Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования(Общие положения о наследовании в гражданском праве)

Содержание:

Введение

Актуальность темы курсовой работы. Современное гражданское законодательство предоставляет право гражданам иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут им принадлежать. Одним из оснований возникновения права собственности является наследование, гарантированное ст. 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации. В свою очередь, п. 2 ст. 218 ГК РФ устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Наследование в настоящее время регулируется третьей частью Гражданского кодекса Российской Федерации, непосредственно посвященной отношениям в области наследования. Наряду с сохранением общих принципов регулирования наследственных правоотношений, законодатель при установлении отдельных норм внес кардинальные изменения в отношении видов имущества, появившихся в период проведения правовых реформ в последние годы в России.

Современная динамика развития экономической, правовой и социальной сферы общества свидетельствует о необходимости последовательной и комплексной разработки вопросов, связанных с наследованием отдельных видов имуществ в теории и на практике, что обусловило актуальность дипломной работы.

Важную роль в развитии науки наследственного права сыграли труды классиков отечественной цивилистики Д.И. Мейера, И.А. Покровского, Г.Ф, Шершеневича. Значительный вклад в развитие основных доктринальных положений внесли в советский период развития российского наследственного права такие известные ученые, как Б.С. Антимонов, М.В. Гордон, О.С. Иоффе, В.И. Серебровский, В.А, Рясенцев, КБ. Новицкий и др. Разработка фундаментальных основ современного наследственного права была продолжена в трудах Ю.К. Толстого, М.Ю. Барщевского, Ю.Н. Власова, У.А. Омаровой и других российских ученых.

Особенно активно изучение данной тематики осуществляется в последнее десятилетие, о чем свидетельствуют проанализированные в работе диссертационные исследования М.П. Мельниковой, А.Н. Кулаковой, А.В. Бегичева, Н.И. Остапгока, А.А. Дружнева, М.С. Амирова, А.Г. Кравчука, А.С. Михайловой, P.M. Мусаева, У.А.Омаровой, Н.В. Щербины, Такой повышенный интерес к вопросам наследственного права во многом связан с изменениями, которым оно подвергалось в последнее время, в том числе в связи с принятием части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в связи с установлением положений о наследовании отдельных видов имуществ и их практической реализацией.

Предметом – особенности наследования отдельных видов имуществ и правовое регулирование реализации наследственных прав.

Цель курсовой работы – исследование особенностей наследования отдельных видов имуществ.

Задачи:

  1. Дать понятие и определить основания наследования.
  2. Определить общие положения наследования по закону и завещанию.
  3. Рассмотреть субъекты наследования по закону и завещанию.
  4. Выяснить порядок принятия наследства.
  5. Проанализировать особенности переход по наследству обязательственных и имущественных прав участников юридических лиц.
  6. Оценить правовую природу наследования земельных участков.
  7. Рассмотреть особенности наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
  8. Исследовать регулирования наследование авторских и патентных прав и предложить совершенствование законодательства по данной проблеме.

Структура исследования обусловлена его целями и задачами и включает в себя введение, две главы, заключение и библиографического списка.

Глава 1 Общие положения о наследовании в гражданском праве

1.1 Понятие и сущность наследования

Право наследования известно всем современным правовым системам. Такое обстоятельство свидетельствует о его значении и необходимости для обеспечения законных интересов не только отдельной личности, но и общества в целом.

Важной составляющей данного права является институт наследования. Что представляет собой наследование? В чем его сущность?

"В мировой юридической доктрине и практике принято выделять два основных подхода к определению сущности наследования:

1) в странах континентальной правой системы, в том числе и в Российской Федерации, наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. Такая квалификация исходит к классическому римскому праву". "Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или - при наличии нескольких наследников - определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, например, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он не знал, и т.п. ";

2)"в странах "общего права" наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и (или) в завещании".

В соответствии с первой концепцией наследник при принятии наследства становится носителем прав и обязанностей наследодателя в целом и не может принять лишь их часть, а от остальных отказаться. Наследственное имущество при этом рассматривается как совокупность всех активов и пассивов умершего. Экономический оборот требует, чтобы и после смерти должника его долговые обязательства сохранились - по крайней мере, те из них, которые не связаны тесно с его личностью.

Доктрина и практика стран "общего права" исходят из того, что при наследовании имеет место исчезновение юридической личности умершего и ликвидация его имущества; при этом осуществляется сбор причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей. Указанная процедура именуется администрированием и протекает под контролем суда. Наследники же получают право на чистый остаток. При такой квалификации перехода имущества по наследству не может идти речи, например, об ответственности наследников по долгам наследодателя, представляющей собой типичный институт в правовых системах, воспринявших римскую модель наследования.

Отечественная цивилистическая доктрина - и дореволюционная, и советская, и современная российская - традиционно трактует переход имущества по наследству как преемство в правах и обязанностях умершего лица.

"Универсальный характер правопреемства признавался еще в дореволюционной России. Г.Ф. Шершеневич писал, что совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью не прекращается, но переходит на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях место активное или пассивное, смотря по тому, какое место занимал умерший".

Новое наследственное законодательство РФ впервые устанавливает, что "при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке особого рода - в порядке универсального правопреемства, то есть в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (п.1 ст.1110 ГК РФ). Таким образом, наследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от части имущества.

Универсальность правопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и его обязанностей, а также предполагает переход наследства в один и тот же момент. Это означает, что вне зависимости как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации (например, право на недвижимое имущество) наследники приобретают имущество в один и тот же момент - со дня открытия наследства (п.4 ст.1152 ГК РФ)".

Сформулированное определение наследования позволяет в полной мере выявить сущность и основные признаки наследования.

Так, Садиков О.Н. считает, что наследование (наследственное правопреемство) - это переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам - его наследникам в силу завещания или закона. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное преимущество) переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Сергеев А.П. и Толстой Ю.К. под наследованием понимают переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

"Конкретизируя понятие наследования, исследователи отмечают следующие обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК нее вытекает иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей".

Подчеркивая значение наследования в современном обществе необходимо указать следующее:

1) следует обратить внимание на стимулирующее действие наследования в экономической сфере жизни общества. "Каждому члену общества гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона близким ему людям";

2) наследование играет важную роль в развитии конкретного общества и государства в целом. Оно выступает регулятором общественных отношений, связанных с переходом имущества, имущественных прав и обязанностей умершего его наследникам, тем самым обеспечивая устойчивость гражданского оборота. Передаваемое по наследству имущество не только способствует развитию и обогащению наследников, но и объединяет их стимулирующей целью. В укреплении семейных и межличностных отношений берут начало основы стабильности и развития общества и государства.

Вместе с тем, совершенно справедливо ряд исследователей обращают внимание на негативные моменты наследования.

"Наследование открывает двери для паразитического существования тех, к кому переходят по наследству недвижимое имущество, акции, вклады, конвертируемая валюта и т.д. А это, в свою очередь, усугубляет социальное расслоение общества и, в конечном счете, разлагает самих наследников, которые зачастую проматывают доставшиеся им состояния, ничего не давая обществу взамен и деградируя как личности".

Негативные моменты наследования проявляются в тяжбах и спорах между наследниками после открытия наследства, могут переходить в затяжной характер, способствуют разобщению семейных и родственных отношений, близкие друг другу люди и друзья в результате спора становятся фактически врагами.

Негативная сторона наследования проявляется и в том, что самые близкие и дорогие умершему человеку люди после его смерти ради обогащения идут на все мыслимые и немыслимые уловки, вплоть до признания наследодателя недееспособным, чтобы таким образом доказать в суде недействительность завещания.

Необходимо отметить, что указанные негативные стороны наследования не могут быть основанием для отказа от него, так как общественно полезные функции намного превышают негативные.

Итак, наследование есть одно из проявлений гражданской способности. Закон при определенном составе фактов признает за каждым гражданином или организацией конкретное наследственное правомочие, что является одним из случаев признания за лицом конкретных субъективных прав, абстрактно возможных для этого лица в силу его правоспособности. Последняя выступает как предпосылка приобретения этим лицом конкретного субъективного наследственного права, которое называют правом наследования.

Исходя из выше изложенного, можно дать общее определение права наследования. Право наследования представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих переход имущества умершего (наследства) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

В Российской Федерации право наследования гарантируется Конституцией РФ пункт 4 статьи 35.

Данная норма определяет национальный наследственный порядок. Каждому лицу, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, мест жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям гарантируется возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему имуществом, т.е. завещать его по своему усмотрению путем прямого волеизъявления - завещания, либо оставить установленный законом наследственный порядок, зная, что имущество после смерти перейдет к строго определенным лицам.

Реализация норм Конституции Российской Федерации как Основного Закона осуществляется в части 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации, который детализирует установленный наследственный порядок.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16 января 1996 года № 1-П указал, что право наследования обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Данное право включает в себя как право распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение.

Гарантия права наследования представляет собой совокупность условий и средств, обеспечивающих осуществление права наследования.

В юридической литературе выделяют общие и специальные права наследования.

Общие гарантии - объективные условия существования общества, которые оказывают непосредственное влияние на развитие законодательства в области права наследования. К ним относятся:

экономические условия - определяются состоянием экономического развития общества, существующими формами собственности, экономической свободой, динамикой развития производительных сил;

социальные условия - определяются уровнем благосостояния общества, развития образования, науки, медицины, социального обеспечения;

политические условия - определяются состоянием государственной власти, развитием институтов демократии, становления гражданского общества;

духовные условия - определяются уровнем общей, политической и правовой культуры общества.

Общие гарантии образуют материальную основу применения юридических средств по осуществлению права наследования, т.е. юридических гарантий.

Юридические гарантии права наследования представляют собой правовые способы и средства, с помощью которых обеспечивается реализация прав и свобод при осуществлении наследования, а также защита нарушенных наследственных прав и свобод и их восстановление.

Основными юридическими гарантиями являются:

нормативное регулирование законами и иными нормативно-правовыми актами общественных отношений, связанных с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам), и своевременное совершенствование законодательства;

выявление, предупреждение и пресечение органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами правонарушений при осуществлении права наследования;

меры защиты и восстановления нарушенных наследственных прав, устранение последствий правонарушения;

юридическая ответственность;

процессуальные гарантии - процессуальное обеспечение прав и свобод граждан в сфере права наследования.

Все условия и средства гарантии права наследования должны действовать в комплексе.

В правовой литературе исследователи выделяют конституционные гарантии права наследования.

В частности, Гаджиалиева Н.Ш. затрагивает вопрос о конституционных гарантиях права наследования и понимает их как условия и средства, направленные на обеспечение реального использования гарантированных Конституцией РФ правомочий наследника и наследодателя. Она выделяет "два уровня конституционных гарантий права наследования: правоустанавливающий и правоприменительный.

На правоустанавливающем уровне закрепляются основные положения, позволяющие защитить право наследования.

На уровне правоприменительной практики происходит непосредственная реализация гарантий права наследования, закрепленных на правовом уровне".

При анализе права наследования необходимо охарактеризовать его основные принципы. Принципы права наследования представляют собой основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права наследования, выражающие его сущность и определяющие его функционирование.

Принципы права наследования характеризуют особенности правового регулирования наследственных правоотношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании.

В юридической литературе вопрос о принципах пава наследования рассматривается по-разному, единого подхода нет.

Одна группа специалистов, среди которых коллектив кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, подготовивший учебник по гражданскому праву под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, считает, что "к принципам наследственного права как к одного из самостоятельных подразделений отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены:

принцип универсальности наследственного правопреемства;

принцип свободы завещания;

принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;

принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;

принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;

принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств".

Другой специалист по гражданскому праву С.П. Гришаев отмечает что "право наследования базируется на сочетании двух основополагающих принципах: свободы наследования и охраны интересов семьи". В качестве дополнительных Гришаев С.П. выделяет такие принципы как "принцип универсальности, наследственного правопреемства, принцип свободы выбора у наследников принять наследство или отказаться от него, принцип охраны наследства от противоправных посягательств".

Гаджиалиева Н.Ш. представляет свою точку зрения: "Конституция РФ содержит ряд положений, на основе которых осуществляется формирование и реализация наследственных прав, по объему правового регулирования эти положения можно подразделить на две группы: общие и специальные.

Общие положения (правила) объективного конституционного права либо прямо закрепляются в тексте закона, либо выводятся из содержания конституционных норм, но обязательно должны применяться в судебной практике. Основным признаком, характеризующим эти положения, является то, что они могут быть применимы в отношениях всех прав и свобод, закрепленных в Конституции.

К специальным относятся те, которые функционально направлены на регулирование в тексте нормативных правовых актов, в первую очередь, в Конституции РФ.

К числу общих положений следует отнести:

1) принцип социальной справедливости;

2) принцип равенства перед судом и законом;

3) принцип соразмерности (пропорциональности) при ограничении субъективных прав.

Принцип социально справедливости вытекает из смысла статьи 7 Конституции РФ, устанавливающий, что Российская Федерация является социальным государством. В социальном государстве на первый план выдвигается взаимная ответственность государства и гражданина и достижение на этой основе такого результата, при котором социальная солидарность и справедливость воплощать бы в жизнь. Данный принцип находит свое выражение при конструировании ряда гражданско-правовых норм, в том числе наследственных.

Прежде всего, социальная справедливость проявляется в соотношении двух оснований наследования: по закону и по завещанию.

В институте наследования по закону она проявляется в нормах о круге наследников по закону и об очередности призвания их к наследованию.

В институте наследования по завещанию она реализуется в нормах:

о свободе завещания;

об условиях завещания

об обязательной доле в наследстве.

Специальные конституционные положения, регулирующие наследственные правоотношения, можно подразделить на две группы:

1) материально-правовые принципы;

2) процессуально-правовые принципы.

Материально-правовые принципы подразделяются на прямые (которые непосредственно закрепляют наследственные права) и косвенные (которые опосредованно закрепляют возможность осуществления наследственных прав).

К принципам, непосредственно определяющим наследственные правоотношения, следует отнести принцип свободы наследования, который предполагает свободу воли наследодателя по распоряжению своим имуществом, а также свободу воли наследников по получению наследственного имущества (части 2 и 4 статьи 35 Конституции РФ).

К числу косвенных материально-правовых принципов, составляющих основу наследования, следует отнести:

принцип свободы экономической деятельности;

принцип неприкосновенности частной собственности".

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод.

Согласно Основному Закону в Российской Федерации право наследования гарантируется.

В правовой литературе закреплены общие и юридические права наследования.

Особое внимание специалисты уделяют конституционным гарантиям права наследования, которые представляют собой условия и средства, направленные на обеспечение реального использования гарантированных Конституцией РФ правомочий наследника и наследодателя.

Сущность, функционирование права наследования определяют его принципы. На основе анализа литературы, видно, что специалисты выделяют общие и специальные принципы. Общие принципы закреплены в Конституции РФ, иных нормативно-правовых актах, характерны для иных общественных отношений, специальные принципы присущи только наследственным правоотношениям.

    1. Особенности наследственных правоотношений

Наследство (наследственное имущество, наследственная масса) – это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые после его смерти переходят к наследникам.

Наследование – это процесс передачи имущества (наследства, наследственного имущества) умершего к другим лицам.

То лицо, чье имущество передается после смерти, называется наследодателем. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе и недееспособные или ограниченно дееспособные, а также иностранные граждане.

Способы наследования

Нормами гражданского законодательства установлены два способа наследования: по закону и по завещанию.

Закон устанавливает право каждого человека иметь в собственности имущество, свободно распоряжаться им и передавать по наследству. Наследование по завещанию осуществляется в том случае, когда наследодатель оформил завещание, т. е. распорядился своим имуществом, оставшимся на момент его смерти, в пользу тех или иных лиц. Свобода завещания не умаляет обязанность его исполнения в строгом соответствии с законом, а именно с учетом права иных лиц на обязательную долю в наследстве, права наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя и прочих обстоятельств, предусмотренных законом. Завещание должно быть составлено в соответствии с правилами, установленными ГК.

Наследование по закону происходит в тех случаях, когда отсутствует завещание, т. е. когда гражданин в силу каких-либо причин не пожелал составить завещание (например, не знал, как лучше поделить свое имущество между наследниками, не хотел кого-либо обидеть или не придавал значения завещанию) либо не успел этого сделать в силу обстоятельств (в результате гибели, внезапной смерти или тяжелой болезни, не позволившей составить завещание).

Что входит в состав наследства? Cостав наследства – это имущество и все вещи, которые принадлежали наследодателю на день его смерти (ст. 1112 ГК). Передаваться по наследству может как движимое имущество (например, деньги, ценные бумаги, драгоценности, предметы быта и другие вещи), так и недвижимое имущество, которое принадлежало наследодателю. Под недвижимым имуществом понимаются земельные участки, здания, квартиры, гаражи и другие объекты, которые прочно связаны с землей и перемещение которых невозможно (ст. 130 ГК). Также к недвижимому имуществу приравниваются автотранспортные средства, поскольку право собственности на них и другие вещные права подлежат обязательной государственной регистрации.

Кроме того, в состав наследства входят имущественные права и обязанности наследодателя. То есть передаваться по наследству могут долговые, кредитные обязательства наследодателя, а также право на получение долга или кредита, залоговые обязательства и другие права и обязанности.

Время открытия наследства. Процесс наследования начинается с открытия наследства. Временем открытия наследства считается день смерти гражданина, т. е. день, когда гражданин фактически умер. Исходя из медицинских показании должен быть определен момент смерти, а именно – необратимые изменения, произошедшие в мозге человека. Порядок установления факта смерти урегулирован Инструкцией по констатации смерти человека на основании смерти мозга (утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2001 № 460). Этот порядок согласуется с общими принципами, установленными в Законе РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека». До тех пор пока жизнедеятельность человека поддерживается различными техническими средствами (например, аппаратом искусственного дыхания), смерть считается не наступившей, а человек – живым, и наследство после него открыться не может.

Юридическими основаниями, позволяющими открыть наследство, является либо констатированная в описанном выше порядке смерть гражданина, либо объявление гражданина умершим.

В том случае, если гражданин пропал без вести, только суд может объявить такого гражданина умершим и при условии, что по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Днем открытия наследства в таких случаях считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая (например, во время стихийных бедствий, при катастрофах, несчастных случаях), то он может быть объявлен судом умершим по истечении шести месяцев с момента наступления такого обстоятельства. При этом суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели.

Объявление судом умершим военнослужащего или иного гражданина, пропавшего без вести в связи с военными действиями, может иметь место не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Это связано, в частности, с возможностью нахождения пропавшего человека в плену.

Что происходит с наследством гражданина, объявленного умершим, в случае его явки? В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя (п. 2 ст. 46 и п. 3 ст. 302 ГК). Имущество гражданина, объявленного умершим, приобретенное другим лицом по возмездной сделке, подлежит возврату, если в случае явки гражданина, объявленного умершим, будет доказано, что приобретатель имущества знал о нахождении этого гражданина в живых. При этом если невозможно возвратить имущество в натуре, то возмещается его стоимость.

Место открытия наследства. В соответствии с ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом под местом жительства закон признает место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, в соответствии со ст. 20 ГК признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

В случаях, когда последнее место жительства наследодателя неизвестно или он проживал за рубежом, но обладал имуществом на территории нашей страны, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества (здания, квартиры, жилые дома и т. д.) или наиболее ценной его части. В том случае, если не ясно, в каком из нескольких мест находится наиболее ценная часть имущества, то место открытия наследства устанавливается судом по месту жительства наследника. Если по наследству передается только движимое имущество, то местом открытия наследства признается место нахождения этого имущества или наиболее ценной его части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Документами, подтверждающими место открытия наследства, могут быть:

1) справка из жилищно-коммунальных органов по месту жительства наследодателя или справка о его месте жительства от местной администрации;

2) справка из отделения милиции;

3) справка с места работы наследодателя о месте его жительства;

4) выписка из домовой книги;

5) справка адресного бюро;

6) справка военкомата о месте жительства наследодателя во время призыва на службу в российскую армию;

7) копия актовой записи из органов ЗАГСа о смерти наследодателя, в которую внесены сведения о месте постоянного жительства умершего на основании данных его паспорта.

Если не удается подтвердить документально место открытия наследства, то наследникам следует обратиться в суд с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства на основании ст. 264 ГПК. Тогда документом, подтверждающим место открытия наследства, будет вступившее в законную силу решение суда по этому факту.

Место жительства наследодателя, по общему правилу, определяется по месту государственной регистрации гражданина. В то же время бывают случаи, когда гражданин может не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания. В таких случаях определяется место, где гражданин преимущественно проживал.

В том случае, если имущество наследодателя или его основная часть находится вне места открытия наследства, то нотариус, открывший наследство, посылает нотариусу по месту нахождения имущества поручение о принятии мер к его охране.

При получении сведений об открытии наследства, т. е. о смерти наследодателя, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, обязан известить об этом тех наследников, место жительства которых ему известно. Нотариус принимает от наследников заявления о принятии наследства или об отказе от него. Кроме того, нотариус может принять меры для охраны наследственного имущества, которые могут выражаться в опечатывании жилых или дачных помещении, составлении описи имущества и передачи его наследникам или специально назначенному лицу на хранение. Зтот же нотариус выдает наследникам свидетельства о праве на наследство в порядке, предусмотренном законодательством.

Признание наследника недостойным (отстраненным) Лица, отстраненные от наследства, называются недостойными наследниками. ГК в ст. 1117 предусматривает три основания для отстранения от наследования.

1. Не имеют права наследования как по закону, так и по завещанию лица, совершившие умышленные противоправные действия, направленные против наследодателя или кого-либо из его наследников, или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Такими противоправными действиями могут быть, например, убийство или попытка убийства наследодателя или кого-либо из наследников, а также действия, создающие угрозу их жизни и здоровью. Зти действия могут быть направлены на то, чтобы незаконно вступить в права наследования, увеличить свою или чью-либо долю наследства.

2. Другим основанием для отстранения от наследования служит лишение родительских прав, причем это основание касается только наследования по закону. То есть если в судебном порядке родители были лишены родительских прав в отношении своих детей и не восстановлены в них ко дню открытия наследства, то они не имеют права наследования по закону после своих детей. В то же время они имеют право наследовать имущество после своих детей, если это имущество было им завещано.

3. Кроме того, могут быть отстранены от наследования по закону граждане, которые злостно уклонялись от выполнения возложенных на них обязанностей по содержанию наследодателя (например, выплата алиментов, содержание престарелых нетрудоспособных родителей и т. п.). Отстранение от наследования по закону таких граждан происходит только на основании решения суда, которое принимается по требованию заинтересованных лиц, например других наследников или их законных представителей.

Противоправные деяния и те обстоятельства, которые служат основанием для признания наследника недостойным, должны быть обязательно подтверждены:

1) совершение уголовных деяний – приговором суда;

2) лишение родительских прав – решением суда;

3) злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя – решением суда.

Законодательством предусмотрено, что те граждане, которые были признаны недостойными наследниками или не имеющими права наследовать, необоснованно получившие имущество из состава наследства, обязаны вернуть это имущество.

Гражданский кодекс РФ указывает на лиц, которые могут быть наследниками. Согласно ст. 1116 к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону.

Юридические лица, субъекты Федерации, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников, однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания.

Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). К их числу Кодексом относятся следующие лица.

Во-первых, граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (см. п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В последнем случае речь идет о предоставлении Кодексом завещателю права «простить» недостойных наследников, составив в их пользу завещание уже после совершения ими указанных противоправных действий

Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2, противозаконные действия, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо.

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение об освобождении лица от уголовной ответственности.

Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказополучателей — от завещательного отказа и т.п.

В данном случае вопрос о признании наследника недостойным решается судом. При этом процессуальным документом для отстранения наследника от наследования в зависимости от характера совершенных им действий может быть как приговор суда по уголовному делу, так и решение суда, если вопрос решался в гражданско-правовом порядке.

Во-вторых, родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим права наследовать при наличии названного основания не требуется. Если нотариусу представлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследодателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство.

При несогласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке.

В-третьих, граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).

Следует иметь в виду, что факт злостного уклонения наследников от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя как основание для отстранения лица от наследования должен быть установлен только в судебном порядке. Как правило, с соответствующим иском в суд обращаются другие наследники, на правах которых может отразиться признание лица недостойным наследником. Признание наследника недостойным по названному основанию распространяется только на случаи наследования по закону. По завещанию такие наследники наследуют на общих основаниях.

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. В тех случаях, когда недостойный наследник все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам, при его отказе сделать это заинтересованным лицам следует обратиться в суд.

Необходимо учитывать, что правила о признании наследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК). Эта норма является новеллой наследственного права. В соответствии с положениями ГК РСФСР 1964 г. обязательные наследники не могли быть отстранены от наследования.

Лишен соответствующих прав в порядке ст. 1117 ГК РФ может быть также отказополучатель (п. 5 ст. 1117). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Глава 2. Законодательное регулирование наследования в Российской Федерации и его формы

2.1 Наследование по закону

Наследование по закону – это воплощение принципа предполагаемой воли наследодателя: если он не оставил завещания (не реализовал свою действительную волю), считается что таким образом он желал бы, чтобы его имущество после смерти перешло к его ближайшим родственникам, т.е. той очереди наследников, которая в соответствии с законом подлежит призванию к наследованию.

Наследование по закону имеет место тогда, когда нет завещания, а также в иных случаях, предусмотренных законом. При наличии завещания наследование по закону возможно в следующих случаях:

1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае, к наследованию призывается следующая очередь наследников;

2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;

3) завещана только часть имущества;

4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле;

6) наследник по завещанию отстраняется о наследования как недостойный.

При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.

При наследовании по закону переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам осуществляется в порядке правопреемства. Согласно правилам п. 1 ст. 1141 ГК наследники каждой последующей очереди наследуют, в случаях:

– если нет наследников предшествующих очередей;

– если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать;

– если все они отстранены от наследования;

– лишены наследства;

– никто из них не принял наследства;

– все они отказались от наследства.

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием. Ст. 1142–1145 и 1148 Гражданского кодекса РФ устанавливают восемь очередей наследников.

Наследники первой очереди – близкие родственники наследодателя:

– дети,

– супруг

– родители наследодателя.

В правах наследования единокровные дети (зарегистрированные при рождении) наследодателя приравниваются с усыновлёнными им детьми и с детьми наследодателя, для которых отцовство установлено в законном порядке. Также согласно закону наследником является ребенок наследодателя, родившийся уже после смерти наследодателя.

Родителям наследодателя причитается равная доля в наследстве первой очереди, причем долю в наследстве получает каждый из родителей. Переживший родитель получает как свою долю наследства, так и часть доли умершего родителя наравне с другими наследниками первой очереди, другими детьми и родителями, по отношению к которым наследуемая доля является наследственной массой, раздел которой производится по общим основаниям.

Вне зависимости от степени родства законодательно установлена доля наследования нетрудоспособных лиц и лиц, состоявших на иждивении умершего не менее года и проживавших совместно с ним. Указанные лица являются наследниками по закону и могут вступать в наследство наравне с наследниками первой очереди.

Наряду с наследниками первой очереди могут вступать в наследование по праву представления внуки наследодателя и их потомки, т.е. внуки и правнуки наследодателя не являются наследниками при жизни своих родителей. Они призываются к наследованию лишь в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником (ст. 1146 Гражданского кодекса РФ). Внуки и правнуки наследуют ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы их родителю, если бы он был жив ко времени открытия наследства.

Наследники второй очереди:

– полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Родные братья и сестры, происходящие от общих отца и матери, называются полнородными, от разных отцов или разных матерей – неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если происходят от общей матери. Сводные братья и сестры, т.е. не имеющие кровного родства (у них разные родители, хотя и проживающие совместно в зарегистрированном браке), наследниками второй очереди не являются. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

– его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Они наследуют наравне с братьями и сестрами наследодателя по закону, если состоят в кровном родстве с внуками и внучками.

Наследники третьей очереди:

– полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Их дети, т.е. двоюродные братья и сестры наследодателя, самостоятельного права наследования третьей очереди не имеют; они наследуют по праву представления.

Наследники четвертой очереди:

– прадедушки и прабабушки наследодателя (родственники третьей степени родства).

Наследники пятой очереди:

– дети родных племянников и племянниц наследодателя

– двоюродные внуки и внучки и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Двоюродные внуки и внучки не могут наследовать имущество, если его не приняли, отказались от наследства, лишены наследства либо отстранены от наследования наследники второй очереди наследования – братья и сестры, поскольку по законам формальной логики при отсутствии наследников второй очереди в природе вообще не может быть двоюродных внуков и внучек.

Наследники шестой очереди:

– дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Наследники седьмой очереди.

– пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Для призвания к наследованию по закону седьмой очереди наследников необходимым условием является отсутствие всех предыдущих очередей наследников, т.е. родственников по крови и по рождению. Наследников седьмой очереди не следует путать с усыновителями и усыновленными, которые в своем правовом положении приравниваются к родным детям и родителям и, следовательно, наследуют в первую очередь (ст. 1147 Гражданского кодекса РФ).

Наследники восьмой очереди.

– указанные выше лица, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Они наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

– граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Так, например, нетрудоспособная теща наследодателя, не менее одного года находившаяся на его иждивении и проживавшая совместно с ним. При отсутствии других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Выморочное имущество

В том случае, если:

– отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;

– либо никто из наследников не имеет права наследовать;

– или все наследники отстранены от наследования;

– либо никто из наследников не принял наследства;

– либо все наследники отказались от наследства имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (ст. 1151 Гражданского кодекса РФ). В настоящее время порядок перехода выморочного имущества государства регулируется Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. №683.

2.2 Наследование по завещанию

"Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание. В ГК РСФСР 1964 г. они были названы именно в таком порядке, что вполне отвечало стремлению советского государства регулировать наследственные отношения преимущественно волей законодателя. Естественно, и весь массив норм, посвященных наследованию по закону, предшествовал в ГК РСФСР 1964 г. тем, что регулировали наследование по завещанию.

Действующий Гражданский Кодекс РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст.1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логика законодателя совершенно справедлива и легко поддается объяснению. Российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Значимость наследования по завещанию нормативно подчеркнута и детальностью регламентирования: соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о наследовании по закону - 11.

Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной в действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием".

В науке наследственного права были предприняты попытки выработать понятие завещания.

Завещание - это единственный способ распоряжения своим имуществом на случай своей смерти. Других вариантов на случай своей смерти по распоряжению своим имуществом не существует.

Ряд специалистов определяют завещание как "акта физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными или нематериальными благами на случай смерти".

В статье "О правовой природе завещания" Сараев А.Г., аспирант кафедры гражданского права и процесса Самарской гуманитарной академии, предлагает следующее определение завещания: "завещание представляет собой индивидуальный волевой акт (юридически значимое действие) лица, облекаемый в строго определенную форму и направленный на желаемое (вероятностное) отчуждение прав на имущество, принадлежавших конкретному лицу в момент смерти, установление обязанностей относительно данных имущественных прав, а также определение условий реализации данного акта".

В современной литературе завещание рассматривается как односторонняя сделка, содержащая личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу принадлежащего темпу имущества с назначением наследников, сделанная в установленной законом форме. При этом отмечается, что "завещание характеризуется определенными юридическими признаками:

личный характер завещания

свобода завещания

односторонний характер сделки

установленная законом и строго регламентированная форма завещания;

тайна завещания".

Указанные определения понятия завещания помогают понять правовую сущность завещания, по-разному формулируя его признаки.

Завещание - это односторонняя сделка, сущность которой совершение завещателем действия по распоряжению имуществом, направленного на переход (или запрещение перехода - в случае, если в завещании содержатся указания о лишении наследства) принадлежащих ему (или будущих) прав и обязанностей к указанным в завещании лицам.

Пункт 4 статьи 1118 ГК РФ закрепляет: в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, совершение завещания двумя и более гражданами не допускается. Следовательно, запрещены совместные завещания в пользу третьих лиц, взаимные завещания двух и более лиц в пользу друг друга. Такие взаимные завещания приобретают характер двусторонней сделки, а сделка утрачивает присущий завещанию односторонний характер.

Следует отметить, что российское законодательство традиционно не признает составления договоров о наследовании, взаимных завещаний (завещаний в которых лица назначают друг друга наследниками). Не признаются корреспективные (взаимные завещания), последующая отмена одного из которых, влечет недействительность другого.

Завещание совершается на случай смерти, т.е. данная односторонняя сделка порождает права и обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом - смертью завещателя (открытием наследства). Завещание, в отличие от других сделок, порождающих правовые последствия для их сторон с момента совершения, не порождает последствий до момента смерти завещателя: совершив завещание, потенциальный наследодатель вправе по-прежнему свободно распоряжаться завещанным имуществом, вплоть до отчуждения и уничтожения. Именно поэтому законом запрещается оспаривать завещание при жизни наследодателя: оно нем может нарушить ничьих прав и интересов до тех пор, пока наследодатель не умрет.

Завещание можно рассматривать как сделку с отлагательным условием относительно срока ее действия, но этот срок не определен, ибо он связан с наступлением конкретного события - смерти завещателя.

В соответствии с требованием действующего законодательства завещание является единственным возможным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что решить судьбу принадлежавшего ему имущества на случай смерти гражданин может только путем совершения завещания. Законодательными механизмами предотвращаются возможности использовании я иных, помимо завещания, институтов для передачи имущества после смерти.

Наследование по завещанию базируется на принципе свободы завещания.

Принцип свободы завещания закрепляет статья 1119 ГК РФ.

Этот принцип "выражается, прежде всего, в том, что завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению. Из этого следует, что гражданин может по своему усмотрению совершить завещание, а может вовсе не совершать его, причем, отметим, что ни то ни другое гражданин не обязан мотивировать".

Свобода завещания выражается в том, что завещатель свободен в решении вопроса о том,

составлять или не составлять завещание;

какое конкретно имущество он желает передать и кому;

выразить волю на лишение наследства одного, нескольких или всех наследников;

передать имущество постороннему гражданину, любому юридическому лицу, государству;

возложить на наследников определенные обязанности - завещательные обременения;

после составления завещания - изменить его или отменить (статья 1137 ГК РФ).

При составлении завещания наследодатель вправе включить в него любые распоряжения относительно преемства своего имущества на случай смерти. При этом он действует по своей воле и руководствуется исключительно своим исключительно своим интересом при распоряжении имуществом. Мнение и интересы наследников, лиц, лишенных наследства, любых иных лиц не являются препятствием для свободного формулирования наследодателем его воли.

Свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доли в наследстве, согласно статье 1149 ГК РФ.

"В соответствии с принципом свободы завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, равно как и о причинах принятого решения. Это правило перекликается со ст.1121 ГК РФ, которая гарантирует тайну завещания.

Статья 1123 ГК РФ, закрепляя тайну завещания, призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан".

Завещание носит сугубо личный характер. Завещание - это распорядительный акт одного лица. Не допускается совершение одного завещания двумя или более гражданами.

Исключительно сам гражданин вправе составить завещание, совершение завещания через представителя запрещено. По общему правилу необходимо личное присутствие гражданина у нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание. Исключение составляет случай составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. ГК РФ предусматривает возможность составления этого документа в простой письменной форме лично завещателем в присутствии двух свидетелей. В дальнейшем (не зависимо от того умер наследодатель или нет) это завещание в течение одного месяца должно быть подтверждено в суде с присутствием этих двух свидетелей. В противном случае это завещание утрачивает силу.

Важным принципом наследования по завещанию является тайна завещания. Нотариус либо другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания другими лицами завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав.

Содержание завещания составляют завещательные распоряжения. Основное содержание завещания должны составлять распоряжения завещателя своим имуществом, т.е. указания на то, кому должно перейти конкретное имущество после его смерти.

Действующий Гражданский кодекс прямо предусматривает и такие виды завещательных распоряжений, как лишение наследников по закону наследства, подназначение наследников, определение долей наследников в завещательном имуществе, назначение исполнителя завещания, завещательный отказ, завещательное возложение.

Для завещания законом установлена строго регламентированная форма и порядок совершения. Процедура совершения завещания должна создавать действенные гарантии того, что в момент совершения завещания завещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля была свободной, что он не действовал под влиянием обмана и заблуждения. Законом установлены строго формальные требования, которые предъявляются к субъективному составу, порядку совершения завещания, его форме и содержанию.

Безусловно, важным моментом является толкование завещания. "Толкование завещания позволяет наиболее точно выполнить завещательные распоряжения и тем самым гарантировать права наследников по завещанию и по закону, других лиц, чьи права основаны на завещательном отказе или завещательном возложении, или на праве общей собственности на объекты завещательных распоряжений и пр.

Для установления воли завещателя необходимо, прежде всего, выяснить буквальное значение слов и выражений, содержащихся в тестаментарном документе (ст.1132 ГК). Это и понятно - субъект толкования завещания имеет дело не с чем иным, как с текстом - набором словосочетаний, выраженных на том, или ином языке. Следовательно, "исходным материалом" при толковании завещания являются те лексические значения, которые обычно имеют данные слова и словосочетания в этом языке. Отмеченное обстоятельство приобретает особое значение в связи с совершением закрытых завещаний (ст.1126 ГК), в которых завещатель мог использовать слова и выражения, относящиеся к словарному фонду местного диалекта. По мысли законодателя, буквальный смысл завещания и составляет ту цель, которую должен преследовать толкователь, - при неясности значения того или иного положения завещания он должен обратиться к иным его положениям, установить смысл завещания в целом, чтобы уяснить именно буквальный смысл неясного тезиса тестаментарного текста. Именно такая - абсолютно верная - мысль заложена в упомянутой выше статье ГК. Уяснение смысла завещания в целом выступает основой и итогом понимания отдельных элементов текста - слов, терминов, выражений, логических связей между ними, что позволяет найти единство и согласованность всех распоряжений и условий, составляющих содержание завещания, и придает целостность толкованию завещания. Иными словами, необходимо выяснить не то, что, вероятно, хотел сказать завещатель, а то, что он сказал. Особенности толкования завещания связаны с пониманием индивидуальности завещателя и завещания, своеобразия обстоятельств и условий, в которых сформировалась воля завещателя, поэтому ни типичные по содержанию распоряжения, ни известные обыкновения, ни разумно понимаемые намерения завещателя не могут служить путеводителем при толковании завещаний".

Особая роль правового регулирования наследования по завещанию принадлежит институту исполнения завещания, который "предусматривает правовые средства, содействующие реализации воли наследодателя, предназначенной действовать лишь после открытия наследства.

Исполнение завещания означает совершение действий, которые приводят к правопреемству в соответствии с волей завещателя. Исполнение завещаний происходит в рамках наследственных правоотношений в целях осуществления права наследования по завещанию и возможности иного правообладания за счет наследства. Значение института исполнения завещания заключается в том, что он служит охране свободы завещания после смерти завещателя, охране наследства как комплекса имущественных прав и обязанностей, охране прав и интересов лиц, приобретающих имущественные блага за счет наследства, и лиц, имеющих притязания к наследству. Институт исполнения завещания включает положения о субъектах, признаваемых исполнителями завещания, полномочиях и правовом статусе душеприказчика завещателя.

Исполнение завещания осуществляется, прежде всего, наследниками по завещанию. При этом законом не предусмотрено наделение наследников по завещанию специальными полномочиями по исполнению завещания. Исполнение завещания наследником по завещанию основано на его статусе наследника по завещанию и поглощается этим статусом.

В то же время исполнение завещания может быть возложено на специально уполномоченное лицо - исполнителя завещания (душеприказчика), как указывается в ст.1133 - 1134 ГК. Душеприказчик - назначенное в завещании особое лицо, которому завещатель поручает исполнение его воли, выраженной в завещании. Душеприказчиком может быть назначен гражданин, как принадлежащий к числу наследников по завещанию или по закону, так и не относящийся к таковым.

Назначение исполнителя завещания имеет особо важное значение в случаях, если наследство представляет собой сложную совокупность движимых и недвижимых вещей, прав, обязанностей, не терпящих перерыва в управлении, охране и уходе со стороны доверенного лица, или если в составе наследников имеются несовершеннолетние или другие лица, нуждающиеся в правовой и деловой поддержке со стороны доверенного лица, или у завещателя не было уверенности в точном исполнении его воли наследниками по завещанию и т.д. При этом завещатель вправе назначить одного или нескольких душеприказчиков, поручить им исполнение завещания в целом или отдельных завещательных распоряжений (ст.1133, 1134 ГК).

По своей юридической природе назначение душеприказчика есть одностороннее распоряжение завещателя, сделанное в завещании. Для включения этого указания в завещание не требуется предварительного согласия исполнителя завещания.

Исполнитель завещания обязан принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников. Полномочия в этой области деятельности душеприказчика предусмотрены в ст.1171 - 1174 ГК".

Итак, завещание представляет собой распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном порядке. Согласно действующему гражданскому законодательству завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме, и лично им. Процесс правового регулирования наследования по завещанию является сложным, в ходе него возникает много спорных и неоднозначных вопросов, приоритет решении я которых остается за судебной инстанцией.

Заключение

Итак, право наследования является ключевым институтом гражданского права, в жизни общества оно напрямую зависит от уровня экономического развития, т.к. его значение возрастает с ростом благосостояния граждан. Право наследования это одна из гарантий стабильности отношений собственности, а также гражданского оборота. Поэтому следует согласиться с мнением И.А. Покровского, который подчёркивал: "вопрос о судьбе имущества после смерти его субъекта-хозяина имеет огромное как личное, так и общественное значение".

Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса Российской Федерации следует иное.

Исходя из понятия наследования можно подчеркнуть два обстоятельства:

1) права и обязанности наследователя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент;

2) к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Наследование как переход совокупности прав и обязанностей представляет собой сущность наследственных правоотношений. Особенности правового регулирования наследственных правоотношений закреплены в принципах права наследования, среди которых важное место занимают принцип универсального правопреемства, свободы завещания, охраны интересов семьи и обязательных наследников, охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию.

Право наследования в Российской Федерации гарантирует согласно пункту 4 статьи 35 Конституции РФ. На основе изучения источников и литературы, можно сделать вывод, что существуют общие и специальные (юридические) гарантии права наследования.

Право наследования играет большую роль в жизни отдельного человека и всего общества в целом. Практически каждому гражданину в течение жизни приходится сталкиваться с вопросами наследования и наследства. Но, к сожалению, не все представляют себе правовые аспекты подобной ситуации, а потому наследственные споры - явление весьма распространённое.

Главное значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать для того, чтобы после его смерти всё, приобретённое им при жизни, перешло согласно его воле, (а если он её не выразит, то согласно воле закона) к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Право наследования необходимо рассматривать в двух аспектах - объективном и субъективном.

Право наследования в субъективном смысле - это возможности наследника и наследодателя в отношении в отношении наследственного имущества.

Право наследования в объективном смысле - это институт, то есть совокупность норм, регулирующих общественные отношения, которые складываются пот поводу регулирования и реализации рассматриваемого субъективного права. В этом случае право наследования носит комплексный характер, содержит в себе и частноправовые и публично-правовые начала.

В гражданском законодательстве закреплены основания наследования. Юристы-практики отдают предпочтение наследование по завещанию и наследованию по закону, хотя в литературе можно встретить иные основания: наследование выморочного имущества, наследование в результате открытия наследства, наследование обязательной доли, наследование в порядке перехода права на принятие наследства. Существуют свои особенности правового регулирования отдельного вида наследования. Для выбора основания, по которому будет производиться наследование, необходимо проанализировать имеющийся в каждом конкретном случае юридический состав, т.е. совокупность юридических фактов, которые повлекут возникновение правоотношения по наследованию по закону, или правоотношения по наследованию по завещанию, или иной способ.

На основе проведённого исследования было установлено, что наследники имеют право принять наследство или отказаться от наследства. Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает наследователя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

Отказ от наследства - это акт свободного волеизъявления призванного к наследству наследника, которым он заявляет о нежелании приобретать права и обязанности умершего. Как принятие, так и отказ от наследства не допускается при условии или с оговорками. Наследство рассматривается как единое целое, поэтому принять часть наследства или отказаться от его части также не допускается.

Изучение и анализ законодательства в области права наследования показали, что существует ряд спорных и противоречивых моментов. Понятие праводателя (наследодателя) в Гражданском кодексе РФ отсутствует.

Спорные вопросы возникают при правовом регулировании наследования по завещанию и по закону (состав наследства, место и время открытия наследства, определение круга наследников, распределение долей между наследниками). В России чётко и полно не закреплён механизм осуществления права наследования. Такие спорные положения необходимо учитывать представителям органов государственной власти, реформировать законодательство в области права наследования на основе изучения и анализа практики, обобщения опыта иностранных государств в области права наследования.

Развитие гражданско-правовых институтов наследования в Российской Федерации создадут благоприятные условия для гармоничного развития личности, становления гражданского общества, эволюции правового государства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации.

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья, четвертая)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ, [Текст].

3. Постановление Конституционного суда РФ от 16 января 1996 года № 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова". Вестник Конституционного Суда РФ 1996.

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) /Отв. ред. Л.П. Ануфриевой. М., 2008

РАЗДЕЛ II ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // Журнал российского права. 2007. № 11. С.43.

2. Абраменков М. С.: "Толкование и исполнение завещания. Наследственное право. 2011. № 2.

3. Вавилин Е.В., "Осуществление наследственных прав: субъекты, объекты, механизм реализации" Наследственное право. 2011. №1.

4. Гаджиалиева Н.Ш., "Конституционные основы регулирования защиты права наследования в Российской Федерации. Автореф. дис…. канд. юрид. наук, 2009.

5. Гаджигалиева Н.Ш. "Конституционно-правовая природа наследования: единство субъективного и объективного права" Журнал российского права №7.

6. Гришаев С. П, "Наследственное право", М, 2005.

7. Зайцева Т.И., Крашенинникова П.В. Наследственное право в нотариальной практике. М, 2007.

8. Покровский И.А., Основные проблемы гражданского права. М., 2003.

9. Попова Л.И., Универсальное правопреемство при наследовании. "Наследственное право". 2012. № 4.

10. Сараев А.Г., "О правовой природе завещания". Наследственное право.

2013, № 2