Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (актуальное)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Основные положения института наследования, которые перешли в современное законодательство, сложились в римском праве. Римское частное право установило преемство прав от одних к другим[1]. Наследство означало преемство обладания имуществом — общее преемство активов и пассивов, т.е. право наследования.

Институт наследования в римском праве разделил наследование на
два вида:

  1. Наследование по завещанию, которому отдавалось предпочтение, так как считалось, что последнюю волю наследодателя необходимо выполнять.
  2. Наследование по закону, оно осуществлялось только в том случае, когда не было составлено завещание при жизни наследодателя.

Честолюбивый император Юстиниан стремился возродить Римскую Империю в полном блеске и раз и навсегда установить прочный правопорядок. В области права он располагал прекрасными сотрудниками с Трибонианом во главе. Юстиниан поручил сохранить для будущего все богатство классического права, но в то же время модернизировать его и приспособить. Наследство в римском праве позволяло наследодателю без контроля распоряжаться имуществом. Принятое наследство нельзя
было отнять у наследника[2].

Наследственное право в определенной степени затрагивает интересы каждого гражданина, в чем проявляется его особый социальный характер. До недавнего времени регулирование права наследования осуществлялось в соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, которые не соответствовали современному уровню развития социально-экономических отношений. Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 года части третьей Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел V «Наследственное право», явилось ответом на требования времени и стало очередным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства[3].

По мере расширения в нашей стране института частной собственности и совершенствования законодательства о наследовании государство почти выведено из возможных наследников, соответственно круг граждан – возможных наследников значительно расширяется[4].

Таким образом, актуальность вопросов связанных с наследственным правом, и, в частности, с наследованием по завещанию, связана, прежде всего, с тем, что эти вопросы в той или иной мере касаются практически каждого.

Вплоть до недавнего времени законодательные акты на данную тему не были современными и не в полной мере обеспечивали права и законные интересы граждан.

Речь в первую очередь идет о разделе VII Гражданского кодекса РСФСР, принятого еще Верховным Советом РСФСР в 1964 г.[5] В то время в нашем законодательстве не было таких категорий, как частная собственность, недвижимость, участие граждан в предпринимательской деятельности, а были только личная собственность, предназначенная исключительно для потребительских целей, и всеобъемлющая государственная собственность на все и вся. При всем при этом данный законодательный акт с некоторыми изменениями и дополнениями действовал до 1 марта 2002 года.

Однако последние 10 лет его применение осуществлялось наряду с действующей Конституцией Российской Федерации[6] и современными законами – прежде всего Гражданским кодексом Российской

Федерации[7], Семейным кодексом Российской Федерации[8], а также рядом других законодательных актов.

Следует иметь в виду, что в наши дни количество граждан, так или иначе вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличивается. В собственности граждан находятся большая часть жилья, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому вопросы наследования из категории абстрактных (богатый родственник за границей) переходят в категорию все в большей степени практических, если не насущных.

Также, институт наследования является производным по отношению к совокупности правовых норм, регулирующих отношения собственности граждан. Право унаследовать имущество умершего после его смерти в определенном смысле является стимулятором развития производительных сил в обществе. Осознание того, что заработанное человеком после его смерти перейдет к близким ему людям является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду.

Таким образом, позитивной стороной наследования является то, что оно способствует поддержанию стабильности в обществе, поскольку способствует деловой активности, сохранению семейных устоев, обеспечению материальной базы для новых поколений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя[9].

Объект исследования – процесс становления и развития института наследования в Российской Федерации.

Предметом исследования - выступают теоретические понятия и конструкции, отражающие становление и развитие института наследования.

Методы, применяемые в ходе исследования: общенаучные, сравнительно-правовой, исторический, метод системного анализа юридических явлений и др.

Степень разработанности темы. Проблемы, связанные с наследованием исследуются в работах таких ученых, как Антимонов Б.С., Граве К.А., Гордон М.В, Никитюк П.С., Серебровский В.И., Эйдинова Э.Б., Суханов Е.А., Толстой Ю.К., Гришаев С.П., Барщевский Ю.М., Власов Ю.Н., Калинин В.В. и др.

Целью исследования является выявление особенностей, характеризующих наследование по завещанию как институт наследственного права.

Задачи работы:

  1. дать характеристику общего положения института наследственного права в Российской Федерации;
  2. исследовать становление института наследственного права и его место в системе права;
  3. изложить особенности наследования по завещанию и закону на современном этапе.

Структура работы определяется целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть разделов, заключения и списка используемых источников.

Глава 1. Общие положения наследственного права в Российской Федерации

    1. Становление института наследственного права и его место в системе права

В классическом понимании наследование — это переход имущества (наследственной массы) от умершего гражданина к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент[10].

Гражданское законодательство Российской империи предусматривало получение права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию (ст. 1010-1103 Свода законов гражданских) и по закону (ст. 1104-1221 Свода законов гражданских)[11].

Анализируя данные нормы, Д.И. Мейер указывал, что «лицо делается наследником двумя путями – или по завещанию, или по закону, - но как скоро достигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним путем»[12].

Отечественное гражданское законодательство до 1917 г. характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений. Не была исключением и регламентация наследования по закону.

Следует особо отметить (можно сказать, выделить красной чертой) акт, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном праве (и, соответственно, в гражданском), но и в жизни всего общества. Название этого акта говорит само за себя: «Об отмене наследования».[13]

На основании данного документа, наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и не полнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества.

Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества.

Характерно и то, что вышеназванный акт имел обратную силу по отношению ко всем наследствам, открывшимся до его издания, если они еще не приобретены наследниками или, хотя и приобретены, но еще не поступили в их владение[14].

Декрет действовал недолго, но нанес колоссальный ущерб интересам граждан, юридически поддерживая тезис «после меня хоть потоп». Кроме того, наличие имущества, оставшегося после умершего, но еще не переданного и не учтенного соответствующими органами РСФСР, давало благоприятную почву для расхищения этого имущества.

Подводя анализ одной из лучших работ по советскому наследственному праву В.И. Серебровского «Очерки советского наследственного права»[15], С.М. Корнеев указывает на то, что из содержания книги видно следующее: советская власть скоро забыла об отмене права наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде, например, регулирование наследования по завещанию)[16].

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г.[17] и введенный в действие с 1 января 1923 г., существенно изменил подход к наследственному праву. В его нормах уже говорится о возможности наследования, но оно ограничивается 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Характерной чертой гражданского права того времени было непризнание обязательств, возникших до 7 ноября 1917 г., т.е. до государственного переворота (иногда его называют Великой Октябрьской социалистической революцией). Официальная позиция была следующей: погашаются не только обязательства, срок которых наступил до 7 ноября 1917 г., но, главным образом, те обязательства, которые возникли до 7 ноября 1917 г. и срок исполнения по которым наступает после 7 ноября 1917 г.[18]

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный в ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г.[19], ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г.[20], ст. 111 ГК РСФСР 1964г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах, как Союза ССР, так и всех его республик (например: ст. 11 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР). Законодательство не допускало «использование имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». К примеру, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов: такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного Совета народных депутатов. Помимо запрета на извлечение «нетрудовых доходов» советское законодательство устанавливало пределы количества и размеров объектов, находящихся в собственности одного гражданина. Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть).

Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности: жилая площадь дома не должна была превышать 60 квадратных метров (исключение могло быть сделано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов).

Указанные ограничения не имели под собой никаких, кроме идеологических, оснований и, по выражению Е.А. Суханова, «были крайне неэффективны и даже вредны для общества»[21].

С началом экономических преобразований в стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «О собственности в СССР»[22], «О собственности в РСФСР»[23] раздвинули возможности осуществления права собственности.

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных законах, установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц, действия в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг., количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются.

Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование.

Конституция Российской Федерации указывает на то, что «право наследования гарантируется» (п.4 ст.35)[24].

В свою очередь, Гражданский кодекс РФ (Далее ГК РФ) в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом[25].

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР»[26], принятый Государственной Думой 11 апреля 2001 г. и вступивший в силу 17 мая 2001г., расширил круг наследников по закону с двух до четырех очередей (третья очередь – братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя) и четвертая – прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки), тем самым, с одной стороны, восстановил справедливость, с другой – ускорил решение вопроса о системном изменении норм наследственного права – принятие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Переходя к вопросу о сущности современного наследственного права необходимо отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ в России гарантируется право наследования. Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать стабильности имущественных отношений в обществе, и прежде всего всемерной охране частной собственности. Закрепление данной гарантии является закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. В обществе, где жизнь человека во многом предопределена условиями распределения имущественных благ, право наследования наполняет общественные отношения особыми стимулами к совершенствованию. Отдельные отступления от этого общего положения, и в частности возможность использования некоторыми индивидуумами полученных благ для асоциального образа жизни, не должны влиять на положительную в целом направленность рассматриваемой конституционной гарантии[27].

Как справедливо отмечается в литературе, полное отрицание наследования, равно как и его неоправданные ограничения, способны породить куда более опасные тенденции в сравнении с тем, что может иметь место при обеспечении гарантии права наследования[28].

Следует также учитывать, что реализация конституционной гарантии права наследования ориентирована как на обеспечение частных интересов, так и на их оптимальную согласованность с интересами всего общества.

Гарантируя право наследования, Конституция РФ не закрепляет абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Как отметил Конституционный Суд РФ, такие ограничения допустимы, если они носят обоснованный и соразмерный характер[29]. Одним из наиболее ярких примеров является предусмотренное действующим законодательством правило об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), ограничивающее свободу завещания[30].

За рамками подобных ограничений рассматриваемая конституционная гарантия должна непосредственно реализовываться в процессе применения правовых норм при осуществлении и защите прав граждан. Такой вывод следует из положений ст. 18 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Вместе с тем нельзя забывать, что сама по себе конституционная гарантия права наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства. Основания их возникновения определяются законом, а конституционная норма гарантирует осуществление прав, которые возникли в соответствии с ним.

Реализация права наследования позволяет обеспечить переход имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к другим лицам.

При этом содержание права наследования включает в себя не только возможность приобретения имущества умершего гражданина другими лицами (возможность наследовать), но и возможность для обладателя имущества распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению (возможность завещать).

В свою очередь, возможность завещать имущество и возможность наследовать его находят отражение в содержании правоспособности субъектов гражданского права. Как элементы правоспособности соответствующие возможности реализуются в конкретных правоотношениях. Вместе с тем не все возникающие правоотношения приобретают качество наследственных правоотношений. Так, реализация возможности завещать непосредственно не порождает наследственных правоотношений. Однако складывающиеся при этом отношения принципиальным образом влияют на развитие правоотношений, возникновение которых связывается со смертью завещателя.

Тесная взаимосвязь подобных отношений предопределяет необходимость их согласованного регулирования. При этом связующей нитью является общая цель такого регулирования, а именно – упорядочение имущественных отношений на случай смерти одного из их участников.

В Российской Федерации согласованное регулирование указанных отношений достигается посредством формирования относительно самостоятельной группы правовых норм, образующих раздел гражданского права и именуемых наследственным правом.

Таким образом, наследственное право представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам.

Гармонично вписываясь в систему гражданского права, наследственное право не поглощается его отдельными институтами либо группами институтов и не становится их придатком. По обоснованному и наиболее распространенному мнению, наследственное право образует самостоятельную подотрасль гражданского права[31].

Как и другие подотрасли гражданского права, наследственное право имеет особый предмет регулирования. В качестве такого предмета выступают отношения по поводу перехода имущества умершего гражданина к другим лицам.

Относительная самостоятельность наследственного права выражается и в существовании целого комплекса его общих норм, которые подлежат применению независимо от оснований наследования, а также от состава наследственного имущества (будь то объекты вещных прав либо иное имущество) и круга участвующих в конкретных правоотношениях субъектов. Среди таких норм следует назвать правила, закрепляющие понятие и признаки наследственного правопреемства, понятие наследства и условия его открытия, основания наследования, круг субъектов наследственных правоотношений и некоторые другие нормы.

Наряду с общими положениями в наследственном праве выделяются и специальные институты, такие, как: институт наследования по завещанию, институт наследования по закону, институт приобретения наследства, институт ответственности по долгам наследодателя, а также другие более или менее крупные институты наследственного права.

    1. Основные принципы наследственного права

Принцип наследования по завещанию впервые был закреплен в римском праве и обозначал свободу содержания в полной мере и в полном объеме. Завещание имело силу, только если оно было совершено:

  • В установленной форме.
  • Лицом, обладающим активной завещательной правоспособностью.
  • С назначением наследника, который обладал пассивной
    завещательной правоспособностью.

Высказывание наследодателя должно было быть определенным,
точно формулирующим его подлинную волю. Однако допускалась ссылка на другие неформальные документы, содержащие имена наследников.

Нельзя было назначить наследника под условием, что назначенный наследник в свою очередь одарит завещателя или третье в своем завещании.

Вступление в наследство по завещанию или без завещания приводило к тому, что наследник немедленно вступал в правовое положение наследодателя и становился наследником навсегда, ничто уже не могло избавить его от этого качества, даже собственное решение[32].

Сегодня все институты наследственного права образуют единое целое, системное образование с присущими ему принципами. Являясь подотраслевыми, такие принципы базируются на фундаментальных отраслевых принципах гражданского права и представляют собой их конкретное выражение в сфере наследственного права.

Их применение позволяет не только познавать смысл самого регулирования отношений, опосредующих переход имущества умершего гражданина к другим лицам, но и правильно толковать и применять конкретные правовые нормы, а в необходимых случаях и совершенствовать их.

На современном этапе выделяют следующие принципы наследственного права:

  1. универсальности наследственного правопреемства;

2) свободы завещания;

  1. принцип учета воли наследодателя;

4)обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников;

  1. принцип дозволительной направленности и диспозитивности или свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;

6) охраны основ правопорядка и нравственности.

К принципам наследственного права принято относить:

  • принцип универсальности наследственного правопреемства.
    Этот принцип означает, что между волей наследодателя (действительной и предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тому, кому оно предназначено, и волей наследника, принимающего его, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме тех, которые прямо предусмотрены законом. Универсальность наследственного правопреемства находит свое наиболее полное выражение в том, что наследник выступает
    в качестве преемника не только в правах, но и в обязанностях;
  • принцип свободы завещания. Он выражается в том, что воля
    наследодателя должна быть свободной при составлении завещания, его последующем изменении или отмене. Принцип свободы завещания может быть ограничен в соответствии с действующим законодательством лишь в одном случае — при реализации права на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) с целью обеспечения прав и законных интересов определенного круга лиц, например, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей;
  • принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых
    наследников.
    Суть его в том, что наследодатель, несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в наследстве;
  • принцип учета воли наследодателя (как действительной, так
    и предполагаемой).
    Он состоит в том, что в случае если наследодатель не оставил завещания или оно признано недействительным либо часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону;
  • принцип дозволительной направленности и диспозитивности
    или свободы выбора у наследников, призванных к наследованию.
    Суть
    его в том, что наследники могут, как принять наследство, так и
    отказаться от него. Если наследник принял какое-либо решение
    под давлением извне, такое решение может быть признано недействительным по общим основаниям признания сделок недействительными;
  • принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников и иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Охрана интересов завещателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, выполнением всех юридических обязательственных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Интересы наследников обеспечиваются, в частности, тем, что они отвечают по долгам наследодателя лишь в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества;
  • принцип охраны наследства от противоправных и безнравственных посягательств. Сущность этого принципа выражается в
    системе норм, регулирующих охрану наследства и управление им,
    возмещение связанных с этим расходов и т.п[33].

Все рассмотренные принципы определяют сущность правового регулирования наследственных отношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании.

Конституционная гарантия права наследования на правовом уровне выражается в создании действенного законодательства о наследовании, взаимоувязанного с различными отраслями российского законодательства.

При этом само наследственное законодательство призвано прежде всего, систематизировать нормы наследственного права как обособленного подраздела в системе гражданского права.

В п. 2 ст. 1110 ГК РФ установлено, что наследование регулируется не только Кодексом, но и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Главенствующее место в системе источников правового регулирования наследования занимает Гражданский кодекс РФ.

При этом наряду со специальным разделом V Кодекса («Наследственное право»), являющимся ключевым в системе источников регламентации наследования, к числу таких источников должны быть отнесены и иные нормы ГК РФ, так например, нормы, устанавливающие особенности перехода имущества умершего к другим лицам ( п. 2 ст. 78 – о правах наследника умершего участника полного товарищества, п. 6 ст. 93 – о переходе доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к наследникам умершего участника общества, п. 4 ст. 111 – о правах наследников умершего члена производственного кооператива, ст. 581 – о наследственном правопреемстве при обещании дарения, п. 6 ст. 582 – о применении правил о наследственном правопреемстве к пожертвованиям, п. 2 ст. 617 – об особенностях наследования прав и обязанностей арендатора по договору аренды недвижимого имущества, ст. 701 – о наследовании прав и обязанностей ссудополучателя по договору безвозмездного пользования, п. 2 ст. 1038 – о наследовании прав и обязанностей по договору коммерческой концессии, п. 1 ст. 1050 – о замещении товарища его наследниками в договоре простого товарищества).

В этой связи, указание в тексте п. 2 ст. 1110 ГК РФ непосредственно на Кодекс, а не разд. V, представляется обоснованным.

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать положениям Кодекса (п. 2 ст. 3 ГК РФ). Это касается не только законов, принятых после введения в действие части третьей ГК РФ, но и законов, принятых до его введения и продолжающих действовать на территории Российской Федерации (см. ч. 1 ст. 4 Вводного закона к части третьей ГК РФ[34]).

Помимо законов, в прямо предусмотренных ими случаях регулирование вопросов наследования допускается и иными правовыми актами, к которым согласно п. 6 ст. 3 ГК РФ относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.

На сегодня отдельные вопросы наследования урегулированы как в законах, так и в иных правовых актах.

1.3. Основные категории и субъекты наследственного права

В наследственном праве применяется ряд терминов, знание которых поможет лучше уяснить суть наследственных правоотношений[35].

Наследование – переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не вытекает иное (п. 1 ст. 1110 ГК). Права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Преемство в отдельных правах умершего, как это имеет место при завещательном отказе (ст. 1137 ГК), не является наследственным. Переход гражданских прав и обязанностей после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права (смерть наследодателя либо объявление его умершим, принятие наследства наследником (при наследовании по завещанию – наличие завещания); во-вторых, переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, лицо, приобретающее права и обязанности, является общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это означает, что в случае смерти наследодателя к наследникам переходят не какие-то отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. То есть, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также и непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников.

Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

Основания наследования. Российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК). В соответствии с указанной статьей наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК.

Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права получил дальнейшее развитие в части третьей ГК[36].

Наследование по закону имеет место, если:

  1. наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным);
  2. наследодатель завещал только часть наследства, или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону;
  3. наследник по завещанию умер ранее завещателя, либо если наследник по завещанию – юридическое лицо ликвидирован;
  4. наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Для наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и чтобы наследники согласились принять наследство. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам.

В литературе и в законодательстве (ст. 1151 ГК) в качестве отдельного вида выделяется такой вид наследования как наследование выморочного имущества[37].

Речь идет о наследовании имущества государством, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

Наследство. Гражданский кодекс определяет наследство как принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112). Другими словами, наследство представляет собой единство прав (актива) и долгов (пассива) наследодателя на день открытия наследства (иногда оно именуется наследственной массой).

В указанной статье особо подчеркивается, что не входят в состав
наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью
наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права
и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами. Не входят в состав наследства личные
неимущественные права и другие нематериальные блага.

В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Пленум Верховного Суда РФ в указанном постановлении (п. 14) отметил, что суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возводимые строения или помещения. Не может переходить по наследству имущество, добытое преступным путем, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

Таким образом, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают в результате смерти наследодателя, то эти права и обязанности по наследству не переходят.

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях предусмотренных законом также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения.

Так, в соответствии с п. 8 упомянутого выше постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 6, если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

Таким образом, понятие наследства охватывает не только уже существующие права и обязанности, но и некие правовые образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью как предпосылкой к существованию права и существующим субъективным правом (обязанностью).

Определенным своеобразием отличается наследование имущества, собственность на которое возникает в результате так называемой приобретательной давности, суть которой состоит в том, что лицо, которое открыто, добросовестно и непрерывно владеет каким-либо имуществом как своим собственным в течение определенного законом срока (для движимого имущества – 5 лет, для недвижимого – 15 лет) приобретает право собственности на это имущество. При этом право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации (ст. 234 ГК).

Возможны ситуации, когда срок приобретательной давности не истек, и владелец имущества, формально не ставший собственником, умирает, и это имущество переходит его наследникам, которые также открыто и добросовестно владеет им как своим. Возникает вопрос, распространяется ли на наследника тот срок, в течение которого наследодатель владел этим имуществом. К сожалению, законодатель не дает однозначного ответа на этот вопрос.

В наследственную массу не входит супружеская доля пережившего супруга на имущество, совместно нажитое с наследодателем. Что касается доли умершего супруга, то она наследуется по следующим правилам. В соответствии со ст. 1150 ГК принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, совместно нажитого в браке с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам.

В соответствии со ст. 39 СК РФ имущество, нажитое во время брака, является совместной собственностью супругов. При этом доли супругов признаются равными. Исключение составляют случаи, когда был заключен брачный договор, в котором доли на имущество, нажитое в браке, могут быть определены по-другому. При этом в имуществе, нажитом во время брака, выделяют имущество, которое является собственностью каждого из супругов (личное имущество супругов, имущество, полученное в дар, по наследству и т.д.). Пережившему супругу выдается нотариусом не свидетельство о праве на наследство, а свидетельство о праве собственности на долю совместно нажитого с наследодателем имущества[38].

Переживший супруг не вправе отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников, так как доля пережившего супруга не входит в состав наследственной массы. Он вправе произвести отчуждение своей доли после получения свидетельства о праве собственности в пользу другого лица, заключив соответствующие гражданско-правовые договоры (купли-продажи, дарения и т.д.).

О выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе нотариус должен сообщить наследникам, принявшим наследство. При наличии в числе наследников несовершеннолетних или лиц, над которыми установлена опека или попечительство, извещение направляется органу опеки или попечительства.

Свидетельство о праве собственности, в котором определяется доля умершего супруга в общем имуществе, выдается по письменному заявлению наследников, принявших наследство и с письменного согласия пережившего супруга. При выдаче свидетельства на долю пережившего или умершего супруга нотариус истребует: документ о смерти одного из них; документ, удостоверяющий брачные отношения пережившего или умершего супруга; документ, подтверждающий право собственности на общее имущество.

В практике встречаются случаи, когда возникают проблемы по наследованию приватизированной недвижимости, принадлежавшей гражданам на праве общей долевой собственности. Так, в одном из спорных дел приватизированная квартира принадлежала супругам на праве общей долевой собственности (каждому из супругов принадлежало по половине этой квартиры). После смерти одного из супругов при наследовании по закону в состав наследственной массы была включена только половина квартиры (вторая половина квартиры являлась собственностью второго супруга). Поскольку завещания составлено не было, то раздел второй части квартиры был произведен по закону: переживший супруг получил половину от половины (т.е. одну четверть), а вторую половину от половины получил второй наследник по закону (сын умершего супруга от первого брака).

Такие ситуации довольно распространены, однако некоторые пережившие супруги считают такой раздел несправедливым. Мотивируют свою точку зрения тем, что половина квартиры, принадлежавшая умершему супругу, является совместно нажитым имуществом. Следовательно, в наследственную массу должна входить не половина, а одна четверть квартиры, которая и должна делиться между всеми наследниками. В этом случае переживший супруг должен получить семь восьмых квартиры, а другой наследник – одну восьмую. Однако при этом забывается, что и доля пережившего супруга также является совместно нажитым имуществом и наследодателю в ней принадлежит одна четвертая часть. Таким образом, доля наследуемого имущества должна делиться в следующей пропорции: по одной четверти пережившему супругу и второму наследнику.

В соответствии с ранее действовавшим законодательством предметы обычной домашней обстановки и обихода при отсутствии завещания переходили тому наследнику по закону, который проживал совместно с наследодателем не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли. В новом ГК РФ этот вопрос решается несколько по иному. Так, в соответствии со ст. 1169 ГК наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Как и раньше, законодатель не раскрывает понятия предметов обычной домашней обстановки и обихода, что создает определенные проблемы на практике.

Основную группу обязанностей, переходящих по наследству, составляют денежные и иные долги. Наследник, принявший наследство, несет ограниченную стоимостью наследственного имущества ответственность по долгам наследодателя.

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов:

  1. смерти гражданина;
  2. объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.

До наступления указанных событий можно говорить только о возможных наследниках, которые никаких требований на наследство предъявлять не могут.

Место открытия наследства. Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное время.

Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Согласно ст. 1115 ГК местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной ценности.

«Наиболее ценная часть и ценность наследственного имущества» являются оценочными понятиями и в случае возникновения спора вопрос может быть решен в судебном порядке при помощи проведения экспертизы[39].

Место жительства определяется как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). При этом местом открытия наследства является не определенная местность, а пределы данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя бы в данный момент этого фактически и не было.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии т.д.), а также при отсутствии постоянного места жительства (эта проблема особенно актуальна в связи с событиями в Чечне).

Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости наследственных правоотношений, т.к. именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. В отношении недвижимого имущества действует правило, по которому местом открытия имущества будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Такого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для того, чтобы решить, какая нотариальная контора (нотариус) выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства[40].

В соответствии со ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства и работы которых ему известно. Однако в большинстве случаев такой информацией он не располагает. На практике нотариус принимает заявление о принятии наследства от самих наследников. В заявлении наследник может указать всех известных ему наследников, однако делать это он не обязан и ответственности, если это не сделает, не несет. Точно также и нотариус не несет ответственности, если наследство было принято не всеми наследниками[41].

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник.

Наследодатель – это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). В качестве наследодателя может выступать любое физическое лицо (в том числе недееспособное и несовершеннолетнее). Это обусловлено тем, что основанием наследования является не волеизъявление, а факт смерти человека. Вместе с тем следует иметь в виду, что частично дееспособные и ограничено дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей только при наследовании по закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают.

В качестве наследодателей могут выступать также и иностранные граждане и лица без гражданства. Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай смерти, то такое лицо называется завещателем.

Наследник – это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Субъектами наследственного правопреемства могут быть все участники гражданского оборота(физические и юридические лица, Российская Федерация в целом, государственные и муниципальные образования).

В статье 1116 ГК определен круг лиц (субъектов гражданского права), которые могут быть наследниками.

К наследованию могут призываться: граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (если ребенок родится мертвым, то сам факт его зачатия юридического значения не будет иметь).

К наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем:

  1. юридические лица, существующие на день открытия наследства;
  2. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Российская Федерация может быть наследником по закону только в случаях, предусмотренных статьей 1151 ГК РФ.

Термин «граждане» включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.

Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Как правильно было отмечено в литературе, это не означает, что не родившийся ребенок признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла[42].

Расширение круга лиц, призываемых к наследованию в соответствии с новым ГК РФ, по сравнению с установленным ранее действовавшим законодательством обусловлено изменением правового статуса административно-территориальных и национальных образований на территории России и придания им статуса равноправных субъектов
Федерации, формированием института муниципальных территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий юридических лиц различных форм собственности и организационно- правовых форм.

Лица, не имеющие права наследовать, определены в ГК РФ термином «недостойные наследники» (ст. 1117).

Таким образом, в отличие от ранее действовавшего законодательства, для того чтобы признать кого-либо недостойным наследником,
достаточно лишь попытки совершения указанных выше действий.
Безусловно, вина этих лиц в совершении указанных действий должна
быть установлена судом.

К числу недостойных наследников по закону относятся также родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя[43].

Глава 2. Понятие и сущность наследования по завещанию

    1. Наследование по завещанию

Основанием распоряжения имуществом на случай смерти является завещание, составленное с соблюдением правил законодательства Российской Федерации (ст. 1118—1140 ГК РФ).

Общие положения, касающиеся завещания

Не допускается

1.Совершение завещания через представителя

2. Совершение завещания двумя или более
гражданами

  1. Завещание должно быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
  2. Должно быть совершено лично.
  3. В завещании могут содержаться
    распоряжения только одного гражданина.
  4. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия
    наследства.

Наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя закон требует определенной формы завещания.

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства.

Новый Гражданский кодекс РФ впервые дал легальное определение завещания. Так, в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него.

Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается. Не имеет значения для действительности завещания и то, известно ли наследникам вообще его содержание или нет. Более того, даже сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне должностными лицами, оформляющими завещание. В соответствии с п. 2 ст. 1119 ГК РФ завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Так, в соответствии со ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ.

Справки о наличии завещания выдаются только после смерти завещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания, кредиторам наследодателя, отказополучателям, а также по запросам суда, органов предварительного следствия и дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами.

В Гражданском кодексе провозглашен принцип свободы завещания, который заключается в том, что гражданин вправе по своему усмотрению завещать любое имущество любым лицам (количество таких лиц не ограничено), любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить уже совершенное завещание, составить одно или несколько завещаний (ст. 1119 ГК РФ)[44].

Ограничивает свободу завещания только правило об обязательной доле в наследстве (cт. 1149 ГК РФ).

При составлении завещания наследодатель не связан кругом законных наследников. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и муниципальным образованиям.

Важно отметить, что завещая имущество кому-либо из перечисленных выше категорий наследников, завещатель не связан ни очередностью их призвания, ни правом представления. Он имеет право завещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть в любом распределении долей. В этом также проявляется принцип свободы завещания, который характерен для законодательства и других стран. Например, гражданка США завещала все свое состояние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову[45].

Как уже отмечалось, завещатель может лишить какого-либо одного, нескольких или всех законных наследников права на получение наследства. При этом право на лишение наследника по закону наследства распространяется и на предметы домашней обстановки и обихода.

Завещание – является односторонней сделкой и по законодательству должно быть составлено по общему правилу в письменной форме и удостоверено нотариусом (иными лицами по закону)[46].

Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами.

Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание.

Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ признается ничтожным.

Особо стоит вопрос о так называемых условных завещаниях, суть которых состоит в том, что возможность получения наследства обусловлена выполнением какого-либо условия. В законодательстве нет четких указаний на этот счет.

Следует сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан (например, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном пункте, исполнении или наоборот неисполнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или наоборот отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то как отмечалось в литературе, сами по себе они не противоречат закону[47].

Возникает вопрос о том, можно ли включить в завещание условия, которые не позволяют решить вопрос о наследнике на день открытия наследства, например, в завещании написать, что наследник получит наследство после того, как он после смерти наследодателя закончит высшее учебное заведение или получит наследственное имущество по прошествии стольких-то лет со дня смерти завещателя.

По мнению М.Ю.  Барщевского такие условия являются правомерными[48]. С такой точкой зрения трудно согласиться, поскольку подобные условия противоречат другим положениям наследственного права и в частности нормам о сроках на принятие наследство.

Наследник по завещанию, в котором содержались подобные условия, имеет право обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным в части оговоренного условия и в случае удовлетворения его исковых требований он получит наследственное имущество без выполнения условий завещания. Если же условия сами по себе являются правомерными, однако выполнить их стало невозможным по причинам, не зависящим от наследника, и эти обстоятельства также были подтверждены в суде, то в этом случае наследственное имущество также должно перейти по наследству. Например, в завещании содержалось условие об устройстве на работу для наследования имущества. Если к моменту открытия наследства наследник стал инвалидом, то по объективным обстоятельствам выполнить это условие он не может.

Следовательно, наследник должен обратиться в суд с иском об установлении юридического факта, а именно невозможности выполнения условия завещания.

Возникает вопрос, можно ли составить завещание под условием, если в качестве наследника указано государство. Представляется, что этого сделать нельзя, поскольку это нарушило бы суверенитет государства.

Не должны признаваться действительными завещания, в которых в качестве условия указано предоставление пожизненного содержания. В таких случаях завещание из односторонней сделки превращается в двустороннюю, возмездную. Такое завещание не может быть признанно законным, поскольку ставит его в зависимость от выполнения определенных обстоятельств лицом, назначенным наследником и таким образом ограничивает завещателя в свободе отмены или изменения завещания.

Не должны также удостоверяться завещания, в которых завещатель ограничивает права наследника по распоряжению полученным по наследству имуществом (например, обязательство не продавать полученные по наследству вещи), поскольку это было бы ограничением правоспособности.

Не могут быть включены в завещание условия, по которым имущество переходит к наследникам только временно.

Термины, используемые в завещании, должны быть достаточно четкими и ясными. Так, примерами двусмысленности, содержащейся в завещании, являются слова завещателя о том, что имущество передается в постоянное владение и пользование наследнику. В этом случае возникает сомнение в том, что имущество переходит в собственность наследника.

Проверка законности содержания завещания входит в обязанности лиц, удостоверяющих завещания. Если речь идет о нотариусах, то они, как правило, заметят подобные ошибки. Сложнее обстоит дело с другими должностными лицами, имеющими право удостоверять завещания (главными врачами, начальниками исправительно-трудовых учреждений и т.д.), которые могут не располагать необходимым опытом и знаниями.

Возможны ситуации, когда воля завещателя выражена недостаточно четко и ясно (очевидно это касается в первую очередь так называемых закрытых завещаний, которые будут составляться без участия нотариуса). В этом случае новый ГК РФ допускает возможность толкования завещания (ст. 1132 ГК). Под толкованием обычно понимается уяснение действительной воли завещателя. В соответствии с указанной статей ГК РФ при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Другими словами, не могут применяться ни расширительное толкование, когда подлинный смысл завещания шире, чем его словесная формулировка, ни ограничительное толкование, когда предполагается, что подлинное содержание уже его словесной формы[49].

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. Подобное толкование называется систематическим. Однако приведенное положение закона не запрещает использование других видов толкования (например, грамматического, то есть основанного на использовании грамматических правил).

Основное содержание завещания состоит в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. Одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Как уже отмечалось, проверка законности возлагается на должностное лицо, удостоверяющее завещание. Закон содержит ряд правил, касающихся содержания завещания.

Во-первых, завещание должно содержать распоряжение имуществом и имущественными (некоторыми неимущественными) правами, однако только теми, которые могут переходить по наследству. При этом он может завещать и то имущество, которое он приобретет только в будущем, а наследство открывается в отношении того имущества, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства. В завещании завещатель может указать и то имущество, которое его собственностью не является (например, все имущество нажитое в браке без выделения супружеской доли). В обязанности нотариуса или другого должностного лица, уполномоченного удостоверять завещания, не входит обязанность проверять принадлежность имущества завещателю.

Во-вторых, завещать можно только такое имущество, которое принадлежит завещателю на праве частной собственности. Завещатель может распорядиться имуществом, составляющим общую собственность, лишь в пределах принадлежащих ему прав (хотя в самом тексте завещания, как было отмечено выше, такое имущество может быть указано целиком).

В-третьих, завещание не должно содержать ограничений относительно прав наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом.

Круг лиц, которые могут толковать завещание

Нотариус
Исполнитель завещания
Суд

В завещании можно указать конкретные виды имущества, которые завещаются. Можно не конкретизировать имущество, а вписать стандартную фразу «все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно не находилось завещаю такому – то». В этом случае наследник будет обязан представить нотариусу документы, подтверждающие принадлежность наследственного имущества наследодателю. Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего наследодателю имущества завещается только часть имущества, а остальное имущество наследуется по закону. Наконец завещатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наследственного имущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество завещается другим лицам.

Таким образом, завещанием охватывается не все наследственное имущество[50].

Действующим законодательством не предусмотрена возможность составления так называемых литературных завещаний, в которых содержится отдельное распоряжение судьбой объектов авторского права на случай смерти создателя этих объектов.

В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это арифметические дроби). Однако кроме определения доли в идеальном выражении завещатель может указать, какая часть имущества (например, жилого дома) предназначается каждому из наследников.

Возможны ситуации, когда в завещании указаны два или более наследников, однако не указаны доли каждого из наследников и также не указано, какие входящие в состав наследства вещи или права предназначаются кому из наследников. В таких случаях в соответствии с п. 1 ст. 1122 ГК РФ считается, что они завещаны наследникам в равных долях.

Одной из распространенных ошибок является составление завещаний, в которых завещана неделимая вещь и при этом указывается часть неделимой вещи, предназначающаяся каждому из наследников в натуре. Ранее такие завещания признавались недействительными, как несоответствующие закону. Однако в настоящее время в соответствии с п. 2 ст. 1122 ГК РФ такие завещания не считаются недействительными. Такие вещи считаются завещанными в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.

При выдаче свидетельства о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указывается в свидетельстве в соответствии с указанным выше порядком. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяется судом.

В новый Гражданский кодекс РФ введено положение о тайне завещания. В соответствии ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ст. 12 ГК РФ.

    1. Субъекты наследственного права, призываемые к наследованию, а также не имеющие права наследования

Лица, которые могут призываться к наследованию

Статья 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию, а также условия и основания, дающие им право наследовать имущество наследодателя. Круг этих лиц определяется завещанием либо законом, либо и завещанием, и законом.

Так, к наследованию по закону могут призываться следующие
наследники:

  1. Граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства.
  2. Граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, — насцитурусы (лат. nasciturus — тот, кто должен родиться в будущем). Насцитурусами принято называть лиц, права которых защищаются до их рождения[51].

Следует отметить, что Гражданский кодекс не проводит разграничения между гражданами, родившимися после открытия наследства. Равным образом защищаются как права детей наследодателя, так и права детей иных лиц при призвании их к наследованию в установленном законом порядке.

При рождении ребенка от лиц, состоящих между собой в браке,
а также в течение трехсот дней с момента смерти супруга матери
ребенка, а равно в течение указанного срока после расторжения
брака либо признания его недействительным, его отцом признается гражданин, являвшийся супругом матери, если не будет доказано иное.

Включив не родившихся лиц в круг потенциальных наследников, законодатель предусмотрел и способы охраны их интересов.

Так, в соответствии с пунктом 3 ст. 1163 ГК РФ при получении
нотариусом данных о наличии зачатого, но не родившегося наследника, приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство. В соответствии со статьей 1166 ГК РФ раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Раздел наследства, совершенный до рождения наследника, зачатого при жизни наследодателя, в силу статьи 168 ГК РФ является ничтожной сделкой как противоречащей требованиям закона.

В случае рождения ребенка мертвым, он не призывается к наследованию и не учитывается при распределении наследства, так как не может быть признан субъектом гражданского права.

  1. Российская Федерация призывается к наследованию только
    в следующих определенных законом случаях:
  • отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;
  • никто из наследников не вправе наследовать;
  • все наследники отстранены от наследства;
  • никто из наследников не принял наследство;
  • все наследники отказались от наследства.

Таким образом, Российская Федерация наследует по закону
«выморочное имущество», т.е. имущество, не принятое физическими лицами по вышеуказанным причинам.

К наследованию по завещанию, кроме вышеуказанных субъектов
гражданского права, могут призываться:

  1. Юридические лица (при условии, что они существовали на
    день открытия наследства).

Установление существования юридического лица на момент
открытия наследства производится на основании данных Единого
государственного реестра юридических лиц. Вопрос о призвании
к наследованию юридического лица, прошедшего реорганизационные
процедуры, решается в зависимости от вида его реорганизации.

Юридические лица, из состава которых, в результате реорганизации выделились другие юридические лица либо к которым присоединились другие юридические лица, не утрачивают возможности вступить в наследство, так как такие юридические лица продолжают функционировать в прежнем качестве. Юридические лица, реорганизованные путем разделения, слияния либо преобразования, т.е. в случаях, когда возникают новые юридические лица, прежнее прекращает существование, не могут быть призваны к наследованию.

  1. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
    муниципальные образования (при условии, что они существовали
    на день открытия наследства).

Следует отметить, что в Гражданском кодексе вместо «государства» в качестве возможных наследников названы Российская федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования. В связи с этим может возникнуть вопрос, кто должен призываться к наследованию, если наследство открылось по завещанию, составленному в соответствии со статьей 534 ГК РСФСР, в котором в качестве наследника было названо «государство».

Очевидно, что под «государством» следует иметь в виду Российскую Федерацию, которая в статье 1 Конституции Российской Федерации указана как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

  1. Иностранные государства и международные организации
    (при условии, что они существовали на день открытия наследства).

Таким образом, к наследованию допускаются все субъекты гражданского права, а также иностранные государства и международные
организации. Круг этих лиц определяется завещанием либо законом, либо и завещанием, и законом[52].

Лица, которые не могут призываться к наследованию

В ряде случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лица, имеющие по закону формальные основания для получения наследства, в силу наличия определенных обстоятельств фактически могут быть не призваны к наследованию либо отстранены от него.

Лица, которые не могут призываться к наследованию, отнесены статьей 1117 ГК РФ к недостойным наследникам.

Недостойные наследники подразделяются на две группы.

В первую группу входят граждане, не имеющие права наследовать ни по завещанию, ни по закону. К ним относятся лица, которые своими действиями способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию их самих или других лиц, а также лица, которые способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам наследственной доли, если они действовали противоправно, против наследодателя или наследников, либо действовали против воли наследодателя, выраженной в завещании.

При этом необходимо одновременное выполнение следующих
условий:

  1. противоправные действия совершались умышленно. Если
    указанные действия были совершены по неосторожности, они не
    могут рассматриваться в качестве оснований для признания наследника недостойным;
  2. противоправные действия направлены против наследодателя
    либо против осуществления его последней воли, выраженной в
    завещании, либо против кого-либо из наследников. Наступление
    соответствующих негативных последствий и мотивы такого поведения не являются обязательным основанием и не имеют значения для утраты права наследования, для этого достаточно направленности этих действий (например, покушение на убийство наследодателя без намерения завладеть его имуществом);
  3. совершение противоправных действий подтверждено судом.
    Следует иметь в виду, что не требуется вынесения специального
    решения суда о признания наследника недостойным, так как для
    признания его таковым достаточно будет наличия вступившего в
    законную силу приговора суда о признании лица виновным в совершении умышленного преступления.

Следует отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В подобных случаях судом выносится не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности.

Также нельзя признать недостойными наследниками лиц, не
достигших 14-летнего возраста, и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.

Вместе с тем утрата лицами права наследования не всегда является бесповоротной. Новеллой гражданского законодательства является правило, согласно которому граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (ст. 1117 ГК РФ). Суть данного правила заключается в том, что наследодатель может «простить» своих недостойных наследников, завещав им свое имущество.

В эту же группу входят наследники, лишенные завещателем наследства путем специального распоряжения об этом в завещании
(ст. 1119ГКРФ).

Наследник, лишенный наследства наследодателем, ни при каких условиях не может быть призван к наследству. Более того, наследники лица,
лишенного наследства, не призываются к наследованию по праву представления (п. 2 ст. 1146 ГК РФ).

Во вторую группу входят граждане, отстраненные судом от наследования по закону.

Отстраняются от наследования как недостойные наследники
родители после детей, в отношении которых родители были лишены родительских прав судом и не восстановлены в этих правах
ко дню открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ), и лица,
злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших на них в силу
закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117
ГК РФ). Специального решения суда о признании наследника
недостойным и, соответственно, не имеющим права наследовать
на основании лишения его родительских прав, не требуется. При
представлении нотариусу решения суда о лишении наследника
родительских прав в отношении наследодателя и отсутствия доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту
открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании
наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче
свидетельства о праве на наследство. Заинтересованный наследник, не согласный с таким решением, вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке.

Следует учитывать, что родители отстраняются от наследования после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав, только при наследовании по закону. По завещанию своих детей, достигших к моменту совершения завещания совершеннолетия, родители, лишенные родительских прав, наследуют на общих основаниях.

Отдельного внимания заслуживает вопрос признания недостойными наследниками лиц, злостно уклонявшихся от лежавших
На них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). Факт злостного уклонения наследников
от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя как
основание для отстранения лица от наследования должен быть
установлен только в судебном порядке. С требованием об отстранении от наследования по закону граждан, злостно уклоняющихся
от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по
содержанию наследодателя, вправе обратиться в суд любое заинтересованное лицо. Как правило, с соответствующим иском в суд обращаются другие наследники, на правах которых может отразиться признание лица недостойным наследником.

Круг лиц, на которых законом возложены обязанности по содержанию отдельных категорий лиц, являющихся в отношении друг друга потенциальными субъектами наследственного права, определен нормами Семейного кодекса[53].

Так, в статье 80 закреплены обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей, в статье 87- совершеннолетних детей по содержанию родителей, в статье 93- братьев и сестер по содержанию своих
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, в статье 94- дедушки и бабушки по содержанию
внуков, в статье 95- внуков по содержанию дедушки и бабушки,
в статье 97- пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи.

Признание наследника недостойным по названному основанию, как и в предыдущих случаях, распространяется только на случаи наследования по закону. По завещанию такие наследники наследуют на общих основаниях.

Положение о недостойных наследниках применяется в отношении лиц, имеющих в соответствии со статьей 1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК РФ), а также отказополучателей по завещательному отказу — статья 1137 ГК РФ (п. 5 ст. 1117ГКРФ).

При признании наследника недостойным после получения им
наследственного имущества он обязан возвратить все неосновательно полученное им из состава наследства имущество достойным
наследникам, а отказополучатель обязан возместить наследнику,
исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для
недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги, являвшейся предметом завещательного отказа. Вместе с этим
имуществом неосновательно обогатившееся лицо также обязано
вернуть доходы, полученные в результате его эксплуатации.

Признание граждан недостойными наследниками влияет и на
правовое положение их потомков. Так, не наследуют по праву
представления потомки наследника, который умер до открытия
наследства или одновременно с наследодателем и был признан
недостойным наследником в соответствии с пунктом 1 ст. 1117
ГКРФ (п. З ст. 1146 ГКРФ).

Итак, недостойными признаются наследники по завещанию,
в том числе подназначенные наследники и отказополучатели, а
также наследники по закону, относящиеся к определенной, призываемой к наследованию очереди, в том числе наследующие по
праву представления, которые в предусмотренных Гражданским
кодексом случаях отстраняются от призвания к наследству либо
лишаются его.

    1. Наследование по закону

Наследование по закону является вторым основанием наследования. Если не было составлено завещание или оно является ничтожным, вступает в действие наследование по закону (ст. 1141-1151 ГК РФ)[54].

Частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации
значительно расширен по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР круг наследников по закону. В него включены не только родственники наследодателя до пятой степени родства, но и пасынки и падчерицы, отчим и мачеха. Как и ранее, по закону наследуют переживший супруг, усыновители и усыновленные, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя[55].

Основной целью расширения круга наследников по закону до
восьми очередей и провозглашения завещательной свободы было стремление законодателя свести к минимуму случаи перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации, т.е. государства.

Наследование по закону осуществляется только в случае, если
наследодатель:

1) умер, не оставив завещания;

2) завещал не все имущество;

3) имущество было завещано, однако впоследствии это завещание было признано недействительным либо было недействительным (ничтожным) с момента его совершения; завещатель отменил ранее составленное завещание и не оставил нового;

4) отсутствует завещательное распоряжение денежными средствами в банке, и эти средства не указаны в завещании (ст. 1141ГК РФ).

Наследники призываются к наследованию по закону лишь при
наличии определенных юридических фактов: отношения супружества, родства, усыновления, иждивенчества[56].

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследству определен законодателем с учетом брачных, родственных отношений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Действующим законодательством предусмотрен принцип очередности наследования. Принцип очередности означает, что закон устанавливает последовательные группы наследников, причем так, что каждая последующая очередь наследует, если нет наследников предшествующих очередей, т. е. если они:

- вообще отсутствуют;

- никто из них не имеет права наследовать (в частности, все
они отстранены от наследования);

- лишены наследства;

- никто из них не принял наследства или все они отказались от
наследства.

В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением лиц, наследующих по праву представления: они наследуют на равных основаниях, но в пределах одной доли.

Основные и последующие очереди:

Основных очередей три:

Первая очередь (ст. 1142 ГК РФ):

- дети наследодателя;

- супруг наследодателя;

- родители наследодателя.

При этом усыновленные и его потомство, с одной стороны, а с
другой - усыновитель и его родственники приравниваются к родственникам по происхождению, т. е. кровным родственникам (но зато они, кроме некоторых исключений, не наследуют по правилам, относящимся к «своим» кровным родственникам - ст. 1147 ГК РФ).

Вторая очередь (ст. 1143 ГК РФ):

- братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные);

- дедушка и бабушка наследодателя (как со стороны отца, так и со стороны матери.

Третья очередь (ст. 1144 ГК РФ):

- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей
наследодателя (то есть дяди и тети наследодателя).

Последующие очереди согласно ст. 1145 ГК РФ образуют
родственники третьей, четвертой степени родства, которые определяются по числу рождений, отделяющих родственников одного от другого. Это:

- четвертая очередь (прадедушки и прабабушки наследодателя);

- пятая очередь (дети родных племянников и племянниц наследодателя - двоюродные внуки и внучки; родные братья и сестры его дедушек и бабушек - двоюродные дедушки и бабушки);

- шестая очередь (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя - Двоюродные правнуки и правнучки; дети его двоюродных братьев и сестер - двоюродные племянники и племянницы; дети его двоюродных дедушек и бабушек - двоюродные дяди и тети);

- седьмая очередь (пасынки, падчерицы, отчим и мачеха);

- восьмая очередь (нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если они по закону не входят в предшествующие очереди и нет других наследников по закону - ст. 1148 ГК РФ)[57].

Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по
закону предусмотрен законодательством наиболее развитых зарубежных стран, а также был установлен в законодательстве дореволюционной России.

Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недостатком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со стороны третьих лиц суды признают наличие родственных связей[58].

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни. Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке.
Законодатель имел в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (т.е. происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (выдаются медицинскими учреждениями).

При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может
производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установлено в добровольном порядке и в судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами
загса в случаях, если:

1) заявление о регистрации рождения ребенка подано совместно
его отцом и матерью ребенка;

2) получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, признания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности
установления места ее нахождения и т.д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого
согласия — по решению суда);

3) отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что
подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться невозможной или затруднительной (п. 3 ст. 48 СК).

Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Пережившим супругом как наследником по закону может считаться лицо, которое состояло с умершим в зарегистрированном браке. К зарегистрированным бракам приравниваются браки, заключенные
по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным проживанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, супруги могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных
странах. При этом судебная практика исходит из того, что пока брак
не расторгнут, переживший супруг является наследником умершего.

Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с
другими наследниками первой очереди, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем
оставшаяся часть имущества делится между наследниками по закону,
в число которых входит и переживший супруг.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с
момента расторжения брака. Возможны ситуации, когда один из супругов вступает во второй брак, не расторгнув первый, и после его
смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве
на наследство. В таких случаях нотариус не должен решать, какой из
двух браков является действительным, поскольку разрешение этого
вопроса относится к компетенции суда. Отмечены случаи, когда после
смерти бывшего мужа бывшая жена обращается с жалобой в надзорные органы с просьбой отменить судебное решение о расторжении
брака на основании того, что в ходе процесса были допущены грубые
процессуальные нарушения. В таких случаях судебное решение о расторжении брака может быть отменено, а последующий брак признан
недействительным[59].

В новом Гражданском кодексе России сохранено наследование по праву представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК РФ).

При наследовании по праву представления внуки и правнуки наследодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случаях, когда внуков или правнуков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, между ними делится поровну та часть наследственного имущества, которая причиталась бы их предку, которого они представляют, если бы он не умер до открытия наследства (п. 1 ст. 1146 ГК).

Однако, как уже отмечалось, на наследование по праву представления не распространяется право на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица были иждивенцами наследодателя.

Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по праву
представления
, они выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех
лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам
самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до открытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоятельно приняли оставшееся после родителей наследство.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК (п. 2 и 3 ст. 1146 ГК).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК, в соответствии с которой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейного права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который фактически не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые возложены законом на родителей, и приобретает все права, которыми пользуются родители.

Таким образом, родные дети и усыновленные имеют одинаковые права по наследованию.

С усыновлением, как правило, прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками.

В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК усыновленный и его
потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители
усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением указанных в законе случаев.

Один из них предусмотрен п. 3 ст. 1147 ГК: когда в соответствии
с Семейным кодексом усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Это положение является новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству возможность наследования в отношениях между кровными родственниками при усыновлении не была регламентирована законом.

Семейным кодексом предусмотрено два случая.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина.

Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого
требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, что оно фактически было принято в семью и проживало на положении усыновленного. Однако при отсутствии юридически оформленного усыновления такие лица претендовать на наследство не могут.

Братья и сестры являются наследниками друг друга, если между
ними существует кровное родство. При этом к наследованию призываются как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. Неполнородными являются единокровные (имеющие общего отца, но разных матерей) и единоутробные (имеющие общую мать, но разных отцов) братья и сестры. Не наследуют друг после друга сводные братья и сестры (имеющие разных родителей, вступивших в брак), поскольку между ними отсутствует родственная связь.

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют всегда, а со стороны отца — в тех случаях, когда юридическая связь ребенка с отцом установлена в предусмотренном законом порядке.

Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях.

Как уже отмечалось, закон допускает возможность наследования
по закону для лиц, которые вообще не являются родственниками наследодателя. Речь идет о пасынках и падчерицах, отчимах и мачехах,
которые наследуют при отсутствии родственников (включая шестую
степень родства)[60].

Определенные изменения новый ГК России внес в правовое регулирование наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины — 60 лет, инвалиды I, II, III групп (независимо от назначения пенсии по старости или инвалидности), лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся — 18 лет.

Если претендующий на наследство относится к такой категории
рабочих или служащих, которые получают право на пенсию в более
раннем по сравнению с общим сроком возрасте (например, шахтеры),
право на наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца он
получает лишь при достижении общего пенсионного возраста.

Состоявшими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от него такую помощь, которая была для них
основным и постоянным источником средств к существованию.

Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица
иждивенцем. Помощь наследодателя должна быть основным, но не обязательно единственным источником средств к существованию[61].

Так, в частности, Верховный Суд РСФСР указал при рассмотрении конкретного дела, что получение зарплаты, пособия, пенсии, стипендии не может являться основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляемые умершим средства являлись для лица основным и постоянным источником существования[62].

Законодатель не связывает факт иждивенчества с обязательным
совместным проживанием лица, получавшего содержание, с наследодателем. Таким образом, иждивенцем может быть признан гражданин,
проживающий отдельно, но получавший от наследодателя средства к существованию. При этом правовое значение имеет не только добровольная, но и «принудительная», т.е. оказываемая по решению суда
помощь.

Гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает
право на наследство при одновременном наличии трех обстоятельств:

1) нетрудоспособность на день открытия наследства;

2) содержание, получаемое от наследодателя, — единственный или
основной и постоянный источник средств существования;

3) иждивение продолжалось не менее одного года до открытия наследства.

Примером нетрудоспособного иждивенца может служить бывший
супруг, имеющий в соответствии со ст. 90 СК право на получение
алиментов после расторжения брака. Такое право имеют:

• бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня
рождения общего ребенка;

• нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за
общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

• нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не-
трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;

• нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позд-
нее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги
состояли в браке длительное время.

Если получаемые алименты были хотя и не единственным, но основным и постоянным источником средств существования, супруг,
которому оказывалась такая помощь, может быть признан иждивенцем и соответственно будет призван к наследованию.

Всех нетрудоспособных иждивенцев новый ГК делит на тех, кто
входит в круг наследников по закону, указанных в ст. 1143—1145
ГК (но не входит в число наследников очереди, призываемой к наследованию), и тех, кто вообще не входит в круг наследников, указанных
в ст.1142-1145 ГК.

В первом случае нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая призывается
к наследованию, если они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Они наследуют в равных долях с наследниками этой очереди (п. 1 ст. 1148 ГК).

Во втором случае граждане, которые вообще не входят в круг наследников по закону, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на иждивении
наследодателя и проживали вместе с ним, наследуют при наличии
других наследников по закону вместе и наравне с наследниками той
очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 2 и 3 ст. 1148 ГК РФ).

Определенные изменения произошли и в регулировании отношений, связанных с так называемым выморочным имуществом. Прежде
всего новый ГК дает легальное определение выморочного имущества:
наследственное имущество считается выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не
имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что
отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК РФ).

Если по ранее действовавшему законодательству такое имущество
всегда переходило по наследству к государству в целом, то в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 1151 ГК выморочное имущество - переходит в
порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Однако оно может перейти и в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований в
порядке, определяемом специальным законом (пока такой закон не принят).

Гражданский кодекс России не касается вопроса о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Можно предположить, что в таких случаях оно переходит в собственность Российской Федерации.

Государство при наследовании выморочного имущества не должно
принимать каких-либо особых мер, направленных на принятие наследства.

После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о
праве на наследство (ч. 5 ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате). Соответственно этот финансовый орган определяет, кому и в каком порядке переходит наследственное имущество. Правила наследования и учета выморочного имущества устанавливаются законом (п. 3 ст. 1151 ГК). На государство не распространяется правило о праве наследников отказаться от наследования.

Исторически существовали два разных подхода к определению
правовой природы выморочного имущества. Так, в соответствии с
одной точкой зрения переход выморочного имущества к государству является не наследованием, а реализацией права государства или муниципального образования на никому не принадлежащее имущество.

Такой подход был, в частности, зафиксирован в ГК РСФСР 1922 г[63].
Однако при этом подходе наследство должно перейти к тому государству, на территории которого находится выморочное имущество на момент открытия наследства.

Соответственно, если имущество российского гражданина находится на территории иностранного государства и наследников на него нет, то Российская Федерация не может на него претендовать.

Поэтому правильнее согласиться с другой точкой зрения, согласно которой переход выморочного имущества к государству имеет своим основанием наследование, а потому оно должно перейти к тому государству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти.

Следует отметить, что в зарубежных государствах этот вопрос решается по-разному. Ряд стран признают наследственную природу такого перехода, однако США, Великобритания и Франция считают,
что государство в этих случаях приобретает имущество, которое никому не принадлежит[64].

Заключение

В заключении следует отметить, что институт наследственного право прошел долгий и трудный путь становления и развития. Основные его институты, в том числе институт формы завещания, начали формироваться уже в переходный период от первобытнообщинного строя к государственному. Упоминания о завещании можно найти в самых первых письменных источниках права Древней Руси, к числу которых относится договор Олега с греками 911 года. Начало советского этапа в развитии отечественного наследственного права (как и права в целом) было ознаменовано победой Октябрьской революции 1917 года. Первые шаги советской власти в сфере правового регулирования наследственных отношений были достаточно радикальными.

Так, 27 апреля 1918 года был издан Декрет ВЦИК «Об отмене наследования», в статье 1 которого провозглашалось: «Наследование, как по закону, так и по духовному завещанию, отменяется». Сложившуюся ситуацию был призван изменить принятый в 1922 году Гражданский кодекс РСФСР, который, помимо всего прочего, содержал две специальные нормы, устанавливающие требования к формальной стороне завещания.

Отмечая, что потребность в создании наилучших возможностей для осуществления гражданами своего права завещать существовала, мы подчеркиваем, что законодатель не воспринял предлагающуюся учеными идею домашнего завещания, совершаемого без участия публичных органов, а пошел по пути расширения нотариальных функций местных органов власти.

В 1964 году на базе Основ гражданского законодательства были приняты гражданские кодексы союзных республик, в том числе и РСФСР. Вопросы наследования регулировались в разделе VII ГК РСФСР «Наследственное право». Основные положения о форме завещания были закреплены в ст. 540– 542 Гражданского кодекса.

С 1 июля 2005 года на территории России действует Федеральный закон «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»[65], который вступил в силу с 1 января 2006 г.

Новый Закон освободил многих людей от бремени уплаты налога на наследование и дарение, получаемое ими от близких родственников, таких, как супруги, родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные), дедушки, бабушки и внуки, полнородные или неполнородные (имеющие общих мать или отца) братья и сестры. Законом также установлен перечень объектов, переходящих в порядке наследования или дарения, налог с которых отменен: недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи.

Перечень является закрытым, расширительному толкованию не подлежит, в силу чего объекты, освобожденные от налогообложения, будут определяться в рамках ч. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ (недвижимые и движимые вещи), согласно которой к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Закон встречен с огромным одобрением как прогрессивный и цивилизованный, освобождающий от уплаты налога на наследование и дарение десятки миллионов граждан.

Список использованных источников

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря.

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. N 41. ст. 617.

Конституция (Основной закон) Российской Федерации - России (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1978. N 15. ст. 407.

  1. Гражданский кодекс РСФСР от 31 октября 1922 г. // Собрание узаконений. 1922. N 71. Ст. 904.

Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. N 24. ст. 406.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 32. ст. 3301; Часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 5. ст. 410; Часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 49. ст. 4552. http://base.garant.ru/10105712/1/#100

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, четвертая): По состоянию на 20 сентября 2010 год. Таблица изменений принятых в 2008-2010гг. -Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2010- 478с.

Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 30.11.2011)//"Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N1, ст.16. http://www.consultant.ru

Федеральный закон от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 21. ст. 2060.

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 49. ст. 4553.

Федеральный закон от 1 июля 2005 г. N 78-ФЗ "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 27. ст. 2717.

Закон СССР "О собственности в СССР" от 6 марта 1990 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. N 11. ст. 164.

Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. "О собственности в РСФСР" // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. N 30. ст. 416.

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А. Б. Наумова" // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1996. N 1.

Определение Конституционного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. N 209-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР" // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. N 2.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. Бюллетень Верховного Суда РСФСР 1986. -С. 30.

Декрет ВЦИК от 27/14 апреля 1918 г. "Об отмене наследования"// Собрание узаконений. 1918. N 34. Ст. 456.

Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. –156с.

Барщевский М. Ю. Если открылось наследство. М., 1989. –136с.

Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: 1963.-123с.

Белов В.А. К вопросу о субъекте и технике написания текста завещания // Законодательство. 2004.- N 8. С. 33-34.

Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. М., 2006. – 234с.

Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. и др. Настольная книга нотариуса. Т. 2. М., 2003. –432с.

Горелик А.П. Наследственное право: курс лекций / А.П.Горелик; под рук. М.Н.Коршунова.-М.: Эксмо, 2008.-240с.

Гражданское право. Том 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2004. С. 11-12.

Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М.Гонгало, Д.В.Мурзин (и др.); под общ. ред. чл. Корр. РАН С.С.Алексеева.-3-у изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2012.-536с.

Гречушкина Е.А. Наследование. Завещание. Образцы документов. М., 2005.

Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие.-М.: Юрист, 2003.-125с.

Гришаев С.П. Наследственное право. Учебное пособие.-М.: Юрист, 2005.- 168с.

Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. Л., 1988.

Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, часть третья, раздел V), методические рекомендации, образцы документов, нормативные акты, судебная практика. М., 2005.

Йоффе И.С. Лекции по гражданскому праву. Л., 1965.-323с.

Казанцев В.И. Терминологический словарь по гражданскому праву/В.И.Казанцев, В.Н.Васин, Н.К.Нарозников.-М.: Издательство «Экзамен», 2007.-287с.

Комаревцева И. А. Эволюция формы завещания в древнерусском и Российской праве Х–ХХI в.в.Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Ставрополь– 2005.-24с.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2004.

Корнеев С.М. В.И. Серебровский: Очерк жизни, научной и педагогической деятельности // Серебровский В.И. Избранные труды. М., 1997.

Кудинов О.А. Римское право. Краткий терминологический словарь-справочник/ О.А.Кудинов.-М.: Издательство «Экзамен», 2007.- 223с.

Луиц Л.А, Международное частное право. Особенная часть. М., 1963.

Мейер Д.И. Русское гражданское право. СПб., 1914.

Мушинский В.О. Основы гражданского права. М., 1995.

Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2003. –218с.

Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В./ Издательство Волтерс-Клувер, 2007.-766с.

Омарова У.А. Наследственное право и социальная справедливость. М., 2004.

Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная: учебник / В.В. Пиляева.- 4-е изд., стер.- КНОРУС 2010. – 992с.

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. –304с.

Пьер Вуарен, Жиль Губо. Гражданское право. Частное нотариальное право. Режимы имущественных отношений между супругами. Наследование по закону - безвозмездные сделки (завещания, дарение). М., ФРПК, 2007- .132с.

Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Серебровский В.И. Избранные труды. М., 1997. – 249с.

Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991. –145с.

Тарасенко А.Н. Нотариус – выразитель прав и интересов граждан.- ЗАО Библиотечка РГ, 2010-.190с.

Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999.

Ярошенко К.Б. Наследственное право / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005.

  1. Кудинов О.А. Римское право. Краткий терминологический словарь-справочник/ О.А.Кудинов.-М.: Издательство «Экзамен», 2007.- С.66.

  2. Пьер Вуарен, Жиль Губо. Гражданское право. Частное нотариальное право. Режимы имущественных отношений между супругами. Наследование по закону - безвозмездные сделки (завещания, дарение). М., ФРПК, 2007- С.132.

  3. Комаревцева И. А. Эволюция формы завещания в древнерусском и Российской праве Х–ХХI в.в.Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Ставрополь– 2005.С. 4.

  4. Наследственное право / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005. С. 23.

  5. Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. N 24. ст. 406.

  6. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря.

  7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 32. ст. 3301; Часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 5. ст. 410; Часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 49. ст. 4552.

  8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 1. ст. 16.

  9. Гришаев С.П. Наследственное право. М., 2005.- С. 47.

  10. Казанцев В.И. Терминологический словарь по гражданскому праву/В.И.Казанцев, В.Н.Васин, Н.К.Нарозников.-М.: Издательство «Экзамен», 2007.-С.130.

  11. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В./ Издательство Волтерс-Клувер, 2007.-С.230.

  12. Мейер Д.И. Русское гражданское право. СПб., 1914. С. 640.

  13. Декрет ВЦИК от 27/14 апреля 1918 г. "Об отмене наследования"// Собрание узаконений. 1918. N 34. Ст. 456.

  14. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, часть третья, раздел V), методические рекомендации, образцы документов, нормативные акты, судебная практика. М., 2005. - С. 29.

  15. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Серебровский В.И. Избранные труды. М., 1997. - С. 32-249.

  16. Корнеев С.М. В.И. Серебровский: Очерк жизни, научной и педагогической деятельности // Серебровский В.И. Избранные труды. М., 1997. С. 15.

  17. Гражданский кодекс РСФСР от 31 октября 1922 г. // Собрание узаконений. 1922. N 71. Ст. 904.

  18. Омарова У.А. Наследственное право и социальная справедливость. М., 2004. С. 196.

  19. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. N 41. ст. 617.

  20. Конституция (Основной закон) Российской Федерации - России (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1978. N 15. ст. 407.

  21. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991. С. 145.

  22. Закон СССР "О собственности в СССР" от 6 марта 1990 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. N 11. ст. 164.

  23. Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. "О собственности в РСФСР" // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. N 30. ст. 416.

  24. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. // Российская газета. - 1993. – 25 декабря.

  25. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 от 30.11.1994 г. // Собрание законодательства РФ. – 1994. http://base.garant.ru/10105712/1/#100

  26. Федеральный закон от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 21. ст. 2060.

  27. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2003. С. 218.

  28. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. С. 302-304; Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. С. 5-7.

  29. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б.Наумова" // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1996. N 1.

  30. См.: Определение Конституционного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. N 209-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР" // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. N 2.

  31. См. напр.: Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 156; Гражданское право. Том 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2004. С. 11-12; Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. Л., 1988. С. 169.

  32. Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная: учебник / В.В. Пиляева.- 4-е изд., стер.-. КНОРУС 2010. – С.410.

  33. Горелик А.П. Наследственное право: курс лекций / А.П.Горелик; под рук. М.Н.Коршунова.-М.: Эксмо, 2008.-С.24-25.

  34. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 49. ст. 4553.

  35. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие.-М.: Юрист, 2003.-С.10.

  36. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2004. С. 59.

  37. Йоффе И.С. Лекции по гражданскому праву. Л., 1965. С. 291.

  38. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 30.11.2011) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_1.html#p54

  39. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. М., 2006. С. 263.

  40. Тарасенко А.Н.Нотариус –выразитель прав и интересов граждан.-ЗАО Библиотечка РГ, 2010-С.92.

  41. Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. и др. Настольная книга нотариуса. Т. 2. М., 2003. С. 132.

  42. Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. С. 28.

  43. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие.-М.: Юрист, 2003.-С.25-27.

  44. Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная: учебник / В.В. Пиляева.- 4-е изд., стер.-. КНОРУС 2010. – С.416.

  45. Мушинский В.О. Основы гражданского права. М., 1995. С. 89.

  46. Казанцев В.И. Терминологический словарь по гражданскому праву/В.И.Казанцев, В.Н.Васин, Н.К.Нарозников.-М.: Издательство «Экзамен», 2007.-С.87.

  47. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М., 1989. С. 61.

  48. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М., 1989. - С. 62.

  49. Белов В.А. К вопросу о субъекте и технике написания текста завещания // Законодательство. 2004.- N 8. С. 33.

  50. Гречушкина Е.А. Наследование. Завещание. Образцы документов. М., 2005. С. 84.

  51. Горелик А.П. Наследственное право: курс лекций / А.П.Горелик; под рук. М.Н.Коршунова.-М.: Эксмо, 2008.-С.67.

  52. Горелик А.П. Наследственное право: курс лекций / А.П.Горелик; под рук. М.Н.Коршунова.-М.: Эксмо, 2008.-С.70-71.

  53. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 30.11.2011) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_1.html#p54

  54. Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная: учебник / В.В. Пиляева.- 4-е изд., стер.-. КНОРУС 2010. – С.428.

  55. Гражданское право: учебник / С.С.Алексеев, Б.М.Гонгало, Д.В.Мурзин (и др.); под общ. ред. чл. корр. , РАН С.С.Алексеева.-3-у изд., перераб. и доп.-Москва: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2012.-С.404.

  56. Отличие наследования по закону от наследования по завещанию состоит в том, что наследование по завещанию происходит в соответствии с не противоречащей закону волей завещателя, выраженной им в завещании, а наследование по закону осуществляется в соответствии с выраженной в законе волей законодателя.

  57. Гражданское право: учебник / С.С.Алексеев, Б.М.Гонгало, Д.В.Мурзин (и др.); под общ. ред. чл. корр.РАН С.С.Алексеева.-3-у изд., перераб. и доп.-Москва: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2012.-С.405.

  58. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: 1963.-С.69.

  59. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие.-М.: Юрист, 2003.-С.67

  60. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие.-М.: Юрист, 2003.-С.69-70.

  61. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. Бюллетень Верховного Суда РСФСР 1986. -С. 30.

  62. Там же.С.30.

  63. Принят 31 октября 1922 г. IV сессией ВЦИК 9-го созыва. Введен в действие с 1 января 1923 г. Имел силу до 1 октября 1964 г. (до введения в действие второго Гражданского кодекса http://ru.wikipedia.org

  64. Луиц Л.А, Международное частное право. Особенная часть. М., 1963. С. 297.

  65. Федеральный закон от 1 июля 2005 г. N 78-ФЗ "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 27. ст. 2717.