Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Наследование в нотариальной практике)

Содержание:

Введение

Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области наследования, и касается изучения отдельных форм наследования. Актуальность темы заключается в том, что каждый человек может оказаться как наследодателем, так и наследником. Право наследства играет большую роль в жизни, так как после смерти человека остается: деньги, недвижимость и другое имущество, имущественные права и обязанности умершего, которые переходят его наследникам. И если не урегулировать эти процессы, люди не смогут самостоятельно произвести эту процедуру. Так как в итоге сам процесс может быть нарушен, а это в свою очередь может привести к преступлениям. Для этого мы проследим важность и значимость нотариата, основной инструмент урегулирования наследственного права.

В следствии изучения необходимых материалов выясним что, актуальность настоящего исследования определяется необходимостью теоретического решения правовых проблем, возникающих в процессе возникновения наследственных правоотношений.

Объектом исследования являются общественные отношения в процессе наследования. А так же система и принципы нормативного регулирования.

 Предметом данной работы является « Роль нотариата в оформлении наследственных прав».

 Цель данной работы состоит в том, чтобы проследить значимость нотариата в жизни каждого субъекта и проанализировать основные аспекты данной темы.

В связи с поставленной целью необходимо выявить этапы решения:

- ознакомиться с основными понятиями, исторической значимостью наследования;

- проанализировать основания наследования;

- оценить характеристику охраны наследственных прав.

В источники использованной литературы входят научные труды докторов и кандидатов юридических наук, профессоров, а также заслуженных деятелей науки РФ и юристов РФ, за последние 8 лет. Вся информация рекомендована университетами. И предложена к обучению юристов. 

Так же использованы ФЗ и другие правовые акты (нормы) РФ.

Глава 1. Наследование в нотариальной практике.

1.1 История возникновения наследования

Возникновение наследственного права результат длительного развития, начиная с родоплеменных связей̆ и заканчивая нашим временем. В первобытном обществе институт наследования отсутствовал и лишь имел неразвитые формы. Причины этому являлись:

1) отсутствие урегулирования права собственности;

2) незначительность имущества;

Основные формы наследования тех времён:

1) разделение имущества в семье;

2) погребение наиболее ценных предметов, вместе с умершим.

В дальнейшем формы наследования стали более совершеннее.

Первыми государствами, в которых наиболее ярко выделилось наследование[1]: Древний̆ Вавилон (Законы Хаммурапи), Древние Афины (Законы Солона) и Древний̆ Рим (Законы XII таблиц). Но основу для развития института наследования заложила правовая система Древнего Рима.

Основами наследственного права Древнего Рима являлись:

- две формы наследования: по закону и по завещанию;

- принцип универсальности наследования;

- свобода завещания;

-соблюдение очередности наследников (наследственных разрядов), в наследовании имущества;

- обязательное наследование определенных лиц в случае лишения их наследодателем права наследования (одни из таких лиц нетрудоспособные дети наследодателя).

Рассмотрев основы наследственного права в Древнем Риме, перейдём к наследованию в России.

Наследственное право России прошло множество исторических изменений со времён Древней Руси. Начало нормативно-правового зарождения закрепилось в письменном виде норм о наследовании в Русской правде. До этих норм наследование в Древней Руси осуществлялось на основе обычного права.

Основными нормами Русской правды в наследовании являлись[2]:

а) возможность перехода наследства к членам семьи умершего и запрет наследственных прав другим лицам;

б) при отсутствии наследников имущество наследодателя, становилось собственностью государства в лице его представителя в данном поселении.

Наследственное право в период централизованного Русского государства стало более совершенным. Источниками являлись Судебники 1497 г. и 1550 г.

а) были сформулированы два основания наследования: закон и завещание (именовалось "доклад» или "запись" - составить его имел право только глава семьи);

б) основными наследниками признавались вдова и дети умершего;

в) дочери, после смерти отца они не могли стать собственниками недвижимого имущества.

Наследственное право в сословно-представительной монархии. Источником являлось Соборное уложение 1649 г., в котором содержались ряд новых норм:

а) право составления завещания оставалось за любым членом семьи;

б) дочерям было разрешено наследовать по закону недвижимость.

Наследственное право в эпоху абсолютизма. Источником законодательства о наследовании являлся Указ императора 1714 г. "О единонаследии" и другие нормативные документы. Основные нормы того времени:

а) наследования на основании закона являлось в приоритете;

б) передача имущества по завещанию осуществлялась главой семьи одним из сыновей, как правило, старшим;

в) дочь наследовала имущество только при отсутствии сыновей;

г) при наследовании по закону старший сын наследовал недвижимое имущество, остальное наследство распределялось между иными наследниками;

д) определялась доля вдовы умершего;

е) существовало правило расчета наследственных долей родителей, дедушки и бабушки наследодателя.

Наследственное право в период буржуазного развития России. Источником стал Свод законов Российской империи. Существенные положения:

а) соблюдение очереди наследования по закону в зависимости от степени кровного родства;

б) наследниками первой очереди признавались потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки); супруги наследовали друг после друга 1/7 часть недвижимого имущества и 1/14 - движимого;

в) принятие нормы о выморочном имуществе, в случае отсутствия наследников по истечении десяти лет имущество становилось собственностью государства;

г) закрепление принципа универсальности наследования.

Наследственное право в Советском государстве[3]:1918 - 1922 гг. - институт наследования был фактически законодательно запрещен. 21 мая 1919 г. Закрепилась возможность наследования лишь минимального количества предметов личной собственности умершего наследодателя членами его семьи;1922 - 1928 гг. - институт наследования был восстановлен. При ГК РСФСР 1922 г.появилась возможность наследования, но существовало ограничение до 10 тыс. руб. Основными положениями наследственного права стали:

а) возможность наследования только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами;

б) наследниками первой̆ очереди являлись супруг и дети, второй̆ - нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые по различным причинам находились на содержании наследодателя), третьей̆ - родители, братья и сестры;

в) запрещалось составление завещания не в пользу вышеуказанных наследников (даже при их отсутствии), что фактически вело к возможности лишь перераспределения наследственных долей̆ между ними;

г) Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. "Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения" с 1 марта 1926 г. отменялось ограничение и, соответственно, корректировался ГК РСФСР;

Совместным Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. были внесены изменения в сфере наследственных правоотношений:

а) устанавливалось право завещать имущество государству, а также партийным, советским и иным общественным предприятиям, учреждениям и организациям;

б) закреплялось право наследования категории так называемых обязательных наследников (лиц, которые получали долю в наследстве вне зависимости от завещания, лишавшего или ограничивающего их право наследовать по закону);

в) усыновители и усыновленные были в сфере наследования уравнены в правах с родителями и детьми;

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "О наследниках по закону и завещанию". Данным нормативным актом было установлено[4]:

а) три наследственные очереди (первая - дети, супруги, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные иждивенцы; вторая - трудоспособные родители; третья - братья и сестры);

б) возможность составления завещания в пользу третьих лиц, но только при отсутствии наследников по закону;

Только в 1964г. нормативные акты сформировали более устойчивые и удобные принципы, что стало значительным достижением в наследственном праве:

а) свобода завещания (в пользу любого лица)[5];

б) установление при наследовании по закону двух наследственных очереди, включающих наиболее близких лиц;

в) возможность наследования нетрудоспособными иждивенцами и обязательными наследниками;

г) основания и порядок приобретения прав на выморочное имущество;

Д) порядок реализации, оформления и охраны, наследственных прав и др.

1.2 Понятие и принципы наследования

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК)[6].

Таким образом, можно сделать вывод, что смерть прекращает лишь отношения, относящиеся к личным качествам: право на алименты, компенсация морального ущерба. То есть те отношения, которые не носили имущественный или материальный характер.

Деньги, недвижимость и другое имущество, имущественные права и обязанности умершего могут перейти к наследникам.

Так же можно отметить, что долги не входят в состав имущества, но они неразрывно идут с наследством. Необходимо подчеркнуть, что наследник принявший наследство, Несёт ответственность за долги, равноценную пришедшему к нему имуществу. То есть из личных средств наследник платить не обязан. Наследуется сумма долга не более стоимости унаследованного имущества.

В наследственное имущество может входить: предметы обихода, личного потребления, квартира и другая недвижимость, а так же принадлежавшие наследодателю корпоративные и исключительные права.

Видом имущества, не входящим в состав наследования, являются награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ. Эта норма не распространяется на иные награды.

Страховые выплаты по договору страхования жизни, так же не входят в состав наследства. Они выплачиваются выгодоприобретателю, указанному в договоре (п. 1 ст. 934 ГК РФ)[7], переходя к нему в виде частичного правопреемства.

Вся процедура наследования происходит после открытия наследства. Принято считать, что смерть гражданина, является основанием для открытия наследства (возникновения наследственных правоотношений).

Временем открытия, является день смерти гражданина РФ. Если же гражданин пропал без вести, то суд может определить дату предполагаемой гибели (п.1 ст. 1114 ГК РФ)[8] и по решению суда определяется день открытия наследства.

Последнее место жительства наследодателя, является местом открытия наследства.

В наследственном праве существуют два субъекта, это, наследодатель и наследники.

Наследодатель – лицо, после смерти, которого наступает наследственное правопреемство[9].

Наследодателем могут выступать не только граждане РФ, но так, же иностранные граждане и граждане без гражданства, проживающие на территории РФ.

Наследодателем не может выступать юридическое лицо, так как их наследственное имущество переходит к другим лицам (ст. 58 ГК РФ)[10].

Наследники – лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя.

Наследниками могут выступать любые лица: граждане, юридические лица (только по завещанию), государство, муниципальные образования.

Круг таких лиц закреплён в ГК РФ. Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Выморочное имущество наследует по закону Российская Федерация, а жилое помещение – муниципальные образования либо города Москва и Санкт-Петербург как субъекты РФ (п. 2 ст. 1151 ГК в ред. ФЗ от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ)[11].

Выморочное имущество, это наследство, которое осталось от наследодателя при отсутствии наследников.

Жилым помещением является недвижимое имущество, которое пригодно для проживания граждан и соответствует всем нормативным требованиям (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ)[12].

Среди наследников так же существуют недостойные наследники.

Недостойными наследниками являются граждане, которые совершили противоправное и умышленное деяние, в отношении наследодателя, либо других наследников или пытались увеличить причитающиеся им или другим лицам доли наследства. Эти деяния должны быть подтверждены в судебном порядке (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В случае если наследодатель все же составил на них завещание (то есть простил недостойных наследников), они вправе его наследовать.

Так же не наследуют по закону, лица, отклонявшиеся от лежавших на них обязанностей, по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). Родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства, не наследуют по закону (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ)[13].

В случае если все же получилось так, что недостойные наследники приняли наследство, то они обязаны вернуть его в соответствии с гл. 60 ГК РФ.

Рассмотрев основные понятия наследственных правоотношений, можно перейти к принципам современного российского наследственного права[14]. Разберём некоторые из них.

-Свобода завещания;

-Завещание над наследованием по закону в приоритете;

-Отсутствие ограничений по наследованию имущества;

-Универсальность;

-При отсутствии завещания, максимальное вовлечение наследников в процесс наследования.

Принцип «свобода завещания», гласит о том, что завещатель вправе завещать своё имущество в любом количестве и кому угодно, а так же отменять или изменять его.

Принцип «завещание над наследованием по закону в приоритете», заключается в том, что при условии, если нет завещания, либо завещание считается недействительно полностью или частично или если завещано не все имущество, тогда возникает наследование по закону.

Принцип « отсутствие ограничений по наследованию имущества» это значит, что наследодатель может сколько угодно по количеству и в каком угодно качестве завещать своё имущество.

«Универсальность»- принцип, который определяет, что наследование- это универсальное правопреемство. То есть, наследник может принять все наследство целиком и долги и имущество. Нельзя отказаться от части наследства. Либо наследник принимает все (активы и пассивы), либо отказывается от всего целиком[15].

Принцип « при отсутствии завещания, максимальное вовлечение наследников, в процесс наследования». Существует 7 очередей наследования по закону.

- Дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ)

- Полнородные (т.е. Два общих родителя) и неполнородные (т.е. один общий родитель) братья и сестры наследодателя, а так же дедушка и бабушка со сторон матери и отца. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестёр наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), наследуют только по праву представления (ст. 1143 ГК РФ)

- Полнородные и неполнородные братья и сестры родителя наследодателя (дяди и тёти наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1145 ГК РФ);

- Прадедушки и прабабушки наследодателя (ст. 1145 ГК РФ);

- Дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки), родные братья и сестры бабушек и дедушек наследодателя (двоюродные дедушки и бабушки) (ст. 1145 ГК РФ);

- Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестёр (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тёти) (ст. 1145 ГК РФ);

- Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (ст. 1145 ГК РФ)[16];

Необходимо добавить, что законодательство выделяет дополнительные особые очереди:

- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя[17]. К указанной̆ категории лиц относят наследников, которые в силу различных причин не имеют возможности трудиться либо существенно ограничены в ней̆ и при жизни наследодателя существовали за его счет. Данная группа наследников призывается к наследованию в особом порядке.

- В случае если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отказались от наследства и при этом они не указали в пользу кого отказываются, наследство считается выморочным и переходит в собственность государству (ст. 1151 ГК РФ)[18]. В собственность городского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа переходит выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории:

- жилое помещение;

- земельный участок, а так же расположенные на нем здания и иные объекты недвижимого имущества;

- доли в праве общей долевой собственности.

Иное выморочное имущество[19] переходит в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону.

1.3 Роль нотариата в оформлении наследственных прав

Нотариат должен обеспечивать защиту прав и интересов граждан Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ и законодательством РФ, совершая нотариальные действия предусмотренных нормативно – правовыми актами РФ от имени Российской Федерации. Такие действия совершаются определенно уполномоченными лицами – нотариусами, которые в свою очередь направлены как в отношении граждан и организаций РФ, а также лиц иностранных государств и лиц без гражданства. Существуют отдельные нотариальные действия, которые совершаются органами местного самоуправления, уполномоченные на такие действия. Основное определение нотариата определяет его как систему государственных органов и должностных лиц, на которых российским законодательством возложена обязанность по совершению нотариальных действий от имени РФ[20] и направленных на юридическое закрепление бесспорных гражданских прав и фактов, удостоверяемых в целях обеспечения защиты прав и законных интересов для физических и юридических лиц. Явным отличаем в нотариальной деятельности, является особый характер ее функций и тем, что она тесно связана с удостоверительной, охранительной и правоустанавливающей деятельностью. Главной сутью нотариальных органов заключается в предоставлении приобретения прав гражданина и заключени[21]и в соответствующей юридической форме. Принцип законности, основной принцип которым руководствуются органы нотариата и требуют соответствующего соблюдения от всех лиц, заинтересованных и обратившихся за нотариальным действием.

В отличие от деятельности судейской, нотариат имеет только бесспорные дела, которые в основном основываются на спорах материальных. К примеру, в случае спора имущества между наследниками, оставшегося после смерти наследодателя, разрешается только в судебном процессе, при этом суд не будет связан свидетельством о наследственных правах сторон спора на наследственное имущество, выданное нотариальным органом.

Главной функцией нотариуса является удостоверение и оформление наследственных прав, представлявших государство. Законодательство предоставляет также право оформление таких прав ограниченному кругу должностных лиц, к примеру, консульское учреждение. Это связано с тем, что наследственное право является наиболее сложной отраслью законодательства и правоприменительной практики. При разрешении такого рода вопроса степень ответственности осознается особо резко. В настоящее время в практике ведения наследственных процессов, мы сталкиваемся с наследованием отдельных видов имущества и неимущественных прав. При ведении наследственных дел роль нотариуса проявляется очень остро, особенно в обеспечении равных правовых условиях для всех сторон нотариального производства, а также соблюдения закона в отношении всех участников, даже тех, кто не обращался к нотариусу. Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации[22], лично представленные ими нотариусу. Это говорит о том, что удостоверение через представителей не допускается. При удостоверении завещаний от завещателей, доказательства, подтверждающих их права на завещаемое имущество не требуются. А в случае отмены завещания, при получении соответствующего уведомления нотариусом или при получении нового завещания, которое отменяет или изменяет составленное ранее завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий. Уведомление об отмене завещания должно быть нотариально удостоверено. Нотариус обязан известить всех наследников, место жительства которых ему известно при открытии наследства, задействован при этом средства массовой информации.[23] Принятие наследства или отказ от него производятся у нотариуса по месту открытия наследства. Что касается заявления о принятии или отказе от наследства, то оно, составляется исключительно в письменной форме. В случае предъявляемых претензий кредиторами наследодателя, также составленных в письменной форме, подаются нотариусу. По месту открытия наследства по сообщению граждан или других лиц, либо по своей инициативе нотариус принимает меры по охране наследственного имущества, в случае если это необходимо для защиты интересов наследников, и других участников наследственного дела. Для производства данной процедуры составляется опись наследственного имущества, при двух свидетелях. Также могут присутствовать и исполнитель завещания, наследники и представители органов опеки и попечительства. По соглашению между наследниками в случае заявления, может производиться оценка наследственного имущества. В случае отсутствия такого соглашения оценка производиться независимым оценщиком за счет лица, который потребовал оценку имущества, с последующим перераспределением расходов между наследниками в пропорции с стоимостью наследуемого имущества, полученного каждым из них.[24] Наличные деньги, входящие в состав наследства, вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности и драгоценности, а также ценные бумаги, не требующие управления, предаются на хранение банку (ст. 921 ГК РФ)[25]. В случае, когда в состав наследства входит оружие, нотариус уведомляет органы внутренних дел. Опись наследственного имущества и передача его на хранение может осуществляться главой местной администрации, либо лицом, уполномоченным должностным местного самоуправления, наделенное правом совершать нотариальные действия, в поселениях, где нет нотариуса. При наследовании по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение наследуемого имущества обеспечивается исполнителем завещания либо кем – либо из наследников посредством заключения договора хранения. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. При назначении исполнителя завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания, но при производстве оценки имущества ( при наследовании предприятия, будут применяются законодательные нормы, касающиеся сделок по продаже предприятия. Такая обособленность связанна с тем, что предприятие нуждается в точном определении на основе полной инвентаризации его стоимости, для этого составляется:

- Акт инвентаризации;

- Бухгалтерский баланс;

- Заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия;

- Список обязательств, стоящих перед предприятием.[26]

При таком случае, оценка наследственного имущества, не производится по соглашению сторон, а опись не проводится нотариусом (ст. 1172 ГК РФ)[27]. При нахождении имущества в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу, а если в этом поселении нет нотариуса, то главе местной администрации поселения, должностному лицу местного самоуправления поселения, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им, которые в свою очередь сообщают в дальнейшем о принятии указанных мер. Если в наследственное имущество, входит имущество, которое требует управления, либо в случае предъявления искового заявления кредиторами наследодателя (до принятия наследства наследниками), нотариус назначает хранителя наследственного имущества. Охрана наследственного имущества осуществляется до принятия наследства наследниками, либо до истечения срока принятия наследства. Лицо, которому передано на хранение наследственное имущество, предупреждается об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки. Такое лицо вправе получить вознаграждение за хранение и управление наследственным имуществом, за вычетом фактически полученной выгоды, полученной при использовании данного имущества. При прекращении мер к охране наследственного имущества, либо при переходе наследства к государству, нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно уведомить наследников или соответствующий уполномоченный орган.[28] Нотариус до принятия наследства наследниками, дает распоряжение об оплате за счет наследуемого имущества некоторых расходов, к таким относятся:

  1. Уход за наследодателем во время его болезни, а также за его похороны и места захоронения;
  2. Охрана наследственного имущества и управление им, а также публикация сообщения о вызове наследников.

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению наследников. Выдача свидетельства, производится в установленные сроки (ст. 1163 ГК РФ)[29]. Выдача наследникам свидетельства о праве на наследство регулируется ст.ст. 1162 и 1163 ГК РФ. В случае наследником пропуска срока принятия наследства, он может быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство. Такое согласие оформляется в письменной форме и до выдачи свидетельства о праве на наследство. Такое свидетельство выдается всем наследникам в одном экземпляре или каждому в отдельности по желанию каждого. В случаях, когда наследником является несовершеннолетнее или недееспособное лицо, нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство органам опеки и попечительства по месту жительства наследника, для охраны его имущественных интересов. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, нотариус при истребовании соответствующих доказательств, подтверждает факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, а также наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, которые подали заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, вместе с этим и место нахождения и состав наследственного имущества. В случае если предоставить такие доказательство не имеется возможным, такой наследник включается в свидетельство по письменному ходатайству остальных наследников.[30] Выясняется круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве также нотариусом.

Проследив значимость участия нотариуса в наследственном деле можно с уверенностью сказать, что он необходим в данном вопросе, ведь с помощью него, осуществляется главная и основная задача и функция наследственного права – охрана и урегулирование наследственных отношений.

Глава 2. Основания наследования

2.1 Наследование по завещанию

Завещанием является личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти, совершенное в предусмотренной законом форме[31].

Законом не предусмотрено совершение завещания через представителя, так как завещание представляет собой выражение личной воли завещателя.

Завещание является односторонней сделкой (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Сама по себе эта сделка правового результата не порождает, а наследственные правоотношения, возникают только при наличии юридических фактов, таких как, смерть гражданина либо объявление его умершим. Из этого следует, что завещание - односторонняя сделка, имеющая права и обязанности только после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

Завещание может совершить только дееспособное лицо (п.2 ст. 1118 ГК РФ), то есть достигшее возраста 18 лет либо в результате вступления в брак до достижения совершеннолетия (п.2 ст.21 ГК РФ).

По общему правилу законодательства, установлена письменная форма завещания с удостоверением его нотариусом (п.1 ст. 1124 ГК РФ)[32]. При несоблюдении этой нормы завещание считается недействительным (ничтожным). Завещание также удостоверяют должностные лица исполнительных органов власти, консульских учреждений, служащие банка. Кроме этого уполномочены удостоверять завещания лица приравненные к нотариальным.

В необходимых случаях должны присутствовать свидетели при составлении, подписании, удостоверении завещания или передаче его нотариусу. При совершении перечисленных действий, отсутствие свидетелей влечет ничтожность самого завещания. Свидетелями не могут быть:

- нотариус или другое уполномоченное лицо;

- лицо, в пользу которого составлено завещание либо сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его родители или дети;

- лицо, не обладающее дееспособностью в полном объеме;

- неграмотные лица;

- граждане, которые не могут в полной мере осознать существо происходящего, в связи с физическими недостатками;

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением, если составляется закрытое завещание[33].

Все эти лица, не могут выступать и в роли рукоприкладчика (то есть подписывать завещание вместо завещателя).

В день удостоверения завещания, оно считается совершенным. В связи с этим на нем обязательно должны быть указаны место и дата его удостоверения (п.4 ст.1124 ГК РФ)[34].

Для составления завещания могут быть использованы технические средства (компьютер или пишущая машинка), но записывать могут только сам завещатель либо со слов завещателя нотариус.

Если завещание пишется со слов завещателя нотариусом, перед подписанием такого завещания, завещатель должен полностью прочитать его в присутствии нотариуса. Если по каким-то причинам завещатель не может прочитать, то его текст оглашается для него нотариусом. При этом на завещании ставится соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Еще одним обязательным условием совершения завещания является собственноручная подпись завещателя.  Если завещатель не может подписать завещание, в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности, оно по просьбе завещателя, может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином. С обязательным указанием причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание, а так же фамилия, имя и отчество, место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность. При составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель, по желанию завещателя, который тоже должен подписать завещание с указанием фамилии имени и отчества, а так же места жительства в соответствии предоставляемого документа, удостоверяющего личность свидетеля.  

Кроме нотариальной формой завещания, существует вид завещания – приравненное к нотариально удостоверенному. Перечень таких завещаний закреплен в ст. 1127 ГК РФ[35]. Вот некоторые из них:

1)завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской̆ части или дежурными врачами этих больниц, госпиталя и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталя, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей̆, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семьи и членов семьи военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей̆;
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы[36].

Оформляются такие завещания по тем же правилам, что и нотариальные, но обязательно необходимо подписывать завещание такого рода в присутствии лица, удостоверяющего завещание и свидетеля, так же подписывающего этот документ (п. 2 ст. 1127 ГК РФ). При несоблюдении этого правила завещание считается ничтожным.

Рассмотрим еще один вид завещания, это закрытое завещание, содержание которого, вплоть до открытия наследства, известно только завещателю (п.1 ст. 1126 ГК РФ). Пишется и подписывается такое завещание собственноручно (п. 2 ст. 1126 ГК РФ). Закрытое завещание, в заклеенном конверте, передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые должны поставить свои подписи на конверте с завещанием. Конверт запечатывается нотариусом в присутствии завещателя и свидетелей в другой конверт, на котором нотариус делает запись, содержащую информацию о завещателе, о дате и месте принятия завещания и о месте жительства каждого свидетеля с фамилией, именем и отчеством. Принимая от завещателя конверт, нотариус обязан разъяснить, что завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, и несоблюдение этих норм будет нести ничтожность закрытого завещания (п. 2 ст. 1126 ГК РФ)[37], о чем делается соответствующая надпись на конверте. После этого нотариус выдает завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. Нотариус вскрывает конверт с завещанием не позднее 15 дней с момента предоставления свидетельства о смерти того лица, которое составило закрытое завещание. При этом необходимо присутствие не менее двух свидетелей, а так же по желанию могут присутствовать наследники по закону. Завещание оглашается сразу после вскрытия конверта. Затем составляется протокол, в котором содержится полный текст завещания, далее нотариус и свидетели подписывают его. Подлинник завещания остается у нотариуса, а наследникам выдается нотариально заверенная копия протокола.

При ситуациях угрожающих жизни гражданина, можно составить завещание в простой письменной форме (п. 1 ст. 1129 ГК РФ)[38], в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств. Такое завещание составляется собственноручно и при двух свидетелях. Если эти правила нарушены, завещание считается ничтожным. Завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения чрезвычайной ситуации не совершил завещания в другой предусмотренной ГК форме. Исполняется завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, при условии, если суд по требованию заинтересованных лиц, подтвердил факт совершения завещания именно в такой особой ситуации. Такое требование должно быть заявлено до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ)[39]

Предусмотрен еще один вид завещания, который прописан в п. 1 ст. 1128 ГК РФ. Согласн0о которой, права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете в банке, могут по усмотрению гражданина, завещаны в обычном порядке либо в совершении завещательного распоряжения в письменной форме, в том филиале банка, где находится этот счет. Такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Условиями оформления являются:

- собственноручная подпись завещателя;

- указание даты составления;

- удостоверение распоряжения служащего банка, имеющего право принимать к исполнению распоряжения клиента, касательно средств на его счете.

Права на денежные средства, в отношении которых было совершено завещательное распоряжение, наследуют на общих основаниях и входят в состав наследства (п. 3 ст. 1128 ГК РФ)[40]. На основании свидетельства о праве на наследство, средства выдаются наследникам, кроме случаев оплаты за счет указанных средств расходов, связанных с достойными похоронами наследодателя.

После рассмотрения понятия и видов завещания, перейдем к ознакомлению содержания завещания. В содержании завещания, прежде всего, указано имущество передаваемое завещателем в процессе наследования, а так же назначение наследников. В главе 1 п. 1.2 данной работы, упоминалось о принципе наследственного права «Свобода завещания», в соответствии с которым завещатель по своему усмотрению может:

•  завещать имущество любым лицам;

•  любым образом определять доли наследников в наследстве;

•  лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;

•  включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании.

Завещатель имеет право отменить или изменить уже совершенное завещание, а так же не обязан сообщать кому-либо о содержании, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК РФ)[41]. Стоит так же отметить, что законом предоставляется возможность совершить одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК РФ). 

В принципе «Свобода завещания», есть не только свободные возможности наследодателя, но и ограничения, установленные в законе круга наследников (необходимые наследники), которые вправе получать обязательную долю в наследстве. Эта доля составляет не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому наследнику при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Исчерпывающим перечнем необходимых наследников являются:

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

- нетрудоспособный супруг наследодателя;

- нетрудоспособные родители наследодателя;

- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК РФ)[42].

Размер обязательной доли в каждом случае рассчитывается так, стоимость всего наследственного имущества, включая стоимость предметов обихода и домашней обстановки, делится на число наследников, которые при отсутствии завещания были бы привязаны к наследованию по закону. Установив размер заказанной доли, находим половину. Этот результат и будет равен обязательной доли. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из части наследственного имущества, которая осталась незавещанной (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Данная норма действует и в том случае, если его реализация приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную часть имущества. Но если этой части недостаточно для совершения права на обязательную долю, оно осуществляется из части имущества, которая завещана. Стоит отметить, что в отдельных случаях, суд вправе уменьшить или отказать в праве на обязательную долю[43].

Завещатель вправе установить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный̆ отказ (легат), т.е. возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу третьих лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой̆ обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК)[44].  Эта обязанность может быть возложена как на наследников по закону, так и на наследников по завещанию. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание легата может быть обязанность передать все наследство отказополучателю, а содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). Предметом завещательного отказа может быть:

•  передача  отказополучателю  в  собственность,  во  владение  на  ином  праве или в пользование вещи, входящей̆ в состав наследства;
•  передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
•  приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;  

•  выполнение для него определенной̆ работы;  

•  оказание ему определенной̆ услуги;  

•  осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей̆ 
и т.п. (п. 2 ст. 1137 ГК)[45].

Завещатель так же вправе возложить на наследника, которому переходит квартира дом или иное помещение, обязанность предоставить другому лицу право пользования указанным помещением или его частью на период жизни этого лица либо на иной срок. Такое право, возникшее на основании завещательного отказа, сохраняет силу при переходе права собственности на имущество, входящее в состав наследства, к другому лицу (право проживания). Завещательный отказ представляется отказополучателю в форме обязательства, при этом отказополучатель - кредитор, а наследник-должник. Таким правом требования отказополучатель наделен не ко всем наследникам, а только к тому, доля которого обременена отказом. Действует право на получение завещательного отказа в течение трёх лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Однако, естественно, не могут быть отказополучателями лица, которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против последней̆ воли завещателя, способствовали назначению их отказополучателями (недостойные отказополучатели). Наследник, обремененный̆ завещательным отказом, освобождается от обязанности его исполнить в случаях, если отказополучатель:

• умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;

• отказался от получения легата;

• не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;

• лишился права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Во всех перечисленных случаях обязанность исполнить завещательный̆ отказ сохраняется, при условии, если одному отказополучателю подназначен в завещании другой̆ отказополучатель[46].

За завещателем остаётся право указать в завещании другого наследника, на случай, если назначенный им наследник в завещании или по закону не примет наследство. Такой процесс называется подназначением наследника (наследственная субституция) в соответствии с п. 2 ст. 1121 ГК РФ[47]. Такое правило приемлемо в следующих ситуациях:

- при смерти основного наследника до открытия наследства или одновременно с завещателем;

- при смерти основного наследника после открытия наследства, не успев его принять или не примет наследство по иным причинам;

- при отказе от наследства основного наследника;

- если основной̆ наследник не будет иметь права наследовать или будет, отстранен от наследования как недостойный.

Завещатель обладает правом отменить или изменить завещание, без указания на то причин[48].

Способы отмены завещания:

1) удостоверением нового завещания с иным содержанием. Следует иметь в виду, что завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание (п. 5 ст. 1130 ГК). Завещательным распоряжением в банке можно отменить или изменить только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке (п. 6ст. 1130 ГК)[49];

2) удостоверением нового завещания, в котором указывается, что предыдущее завещание отменяется;

3) посредством распоряжения об отмене завещания, сделанного в форме, установленной̆ для совершения завещания.

Изменение завещания производится, при составлении нового завещания, в котором завещатель указывает, какие изменения им внесены в ранее завещательные распоряжения. Если же он этого не сделает, то следует руководствоваться правилом, согласно которому завещание, составленное позднее, отменяет прежнее завещание в той части, в которой̆ оно противоречит последующему завещанию (абз. 2 п. ст. 1130 ГК).

2.2 Наследование по закону

Наследование по закону осуществляется при условии, когда нет завещания либо когда завещана только часть имущества. Граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя и дети наследодателя, родившиеся после его смерти, могут быть наследниками по закону.

Все наследственное имущество делится между наследниками призываемой очереди в равных долях. Всего законодательство РФ выделяет 8 очередей наследников[50]. Основным правилом в наследовании по закону является то, что каждая последующая очередь призывается при отсутствии предыдущей. В первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а так же ребёнок умершего, зачатый им при жизни и родившейся после его смерти (ст. 1142 ГК РФ). Дети, рожденные от родителей̆, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей̆. В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой̆, а также в течение 300 дней̆ с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший̆ супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК)[51]. Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке, либо в течение 300 дней̆ со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК). Ребенок, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Как уже упоминалось ранее, законодательство определило 8 очередей наследования:

1. Дети, родители и супруг;

2. Братья и сестры, дедушки и бабушки;

3. Дяди и тёти;

4. Прадедушки прабабушки;

5. Двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки;

6. Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тёти;

7. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;

Рассмотрим круг отдельных лиц в процессе наследования такие как: нетрудоспособные лица из состава семи очередей наследников по закону, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, причем проживали ли они вместе или нет, значения не имеет. В роли таких лиц могут выступать как родственники, так и посторонние люди. Доля наследства таких лиц, наследуется в равной доли наследства наследников такой очереди, которая призывается к наследованию (при наличии таковых) (п. 2 ст. 1148 ГК РФ)[52].

Лицо считается нетрудоспособным если:

- достигло пенсионного возраста;

- является инвалидом I, II, III групп;

- не достигло возраста 16 лет (учащиеся 18 лет).

Помимо нетрудоспособных иждивенцев законодательство выделяет ещё одну категорию наследников, которые наследуют в специальном порядке, такими являются, наследники по праву представления. Наследниками по праву представления могут быть:

- наследники первой очереди внуки и внучки;

- наследники второй очереди племянники и племянницы;

- наследники третьей очереди двоюродные сестры и братья.

Наследование по праву представления - особый вид наследования, в соответствии с которым доля наследника по закону первой̆, второй̆ или третьей̆ очереди, умершего до открытия наследства (смерти наследодателя) либо одновременно с наследодателем (коммориенты), переходит к его потомкам (детям), являющимся наследниками по закону. При анализе данного вида наследования, можно сделать вывод, что обязательным условием является то, что наследник по закону умирает раньше наследодателя. Сам процесс наследования остаётся неизменным, это значит, что наследники по праву представления наследуют наследство строго по очерёдности.

К примеру:

У наследодателя было две дочери, одна из которых погибла, а после неё осталось двое совершеннолетних сыновей. После смерти наследодателя, при отсутствии завещания и других наследников 1 очереди, наследство делится на две равные части между двумя дочерьми. Но так как одна дочь погибла, происходит замещение наследников и на место умершей дочери призываются её совершеннолетние сыновья. Между которыми делится та часть наследства, которая причиталась бы их умершей матери. В таком случае живая дочь наследует ½ наследства, а двое её племянников по ¼ каждый от наследства.

Таким образом, мы проследили цепочку процесса наследования по праву представления.

Необходимо отметить, что в случае если наследник является недостойным, то он не имеет возможности наследовать по праву представления, так как это противоречит ГК РФ.

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ определенный круг лиц имеет право на обязательную долю в наследстве[53]. К такому кругу относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию[54] на основании п. 1  и п. 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Обязательная доля рассчитывается из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, при недостаточности незавещанной части наследства, для осуществления права обязательной доли, рассчитывается из завещанной части.

В случае смерти обязательного наследника до смерти наследодателя или одновременно с ним наследование по праву представления не осуществляется.

После исследования определённых видов и состава наследственных очередей, рассмотрим особую последнюю очередь наследования по закону, государство. При отсутствии наследников по закону или по завещанию либо наследники лишены права наследования (недостойные), в таком случае имущество переходит в собственность государства и именуется как выморочное имущество[55].

Выморочное имущество - наследство, переходящее в собственность государства - Российской Федерации в силу отсутствия наследников, как по завещанию, так и по закону. Согласно положениям законодательства владельцем такого имущества становится Россия в целом, а не органы государственной̆ власти ее субъектов.

Государство вступает в наследство в порядке наследования последней особой очереди, при отсутствии наследников предыдущих очередей, что случается очень редко, но все, же законодательство урегулировало этот процесс и внесло ряд правил вступления РФ в права наследования по закону.

Имущество признаётся выморочным при условиях[56]:

1) Если отсутствуют наследники, как по завещанию, так и по закону. В случае, когда завещана лишь часть наследственных прав, тогда выморочным будет считаться оставшаяся часть имущества;

2) Если все наследники официально отказались от наследства, написав соответствующее заявление нотариусу;

3) Если все наследники не приняли наследство, то есть путем молчания воздержались от вступления в наследственные права;

4) Если все наследники лишены права на наследство, то есть наследодателем совершено завещание, в котором он указал, что лишает наследственных прав всех своих родственников, а необходимые (обязательные) наследники отсутствуют;

5)Если все наследники признаны недостойными[57].

Проследив формы наследственного права, можно сделать вывод, что в действующем законодательстве РФ наследование по завещанию в приоритете над наследованием по закону. Что даёт возможность людям самим определить дальнейшую судьбу своего имущества. Если в наследовании по завещанию основной процесс контролируется самим наследодателем, то в наследовании по закону процесс регулируется очередностью наследования. В таком случае, если гражданин хочет, чтобы его имущество после смерти, перешло к определенному лицу, необходимо совершить завещание. Причём это можно сделать в любом возрасте после 18 лет, а не дожидаться определённых ситуаций (старость, болезнь). Ведь благодаря принципу «свобода завещания», наследодатель всегда может изменить или отменить своё завещание.

Глава 3. Оформление и охрана наследственных прав

Для перехода права собственности на имущественные права и обязанности наследодателя необходимо оформить наследственные права, то есть получить документ, подтверждающий право пользования, владения и распоряжения наследственным имуществом.

Оформление наследственных прав - стадия наследственного правоотношения, в рамках которой̆ осуществляется окончательное определение принадлежности лица к кругу наследников, его доли в наследстве и выдается свидетельство о праве на наследство[58].

Свидетельство о праве на наследство является основанием приобретения права собственности на наследство. Существует 11 видов свидетельств о праве на наследство:

- по закону;

- по праву представления;

- по закону на имущество умершего наследника, который̆ умер, не успев принять наследства (впорядке наследственной̆ трансмиссии);

- по закону на имущество умершего наследника, принявшего наследство, но не оформившего своих наследственных прав;

- при отказе наследника от наследства в пользу другого наследника;

- по закону, когда доля наследника остается открытой̆;

- на обязательную долю;

- государства;

- по завещанию;

- свидетельство о праве собственности супруга на долю в общем совместном имуществе;

- свидетельство о праве собственности супруга на долю в общем совместном имуществе, в котором определена доля умершего супруга.

Порядок оформления нотариусом свидетельств о праве на наследство регулируется законодательством и имеет необходимые правила составления таких свидетельств.

Свидетельство о праве на наследство содержит:

- дата и место выдачи;

- наименование нотариальной конторы;

- ФИО нотариуса;

- ФИО наследодателя;

- дата смерти наследодателя;

- ФИО наследника;

- связь наследника с наследодателем (родство, иждивение);

- основание наследования;

- состав, оценка и местонахождение наследства;

- доля наследника;

- сумма уплаченной̆ госпошлины либо основание освобождения от ее уплаты;

- запись о передаче информации в органы опеки и попечительства в случае выдачи свидетельства законному представителю не полностью дееспособного наследника (несовершеннолетнего, ограничено дееспособного и др.);

- факт регистрации и номер свидетельства в реестре нотариуса;

- номер наследственного дела;

- подпись нотариуса.

Свидетельство о праве на наследство печатается на специальном бланке, у которого в верхней̆ части имеется изображение герба России, а в конце он скрепляется оттиском гербовой̆ печати с реквизитами[59].

Получить свидетельство о праве на наследство имеет право наследник, принявший наследство, то есть если он подал соответствующее заявление нотариусу, либо осуществил фактические действия для приобретения наследственных прав

Выдать такое свидетельство могут только государственные нотариусы, но существует 2 исключения, когда это могут сделать частные нотариусы:

1. Если наследство касается супруга о праве собственности на долю в общем совместном имуществе;

2. Если в нотариальном округе отсутствует государственная нотариальная контора, а частным нотариусом получено совместное поручение от территориального органа юстиции и нотариальной палаты.

До выдачи свидетельства о праве на наследство наследнику необходимо предоставить документ, подтверждающий оплату госпошлины, либо освобождающий от оплаты госпошлины.

Местом выдачи свидетельства о праве на наследство является последнее место жительства наследодателя, в случае если оно неизвестно, то место нахождения недвижимого имущества (самая ценная часть), а при его отсутствии - движимого имущества. Сроком выдачи свидетельства является срок истечения для его принятия, то есть шесть месяцев. После 6 месяцев получить можно в любое время (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). В случае, когда имеются достоверные данные о том, что кроме обратившихся за получением свидетельства о праве на наследство, других не имеется, нотариус может выдать данный̆ документ до истечении 6 месячного срока (п. 2 ст. 1163 ГК РФ)[60]. В случае отказа в выдаче нотариусом свидетельства о праве на наследство без подачи заявления можно обжаловать в суде. Так же судом разрешаются споры между нотариусом и наследниками, о составе лиц и размере долей наследства. Решение о приостановлении выдачи свидетельства может быть принято нотариусом при наличии определённых обстоятельств:

а) решения суда (например, о восстановлении наследнику пропущенного срока принятия наследства);

б) при наличии зачатого при жизни, но еще не родившегося ребенка умершего наследодателя. Свидетельство о праве на наследство выдаётся всем, нескольким или только одному из наследников по их желанию (п. 1 ст. 1162 ГК РФ)[61]. В течение 3 дней нотариус обязан сообщить в территориальные налоговые органы о выдаче лицу свидетельства о праве на наследство, которые в течение 15 дней со дня получения уведомления должны произвести расчет налога и выслать наследнику соответствующее уведомление. Для охраны интересов не полностью дееспособных лиц нотариус обязан сообщить в органы опеки и попечительства о выдаче законным представителям такого лица свидетельства о праве на наследство, чтобы исключить возможность злоупотреблений ими своими имущественными правами в отношении подопечного.

Охрана наследственных прав - система мер по обеспечению сохранности наследственного имущества до вступления наследника в наследственные права с целью исключения возможности порчи, утраты и хищения данного имущества[62].

Основанием для принятия мер по охране наследства является заявление заинтересованного в этом лица. Такими лицами могут быть:

а) наследники, в том числе и государство - Российская Федерация;

б) получатели завещательного отказа и завещательного возложения;

в) кредиторы наследодателя (с целью обеспечения возможности взыскания долга);

г) органы опеки и попечительства (для охраны интересов не полностью дееспособных лиц).

Лица, на которых законодательство возлагает принятие мер по охране наследства, являются:

а) нотариус;

б) органы местного самоуправления и консульских учреждений (п. 7 ст. 1171 ГК РФ)[63].

Субъектами охранных действий могут быть:

1. исполнители завещания;

2. законные представители наследников;

3. лица, осуществляющие услуги по охране наследства на договорной̆ основе[64].

Оформление охранных действий производится через заключение лицами, на которых законом возлагаются обязанности принятия мер по охране наследства (нотариус и др.), различных гражданско-правовых договоров. Меры, которые предпринимаются с целью охраны наследства:

1. Составление описи имущества нотариусом;

2. Внесение денежных средств в депозит нотариуса;

3. Производится передача имущества на хранение определённым учреждениям (органы внутренних дел и другие, если это потребуется).

Сроки осуществления этих мер определяются нотариусом и не могут превышать установленный законом период времени для принятия наследства (п. 4 ст. 1171 ГК РФ). В обязанности нотариуса (иного должностного лица) по охране наследства входят:

- принятие заявления о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство, содержащего просьбу о принятии мер по его охране, либо принятие самостоятельного заявления с тождественной̆ просьбой̆;

- регистрация заявления в установленном порядке с присвоением ему входящего номера;

- заведение наследственного дела либо приложения к уже имеющемуся делу с просьбой об охране наследства;

- определение состава наследства, подлежащего охране;- составление описи наследственного имущества;

- определение вознаграждения по сохранности наследства, по заключенному гражданско-правовому договору, который не может превышать 3% от стоимости вещи;

- осуществление записи в специальной̆ книге нотариуса об учете принятых действий по охране наследственного имущества.

При составлении описи обязательным условием является присутствие двух свидетелей̆ (п. 1 ст. 1172 ГК РФ). Так же могут присутствовать исполнитель завещания и заинтересованные лица[65]. В описи указывается перечень наследственного имущества и оценка каждой̆ вещи в отдельности.

При рассмотрении данного вопроса по охране наследственных прав можно сделать вывод, что законодательство принимает меры по защите прав наследников, кредиторов, органов опеки и попечительства, а так же других заинтересованных лиц от возможной порчи, утраты или расхищения наследственного имущества. Следует отметить, что воспользоваться этим правом возможно, после подачи соответствующего заявления заинтересованного лица. То есть эта процедура является необязательной.

Заключение

В заключение исследования, хочется отметить, что роль нотариуса определяется значимостью и нужностью в данной работе, в которой были изучены, проанализированы и оценены проблемы, связанные с наследованием.

Вопрос наследования в настоящее время приобретает всё большую актуальность. Так как в результате становления рыночных отношений, круг объектов, которые могут переходить в процессе наследования, расширился. К примеру, не так давно самое ценное, что люди могли передать по наследству, было: автомобиль, вклад либо дача. Сейчас же это может быть и квартира, и ценные бумаги, и масса других видов имущества. В связи с этим наследственное право расширяет свои нормы и приобретает все большую важность. Но все же требует детального рассмотрения и анализа, в связи с тем, что наследование пережило не мало исторических периодов, тем самым правовые нормы существенно изменились. Одной из таких норм стало первичное основание наследования, которым является наследование по завещанию, а наследование по закону ушло на второй план. Что должно привести к увеличению составлений завещаний. Ведь передать своё нажитое имущество близким людям, является естественным желанием каждого человека. В связи с этим, тема наследования становится все более практической. Благодаря возможности составления завещания, наследодатель сам в праве определить круг лиц, которые, по его мнению, достойны, быть призваны к наследованию. Так же принцип «свобода завещания», играет определенную роль в сфере наследственного права. Вследствие этого, государство становится наследником, только по воле наследодателя, либо в случае, когда наследство признаётся выморочным. Наследственные отношения имеют большое значение, как при жизни наследодателя, так и после его смерти, что находит своё отражение в Гражданском кодексе ст. 1171 «Охрана наследства и управление им». Новшества, внесённые в действующее законодательство, принесли массу положительных изменений:

- Расширился круг наследников по закону, что даёт возможность призвать к наследованию дальних родственников, если отсутствуют близкие, а так же сдвинуло в конец государство, как наследника;

- Уменьшилась доля обязательных наследников, что значительно расширило права наследодателя;

- Расширился перечень случаев, в которых могут призываться другие наследники.

Так же были приняты и другие нововведения, которые были проанализированы в данном исследовании.

Необходимо отметить, что законодательство совершенствуется и расширяет возможности правовых норм так, чтобы они удовлетворяли обе стороны наследственных отношений, но, к сожалению, пробелы все, же существуют. Что в последствии несёт рост судебных разбирательств и споров. Исследование показало, что значительный прорыв в развитии данной темы идёт в ногу со временем. В связи с этим можно предположить, что дальнейшие изменения и поправки будут направлены на улучшение и облегчение данного процесса. И в первую очередь в интересах каждого гражданина РФ знать основные нормы действующего законодательства, для соблюдения прав и обязанностей, чем выведет государство РФ на новый совершенный уровень.

Список использованных источников

1. Антокольская М.В. Семейное право/ М.В. Антокольская.- М.: Юрист, 2009.536с.

2. Вавилин Е.В. Новый порядок наследования и дарения/ Е.В. Вавилин. - М.: Юридическая книга, 2009.109с.

3. Гонгало Б.М. Гражданское право/ Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2017. – 511 с.

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014.

5. Косова О.Ю. Семейное и наследственное право в России/ О.Ю. Косова.- М., 2010.362с.

6. Крашенинников П.В. Судебная практика по наследственным спорам / П.В. Крашенинников. - М., 2009.464с.

7. Макаров С.Ю. Все о наследстве / С.Ю. Макаров. - М., 2009.253с.

8. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 c.

9. Ярошенко К.Б. Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. - М., 2010.397с.

Нормативные правовые акты

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ

 12. Конституция Российской Федерации от 12.12.93. М.: Новый юрист, 2009.

13. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ

Приложение

Схема недостойных наследников

Источник http://www.novopashina.ru/otdely/nas_ned.shtml

  1. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014.- С. 2.

  2. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014. – С. 2.

  3. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014. – С. 3.

  4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014. – С. 4

  5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  6. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. –С. 638.

  7. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  8. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 646.

  9. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 647.

  10. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  11. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 648.

  12. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ

  13. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  14. Гонгало Б.М. Гражданское право/ Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2017. – С. 430.

  15. Гонгало Б.М. Гражданское право/ Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2017. – С. 431.

  16. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  17. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 673.

  18. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  19. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 674.

  20. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  21. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 c.

  22. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  23. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 c.

  24. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 c.

  25. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  26. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 c.

  27. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  28. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 c.

  29. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  30. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 c.

  31. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 650.

  32. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  33. Гонгало Б.М. Гражданское право/ Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2017. – С. 438.

  34. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 652.

  35. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  36. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 653.

  37. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  38. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  39. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 655.

  40. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 656.

  41. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  42. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  43. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 658.

  44. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 659.

  45. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  46. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 661.

  47. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  48. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 663.

  49. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  50. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 668.

  51. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ

  52. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 674.

  53. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  54. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014. – С. 37.

  55. Гонгало Б.М. Гражданское право/ Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2017. – С. 451.

  56. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 674.

  57. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 674.

  58. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014. – С. 45.

  59. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014. – С. 46.

  60. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  61. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  62. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014. – С. 47.

  63. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

  64. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: Юстицинформ, 2014. – С. 47.

  65. Суханов Е.А. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 690.