Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования(Теоретические основы открытия наследства

Содержание:

Введение

В современном обществе тема наследственных правоотношений имеет большое значение. В результате развития рыночных отношений, все больше популярность набирает оформление имущества в собственность, которое может переходить в порядке наследственного правопреемства в собственность родственников, что регламентируют нормы российского законодательства, регулирующего наследственные правоотношения.

Именно поэтому данная тема актуальна и в настоящее время. В Конституции РФ сказано, что право наследования имущества гарантируется государством, не зависимо от этнических, языковых, социальных и иных признаков, то есть все граждане имеют равные права наследования.

Под наследованием понимается переход имущества и прав, связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам). На сегодняшний день в праве существует два основания наследования имущества наследодателя: по завещанию или по закону.

Современное правовое регулирование отношений по наследованию имущества так же, как и регулирование отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер.

Оно включает, во-первых, установление с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормы гражданского права, определяющие правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения.

Таким образом, наследование в современном мире является важным видом правоотношений, рано или поздно затрагивающим практически каждого человека. Поэтому детальное исследование и регулирование данных отношений и является насущной потребностью для любого общества.

Цель настоящей работы рассмотреть институт наследования, изучить виды наследования.

Для достижения поставленной цели решим следующие задачи:

-рассмотрим понятие наследник и наследодатель;

-рассмотрим основы открытия наследства;

-дадим характеристику видам наследования: по завещанию и по законодательству РФ.

1.Теоретические основы открытия наследства

1.1 Понятие наследник и наследодатель

Определение «наследство» в Российском Законодательстве не имеет легального значения. Официально в законодательстве РФ, в соответствии со статьей 1112 Гражданского Кодекса, указано лишь то, что понятие «наследство» содержит смысл принадлежания конкретной вещи, либо определенного имущественного права наследодателю, на момент открытия наследства.

Данное понятие не несет смысл наследования личных неимущественных прав и обязанностей, которые неразрывно связаны с наследодателем и нематериальных благ. Следовательно, под определением «наследство», понимается переход определенных объектов наследникам, в связи со смертью наследодателя, в соответствии с порядком наследственного правопреемства.

В состав наследственной массы могу входит следующие предметы:

вещи, включая ограниченные в обороте;

недвижимость и все недвижимое имущество: банковские вклады, участки земли, квартиры, предприятия;

права, полученные в результате принятия участия в хозяйственных товариществах и обществах: акции, доли, полученные из уставного капитала и прочее;

Права, полученные в результате участия в потребительских кооперативах;

Авторские права, за исключением права авторства;

Права, появившиеся вследствие обязательственных отношений;

Награда, полученные от государства;

Начисленные и скопленные, стороной наследопередачи, деньги, которые предоставляются, как средства для проживания.

Наследником может быть любой гражданин, государство, орган муниципального назначения. Согласно законодательству, им может стать еще не родившийся ребенок.

Существует список лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, даже если они не были прописаны в завещании.

К ним относятся:

• Дети умершего, если им не исполнилось 18 лет.

• Нетрудоспособные дети.

• Супруг либо супруга, которых признали нетрудоспособными в законодательном порядке.

• Люди, вышедшие на пенсию по возрасту. К ним относятся: женщины, возраст которых достиг 55 лет и мужчины, возрастом с 60 лет.

• Также, обязательную наследственную долю (часть имущества или финансовых сбережений) получают нетрудоспособные родители.

Имеется список людей, которые, несмотря на родство, в законном порядке не могут получить наследственную часть.

К ним относятся:

• Родителя (независимо, родные либо приемные), лишенные родительских прав по различным причинам.

• Дети, которые имея финансовые возможности, отказались от помощи престарелым и недееспособным родителям.

• Люди, не имеющие возможности подтвердить свое родство с умершим человеком.

• Лица, стремившиеся получить наследство, прибегая к различным уловкам и обманным способам.

Если завещание отсутствует, имущество покойного будет делиться между всеми родственниками, согласно их статусу.

К имуществу покойного человека относится:

• Жилое помещение.

• Дачный дом.

• Машина.

• Драгоценности.

• Обувь.

• Одежда.

• Предметы обихода и другое.

Любой человек имеет полное право позаботиться о своем нажитом имуществе еще при своей жизни. Это можно сделать, составив правильно завещательный документ.

Это право оговорено в ГК, заключается в том, что гражданин может выполнить следующее:

• Составить завещание и передать по нему любому человеку (на свое усмотрение) все свои ценности. К ним относится жилое помещение, автомобили, драгоценности, загородные дома и другое.

• В наследственном документе установить доли каждому.

• Лишить право на принятия наследство какого-то конкретно человека или всех вместе.

• В тексте завещания не указывать причину какого-либо решения относительно наследства (доли).

• В завещательный документ добавить иные неимущественные обязательства.

1.2. Порядок открытия наследства

В настоящее время институт наследования является центральным институтом гражданского права любой правовой системы, в том числе и российской. Отношения, связанные с наследованием, – это одна из сфер общественных отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, но затрагивает почти каждого человека.

Право наследования закреплено в Конституции РФ от 12 декабря 1993 г (п. 4 ст. 35) и только это уже говорит о значимости и важности данного института в правовом государстве. В процессе жизни наследником становится практически каждый человек, поэтому вопросы и проблемы, связанные с принятием наследства, интересны всем.[1]

Роль государства в наследственных отношениях неоднократно изменялась на различных этапах развития государства. Право наследования гарантируется Конституцией РФ и входит в число основных прав человека. Конституция РФ есть нормативная исходная база формирования российского законодательства.

Как известно в числе конституционных прав есть и гражданские права, следовательно, конституционные положения о том, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом и судом, целиком и полностью относится к гражданским правам, соответственно и к праву наследования Открытие наследства есть один из наиболее принципиальных вопросов в цивилистике, и все связанные с ним аспекты остаются постоянно в центре внимания правоведов.[2]

На сегодняшний день открытие наследства закон приурочивает к смерти или объявлению гражданина умершим, они и являются основаниями открытия наследства.

Из этого следует, что открытие наследства есть юридический факт, а закон с ним связывает начало возникновения правоотношения в области наследования, а также дает возможность наследнику принять наследство или же отказаться от него, то есть связывает момент, с которого открывается сама возможность фактического перехода имущества в порядке наследования. В связи с этим, первостепенное значение имеет сама смерть человека как таковая.

Для открытия наследства значение имеет биологическая, а не клиническая смерть человека. Она выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые носят постоянный, необратимый трупный характер. [3]

Сам факт смерти устанавливается врачами на основании медико-биологических данных. Следующим основанием является объявление судом гражданина умершим, последнее по правовым последствиям приравнивается к смерти. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

После того как наследство считается открытым, вся совокупность имущества наследодателя признается наследством как таковым и становится готовым для приобретения на него права собственности наследниками и соответственно перехода к ним. Доктор юрид. наук, профессор В.В. Ровный считает, что «наследство переходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня открытия наследства» [4]

В связи с этой точкой зрения представляется верным то, что собственник наследства появляется только после истечения установленного законодательством срока, а до этого существует только владелец. Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте. Эти два фактора имеют весьма важное правовое значение, так как именно они в первую очередь указывают на законодательство, которому подчинены отношения по наследованию. О времени открытия наследства уже несколько упоминалось выше, но далее следует рассмотреть данную правовую категорию несколько подробнее.

По смыслу ГК РФ временем открытия наследства является день, а не час или минута смерти (коммориенты считаются умершими одновременно, и наследство после их кончины открывается сразу).

По общему правилу время указывается в свидетельстве о смерти. Но на практике зачастую возникают ситуации, когда органы ЗАГС не регистрируют факт смерти в определенное время. В этом случае, вопрос об отказе в регистрации решается в судебном порядке, и в свидетельстве о смерти указывается дата, обозначенная в самом решении суда. Для решения ряда вопросов, связанных с приобретением права собственности на наследство, немаловажно и определение места открытия наследства.

Им признается последнее место жительства наследодателя, т. е. где он постоянно или преимущественно проживает. Если же таковое неизвестно – то место нахождения наследственного имущества (преимущественно недвижимого). Здесь могут возникнуть ситуации, когда имущество расположено в разных уголках страны либо вовсе за рубежом. В этом случае местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части последнего.

При определении цены, берется в счет рыночная стоимость. Исходя из вышеизложенного, следует, что если человек умер, например, в больнице, на улице или в другом месте, то местом открытия наследства будет считаться место его последнего постоянного жительства. В законодательстве до сих пор не урегулированы вопросы, относящиеся к определению места наследования, когда объекты наследования равноценны либо находятся в разных округах.

Представляется, что при возникновении подобной ситуации местом открытия наследства следует либо признавать тот нотариальный округ, куда наследники обратились раньше, либо определять его по соглашению между наследниками. Между тем интересы законности требуют от науки и позитивного права гораздо большей определенности в этом вопросе.

Нет сомнений, что этот и другие пробелы в этой области негативно отражаются на стремлении к совершенной правовой базе и соответственно единой практики применения норм судами. Таким образом, правовая база в этой сфере недостаточно разработана, и требует внесения коррективов и восполнения пробелов.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день открытие наследства закон приурочивает к смерти или объявлению гражданина умершим.

Последние и являются основаниями открытия наследства. Открытие наследства есть юридический факт, а закон с ним связывает начало возникновения правоотношения в области наследования, а также дает возможность наследнику принять наследство или же отказаться от него, то есть связывает момент, с которого открывается сама возможность фактического перехода имущества в порядке наследования. В соответствии со ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

В теории наследственного права принята доктрина о том, что завещание как односторонняя сделка представляет собой акт реализации наследником права на принятие наследства наследодателя. Принятие наследства повлечет переход к наследнику прав и обязанностей наследодателя, то есть повлечет возникновение наследственных правоотношений, а исходя из нормы ст. 1110 ГК РФ, повлечет возникновения наследования.

Обратимся к понятию наследование. Думается, наследование – это не только принятие наследства, но в первую очередь распоряжение наследодателя своим имуществом. Исходя из такого толкования наследования, мы рассмотрим отношения, возникающие при открытии наследства.

По Своду законов Российской Империи 1832 г. наследник, получивший наследство, должен был уплатить все долги наследодателя. Если наследственного имущества было недостаточно для уплаты долгов наследодателя, наследник должен был погасить задолженность из своего собственного имущества. Д.И. Мейер объяснял это тем, что «по осуществлению права наследования лицо признается субъектом обязательственных отношений, уже независимо от основания, по которому сделалось их субъектом»[5]

На основании завещания возникает обязательственное правоотношение. По мнению В.С. Ема наследник по завещанию, принявший наследство, должен исполнить лишь обязательство, которое возложено на него завещателем (завещательный отказ), что совершенно логично, но спорно.

Между тем, по мнению М.А. Кротова, односторонняя сделка может породить обязанности только у лиц, не участвующих в данной сделке, с чем согласиться не нельзя, исходя из основных начал гражданского законодательства. Думается, так как в завещание указываются лица, в пользу которых завещатель распоряжается своим имуществом, то обязанности возникают у завещателя и в силу закона, а именно в соответствии со ст. 155 ГК РФ, должны возникнуть у лиц, названных в завещании, то есть наследников.

Представляется не корректным указывать в п. 5 ст. 1118 ГК 219 РФ на то, что в силу завещания создаются и права и обязанности, это противоречит норме ст. 155 ГК РФ. А в чем заключаются обязанности наследников, указанных в завещании? Думается, наследники должны исполнить последнюю волю завещателя – распорядиться его имуществом после его смерти – исполнить наказ завещателя.

В главе 64 ГК РФ «Приобретение наследства» законодатель устанавливает следующее. Для приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается.

Следовательно, как представляется, принятие наследства или отказ от наследства – это обязанность наследника, которую он должен исполнить в силу закона, тем более что в п. 1 ст. 1118 ГК РФ в императивной форме устанавливается, что распорядиться имуществом на случай смерти в пользу наследников можно только путем совершения завещания. И поэтому обязанность по распоряжению имуществом завещателя у лиц, названных в завещании, возникает не на основании соглашения между завещателем и наследником, а в силу закона.

Анализ данных положений показал, что у наследодателя возникают обязанности после совершения завещания, у наследников в силу закона при открытии наследства. Иначе, завещание – это односторонняя сделка, которая создает обязанности для лица, совершившего завещание, и в силу закона создает обязанности у лиц, названных в завещании.

В связи с данным выводом, следует внести уточнения в п. 5 ст. 1118 ГК РФ и, в частности, изложить его в следующей редакции: «Завещание это односторонняя сделка, в силу которой возникают обязанности у лица, которое составило завещание – наследодателя:

определить содержание наследуемого имущества, указать наследника или наследников, их доли в наследуемом имуществе, определить порядок распоряжения имуществом, и обязанности у лиц, названных в завещании после открытия наследства:

распорядиться имуществом наследодателя или принять его или от него отказаться.

Следуя правилам п. 4 ст. 35 Конституции РФ и статьи 1111 «Основания наследования» главы 61 ГК РФ «Общие положения о наследовании», представляется необходимым дополнить ст. 1111 ГК РФ правилом о том, что при наследовании имущества как по завещанию, так и по закону наследники обязаны осуществить распоряжение имуществом или в свою пользу или в пользу иных лиц.

Итак, наследник обязан либо принять имущество, либо отказаться от него. Если наследник принимает наследство – возникают одни правоотношения. Если наследник отказывается от принятия наследства – возникают иные правоотношения. Но при этом правовые последствия этих правоотношений – это распоряжение имуществом наследодателя. При принятии наследства наследник обязан подать заявление на имя нотариуса либо на имя иного уполномоченного лица о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Ю.К. Толстой утверждает, что в своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства. Второй этап длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества. В то же время отказ наследника от принятия наследства влечет целый ряд правовых последствий

С точки зрения теории эта точка зрения вызывает сомнения. Это не одно и тоже правоотношение, состоящее из двух этапов, а два самостоятельных правоотношения, каждое из которых имеет свое основание возникновения. Первое правоотношение возникает на основании завещания и начинается с момент открытия наследства до определения лиц, которые принимают наследство, и может быть завершено подачей заявления о выдаче свидетельства. Иное правоотношение возникает на основании заявления о принятии наследства и начинается с момента подачи заявления и завершается принятием имущества.

Содержанием данного правоотношения являются права и обязанности наследников, например, исполнить завещательный отказ и т. п. и обязанности нотариальных работников и иных уполномоченных лиц не нарушать права наследников на наследство и совершать действия в пользу наследников и иных лиц, у которых возникли права на основании поданного заявления.

В рамках этого правоотношения могут возникнуть обременения, например, определение долей, оказать услугу по хранению наследства и его управлению и т. п. Таким образом, на основании открытия наследства возникает обязательство распорядиться имуществом наследодателя. При этом могут возникнуть несколько самостоятельных правоотношений на основании односторонних сделок, в которых субъекты преследуют одно цель – распорядиться имуществом наследодателя.

2. Характеристика видов наследования

2.1 Понятие и значение наследования по завещанию

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) наследованию по завещанию посвящены 23 статьи (ст. 1118–1140 ГК РФ) . Наследование по завещанию в соответствии с частью третьей ГК РФ считается приоритетным основанием наследования (ст. 1111 ГК РФ).

Большинство новых норм Кодекса способствуют пониманию гражданами положительного значения завещания – возможность распорядиться своим имуществом по своему усмотрению. По мнению Карпычева М.В., лицо имеет полное право свободно распоряжаться своим имуществом. В том случае, если лицо не согласится с порядком наследования, установленным законом, то может самостоятельно определить круг своих наследников. Для этого и требуется составление распоряжения – завещания [6]

М.Б. Смоленский считает, что завещание является односторонней сделкой, выражающая, с одной стороны, волю наследодателя при определении дальнейшей судьбы наследственной массы, а с другой – создающая права и обязанности для наследников, но только после открытия наследства.[7]

Завещание представляет собой личное распоряжение гражданина, составленное в письменной форме на случай своей смерти, т.е. волеизъявление по поводу судьбы принадлежащего ему имущества и назначения наследников, сделанные в форме установленной законом (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). В ст. 1118 ГК РФ перечислены юридические признаки, характерные завещанию.

1. Завещание может совершать гражданин, обладающим дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ), т.е. он полностью отдает отчет своим действиям и руководствуется ими. Полная дееспособность наступает с 18 лет или в порядке эмансипации. Завещание признается недействительным, если оно составлено недееспособным гражданином. Также гражданин может потерять дееспособность после совершения завещательного распоряжения, в этом случае, оно будет признаваться действительным и не потеряет юридической силы.

2. Завещание совершается только лично (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Завещания по доверенности не совершаются. Завещатель, кроме подписи собственноручно, указывает на завещании также такие данные, как свою фамилию, имя, отчество. Эти данные необходимы в определенных случаях для проведения судебно-почерковедческой экспертизы. Также законом предусмотрено процессуальное оформление завещания в тех случаях, когда завещатель не может собственноручно подписать завещание в силу своих физических недостатков или неграмотности. В таких случаях подпись ставит рукоприкладчик, причем перечень причин этих действий законодателем ограничен и является исчерпывающим в п. 3 ст. 1125 ГК РФ.

3. Завещание содержит распоряжение только одного лица (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Завещание не может совершаться двумя или несколькими гражданами. В этом случае такое распоряжение будет называться не завещание, а двусторонняя сделка, что и будет противоречить представлению российского законодательства о порядке и форме составления завещания как односторонней сделки.

4. Завещание является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Для завещания как односторонней сделке соответствуют:

− выражение воли только одного лица;

− элемент условности, так как акт составления завещания не является бесповоротным и необратимым до тех пор, пока не наступила смерть завещателя. До этого завещатель вправе в любой момент внести изменения или отменить завещание полностью или только частично, также совершить новое.

Условность выражается и тем, что в момент смерти наследодателя завещанного имущества может и не быть в полном объеме или в его части; − отсутствие надобности согласия лиц, в пользу которых составляется завещание, т.е. не требуется встречное волеизъявление наследников или иных лиц. Завещание относится к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя неизбежна. Поэтому к завещанию применяются нормы ГК РФ о сделках, об обязательствах и о договорах, что не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и оговорка о неотменяемости завещания в соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ. Завещание является фидуциарной сделкой, т.е. имеет доверительный характер.

Таким образом, наследование – это переход имущественных, а в ряде случаев также личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица к его преемникам на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства, т.е. это личное распоряжение завещателя.

Наследование по завещанию можно считать приоритетным способом наследования, что объясняется тенденцией возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы имущества после смерти наследника. Завещание является односторонней сделкой, т.к. содержит волеизъявление только одной стороны – завещателя. Завещатель не обязан кому-либо сообщать о совершении завещания, его содержании, изменении или отмене.

2.2 Наследование по законодательству РФ

В статье 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закреплено понятие наследования, а также правила распределения имущества физического лица на случай его смерти: «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из Гражданского Кодекса не следует иное».

Следует отметить, что наследование – это механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых обозначил в качестве своих наследников либо сам умерший, либо закон. Закрепление данного механизма в праве обусловлено необходимостью определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, и обеспечить имущественные интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Это и предначертало появление правила, согласно которому имущество, включая весь комплекс субъективных имущественных прав и обязанностей, умершего переходит к другим лицам как единое целое.

Так, круг лиц, которые могут выступать в качестве наследников, может быть поделен на две группы: наследники «по закону», то есть те лица, которые названы в ГК РФ наследниками соответствующих очередей, и наследники по завещанию, то есть те лица, которые названы в завещании наследниками завещателя.

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.

Право на наследство по закону в России предусматривает передачу оставленной собственности близким родственникам покойного, если иных претендентов завещанием не было определено. При отсутствии завещания к наследованию будут призваны одни из семи категорий родственников отдающего. Так, принять вступление по закону могут:

Дети, родители, муж или жена умершего как преемники первой очереди.

Бабушки (дедушки), сестры или братья покойного как получатели второй очередности.

Дяди и тети наследники третьего порядка.

Прадедушки и прабабушки могут вступить как преемники четвертого круга.

Двоюродные бабушки, дедушки и внуки покойного – это преемники пятой очередности.

Шестыми в наследство могут вступить двоюродные дяди и тети, племянники наследодателя.

Последняя, седьмая очередность – это мачеха, отчим, пасынки и падчерицы отдающего.

На основании ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. К наследованию призываются также дети, родившиеся после смерти наследодателя. Ребенок, в отношении которого его родители или один из них были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства.

Что касается усыновленных детей и усыновителей, то ГК РФ в ст. 1147 приравнивает их в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Соответственно, они входят в число наследников первой очереди. Усыновленные дети не наследуют по закону после своих родственников по происхождению, то есть биологических родителей, а биологические родители не наследуют по закону после усыновленных детей. Вместе с тем Семейный кодекс Российской Федерации в п. 3 ст. 137 предусматривает возможность сохранения личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей при усыновлении ребенка одним лицом по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. В этом случае усыновленный ребенок наследует по закону после смерти родственников по происхождению, которые, в свою очередь, наследуют в случае смерти усыновленного ребенка.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Согласно ст. 1143 ГК РФ во вторую очередь к наследованию призываются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В ст. 1144 ГК РФ наследниками третьей очереди выступают полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди ст. 1145 ГК РФ наделяет правом наследования по закону родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Так, в качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

При отсутствии наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди 
по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При недостаточности документов, подтверждающих родственные отношения и их степень, вопросы об установлении соответствующих юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.) разрешаются в судебном порядке.

Следует отметить, что законодатель предусматривает особый режим наследования по закону для нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении наследодателя (ст. 1148 ГК РФ). Так, если гражданин, нетрудоспособный ко дню открытия наследства, относится к числу наследников по закону, но не входит в круг наследников призываемой очереди, то он наследует по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии, что не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении.

При этом не имеет значения, проживал ли такой гражданин совместно с наследодателем или нет. Факт совместного проживания выступает основанием для наследования только в том случае, если нетрудоспособный гражданин не является наследником по закону, но при этом находился на иждивении наследодателя и проживал совместно с ним не менее года до его смерти. При наличии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону — самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В качестве гарантии прав отдельных категорий родственников наследодателя закон устанавливает правило об обязательной доле в наследстве при наличии завещания. Так, в соответствии со ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Указанные лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Кроме того, особые гарантии предусмотрены при наследовании пережившего наследодателя супруга: согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии с правилами о совместной собственности супругов, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество, составляющее наследственную массу, признается выморочным и переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа, города федерального значения, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации.

Вступление по закону – это основной тип наследственных прав, который используется чаще всего. Поэтому права родственников или иных лиц имеют особую защиту со стороны законодательства о наследовании в РФ. Так, согласно статье 1148 Гражданского кодекса, к наследованию по закону наравне с основной принимающей очередностью могут быть призваны иждивенцы наследодателя.

Принять имущество наравне с другими претендентами может иждивенец умершего, входящий в одну из любых очередностей, который зависел от наследодателя сроком не менее одного года.

Вступить в наследство наравне с законными преемниками может иждивенец, не имеющий родственной связи с наследодателем, если он материально зависел и проживал с умершим в течение одного года.

Законы о наследовании не обошли стороной и права детей на получение наследства своих родителей. Так, к наследованию могут быть призваны дети умершего, даже если они:

Несовершеннолетние.

Достигли совершеннолетнего возраста.

Являются рожденными в прошлом браке или вовсе появились на свет вне него.

Усыновленные или удочеренные.

Согласно статье 1117 ГК РФ из группы «законных» наследников исключаются «недостойные наследники», то есть те лица, которые совершили наследственное правонарушение.

В состав наследства входят не только имущественные права наследодателя, но и его обязанности. Таким образом, наследственная масса состоит из актива и пассива. Под активом понимаются объекты гражданского права, предусмотренные статьей 128 ГК РФ, то есть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Пассив – это долги умершего. Статья 1112 ГК РФ указывает также на имущество, не входящее в состав наследства, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Также не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. При этом особенным элементом наследственной массы являются заработная плата, пенсия, стипендия, различные пособия и иные платежи и выплаты как средство к существованию. Согласно статье 1183 ГК РФ право на получение подобных сумм переходит не наследникам, а лицам, которые проживали совместно с наследодателем как члены его семьи либо являлись нетрудоспособными иждивенцами.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ «при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно». Несмотря на сохраняющуюся стабильность норм о наследовании, закрепление принципа добросовестности в статье 1 ГК РФ оказывает влияние и на реализацию наследственных прав, выступает при этом своеобразным ориентиром.

Принцип добросовестности является неким ограничителем свободы воли участников гражданского оборота, обязывая их при использовании своих прав и исполнении своих обязанностей заботиться о соблюдении прав и законных интересов других участников имущественного оборота.

Например, в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав, утвержденных Правлением ФНП 28 февраля 2006 г., указывается, что наследник в заявлении о принятии наследства должен сообщить известную ему информацию о других наследниках. Осознанное умолчание о наличии наследников однопорядковой или предшествующей очереди при призвании к наследованию по закону либо об обязательных наследниках при наследовании по завещанию не укладывается в понятие добросовестности.

Также как добросовестное поведение можно расценивать действия тех наследников, которые, документально подтвердив свое право на принятие наследства, свидетельствуют о наличии такого права у других наследников, лишенных возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем.

Таким образом, принцип добросовестности как элемент деятельности каждого законопослушного лица, и наследников в том числе, в совокупности с обоснованностью и справедливостью норм законодательных актов является важным условием реализации наследственных прав граждан, гарантированных Конституцией РФ.

Ст. 1111 ГК РФ, как было отмечено ранее, выделяет два основания для осуществления наследования. При этом порядок его приобретения (гл. 64 ГК РФ) является общим и неизменным для каждого из них. Так, в соответствии со ст. 1154 ГК РФ, установлен срок для принятия наследства, который является равным шести месяцам.

Его течение начинается со дня открытия наследства, или говоря иными словами, датой смерти гражданина либо признания его умершим в установленном порядке (ст. 1113— 1114 ГК РФ).

Для иных лиц, которые могут также призываться к наследованию, этот срок также составляет 6 месяцев, но течение его в этом случае начинается уже с момента, когда другие наследники отказались от принятия наследуемого имущества либо были отстранены от наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ. При этом важно отметить, что указанные сроки могут иметь и иные значения, как уменьшенные, так и увеличенные.

В первом случае, речь идет о ситуации, регламентированной п. 3 ст. 1154 ГК РФ, т.е. когда у наследника возникает право принятия наследства из-за отказа другого — срок может составлять всего 3 месяца. Увеличение срока для принятия наследства возможно только в случае его восстановления в судебном порядке или при письменном согласии на это иных наследников.

Для восстановления пропущенного срока в суде необходимо выполнение следующих условий:

наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства;

или такой пропуск был по иным уважительным причинам, и заинтересованное лицо обратилось в судебный орган в течение шести месяцев после их отпадения (тяжелая болезнь, длительная командировка).

Заключение

В современном обществе тема наследственных правоотношений имеет большое значение. В результате развития рыночных отношений, все больше популярность набирает оформление имущества в собственность, которое может переходить в порядке наследственного правопреемства в собственность родственников, что регламентируют нормы российского законодательства, регулирующего наследственные правоотношения. Именно поэтому данная тема актуальна и в настоящее время.

В Конституции РФ сказано, что право наследования имущества гарантируется государством, не зависимо от этнических, языковых, социальных и иных признаков, то есть все граждане имеют равные права наследования. Под наследованием понимается переход имущества и прав, связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам.

На основании открытия наследства возникает обязательство распорядиться имуществом наследодателя. При этом могут возникнуть несколько самостоятельных правоотношений на основании односторонних сделок, в которых субъекты преследуют одно цель – распорядиться имуществом наследодателя.

На сегодняшний день в праве существует два основания наследования имущества наследодателя: по завещанию или по закону.

Завещание это волевой акт лица, который устанавливает правовой порядок перехода всего имущества или его части к определенным физическим и юридическим лицам, то есть завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Существует несколько важных условий составления завещания, в том случае если они не будут соблюдены, то данное завещание можно будет признать недействительным: наследодатель в момент составления завещания должен обладать полной дееспособностью; составить завещание сам лично без посредников; в завещании может содержаться воля только одного гражданина при указывании наследования какого-либо имущества.

Вторым же основанием для наследования имущества наследодателя является наследование по закону, то есть в том случае если наследодатель не оставил завещания на момент своей смерти.

Все наследники по закону делятся на несколько очередей, в настоящее время их 7, наследовать имущество следующая очередь может только при отсутствии наследников предыдущей очереди или же в случае утраты на него права вследствие противоправных действий. Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди. На законодательном уровне определены категории граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; нетрудоспособные супруги и родители наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Список используемых источников

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья / Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. (с изм. от 03 июля 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №49. – Ст. 4552; 2016. – №27. – Ч. II. – Ст. 4266
  2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина, А.А. Демичев [и др.]. – М.: Форум, Инфра-М, 2016. С-359
  3. Адаева Е.А. Основания наследования обязательной доли / Е.А. Адаева // Наследственное право. – 2015. – №2. – С. 18–21.
  4. Батова В.Н. Соотношение требований о возврате средств, полученных вследствие неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав / В.Н. Батова, М.Н. Малахова. – Пенза, 2015.С-243
  5. Гущин В.В. Наследственное право России: учебник / В.В. Гущин, В.А. Гуреев. – М.: Юрайт, 2015. – 467 с.
  6. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: Велби, 2016.С-558
  7. Кротов М.А. Понятие сделки. Виды сделок. Гражданское право: Учебник / М.А. Кротов, А.П. Сергеева, А.К Толстого. – Ч. 1. – М.: Проспект, 2014. С-124
  8. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. – М., 2017. С.-124
  9. Наследственное право: Учебное пособие / С.З. Женетль, О.В. Володина. – 4-е изд. – М.: Форум, Инфра-М, 2016. – 188 с
  10. Наследственное право: учебник / М.С. Абраменков, П.В. Чугунов; отв. ред. В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2015.
  11. Правовые основы нотариальной деятельности в РФ: Учебник / под ред. Е.А. Борисовой. – М.: Юстицинформ, 2016.
  12. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. – М.: РИОР: Инфра-М, 2014. – 430 с
  13. Правовые основы нотариальной деятельности в РФ: Учебник / под ред. Е.А. Борисовой. – М.: Юстицинформ, 2016.
  14. Толстой Ю.К. Оформление наследственных прав // Гражданское право. Учебник / А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. Ч. III. – М., 2014
  1. Кротов М.А. Понятие сделки. Виды сделок. Гражданское право: Учебник / М.А. Кротов, А.П. Сергеева, А.К Толстого. – Ч. 1. – М.: Проспект, 2014. С-124

  2. Толстой Ю.К. Оформление наследственных прав // Гражданское право. Учебник / А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. Ч. III. – М., 2014

  3. Батова В.Н. Соотношение требований о возврате средств, полученных вследствие неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав / В.Н. Батова, М.Н. Малахова. – Пенза, 2015.С-243

  4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: Велби, 2016.С-558

  5. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. – М., 2017. С.-124

  6. Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина, А.А. Демичев [и др.]. – М.: Форум, Инфра-М, 2016. С-359

  7. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. – М.: РИОР: Инфра-М, 2014. – 430 с