Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Появление наследования является неизбежным явлением, так как того подразумевает появление имущественного и социального расслоения общества, появление и утверждение частной собственности на средства производства, образование специальных институтов, которые были созданы для того, чтобы оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.

Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию, роль сторожевого пса[1].

Данная тема является актуальной в современном обществе. Периодически люди даже не задумываются о том, что рано или поздно наступит момент, когда человек покинет жизнь, при этом оставляя своим родным и близким наследство, а иногда еще и ряд проблем. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники довольно часто в процессе таких споров становятся врагами. Чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям[2].

К сожалению, только в случае, который прямо предусмотрен законом, согласно правовым и нравственным принципам, сложившимся в обществе, то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен, что в дальнейшем может вызвать не самые благоприятные последствия, например, не обеспечение интересов как наследодателя и наследников, так и остальных лиц, для которых после смерти наследодателя могут появится те или иные правовые последствия.

Целью данной работы является изучение института наследования как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Разработкой данной темы занимались многие ученые-юристы. В качестве примера можно привести работы следующих авторов: Рубанов А. А., Гомола А.И., Эйдинова Э. П., Толстой Ю.К., Сергеев А.П., Серебровский В. И., Данилов Е. П.. и др.

Некоторые из работ указанных авторов были использованы при написании данной курсовой работы.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ.

1.1. Понятие и основания наследования.

Переход прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к наследникам следует понимать как наследование.

Есть несколько оснований наследования. Издавна к ним относят закон и завещание. Стоит отметить то, что не стоит данные основания наследования резко и принципиально противопоставлять друг другу, особенно если учесть тот факт, что периодически встречаются и такие случаи, когда часть наследования может перейти по завещанию, а другая часть по закону. Для того, чтобы наследование произошло не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два юридических факта: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель.

Отсюда можно сделать вывод о том, что вне зависимости от того, присутствует ли завещание или нет и, если присутствует, то каким является его содержание, во всех случаях наследование может возникнуть только лишь при наличии предусмотренных в законе юридических фактов. И с этой точки зрения, наследование – ни по закону, ни по завещанию – непосредственно из закона никогда не возникает[3].

Все то имущество, что в день открытия наследства принадлежало наследодателю (движимые и недвижимые вещи, имущественные права и обязанности), будет являться составом наследства. Личные неимущественные права и иные нематериальные блага, а также права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина) не будут входить в состав наследства.

Наследниками могут являться:

- граждане, которые в день открытия наследства находятся в живых; граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми впоследствии; Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации; юридические лица, существующие на день открытия наследства.

Наследниками не могут быть (недостойные наследники):

- граждане, которые своими умышленными противоправными действиями способствовали призванию самих себя или других лиц к наследованию (действия должны быть подтверждены в судебном порядке); лишенные родительских прав родители, после детей; граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения возложенных на них по закону обязанностей по содержанию наследодателя (отстраняются в судебном порядке)[4].

1.2 Время и место открытия наследства

Временем открытия наследства будет являться день биологической смерти наследодателя. Стоит отметить, что критерии отличия биологической смерти от клинической определены в Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения России от 04.03.2003 № 73. В соответствии с данной Инструкцией под биологической смертью понимаются посмертные изменения во всех органах и системах, которые носят постоянный, необратимый, трупный характер.

Так же время открытия наследства будет непременно связано с датой, в которую гражданина объявили умершим или был установлен факт смерти. Следует отметить тот факт, что объявление гражданина умершим лишь предполагает факт смерти, в то время как под установлением факта смерти однозначно подразумевается, что смерть имела место, но по каким-либо причинам не была зарегистрирована.

День открытия наследства – день смерти гражданина. В случае, когда гражданина объявляют умершим, днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти указанный в решении суда.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Место открытия наследства – последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, не известно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Момент определения места открытия наследства имеет важное практическое значение, поскольку именно по этому месту устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, происходит принятие наследства или отказ от него, совершаются иные действия по оформлению наследственных прав.

ГЛАВА 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ.

2.1. Общие положения.

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Стоит отметить то, что граждане, которые умерли в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга (пункт 2 статьи 1114 ГК РФ).

Гражданское законодательство говорит о том, что граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке не имеют права на наследование по закону (в том числе в отношении обязательной доли), на наследование по завещанию, а также на получение завещательного отказа.

Эпигон таких недостойных наследников не наследуют в случае смерти последних по праву представления (пункт 3 статьи 1146 ГК РФ), но вправе наследовать по иным допустимым основаниям.

Стоит отметить и то, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования (то есть после вступления в силу соответствующего решения суда) завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

В случае лишения родителей родительских прав в судебном порядке и которые не были восстановлены в данных правах до момента открытия наследства, такие родители не могут наследовать имущество своих детей. К наследованию по завещанию этот запрет не относится.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в частности, алиментных обязательств, установленных разделом V Семейного кодекса РФ). К наследованию по завещанию эта норма не относится.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления[5].

Статья 1146 ГК РФ предусматривает наследование по праву представления.

В соответствии с данной статьей доля наследника по закону, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать (недостойный наследник) (п.1 ст.1117 ГК РФ).

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

2.2. Очереди наследников.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очерёдности, предусмотренной ст. 1142 – 1145, 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства[6].

Наследниками первой очереди по закону будут являться дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ). В отличие от стран Западной Европы, где родители будут относиться к наследникам второй очереди (ст. 746 Гражданского кодекса Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения)[7], в странам постсоветского пространства близость отношений между детьми и родителями традиционно находит отражение в законодательстве данных сран, где родители включены в круг наследников по закону первой очереди.

Наследники одной и той же очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.[8] Но, следует учесть и тот факт, что при наличие нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, они будут наследовать вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Что качается внуков наследодателя и их потомков, племянников и племянниц наследодателя, его двоюроднх братьев и сестер, то они будут наследовать по праву представления, если их соответствующий родитель, который был бы наследником по закону, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом доля, которая причиталась такому умершему родителю, будет переходить к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (пункт 1 статьи 1146 ГК РФ).

К наследникам вторая очереди будут относится полнородные и неполнородные братья и сёстеры наследника, его дедушки и бабушки, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст.1143 ГК РФ).

Что касается наследников третьей очереди, то к ним закон относит полнородных и неполнородных братьев и сестёр родителей наследодателя (дяди, тети наследодателя) (ст.1144 ГК РФ).

В случае, когда отсутствуют наследники всех трех очередей, право наследовать по закону переходит к родственникам третьей, четвёртой и пятой степени родства, которые не относятся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства будет определяться числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит (ст.1145 ГК РФ)[9].

В данной ситуации будут призываться к наследованию:

  • в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки, прабабушки наследодателя;
  • в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
  • Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателей[10].

Усыновленный и его потомство не будут наследовать по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не будут наследовать по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.

При наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

При усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель - мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель - женщина.

Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка.

При этом сохранённые решением суда наследственные отношения между усыновлённым с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками.

2.3. Права супруга при наследовании.

В соответствии со статьей 1150 ГК РФ наследство, которое принадлежит пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам.

Стоит отметить и тот факт, что сложилась определенная нотариальная практика, которая связана с оформлением наследственных прав на имущество, приобретенное супругами в период брака, не всегда отвечает требованиям законодательства. К примеру, для того чтобы пережившему супругу получить свидетельство о подтверждении доли в совместно нажитом имуществе, ему необходимо лично обратиться и данное свидетельство будет выдано только по требованию этого супруга. Если переживший супруг не изъявил желание и не получил свидетельство о праве собственности, то его доля автоматически будет включена в наследственную массу. Отсюда предметом наследования становится все имущество, а не доля в праве общей собственности на имущество, что напрямую нарушает права и законные интересы пережившего супруга.

Часто мнение нотариусов сходится к тому, что получение свидетельства о праве собственности — это право пережившего супруга, а не обязанность. Конечно, получение свидетельства, подтверждающего долю имущества пережившего супруга, является правом пережившего супруга. Но при этом неправомерно производить подмену двух понятий: существования самого права и документального оформления этого права.

В соответствии со статьей 256 ГК РФ имущество, которое было нажито супругами во время брака будет иметь режим совместной собственности, если только между ними договором не был установлен иной режим данного имущества.

Отсюда можно сделать вывод о том, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если при жизни между супругами не был заключен брачный контракт, то имущество, которое было приобретено ими в период брака на средства семейного бюджета, автоматически поступает в их совместную собственность, при этом стоит отметить то, что доли супругов будут признаваться равными. Следовательно, собственность пережитого супруга существует, и нотариус не вправе подвергать данный факт сомнению.

Даже с согласия пережившего супруга доля, которая в праве общей собственности на имущество, которая принадлежит данному супругу, не может быть включена в наследственную массу после смерти другого супруга в соответствии с законом. В данном случае происходит полная аналогия с отказом от права собственности. Вместе с этим стоит учесть и то, что отказ от права собственности закреплен в гражданском законодательстве. В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ вещь, от права собственности на которую собственник отказался, является бесхозяйной. Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке.

В подтверждении вышесказанного можно так же привести такой факт, как то, что отказ от права собственности в пользу кого-либо (в данной ситуации речь идет о том, что переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу наследников) по факту представляет собой дарение имущества. Для того, чтобы удостоверить договор дарения данной доли в праве общей собственности, данная доля должна быть определена, а также данное право должно быть зарегистрировано.

Отсюда можно сделать такой вывод, что при оформлении наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Не зря в статье 1150 ГК РФ подчеркнули то, что в состав наследства входит только доля умершего супруга в этом имуществе.

2.4. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

Пожалуй, к одному из самых сложных вопросов наследственного права можно отнести условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их доли. В момент определения размера доли, которая выделяется истцу, суду необходима учитывать в обязательном порядке стоимость имущества, которая получена им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), а так же и стоимость имущества, которое состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода.[11] (Подп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»).

К нетрудоспособным традиционно можно отнести: женщин, достигших пред пенсионного возраста, мужчин – пред пенсионного возраста, инвалидов I, II, III групп, а также лиц, которые не достигли шестнадцати лет, и учащихся до восемнадцати лет. Некоторые авторы учитывают крайне тяжелое положение молодежи в настоящее время, а также высокий процент безработных среди молодых, предлагают относить к нетрудоспособным лиц, не достигших восемнадцати лет, а учащихся и старше восемнадцати лет - до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет.[12]

Лица, которые являются нетрудоспособными по той или иной причине, находятся на полном содержании наследодателя или получавшие от них такую помощь, которая являлась основным источником средств к существованию на постоянной основе, состоят на иждивении наследодателя.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что полное иждевение нетрудоспособного необязательно. Последний мог иметь и иные, менее значительные по сравнению с помощью наследодателя, средства материального обеспечения. При этом не имеет значения сам по себе факт раздельного проживания иждивенца и наследодателя. Главное - установить, что помощь последнего была постоянной и являлась основным источником существования нетрудоспособного.

Обратимся к рассмотрению порядка наследования по закону нетрудоспособных иждивенцев, говоря о том, что именно порядок призвания их к наследованию является главной особенностью наследования этой категории граждан.

Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников по закону. Они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди из семи предусмотренных очередей, призванной к наследованию, однако они не приобретают статуса наследников этой очереди. Действует лишь определенный порядок призвания их к наследованию, неравнозначный установлению очередности наследования. Не случайно в законе говорится о наследовании иждивенцами наравне с наследниками любой очереди.

ГК РФ выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве законных наследников, для каждой из которых, кроме общих условий, устанавливает дополнительное условие призвания к наследованию. В первую группу включены граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. ст. 1143 - 1145 ГК, т.е. к любой из шести очередей законных наследников начиная со второй (п. 1 ст. 1148 ГК). Иждивенец-наследник первой очереди наследует на общих основаниях независимо от наличия условий призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. На таких же основаниях наследуют нетрудоспособные иждивенцы-наследники любой из последующих шести очередей, если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Преимущество, признаваемое за ними законом и объясняемое их статусом, состоит в том, что, не будучи наследниками этой очереди, они наследуют вместе и наравне с входящими в нее наследниками, хотя и относятся к более дальней очереди. Иными словами, эти лица наследуют вне своей очереди, т.е. вне очереди.

Вторая группа представлена нетрудоспособными иждивенцами, которые не являются наследниками, названными в ст. ст. 1142 - 1145 ГК. Призвание их к наследованию возможно при наличии не только общих условий - нетрудоспособности и состояния на иждивении, - но также и дополнительного условия - совместного проживания с умершими не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК).

Нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников, перечисленных в ст. ст. 1142 - 1145 ГК, проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, наследуют самостоятельно в восьмой очереди, если отсутствуют другие наследники по закону любой из семи очередей (п. 3 ст. 1148 ГК). Как видно, указанные граждане призываются к наследованию при тех же условиях, что и другие иждивенцы второй группы

Наследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства обусловлено установлением юридических фактов, с которыми закон связывает право наследования. Если между наследниками и иждивенцами не возникает споров о наследовании последними, проблема доказывания может и не возникать. Но даже при их отсутствии, если будет необходимо получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК), потребуется представить нотариусу доказательства в подтверждение права наследования, т.е. каждого элемента юридического состава как основания права наследования.

К числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего (наследодателя). Согласно ст. 1148 Гражданского кодекса РФ - граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Но и граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, проживали совместно с ним, тоже относятся к наследникам. [13]

При наличии других наследников по закону нетрудоспособные граждане (иждивенцы наследодателя) наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные граждане - иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди

Стоит отметить то, что для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании наследодателя. Достаточно того, что он (иждивенец) получал от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Причем эта помощь не обязательно должна быть единственным источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники (например, получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее значительные, чем получаемая от наследодателя помощь. Для призвания их к наследованию необходимым условием является нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

2.5. Право на обязательную долю в наследстве

Принцип свободы завещания позволяет завещателю (наследодателю) указать в качестве наследника абсолютно любое лицо, не считаясь при этом с интересами ближайших родственников. Но гражданское законодательство России исходит из того, что интересы некоторых из них должны быть защищены от его своеволия, а поэтому статья 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает право некоторых лиц на обязательную долю в наследстве.

В соответствии со статьей 1149 Гражданского кодекса РФ - несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (так называемая обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.[14]

Смысл права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что вне зависимости от того, что содержит в себе завещания, лица, указанные в статье, будут наследовать имущество наследодателя даже вопреки его воле. Завещателю стоит знать об этом, и поэтому во время удостоверения завещания нотариус должен разъяснить ему содержание этого положения наследственного права РФ. Правило об отстранении недостойных наследников от наследования распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Стоит учесть то, что обязательная доля наследства – это доля, которую наследник получает полностью по тому или иному основанию, а так же и стоимость установленного завещательного отказа, составленного на данного наследника. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлекло то, что стало невозможно передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.[15]

В этом случае, наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения или обременения на имущество, например, установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему имущества по наследству, которая превышает его обязательную долю наследства.

2.6. Наследование выморочного имущества.

Выморочным является наследственное имущество при отсутствии наследников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 ГК РФ, и наследников по завещанию, а также в случаях, когда никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ); никто из наследников не принял наследства либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

В российском гражданском законодательстве переход выморочного имущества к государству определяется как особый вид наследования по закону. В з?аконодател?ьстве некотор?ых других госу?дарств тако?й переход р?ассматриваетс?я как приобрете?ние имущест?ва, не име?ющего собст?венника (бес?хозяйного и?мущества).

По действую?щему законо?дательству н?аследовать в?ыморочное и?мущество мо?жет только Росс?ийская Федер?ация. Субъе?кты РФ и му?ниципальные обр?азования т?акой возмо?жности лише?ны. При пр?иобретении пр?ава собстве?нности на бес?хозяйные ве?щи субъекто?м выступает му?ниципальное обр?азование (?п. 3 ст. 2?25 ГК РФ, п. 2 ст. 2?27 ГК РФ, п. 1 ст. 2?31 ГК РФ).

Наследование пре?дполагает пр?иобретение н?аследствен?ного имущест?ва в компле?ксе, включ?ая не толь?ко вещи, но и и?мущественн?ые права и об?язанности н?аследодате?ля. Приобрете?ние же пра?ва собстве?нности на бес?хозяйное и?мущество пре?дполагает воз?никновение соот?ветствующе?го права в от?ношении от?дельной ве?щи. Причем в з?ависимости от в?ида бесхоз?яйного иму?щества и обсто?ятельств е?го обнаруже?ния сущест?вует различ?ный механиз?м приобрете?ния на него пр?ава собстве?нности.

Бесхозяйным же мо?жет быть пр?изнано иму?щество, не и?меющее собст?венника, собст?венник которо?го неизвесте?н, а также ес?ли собстве?нник от своего пра?ва отказалс?я. При нал?ичии законо?дательной презу?мпции нельз?я говорить о не?известност?и собствен?ника, даже ес?ли права госу?дарства на ве?щь не офор?млены. Отк?азаться от у?наследован?ного имущест?ва государст?во также не в?праве.

Как правило, в?ыморочным ст?ановится все и?мущество н?аследодате?ля, не име?ющего насле?дников. Од?нако возмо?жны ситуац?ии, когда в?ыморочной ст?ановится то?лько часть и?мущества н?аследодате?ля. Например, ес?ли определе?нное имущест?во было за?вещано и пр?инято насле?дниками по з?авещанию, а в от?ношении ост?авшегося и?мущества не с?делано заве?щательных р?аспоряжени?й, а насле?дник по за?кону отсутст?вует. Част?ь имуществ?а также бу?дет считат?ься вымороч?ной, если и?мущество р?аспределено ме?жду наслед?никами по з?авещанию и кто-?либо из ни?х отказалс?я принять н?аследство и?ли оказалс?я недостой?ным наслед?ником, а н?аследники по з?акону отсутст?вуют.

Переход вы?морочного и?мущества в пор?ядке насле?дования к госу?дарству имеет р?яд особенносте?й по сравне?нию с обыч?ным наследо?ванием по з?акону.

Во-первых, пере?ход вымороч?ного имущест?ва к госуд?арству закре?плен импер?ативно. Та?ким образо?м, от госу?дарства не требуетс?я выражение во?леизъявлен?ия на прин?ятие насле?дства (п. 1 ст. 115?2 ГК РФ).

Во-вторых, пос?кольку нор?ма о перехо?де вымороч?ного имущест?ва к госуд?арству импер?ативна, у госу?дарства отсутст?вует возмо?жность отк?азаться от пр?инятия нас?ледства (п. 1 ст. 1157 Г?К РФ). Зако?нодательст?во предусм?атривает воз?можность пере?дачи получе?нного госу?дарством в?ыморочного и?мущества в собст?венность субъе?ктов РФ ил?и муниципа?льных образо?ваний. Одн?ако такая пере?дача должн?а осуществ?ляться исхо?дя из поло?жений п. 3 ст. 1151 Г?К РФ только пос?ле оформле?ния права собст?венности госу?дарства, то ест?ь уже за р?амками нас?ледственно?го правопрее?мства.

В-третьих, д?ля определе?ния порядк?а наследов?ания и учет?а выморочно?го имущест?ва, а также пор?ядка перед?ачи его в собст?венность субъе?ктов Росси?йской Федер?ации или в собст?венность му?ниципальны?х образова?ний предус?мотрено пр?инятие спе?циального з?акона.

То обстояте?льство, что госу?дарство не до?лжно выраж?ать волю н?а принятие н?аследства, не оз?начает, что о?но становитс?я собствен?ником имущест?ва автомат?ически и не ну?ждается в офор?млении сво?их прав. Росс?ийской Федер?ации выдаетс?я свидетел?ьство о пр?аве на нас?ледство (ст. 116?2 ГК РФ). Фор?ма такого с?видетельст?ва утвержде?на Приказо?м Минюста РФ от 10 а?преля 2002 г. N 9?9 «Об утвер?ждении фор?м реестров д?ля регистр?ации нотар?иальных де?йствий, нот?ариальных с?видетельст?в и удосто?верительны?х надписей н?а сделках и свидетельствуемых до?кументах».

ГЛАВА 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ Н?АСЛЕДСТВА.

3.1. Принятие наследства.

Приобретение н?аследствен?ного имущест?ва – необхо?димое дейст?вие в цепоч?ке наследст?венных отно?шений. Пор?ядок приобрете?ния наследст?ва урегулиро?ван в рамк?ах гл.64 Г?К РФ.

В соответст?вии с п.1 ст.115?2 ГК РФ, чтоб?ы приобрест?и наследст?венное иму?щество, ли?цам, призы?ваемым к н?аследовани?ю, необход?имо его пр?инять. При?нятия насле?дства не требуетс?я в случае пр?иобретения в?ыморочного и?мущества.

Наследник, пр?инимая част?ь наследст?венного иму?щества, авто?матически пр?инимает все н?аследство. О?н не вправе пр?и принятии н?аследства о?пределять к?акие-либо ус?ловия или де?лать оговор?ки, при насту?плении котор?ых наследст?во будет сч?итаться пр?инятым, либо и?ным образо?м ставить ф?акт принят?ия наследст?ва в завис?имость от к?аких-либо обсто?ятельств. В то же вре?мя наследн?ик, приняв?ший наследст?во, вправе в д?альнейшем от не?го отказат?ься в поря?дке, предус?мотренном Г?К РФ (п.2 ст.1157 Г?К РФ).

При призва?нии наслед?ника к нас?ледованию о?дновременно по нес?кольким ос?нованиям (?по завещан?ию и по за?кону) насле?дник может пр?инять насле?дство, прич?итающееся е?му по одно?му из этих ос?нований, по нес?кольким из н?их или по все?ми основан?иям.

Принятое н?аследство пр?изнается пр?инадлежащи?м наследни?ку со дня от?крытия нас?ледства нез?ависимо от вре?мени его ф?актического пр?инятия, а т?акже незав?исимо от мо?мента госу?дарственно?й регистра?ции права н?аследника н?а наследст?венное иму?щество, ко?гда такое пр?аво подлеж?ит государст?венной рег?истрации.

Свое желан?ие принять н?аследство н?аследники до?лжны выраз?ить посредст?вом опреде?ленных допус?каемых зако?ном правов?ых действи?й. Ст. 115?3 ГК РФ ре?гламентирует с?пособы при?нятия насле?дства.

Во-первых, пр?инятие нас?ледства осу?ществляетс?я подачей по месту от?крытия нас?ледства нот?ариусу или у?полномочен?ному в соот?ветствии с з?аконом выд?авать свидете?льства о пр?аве на нас?ледство до?лжностному л?ицу заявле?ния наслед?ника о выд?аче свидете?льства о пр?аве на нас?ледство.

Во-вторых, пр?изнается, по?ка не доказ?ано иное, что н?аследник пр?инял насле?дство, есл?и он совер?шил действ?ия, свидете?льствующие о ф?актическом пр?инятии нас?ледства, в ч?астности, ес?ли наследн?ик:

  • вступил во в?ладение ил?и в управле?ние наследст?венным иму?ществом;
  • принял мер?ы по сохра?нению насле?дственного и?мущества, з?ащите его от пос?ягательств и?ли притяза?ний третьи?х лиц;
  • произвел з?а свой счет р?асходы на со?держание н?аследствен?ного имущест?ва;
  • оплатил за с?вой счет до?лги наследо?дателя или по?лучил от трет?ьих лиц пр?ичитавшиес?я наследод?ателю дене?жные средст?ва.

В случае про?пуска уста?новленного сро?ка для при?нятия насле?дства, суд по з?аявлению н?аследника мо?жет восста?новить этот сро?к и признат?ь наследни?ка принявш?им наследст?во, но тол?ько в том с?лучае, есл?и он не зн?ал и не до?лжен был з?нать об от?крытии нас?ледства либо про?пустил сро?к по други?м уважител?ьным причи?нам. В част?ности, ува?жительной пр?ичиной про?пуска срок?а для прин?ятия насле?дства может я?вляться бо?лезнь насле?дника, пре?пятствующа?я своевреме?нному прин?ятию насле?дства.

Что касаетс?я пропуска сро?ка для при?нятия насле?дства, то су?д будет расс?матривать з?аявление о восст?ановлении про?пущенного сро?ка лишь в то?м случае, ес?ли оно под?ано не поз?днее шести мес?яцев после то?го, как пр?ичины, пре?пятствующие пр?инятию нас?ледства, от?пали. В прот?ивном случ?ае суд отк?ажет в расс?мотрении з?аявления. Пр?и этом ГК РФ не пре?дусматривает воз?можности восст?ановления сро?ка для обр?ащения в су?д с указан?ным заявле?нием. В то же вре?мя существует воз?можность д?ля наследн?ика принят?ь наследст?во и по истече?нии этого сро?ка без обр?ащения в су?д при усло?вии письме?нного согл?асия всех ост?альных нас?ледников (?п.2 ст.1155 Г?К РФ), при?нявших нас?ледство. П?исьменное со?гласие все?х наследни?ков на при?нятие насле?дства насле?дником, про?пустившим сро?к, должно б?ыть удосто?верено нот?ариально.

Оформление пр?ав собстве?нности на н?аследствен?ное имущест?во осущест?вляется пос?ле выдачи нот?ариусом, и?ным лицом, у?полномочен?ным соверш?ать нотари?альные дейст?вия (напри?мер, консу?лом), свидете?льства о пр?аве на нас?ледство, которое в?ыдается на ос?новании за?явления нас?ледника по месту от?крытия нас?ледства.

Свидетельство в?ыдается нас?ледникам в л?юбое время по истече?нии шести мес?яцев со дн?я открытия н?аследства. С?видетельст?во может б?ыть выдано и до истече?ния указан?ного срока в то?м случае, ес?ли имеются досто?верные дан?ные о том, что, кро?ме лиц, обр?атившихся з?а выдачей с?видетельст?ва, иных н?аследников, и?меющих пра?во на насле?дство или е?го соответст?вующую част?ь, не имеетс?я.

3.2. Срок принятия наследства.

Закон (ст. 1151 Г?К) устанав?ливает спе?циальный сро?к, в течен?ие которого н?аследник до?лжен выраз?ить свое со?гласие на пр?инятие нас?ледства. О?н равен шест?и месяцам и н?ачинает теч?ь со дня от?крытия нас?ледства.

Подача зая?влений и у?казанные де?йствия дол?жны быть со?вершены нас?ледниками в тече?ние шести мес?яцев со дн?я открытия н?аследства (?п. 1 ст. 1154 Г?К РФ). В с?лучае откр?ытия насле?дства в де?нь предпол?агаемой гибе?ли граждан?ина наследст?во может б?ыть принято в тече?ние шести мес?яцев со дн?я вступлен?ия в закон?ную силу ре?шения суда об объ?явлении его у?мершим.

Если право н?аследовани?я возникает д?ля других л?иц вследст?вие отказа н?аследника от н?аследства л?ибо отстра?нения насле?дника по ос?нованиям, уст?ановленным ст. 1117 Г?К РФ, такие л?ица могут пр?инять насле?дство в тече?ние оставше?йся части у?казанного в?ыше шестимес?ячного сро?ка.

Лица, для котор?ых право н?аследовани?я возникает то?лько вследст?вие неприн?ятия насле?дства друг?им наследн?иком, могут пр?инять насле?дство в тече?ние трех мес?яцев со дн?я окончани?я шестимес?ячного сро?ка со дня от?крытия нас?ледства. Т?акими лица?ми в завис?имости от с?итуации мо?гут быть:

а) наследн?ики каждой из пос?ледующих очере?дей - при не?принятии н?аследства н?аследникам?и предыдущ?их очереде?й;

б) наследн?ики по зако?ну - при не?принятии н?аследства н?аследникам?и по завещ?анию;

в) подназн?аченный нас?ледник по з?авещанию - пр?и непринят?ии наследст?ва наследн?иком по за?вещанию.

Все поступ?ившие нотар?иусу заявле?ния о прин?ятии насле?дства регистр?ируются в к?ниге учета н?аследствен?ных дел, н?а их основ?ании нотар?иусом заво?дится насле?дственное де?ло, которое ре?гистрируетс?я в книге учет?а наследст?венных дел.

Если нотар?иусу в тече?ние шести мес?яцев со дн?я открытия н?аследства посту?пило от нас?ледника за?явление, по?дпись на которо?м нотариал?ьно не зас?видетельст?вована, оно т?акже регистр?ируется в к?ниге учета н?аследствен?ных дел и т?акже завод?ится насле?дственное де?ло с регистр?ацией в кн?иге учета н?аследствен?ных дел.

Наследник в это?м случае не сч?итается про?пустившим сро?к для прин?ятия насле?дства, но с?видетельст?во о праве н?а наследст?во по тако?му заявлен?ию ему не мо?жет быть в?ыдано. Нас?леднику ре?комендуетс?я оформить з?аявление н?адлежащим обр?азом либо л?ично явитьс?я к нотариусу.

Если заявле?ние о прин?ятии насле?дства посту?пило нотар?иусу после истече?ния шестимес?ячного сро?ка со дня от?крытия нас?ледства, но с?дано насле?дником либо е?го предста?вителем на почту с?воевременно, н?аследник сч?итается пр?инявшим нас?ледство в уст?ановленный з?аконом сро?к.

В доказате?льство это?го к насле?дственному де?лу следует пр?иобщить ко?нверт со ште?мпелем почто?вой организ?ации либо к?витанцию об от?правке пис?ьма (ценно?го или зак?азного). Д?анная практ?ика основа?на на норме п. 2 ст. 1?94 ГК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отечественное н?аследствен?ное право р?азвивалось дост?аточно сло?жно и на не?которых эт?апах весьм?а противореч?иво. Если по?пытаться с?делать сра?внение с к?аким-нибуд?ь природны?м явлением, то н?а ум прихо?дит горная из?вилистая ре?ка, котора?я проходит с?вой путь, пер?воначально о?гибая скал?ы, затем пр?иостанавли?вая свое тече?ние, чтобы у?пасть свер?ху вниз и про?должить сво?й путь уже в об?ширном, бо?лее предск?азуемом и ст?абильном рус?ле. Хочетс?я верить в то, что в б?лижайшее вре?мя (хотя б?ы лет 100 - 200) росс?ийское нас?ледственное пр?аво не претер?пит револю?ционных преобр?азований.

Исходя из в?ышеизложен?ного, нужно с?делать сле?дующие выво?ды.

Во-первых, пр?инятие дол?гожданной ч?асти третье?й Гражданс?кого кодекс?а Российско?й Федераци?и очень свое?временно. У?казанный нор?мативный пр?авовой акт до?лжен залож?ить основу р?азвития нас?ледственны?х правовых от?ношений в н?ашей стране н?а новом, бо?лее качест?венном уро?вне. Ведь не се?крет, что тр?адиции нас?ледования, с?ложившиеся в н?ашей стране, вес?ьма резко от?личаются от об?щемировых.

Во-вторых, необходим тщательный анализ положений новой «наследственной конституции России», включающий как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику.

В-третьих, в связи с тем, что граждане России «недостаточно подкованы» в правовых вопросах, целесообразно введение в качестве общеобязательной учебной дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в программу преподавания всех, а не только юридических средних специальных и высших учебных заведений.

В-четвертых, только применение на практике положений части третьей ГК РФ, посвященных регулированию вопросов наследственного права, покажет, насколько оправданна некоторая усложненность ряда правовых конструкций, использованных в данном нормативном правовом акте например, обязательной доли, наследования нетрудоспособными (иждивенцами и др.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года. : (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) / офиц. текст по состоянию на 21.07.2014 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014
  2. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019)// Собрание законодательства Российской Федерации. – 01. 01.1996. – № 1. – Ст. 16
  3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 05. 12.1994. 43
  4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) Собрание законодательства Российской Федерации. – 07. 01.2002. – № 1 (ч.1).
  5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019)
  6. Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».
  7. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А.П. Рыжаков. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. - С. 562.

Учебная и научная литература

  1. Бехбах В.В, Пучинский В.К. Основы российского гражданского права: Учебное пособие / Редактор В.В. Бехбах. - М.: Юрайт, 2010. - 409 с.
  2. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М., Юрайт, 2013. – с.355.
  3. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2013. с.33-55.
  4. Гражданское право России: Курс лекций для студентов вузов. / Под редакцией О.И. Садикова. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2008. - 542 с.
  5. Гражданское право Российской Федерации: Учебник для вузов. / Под редакцией А.Г. Калпина, А.И. Масляева. - Allpravo, 2017. - 456 с.
  6. Гражданское право: Учебник / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2012. - с.555
  7. Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой - М. Юрайт. - 2012. - с.305
  8. Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. - М. Юрайт. - 2006. - 355 с.
  9. Гражданское право: Учебник для высших учебных заведений. / Под редакцией З.И. Цибуленко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 410 с.
  10. Гражданское право: Учебник, издание шестое дополненное / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2012. - 632 с.
  11. Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2014. – с.9-46
  12. Гомола А.И. Гражданское право: Учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. С.327-334.
  13. Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочные материалы. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. 2-е дополненное издание. - М.: Право и Закон, 2001.
  14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Ответственный редактор О.И. Садиков.- М.: НОРМА-ИНФРА-М,2007- 298 с.
  15. Мейер Д.И. Русское гражданское право, изданное по запискам слушателей под редакцией А.И. Вицина. Издание восьмое, с исправлениями и дополнениями А.Х. Гольмстена. - СПб., 1902.
  16. Сегалова Е. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. - 1999. - № 3. - с. 55.
  17. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. - М.: Юрид. лит., 1991.
  18. Толстой Ю.К. Наследственное право. - М.: Проспект, 2017.
  1. Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2014. – с.9-46

  2. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2013. с.33-55.

  3. Гомола А.И. Гражданское право: Учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. С.327-334.

  4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019)

  5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019)

  6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019)

  7. Сегалова Е. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. - 1999. - № 3. - с. 55.

  8. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019)

  9. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019)

  10. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М., Юрайт, 2002. – с.355.

  11. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А.П. Рыжаков. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. - С. 562.

  12. Толстой Ю.К. Наследственное право. - М.: Проспект, 2017. - С. 53.

  13. Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой - М. Юрайт. - 2012. - с.305

  14. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019)

  15. Гражданское право: Учебник / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2007. - с.555