Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Преимущественные права в наследственном праве)

Содержание:

Введение

Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Так Конституция России охраняет законом право каждого на частую собственность.

Современное гражданское законодательство при этом закрепляет правовые основания собственности, наделяя собственника правом по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Право собственности можно приобрести, например, при процедуре дарения, купли-продажи, обмена, а также в результате наследования имущества.

В нашей работе мы рассмотрим институт наследования, который по своей природе теснейшим образом связан с правом собственности граждан, правом реализации и распоряжения своим имуществом, согласно своей воле и закону.

Обеспеченность правовой защиты наследственных прав является базой охраны права частной собственности, неотъемлемым элементом свободы гражданского оборота, поэтому актуальность выбранного нами вопроса очевидна и определена значимостью вопроса защиты и обеспечения наследственных прав.

Следует также отметить, что предоставление преимущественного права определенным участникам наследственных правоотношений очень часто влечет за собой правовые споры, а порой и ожесточенные конфликты, в связи с чем данный вопрос требует четкой законодательной регламентации. Поэтому целью нашей работы будет определение понятия и видов наследования по действующему российскому законодательству. Для достижения указанной цели мы рассмотрим правовую природу и общий смысл наследования, изучим общую классификацию, а также в соответствии со спецификой преимущественного права, определим права и полномочия участников указанных гражданских правоотношений.

Объектом исследования нашей работы выступают общественные отношения, связанные с определением наследственных прав по Российскому законодательству. Предметом изучения при этом являются правовые нормы, правовые акты, монографическая литература и научные публикации ведущих ученых-юристов, определяющие основные условия реализации указанных прав.

1.Понятие и общий смысл наследования

Глава 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее ГК РФ)[1] определяет общий смысл наследования и особенности правового регулирования возникающих при этом отношений. Так, в ст. 1112 ГК РФ определено понятие наследства, в которое входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Наследование, согласно ст.1110 ГК РФ, это - посмертный переход имущества, возникающий в случае смерти гражданина-наследодателя или

объявления его судом умершим, так как гражданские права связывают наследование не только с биологической, но и с юридической смертью (объявлением умершим).[2] Так, в силу ст. 1113 ГК РФ, приравнявшей юридическую смерть к биологической по правовым последствиям (в виде открытия наследства), к той и другой наследственной ситуации применяются одни и те же нормы права. Смерть гражданина или объявление его умершим влечет возникновение наследственного правоотношения, правовой связи, опосредующей переход имущества наследодателя к наследникам.

Имущество переходит к наследникам в неизменном виде, а именно в том виде, в котором оно существовало на момент открытия. Конечно, с момента смерти наследодателя до принятия наследства наследниками вещи, например, могут измениться из-за каких-либо процессовлибо иного ухода за ним и другое, однако в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства и считается, что наследник получил имущество наследодателя в том виде, в котором тот его оставил.

Наследник получает имущество как единое целое. По наследству переходит все наследственное имущество (вся наследственная масса). Невозможно наследование лишь вещей или только отдельных вещей и прав, нельзя принять актив (вещи и права) и отказаться от пассива (обязанностей). Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК).

Имущество умершего переходит наследникам в один и тот же момент, и считается принадлежащим наследникам со дня открытия наследства. Интересно, что если есть несколько наследников, то они могут принять (и чаще всего принимают) наследство в разное время. Однако считается, что переход имущества умершего наследника состоялся в один и тот же момент.[3]

Ст.1110 в п. 2 определяет, что регламентация наследственного права определяется в Гражданском кодексе, других законах и иных правовых актах. На практике подавляющее число норм наследственного права определяются конечно ГК РФ, а в федеральных законах РФ встречаются отдельные нормы, направленные на регламентацию наследственных отношений, обусловленные спецификой объекта. Так, например, в ст. 33 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ[4] установлены правила пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. Под иными правовыми актами разумеются указы Президента РФ и постановления Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК). Следует отметить, что эти акты могут включать в себя нормы наследственного права только в случаях, предусмотренных законом.

Объектом наследственного правоотношения, очевидно, следует считать то, по поводу чего оно складывается, само наследство, которое включает в себя вещи, права и обязанности, принадлежавшие умершему (наследодателю). Состав наследства (объект наследственного правоотношения) определяется по правилам, установленным ст. 1112 ГК РФ.

Субъектами наследственного правоотношения являются наследники - лица, призываемые к наследованию для осуществления наследственного преемства после смерти наследодателя. Ими могут быть любые субъекты права гражданского. Как известно, любое отношение означает связь как минимум двух субъектов. Вот почему в юридической литературе обсуждается вопрос о том, кто же является другим, противостоящим наследникам, субъектом наследственного правоотношения. Нередко таким субъектом называют наследодателя. Как представляется, это вполне очевидная ошибка. Действительно, наследники получают права и обязанности наследодателя. Его смерть порождает наследственное правоотношение. Но субъектом права является лицо, обладающее правоспособностью. Правоспособность гражданина прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Следовательно, умерший не может быть участником каких бы то ни было правоотношений. Потому и возникает наследственное правоотношение, что с исчезновением субъекта возникает правовая неопределенность и требуется решить вопрос о принадлежности имущества умершего.[5]Наследственное правоотношение является абсолютным, в нем определено только управомоченное лицо - наследник. Он может принять наследство, отказаться от него, не принимать наследство. Обязанными же являются все третьи лица. Так, по содержанию наследственное правоотношение является простым: наследник имеет право принять наследство, не принимать его, отказаться от принятия наследства, а обязанные лица должны не препятствовать наследнику.

Наследственное правоотношение характеризуется всеми общими признаками гражданских правоотношений:

  • юридическое равенство субъектов, которое проявляется в том, что никто не может воздействовать на волю наследника, с тем чтобы он принимал наследство или отказался от него
  • диспозитивность, смысл которой в допущении свободы выбора варианта поведения. Наследник может сам выбрать, принимать наследство или нет. Вместе с тем существуют и установленные законом ограничения. Так, ст. 1158 ГК РФ предусмотрены случаи, когда отказ от наследства в пользу какого-либо определенного лица невозможен.
  • инициативность субъектов, обычно проявляющаяся в том, что первый шаг в развитии гражданских правоотношений совершают сами субъекты.

Своеобразие наследственного правоотношения заключается в том, что субъекты этого отношения могут проявлять инициативу после наступления определенного события — смерти наследодателя. Как и любое другое правовое отношение, наследственное правоотношение в своем развитии проходит два обязательных этапа — возникновение и прекращение, кроме того, иногда бывает промежуточный этап — изменение.[6]

Права и обязанности, входящие в наследственную массу, в содержание наследственного правоотношения не включаются. Когда наследник принимает наследство, наследственное правоотношение прекращается; наследник становится участником тех правовых связей, в которых состоял наследодатель. Право наследования, состоящее из трех указанных правомочий (принять наследство, отказаться от него, не принимать его), принадлежит каждому из наследников. Это право неотчуждаемо, за исключением права, предусмотренного ст. 1156 ГК РФ, - переход права наследования по наследству (наследственная трансмиссия).

Итак, наследство - это принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Наследственное правоотношение порождается смертью гражданина или объявлением его умершим. Предпосылками наследственного правоотношения являются факты - состояния: родство, брачные отношения, состояние на иждивении, отношения усыновителя и усыновленного и другие. Изменение субъективного состава происходит, когда наследник отказывается от наследства, умирает, не успев принять наследство. Изменение содержания наследственного правоотношения по общему правилу происходит в совокупности с изменением субъектного состава. Прекращение наследственного правоотношения происходит с принятием наследства. Если наследуют несколько лиц, то с момента принятия наследства последним из наследников.

Далее отметим следующее, что при наследовании имущество умершего переходит к наследнику (наследникам), которого (которых) сам умерший определил в совершенной при жизни сделке (завещании) или которого (которых) называет закон, в соответствии с чем существуют два основания или два вида наследования - по завещанию и по закону, которые мы подробно рассмотрим в следующей главе нашей работы.

2. Виды наследования

2.1 Наследование по завещанию

Согласно п.1 ст.1118 ГК РФ, распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. При этом завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме и должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Также, следуя рассматриваемой статье, в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина.

Исходя из общих положений о завещании, названных в статье 1118 ГК РФ, можно сформулировать понятие завещания, которым признается односторонняя сделка, содержащая личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в установленной законом форме.

Завещание - это сделка, носящая сугубо личный характер. Несмотря на указание, содержащееся в п. 2 статьи 1118 ГК РФ, о том, что завещание может быть совершено гражданином, не вызывает сомнения, что круг субъектов, которые вправе совершить завещание, несколько шире. Так, завещание может быть совершено не только гражданином (как Российской Федерации, так и иностранного государства), но и лицом без гражданства.[7]

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В отличие от ранее действовавшего законодательства перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание, ввиду чего оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим.[8] Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут являться только физические недостатки, тяжелая болезнь либо неграмотность завещателя. В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно. Не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.

Как уже было сказано выше, завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме, отметим, что по действующему российскому законодательству, дееспособность в полном объеме, согласно ст.21 ГК РФ, возникает по достижении гражданином 18-летнего возраста. Лица, не достигшие 18 лет, вправе совершить завещание, только если они вступили в зарегистрированный брак либо эмансипированы в соответствии со ст. 27 ГК РФ. Граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, также не вправе совершить завещание, так как они совершают сделки только с согласия попечителей, а это противоречит природе завещания, в частности принципу личного характера завещания.[9]

Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными, как не соответствующее закону или иным правовым актам, совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме, либо гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими и другое, в соответствии со ст. 168- 179 ГК РФ. Вместе с тем в законе определены и некоторые специальные основания для признания завещания недействительным. В соответствии со ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).[10]

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, что является одним из важнейших принципов завещания. В части третьей ГК РФ существенно изменены требования к форме завещания и, несмотря на то, что в установленных ГК РФ случаях предусмотрена возможность составления завещания в простой письменной форме, которое допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 ГК РФ, общим правилом по-прежнему является требование о его нотариальном удостоверении. Так, в соответствии со ст. ст. 35 - 38 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»[11] с учетом особенностей, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК РФ, завещание может быть удостоверено нотариусом (занимающимся частной практикой или работающим в государственной нотариальной конторе), должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса.

Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных законом. Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением совершения закрытого завещания. К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан, в силу тех или иных причин оказавшихся изолированными от обычных жизненных условий, удостоверенные определенными законом должностными лицами (ст. 1127 ГК). Это завещания военнослужащих; граждан, проживающих в домах для престарелых и инвалидов; граждан, находящихся на излечении в стационарных лечебных учреждениях, или во время плавания на судах под Государственным флагом РФ, или в различного рода экспедициях, или в местах лишения свободы, а также в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов (завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих). Помимо названных должностных лиц удостоверение завещания другими лицами допускается лишь в установленных законом случаях. Так, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке может быть удостоверено уполномоченным служащим банка (ст. 1128 ГК).

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

Исходя из вышесказанного, следует, что завещание является односторонней сделкой, которая порождает права и обязанности только после открытия наследства. При жизни завещатель не связан условиями совершенного им завещания, он в любое время вправе отменить или изменить его. Завещание не порождает никаких правовых последствий при жизни завещателя и для лиц, в пользу которых оно совершено, а также для каких-либо третьих лиц. Именно поэтому какие-либо справки о совершенном завещании могут быть выданы лицами, удостоверившими завещание, только после открытия наследства.

2.2 Наследование по закону

Гарантируя право наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции), законодатель стремится обеспечить реализацию таких социально значимых задач, как преемственность в правах среди близких наследодателю лиц, защита интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов его семьи, прав кредиторов, а также предотвращение бесхозяйности имущества. Поэтому право наследования включает не только правомочие распоряжения имуществом на случай смерти, но и юридически обеспеченную возможность наследников на получение наследственной массы, а свобода наследования не является абсолютной и может быть ограничена законодателем в обоснованных и соразмерных пределах.

Статья 1141 ГК РФ устанавливает основные положения наследования по закону, в случаях отсутствия завещания или когда завещана только часть имущества. Конечно же «наследование по закону» - термин достаточно условный, так как наследование по завещанию и по закону осуществляется в соответствии с ГК РФ. Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. [12]

Ранее отечественное законодательство в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. предусматривало две очереди призвания наследников к наследованию по закону, далее, в связи с внесенными изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону было увеличено до четырех.

Современное гражданское законодательство устанавливает восемь очередей наследников по закону, что является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан.[13]

Призвание к наследованию по закону возможно, только если наследодатель не выразил свою волю относительно судьбы имущества (завещание отсутствует (ст. 1111 ГК РФ), или отменено без составления нового завещания (ст. 1130 ГК РФ), или в нем определена судьба лишь части имущества (ст. 1120 ГК РФ), или содержание завещания исчерпывается указанием на лишение отдельных наследников права на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1119 ГК РФ)), либо выразил ее ненадлежащим образом (завещание признано недействительным полностью или в части (ст. 1131 ГК РФ)) и (или) возникли предусмотренные законом обстоятельства, которые принимаются во внимание вне зависимости от воли наследодателя (в частности, несоблюдение правил об обязательной доле (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ), отказ от наследства (непринятие наследства) наследниками по завещанию в силу разных причин (ст. ст. 1157, 1158 ГК РФ), отсутствие подназначенных наследников (п. 2 ст. 1121 ГК РФ), лишение права наследовать либо отстранение от наследования недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ) и т.п.).

Как следует из п. 1 ст. 1141 ГК РФ, наследование по закону основано на принципе очередности, который заключается в установлении приоритета в призвании к наследованию одних наследников по закону перед другими. В настоящее время установлено восемь наследственных очередей (ст. ст. 1142 - 1148 ГК РФ). Каждая очередь - это круг лиц с учетом степени их близости наследодателю, определенный законодателем на основе предположения о том, что наследодатель оставил бы свое имущество членам семьи, иждивенцам и (или) иным родственникам ближайшей степени родства
Состав каждой очереди определяется посредством буквального толкования положений соответствующих норм, что обеспечивает защиту интересов значимых для наследодателя людей. Поэтому к числу наследников по закону не могут быть отнесены прямо не поименованные в Гражданском кодексе лица.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, включая наследующих по праву представления, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1141). Иными словами, наследники последующих очередей устраняются от наследования, если имеется хотя бы одно лицо, отнесенное к предыдущей очереди, и если это лицо не лишено по каким-либо причинам права наследования и намерено его реализовать. Так называемая скользящая очередь из нетрудоспособных иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ) является своеобразным исключением из правила о приоритетности предшествующих очередей. Поэтому наследники скользящей очереди, признающиеся наследниками восьмой очереди только при условии отсутствия наследников предшествующих очередей, наследуют наряду и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.[14]

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих наследника от наследодателя, не считая рождения последнего (абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ). В случае с боковыми линиями степень родства определяется суммированием числа рождений, отделяющих наследодателя от общего предка, с числом рождений, отделяющих этого предка от родственника. Например, родители для наследодателя являются родственниками по прямой восходящей линии первой степени родства, внуки - родственниками по прямой нисходящей линии второй степени родства, братья и сестры - родственниками по боковой линии второй степени родства, дяди и тети - родственниками по боковой восходящей линии третьей степени родства, племянники и племянницы - родственниками по боковой нисходящей линии третьей степени родства и т.д. [15]

Лица, претендующие на принятие наследства, обязаны доказать наличие соответствующих семейных и кровно-родственных отношений с наследодателем. Гражданский кодекс не устанавливает какого-либо перечня возможных доказательств. На практике в качестве доказательств принимаются документы, выданные в удостоверение актов гражданского состояния органами ЗАГС (в частности, свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, об усыновлении, установлении отцовства, о перемене имени)[16].

Подводя итог, отметим, что одной из отличительных особенностей ныне действующего законодательства о наследовании является приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону. Это представляется вполне логичным, так как именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.

Гражданское законодательство РФ гарантирует правовую защиту наследования по завещанию, а именно:

  • установление и гарантированность законом принципа тайны завещания;
  • установление принципа свободы завещания, в соответствии с которым завещателю обеспечены широкие возможности по распоряжению имуществом вплоть до лишения права на наследование кого-либо из наследников или ограничения их права и т.п. (ст. 1119)
  • снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе с 2/3 до 1/2 (п. 1 ст. 1149)
  • изменение порядка определения обязательной доли в наследственном имуществе (п. 2 ст. 1149)
  • ограничение права на обязательную долю (п. 4 ст. 1149)
  • возможность отстранения обязательного (необходимого) наследника от наследования как недостойного (п. 4 ст. 1117)
  • возможность выбора формы совершения завещания (ст. ст. 1120, 1125 — 1128) и другие.

3. Преимущественные права в наследственном праве

В гражданском законодательстве РФ существует преимущественное право на приобретение права собственности вне договора. К ним относятся преимущественные права, предоставляемые при разделе наследственного имущества. В данном разделе изучим преимущественные права при разделе наследства.

3.1 Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства

Согласно ст. 1168 ГК РФ, наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а именно вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, согласно ст.131 ГК РФ, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. Если сособственниками были все наследники, то в этом случае никто из них преимущественным правом на вещь обладать не будет Такое право установлено на случай споров сособственников с наследниками, собственниками не являющимися.

Вторая разновидность преимущественного права на получение неделимой вещи - возникновение его у наследника, постоянно пользовавшегося неделимой вещью. Однако следует учесть, что такое право возникает преимущественно только перед теми наследниками, которые не являлись вместе с наследодателем сособственниками данной вещи. Если все наследники, не являвшиеся сособственниками, пользовались спорной вещью, то преимущественное право ни у кого из них не возникает.[17]

Третья разновидность преимущественного права на получение имущества относится не к любому имуществу, а только к жилым помещениям (жилой дом, квартира и другое.). Это право принадлежит наследнику, если он проживал в данном жилом помещении ко дню открытия наследства и если наследник не имел другого жилого помещения.

Наследники, соответствующие обоим названным условиям, имеют преимущественное право только перед теми наследниками, которые не являлись сособственниками наследодателя.

3.2 Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства

Следующим преимущественным правом, предоставляемом при разделе наследственного имущества является, в соответствии со ст. 1169, преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства.

Нормы указанной статьи определяют порядок наследования определенной особой части имущества наследодателя.

Действующим гражданским законодательством установлено преимущественное право проживающего с наследодателем наследника на получение предметов обычной домашней обстановки и обихода и это возможно только в счет наследственной доли.

По смыслу указанной статьи не имеет значения срок проживания наследника с наследодателем. Соответственно, определяющим является факт проживания на день открытия наследства.[18] Также в законе не уточняется временным или постоянным должно быть проживание, поэтому можно предположить, что для возникновения преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода проживание может быть как постоянным, так и временным. Обращает на себя внимание тот факт, что речь идет о преимущественном праве наследника на любые вещи — как делимые, так и неделимые.

Следует понимать под предметами обычной домашней обстановки и обихода. В силу различного уровня жизни наследодателя и наследников трудно составить какой-либо легальный перечень таких предметов (например, для кого-то серебряная ложка — дорогой сувенир, а для кого-то — обычная столовая посуда).[19]Поэтому признание домашней обстановки и предметов домашнего обихода обычными может оказаться весьма затруднительным и спорным. Отнесение имущества к предметам обихода должно определяться их использованием для обычных повседневных бытовых нужд, причем факт использования имеет важнейшее значение - имущество должно именно использоваться, а не предназначаться для использования.

Преимущественное право при наследовании предметов обычной домашней обстановки и обихода не ограничено наследованием по закону. Однако по самой сути наследования по завещанию наследодатель не лишен права завещать по своему усмотрению любые вещи, в том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода. Ст. 1169 может применяться при наличии завещания, если предметы обихода остались не завещанными, а также будет применяться, если наследодатель завещал предметы обихода нескольким наследникам, не определив, кому какие вещи переходят. В этом случае предметы обихода в счет своей доли вправе получить наследник, проживавший или успевший стать проживающим с наследодателем на момент смерти последнего.[20] Данное преимущественное право на указанные предметы наследник может использовать только в течение 3 лет с момента открытия наследства, после чего оно прекращается.

3.3 Преимущественное право на наследование предприятия

Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия согласно статье 1178 ГК РФ

Предприятие как имущественный комплекс является особым объектом наследования, в состав которого могут входить все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также некоторые исключительные права (ст.132 ГК РФ)

Гражданское законодательство устанавливает специальные правила раздела наследственной массы, в которую входит предприятие, между наследниками, в зависимости от наличия в составе наследников индивидуального предпринимателя или коммерческой организации. В этом случае при разделе наследства предприятие переходит к наследнику, зарегистрированному в качестве предпринимателя, или коммерческой организации, которая является наследником по завещанию. И это представляется логичным, ведь предприятие как объект гражданского права, используется для предпринимательской деятельности (ст.132 ГК РФ). Именно поэтому законодатель предоставил преимущественное право на получение наследственной доли в виде предприятия гражданину-предпринимателю либо коммерческой организации.

Преимущественное право наследования предприятия предоставляется предпринимателю, зарегистрированному на день открытия наследства. Таким образом, наследник, зарегистрировавшийся в качестве предпринимателя после открытия наследства, преимущественного права наследования предприятия в целом не приобретает. Однако по соглашению всех наследников, принявших наследство, такому наследнику - индивидуальному предпринимателю в счет его наследственной доли может быть передано данное предприятие. [21]

В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие.

Размер доли каждого из наследников в праве собственности на предприятие определяется в соответствии с причитающимися им наследственными долями либо в соответствии с долями, установленными соглашением самих наследников, принявших наследство.

При разделе наследственного имущества обязательно учитываются правила ст.1170 ГК РФ о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества наследственной доле. Некоммерческим организациям, даже имеющим право в силу устава и закона осуществлять предпринимательскую деятельность, такого права не предоставлено.

Если по наследству передаются несколько предприятий, на них также распространяется преимущественное право наследников-предпринимателей. Если таких наследников несколько, то при невозможности разделить наследственные доли так, чтобы каждому из них принадлежало собственное предприятие (предприятия), все наследство поступит к наследникам на основе права общей долевой собственности.

Предприятие отнесено законом к объектам недвижимости, переход прав на которые подлежит государственной регистрации.

3.4 Преимущественное право на наследование земельного участка

Особенности раздела земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, регламентируются ст. 1182 ГК РФ, согласно которой если земельный участок унаследован несколькими лицами, по общему правилу он принадлежит им на праве общей долевой собственности. При этом возникает вопрос о возможности и условиях его раздела между наследниками. Раздел земельного участка в натуре возможен лишь при условии, что размер каждого из вновь образованных земельных участков будет не менее минимального размера, установленного земельным законодательством для участков соответствующего целевого назначения. Таким образом, если после раздела размер земельного участка будет меньше минимального размера, установленного для участка соответствующего целевого назначения, на каждого наследника, то раздел участка невозможен. В этом случае, с учетом земельных нормативов земельный участок может быть передан наследнику, имеющему преимущественное право на получение участка.

В ст.1182 ГК РФ не устанавливается специальных правил о том, в каких обстоятельствах возникает преимущественное право получения земельного участка. В данном случае применима ст.1168 ГК РФ о преимущественном праве наследования неделимых вещей.[22]В частности, преимущественное право может быть признано за наследником, обладающим совместно с наследодателем правом собственности на этот земельный участок (например, за членом крестьянского хозяйства либо одним из супругов). Если никто из наследников не является совместно с наследодателем участником общей собственности на земельный участок, то преимущество будет иметь тот из наследников, который постоянно пользовался данным участком. К примеру, если гражданин трудился в личном подсобном хозяйстве вместе с наследодателем, а другие наследники никакого отношения к участку не имели, преимущественное право наследования земельного участка принадлежит первому из указанных наследников. [23]

Доля остальных наследников, не имеющих преимущественного права, в праве собственности на земельный участок компенсируется им либо в денежном выражении, либо за счет другого имущества из состава наследства, согласно ст. 1170 ГК РФ. Наследник, имеющий преимущественное право, может согласиться принять участок, а может и не согласиться. Поэтому в случае, если такой наследник отказался от наследства или не воспользовался своим правом, либо такой наследник вообще отсутствует, наследуемый земельный участок переходит в общую долевую собственность всех наследников.

Аналогичные отношения складываются и в случаях, когда наследников, имеющих преимущественное право на получение земельного участка, несколько, такие наследники также приобретают право общей долевой собственности на земельный участок. Правда, при наличии нескольких наследников, имеющих преимущественное право на получение земельного участка, и других наследников право общей долевой собственности на участок возникает только между наследниками первой группы, в то время как остальные наследники вправе претендовать на установленную компенсацию.[24]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наследственное право является подотраслью гражданского права, представляющий совокупность правовых норм, регулирующих порядок и формы перехода наследования имущественных прав и обязанностей умершего к другим лицам (наследникам). Наследственное право -единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений.

Под правом наследования понимается право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Значение института наследования трудно переоценить, и на сегодняшний день реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений. Значительно сократилась возможность случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя, что гарантирует становление правового государства и воплощает конституционное право частной собственности в жизнь.

Нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в третьей части ГК РФ и они значительно реформированы по сравнению с теми, что были приняты еще в советский период. Определено понятие наследства и наследования, закреплен исчерпывающий список наследования: по завещанию и по закону, права и обязанности сторон четко регламентированы и конечно, законодательно определены и расширены очереди наследования, что бесспорно увеличивает права граждан на пользование, распоряжение и владение частной собственностью.

Многочисленные новеллы законодательства о наследовании отражают значительные экономические изменения в России, и прежде всего направлены на защиту прав и законных интересов, участвующих в гражданских правоотношениях лиц, то есть на реализацию другого важного межотраслевого принципа: необходимости защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства, который также, наряду с принципом свободы договора, сформулирован в ст. 1 Гражданского Кодекса России.

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// Официальный интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2014
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013)// Собрание законодательства РФ.-1996- № 5, ст. 410
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2013)// Собрание законодательства РФ.-2001.-№ 49, ст. 4552
  5. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О производственных кооперативах» // Собрание законодательства РФ, 13.05.1996, № 20, ст. 2321
  6. Абова Т.Е., Богуславский М.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей/Ин-т государства и права РАН.- М.: Юрайт-Издат, 2011. - 486 с. -(Профессиональные комментарии).
  7. Абова. Т.Е., Кабалкин А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу.- М.: Изд-во Просвет, 2012. – 515 с.
  8. Алексеев С.С. Гражданское право. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. — 536 с. 
  9. Брагинский М.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации для предпринимателей.-2-е изд..-М.:Москва, 2012. – 305 с.
  10. Грибанов В.П. «Осуществление и защита гражданских прав». М., 2000 г. стр.295
  11. Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть: Учебник 3-е издание, переработанное и дополненное. М.:Москва, 2012.-512с.
  12. Сергеев А.П. Гражданское право Российской Федерации: учеб. для вузов: в 3 т. /под ред. – М.: Статут. 2010.- 750с.
  1. Собрание законодательства РФ.-1994.-№ 32. ст. 3301

  2. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ // интернет ресурс http://stgkrf.ru/ дата обращения 19.01.2016

  3. Брагинский М.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации.-2-е изд..-М.:Москва, 2012. С.509

  4. Собрание законодательства РФ.- 2005, № 1 (часть 1), ст. 14

  5. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ // интернет ресурс http://stgkrf.ru/ дата обращения 19.01.2016

  6. Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права:учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по специальности. С 320

  7. Суханов Е.А. Там же.С.324

  8. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ // интернет ресурс http://stgkrf.ru/ дата обращения 19.01.2016

  9. Алексеев С.С. Гражданское право. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2013. - 536 с. 

  10. Андреев И.А., Аюшеева И.З. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова. – М.: «Проспект».- 2011 г.С.381

  11. Российская газета.- № 49.- 1993

  12. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Последняя действующая редакция // интернет ресурс http://grazhkod.ru/ дата обращения 19.01.2016

  13. Алексеев С.С. Гражданское право. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2013. С.315

  14. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Последняя действующая редакция // интернет ресурс http://grazhkod.ru/ дата обращения 19.01.2016

  15. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. С. 107 - 108 (автор коммент. - М.Л. Шелютто)).

  16. Там же

  17. Абова Т.Е., Богуславский М.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей/Ин-т государства и права РАН.- М.: Юрайт-Издат, 2011.С.105

  18. Там же

  19. Сергеев А.П. Гражданское право Российской Федерации: учеб. для вузов: в 3 т.– М.: Статут. 2010.С. 588

  20. Абова Т.Е., Богуславский М.М. Указ.работа.С.107

  21. Абова Т.Е., Богуславский М.М. Указ.работа.С.123

  22. Алексеев С.С. Гражданское право. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011.С.255

  23. Там же

  24. Абова Т.Е., Богуславский М.М. Указ.работа.С.123