Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования(Общие положения о наследовании )

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Общие положения о наследовании 5

1.1. Понятие наследования 5

1.2. Основания наследования 7

1.3. Время и место открытия наследства 12

Глава 2. Содержание наследственных правоотношений 15

2.1. Субъекты наследственных правоотношений 15

2.2. Лица, призываемые к наследованию 18

2.3. Недостойные наследники 18

Глава 3. Развитие законодательства о наследовании в России 22

3.1. Правовые проблемы наследования по завещанию 22

3.2. Правовые проблемы наследования по закону 26

3.3. Пути совершенствования законодательства, связанные с наследованием в России 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ 35

ВВЕДЕНИЕ

В связи с активным ростом в нашей стране экономики, расширением круга гражданско-правовых отношений и экономической активности граждан, возникает заинтересованность в судьбе принадлежащего им имущества после смерти – в этом и есть актуальность темы данной работы.

Несмотря на свою консервативность наследование было есть и остается актуальным в любом государстве.

Каждый из нас рано или поздно получает завещание или имущество родственника, перешедшее к нам по закону, становясь тем самым наследником и единожды-наследодателем, имея возможность при жизни распорядиться кому завещать свое имущество.

До настоящего времени все правовые системы современного мира принимают за основу сочетание двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи.

В части 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации закреплено законом право наследования. По традиции большинство споров между наследниками возникает если в наследство входят объекты недвижимости и избежать их можно, имея представление об основах наследования.

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, складывающиеся в связи с возникновением права наследования.

Предметом данной работы – нормы российского законодательства, регламентирующие институт наследования в России.

Целью данной курсовой работы является раскрытие понятия наследования и выявление основных проблем законодательства о наследовании в России.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

  1. Дать определению понятию наследования
  2. Выявить основания наследования
  3. Рассмотреть время и место открытия наследства
  4. Выявить виды наследования
  5. Определить субъекты наследственных правоотношений и.т.д.

Правовую основу работы составили: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод[1], Конституция Российской Федерации[2], Гражданский кодекс Росcийской Федерации[3], федеральные законы и подзаконные правовые акты, содержащие нормы гражданского и наследственного права.

Структура работы. Данная курсовая работа состоит из трех взаимосвязанных глав, восьми параграфов, заключения и списка использованных источников.

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие наследования

Под наследованием принято понимать переход имущества умершего (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам), урегулированный правовыми нормами.

Наследование происходит в форме универсального правопреемства. Наследственное правопреемство как переход имущества от наследодателя к наследникам представляет собой замену субъекта в правоотношениях. Наследство переходит к наследнику в результате акта принятия наследства и непосредственно от наследодателя. Как правопреемство универсальное оно характеризуется тем, что права и обязанности умершего переходят к наследникам в неизменном виде как единое целое (ст. 1110 ГК РФ). Это, в свою очередь, обусловливает невозможность принятия наследства частично, под условием или с оговорками. Замена умершего производится во всех правах и обязанностях, кроме неразрывно связанных с личностью наследодателя[4].

Объектом наследования является имущество, а также имущественные и неимущественные права и обязанности умершего, т.е. то, что являлось его собственностью на момент смерти.

Конституция Российской Федерации признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности (ч. 2 ст. 8); гарантирует право граждан иметь в собственности любое имущество, не запрещенное законом. В частной собственности граждан могут находиться земля и другие природные ресурсы (ст. 40). Граждане вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда[5].

Статьей 35 Конституции Российской Федерации гарантируется право наследования и закрепляется равенство прав всех граждан в области наследственного права не зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения[6].

На формирование наследственного права существенное влияние оказало и, развитие имущественного оборота. Необходимость обеспечить удовлетворение претензий кредиторов и в случае смерти должника обусловила формирование правового регулирования перехода прав и обязанностей от наследодателя к наследникам именно в виде универсального правопреемства. Правило, в соответствие с которым тот, кто получает имущество покойного, отвечает и по его долгам, гарантировало стабильность экономического оборота.

Хочется отметить, что с наследованием могут быть связаны и негативные моменты. Основной из них заключается в том, что наследование способствует появлению не добросовестных наследников, желающих получить имущество в собственность.

Под наследственным правоотношением понимают зачастую различные общественные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица. Так, по утверждению Н. Д. Егорова, наследственное правоотношение носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами[7]. Б. С. Антимонов и К. А. Граве считают, что в наследовании можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства[8].

Подобное понимание наследственного правоотношения представляется слишком узким. Наследование – это целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица. В этот комплекс входят: правоотношения из факта открытия наследства, правоотношения из факта принятия наследства, правоотношения отказа от наследства, правоотношения по исполнению завещания и др[9].

Названные выше правоотношения по праву можно именовать наследственными, так как они возникают по поводу имущества, т.е. непосредственно происходит передача наследственного имущества от наследодателя к наследникам.

1.2. Основания наследования

В разнообразной правовой литературе основания наследования рассматриваются в качестве попыток регламентации отношений наследственного правопреемства. Главное их различие определено волеизъявлением умершего, определившим судьбу своего имущества.

По традиции законодательством Российской Федерации предусмотрено наследование по двум основаниям: наследование по закону и наследование по завещанию. Данные нормы регламентированы статьей 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации[10].

Если волеизъявление умершего относительно судьбы своего имущества было сделано, то применяются основания наследования по завещанию, если же волеизъявления умершего не было, то применяются правоотношения наследования по закону.

В условиях современности наблюдается изменение соотношения этих оснований. Теперь наследование по завещанию становится на первое место в связи с законодательным закреплением наибольшего числа статей в Гражданском Кодексе РФ, чем наследственное правопреемство.

Однако на практике наследование по закону встречается чаще, чем наследование по завещанию.

Статьями 1148 и 1149 Гражданского Кодекса РФ (далее-ГК РФ) предусмотрена свобода завещания, но его исполнение производится в строгом соответствии с действующим законодательством[11].

Но даже при наличии завещания возможно и наследование по закону в том случае, если наследодатель завещал только часть своего имущества, то в остальной части не завещанного имущества возникает право наследования по закону. Еще одним условием наследования по закону при наличии завещания является признание данного завещания недействительным полностью или в части. В таком случае также сохраняется условие наследования по закону на часть завещания или полное завещание.

И последним условием наследования по закону при наличии завещания является отказ наследника от принятия наследства по завещанию, то в отношении этой части или наследства в целом открывается наследование по закону.

Существует еще одна категория наследования такая как: наследование по праву представления. Данная категория закреплена частью 1 статьей 1146 Гражданского Кодекса Российской Федерации согласно которой доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 1142, частью 2 статьи 1143 и частью 2 статьи 1144 Гражданского Кодекса Российской Федерации и делится между ними поровну.

Для наследования наследников по праву представления не имеет значения срок, прошедший после смерти их предка. Это могут быть годы, а может быть и одновременное наступление смерти предка и потенциального наследодателя[12].

Поэтому не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону, которые были лишены наследодателем наследства, а также потомки наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, который не имел бы права наследовать в соответствии с частью 1 статьи 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Наследование по праву представления означает, что определенные лица являются представителями при наследовании чьих-то прав. Притом каждый из представителей представляет только свою категорию, свою очередность в наследовании.

Таким образом, право представления-это право родственника по нисходящей линии вступать на место своего родителя или иного умершего родственника по восходящей линии. Так как данное лицо наследует по праву другого наследника, то оно наследует наравне с родственниками наследодателя состоящими в той степени родства, в которой состоял ранее умерший родитель или родственник по нисходящей линии. Именно поэтому наследование по праву представления не может быть применимо к наследованию родственниками по восходящей линии родства.

Наследование по праву представления осуществляется тремя очередями:

первая очередь: внуки наследодателя; потомки наследодателя,

вторая очередь: дети братьев и сестер наследодателя, племянники и племянницы наследодателя,

третья очередь: двоюродные братья и сестры наследодателя.

Еще одним из оснований наследования является наследование пережившим супругом. Оформляются наследственные права на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе путем определения этой доли. Выдача свидетельства о праве собственности при смерти обоих супругов законом не допускается. В данном случае вопрос об определении долей супругов решается в судебном порядке. Выдачу свидетельства о праве собственности предшествуют три условия:

  1. факт брачных отношений;
  2. факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака;
  3. имущество должно являться общим, т.е. принадлежать супругам на праве общей собственности.

Наличие брачных отношений устанавливается нотариусом на основании свидетельства о заключении брака, иногда это может быть и отметка о регистрации брака в паспорте пережившего супруга.

Свидетельство о праве собственности выдается только в случае приобретения имущества в период брака. Зачастую нотариусы выдают свидетельства о праве собственности на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету. Это может быть недвижимость или автомототранспортные средства. При выдаче свидетельства на такое имущество проблем с проверкой приобретения такового в период брака почти не возникает. Соблюдение этого условия проверяется нотариусом на основании правоустанавливающих документов на имущество при сопоставлении даты приобретения имущества и даты регистрации брака. На имущество, не подлежащее специальной регистрации (денежные суммы, ценные бумаги), нотариус также проводит проверку на возникновение у супругов права на это имущество в период брака.

В соответствии со статьей 34 Семейного Кодекса Российской Федерации к общему имуществу супругов можно отнести:

  • доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;
  • доходы каждого из супругов от результатов интеллектуальной деятельности;
  • полученные каждым из супругов пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие целевого назначения;
  • движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, приобретенные за счет общих доходов супругов;
  • и иное имущество, не изъятое из гражданского оборота, приобретенное или нажитое супругами во время брака, не зависимо от того, на чье имя оно приобреталось или оформлялось, или вносились денежные средства[13].

В соответствии со статьей 36 Семейного Кодекса Российской Федерации на имущество, которое является собственностью каждого из супругов свидетельство о праве собственности не выдается. К такому имуществу относятся:

  • имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;
  • имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования, хоть и в период брака;
  • имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от третьих лиц;
  • имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;
  • вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, предметы личной гигиены) за исключением драгоценных изделий и предметов роскоши.

Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливается на основании правоустанавливающих документов на это имущество.

1.3. Время и место открытия наследства

Временем открытия наследства в соответствии со статьей 1114 ГК РФ является день физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные правоотношения наследников (как по завещанию, так и по закону) по поводу имущества наследодателя[14].

Открытие наследства является главной юридической процедурой вследствие которой происходит реализация наследниками своих прав на наследство в течение определенного периода времени. В этот срок вся наследственная масса делится между каждыми наследниками в соответствии с завещанием или действующим законодательством.

Очень важное правовое значение имеет открытие наследства в определенное время и в определенном месте.

Открытием наследства считается факт возникновения наследственного правоотношения.

Время открытия наследства имеет большое значение в наследственных правоотношениях.

Вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано определение круга лиц, которые выступят наследниками, состава наследственного имущества, начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству. На день открытия наследства определяются меры защиты наследственного имущества и применимое к наследственным правоотношениям законодательство[15].

С этого момента начинают течь ряд сроков, с которыми закон связывает определенные правовые последствия: 6-ти месячный срок для принятия или отказа от наследства; 4-х месячный срок для предъявления требований о выплате неполученных наследодателем сумм, предоставленных ему в качестве средств к существованию; срок для предъявления требований о подтверждении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах; срок для выдачи свидетельства о праве на наследство. На день открытия наследства определяется состав наследственного имущества. Наследство считается принадлежащим принявшим его наследникам также со времени открытия наследства.

Момент смерти определяется по медицинским показаниям с необратимыми последствиями, происходящими в мозге человека. Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством о смерти, которое выдается органами записи актов гражданского состояния, а в случае гибели во время Великой Отечественной войны - извещением или иным документом о гибели, выданным командованием воинской части, администрацией госпиталя, военным комиссариатом и другими органами Министерства обороны[16].

В соответствии со ст. 1112, 1116,1154,1157,1175 ГК РФ во время открытия наследства определяется:

  • состав наследственного имущества;
  • круг призываемых к наследованию наследников;
  • сроки принятия и отказа от наследства;
  • сроки предъявления претензий кредиторами;
  • момент возникновения у наследников права собственности на наследуемое имущество;
  • срок выдачи свидетельства о праве на наследство[17];

На основании ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а также в соответствии со ст. 20 указанного выше Кодекса местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает. При этом временное место жительства т.е. нахождение в командировке, экспедиции, службы в армии и.т.п. местом проживания не признается независимо от сроков проживания.

Документами, подтверждающими место открытия наследства, признаются:

  • справка из ЖЭУ или органа местного самоуправления;
  • справка с места работы умершего о местонахождении наследственного имущества;

Если данные документы отсутствуют, то мест открытия наследства признается решением суда, вступившим в законную силу.

Неправильное понимание нормы о месте открытия наследства может привести к ошибкам в правоприменительной практике.

На основании изложенного можно сделать выводы о том, что:

Наследование-важнейший институт гражданского права. Наследственные отношения-одна из сфер общественных отношений, затрагивающих интересы каждого человека.

В настоящее время в современном государстве все чаще прослеживается возрастание роли завещания, при этом определяется дальнейшая судьба наследственной массы после смерти наследодателя.

Местом открытия наследства признается место жительства гражданина, постоянно или преимущественно проживающего по указанному в документах адресу.

Временем открытия наследства является время смерти наследодателя.

Независимо от основания наследования будь то наследование по завещанию или закону важнейшим юридическим фактом является смерть гражданина либо признание его судом безвестно отсутствующим, объявление его умершим.

Глава 2. Содержание наследственных правоотношений

2.1. Субъекты наследственных правоотношений

Если говорить о субъектах наследственных правоотношений, то они делятся на три группы:

  1. Наследодатели.
  2. Наследники
  3. Должностные лица, содействующие наследованию.

В соответствии с действующим законодательством наследодателем может быть физическое лицо, обладающее или не обладающее физической дееспособностью.

Гражданская правоспособность в соответствии со ст.17 Гражданского Кодекса РФ признается за всеми гражданами. Под гражданской правоспособностью понимается способность гражданина иметь свои права и нести обязанности. Гражданская правоспособность возникает у гражданина с рождения и прекращается в момент смерти.

Согласно ст.21 Гражданского Кодекса Российской Федерации дееспособность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать и исполнять гражданские обязанности[18]. Дееспособность гражданина возникает с достижением совершеннолетия, а недееспособным гражданин может быть признан только судом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Над недееспособным гражданином устанавливается опека, но его имущество все равно переходит в порядке наследования к его родственникам по соответствующей очереди.

Представляется, что правоотношение нельзя рассматривать в узком и широком смысле. Сущность правоотношения, как и в цивилистике, так и в теории государства и права понимается весьма неоднородно. Так, О.С. Иоффе определяет их как закрепленное взаимное поведение лиц, регулируемое исходящими от государства правовыми нормами, осуществление которого обеспечивается силой государственного принуждения[19]. С.С. Алексеев прямо указывает на различие юридического и материального содержания правоотношения, однако отмечает их единство.

Такое понимание правоотношение определяет наличие в нем таких элементов как субъект и объект правоотношения, а также его содержание.

Безусловно, наследственное правоотношение обладает всеми указанными признаками. Объектом является совокупность прав и обязанностей наследодателя. Содержание-субъективные права наследников на наследство.

Субъектами наследственного правоотношения являются наследники. Очевидно, что при наследовании возникает целый комплекс отношений, но не все из них можно назвать гражданско-правовыми, поскольку некоторые основаны на властном подчинении, поэтому являются административно-правовыми, финансовыми и налоговыми. Например, охрана наследства, оформление наследства, в том числе выдача и получение свидетельства о праве на наследство, регистрация наследственного имущества.

С учетом всего вышеотмеченного наследственное правоотношение можно определить как целостное по субъектам, содержанию, предмету и функциям отношение, в рамках, на основе и по существу которого происходит замещение наследодателя другими лицами во всех оборотоспособных субъективных правах и обязанностях[20].

Остановимся подробнее на субъектах наследственных правоотношений.

Наиболее важным субъектом наследственных правоотношений выступает наследодатель, т.е. гражданин, с момента смерти, которого возникает правопреемство. Наследодателями могут являться любые физические лица. Особые требования предъявляются к наследодателям при наследовании по завещанию. Завещание является односторонней сделкой, она осуществляется деянием лица, которое может определить судьбу наследства на случай смерти.

Завещатель при совершении завещания должен быть полностью дееспособным.

Завещание, составленное недееспособным лицом, не имеет юридической силы.

Если гражданин, составивший завещание, позже признается недееспособным, данное обстоятельство не отражается на юридической силе завещания, составленного, когда наследодатель был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным п.2 ст.177 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Признание лица, составившего завещание, недееспособным впоследствии может иметь значение и при отклонении наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника[21].

Наиболее распространенные наследники-граждане. Ими могут быть любые физические лица независимо от статуса и гражданства.

В соответствии с действующим законодательством круг наследования заметно расширился, теперь стало предусмотрено восемь очередей наследования.

К особой категории наследников можно отнести юридические лица, призываемые к наследованию по следующим основаниям:

  1. по завещанию, оставленному завещателем конкретному юридическому лицу;
  2. существование данного юридического лица на день смерти наследодателя т.е. на день открытия наследства.

К категории должностных лиц, содействующих наследованию, относится прежде всего нотариус, который удостоверяет завещание, разъясняет права и обязанности всех лиц, участвующих в процедуре оформления наследства. Также к данной категории лиц относятся должностные лица, имеющие право удостоверять завещания. Это могут быть: главврачи, заведующие больниц, капитаны морских судов, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы.

2.2. Лица, призываемые к наследованию

Круг лиц, призываемых к наследованию определяется статьей 1116 Гражданского Кодекса Российской Федерации, соответствующей принципу равенства участников гражданских правоотношений.

К наследованию могут призываться:

  1. физические лица:
  2. лица, которые в день открытия наследства находятся в живых;
  3. зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после смерти наследодателя;
  4. юридические лица, существующие на день открытия наследства-только как наследники по завещанию;
  5. государственные и муниципальные образования, такие как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования Российской Федерации-как наследники по завещанию, а Российская Федерация и как наследник по закону;
  6. иностранные государства-только как наследники по завещанию.

2.3. Недостойные наследники

Статьей 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрен круг лиц, относящихся к недостойным наследникам.

Такими лицами являются:

Граждане, в силу своих противоправных умышленных действий не являются наследниками ни по закону, ни по завещанию, если они данными действиями совершили против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя умышленные противоправные деяния, если эти деяния установлены и подтверждены судом.

Также данная статья определяет круг лиц, абсолютно не имеющих права наследования и тех, кто может быть от него отстранен.

В отношении лиц, абсолютно не имеющих права наследования, учитываются следующие обстоятельства:

  • характеристика деяния. К ней относят противоправные действия;
  • целеполагание имеет за собой призвание субъекта или других лиц к наследованию либо увеличение причитающийся наследнику или другим лицам доли наследодателя;
  • направленность против наследодателя либо кого- нибудь из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании;
  • форма вины, предполагающая собой умысел;
  • степень завершенности, когда имеет место законченное нарушение или попытка;
  • обязательное условие, когда имеется судебное постановление или решение по факту.

Указанные выше лица не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию.

В статье 1117, а именно в ее ч.1 и 2 определены еще две группы наследников, которые лишены права наследования по закону:

  1. Родители, лишенные в судебном порядке родительских прав в отношении детей-наследодателей, не имеют права наследовать по закону. Для установления и подтверждения факта невозможности призвания данных лиц к наследованию достаточно установления самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. При этом решений каких-либо органов не требуется.
  2. Граждане, уклоняющиеся от обязанностей по содержанию наследодателя, возложенных на них законом. Такие граждане могут быть лишены права наследования только по решению суда и отстраняются от наследования только по закону, следовательно, к таким гражданам можно отнести алиментные обязательства:
  • родителей в отношении несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей;
  • совершеннолетних детей в отношении родителей;
  • супругов по отношению друг к другу;
  • братьев и сестер в отношении своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер;
  • дедушек и бабушек в отношении внуков;
  • внуков в отношении дедушек и бабушек по право представления в соответствии со ст. 1146 ГК РФ;
  • пасынков и падчериц в отношении отчима и матчехи[22].

Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» (подп. «а» п. 10) разъяснил вопрос, касающийся отстранения от наследования недостойных наследников, относящихся к первой группе, но только применительно к тем из «противозаконных действий», совершение которых преследовалось в уголовном порядке и подтверждение которых допускалось только приговором суда. К противоправным действиям, не являющимся уголовными преступлениями, относится воспрепятствование составлению завещания, его подделка или составление фиктивного завещания, сокрытие завещания, понуждение к составлению завещания или понуждение кого–либо из наследников к отказу от наследства. Оставшийся открытым вопрос о средствах подтверждения совершения наследником против наследодателя или кого–либо из его наследников других «противозаконных» действий, не подпадавших под действие уголовного закона, не получил достаточно четкого разрешения и в доктрине[23].

Исходя из изложенного, целесообразно сделать следующие выводы:

В соответствии с гражданским законодательством в состав наследства не могут входить права и обязанности неразрывно связанные с наследодателем.

Современное гражданское законодательство не связывает факт наследников, находящихся на иждивении наследодателя с обязательным совместным проживанием с данными лицами. Нерегулярная и не значительная материальная помощь не является основанием для признания лица иждивенцем. В таком случае для призвания наследования по закону необходимо устанавливать факт совместного проживания с умершем, факт нетрудоспособности, а также совместного ведения общего хозяйства.

Глава 3. Развитие законодательства о наследовании в России

3.1. Правовые проблемы наследования по завещанию

Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти своим имуществом, сделанное в установленной законом форме.

Завещание представляет собой одностороннюю сделку, поскольку для возникновения правовых последствий достаточно волеизъявления одного лица. При этом завещание – это распоряжение на случай смерти. Это отличает завещание от прижизненных сделок, в том числе односторонних. Обычное распоряжение влечет непосредственное изменение в вещных или обязательственных правоотношениях. Завещание же, напротив, создает права и обязанности только после открытия наследства. Совершенным завещание наследодатель не ограничивается в своих правах на завещанное имущество. Он по-прежнему может по своему усмотрению осуществлять принадлежащие ему права в отношении этого имущества, не будучи ни в коей мере связан своим распоряжением на случай смерти.

Таким образом, завещание как односторонняя сделка на случай смерти порождает правовые последствия только после смерти завещателя. До открытия наследства оно юридического значения практически не имеет.

Еще одной особенностью завещания является его строго личный характер. Завещатель может дать распоряжения на случай смерти только лично. Любое представительство здесь запрещено. Поэтому завещание может совершить лишь гражданин, обладающий полной дееспособностью.

Кроме того, в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совместные завещания, которые используются в законодательстве некоторых зарубежных стран, в Российской Федерации не допускаются[24].

В соответствии с действующим законодательством ни при каких условиях не допускается представительство по составлению завещания, таким образом происходит защита наследодателя от совершения, не соответствующего воле завещания наследодателя.

Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан. Количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, объектом которых является то или иное имущество, растет с каждым годом. Однако в связи с невысоким уровнем правовой культуры населения, довольно часто надлежащее оформление прав наследования не производится, что является основной причиной судебной конфликтности данной категории дел. Судами в процессе применения норм части третьей Гражданского кодекса РФ также нередко допускаются ошибки. Так, сложно разрешимыми, подчас ввиду правовых пробелов и содержательной противоречивости норм действующего законодательства, являются вопросы, связанные с принятием наследства, в том числе несовершеннолетними лицами. Значительные сложности порождает применение норм, устанавливающей презумпцию фактического принятия наследства, а также ответственности наследников по долгам наследодателя. Гражданский кодекс РФ в ст. 1118 устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, которое может быть совершено лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Таким образом, правовой эффект завещания – это безвозмездное возникновение права собственности на имущество наследодателя у лица, назначенного наследником в завещании, которое возможно только на основании сложного юридического состава: совершения завещания завещателем и открытия наследства – события его смерти[25].

Также следует отметить, что с целью охраны прав и законных интересов несовершеннолетнего наследника, принятие им наследства происходит в специальном порядке, установленном действующим законодательством.

Независимо от способа принятия наследства в интересах несовершеннолетнего выступают их законные представители.

В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. В настоящее время законом не установлено: возможно ли (и если возможно, то в каком объеме) обратить взыскание по долгам наследодателя на наследственное имущество в случае его фактического принятия наследниками без оформления в установленном порядке своих прав.

В связи с тем, что, во-первых, законом признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, и, во-вторых, согласно ст. 1162 ГК РФ получение свидетельства о праве на наследство является правом наследника, представляется возможным обратить взыскание по долгам наследодателя на наследственное имущество при условии его фактического принятия наследниками без оформления в установленном порядке своих прав[26]. В последнее время увеличилось количество дел по искам банков о взыскании задолженностей по кредитным договорам в связи со смертью заемщика. В этой связи в связи с рассмотрением споров о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти заемщика возникают следующие вопросы:

1) прекращается ли в связи со смертью заемщика начисление процентов за пользование кредитом и должны ли нести ответственность по уплате процентов за пользование кредитом его наследники;

2) в каком размере следует определять задолженность правопреемника умершего заемщика по кредитному договору (на дату смерти заемщика или дату вынесения решения суда). Отвечая на данные вопросы, необходимо отметить следующее. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу. В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Свидетельство о праве на наследство является правоподтверждающим документом, не имеет правообразующего значения. Так как обязательства наследодателя становятся принадлежащими наследникам посредством наследственного правопреемства, полагаем, что отсутствие свидетельства о праве на наследство не является препятствием для привлечения лица в качестве ответчика по делу о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти должника. Право опровержения презумпции, установленной п. 2 ст. 1153 ГК РФ, принадлежит только самому наследнику, совершившему действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, поскольку норма эта установлена именно в его интересах. В том числе и в этой связи на практике нередки случаи, когда «недобросовестные наследники» с целью уклонения от уплаты долга наследодателя намеренно не принимают наследство в установленном законом порядке, и не обращаются к нотариусу или в соответствующий регистрационный орган с заявлением об отказе от наследства[27].

3.2. Правовые проблемы наследования по закону

Наследование по закону в России - важнейший институт наследственного права. Наследование по закону имеет множество источников, которые представляют собой иерархию нормативных правовых актов, во главе с Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ. В ч. 4 ст. 35 Конституции РФ[28] закреплено положение о гарантированности права наследования, а непосредственная регламентация этих гарантий находит свое развитие в части 3 Гражданского кодекса РФ. Отдельные вопросы наследования по закону урегулированы также Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Основами законодательства о нотариате, другими федеральными законами об отдельных видах юридических лиц и иными нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной власти[29].

В соответствии со статьей 1111Гражданского Кодекса Российской Федерации наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.[30]

Наследование по закону играет второстепенную роль после наследования по завещанию и применяется в соответствии со следующими принципами:

  • когда и поскольку оно не изменено завещанием;
  • когда завещание не охватывает всего наследственного имущества;
  • когда завещание признано недействительным и нет действительного предшествующего завещания;
  • когда существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве;
  • когда имущество умершего считается выморочным.

По сравнению с ранее действовавшей ст. 532 ГК РСФСР 1964 г. круг наследников по закону в существенно расширен за счет включения в него лиц вплоть до пятой степени родства.

Касаясь состоявшегося расширения круга наследников по закону, следует отметить, что ранее он действительно был неосновательно сужен. До 2001 г. круг наследников по закону ограничивался двумя очередями, в которые входили родственники наследодателя до второй степени родства по прямой линии (дед и бабка) и второй степени родства по боковой линии (братья и сестры). Родственники третьей степени (правнуки и правнучки) наследовали по праву представления. С вступлением в силу Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР»[31] круг наследников по закону был дополнен третьей и четвертой очередью, в которые вошли соответственно дяди и тети наследодателя и прадеды и прабабки наследодателя как со стороны деда, так и со стороны бабки.

Цель, которую преследовал законодатель при расширении круга наследников по закону, понятна – ограничить круг случаев перехода наследственного имущества к государству как выморочного. Однако представляется, что расширение круга наследников по закону до пятой степени родства едва ли оправдано. Родственники таких отдаленных степеней родства зачастую даже не знают друг друга. Кроме того, как справедливо отмечает Ю.К. Толстой, отдаленные родственники представляют собой обособленные хозяйственные ячейки, а потому отсутствие их в числе наследников по закону едва ли ощутимо скажется на их бюджете – они и сами не рассчитывали из этого наследства что-либо получить. Немаловажно также то обстоятельство, что при отдаленных степенях родства установить его крайне трудно, а в ряде случаев – невозможно[32].

Считается, что до седьмой очереди наследование по закону обычно не доходит. Однако, в реальности такие исключительные случаи имеются и даже существует судебная практика наследования пасынками (падчерицами) после умерших мачехи или отчима, хотя и с учетом соблюдения определенных условий. Несмотря на наличие законодательного регулирования таких условий, оно допускает ряд пробелов, например, для случаев, когда такие лица призываются к наследованию если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы, либо родителем наследодателя. Вполне обоснованно признается, что наследование пережившим супругом сталкивается со спорными вопросами, такими как, наследование при фактическом прекращении брачных отношений, определение доли пережившего супруга в наследстве или же участие пережившего супруга в деятельности общества с ограниченной ответственность при наследовании доли в уставном капитале, а также при наследовании отдельных жилищных прав. Соглашаясь с обоснованностью этих мнений, можно признать и целесообразность дополнения пункта 3 статьи 1176 ГК РФ положением о праве пережившего супруга на получение акций без какого-либо согласия остальных акционеров, вне зависимости от требований устава предприятия. Имеются и пробелы более формального характера, так, довольно странно, что в части 2 статьи 1151 ГК РФ не учтено конституционное дополнение, в связи с которым к городам федерального значения стал относиться Севастополь. Далее, законом установлено, что восстановить срок для принятия наследства суд может лишь по уважительным причинам, но не указывается какие именно причины относятся к уважительным. Законодатель не упоминает причины, по которым наследник мог не знать об открытии наследства, что является пробелом и что следует конкретизировать и законодательно закрепить. Очевидно, что основными причинами, которые суд может признать уважительными при восстановлении срока для принятия наследства, могут быть: болезнь, нахождение за границей и др. В связи с этим предложением следует также предусмотреть и дополнение в ст. 1114 ГК РФ, где закреплено, что днем открытия наследства является день смерти гражданина. Следует расширить возможности наших граждан и закрепить, что днем открытия наследства является день смерти гражданина, либо день, когда наследнику стало известно о смерти и наследстве. В обоснование такого предложения отметим, что по двусторонним договорам, в частности, нашего государства с Болгарией, Польшей и Венгрией исчисление срока вступления в наследство, связанное с днем открытия наследства, начинается со дня уведомления дипломатического представительства иностранного государства. Итак, если такая возможность существует для гарантированности наследственных отношений иностранных граждан, то для своих граждан государство в рамках соответствующей приоритетности должно обеспечить не меньшие гарантии. Поэтому, в целях повышения рассматриваемых гарантий целесообразно увеличить до восьми месяцев срок, в течение которого можно принять наследство, чтобы граждане имели больше времени узнать о том, что и когда необходимо предпринять для получения наследства. Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что в части 3 ГК РФ приоритет правового регулирования принадлежит наследованию по завещанию (ст. 1111 ГК РФ), хотя наследование по закону является более распространенным в нашей жизни и в прежние времена в гражданском законодательстве регламентируемым в большем объеме. При рассмотрении этого приоритета в морально-нравственном аспекте следует отметить, что наследование по закону всегда более нравственное, чем по завещанию, так как в большинстве случаев написание завещания инициируется будущими наследополучателями при жизни наследодателя, которому пора подумать о своей душе, нежели о судьбе своего имущества после смерти[33].

3.3. Пути совершенствования законодательства, связанные с наследованием в России

Отношения, регулируемые наследственным правом, носят длящийся характер. Рождаясь при старом законе, продолжают жить и претерпевать изменения при новом законе. Изменения происходят в круге правового регулирования.

Изменения, вносимые в раздел V части третьей ГК РФ, очень чувствительны в правоприменительной практике. Именно поэтому по сравнению с частями первой и второй ГК РФ часть третья ГК подвергалась изменениям в наименьшей степени. Так, если за время действия Гражданского кодекса РФ в часть первую было внесено 80 поправок, в часть вторую-более 60, то в часть третью-лишь 13. Консервативность и стабильность наследственного права подчеркивает и то обстоятельство, что его дальнейшее совершенствование практически не отражено в Концепции развития гражданского законодательства, одобренной Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 07.10.2009г. Это лишний раз подтверждает непреложную истину, что к реформированию наследственного права законодатель относится крайне осторожно, поскольку наследственное право регулирует наиболее чувствительную сферу человеческих отношений и любые революционные новшества здесь неприемлемы и могут быть очень болезненны для общества.

Представляется важным обратить внимание прежде всего на вопросы правоприменения, в недостаточной степени урегулированные законодательством о наследовании. Основные проблемы, возникающие в правоприменительной практике не только у нотариусов, но и у судов при рассмотрении дел о наследовании можно условно разделить на две группы. Первая группа – недостаточность правового регулирования некоторых институтов наследственного права. Вторая группа – имеющиеся разночтения в законе (или проблема, возникающая на уровне толкования нормы права), терминологические неточности. Следует сразу оговориться, что названные недостатки не носят критического характера, не требуют каких-либо принципиальных поправок и могут быть устранены путем текущей законотворческой работы.

Следует отметить, что в законодательстве отсутствует понятие правоустанавливающих документов. Традиционно под ними понимаются документы, легшие в основу акта государственной регистрации права (договоры, свидетельства о праве на наследство и т.п.). Однако довольно часто наследники покойного не всегда могут предоставить данные документы, поэтому нотариусам приходится отказывать в оформлении прав, а наследникам - обращаться в суд по, казалось бы, бесспорным вопросам. Вместе с тем, подвижки в этом направлении в законодательстве внушают оптимизм. По мере развития законодательства о государственной регистрации прав на недвижимость, внедрения в практику работы нотариусов и государственных регистраторов прогрессивных информационных технологий совершенствуется и порядок оформления наследственных прав.

В современной жизни случается множество ситуаций, в которых очевидно преимущество на получение наследства наследником следующей очереди, но в силу закона это представляется практически невозможным. Процедуру получения наследства наследником следующей очереди следует упростить, а также установить срок, в течение которого наследник следующей очереди вправе вступить в наследство, если наследник соответствующей очереди во время этого не сделал. В этой связи представляется необходимым внесение изменений в статью 1156 «Переход права на наследство (наследственная трансмиссия)» Гражданского Кодекса Российской Федерации. Примерная редакция данной статьи:

«1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано-к его наследникам по завещанию. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

1.1. Если наследник, призванный к наследованию по закону в течение срока, установленного для принятия наследства не принял наследства, то право на принятие наследства переходит к наследникам следующей очереди. Данное право они могут осуществить в течение шести месяцев со дня истечения срока для принятия наследства наследником предыдущей очереди. Данное право приобретают наследники каждой последующей очереди.

1.2. Если наследник, принявший наследство, не осуществляет пользования наследством, то наследник последующей очереди вправе обратиться в суд для признания за ним права на наследование, если будет доказано, что он нуждается в имуществе, входящем в состав наследства.

2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она увеличивается до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со статьей 1155 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (статья 1149) не переходит к его наследникам». Внесение в данную статью подпунктов 1.1 и 1.2 поможет избежать потери имущества, которое может стать выморочным. А это именно недвижимое имущество, которое в наше время не так просто приобрести. Подпункт 1.2 так же поддерживает идею социальной справедливости в обществе. Ведь может получиться и так, что недвижимое наследуемое имущество перейдёт по наследству к человеку, у которого уже имеется своё жильё, а может даже и не одно. А наследник следующей очереди не в состоянии его приобрести, и нуждается в нём. Представляется абсолютно справедливым, что право на это имущество может перейти к лицу, наиболее в нём нуждающемуся, с учётом доказанности этой нужды. Возможно так же увеличить срок, в который можно принять наследство. Например, до 8 месяцев. Чтобы граждане имели больше времени узнать о том, что и когда необходимо им делать для получения наследства. Следует также конкретизировать и законодательно закрепить основные причины, которые суд может признать уважительными при восстановлении срока для принятия наследства. Ими может быть: болезнь, нахождение за границей и др. При внесении изменений в статью 1156 ГК РФ, так же потребуется редактирование и иных статей, связанных с ней, это, например, статья 1155, 1142- 1145 ГК РФ[34].

Исходя из изложенного, можно сделать соответствующие выводы:

Основание наследования по закону отражает социальное регулирование наследственных правоотношений.

В целях защиты прав добросовестных кредиторов необходимо установить срок (например, установленный законом для принятия наследства) в течение которого наследники должны опровергнуть презумпцию фактического принятия ими наследства, посредством внесения изменений в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. Соответственно, если наследник в течение данного срока, не заявит об отказе от наследства и совершит действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, он считается принявшим наследство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Желание оставить после себя нажитое имущество своим родственникам нормальное и естественное желание каждого человека. Круг лиц, входящих в число наследников определяются человеком путем составления завещания. Одним из таких наследников может быть и государство, но только по воле наследодателя или в порядке признания имущества выморочным.

В современном государстве отношения собственности становятся первостепенными, поэтому огромное значение имеет распоряжение своим имуществом как при жизни, так и после смерти. Расширяется круг наследников по закону. Наследовать теперь возможно до семи очередей, уменьшены доли обязательных наследников, государство имеет право наследования только в определенных случаях, установленных действующим законодательством.

Таким образом, в части 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации отражены и закреплены основные положения наследования. Такие как:

Наследство может переходить к родственникам наследодателя в порядке универсального правопреемства, в неизменном виде, как единое целое.

В состав наследства входят принадлежащие на день смерти наследодателю, недвижимые и движимые вещи, имущественные права и обязанности, кроме тех, которые неразрывно связанны с личностью умершего.

Выделяют два основных вида наследования-по завещанию и по закону.

Однако эти два вида в определенных случаях могут быть взаимосвязаны между собой.

Очень важно, чтобы при выборе способа распоряжения своим имуществом, каждый человек знал и понимал грань ответственности, имел хотя бы малейшее представление о процедуре наследования, о роли завещания и его приоритете в распоряжении имуществом.

БИБЛИОГРАФИЯ

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993года//Собрание Законодательства РФ 2014, №31, ст. 4398, ред. 01.08.2014

Гражданский кодекс Росcийской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51–Ф3 // Cобрание Законодательства РФ 1994. № 32. Ст. 3301 с изм. и доп. в ред. от 05.05.2014.

  1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 3 от 26 ноября 2001 г). N 146-ФЗ//Собрание Законодательства РФ от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ// Собрание Законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 16

  1. Федеральный закон от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР"// Собрание Законодательства РФ от 21 мая 2001 г. N 21 ст. 2060
  2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 20, ст. 2143.

Монографии, учебники, научные статьи, справочная литература

Антимонов Б. С., Граве К. А. Советское наследственное право. М.: Госюриздат, 1955.

Егоров Н. Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Право. Вып. 3/1988 № 6.

  1. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Статут.1999

Исаева А.В. Наследование по закону. Автореферат диссертации. Санкт-Петербург, 2005.

Казанцева А.Е. Возможные наследники по праву представления. Научная статья. Вестник Кем ГУ 2012 №4(52) Т1.

А.Н. Качур, Д.В. Яцышин, И.А. Качур Современные особенности и проблемы наследования по закону. Журнал Инновационная наука 12/2015.

Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики. Журнал Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13).

  1. Метелёв С.Е., Храмцов К.В. Нотариат и реализация наследственных прав: Учеб. пособие. – Омск: Издатель Васильев В.В., 2015.
  2. Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В. А. Гуреев.» Москва; 2014

Нестеровская Ю.Д. Некоторые проблемные аспекты наследования по закону. Международный журнал экспериментального образования №6,2014.

Ходыкин О.М. Понятие наследственного правоотношения. Научная статья. Вестник Краснодарского Университета МВД России. 2012. №2(16).

Ярмонова Е.Н. Субъекты наследственных правоотношений. Общая характеристика. Научная статья. Общество науки и творчества, 2015.

  1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 20, ст. 2143.

  2. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993года//СЗ РФ 2014, №31, ст. 4398, ред. 01.08.2014

  3. Гражданский кодекс Росcийской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51–Ф3 // Cобрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 с изм. и доп. в ред. от 05.05.2014.

  4. Метелёв С.Е., Храмцов К.В. Нотариат и реализация наследственных прав: Учеб. пособие. – Омск: Издатель Васильев В.В., 2015.

  5. «Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В. А. Гуреев.» Москва; 2014

  6. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993года//СЗ РФ 2014, №31, ст. 4398, ред. 01.08.2014

  7. Егоров Н. Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Право. Вып. 3/1988 № 6.

  8. Антимонов Б. С., Граве К. А. Советское наследственное право. М.: Госюриздат, 1955.

  9. Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. Москва; 2014

  10. Гражданский Кодекс Российской Федерации ч.3 от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ//СЗ РФ от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552

  11. Гражданский кодекс Росcийской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51–Ф3 // Cобрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 с изм. и доп. в ред. от 05.05.2014.

  12. Казанцева А.Е. Возможные наследники по праву представления. Научная статья. Вестник Кем ГУ 2012 №4(52) Т1.

  13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ// Собрание Законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 16

  14. Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. Москва; 2014

  15. Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. Москва; 2014

  16. Метелёв С.Е., Храмцов К.В. Нотариат и реализация наследственных прав: Учеб. пособие. – Омск: Издатель Васильев В.В., 2015.

  17. Гражданский кодекс Росcийской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51–Ф3 // Cобрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 с изм. и доп. в ред. от 05.05.2014.

  18. Гражданский Кодекса Российской Федерации ч.3 от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ//СЗ РФ от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552

  19. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Статут.1999

  20. Ходыкин О.М. Понятие наследственного правоотношения. Научная статья. Вестник Краснодарского Университета МВД России. 2012. №2(16).

  21. Ярмонова Е.Н. Субъекты наследственных правоотношений. Общая характеристика. Научная статья. Общество науки и творчества, 2015.

  22. Исаева А.В. Наследование по закону. Автореферат диссертации. Санкт-Петербург,2005.

  23. «Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В. А. Гуреев.» Москва; 2014

  24. Метелёв С.Е., Храмцов К.В. Нотариат и реализация наследственных прав: Учеб. пособие. – Омск: Издатель Васильев В.В., 2015.

  25. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики. Журнал Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13)

  26. Гражданский Кодекс Российской Федерации ч.3 от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ//СЗ РФ от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552

  27. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики. Журнал Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13)

  28. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993года//СЗ РФ 2014, №31, ст. 4398, ред. 01.08.2014

  29. А.Н. Качур, Д.В. Яцышин, И.А. Качур Современные особенности и проблемы наследования по закону. Журнал Инновационная наука 12/2015.

  30. Гражданский Кодекс Российской Федерации ч.3 от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ//СЗ РФ от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552

  31. Федеральный закон от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР"// СЗ РФ от 21 мая 2001 г. N 21 ст. 2060

  32. Метелёв С.Е., Храмцов К.В. Нотариат и реализация наследственных прав: Учеб. пособие. – Омск: Издатель Васильев В.В., 2015.

  33. А.Н. Качур, Д.В. Яцышин, И.А. Качур Современные особенности и проблемы наследования по закону. Журнал Инновационная наука 12/2015.

  34. Нестеровская Ю.Д. Некоторые проблемные аспекты наследования по закону. Международный журнал экспериментального образования №6,2014.