновением патентного права многие поколения ученых разных стран пытались дать точное и объективное определение поня­тия «изобретения», чтобы избежать субъективного взгляда экспертов и юристов, от которых зависела выдача охранного документа, и одно­значно отделять то, что является изобретением, от того, что не являет­ся изобретением. Поэтому существует множество определений поня­тия изобретения. Однако ни одно из этих определений не признано единственным и точным. Российские и зарубежные исследователи, изучавшие природу изобретения, его правовое, техническое, экономическое и социальное значение, давно пришли к выводу о невозможности его объективного определения. Фактически термин «изобрете­ние» всегда означал и означает результат целенаправленной творче­ской деятельности человека в технической сфере .

 В ГК РФ указано, что «в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизмов, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления дей­ствий над материальным объектом с помощью материальных средств)» (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Под термином «продукт» понимается «предмет как результат человеческого труда». Как видно из данного определения, понятие «охраняемое изобретение» связано с техническим решением. Технический характер изобре­тения подтверждается также техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение .

 Под патентоспособностью изобретения подразумевается свойство решения соответствовать условиям патентоспособности изобретения, указанным в ГК РФ, а именно: «изобретению предоставляется право­вая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо» (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).

Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня тех­ники (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

 Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специали­ста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техни­ки включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до да­ты приоритета изобретения (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

 Изобретение является промышленно применимым, если оно мо­жет быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере (п. 4 ст. 1350 ГК РФ).

 В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту, в частности: устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Как видно из представленной формулировки охраняемого изобретения, приведенный перечень объектов изобрете­ния – продуктов не является исчерпывающим.

К устрой­ствам относятся конструкции и изделия. Под термином «конструкция» понимается «состав и взаимное расположение частей какого-нибудь сооружения, механизма, а также само такое сооружение, машина с таким устройст­вом». Под термином «изделие» понимается «вещь, товар», что в совокупности с определением термина «продукт» означает «вещь, товар как результат человеческого труда» [3].

Устройство является наиболее широко распространенным объек­том изобретения, поскольку под устройством понимается практичес­ки неограниченный ряд изделий, окружающих человека как в произ­водстве, так и в быту. К устройствам, в частности, относятся машины и их детали, приборы, аппараты, оборудование, инструмент и крепежные изделия, тара, транспортные средства, посуда, мебель, обувь, строительные конструкции, здания, сооружения и т. п.

 К веществам относятся химиче­ские соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; компози­ции (составы, смеси); продукты ядерного превращения. Во всех случаях подачи заявки на любые новые вещества необходи­мо раскрытие способа их получения. 

Под штаммом микроорганизма и культурой клеток растений и животных понимают совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся устой­чивыми одинаковыми признаками .

Гражданский кодекс РФ определяет способ как процесс выполнения действий над материальным объектом с помощью мате­риальных средств (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Наличие такого процесса является неотъемлемой чертой способа как объекта изобретения. Без указанно­го процесса нет способа. Процесс – это объект, характеризуемый про­теканием во времени .

 Для способа как объекта изобретения характерен на­иболее широкий набор признаков, в число которых могут входить и при­знаки, используемые для характеристики других объектов изобретения.

 Выделяют три группы способов как объектов изобретения:

1.Способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ и др.).

2.Способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира (управление, регулирование, транспортировка и т. п.)

3.Способы для определения состояния предметов материального мира (измерение, диагностика и др.).[3]

2.2 Полезная модель и ее признаки

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ). Как видно из этого определения, полезная модель, так же как изобретение, должна относиться к техническому решению. Кроме того, полезная модель охраняет только один из объектов, относящихся к изобретению, – устройство. Поэтому техническое решение-устройство можно охранять либо патентом на изобретение, либо патентом на полезную модель на усмотрение изобретателя [6].

 Под патентоспособностью полезной модели подразумевается свойство решения соответствовать условиям патентоспособности, указанным в ГК РФ, а именно: «полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой» (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).

 Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной моде­ли.

 Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере.

 Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (п. 5 ст. 1351 ГК РФ): решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем.

 Сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого по­лезной моделью технического результата. В качестве признаков, характеризующих полезную модель, используются те же самые признаки, которые применяются для характеристики объекта изобретения – устройства, о которых говорилось выше.[4]

2.3 Промышленный образец и его признаки

В соответствии с п. 1 ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определя­ющее его внешний вид.

 Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригиналь­ным (п. 3 ст. 1352 ГК РФ).

 Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях из­делия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в ми­ре до даты приоритета промышленного образца.

 Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические осо­бенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

 Эстетические особенности изделия – это свойства, определяющие соответствие изделия художественным нормам, развивающие эстетический вкус потребителя и удовлетворяющие его эмоциональные потребности. По мнению И. А. Близнеца, в состав эстетических особенностей изделия входят информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполне­ния и стабильность товарного вида .

 Эргономические особенности изделия определяют комплексные показатели удобства обращения с изделием при выполнении основ­ных функций и вспомогательных операций, удобство управления тех­нически сложным изделием, а для товаров народного потребления – легкость освоения выполняемых потребителем действии.

В соответствии с п. 5 ст. 1352 ГК РФ не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца следующим решениям:

  • обусловленным исключительно технической функцией изде­лия, т. е. относящимся к изобретениям и полезным моделям;
  • объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооруже­ниям (к объектам малых архитектурных форм, например, можно отне­сти телефонную будку, киоск, ларек, транспортную остановку);
  • объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпу­чих или им подобных веществ (например, изделия, выполненные в фонтанах, аттракционах и других объектах садо­во-парковых и зрелищно-массовых сооружений).

К изделиям как объектам промышленного образца могут быть отнесены любые изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в том числе составные изделия, самостоятельные части изде­лий, в частности компоненты для сборки в составные изделия, упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, а также наборы (комплекты) из изделий.

 К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части. Компонент для сборки в составное изделие – это функционально самостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, которая может быть демонтирована без нарушения целостности и повторно использовано для сборки составного изделия (например, бампер, фара автомобиля). К составным изделиям относятся изделия, состоящие из множест­ва компонентов, предназначенных для сборки составного изделия (на­пример, автомобиль). Составное изделие может быть подвергнуто раз­борке и повторной сборке. К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих об­щее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, столовый сервиз и т. д.).

 Под вариантами промышленного образца понимается группа промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел и относятся к решениям одного и того же изделия, имеющим общие существенные признаки, характеризующие основные доминирующие композиционные элементы, опре­деляющие одинаковые основные эстетические и (или) эргономиче­ские особенности изделия и различающиеся незначительной частью существенных признаков, дополняющих вышеуказанные общие при­знаки. Например, вариантами промышленных образцов могут быть художественно-конструкторские решения двух или нескольких музыкальных центров, отличающихся друг от друга формой облицовки, ру­чек настройки, корпусов колонок.

 Не признаются в качестве вариантов промышленного образца решения изделия, отличающиеся механическим изменением одного из несущественных признаков, если они не несут в себе элемента творче­ского переосмысления художественного образа изделия .

 Таким образом, к объектам патентных прав относятся результа­ты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере художественного конструирования, отве­чающие установленным в законе требованиям к изобретениям, полез­ным моделям и промышленным образцам. Правовая охрана этих объектов возможна только в случае их регистрации в специальных государственных ведомствах и получения специального охранного документа – патента или свидетельства. На изобретения, полез­ные модели и промышленные образцы закрепляются интеллектуальные права. Интеллектуальные права включают в свой состав имущественные права, главным из которых являются исключительное право.[5]

3.0 Субъекты патентного права

Субъектами патентных прав являются авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые патентные права.

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта патентного права, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Авторами изобретений и других объектов патентных прав признаются граждане Российской Федерации и иностранцы. Возможность граждан России иметь права автора объекта патентных прав является элементом содержания их правоспособности. Закон не ограничивает возникновение субъективного нрава авторства и других патентных прав достижением определенного возраста. От возраста зависит лишь возможность самостоятельного осуществления патентных прав. Так, несовершеннолетние вправе самостоятельно, т.е. без согласия своих законных представителей, осуществлять свои патентные права лишь по достижении 14 лет. Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными законом, наравне с физическими и юридическими лицами РФ в силу международных договоров России или на основе принципа взаимности.

Патентообладателями могут стать авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, их работодатели, а также правопреемники указанных лиц.

К числу субъектов патентных прав, не являющихся авторами его объектов, относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это, прежде всего правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и их работодатели. К данной группе принадлежит и государство.

В качестве правопреемников отечественных авторов внутри страны могут выступать, в частности, граждане, наследующие право на подачу заявки, получение патента, а также основанное на патенте исключительное право. Эти граждане являются субъектами наследственного права. В качестве субъектов патентного права они выступают лишь при наследовании исключительного права на объект промышленной собственности, основанного на действующем патенте.

В отношениях правопреемства могут участвовать и отечественные юридические лица, приобретающие и отчуждающие право на использование объектов промышленной собственности. В этом качестве они являются субъектами патентного права.

В роли правопреемников иностранных авторов могут выступать физические и юридические лица. В круг оснований правопреемства входят как наследование, так и уступка прав на подачу заявки, либо на получение патента, либо на использование объекта, охраняемого патентом.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права.

По законодательству многих стран право на объекты, созданные служащими, в силу трудового соглашения переходят к работодателям, которые приобретают право на подачу заявки, получение патента и использование охраняемого патентом служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Подобный институт известен и российскому патентному праву. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Право авторства на подобные достижения принадлежит работникам (авторам), а исключительное право по общему правилу – их работодателям.

3.1 Автор

Авторами изобретений , полезных моделей и промышленных образцов признаются физические лица, творческим трудом которых созданы соответствующие результаты интеллектуальной деятельности (ст. 1347 ГК РФ).

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

Гражданский кодекс РФ в ст. 1347 закрепил презумпцию авторства , согласно которой лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента, считается автором изобретения полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца участвовало несколько физических лиц, все они считаются его соавторами. В соответствии с ранее действовавшими нормами порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определялся соглашением между ними. Часть четвертая ГК РФ изменила данное правило: согласно п. 2 ст. 1348 ГК РФ каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное, также в соответствии с п. 4 ст. 1348 ГК РФ каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих патентных прав. Вместе с тем доходы от совместного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца должны распределяться между соавторами поровну, а распоряжение исключительными правами должно осуществляться совместно, если иное не установлено соглашением между соавторами (п. 3 ст. 1348 и п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Распоряжение соавторами правом на получение патента возможно только совместно (п. 3 ст. 1348 ГК РФ).[6]

3.1 Патентообладатели

Патентообладателем является лицо, которому выдан патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Ст. 1357 ГК РФ устанавливает, что право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит их автору. Такое право может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Закон допускает возможность выдачи патента нескольким лицам (п. 4 ст. 1358 ГК РФ).

Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.[7]

Заключение

Таким образом, на основе ознакомления с некоторой учебной и иной литературой по данной теме можно сделать определенные выводы. Патентообладателя на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются: Патентообладателя на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются: 1) изобретатели относительно изобретений и полезных моделей и авторы промышленных образцов 2) работодатели - относительно служебных объектов, 3) правопреемники - лица, которым изобретатели, авторы промышленных образцов или работодатели передали свои имущественные права, 4) наследники патентообладателей. Первичным субъектом является изобретатель и автор промышленного образца, т.е. физические лица, творческой деятельностью которых создан объект интеллектуальной собственности. Именно они по общему правилу имеют право на получение патента, если иное не предусмотрено законодательством. Следует учитывать, что если лицо не внесло личного творческого вклада в создание изобретения, полезной модели или промышленного образца, а предоставил только техническую, организационную или материальную помощь при его создании и оформлении заявки, у него не возникает право на получение охранного документа. При совместном создании объекта несколькими лицами они имеют одинаковые права на получение патента, если иное не предусмотрено договоренностью между ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1) Гражданский кодекс РФ.

2) Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское право: учебник: в 3-х томах. Том 3. Часть 1., 2010. – 320 с.

3) Гатин А.М. Гражданское право/А.М. Гатин. – М.: Дашков и К, 2009. – 384 с.

4) Гражданское право / Под ред. А И. Калпина, А И. Масляева. – М.: Проспект, 2011. – 618 с.

5) Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лек-ций / Отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: Юристъ, 2010. – 845 с.

  1. 2) Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское право: учебник: в 3-х томах. Том 3. Часть 1., 2010. – 320 с.

  2. 2) Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское право: учебник: в 3-х томах. Том 3. Часть 1., 2010. – 320 с.

  3. 2) Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское право: учебник: в 3-х томах. Том 3. Часть 1., 2010. – 320 с.

  4. 2) Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское право: учебник: в 3-х томах. Том 3. Часть 1., 2010. – 320 с.

  5. 3) Гатин А.М. Гражданское право/А.М. Гатин. – М.: Дашков и К, 2009. – 384 с.

  6. 3) Гатин А.М. Гражданское право/А.М. Гатин. – М.: Дашков и К, 2009. – 384 с.

  7. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лек-ций / Отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: Юристъ, 2010. – 845 с.