Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Способы наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Развитие брачно – семейных отношений и расширение института собственности поставили перед обществом множество вопросов и одним из главных является что делать с имуществом, оставшимся после смерти человека? Таким образом, именно институт наследственного права является естественным продолжением норм Конституции Российской Федерации об охране прав личности, прав собственности, даже после смерти гражданина, то есть за пределами жизни отдельного человека.

Актуальность выбранной темы обусловлена рядом обстоятельств, в частности:

Во – первых, необходимостью реализации одного из самых важных конституционных прав личности. Конституция РФ определяет, что право наследования гарантируется государством, при этом все граждане России имеют равные права в области наследственного права. Однако, перечень объектов частной собственности, которые могут быть унаследованы, существенно расширился и продолжает расширяться, что объективно требует законодательного обеспечения механизма их перехода к наследникам.

Во – вторых, наследственное право законодательно закрепляет переход имущественных прав и обязанностей в случае смерти наследодателя, поддерживая наиболее эффективное и бесперебойное функционирование экономики, обеспечивая социальную защиту близких наследодателю людей.

В – третьих, современной демографической ситуацией в Российской Федерации, которая в настоящее время оценивается как крайне критическая. Население России стремительно стареет, рост смертности превышает рост рождаемости. Этому способствует низкий уровень жизни, недостаточность внимания к проблемам экологии, постоянно растущий уровень пьянства и наркомании, социальная незащищенность населения.

Соответственно, задача совершенствования законодательства об основаниях наследования актуальна не только в силу ограниченности жизни человека, но и в связи с указанными выше обстоятельствами, складывающимися в данный момент в России.

В – четвертых, недостаточной научной разработанностью проблем законодательного обеспечения субъектов наследования. Хотя вопросам наследственного права всегда учеными – цивилистами, ведущими юристами уделялось большое внимание.

Целью курсовой работы является углубленное изучение норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, относящихся к наследованию, более детальное изучение и рассмотрение субъектов наследственного правопреемства и порядка наследования.

Достижение поставленной в курсовой работе цели определяет соответствующие задачи:

  1. Исследование исторического аспекта института наследования.
  2. Анализ норм ГК РФ, посвященных субъектам наследственного правопреемства.
  3. Детальное исследование третьей части ГК РФ, определение и изучение принятия наследства.

Объектом исследования являются общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права о наследовании, а также само наследственное право в России от Свода законов до части третьей кодекса РФ.

Предметом исследования является правовые нормы, регулирующие институт наследования, порядок принятия наследства и отказа от него, в частности в дореволюционной, советской России и на современном этапе.

К данной теме обращались многие специалисты области юриспруденции: назовем наиболее известных: Абраменков М.С., Акатов А.А., Беспалов Ю.Ф., Долинская В.В., Гришаев С.П. и др.

Вопросам наследственного права также посвящались труды отечественных ученых – цивилистов как Барщевский М.Ю., Бондарев Н.И., Братусь С.Н., Ватман Д.П., Власов Ю.Н., Гильман Ю.М., Гордон М.В., Дронников В.К., Никитюк П.С., Серебровский В.И., Рубанов А.А., Эйдинова Э.Б., Эрделевский А.А., Ярошенко К.К. и многих других. Эти исследования во многом обеспечили развитие российского наследственного права. Однако, большинство работ, указанных ученых уже не учитывают тех кардинальных изменений, которые произошли в правовой системе России в последнее время.

Структурно, работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка использованных источников.

Первый раздел раскрывает теоретические основы законодательства о наследовании.

Второй раздел посвящен общим положениям о наследовании.

Третий раздел содержит вопросы вступления в наследство.

1. Основы законодательства о наследовании

1.1. История отечественного законодательства о наследовании

Институт наследования - древнейший правовой институт, который упоминается в Древнем Риме, Греции, Египте, Вавилоне и является базовым в римском праве, из которого мы черпаем основные понятия и термины наследственного права.

Именно римское частное право установило преемство прав от одних к другим. Наследство означало преемство обладания имуществом, то есть право наследования.

Хронологические рамки исследования наследственного права России охватывают один из сложнейших периодов в истории Российского государства и права: от Свода законов до третьей части Гражданского кодекса РФ.

Отечественное наследственное право развивалось сложно, а на некоторых исторических этапах весьма противоречиво. Поэтому считаем необходимым проследить некоторые этапы развития наследственного права в России, начиная с Х1Х века.

Под наследованием понимается переход имущественных прав и обязанностей от умершего к его наследникам, и в этом определении нет серьезных и принципиальных различий с современной трактовкой наследования. Наследование всегда было двух видов: по завещанию и по закону[1].

Гражданское законодательство России до 1917 года отличилось детальной проработкой, регулируемых наследственным правом отношений. Свод законов гражданских Российской империи предусматривал переход права собственности на имущество в порядке наследования как по завещанию, так и по закону [2].

Таким образом, регламентации рассматриваемого нами вопроса – наследования по закону было посвящено более 100 статей. Попытаемся коротко, в общих чертах рассмотреть отношение Свода законов к наследникам.

Право на наследство распространялось «на всех членов рода, однокровное родство составляющих, до совершенного его прекращения не только в мужском, но и в женском поколении»[3]. Близость родства определялась линиями и степенями.

Учитывая, что предметом исследования являются именно наследники, считаем необходимым отметить, что не призывались к наследованию, в частности:

  • лица, которые были лишены прав на состояния;
  • отрекшиеся от мирской жизни монашествующие лица;
  • лишённые дворянского звания и разжалованные лица (до восстановления).

Особо хотелось бы обратить внимание на отношение к наследованию по закону супругов. Так, если в отношении пережившего супруга не было завещания, то переживший супруг получал из недвижимого имения только 1/7, а соответственно из движимого – 1/4. При этом их собственное имущество и в частности, приданное в состав наследственной массы не включалось.

Когда наследников не было или они лет 10 не принимали наследство и даже не предпринимали к этому попытки, имущество признавалось выморочным и обращалось в государеву казну. Однако выморочное имущество духовных служителей переходило духовным учреждениям, от служащих университетов – университетам.

Дореволюционная теория гражданского права выработала учение о родстве с определенной взаимностью и общно­стью происхождения. Выделяются три вида родства. Кровное родство, законное родство и внебрачное (физическое) родство. В свою очередь, следует отметить, что как субъекты законного родства рассматривались дети, которые были рождены в законном браке родителей. Гражданское родство распространялось на детей, которые были узаконены последующим браком родителей. А вот духовное родство возникало после совершения таинства крещения[4].

Основаниями наследования по закону, кроме брака, являлись кровное и гражданское родство. Именно кровное родство представляет основу родственного союза. Характеризуя, значение родства при наследовании Д.И. Мейер подчеркивал, что влияние родственного союза обнаружива­лось тогда, когда само родство в результате смерти одного из родственни­ков уже прекратилось. Именно родство представляет то право, которое не может принадлежать посторонним лицам и состоит в праве «законного наследования»[5]. Таким образом, можно сделать вывод, что только законное кровное родство признавалось ос­нованием наследования по закону.

Круг наследников по закону того времени ограничивался седьмой степенью родства. Порядок наследования отличался крайней сложностью. В первую очередь призывались наследники нисходящей линии (дети), при их отсутствии - наследники боковых линий (братья, сестры и т.д.). Наследники ближайшей линии устраня­ли от наследства наследников дальних линий. В каждой линии ближайшая степень родства устраняла дальнейшую. Особыми наследственными правами обладали родители и переживший супруг.

Проект Гражданского Уложения, сохранив круг лиц, при­зываемых к наследованию, существенно изменял сам порядок наследова­ния. Впервые были выделены шесть разрядов наследников, каждый после­дующий разряд призывался к наследству при отсутствии наследников пре­дыдущего разряда. Изучение круга наследников было бы неполным без указания тех лиц, которые не могут являться наследниками по закону. Именно в проекте Гражданского Уложения впервые в российском гражданском праве появился институт недостойного наследника.

Дореволюционное гражданское право предусматривало два порядка наследования для детей: общий (для законных и узаконенных) и специальный (для внебрачных и усыновленных)[6].

В теории дореволюционного наследственного права России существовали разные подходы правам пережившего супруга. Наследственная доля супругов – указная часть содер­жит в себе элементы обязательной доли, так как величина указной части была императивно определена законом, не подлежала изменению, выде­лялась в первую очередь и независимо от наличия завещания или других наследников и их согласие на это.

Проект Гражданского Уложения внес революционные по своему характеру изменения в наследственных правы супругов. Предполагалось, что переживший супруг наследует вместе с лицами первых трех разрядов. При их отсутствии он становится единственным наследником.

Становление наследственного права советской России происходило в несколько этапов. Первым этапом считается принятие Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования», в соответствии с которым имущество умершего являлось трудовой собственностью. Декретом устанавливалось ограничение стоимости имущество, которое может быть передано в наследство. Стоимость данного имущества не должна была превышать более 10 тыс. руб. Имущество наследодателя могли получить лица, строго оговоренные в законе (супруг, прямые родственники, братья, сестры). При помощи введения Декрета представлялось ограничить возможность наследования имущества умершего, а в дальнейшем упразднить институт наследования. Это обусловливалось отсутствием частной собственности в принципе.

Особое внимание следует обратить на этот акт, принятый в апреле 1918 года, который сыграл значительную роль не только в наследственном праве, но и в гражданском, да и в целом в жизни всего общества. Принятие этого акта всецело отражает происходившие в России революционные перемены. Название этого акта говорит само за себя – Декрет ВЦИК от 27/14 апреля 1918 года «Об отмене наследования» [7].

Этим декретом отменялось наследование как по закону, так и по духовному завещанию. После смерти владельца все его имущество (как движимое, так и недвижимое) становилось государственным достоянием Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сёстры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества.

Интересно и характерно и то, что Декрет «Об отмене наследования» имел обратную силу по отношению ко всем наследствам, открывшимся до его издания, если наследственное имущество ещё не приобретено наследниками или если даже и приобретено, но наследники ещё не вступили во владение этим имуществом.[8]

Этот декрет действовал недолго, но нанес колоссальный ущерб не только интересам отдельных граждан. Наличие имущества, оставшегося после умершего, но ещё не переданного и не учтённого соответствующими органами РСФСР, давало благоприятную почву для расхищения этого имущества.

После революции 1917г. значение родства значительно уменьшилось. Это выра­зилось в предоставлении наследственных прав очень узкому кругу лиц, связанных родственным союзом с наследодателем: его детям, внукам и правнукам (ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.).

В юридической литературе этого периода прослеживается идея, что важнейшим основанием наследования по закону является не столько родственный союз, а сколько хозяйственно-трудовая деятельность наследодателя и наследника.

Проводя анализ одной из лучших работ по советскому наследственному праву выдающегося ученого – юриста В.И. Серебровского «Очерки советского наследственного права»[9], изданные в 1953 году, С.М. Корнеев указывает на то, что из содержания книги видно следующее: советская власть скоро забыла об отмене права наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде, например, регулирование наследования по завещанию)[10].

Вторым этапом развития наследственного права принято считать принятие ГК РСФСР 1922 г., которым был изменен круг наследников (супруг, прямые наследники, нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти). С принятием ГК РСФСР был принят институт завещания, которым ограничивался установленный законом круг наследников, завещателю предоставлялось право лишить всех наследников наследства, при этом все имущество отходило государству. Приращение наследственной доли наследуемого имущества не допускалось.

И это подтверждает принятый 31 октября 1922 года и введённый в действие с 1 января 1923 года Гражданский кодекс РСФСР, который существенно изменил подход к наследственному праву. Гражданский ко­декс РСФСР 1922 г. отражал черты политики советского государства. В наследственном праве это проявлялось в ограничении предельного размера наследственного имущества определенной суммой, в определении предельно узкого круга наследников и в самом порядке наследова­ния.

В частности, ст.416 ГК РСФСР (1922г.) указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 000 золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом, если стоимость наследства превышала указанную сумму, то производился раздел наследственного имущества и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Согласно ст. 418 ГК РСФСР 1922 г. круг наследников ограничивал. Наследниками по закону были только прямые нисходящие наследодателя, переживший супруг, его дети, внуки, правнуки, нетрудоспособные и неимущие лица, находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти (с 1926 г. наследниками признаны и усыновленные лица). При этом, необходимо отметить, что ограничение распространялось на наследников и по закону, и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между вышеуказанными лицами[11].

Отсутствовала очередность наследования, то есть все наследники призывались одновременно и делили наследственное имущество поровну. В этот период не учитывались степени родства, родители были лишены самостоятельных наследственных прав, отсутствовало право представления.

Следующий этап развития наследственного права связан с окончанием Великой Отечественной войны. Теперь наследование было возможно только при определенных условиях: супруги должны были быть зарегистрированы в браке, иждивенцы для получения обязательной наследственной доли должны проживать с умершим не менее одного года до его смерти, установлены очереди наследования, наследниками признавались внуки и правнуки, увеличился размер обязательной доли. Если на момент открытия наследства не имелось ни одного наследника по закону, разрешалось завещать имущество иному лицу[12].

Как отмечал Серебровский В.И. в своей работе «Порядок призвания наследников по закону»[13], до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» ближайший родственник (например, сын) не устранял от наследования более отдаленных родственников (внуков); все они призывались к наследованию совместно. Только после издания Указа и внесения соответствующих изменений в ст. 418 ГК РСФСР (1922 г.) родственному союзу возвращается его значение.

Указ от 14 марта 1945 г. не только расширил круг наследников по закону, что имело принципиально важное значение, но и в корне изменил ранее действовавший порядок призвания наследников по учетом степени родственной близости наследников с умершим и состояния их трудоспособности.

Исходя из этого, Указ от 14 марта 1945 г. ввел в советское право ранее ему неизвестные очередность призвания наследников по закону и так называемое право представления. Круг лиц определялся наличием родственной связи между наследодателем и наследником. Родителям были предоставлены самостоятельные наследственные права, однако очеред­ность призвания к наследству зависела от их трудоспособности.

Согласно Указу от 14 марта 1945 г. и ст. 418 ГК РСФСР (1922г.) в новой редакции наследники по закону делятся на три очереди. Наследниками первой очереди являлись: дети, усыновленные, переживший супруг, нетрудоспособные родители, а также другие нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Внуки и правнуки наследодателя, а также нисходящие усыновленного, наследуют только по праву представления. Но в этом случае они также входят в число наследников первой очереди. К наследникам по закону второй очереди относятся трудоспособные родители; к наследникам третьей очереди - братья и сестры наследодателя. За полным отсутствием наследников всех трех очередей наследственное имущество переходило как выморочное к государству.

В пределах каждой очереди наследство делилось между наследниками по закону на равные доли (ст. 420 ГК РСФСР (1922г.)). Внуки наследодателя, призванные к наследованию по праву представления, делили между собой поровну ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю (ч. 2 ст. 420 ГК РСФСР).

Серебровский В.И. обращает особое внимание наследование имущества пережившим супругом. «При наличии в числе наследников по закону пережившего супруга применяются следующие правила: переживший супруг имеет право на долю в совместно нажитом в браке с наследодателем имуществе, согласно правилам ст. 10 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР (и соответствующих статей кодексов о браке, семье и опеке других союзных республик), и на равную долю с другими наследниками в остальной части имущества, переходящей по наследству»[14].

Таким образом, после смерти кого-либо из супругов сначала устанавливается доля пережившего супруга в совместно нажитом во время брака имуществе (обычно половина), а оставшаяся часть имущества подлежит разделу на равные части между наследниками по закону, в число которых входит и переживший супруг.»[15] .

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 года, вступивший в силу с 1 октября 1964 года и действовавший с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001г.) расширил круг наследования по закону и по завещанию. Так, ГК РСФСР (1964 г.) предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. При наследовании по закону наследниками в равных долях являлись: наследники первой очереди - дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. К наследникам второй очереди были отнесены братья и сестры умершего, его дед и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследники II-ой очереди призывались к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников I-ой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники I-ой очереди лишены завещателем права наследования. К числу наследников по закону относились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Внуки и правнуки наследодателя являлись наследниками по закону, если ко времени открытия наследства не было в живых того из их родителей, который был бы наследником; они наследовали поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

В связи с внесенными Федеральным законом от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» [16] изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех.

При наследовании по закону наследниками в равных долях являлись в III-ю очередь - братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя), в IY-ую очередь - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабушки.

Расширился также и круг наследников по праву представления. Дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) стали призываться к наследованию по закону, по общему принципу, права представления: если ко времени открытия наследства не было в живых того из их родителей, который был бы наследником; они наследовали поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Однако, этим Федеральным законом от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ не было придано обратной силы норме, расширившей круг наследников по закону. Действие любого вновь принятого закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По общему, правилу круг наследников и состав наследственного имущества определяются по закону, действовавшему на время открытия наследства. Это правило не применяется, если иное специально предусмотрено законом. В связи с чем действие этого закона распространялось только на наследственные правоотношения, возникшие после введения его в действие, т.е. закон применим был, если наследство открылось после 17 мая 2001 г. Часть третья ГК РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.

С принятием Госдумой РФ 1 ноября 2001 г. третьей части Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел V «Наследственное право», общество обрело вполне современное наследственное право, которое не только развивает отдельные нормы наследования имущества и имущественных прав, но и урегулирует разрешение споров, возникающих в судебной практике.

И в настоящий момент можно смело сказать, что процесс развития и совершенствования наследственных отношений в России продолжается и связан с воплощением в жизнь механизма налоговых льгот при оформлении прав на наследство, вплоть до их отмены.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли[17]. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);

2) нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);

3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;

5) нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);

6) иные нормативные акты.

1.2. Основные понятия о наследовании

Наследованиеэто переход после смерти лица его имущества (наследства), прав и обязанностей на имущество к другим лицам, чей круг определен завещанием покойного или правилами наследования по закону. Совокупность прав и обязанностей, переходящих к наследникам составляют наследство, которое определяется наследственным имуществом и неимущественными правами, принадлежащим наследодателю на праве частной собственности[18].

Конституция РФ признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иную форму собственности[19] (ч. 2 ст. 8), а также гарантирует владеть любой собственностью и имуществом, которое разрешено законом. В частной собственности граждан могут находиться земля и другие природные ресурсы (ст. 40). Граждане РФ вправе владеть, распоряжаться и использовать своё имущество, как в одиночку, так и совместно с другими лицами, по закону никто не может лишить собственника его личного имущества. Данное решение принимает только суд.

Согласно ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством. В связи с этим все граждане России имеют равные права, которые не зависят от пола, расы, а также от национальности, языка и места происхождения, а также независимо от имущественного, должностного положения. Место жительства, отношение к религии, убеждения, и другие обстоятельства, так же не влияют на права наследования. Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими институт наследования.

Определение наследования дано в ст. 1110 ГК РФ, которая устанавливает, что при унаследовании имущество умершего, наследство и унаследованное имущество, переходит иным лицам в порядке основного правопреемства, т.е. в прежнем виде и в один и тот же момент.

Универсальное правопреемство – это переход имущества от умершего к наследнику (наследникам) в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент. Подразумевая под наследством всю совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от его местонахождения, наследники приобретают права на часть наследственного имущества, независимо от того, известно оно или неизвестно наследникам[20].

Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно было на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении).

Все наследники принимают наследственное имущество как единое целое, включая долги в составе наследства, и распределяются между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы[21]:

1) принцип универсального наследственного правопреемства;

2) принцип свободы завещания;

3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;

4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

5) принцип свободы выбора наследников;

6) принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом, не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то, что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

Современное понятие «наследство» раскрывается через определение состава наследства, т.е. того, что входит и что не входит в состав наследства, что возможно и что невозможно получить по наследству.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят:

- вещи;

- другое имущество,

- имущественные права и обязанности;

- право на денежные средства, в отношении которых было составлено завещательное распоряжение в банке[22].

Следует отметить, что не входят в данный состав:

-обязанности и права, которые непосредственно связанны с личностью наследодателя, а в частности права на алименты, а также возмещение вреда, причиненного здоровью и жизни гражданина;

- а также права и обязанности, которые не допускают переход в порядке наследования и не допускается ГК РФ или другими законами;

- другие нематериальные блага, и личные неимущественные права[23]

Наследственное право напрямую связано с имущественными и неимущественными отношениями. Наследственные имущественные отношения регулируются гражданским правом.

Имущественные отношения – это отношения, которые возникают по поводу имущества, материальных благ[24]. Особенностью имущественных отношений является то, что они имеют товарно-денежную форму (т.е. имеют стоимостный характер, связаны с экономическим оборотом, с оборотом товаров и денег), имеют эквивалентно- возмездный характер ( т.е. в процессе обмена стоимости товара (работы, услуги) соотносятся с той денежной суммой, которая выражается в цене товара), связаны с принадлежностью или переходом имущества от одних лиц к другим[25].

Отношения, связанные с принадлежностью имущества (т.е. с нахождением имущества у наследодателя) означают, что наследодатель владел, пользовался и мог распорядиться им в завещании. Наследодатель вправе осуществлять свои правомочия самостоятельно и независимо от третьих лиц. Вещные отношения имеют своим непосредственным объектом вещь.

Отношения, связанные с переходом имущества от одного лица к другому –это конкретные правоотношения при наследовании по закону или по завещанию, т.е. при переходе имущества после смерти его собственника. Эти отношения называются обязательными[26].

Личные неимущественные отношения характеризуются тем, что их предметом являются нематериальные блага, они лишены экономического характера и неотделимы от личности человека.

Личные неимущественные права и обязанности, а также другие нематериальные блага, которые могут учитываться при формировании состава наследства, можно подразделить на две подгруппы:

- обязанности и права, связанные неразрывно с самой личностью наследодателя, и в частности на право алиментов. Право на получение возмещение вреда, причиненного здоровью и жизни наследодателя, которые не допускают права и обязанности в порядке наследования Гражданским кодеком РФ и другими законами, актами и постановлениями;

- личные нематериальные блага и другие неимущественные права, например, честь и достоинство личности, репутация, неприкосновенность личности и др. (ст. 150 ГК РФ).

Из этого следует что, наследство (наследуемое имущество) – это вещи и имущество, а также имущественные и некоторые неимущественные обязанности, и права наследодателя, непрекращающиеся в связи с его кончиной, и переходят на основании норм наследственного права к его наследникам.

Объектом наследственных отношений может быть вещь, иное имущество, а также нематериальные блага, принадлежащие на праве собственности умершему лицу (наследодателю). На праве наследования может переходить любое имущество и благо, принадлежащее наследодателю, если только оно не связано неразрывно с личностью наследодателя[27].

Переход наследства осуществляется посредством завещания, на основании закона и называется «универсальное правопреемство»[28]. Передача прав и обязанностей наследникам от умершего лица возможна, если только они принадлежали последнему. Не принадлежащие права и обязанности наследодателю не могут быть переданы на основании наследования.

Вместе с имуществом в наследство переходят и обязанности по его содержанию, по расчетам с долгами, которыми обременено данное имущество.

Неимущественные права, связанные неразрывно с личностью, не могут быть объектом наследования. Однако законами и иными нормативными актами предусмотрены категории прав, которые могут быть переданы в порядке наследования (право на издание книги, если она не была издана при жизни наследодателя по каким-либо основаниям, право на охрану прав авторства и иные права).

Круг субъектов наследственных правоотношений может определяться как при помощи завещания, так и на основании закона.

Наследниками могут быть как физические, так и юридические лица. При этом первые не обязательно должны быть гражданами страны, гражданином которой является наследодатель. Наследниками могут быть иностранные лица (в данном случае существуют ограничения по наследованию земельных участков), лица без гражданства, а также юридические лица, российские и международные организации, иностранные государства, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования[29].

Необходимо отметить, что наследником может быть только то юридическое лицо, которое существует на момент открытия наследства. Правопреемник юридического лица не является наследником.

Однако закон предусматривает призвание к наследованию по завещанию и в силу закона не только граждан, уже родившихся на момент открытия наследства, но и тех, кто еще не родился. Привлечение неродившегося гражданина к наследованию возможно только в том случае, если он был зачат до смерти наследодателя. Несмотря на то, что неродившийся ребенок также принимается во внимание при определении наследства, однако субъектом наследственных правоотношений он становится только после своего рождения, с оговоркой, что он родится живым. В случае рождения ребенка мертвым, он не считается призванным к наследству. Если при открытии наследства имеется зачатый ребенок, раздел наследуемого имущества откладывается до его рождения.

В случае наследования всего имущества завещателем Российской Федерации (в данном случае речь идет о так называемом выморочном имуществе), она не вправе отказаться от его принятия, так как при отказе от принятия наследства Российской Федерацией имущество приобретает статус бесхозного имущества, при этом автоматически оно зачисляется за РФ.

Законом определена категория наследников, которые не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию – недостойные наследники, т. е. те граждане, которые своими умышленными противоправными действиями стремились увеличить им или другим наследникам долю наследства[30]. Такое обстоятельство должно быть подтверждено судебным приговором. Данная норма применяется лишь только к тем лицам, которые совершили эти деяния с прямым или косвенным умыслом. На лиц, совершивших деяния по неосторожности, данная норма не распространяется. Недостойными наследниками могут быть призваны также и лица, имеющие право на обязательную долю, т. е. иждивенцы, несовершеннолетние, нетрудоспособные и недееспособные наследники. Не обладают правом на наследование также родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства их права не восстановлены. Если наследники не исполняют обязанности по содержанию наследственного имущества, на основании судебного решения они могут быть признаны недостойными наследниками[31].

2. Общие положения о наследовании

2.1. Открытие наследства

В соответствии с частью третьей Гражданского кодекса РФ вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано определение: круга наследников; состава наследственного имущества; начала течения срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство. Открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Юридическими фактами для открытия наследства закон признает[32]:

- смерть гражданина;

- объявление гражданина умершим, регламентированное ст. 45 ГК РФ.

Исходя из положений ст. 1113 ГК РФ о том, что наследство открывается со смертью гражданина, необходимо четко определить момент – время открытия наследства. Согласно ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда[33].

Особое внимание следует обратить на положения п.2 ст.1114 ГК РФ, которые регламентируют с одной стороны, как бы частный случай, но с другой стороны встречающийся в последнее время довольно нередко и вызывающий много вопросов – это случаи смерти родственников одновременно. В подобных случаях Гражданский кодекс РФ, в целях наследственного правопреемства «граждане, умершие в одни и тот же день считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.»

Одновременной смертью считается смерть, наступившая не только одномоментно, но и смерть, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, в пределах одних календарных суток, исчисляемая часами юридического значения не имеет. Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Нотариусом заводятся отдельные наследственные дела.

Однако, если один из наследников умер позже первого, но уже на следующие календарные сутки, например, он умер в 22 часа 45 минут, а другой в 00 часов 15 минут, соответственно происходит переход календарных суток, последний считается умершим позднее первого.

Время открытия наследства имеет особо важное практическое значение. Наследники могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК РФ[34].

Также время открытия наследства имеет существенное значение при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство. Согласно п.45 Инструкции Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 «По применению Закона Российской Федерации «О государственной пошлине» за выдачу свидетельства о праве на наследство пошлина взимается со стоимости имущества, переходящего в порядке наследования на день открытия наследства.

Федеральным законом от 1.07.2005 г. № 78-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2006 г. отменен налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. Также внесены изменения в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ, касающиеся обложения налогом на доходы физических лиц доходов в денежной и натуральной формах, получаемых от физических лиц в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. Отменяется налогообложение любого имущества, полученного в порядке наследования, но не дарения.

Поскольку переходных положений по уплате налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, Законом № 78-ФЗ не предусмотрено, действие этого Закона распространяется на получение в собственность имущества, переходящего физическим лицам в порядке наследования, наследование которого открылось после 1 января 2006 г.

«Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20 ГК РФ).

Если последнее место жительства наследодателя, неизвестно местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости[35]

Место открытия наследства имеет немало важное значение, так как если место открытия наследства определено неправильно, то может возникнуть сложная и запутанная ситуация, когда у разных нотариусов в отношении имущества одного и того же наследодателя будет заведено несколько наследственных дел, что неизбежно может повлечь нарушение или ущемление прав и законных интересов отдельных наследников.

Таким образом, на наш взгляд, нотариусам следовало бы учитывать разъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР от 21 апреля 1980г., хотя формально и отменённые, но большинство из которых до настоящего времени не утратили своей актуальности.

Когда установить место жительства гражданина на территории Российской Федерации не представляется возможным, место открытия наследства в Российской Федерации определяется по месту нахождения имущества наследодателя, а если имущество расположено в разных местах, то по месту нахождения наиболее ценной его части[36].

Место нахождения наследственного имущества может подтверждаться следующими документами: выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; справками органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц; справками органов МВД о регистрационном учете транспортных средств, залоговыми билетами по вещам, сданным в ломбард, справками жилищных организаций либо местных администраций о вещах, находящихся на ответственном хранении, и др.

Ценность наследства определяется на момент его открытия, исходя из суммарной рыночной стоимости наследственного имущества, и подтверждается соответствующими актами либо справками об оценке.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества (место нахождения недвижимого имущества (дома, квартиры или иного имущества), место постановки на учет автомототранспорта, места нахождения банка, в котором открыт счёт на имя наследодателя, и т.п.) Если же имущество наследодателя находится в разных местах, то местом открытия наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества[37].

Проблемным остается определение места открытия наследства после смерти беженцев и вынужденных переселенцев. Такие лица до приобретения ими постоянного жилья на территории Российской Федерации считаются находящимися на временном поселении.

Следовательно, вопрос о месте открытия наследства при его возникновении должен решаться либо с учетом установления места нахождения их имущества, либо, в отсутствие последнего, по решению суда. Однако подобная ситуация вряд ли может считаться удовлетворительной, в связи с чем от законодателя требуется скорейшее ее разрешение. Возможным вариантом выхода из подобного положения могло бы быть признание местом открытия наследства места пребывания указанных лиц.

2.2. Субъекты наследования

Гражданский кодекс РФ определяет круг лиц, которые могут быть наследниками. В соответствии со статьёй 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства[38].

Юридические лица, субъекты Российской Федерации, городские и муниципальные образования, иностранные и международные организации могут выступать в качестве наследников, однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания[39]. Российская Федерация может быть наследником как по завещанию, так и по закону.

Считаем необходимым здесь же отметить, что Гражданский кодекс РФ также определил и круг граждан, которые не имеют права на получение наследства. Законодатель именует их как «недостойные наследники».

Недостойными признаются две категории наследников: наследники, которые не имеют права наследовать, и наследники, отстраненные судом от наследования[40]. Круг лиц, не имеющих права наследовать, практически не изменился по сравнению с кругом лиц, закрепленным в ст. 531 ГК РСФСР.

Необходимо отметить, что для признания родителей недостойными наследниками после своих детей, по данному основанию необходимым условием является решение суда о лишении их родительских прав. Отдельного решения суда о признании таких наследников недостойными не требуется. Нотариус может решить вопрос о признании недостойным наследником самостоятельно, отказав в выдаче свидетельства о праве на наследство, если нотариусу предоставлено решение суда о лишении родительских прав и нет доказательств их восстановления к моменту открытия наследства. Следует отметить, что данная категория недостойных наследников устраняется только от наследования по закону[41].

Граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Обязанность по содержанию наследодателя возникает у наследника в силу алиментного обязательства. Например, уклонявшиеся от содержания дедушки или бабушки, родителей, нетрудоспособных братьев и сестер. В соответствии с Семейным кодексом РФ алиментные обязательства могут устанавливаться между родителями и детьми - ст.ст. 80, 88 СК РФ, супругами - ст. 89 СК РФ, братьями (сестрами) - ст. 93 СК РФ, дедушками (бабушками) и внуками - ст. 94, 95 СК РФ, пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой) - ст. 97 СК РФ, которые являются наследниками по закону.

Факт злостного уклонения наследника от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может быть установлен только в судебном порядке и подтверждается приговором суда (ст. 157 УК РФ), решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов (ст. 115 СК РФ) и другими доказательствами.

Иск об устранении от наследования может быть подан только заинтересованным лицом - наследником по закону[42].

Противоправные действия в отношении наследодателя или кого-либо из наследников могут быть только умышленными. Неосторожные действия наследника, повлекшие, например, смерть наследодателя, не служат препятствием для призвания к наследству. Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками и лица, совершившие общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, так как они в момент совершения деяния были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В отношении таких лиц выносится не приговор, а определение суда об освобождении от уголовной ответственности.

Для отнесения наследника к числу недостойных мотив совершенных им действий не имеет значения. Противоправные действия должны способствовать, то есть являться причиной призвания недостойного наследника или других лиц к наследованию или увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства.

Лицо, совершившее умышленное преступление, повлекшее смерть наследодателя, отстраняется от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получение наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения и тому подобное).

Наследник признается недостойным независимо от того, совершал ли он противоправные действия в своих интересах или в интересах других наследников.

Наследник утрачивает право на наследство только тогда, когда обстоятельства, являющиеся основанием к устранению от наследства, будут подтверждены либо приговором суда по уголовному делу, либо судебным решением по гражданскому делу. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, специального решения суда о признании его недостойным наследником не требуется, этот вопрос решает нотариус[43].

Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться, например в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказ получателей - от завещательного отказа. В подобных случаях вопрос о признании наследника недостойным решается судом[44].

По основаниям, предусмотренным статьей 1117 ГК РФ, недостойными могут быть признаны и другие субъекты наследственного права: обязательные наследники (ст. 1149 ГК РФ) и отказополучатели (ст. 1137 ГК РФ).

В случае, когда недостойный наследник всё – таки получил имущество из состава наследственного имущества, он обязан его возвратить достойным наследникам. При отказе от возврата полученного имущества, заинтересованным лицам из числа достойных наследников следует обращаться в суд[45].

Вопрос о количестве очередности в праве наследования, в том числе и порядок вступления в наследство четко регулируется статьями №1142 — №1146 главой 63 Гражданского Кодекса РФ. 

Круг наследников по закону включает 7 основных очередей. Это те лица, которые находились в родстве с наследодателем. Но определяется и 8 очередь лиц, которые не всегда являются родственниками. Это те, кто находился на иждивении у умершего. Выделяют следующие очереди[46]:

- 1 очередь – супруг и дети, а также родители;

- 2 очередь – бабушки и дедушки, братья и сестры;

- 3 очередь – дяди и тети;

- 4 очередь – прадедушки и прабабушки;

- 5 очередь – двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные внуки;

- 6 очередь – двоюродные правнуки и двоюродные племянники, двоюродные дяди и тети;

- 7 очередь – пасынки и падчерицы, отчим и мачеха;

- 8 очередь – лица, которые находились у мершего на иждивении.

У наследников последующей очереди появляется право наследства, если отказываются от своих долей или отсутствуют лица из предыдущей очереди. Право на их часть будут иметь наследники третьей очереди, если отсутствуют наследники двух предыдущих очередей. Только в данной ситуации они могут рассчитывать на получение недвижимости и прочего имущества.

Отсутствие наследников выражается в следующем[47]:

  1. Фактически нет наследников приоритетной очереди или очередей.
  2. Юридически фиксируется непринятие наследства.
  3. Наследники по закону более приоритетной очереди лишились своего права.
  4. Поступил отказ от наследования от лиц из приоритетных очередей.

Если присутствуют лица первой очереди, между ними наследство делится в равных долях. У супруга же есть право получить половину имущества, совместно нажитого во время брака.

2.3. Способы наследования

Законодательство Российской федерации указывает, что есть два варианта вступления:
1. По завещанию. 

2. По закону.

По завещанию. Ст. 1118-1140 Гражданского кодекса определены особенности и частные случаи наследования по завещанию. Завещание может совершаться гражданином РФ, в момент его совершения обладающим полной дееспособностью. Завещание выполняется лично и запрещает участие представителей[48].

Завещателю принадлежит абсолютное право завещать имущество по своему усмотрению, определять доли, лишить наследства наследников по закону без указания на то причин[49]. Кроме того, Кодекс предусматривает возможность внесения в завещание ряд иных распоряжений. Свободу завещания могут ограничить правила об обязательной доле, которые раскрываются в статье 1149. Завещание составляется на все имущество или его часть, с этой целью могут быть составлены несколько документов.

Гражданский Кодекс Российской Федерации предполагает указание в завещании подназначенного наследника, к которому перейдет право собственности на имущество, если основной наследник скончается до момента открытия документа.

Если документ предполагает несколько наследников и не содержит в себе информации о долевом делении, все имущество будет разделено в равных частях, о чем указано в Статье 1122 Гражданского Кодекса.

Если речь идет о долевом завещании вещи, которая не может быть разделена, завещание не признается недействительным и возможность распоряжения вещью определяется в долях, которые диктуются стоимостью[50]. Российское законодательство часто сталкивается с возникновением споров в отношении таких вещей, поэтому порядок использования в дальнейшем будет определен в судебном порядке.

Законом РФ предполагается соблюдение конфиденциальности завещания, т.е. лица, которые удостоверяют завещание, нотариус и переводчик не в праве до дня открытия документа оглашать его содержание, внесенные изменения или отмену. Кодекс в случае нарушения данного закона позволяет завещателю требовать компенсацию морального ущерба[51].

Статья 1124 определяет порядок и формы совершения завещания. Так оно в обязательном порядке должно иметь письменную форму и пройти процесс подтверждения нотариусом. В ряде случаев, которые предусмотрены Статьями 1125, 1127 и 1128 данного Кодекса удостоверение может проводиться иными лицами. В противном случае завещание признается недействительным и наследство распределяется на основе закона[52].

Свидетелями составления и подписания документа не могут быть нотариус, лицо, в пользу которого составлено завещание, его родители, дети и супруг, неграмотные и лица, которые в недостаточной мере владеют языком и являются недееспособными.

Завещание в обязательном порядке должно содержать информацию о месте и дате его удостоверения, подпись завещателя. Если последний в силу своей физической недееспособности или неграмотности не может подписать завещание, данный акт может быть выполнен другим гражданином в присутствии нотариуса[53]. Гражданский Кодекс предполагает обязательное наличие информации о причинах такого действия и полную информацию (ФИО, место жительства) гражданина, осуществившего подпись.

По закону. Для такого варианта вступления в наследство не требуется наличие завещания наследодателя. По завещанию имущество переходит к приемникам в порядке очередности.

Как уже было отмечено ранее, очередь вступления прав на наследство выглядит так:

  1. Самые родные – дети, супруги, родители, внуки. 
  2. Братья/сестры, дедушки/бабушки. 
  3. Дяди/тети. 
  4. Двоюродные братья/сестры, двоюродные племянники. 
  5. Двоюродные внуки.
  6.  При отсутствии родственников, имущество переходит гражданству. 

Так же, существуют наследники, которые при любом раскладе не имеют права на получения наследства[54]:

  1. Родители, которые лишены прав на ребенка. 
  2. Те, кто совершил преступление или только замах на наследодателя, или законных наследников. Порядок вступления в наследство регулируется главой 63 ГКРФ. Очередность наследников указана в статьях № 1142-1145 главы 63. Именно в этих статьях в новом году произошло некоторое изменение, важные поправки. 

Наследование по закону поправки 2017 года не очень серьезные, но уточняют некоторые не детали по поводу наследования по закону. Они прописывают, когда именно будет открыто наследование. 
Не дата смерти по документам стает открытием наследства, а когда случилась смерть. До этого исправления считалось иначе. Поправки в данных статьях законодательства дают основание на получения имущества на дату смерти, но если ее установить невозможно, тогда все будет действовать, как и раньше – в старом законе. 

Гражданским Кодексом Российской Федерации главой 63, статьями № 1142-1146 регулируется количество очередности по поводу права на наследство, плюс – порядок вступления в него. В статье № 1147 говорится о получения наследстве для усыновленных детей. За статьей № 1148 ГК Российской Федерации существует восьмая очередь наследников – иждивенцы. 

3. Вопросы вступления в наследство

Итак, по Гражданскому Кодексу РФ и его статьям № 1142-2246 можно сказать, как вступает в силу наследование по закону. 

Для того чтобы вступить в наследство, в первую очередь, следует собрать все необходимые для этого документы. 

Нужно предоставить такие бумаги[55]:

• Оригинал и копия свидетельства о смерти. 

• Выписка из домовой книги с наличием в ней всех, кто прописан в доме до момента гибели наследодателя.

 • Документы, что могут подтвердить родственную связь – свидетельство о браке, о рождении и т.д. 

• Паспорт гражданина России. 

• Необходимые справки и свидетельства.

Если наследством выступает квартира, требуются дополнительные документы:

• Правоустанавливающие документы (оригинал и копии). 

• Копия финансового лицевого счета. 

• Справка с Бюро Технической Инвентаризации, в которой описана оценка имущества. 
• Документ об отсутствии задолженностей по коммунальным услугам.

Если наследством выступает земельный участок — плюс такие документы, как:

• Техпаспорт с Бюро Технической Инвентаризации. 

• Справка с БТИ, в которой описана оценка имущества.

 • Документ об отсутствии задолженностей за участок. 

• Справка о рыночной стоимости и план участка. 

Если наследством является авто, предоставляются дополнительно:
• Правоустанавливающие документы на транспорт (оригинал и копии). 

• Оценочный документ на автомобиль. 

В случае наследования ценных бумаг, прибавляются такие документы:
• Документы, что подтверждают банковские вложения.

  • Выписка из реестра акционеров, и название организации в полном виде. 

• Сберегательная книжка.

  • Справка о рыночной стоимости наследуемых бумаг. 

Как видим, помимо основных бумаг, для каждого вида наследства прилагается дополнительный перечень документов, необходимых для получения наследованного имущества.

После того, как собрали все документы, стоит определить наличие завещания. Чтобы это сделать, нужно пойти к нотариусу. Если вам знакома его фамилия и имя, то не стоит тянуть время и можно обратиться сразу к нему. Лучше обратиться к специалисту, ведь именно он сможет уточнить все нюансы вашего случая. 

В нотариальной конторе вам расскажут и детально уточнят все нюансы при вступлении в наследство, и порядок для оформления важных документов. У нотариуса человек пишет согласие и подтверждение на принятие имущества, или же, если того хочется, отказ от него. Принимая наследство, вы не можете отказаться от долговых обязательств, которые связаны с данным наследством. 

При обращении к нотариусу, нужно будет выплатить госпошлину, которая для первостепенных наследников составит 0,3%, а остальных родственников – 0,6%. После всего этого можно смело оформлять переход новой собственности. 
Законодательством России записаны сроки для вступления в наследство. День смерти по официальным сведениям – вот начало открытия собственности покойного. С начала этой даты законодательство для принятия наследства или наоборот – отказа от него, выделяет полные 6 месяцев[56]
Возможно продление полугодичного срока. Сделать это можно при наличии таких случаев[57]:

• Если главный наследник отказался от наследства в течении этого времени. 
• Если не знали о дате смерти родственника и можете это доказать. 

• Если первоочередный наследник получил отказ.

  • Если главный наследник скончался до того, как принял право на наследство. 
Окончательным этапом всего этого процесса будет обращение в службу государственной регистрации для оформления на вас новой собственности. Конечно, для этого необходимы главные документы, но с этим проблем ни у кого не будет.

Регистрация длится 3 календарных месяцев, после чего вы – владелец имущества или его части. 

Для получения наследства по закону, необходимо пройти несколько шагов:
1. В кабинете у нотариуса написать соответствующее заявление на получение наследства. Если наследием является недвижимость, то заявление можно не писать, будет достаточно, что родственник оплачивает все услуги, связанные с квартирой или домом.

2. Собрать пакет документов, который необходим для оформления. К ним входят: оригинал и копия свидетельства о смерти; выписка из домовой книги с наличием в ней всех, кто прописан в доме до момента гибели наследодателя; документы, что могут подтвердить родственную связь – свидетельство рождения, свидетельство о браке и т.д.; паспорт гражданина России; справки и свидетельства. 

3. Выплатить госпошлину, стоимость ее скажет нотариус, или пошлина зависит от рыночной стоимости наследства. Пошлина не уплачивается только в том случае, если наследство – это недвижимость и родственник живет в этом доме.

4. Через полгода в нотариальной конторе наследнику выдадут свидетельство права на имущество. Но этот документ можно выдать и раньше 6 месяцев. Делается это только, если нотариус окончательно уверен, что вы – единственный наследник. И то, большинство случаев показываю, что конторы не соглашаются это делать, ведь нет 100% уверенности, что через месяц не появится еще один претендент. 

5. Документацию стоит подать в Росреестр для регистрации приобретенного имущества. Для этого процесса необходимо предоставить: паспорт с российским гражданством; договор о приватизации (если такой существует); свидетельство, выданное нотариусом, которое подтверждает права на имущество; квитанцию с суммой оплаты госпошлины (не менее 2000 рублей). Регистрация в Росреестре будет длиться 3 месяца. 
Иждивенцы – это те наследники, которые не есть родственниками покойного, но проживали с ним в одном доме и были членом его семьи[58]
Законодательство говорит, что такие люди идут в наследство в любой очереди и почти ничем не отличаются от родственников. Необходимо подтвердить то, что иждивенец раньше проживал вместе с умершим. Но не меньше 12 месяцев. Такими бумагами могут быть показания соседей, врачей, учителей и остальных очевидцев. 

Чтобы наследование их части проходило гладко и без происшествий, необходимы и документальные подтверждения. Если таковых нет, то придется унаследовать свою долю с помощью суда. При этом процессе, нужно будет предъявить справку с места жительства и пенсионную книгу. 
Поправки наследства по закону, которые были приняты в начале 2017 года, помогут лучше разобраться в тончайших нюансах получения наследства. По данному законодательству, если не объявится наследник в течение 1 года, то распоряжаться имуществом будут власти данного региона, в котором проживал покойный[59].

Статья 1147 регулирует отношения наследодателей, усыновивших детей. 
При этом необходимо отметить, что действующим законодательством все разновидности родственных взаимоотношений систематизированы в подгруппы, в зависимости от того какая именно степень родства у того или иного родственника. 

Для вступления в наследство необходимо обращаться к нотариусу, который расположен в том же регионе, где до этого проживал наследодатель[60]
Важно отметить, что у каждой категории родственников имеется своя очередность, и нарушить ее невозможно.

Как показывает практика, в 85% случаях, наследниками являются родственники из 1 и 2 очереди.

Далее рассмотрим, как вступает в силу наследование по завещанию.

Составление завещания позволяет серьезно сократить сроки принятия наследства и избежать многих споров. Благодаря завещанию, удается урегулировать долю каждого в получаемом имуществе. Поэтому наличие такого документа изначально упорядочивает взаимоотношения сторон при вступлении в наследство. Однако и при таких обстоятельствах возможны споры и конфликты. При отсутствии готовности к компромиссу единственным способом разрешения разногласий является подача обращения в судебные органы и следующее за ним разбирательство[61]

Закон весьма подробно оговаривает вступление в наследство. Для этого необходимо оформить документы и соблюдать определенный порядок действий. 
Следует выделить несколько основных этапов процедуры вступления в право наследования[62]:

• Нужно собрать документы. В том числе — получить подтверждающие бумаги о смерти. Кроме того, необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность. Поскольку заверенное завещание хранится у нотариуса, то подтверждать свое право на наследство не нужно; 

• С указанными документами нужно обратиться к нотариусу, у которого было оформлено завещание. Нотариус обязан проверить подлинность документов и убедиться в личности лица. Если все в порядке, нотариус выдает свидетельство. Это основной документ, который закрепляет право на получение доли; 

• После оформления указанного свидетельства лицо получает возможность производить действия с активами, владельцем которых он стал. С этого момента процесс вступления будет считаться оконченным. Преемник получает возможность распоряжаться имуществом и может переоформлять его на свое имя.

Среди действий, возможных после вступления в права наследства, можно указать снятие денежных средств со счета или обращение за выдачей свидетельства о принадлежности недвижимости[63]

Основное значение имеет, собственно, завещание. Именно на него ориентируется нотариус при выдаче свидетельств. К разделению долей приглашаются лица, указанные в акте. Также необходимо предоставить удостоверение личности и свидетельство о смерти наследодателя. Этого достаточно. Однако остаются и другие лица, которые имеют право на получение обязательной доли. К таковым относятся ближайшие родственники. Они не могут быть лишены части доли даже по воле владельца собственности. Их интересы необходимо учитывать. Указанные лица вправе претендовать на долю, которая должна составлять половину от причитающейся доли при разделе по закону[64]

Получение собственности является прибылью. Однако на данные доходы налог не начисляется. Это означает, что при получении своей доли платить какие-либо налоги не нужно, что было установлено Федеральным Законом №78. Однако данное правило имеет несколько исключений. Они касаются уплаты средств при получении денег за созданное произведение искусства, научный труд или литературное произведение. В указанных случаях необходимо выплачивать средства согласно нормам п. 18 ст. 217 НК РФ. Размер налога будет равен 13% от суммы полученной прибыли. 
Что касается сроков вступления в наследство по завещанию, то
в любом случае законом установлен полугодовой период. В течение этого времени лицо должно начать процедуру. Исчисление времени начинается с момента, когда лицо должно было узнать о своем праве. Как правило, данный период начинается со дня смерти. Однако бывают случаи, когда родственники находятся в отъезде или по другим причинам не могут своевременно узнать о начале процедуры. Но даже если они упустили срок, это не означает, что они будут исключены из числа преемников. Законом предусмотрена процедура восстановления срока. Это возможно без суда при добровольном согласии остальных лиц. Если такого согласия нет, то восстанавливать период придется путем судебных разбирательств[65]
При наличии спора конечную точку может поставить только суд. Поэтому подобные иски рассматриваются довольно часто. Сутью требований лица является признание его права на долю или на конкретное имущество. Заявление, подаваемое в суд, должно содержать ссылки на актуальные и верные нормы закона, а также подробно описывать ситуацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В России происходят кардинальные изменения во всех областях: в политике, экономике, социальной сфере. Сформировался класс собственников, в частности миллионы граждан в результате приватизации стали собственниками жилых помещений (квартир, комнат). У граждан есть собственное имущество, которым они могут распорядиться, в том числе и на случай смерти, то есть завещать. Если же в силу каких – либо обстоятельств человек не оставил такого распоряжения государство обязано позаботиться о «законном распоряжении» наследства между наследниками умершего, институт наследования стал важным правовым инструментом, с помощью которого осуществляется переход имущества (по завещанию или по закону) от одного субъекта (наследодателя) к другим (наследникам)

Поэтому, задача совершенствования законодательства об основаниях наследования актуальна.

Отечественное наследственное право развивалось сложно, а на некоторых исторических этапах весьма противоречиво. В курсовой работе мы попытались проследить этапы развития наследственного права в России, начиная с Х1Х века.

Традиционно под наследованием понимался переход имущественных прав и обязанностей от умершего к его наследникам, и в этом определении нет серьезных и принципиальных различий с современной трактовкой наследования. Наследование всегда было двух видов: по завещанию и по закону.

В заключение курсовой работы следует отметить важность и значимость принятия раздела V ГК РФ, который соответствует современным социально-экономическим и правовым реалиям, позволяя обеспечить большую определенность наследственных прав. Несомненное достоинство раздела V ГК РФ заключается в том, что очень важные нормы наследственного права, каковые прежде вычленялись правоведами из учения либо значения закона, приобрели законодательное утверждение. Что дозволило ликвидировать туманность и расплывчатость присущую отдельным нормам ГК РСФСР.

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы о том, что приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения наследника, совершаемый путем принятия наследства.

Субъективное право наследования включает возможности принять наследство или отказаться от наследства. При этом наследник, выражающий желание и согласие приобрести наследство и соответственно стать правопреемником за умершим наследодателя, то он должен определенным образом выразить свою волю, то есть путем принятия наследства.

Принятие наследства является правовым средством, которое используется и предназначено для приобретения наследства, то есть перехода к наследникам всей наследственной имущественной массы. Таким образом, принятие наследства является субъективным правом наследника и одновременно рассматривается как сделка – действие, порождающее определенные правовые последствия.

Следует отметить, что сама система принятия наследства основана на началах свободы осуществления субъектом своих гражданских прав и принципе диспозитивности гражданско-правового регулирования. Приобретение наследства основывается на свободной воле наследника стать преемником прав и соответственно обязанностей наследодателя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Описание нормативно-правовых актов органов законодательной и исполнительной власти

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25.12.93. № 237.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.94. № 51-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ, вступающими в силу с 1 января 2017 года.

3.Гражданский кодекс Российской Федерации: ч. 2 от 22.12.95. №14-ФЗ, действующая редакция от 23.05.2016

4.Гражданский кодекс Российской Федерации: часть третья от 01.11.01. №146-ФЗ, действующая редакция от 03.07.2016

5. Декрет от 28 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» (СУ РСФСР. 1918. N 34. Ст. 456).

6.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию»//Ведомости СССР. 1945. N 15.

  1. Описание учебников и учебных пособий
  2. Абраменков М.С. Круг наследников по закону в российском гражданском праве // Вестник Димитровградского инженерно-технологического института. 2014. № 3.
  3. Акатов А.А. Социальная справедливость и право наследования. – М., 1988.
  4. Алексеев С.С Гражданское право в вопросах и ответах. Учебное пособие. - М.: Проспект, 2017. 
  5. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследники и иные лица как участники наследственного правоотношения // Наследственное право. 2015. № 2.
  6. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. — М.: Юридическая литература, 1989;
  7. Барщевский М.Ю. Наследственное право: учебное пособие. — М.: Белые львы, 2006. – С. 78-94;
  8. Беспалов Ю.Ф. Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав // Нотариус. 2014. № 8. С. 3-7.
  9. Беспалов, Ю. Ф. Наследственное право / Ю.Ф. Беспалов. - М.: Ось-89, 2016. - 584 c.
  10. Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление Москва 1971.
  11. Вавилычева Т.Ю. Проблемы правоприменения гражданского и семейного законодательства в наследственных правоотношениях: обзор судебной практики // Нотариальный вестникъ. 2015. № 12. С. 33-40. 
  12. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – С. 23-67;
  13. Граве К.А. Вопросы наследственного права в практике Верховного суда СССР М.,1949
  14. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.
  15. Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3 (45).
  16. Давидович А. Основные вопросы советского наследственного права. Учебные записки Московского юридического института. Выпуск 1. — М.: Правда, 1994. – С. 34-39;
  17. Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право. Участники правоотношений. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017.
  18. Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум / Е. В. Иванова. – Москва: Юрайт, 2015
  19. Маковский А.Л. О концепции первой части Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 1995. — № 4;
  20. Мозжухина З.И. Наследование по завещанию в СССР. — М.: Юридическая литература, 1955;
  21. Наследственное право: учебное пособие (под ред. Н.А. Волковой, М.В. Максютина).- 2-е издание, переработками и дополнениями Москва: изд. ЮНИТИ- ДАНА, Закон и право, 2007.
  22. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979;
  23. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву // Порядок призвания наследниками по закону М.: Статут,2003
  24. Хрестоматия по истории государства и права России / под ред. И.А. Исаева. — М. — 1997;
  25. Чепига Т.Д. К вопросу о праве завещать // Вестник МГУ. Серия X. — М. — 1965. — № 2;
  26. Устинова А.В. Гражданское право. - М.: Проспект, 2016. - 512 с.
  27. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. — 1907;
  1. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979;

  2. ст.ст. 1010-1103, ст.ст. 1104-1221 Гражданские законы (Свод законов, том Х, часть 1) с разъяснениями их по решениям Правительствующего Сената. Пятнадцатое исправленное и дополненное издание. С.-Петербург, 1884, С. 287-328, 332-365

  3. ст.1111 Гражданские законы (Свод законов, том Х, часть 1) с разъяснениями их по решениям Правительствующего Сената. Пятнадцатое исправленное и дополненное издание. С.-Петербург, 1884, С. 287-328, 332-365

  4. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979;

  5. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2, По исправленному и дополненному  8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. М.: «Статут», 2003. – 831 с. (Классика российской цивилистики.)

  6. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979;

  7. Декрет ВЦИК от 27/14 апреля 1918г. // Собрание узаконений.1918. № 34 Ст. 456

  8. Разъяснение Ш отдела НКЮ НКФину РСФСР № 1053 от 29 (УШ-24) Гражданский кодекс РСФСР с постатейно – систематизированными материалами. Юридическое издательство Н.К.Ю., 1925. С.913

  9. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права.// Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут,2003.

  10. Корнеев С.М. В.И. Серебровский: Очерки жизни, научной и педагогической деятельности.// Серебровский. Избранные труды. С.15 М.:Статут, 2012 г.

  11. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979;

  12. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979;

  13. Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут, 2003

  14. Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут, 2003

  15. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву // Порядок призвания наследниками по закону М.: Статут,2003

  16. Собрание законодательства Российской Федерации от 21 мая 2001 г. N 21 ст. 2060

  17. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25.12.93. № 237.

  18. Алексеев С.С Гражданское право в вопросах и ответах. Учебное пособие. - М.: Проспект, 2017. 

  19. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25.12.93. № 237.

  20. Устинова А.В. Гражданское право. - М.: Проспект, 2016

  21. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  22. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  23. Устинова А.В. Гражданское право. - М.: Проспект, 2016

  24. Иванова, Е. В. Гражданское право. Учебник и практикум / Е. В. Иванова. – Москва: Юрайт, 2015

  25. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016

  26. Устинова А.В. Гражданское право. - М.: Проспект, 2016

  27. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  28. Устинова А.В. Гражданское право. - М.: Проспект, 2016

  29. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  30. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  31. Устинова А.В. Гражданское право. - М.: Проспект, 2016

  32. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  33. Иванова, Е. В. Гражданское право. Учебник и практикум / Е. В. Иванова. – Москва: Юрайт, 2015

  34. Алексеев С.С Гражданское право в вопросах и ответах. Учебное пособие. - М.: Проспект, 2017. 

  35. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  36. Иванова, Е. В. Гражданское право. Учебник и практикум / Е. В. Иванова. – Москва: Юрайт, 2015

  37. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  38. Абраменков М.С. Круг наследников по закону в российском гражданском праве // Вестник Димитровградского инженерно-технологического института. 2014. № 3.

  39. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследники и иные лица как участники наследственного правоотношения // Наследственное право. 2015. № 2.

  40. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследники и иные лица как участники наследственного правоотношения // Наследственное право. 2015. № 2.

  41. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  42. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  43. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  44. Иванова, Е. В. Гражданское право. Учебник и практикум / Е. В. Иванова. – Москва: Юрайт, 2015

  45. Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право. Участники правоотношений. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017.

  46. Абраменков М.С. Круг наследников по закону в российском гражданском праве // Вестник Димитровградского инженерно-технологического института. 2014. № 3.

  47. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследники и иные лица как участники наследственного правоотношения // Наследственное право. 2015. № 2.

  48. Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право. Участники правоотношений. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017.

  49. Беспалов, Ю. Ф. Наследственное право / Ю.Ф. Беспалов. - М.: Ось-89, 2016. - 584 c.

  50. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016.

  51. Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право. Участники правоотношений. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017.

  52. Иванова, Е. В. Гражданское право. Учебник и практикум / Е. В. Иванова. – Москва: Юрайт, 2015

  53. Беспалов, Ю. Ф. Наследственное право / Ю.Ф. Беспалов. - М.: Ось-89, 2016. - 584 c.

  54. Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право. Участники правоотношений. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017.

  55. Беспалов, Ю. Ф. Наследственное право / Ю.Ф. Беспалов. - М.: Ось-89, 2016. - 584 c.

  56. Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3 (45).

  57. Беспалов, Ю. Ф. Наследственное право / Ю.Ф. Беспалов. - М.: Ось-89, 2016. - 584 c.

  58. Абраменков М.С. Круг наследников по закону в российском гражданском праве // Вестник Димитровградского инженерно-технологического института. 2014. № 3.

  59. Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3

  60. Беспалов, Ю. Ф. Наследственное право / Ю.Ф. Беспалов. - М.: Ось-89, 2016. - 584 c.

  61. Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право. Участники правоотношений. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017.

  62. Беспалов, Ю. Ф. Наследственное право / Ю.Ф. Беспалов. - М.: Ось-89, 2016. - 584 c.

  63. Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3 (45).

  64. Долинская В.В., Слесарев В.Л. Гражданское право. Участники правоотношений. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017.

  65. Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум / Е. В. Иванова. – Москва: Юрайт, 2015