Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (особенности)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования данной курсовой работы определена необходимостью обеспечения в правовом государстве преемственности гражданских прав и обязанностей, что гарантирует стабильность гражданского оборота. Кроме того, государство и гражданское общество взаимно заинтересованы в защите института частной собственности – одной из основ их существования.

Институт наследования обеспечивает решение указанных задач, в силу чего не вызывает сомнения высокая значимость вопросов защиты и обеспечения наследственных прав граждан Российской Федерации в соответствии с достигнутым мировым уровнем гарантий обеспеченности и охраны от нарушений субъективных прав. Обеспеченность правовой защиты наследственных прав является базой охраны права частной собственности, неотъемлемым элементом свободы гражданского оборота. Основные принципы защиты наследственных прав должны базироваться на приоритете прав и свобод человека и иных принципах правового государства.

Институт наследования, затрагивающий в той или иной степени интересы каждого человека, и необходимый для обеспечения непрерывности существования и развития частной собственности – основы либеральной экономики, в указанных условиях становится объектов пристального внимания законодателя.

В сфере наследственных отношений традиционно именно институт нотариата выполняет функцию по приданию наследственным правам необходимой определенности и бесспорности.

Российские нотариусы обеспечивают гарантии свободы завещания и его исполнимости, в процессе совершения соответствующих нотариальных действий содействуют защите интересов семьи при наследовании, обеспечивают сохранность наследственного имущества до принятия наследниками наследства.

Указанные процессы закономерно требуют не только соответствующего нормативного урегулирования с устранением противоречий с другими отраслями права, но и теоретического осмысления и изучения с целью выявления необходимых дальнейших изменений законодательства. Произошедшие изменения в действующем законодательстве, прежде всего, регулирующем наследственные отношения, требуют внесения изменений и в законодательство о нотариате, поскольку именно российский нотариат на сегодняшний день является основным правоохранительным органом, обеспечивающим законность в сфере наследования.

Несмотря на значительное число научных работ, посвященных проблемам наследственного права и нотариальной деятельности, появившихся в последнее время, содержание деятельности нотариуса по защите наследственных прав граждан, представляется недостаточно исследованным и требующим дальнейшей разработки.

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность и практическую значимость темы исследования данной курсовой работы.

Целью исследования данной курсовой работы является изучение понятия и особенностей видов наследования, проблем нотариальной деятельности в сфере реализации норм наследственного права Российской Федерации.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- дать общую характеристику понятия и видов наследования;

- проанализировать вопросы деятельности нотариуса в наследственной сфере.

Объектом исследования являются общественные отношения, носящие многоаспектный и комплексный характер, складывающиеся в процессе юридической регламентации деятельности нотариальных органов по совершению нотариальных действий в сфере наследственных правоотношений.

Предмет исследования составляют нормы действующего законодательства, регламентирующие организацию и деятельность органов нотариата в Российской Федерации в наследственной сфере.

Структура курсовой работы включает введение, две главы, заключение, библиографию.

Глава 1. Общая характеристика понятия и видов наследования

1.1 Понятие наследования

Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского права – наследственном праве, от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения».

Современное легальное определение наследования дается в ст. 1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

Если обратиться к дефиниции наследования в юридической литературе, то выстраивается весьма широкий спектр определений. Так, некоторые авторы понимают под наследованием переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).[1] Другие авторы указывают на то, что данный переход осуществляется в соответствии с нормами наследственного права.[2]

Вместе с тем, необходимо придерживаться традиционного легального определения, поскольку так или иначе все обширные определения строятся на нем, воплощая в себя основные признаки или принципы наследования как института гражданского права.

Данное определение позволяет выделить основные признаки наследования: универсальное правопреемство; переход всего массива (объема) прав и обязанностей; одномоментность перехода и переход в порядке правопреемства.

Универсальное правопреемство характеризуется тем, что от умершего к наследнику (наследникам) переходит все имущество (вещи, права и обязанности) в неизменном виде в один и тот же момент. Не имеет значения, что наследников может быть несколько, важно, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей.

Наследование есть одно из проявлений гражданской способности. Закон при определенном составе фактов признает за каждым гражданином или организацией конкретное наследственное правомочие, что является одним из случаев признания за лицом конкретных субъективных прав, абстрактно возможных для этого лица в силу его правоспособности. Последняя выступает как предпосылка приобретения этим лицом конкретного субъективного наследственного права, которое называют правом наследования.[3]

Таким образом, можно сделать общий вывод: на протяжении последних десятилетий законодательство Российской Федерации о наследовании подвергается систематическому преобразованию, направленному на обеспечение гарантированного Конституцией РФ права наследования.

Законодатель, закрепив в третьей части ГК РФ нормы о наследовании, подчеркивает то значение, которое придается праву каждого гражданина свободно, по своему собственному усмотрению распорядиться имуществом на случай смерти.

Наследование является специфическим способом перехода материальных благ, прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам согласно нормам действующего наследственного права.

1.2 Особенности наследования по закону

Правовые нормы, регулирующие наследование по закону, размещены законодателем в главе 63 ГК РФ. Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, которые указаны в законе и не изменены наследодателем. Наследование по закону является вторым основанием наследования. Закон вступает в действие только при условии, что нет завещания или оно является ничтожным.[4]

В случае если, наследодатель при жизни был носителем имущественных прав или участником гражданско-правовых обязательств, после его смерти на его место заступают его наследники, которые становятся субъектами прав и обязанностей, как правило, тождественных по содержанию правам и обязанностям наследодателя.

Имея прямую связь с отношениями собственности, институт права наследования по закону представляет юридический способ увековечения частной собственности.[5]

В современном наследственном праве по закону более ярко выражена функция защиты прав кредиторов наследодателя. Так, ГК РФ в интересах кредиторов устанавливает солидарную ответственность наследников, принявших наследство, увеличивает срок для предъявления требований к наследникам, принявшим наследство.

Наследование по закону имеет место в следующих случаях:

завещание отсутствует, то есть не составлялось вообще или составлялось, но впоследствии было отменено распоряжением завещателя об его отмене;

завещание затрагивает исключительно часть наследственного имущества, из-за чего другая его часть, которая не охвачена завещанием, наследуется по закону (например, завещателем завещалось лишь движимое имущество, тогда к наследникам по закону перейдет недвижимое имущество);

завещание признано полностью недействительным или недействительным в отдельной части. В случае, когда завещание признано недействительным полностью, то будет действовать наследование по закону. В случае, когда завещание признано недействительным в отдельной части, то в части признанной недействительной также будет действовать наследование по закону;

наследник использует свое право на обязательную долю в наследстве;

завещание не будет исполнимо, при условии, что никто из наследников по завещанию не принял наследство либо у них отсутствует право наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), либо все наследники по завещанию умерли одновременно с завещателем или до открытия наследства, либо все наследники по завещанию от наследства отказались, а другой наследник не подназначен на такой случай;

содержание завещания ограничивается завещательным отказом или завещательным возложением либо состоит в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону.

Наследниками по закону могут быть физические лица находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, являющиеся родственниками по отношению к умершему наследодателю, которые призываются к наследованию при отсутствии завещания, его недействительности либо наличии иных обстоятельств, исключающих приобретение наследственных прав наследниками по завещанию, так же дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Можно выделить следующие признаки наследников по закону, во-первых в качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица; во-вторых, указанные физические лица по общему правилу являются родственниками наследодателя (детьми, родителями, братьями, сестрами и др.) либо социально близкими людьми (супругами, нетрудоспособными иждивенцами); в-третьих, наследники по закону призываются к наследованию лишь при отсутствии (физическом - смерть либо юридическом - отказ от наследства и др.) наследников по завещанию.

К сожалению, в юридической литературе нет единого мнения по поводу значения института наследования по закону.

Одни авторы считают, что наследование по закону является способом восполнения воли наследодателя на тот случай, когда он не оставляет завещания.[6]

Другие же, наоборот, полагают, что законодатель ввел данный институт исходя из сложившихся и утвердившихся в общественном сознании представлений о наиболее правильном и справедливом распределении наследственного имущества».[7]

Нельзя полностью отрицать предполагаемую волю наследодателя в наследовании по закону, так как установив саму очередность призвания граждан к наследованию, законодатель исходил из того, что круг наследников по закону должен включать в себя наиболее близких родственников и членов семьи наследодателя.

Однако, определив основания и порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, он не только пытается снизить бремя государства по их содержанию, но и основывается на предположении о том, что, раз наследодатель содержал этих лиц при жизни, он желал бы обеспечить их и на случай смерти.

Таким образом, институт наследования по закону устанавливает круг тех субъектов, которые могут быть призваны к наследованию, определяет условия и порядок их призвания, порядок исчисления наследственной доли, регулирует охрану наследственного имущества и управление им.

Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не было изменено завещанием, а также в тех случаях, которые предусмотрены действующим ГК РФ. С точки зрения условий применения норм главы 63 ГК РФ это значит, что призвание к наследованию по закону должно осуществляться при наличии хотя бы одного обстоятельства из двух нижеперечисленных групп:

наследодателем не была выражена воля относительно судьбы всего своего имущества. Это значит, что либо отсутствует завещание, либо наследодатель его отменил без составления нового завещания, либо в завещании определена судьба только какой-то определенной части имущества, либо содержание завещания исчерпывается указанием на лишение отдельных наследников права на наследство, либо указанная воля наследодателя выражена им ненадлежащим образом (завещание признано недействительным полностью или в части);

наличие предусмотренных в законе обстоятельств, которые в обязательном порядке должны приниматься во внимание независимо от того, выразил ли наследодатель свою волю в завещании.

К ним можно отнести: несоблюдение правил об обязательной доле, непринятие по каким-либо причинам наследниками по завещанию наследства, отказ указанных наследников от наследства, лишение их права наследовать либо отстранение от наследования как недостойных и т.п.

Принципы наследования по закону, которые определяют содержание и толкование соответствующих норм, выводятся на основе логического и систематического анализа положений главы 63 ГК РФ. К ним необходимо отнести: семейный (кровнородственный) принцип; принцип очередности и принцип равенства наследственных долей.

Содержание семейного (кровнородственного) принципа заключается в том, что в число наследников по закону относятся только те лица, которые связаны с наследодателем семейными узами или кровным родством.

Родство определяется по линиям и степени. Различие проводят по прямой восходящей (предки наследодателя) и нисходящей (потомки наследники) линиям, а также по боковой (не происходящие друг от друга родственники, которые имеют общего предка) линии, которая тоже может быть восходящей и нисходящей.[8]

Принципиальным является то, что перечень возможных наследников по закону указан в гражданском законодательстве (ст. 1142 - 1148 ГК РФ) исчерпывающим образом.

Соответственно, наличие семейных и кровнородственных отношений для целей призвания к наследованию по закону имеет значение только в том случае, если лица относятся к указанным в законе членам семьи, родственникам и свойственникам. Этим, по замыслу законодателя, должна обеспечиваться защита интересов лиц, которые согласно предполагаемой воли наследодателя являются для него самыми близкими.

С семейным и кровнородственным началом в наследовании по закону неразрывно связан принцип очередности.

Содержание данного принципа заключается в установлении своеобразного приоритета в призвании к наследованию одних возможных наследников по закону перед другими.

Каждая очередь представляет собой описание круга лиц с учетом степени их близости наследодателю. Состав данного круга лиц основан на предположении о том, что вероятнее всего наследодатель оставил бы все свое имущество тем лицам, которые составляли с ним одну семью, а также находились на иждивении и (или) являлись родственниками ближайшей степени родства.

Состав каждой очереди определен посредством буквального толкования положений соответствующих норм, что несомненно отвечает принципу защиты интересов наиболее близких для наследодателя людей.

В связи с этим не могут быть отнесены к числу наследников по закону той или иной очереди прямо не поименованные в ГК РФ лица.

Наследники каждой последующей очереди могут наследовать в случае отсутствия наследников предшествующих очередей (в том числе лиц, наследующих по праву представления).

Наличие так называемой скользящей очереди, которую составляют нетрудоспособные иждивенцы, является своеобразным исключением из правила о приоритетности предшествующей очереди перед последующей. Так, наследники скользящей очереди, которая, согласно действующего законодательства, считается восьмой наследуют наряду и наравне с наследниками любой очереди, если они призываются к наследованию. Это может произойти только при условии, что нет наследников предшествующих очередей.

Содержание третьего принципа, получившего название принципа равенства наследственных долей, заключается в том, что наследники в рамках одной очереди наследуют в равных долях.

Наличие такого правила обеспечивает равенство прав всех участников наследственного правоотношения. Наследственной долей является не конкретное имущество, а выраженная в арифметической форме (дробью или в процентах) доля в праве на всю наследственную массу.

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации институт наследования по закону представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих порядок перехода прав и обязанностей, существование которых не прекращается со смертью гражданина, к лицам, определенным ГК РФ, в случае отсутствия завещания или признания его недействительным, наличия незавещанного имущества, отсутствия наследников по завещанию, их отстранения или отказа от наследства.

1.3 Особенности наследования по завещанию

Завещание выступает в качестве одной из основных категорий института наследования. Завещание определяется, прежде всего, как распоряжение отдельным физическим лицом всем принадлежащим ему на праве частной собственности имуществом или его частью в случае наступления смерти владельца.[9]

Под завещанием понимается односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Статья 1118 ГК РФ, в свою очередь, регламентирует порядок распоряжения наследуемым имуществом: «Распорядиться имуществом можно только путем совершения завещания». Это означает, что распоряжению наследуемым имуществом должно предшествовать совершение особо рода сделки – завещания.

Вместе с тем, данная трактовка категории «завещание» рассматривает только лишь юридическую его природу, тогда, как оно совершенно не раскрывает определение самого понятия «завещание» и его сущности. В тоже время, труды ученых в области гражданского права все же позволяют в определении понятия «завещание» выделить следующие два основных аспекта.

Во-первых, завещание рассматривается, как акт волеизъявления со стороны самого завещателя, в качестве его личного распоряжения на случай смерти. Но, в такой трактовке в обязательном порядке необходимо предусматривать наличие установления дееспособности завещателя, то есть он должен быть способен самостоятельно распорядиться принадлежащим ему имуществом, находясь при этом в твердой памяти и ясном сознании о совершаемых им действиях. Причём, никто не имеет право каким-либо образом побудить и тем более принудить завещателя к распоряжению своим имуществом.

Во-вторых, завещание определяется как юридический документ, на основе которого гражданин в качестве потенциального завещателя может определить дальнейшую судьбу своего имущества после его смерти, при этом самостоятельно назначив своих наследников.

Научные труды российских ученых-правоведов и многочисленная современная юридическая литература, которые были посвящены в той или иной степени проблемам наследственного права предлагают большое число определений завещания. Однако все это понятийно-терминологическое многообразие определений в целом сводится к следующему:

завещание является собой «распоряжением физического лица на случай его смерти о принадлежащем ему имуществе, сделанное в установленной законом форме;

завещанием признается «личное распоряжение физического лица на случай его смерти о переходе передаваемых им по наследству имущественных и личных неимущественных прав и назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и оформленное по установленной законом форме»;

завещание представляет собой «акт физического лица по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти».[10]

Итак, мы видим, что все приведенные выше определения, основанные на систематизации и обобщении большого количества определений понятия завещания, в целом в той или иной степени отражают основную его суть и отличаются друг от друга лишь набором признаков завещания. В тоже время, единственное наиболее значительное различие касается предмета завещательного распоряжения. Так, в данных определениях по-разному трактуются вопросы, посвященные возможности включения в завещание распоряжений завещателя по поводу его личных неимущественных прав – благ.

Как известно, основным принципом любого завещания выступает свобода его совершения.[11] Поэтому именно посредством завещания любой гражданин России может, выразит свою волю в определении дальнейшей судьбы принадлежащего ему на праве собственности имущества в случае наступления его смерти.

В этой связи главное назначение завещания состоит в определение порядка перехода всего наследственного имущества или какой-либо его отдельной части к определенным лицам – наследникам, в качестве которых могут выступать как физические, так и юридические лица, а также – к публично-правовым образованиям, которыми являются: Российская Федерация, отдельные субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а так же иностранные государства и международные организации.

Согласно стати 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания, при условии соблюдения всех установленных законом требований к его документальному оформлению. П. 4 ст. 1118 ГК РФ указывает на то, что завещание должно составляться только от именно одного лица. Таким образом, законом не допускается возможность совершения завещания двумя или более лицами, так как такое завещание будет признано недействительным.

В тоже время, следует признать, что завещанием может быть признано далеко не всякое распоряжение, составленное гражданином на случай его смерти. Например, договор страхования жизни, составленный в пользу третьего лица тоже, по своей сути, является распоряжением гражданина на случай его смерти. Но, в качестве завещания он не может быть признан, так как страхователь в данном случае распоряжается не своим собственным имуществом, а имуществом, право на которое возникает только после его смерти, вследствие чего оно не может принадлежать при жизни самому наследодателю.

Распоряжение об имуществе с обязательным указанием кому из наследников, и в каком порядке оно передается, составляет основное содержание любого завещания. Поэтому, одним из главных требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещания. К примеру, завещатель может распорядиться имуществом, которое входит в состав общей собственности, только в пределах тех прав, которые ему принадлежат.

При этом в качестве предмета завещательного распоряжения может выступать любое имущество, ранее принадлежавшее завещателю, либо только предполагаемое. Наряду с этим, завещание может также содержать целый ряд распоряжений неимущественного характера. Как показывает практика, наиболее часто завещатели распоряжаются о месте их похорон. В тоже время завещатель не может в своем завещании оговорить ограничения прав наследника в последующем распоряжением имущества, наследуемого по завещанию. В этой связи, как правило, если завещателя априори не устраивают какие-либо дальнейшие действия наследника, включая распоряжение наследуемым имуществом, он переписывает свое завещание на других лиц.

Не может являться завещанием распоряжение завещателя нас случай его смерти без указаний об имуществе. Однако здесь следует четко понимать, что только лишь само составленное завещание не порождает возникновения никакого наследственного правоотношения. Оно является лишь первичным юридическим фактом. И только в сочетании с другим юридическим фактом таким, как открытие наследства, завещание приводит к возникновению определенного наследственного правоотношения. Только в этом случае, наследники по завещанию призываются к наследованию.

Наиболее надежно обеспечивает подлинность и достоверность завещаний, та их форма, которая предусматривает нотариальное удостоверение завещаний.[12] Но, с учетом региональных особенностей Российской Федерации и в соответствии с действующим в стране законодательством о нотариате, в тех случаях, когда в населенном пункте отсутствует нотариус, право на совершение нотариальных действий предоставляется главе местной администрации, либо специально уполномоченному должностному лицу.[13]

Совершение нотариальных действий по завещанию на территории иностранных государств, предоставляется должностным лицам консульских учреждений России.

Согласно статье ст. 1127 ГК РФ к нотариально удостоверенным завещаниям согласно приравниваются такие их разновидности:

завещания граждан, находящихся на лечении в больницах, либо проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами лечебных учреждений;

завещания граждан, находящихся в плавании на судах под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами судов;

завещания граждан, находящихся в разного рода экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

завещания военнослужащих в пунктах постоянной или временной дислокации воинских частей, бригад, соединений, где отсутствуют нотариусы, а также завещания лиц гражданского состава, работающих в этих частях (бригадах, соединениях), членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей (бригад, соединений);

завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками пенитенциарных учреждений (начальниками исправительно-трудовых колоний в местах лишения свободы).

Таким образом, то завещание, которое может быть приравнено к нотариально удостоверенному завещателю необходимо подписывать только в присутствии лица, удостоверяющего завещание, а также свидетеля, который тоже должен подписывать данное завещание. В том случае, если завещатель все-таки пожелает пригласить нотариуса для удостоверения своего завещания, должностное лицо будет обязано принять все возможные меры для удовлетворения данной просьбы завещателя. Кроме того, те должностные лица, которые удостоверяют завещание, обязаны направить его нотариусу по месту жительства завещателя, как только появится на то реальная возможность.[14]

Однако, возможны случаи, когда место жительства завещателя неизвестно или его не представляется возможным определить, тогда завещание необходимо направить нотариусу через органы юстиции. Тем не менее, следует соблюдать общий порядок, который установлен для нотариального удостоверения завещаний и при их оформлении. Только в этом случае, к удостоверению завещаний должно предъявляться ещё одно дополнительное требование, которое заключается в том, что данное завещание следует подписывать завещателю не только в присутствии того лица, которое его удостоверяет, но и еще одного свидетеля, который также должен подписать завещание.

При рассмотрении видов и форм завещаний, особого внимания требует их содержательная часть и правовое определение. Принцип свободы завещания определяет право завещателя в качестве наследника по своему усмотрению назначить любое физическое или юридическое лицо.

При этом завещатель в праве не только назначит, но и подназначать наследников. Здесь имеется ввиду указание наследователем в завещании другого наследника на тот случай, если ранее назначенный им наследник умрет еще: до открытия наследства, одновременно с наследодателем или после открытия наследства, но, не успев его принять. Кроме того, подназначение наследника может быть вызвано тем, что наследник не может принять наследство по каким-либо иным причинам, либо откажется от него или потеряет на него права наследования как недостойный.

В тоже время, нельзя не упомянуть о том, что наличие со стороны завещателя распоряжения о подназначении наследника парализует действие целого ряда законодательно установленных правил, к ним относятся:

о переходе наследства к наследникам по закону последующих очередей – ст. 1141 ГК РФ;

о наследовании по праву представления – ст. 1146 ГК РФ;

о наследовании в порядке наследственной трансмиссии – ст. 1156 ГК РФ;

о порядке прекращения доли отпавшего наследника – ст. 1161 ГК РФ.

Кроме этого, за наследодателем закрепляется право указывать в завещании о лишении законных наследников, причем как одного, так и нескольких. Здесь необходимо иметь ввиду, что когда завещатель, оставляет свое наследство только одному из наследников по закону любой очереди или вообще постороннему лицу, то он, по сути, лишает наследства других своих законных наследников. Но при этом положение таких наследников все же отличается от положения наследников, которых завещатель полностью лишил наследства своим специальным завещательным распоряжением, так как само такое распоряжение означает, что наследники, которые были лишены наследства, уже не при каких обстоятельствах не смогут быть призваны к наследованию. К тому же не могут призываться к праву предоставления также потомки этих наследников. Эта норма находит свое отражение в п. 2 ст. 1146 ГК РФ.

Кроме того, не смогут быть призваны по праву и их наследники в порядке наследственной трансмиссии. Это относительно новые нормы наследственного права, так как в ранее действующем российском законодательстве фактически не содержалось такого прямого указания о распространении акта лишения наследства, в том числе и на потомков лишенного наследства наследника. Здесь следует заметить, что когда обсуждался данный вопрос в среде правовиков, то зачастую высказывались мнения о том, что данный акт априори будет иметь сугубо личный характер и поэтому его последствия могут распространяться только на указанных в нем граждан. Считаем, что такая позиция определенной части российских юристов, вполне обоснована, так как наследование имущества по праву представления является установленным законом, самостоятельным основанием наследования по праву наследственной трансмиссии. Наследование по праву наследственной трансмиссии, в свою очередь, означает, что в том случае, если наследник умирает после смерти наследодателя, но при этом не успевает выразить свою волю на принятие наследства, то у его наследников возникает не самостоятельное, а производное право на принятие наследства.

Наследник, которого по каким-либо причинам не упомянули в завещании, вправе наследовать имущество завещателя по закону.[15] Но такая ситуация может возникнуть тогда, когда имеется или откроется возможность для её практической реализации. К примеру, если была завещана только часть наследуемого имущества, а наследник по завещанию не принял наследство или вообще от него отказался и т.д.

В завещании может быть определена дальнейшая судьба как всего имущества в целом, так и его части, отдельных предметов и конкретных прав. При этом завещательные распоряжения могут отражаться в одном, двух или нескольких завещаниях.

Кроме того, если по завещанию к наследованию могут быть призваны несколько наследников то, следовательно, у них возникает общая долевая собственность. Это означает, что каждый из этих наследников обладает определенной долей в наследуемом имуществе. Наследственное право закрепляет принцип равенства долей и только самому завещателю предоставлено эксклюзивное право отступления от этого принципа.

Когда наследование производится по завещанию, то доли считаются равными, но только тогда, если в завещании не содержится указания долей наследников или в завещании наследодатель не указал на конкретные вещи, материальные ценности или права, которые, по его мнению, должны быть предназначены только определенным наследникам.

В юридической практике нередки случаи, когда при завещании неделимого имущества нескольким наследникам указывается не доля в праве собственности, а конкретные его части в натуре. Например, это могут быть комнаты в отдельной квартире, этаж на даче или в коттедже и т.п.

По закону (ст. 133 ГК РФ) неделимым признается имущество, раздел которого в натуре не может быть совершен без изменения его фактического назначения. Поэтому реальная юридическая практика исполнения завещания по такому имуществу всегда будет сопряжена с определенного рода сложностями. В этой связи, в современном российском законодательстве нашли отражения пути урегулирования именно такой возможной ситуации. В настоящее время, по закону, при завещании частей неделимого имущества в натуре, оно признаётся завещанным в долях.

Размеры этих отдельных долей определяются по стоимости частей имущества, указанных в завещании. В тоже время, здесь не должен быть проигнорирована воля самого завещателя, так как она будет учтена в процессе определения порядка пользования неделимым имуществом. Если среди наследников такого имущества имеется согласие, то порядок пользования им указывается как в свидетельстве о праве на наследование, так и в реестре при регистрации прав на недвижимое имущество. Однако если среди наследников возникает спор по поводу их долей в праве на неделимое имущество, то дальнейший порядок пользования им определяется только в судебном порядке.

Глава 2. Вопросы деятельности нотариуса в наследственной сфере

2.1 Правовые основы деятельности нотариуса при оформлении наследственных прав

Реализация права наследования осуществляется субъектами наследственных правоотношений своей волей и в своих интересах, причем при этом указанные субъекты объективно нуждаются в получении квалифицированной юридической помощи, поскольку наследственные правоотношения не только сложны по своему содержанию, но и обладают такой специфической чертой, как «появление» в связи со смертью наследодателя.[16]

Таким образом, следует сделать вывод, что с учетом характера и специфических черт права наследования, именно нотариат является тем институтом, который способен наиболее полно обеспечить защиту прав субъектов наследственных правоотношений, не ограничивая их волю, способствуя реализации принципа свободы завещания:

нотариат является институтом гражданского общества и его деятельность наиболее полным образом соответствует частноправовому характеру права наследования;

публичный характер нотариальной деятельности позволяет придать обеспечиваемым правам и обязанностям субъектов наследственных правоотношений официальный характер;

квалифицированный характер оказания нотариатом юридической помощи способствует законности и правовой определенности прав в сфере наследования.

Нотариальная деятельность в сфере обеспечения и защиты права наследования обладает рядом признаков, вытекающих из особенностей защищаемых прав.

1. Осуществляется в сфере наследственных правоотношений, имеющих бесспорный характер. Бесспорный характер наследственных правоотношений предполагает исключительно формальный подход к определению отсутствия (наличия)спора: спор о праве материальном должен отсутствовать между субъектами того правоотношения, на обеспечение которого направлен потенциал нотариального действия; возражения юридически не заинтересованного лица против совершения нотариального действия по обеспечению наследственных прав не дают нотариусу основания для отказа в выполнении надлежащего нотариального действия.

2. Осуществляется путем совершения определенных законом нотариальных действий. Нотариальному действию присущи конкретные юридические признаки, которые определяют его качественные характеристики и своеобразие. При этом указанные признаки должны быть едиными и взаимосвязанными. Отсутствие хотя бы одного из признаков приведёт к недействительности нотариального действия.[17]

В ст. 39 Основ законодательства о нотариате предусматриваются общие положения о порядке совершения нотариальных действий, устанавливающие принципиальные начала этого порядка. Они состоят в следующем:

порядок совершения нотариальных действий нотариусами устанавливается Основами законодательства о нотариате и другими законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

порядок совершения нотариальных действий должностными лицами консульских учреждений устанавливается законодательными актами Российской Федерации;

порядок совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти в населенных пунктах, где нет нотариусов, устанавливается Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. Основные правила совершения нотариальных действий предусматривают требования, относящиеся к:

месту совершения нотариальных действий;

основаниям и сроком отложения и приостановления совершения нотариальных действий;

установлению личности обратившегося за совершением нотариального действия;

проверке дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках;

порядку подписания нотариально удостоверяемых сделок, заявлений и иных документов;

требованиям и документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий;

совершению удостоверительных надписей и выдаче свидетельств;

ограничениям права совершения нотариальных действий;

отказу в совершении нотариальных действий;

обжалованию нотариальных действий или отказу в их совершении;

регистрации нотариальных действий;

формам реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей;

выдаче дубликатов нотариально удостоверенных документов.

Специальные нормы установлены Основами законодательства РФ о нотариате в отношении применения нотариусом норм иностранного права и международных договоров.

Нотариальные действия совершаются нотариусами в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в порядке, установленном Основами законодательства РФ о нотариате и другими законодательными актами, предусмотренными статьей 39 Основ законодательства РФ о нотариате.

Нотариальные действия совершаются в помещении нотариальной конторы, но в случае болезни, инвалидности и других случаях могут быть совершены и вне нотариальной конторы, о чем делается соответствующая запись.

В соответствии со ст. 42 Основ законодательства РФ о нотариате при совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального действия гражданина, его представителя или представителя юридического лица.

Установление личности должно производиться на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия.

Личность несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцати лет или еще не получивших паспорт, устанавливается на основании записи о них в паспортах родителей или по свидетельству о рождении. Военнослужащие в подтверждение своей личности предъявляют удостоверение личности или военный билет, который выдается командованием военных учреждений и воинских частей.

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за границей и прибывшие в РФ на временное жительство, в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют общегражданские заграничные паспорта, по которым и устанавливается их личность.

Личность иностранных граждан и лиц без гражданства устанавливается по виду на жительство в Российской Федерации или по национальному паспорту с отметкой о регистрации в отделах виз и регистрации.[18]

Нотариальные действия совершаются при предъявлении всех необходимых и отвечающих требованиям законодательства документов.

Нотариусом проверяется соответствие документов, представляемых для совершения нотариальных действий, требованиями ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате.

В удостоверяемых или выдаваемых нотариусом документах хотя бы один раз указываются:

в отношении физических лиц — фамилии, имена и отчества полностью, дата рождения, удостоверяющий личность документ и его реквизиты. Адрес постоянного местожительства или преимущественного пребывания (при совершении нотариальных действий от имени иностранных граждан также постоянное гражданство);

в отношении юридических лиц — полное наименование, индивидуальный идентификационный номер, юридический адрес, дата и место государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства, адрес фактического местонахождения.

Указанные сведения представляются нотариусу лицами, обратившимися за совершением нотариального действия.[19]

В соответствии со статьей 43 Основ законодательства о нотариате при установлении сделок выясняется дееспособность граждан и проверяется правоспособность юридических лиц, участвующих в сделках. В случае совершения сделки представителем проверяются и его полномочия.

В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность гражданина (гражданская дееспособность), то есть способность гражданина своими действиями приобретать гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Согласно Приказу Минюста РФ от 15 марта 2000 г. №91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации», если нотариально удостоверяемый документ подписывается лицами, исправления в нем оговариваются и подтверждаются подписями этих лиц, а также в конце удостоверительной надписи подписью нотариуса с приложением его печати. При этом исправления делаются так, чтобы все ошибочно написанное, а затем зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном тексте. Исправления, сделанные в тексте документа, который не подписывается лицами (например, свидетельство о праве на наследство), оговариваются только нотариусом и подтверждаются его подписью с приложением печати. Если документ, подлежащий удостоверению или свидетельствованию, изложен неправильно или неграмотно, нотариус предлагает обратившемуся лицу исправить его или составить новый. По просьбе обратившегося лица документ может быть составлен нотариусом.

Нотариус обязан проверить полномочия представителя юридического лица, подтвержденные доверенностью, выданной на его имя от имени руководителя, которому учредительными документами предоставлено право совершать сделки. В случае, если юридическое лицо представляет руководитель, он предъявляет, кроме учредительных документов, документ, подтверждающий его должностное положение, протокол общего собрания об избрании должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо приказ об их назначении.[20]

Согласно ст. 44 Основ законодательства РФ о нотариате содержание нотариально удостоверяемой сделки, а также заявления и иных документов должно быть зачитано вслух участникам. Документы, оформляемые в нотариальном порядке, подписываются в присутствии нотариуса.

Если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению, в его присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной документ может подписать другой гражданин с указанием причин, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившемся за совершением нотариального действия.

Имея право совершать любые нотариальные действия, предусмотренные законом, нотариус в силу ст. 47 Основ законодательства о нотариате, не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков).

В случае утраты документов, экземпляры которых хранятся в делах нотариальной конторы, по письменным заявлениям граждан, представителей юридических лиц, от имени или по поручению которых совершались нотариальные действия, выдаются дубликаты утраченных документов. Выдача дубликатов производится с соблюдением требований о тайне нотариальных действий и обязательной регистрацией в реестре для регистрации нотариальных действий (ст. 52 Основ законодательства о нотариате).

В соответствии со ст. 41 Основ законодательства о нотариате совершение нотариального действия может быть отложено в случае:

необходимости истребования дополнительных сведений от физических и юридических лиц;

направления документов на экспертизу.

Срок отложения совершения нотариального действия не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия.

По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия может быть отложено на срок не более десяти дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления, нотариальное действие должно быть совершено.

В случае получения от суда сообщения о поступлении заявлений заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об удостоверении которого просит другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия приостанавливается до разрешения дела судом.

Законодательством Российской Федерации и субъектов Федерации могут быть установлены и иные основания для отложения и приостановления совершения нотариальных действий.

Нотариус отказывает в совершении нотариального действия в случаях, предусмотренных ст. 48 Основ законодательства о нотариате, то есть если:

совершение такого действия противоречит закону;

действие подлежит совершению другим нотариусом;

с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо его представитель, не имеющий необходимых полномочий;

сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или положении;

сделка не соответствует требованиям закона;

документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.

Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.[21]

Согласно ст. 49 Основ законодательства о нотариате, заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный (городской) суд по месту нахождения нотариальной конторы.

Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии, рассматривается судом или арбитражным судом в порядке искового производства.

Таким образом, нотариат является весьма специфическим и, одновременно, уникальным правовым институтом, гармонично сочетающим в себе деятельность нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, и нотариусов, занимающихся частной практикой, а также должностных лиц органов исполнительной власти и консульских учреждений Будучи одним из основных элементов современной правоохранительной системы государства, нотариат призван, в первую очередь, обеспечивать защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, укреплять правопорядок, законность путем правильного, единообразного и своевременного совершения нотариальных действий, направленных на юридическое закрепление гражданских прав и обязанностей, предупреждения нарушения этих прав в будущем. С учетом характера и специфических черт права наследования, именно нотариат является тем институтом, который способен наиболее полно обеспечить защиту прав субъектов наследственных правоотношений, не ограничивая их волю, способствуя реализации принципа свободы завещания.

2.2 Роль и действия нотариуса при охране и управлении наследством

Между открытием наследства и выявлением круга наследников и принятием ими наследства проходит некоторое время («лежачее наследство»). В связи с этим может возникнуть необходимость принятия мер, направленных на обеспечение сохранности наследственного имущества и устранение возможности его порчи, гибели и расхищения. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают меры по охране наследства и управлению им.

Нотариус совершает указанные действия по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В том случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.[22]

Банки, другие кредитные организации и иные юридические лица с целью выявления состава наследства и его охраны обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у них сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Нотариус, стремясь сохранить банковскую и коммерческую тайну, может сообщить полученные сведения только исполнителю завещания и наследникам.

Нотариус определяет срок, в течение которого он будет осуществлять меры по охране наследственного имущества и управлению им. Продолжительность этого срока зависит от характера и ценности наследства, а также от того времени, которое необходимо наследникам для вступления во владение наследством. Однако такой срок не должен превышать шести месяцев, а в случаях, когда право наследования возникает у конкретных лиц лишь вследствие отказа наследника от наследства, отстранения его как недостойного или непринятия им наследства, срок этот не может превышать девяти месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК РФ). Текут эти сроки со дня открытия наследства.

Исполнитель же завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания. Его продолжительность законом не ограничена.

Наследственное имущество может находиться в разных местах. В этом случае нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.

Необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты должностными лицами органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации в том случае, когда закон предоставляет им право совершения нотариальных действий.

Одной из важнейших мер по охране наследственного имущества является его опись, которая производится нотариусом в присутствии двух свидетелей. При производстве описи могут присутствовать исполнитель завещания, наследники, а в соответствующих случаях и представители органа опеки и попечительства.

По заявлению перечисленных лиц должна быть использована такая мера охраны наследства, как оценка наследственного имущества. Она производится по соглашению между наследниками. При отсутствии такого соглашения оценка всего наследства или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки. Однако впоследствии эти расходы распределяются между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

В ГК РФ названы и иные меры, с помощью которых осуществляется охрана отдельных объектов, входящих в состав наследственного имущества. Прежде всего закон упоминает входящие в состав наследства деньги. Они вносятся в депозит нотариуса. Валютные же ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со ст. 921 ГК РФ.

В том случае, если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом органы внутренних дел (п. 3 ст. 1172 ГК РФ).

Остальное имущество, входящее в состав наследства, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам — другому лицу по усмотрению нотариуса.

Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен его исполнитель, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо путем заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.

В состав наследства иногда входит имущество, которое требует не только охраны, но и управления. Это может быть предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п. В подобной ситуации нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК РФ выступает учредителем доверительного управления, заключая договор доверительного управления таким имуществом с управляющим в интересах наследников.

Если же наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания (душеприказчику) (ст. 1173 ГК РФ).

Перечисленные меры охраны наследственного имущества не представляют собой исчерпывающего перечня. В п. 1 ст. 1171 ГК РФ указывается, что наряду с ними исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.

Деятельность нотариального органа по оформлению наследственных прав завершается выдачей свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство — документ, выдаваемый государственными органами — нотариальными конторами, консульскими учреждениями — подтверждающий право наследника на наследство.

При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус совершает действия в отношении наследственного имущества, предусмотренные соответствующими пунктами Методических рекомендаций от 15 марта 2000 г.

Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения, нотариус дает разъяснения наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.

Если на недвижимое имущество наложено запрещение отчуждения в связи с получением ссуды, нотариус сообщает учреждению, выдавшему ссуду, о том, что наследникам ссудополучателя выдано свидетельство о праве на наследство.[23]

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус, наряду с проверкой обстоятельств, предусмотренных ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате, проверяет, не отменено ли завещание.

Если завещание удостоверено нотариусом, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство, то о проверке этих данных делается отметка на экземпляре завещания, приобщенном к наследственному делу.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, в котором предполагается указание родственных или иных отношений наследников с наследодателем, нотариус проверяет документы, подтверждающие эти отношения.

Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство определенной части наследственного имущества, в дальнейшем выдаются свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве.

Если в составе имущества имеется недвижимое или иное имущество, право на которое или само это имущество подлежит регистрации (специальному учету), в тексте свидетельства о праве на наследство нотариус дает соответствующую запись о необходимости регистрации права или имущества в уполномоченных государственных органах, о чем разъясняет наследникам.

Свидетельство выдается должностным лицом (государственным нотариусом, консулом) наследникам после установления проверки необходимых юридических фактов (факта смерти, принятия наследства в установленные законом сроки, родственных отношений, нахождении на иждивении и т. п.), а также после установления объема наследственной массы и некоторых других, необходимых для выдачи свидетельства обстоятельств.

Свидетельство о праве на наследство вступает в законную силу с момента его выдачи нотариальным органом. Оно обладает рядом свойств, в которых проявляется его законная сила, в частности, исходит от компетентного органа — может быть выдано только нотариальным органом; выдается с соблюдением норм действующего законодательства с учетом предусмотренных сроков, т. е. соответствует закону; так же как и судебное решение обладает таким свойством, как обязательность, т. е. оно должно быть исполнено всеми, кому будет предъявлено (например, органы БТИ и ГИБДД должны произвести регистрацию имущества именно за тем лицом, которое указано в свидетельстве).

Предоставляется неверным тезис о необязательности получения наследниками свидетельства о праве на наследство по следующим основаниям: во-первых, в состав наследственного имущества могут входить жилые дома, автомобили, денежные вклады и т. п., подлежащие специальной регистрации, переход права собственности, на которые невозможен без получения правоустанавливающего документа — свидетельства о праве на наследство; во-вторых, необязательность получения свидетельства существенно затрагивает интересы государства, поскольку в государственный бюджет не поступают предусмотренные денежные суммы (госпошлина), что влечет за собой совершение сделок без соблюдения установленных законом форм и т. п.; в-третьих, наблюдается некоторая неувязка в законодательстве при разрешении судами спорных вопросов о разделе наследственного имущества. Вступив во владение наследственным имуществом, чаще всего жилым домом, дачей, гаражом, наследники нередко производят отчуждение этого имущества в обход установленного законом порядка, так как сделать это законным путем, не имея свидетельства о праве на наследство, не могут. В практике известны случаи, когда передача имущества от одного лица к другому без надлежащего оформления осуществлялась неоднократно, что вызывало в дальнейшем затруднения при рассмотрении судами споров, связанных с правом собственности на него.[24]

Законом предусмотрена возможность принудительного раздела с выплатой денежной компенсации одним наследником и закреплением права собственности на оспариваемое имущество в полном объеме за другими наследниками (в настоящее время разделу в натуре с выплатой денежной компенсации может подлежать любое имущество, до 31 июля 1981 г. такой раздел был невозможен в отношении жилых домов). На раздел имущества в натуре могут претендовать только участники общей собственности. Например, при разрешении споров, связанных с правом личной собственности на жилой дом, суды могут при отсутствии согласия выделяющегося собственника обязать остальных участников общей собственности на жилой дом выплатить ему денежную компенсацию за принадлежащую ему долю.

С получением денежной компенсации утрачивается право собственности на долю дома. Вместе с тем, суды разрешают подобные споры (связанные не только с разделом жилого дома, но и другого наследственного имущества) и в тех случаях, когда один или несколько наследников не получили правоустановляющего документа на наследственное имущество. В этом также усматривается некоторое несоответствие действующих норм права с практическим их применением.

В целях защиты интересов государства представляется более удобной такая редакция статьи, которая, во-первых, обязывала бы наследников, принявших наследство, получать свидетельства о праве на наследство, подлежащее специальной регистрации; во-вторых, устанавливала бы срок, в течение которого наследники должны получить свидетельства (целесообразно установление годичного срока, исчисляемого со дня, когда у наследника возникло право на получение свидетельства, то есть после истечения шестимесячного срока со дня смерти наследодателя); в-третьих, предусмотрела бы применение санкций в случае неполучения документов после письменного предупреждения, направленного соответствующим органом.

Свидетельство о праве на наследство не может быть заменено или аннулировано должностным лицом, выдавшим его. Оно может быть признано недействительным лишь в судебном порядке.

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов осуществляется нотариусом в двух случаях: по совместному заявлению супругов и по заявлению пережившего супруга.

Нотариусы по совместному письменному заявлению супругов выдают одному из них или обоим супругам свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом во время брака.

Свидетельство о праве собственности выдается лишь на то имущество, являющееся общей собственностью супругов, которое имеется на день выдачи свидетельства.

При выдаче свидетельства государственный нотариус требует документ, удостоверяющий брачные отношения (свидетельство о браке, запись в паспорте о регистрации брака и т.д.).

Если брак между лицами, обратившимися за выдачей свидетельства о праве собственности, расторгнут, то, помимо указанного документа, истребуется документ, подтверждающий факт расторжения брака (свидетельство о расторжении брака, запись в паспорте о расторжении брака и т.д.).

В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное в данной курсовой работе исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

Наследование является специфическим способом перехода материальных благ, прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам согласно нормам действующего наследственного права.

Действующим ГК РФ сохранены традиционные для отечественного наследственного права два основания наследования. В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ч. 2 ст. 1111 ГК РФ).

В курсовой работе сформулировано основное направление деятельности российского нотариата как института, ориентированного на защиту конституционного права наследования, реализацию правомочий субъектов наследственных отношений в сфере бесспорной юрисдикции, действующего в пределах своей компетенции наряду с иными органами и институтами правоохранительной системы, не подменяя и не заменяя их.

Нотариальная деятельность по реализации наследственных прав представляет собой действия нотариусов по обеспечению наследодателю юридической возможности распорядиться на случай смерти принадлежащим ему (в том числе в будущем) имуществом, а также по защите правомочий наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства (то есть в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент) существующих на момент смерти наследодателя указанных прав и обязанностей наследодателя в установленном законом порядке, а также по обеспечению прав третьих лиц (отказополучателей, кредиторов наследодателя) в процессе открытия и принятия наследства.

Превентивное правосудие в сфере обеспечения права наследования представляет собой осуществляемую нотариатом публичную по своему характеру деятельность, направленную на предотвращение, предупреждение возникновения спора между заинтересованными субъектами при условии отсутствия между ними спора о материальном праве.

Анализ проблем совершения нотариальных действий в сфере наследственных правоотношений показал, что необходимо совершенствование нотариального и гражданского законодательства, в результате чего будут устранены пробелы правового регулирования данных вопросов:

В частности можно предложить следующие меры по совершенствованию действующего законодательства:

укрепление гарантий обеспечения прав наследодателя и наследников путем увеличения количества нотариальных действий в сфере наследования;

совершенствование процедур оказания нотариусами квалифицированной юридической помощи по наследственным вопросам, в частности, посредством предоставления нотариусу полномочий квалифицированного посредника в переговорах между имеющими разногласия субъектами наследственного отношения;

в целях обеспечения свободы завещания и полного исполнения воли завещателя ввести более подробную законодательную регламентацию процедуры нотариального удостоверения завещания.

БИБЛИОГРАФИЯ

Нормативные акты

  1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изменениями на 21 июля 2014 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря.
  2. Гражданский кодекс РФ (части первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (с изменениями на 29 декабря 2017 г.), вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ (с изменениями на 5 декабря 2017 г.), третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ (с изменениями на 28 марта 2017 г.) и четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (с изменениями на 1 июля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301, 1996. №5. Ст. 410, 2001. №49. Ст. 4552, 2006. №52. Ст. 5496.
  3. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (с изменениями на 31 декабря 2017 г.) // Российская газета. 1993. №16.

Литература

  1. Баштыгов Х.Т., Карнович В.С. Актуальные проблемы наследования по закону // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: сборник статей международной научно-практической конференции. - М., 2017. С. 153
  2. Быкова С.И., Самофал Т.О. Развитие наследственного права в Российской Федерации // Вестник Международного юридического института. 2016. № 4. С. 18
  3. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. 2012. №1. С. 11
  4. Васильев А.А. Понятие, виды и формы завещаний // Евразийская интеграция: материалы III международной научно-практической конференции. 2016. С. 84
  5. Ватутина Е.В. Наследственные правоотношения в гражданском праве Российской Федерации // Материалы XIX Отчетной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. – М., 2016. С. 115
  6. Владимирова О.В., Ленковская P.P. Порядок и правила совершения нотариальных действий в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского законодательства: Сборник статей. 2012. №3. С. 97
  7. Гайнанова А.И. Практика реализации основных требований, предъявляемых к завещанию // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 2. С. 141
  8. Ермоченко В.Ю. Понятие и общая характеристика наследственного права и наследственных правоотношений в современном гражданском праве // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. – М., 2017. С. 199
  9. Казанцева А.Е. Охрана наследственного имущества // Вестник Омского университета. 2014. №1. С. 58
  10. Калиниченко Т.Г. Нотариальные действия: понятие, содержание и виды // Нотариальный вестник. 2012. №4. С. 9
  11. Качур А.Н., Яцышин Д.В., Качур И.А. Современные особенности и проблемы наследования по закону // Инновационная наука. 2015. № 12. С. 133
  12. Кириллова Е.А. Основания наследования в гражданском праве Российской Федерации. – М.: Инфра-М, 2013. С. 313
  13. Крюк А.О. Наследование по завещанию // Актуальные проблемы юридической науки и высшего образования в современных условиях Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. - М., 2016. С. 124
  14. Отиева Ю.Ю. Наследование по закону в Российской Федерации // Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3. С. 73
  15. Палчей И.В. Проблемы наследования по завещанию и по закону // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2017. № 3. С. 128
  16. Рудик И.Е. Правовая природа отношений с участием нотариуса, возникающих при реализации прав и обязанностей, предусмотренных наследственным правом РФ // Современные концепции взаимодействия частного и публичного права: юридическая доктрина и правоприменительная практика: Сборник научных статей. – М., 2013. С. 127
  17. Тарасова М.О. Понятие и содержание наследования по завещанию // Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2. С. 273
  18. Юнусова Р.Ф. Наследование по завещанию // Проблемы и перспективы современной науки. 2016. № 11. С. 338

Материалы судебной практики

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. №7.
  1. Ватутина Е.В. Наследственные правоотношения в гражданском праве Российской Федерации // Материалы XIX Отчетной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. – М., 2016. С. 115

  2. Ермоченко В.Ю. Понятие и общая характеристика наследственного права и наследственных правоотношений в современном гражданском праве // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. – М., 2017. С. 199

  3. Быкова С.И., Самофал Т.О. Развитие наследственного права в Российской Федерации // Вестник Международного юридического института. 2016. № 4. С. 19

  4. Качур А.Н., Яцышин Д.В., Качур И.А. Современные особенности и проблемы наследования по закону // Инновационная наука. 2015. № 12. С. 133

  5. Палчей И.В. Проблемы наследования по завещанию и по закону // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2017. № 3. С. 128

  6. Отиева Ю.Ю. Наследование по закону в Российской Федерации // Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3. С. 73

  7. Баштыгов Х.Т., Карнович В.С. Актуальные проблемы наследования по закону // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: сборник статей международной научно-практической конференции. - М., 2017. С. 153

  8. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. 2012. №1. С. 11

  9. Тарасова М.О. Понятие и содержание наследования по завещанию // Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2. С. 273

  10. Юнусова Р.Ф. Наследование по завещанию // Проблемы и перспективы современной науки. 2016. № 11. С. 338

  11. Крюк А.О. Наследование по завещанию // Актуальные проблемы юридической науки и высшего образования в современных условиях Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. - М., 2016. С. 124

  12. Тарасова М.О. Понятие и содержание наследования по завещанию // Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2. С. 275

  13. Кириллова Е.А. Основания наследования в гражданском праве Российской Федерации. – М.: Инфра-М, 2013. С. 313

  14. Гайнанова А.И. Практика реализации основных требований, предъявляемых к завещанию // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 2. С. 141

  15. Васильев А.А. Понятие, виды и формы завещаний // Евразийская интеграция: материалы III международной научно-практической конференции. 2016. С. 84

  16. Рудик И.Е. Правовая природа отношений с участием нотариуса, возникающих при реализации прав и обязанностей, предусмотренных наследственным правом РФ // Современные концепции взаимодействия частного и публичного права: юридическая доктрина и правоприменительная практика: Сборник научных статей. – М., 2013. С. 127

  17. Калиниченко Т.Г. Нотариальные действия: понятие, содержание и виды // Нотариальный вестник. 2012. №4. С. 11

  18. Владимирова О.В., Ленковская P.P. Порядок и правила совершения нотариальных действий в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского законодательства: Сборник статей. 2012. №3. С. 97

  19. Калиниченко Т.Г. Нотариальные действия: понятие, содержание и виды // Нотариальный вестник. 2012. №4. С. 14

  20. Владимирова О.В., Ленковская P.P. Порядок и правила совершения нотариальных действий в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского законодательства: Сборник статей. 2011. №3. С. 99

  21. Владимирова О.В., Ленковская P.P. Порядок и правила совершения нотариальных действий в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского законодательства: Сборник статей. 2012. №3. С. 101

  22. Казанцева А.Е. Охрана наследственного имущества // Вестник Омского университета. 2014. №1. С. 58

  23. Казанцева А.Е. Охрана наследственного имущества // Вестник Омского университета. 2014. №1. С. 61

  24. Казанцева А.Е. Охрана наследственного имущества // Вестник Омского университета. 2014. №1. С. 62