Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования ( Понятие наследственного права. Субъекты наследственных отношений )

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Каждый гражданин имеет гарантию на возможность жить и трудиться с пониманием того, что его все имущество после смерти, перейдет родственникам близким. Охрана наследства предусмотрена в ст.1171 ГК РФ.

Актуальность моей темы заключается в том, что в современном обществе каждый день происходит принятие наследства родственниками умершего. А принятие наследства содержит в себе много нюансов и «подводных камней», которые нужно учесть. Так как не всегда добросовестно и строго в рамках закона действует тот иной нотариус.

К таким «подводным камнем», к примеру, может считаться принятие наследства одним из братьев, при том, что не бы получены должным образом оформленные отказы от других братьев. Поэтому в дальнейшем, из-за действий нотариуса, данный факт принятия наследства можно оспорить и признать недействительным в суде. А если, к примеру, недвижимость, перешедшая по наследству, уже продана.

Все это можно отнести к правонарушениям гражданина. Такое противоправное поведение нарушают правовые нормы и затрудняет общественные отношения в целом. В России за подобные нарушения со стороны нотариуса встречаться стали гораздо чаще.

В общем можно сказать, что подобные действия или бездействия наказываются по всей строгости в соответствии с законом.

Поэтому в данной курсовой работе будет проведено исследование, которое должно показать каким образом оформляется юридический факт вступления в наследство, а также сроки, место и время такого вступления.

Объектом исследования данной работы является наследственное право Российской Федерации.

Предметом исследования является понятие и виды наследства.

Целью данной работы является исследование особенностей отдельных видов наследства.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Рассмотреть понятие наследственного права. Субъекты наследственных отношений.

2.Изучить виды наследования

3.Изучить правовое регулирование завещания.

4. Исследовать открытое и закрытое завещание.

5. Раскрыть фактическое принятие наследства.

6.Проанализировать наследственную трансмиссию.

7. Охарактеризовать завещательное возложение и завещательный отказ

Теоретическую основу работы составили труды авторов учебной и научно-правовой литературы такие как: Гусев А.Н., Зайцева Т.И., Малько А.В., Беляцкин С.А., Косаренко Н.Н. и другие.

Методологическую основу работы составили такие применяемые методы, как: аналитический, сравнительно-правовой, теоретический.

Нормативную основу составили материалы судебной практики, а также нормативно-правовые акты Российской Федерации с последними изменениями и дополнениями.

Эмпирическую основу составили Постановления Верховного суда РФ и Определения Верховного суда РФ.

Структура работы включает введение, основную часть из трех глав, заключение, список использованных источников и литературы). Общее количество страниц в работе – 34.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1.Понятие наследственного права. Субъекты наследственных отношений

Наследственное право берет свое начало в Римской республики. Все основы наследственного права в средневековье начали развиваться в Заподной Европе. Во Франции расцветом было при правлении Наполеона. В России же можно отнести к дореволюционному периоду, но усовершенствоваться стало после распада СССР. В Российской Федерации наследственное право выделяют в двух смыслах: 1)Объективный;2)Субъективный. Объективный смысл состоит из подотрасли гражданского права, которая регулирует общественное поведение в гражданских правах [ 13;C.181]. Данные отношения выражаются в том:1)такие отношения возникают только когда человек умирает;2)когда преемство присуще только в имущественных правах; ) или когда все наследство переходит к одному или нескольким гражданам. Что касается субъективного смысла, его можно рассматривать как совокупность правомочий, которые возникают у наследников при открытии наследства. Здесь можно принять наследство или отказаться от него[ 8;C.110].

В наше время наследственное правоотношение возникает при наступлении указанных в законе многих юридических факторов. Это является смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим. Как любое правоотношение, наследственное правоотношение имеет свой состав, элементы которого характеризуются определенной спецификой [ 14;C.117].

Наследственная масса (наследство) - это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иных видов имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности личные неимущественные права и другие нематериальные блага, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также иные права и обязанности, переход которых в порядке наследования запрещен законом.

Выморочное имущество - это наименование наследственной массы в том случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Объектом наследственного правоотношения является наследство. Под наследством понимается, что после смерти наследователя переходит его наследникам в порядке правопреемства [ 16;C.145].

Субъекты наследственного правоотношения. Наследственные отношения возникают при наступлении юридических фактов. Это является: смерть; объявления судом гражданина умершим. Наследственное правопреемство осуществляется после смерти лица (или когда суд признает гражданина умершим) называемого наследователем, в пользу лиц, называемых наследниками. При этом наследователь субъектом наследственного правоотношения не является [ 14;C.125].

Наследователем может быть любое физическое лицо, в том числе недееспособное или ограниченно дееспособное. Под физическим лицом понимается: граждане Российской Федерации; иностранцы; и даже лица без гражданства. А также наследователем может быть юридическое лицо и какое-либо публичное образование. Распорядиться имуществом на случай смерти путем составления завещания может только гражданин, обладающий в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Совершение завещания через других лиц – опекунов, попечителей, представителей не допускается в связи с тем, что завещание должно быть совершено лично [120;C.105]. Наследник – это лицо ,которое признанно к наследованию в связи со смертью наследователя.

Наследниками могут быть: - при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся живыми после его смерти, и Российская Федерация; - при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его смерти; юридические лица, существующие на день открытия наследства; Российская Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования; иностранные государства; международные организации. В нормах гражданского законодательства существует такое понятие, как недостойные наследники - это граждане, утратившие право наследовать или отстраненные от наследования судом вследствие своего противоправного поведения по отношению к наследодателю [ 12;C.158].

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Наследство – это принадлежащее наследователю на момент открытия имущественные и личные неимущественные права и обязанности, которые не прекращаются с его смертью и переходят к наследникам [ 20;C.120].

В состав имущественных прав включается принадлежащее умершему право собственности, право наследуемого владения, права на получение авторского гонорара, право на получение доли в хозяйственных товариществах и.т.д. Некоторое имущество, принадлежащее наследователю, может, относится к вещам ограниченно оборотоспособным, например: оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества. И для принятия этого наследства нужно специальное разрешение[ 23;C.105].

Могут переходить по наследству виды интеллектуальной собственности: открытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ.

В наследственное имущество входят также и долги наследователя. Наследники, принявшие наследство отвечают по долгам наследователя.

1.2.Виды наследования

Итак, прежде чем приступить к анализу видов наследства, дадим понятие:

«Наследование – это полный переход права собственности на имущество покойного одну или нескольким лицам, называемым наследниками [ 3;C.145].

В России существует два типа наследования:

По завещанию, оставленному покойным;

По закону, в порядке очереди наследования.

В первом случае все понятно. Человек, чувствуя скорую смерть, оставляет завещание, в котором указывает список имеющегося имущества и лиц, кому оно перейдет [ 16;C.145].

По завещанию получить наследство могут:

Члены семьи покойного;

Друзья и близкие покойного, а так же иные физлица;

Организации, предприятия;

Благотворительные фонды;

Международные организации;

Государство.

Во втором варианте, имущество наследуется по закону ближайшими родственниками и членами семьи покойного. Данный метод используется в том случае, если умерший не успел составить завещание или оно было написано неверно [ 22;C.143].

Все наследственные дела по закону ведет нотариус. В его список обязанностей входит:

Заверение завещания;

Сохранение тайны завещания;

Объявление списка наследников имущества покойного;

Ведение наследственного дела;

Участие в судебных разбирательствах;

Оспаривание пропущенных сроков для вступления в наследство;

Оформление отказов от принятия наследства.

Составление завещания относится к одностороннему виду сделок. А именно, человек использует свое право на распоряжение своим имуществом (движимым и недвижимым) и определяет, кому перейдет право собственности после его смерти. Юристы обозначает завещание, как:

Свободное выражение личной воли наследодателя о распоряжении своим имуществом. Сделка по передаче прав – наследование, вступает в действие после смерти завещателя с момента официального открытия наследства[ 8;C.44]. Права завещателя до и после написания завещания: Распоряжаться уже имеющимся имуществом, бизнесом; Поставить условия для получения наследства (обучение, замужество, переезд и т.д.); Упомянуть в тексте завещания имущество, которое планируется к приобретению; Назначать любое лицо или организацию в качестве наследника; Упоминать от одного и более наследников; Лишить одного из близких родственников, наследников по закону, права на получение его имущества; Сохранять тайну завещания и обязать к ее охране нотариуса; Дополнить завещание; Отменить или переписать завещание при жизни без указания причины. Завещание всегда составляется в письменной форме, лично наследодателем и в присутствии нотариуса, который обязан проверить документ и заверить его. Если участие нотариуса не будет задокументировано, то завещание будет признано недействительным [ 9;C.144].

Иногда допускается составление завещания в свободной форме, без присутствия нотариуса. Основания для этого указаны в тексте статьи 1129 Гражданского Кодекса РФ [ 16;C.401].

Что такое очередь наследников?

При отсутствии завещания наследство покойного будет распределено между его родственниками – наследниками одной из очередей наследования.

Очередь наследования – это перечень законных наследников в той очередности, в которой они могут претендовать на получение наследства. Перескакивать через наследника предшествующей очереди без его на то согласие нельзя. Вне зависимости от очереди наследники имеют право на наследство, если наследники предшествующей ступени: Отказались от наследства, написав отказ от наследства; Не смогли принять его; Утратили право на наследование имущества из-за противоправных действий против покойного; Отсутствуют или умерли до смерти наследодателя [ 10;C.102].

Все имущество, оставшееся от покойного, должно быть поделено поровну между наследниками первой очереди, или последующей, если наследники отсутствуют. Существует следующая очерёдность наследования по закону: первый порядок – только близкие родственники: супруги, дети, родители, внуки; второй – прямые родственники: братья, сёстры, бабушка, дедушка, племянники; третий – все двоюродные родственники; четвёртый – прадедушки, прабабушки; пятый порядок – родственники четвёртой степени: двоюродные дедушки, бабушки, внуки; шестой – пятая степень родственных связей: двоюродные дяди, тёти, правнуки, правнучки; седьмой – некровные связи: отчим, мачеха, падчерица. Такой порядок входит в силу, если не оставлено завещание или все, кто перечислен в нём, признаны недостойными [ 11;C.101].

Наследство представляется комплексом материальных и нематериальных обязательств и прав, передаваемых от лица, владевшего ими ранее, то есть от наследодателя к наследующим лицам в рамках правопреемства. Следуя этому порядку, лицу, принимающему собственность умершего, передаются все его права и обязательства родственника, за исключением тех, что считаются непередаваемыми в связи со своим правовым содержанием, например, авторское право. Кроме того, в наследуемый состав могут входить любые объекты, например, автомобиль, а также, вещи, имеющие ограничение по их обороту, получить которые можно лишь при специальном разрешении на использование и содержание подобного имущества. В отличии от данной категории предметов, запрещенные к обороту ни при каких случаях не могут находиться в составе вещей, предназначенных наследникам [ 12;C.168].

Вместе с тем, не отдаются лицам, принимающим наследуемую массу, права и обязательства, связанные непосредственно с личностью усопшего, такие как алиментные права или обязательства [13;C.148]. В Российской Федерации переход выморочного имущества к государству рассматривается как наследование, поэтому возникновения права собственности государства на соответствующее имущество считается производным от права собственности умершего гражданина. Как расшифровывается понятие «выморочное»? Этим термином обозначается имущество, оставшееся после кончины наследодателя, не имеющего наследников. Какое имущество признается выморочным? Еще в римском праве образовался институт выморочного имущества. Уже тогда на имущество без наследников исключительное право на него приобретала казна. Она же и возлагала на себя ответственность за выплату долгов наследодателя и «легаты» (отказы) [ 14;C.124]. В современном толковании статья 1151 ГК РФ признает имущество выморочным при следующих условиях: если отсутствуют наследники по закону и завещанию. Согласно закону, наследниками по закону признаются исключительно родственники либо отчим, мачеха, падчерица, пасынок. Если таковых не имеется, наследниками могут быть друзья либо различные организации [17;C.144]. В таких случаях должно быть составлено завещание, подтверждающее их права на собственность умершего наследодателя; если наследники не имеют права наследования либо отстранены от наследования. Граждане, по решению суда признанные недостойными наследниками, отстраняются от прав на наследство. Это могут быть лица следующих категорий: уклонявшиеся в свое время от выполнения законных обязанностей по отношению к усопшему; пытавшиеся незаконным путем преумножить свою долю в праве на наследство; покушавшиеся на жизнь или здоровье усопшего либо иных потенциальных наследников; родители, лишенные решением суда своих прав по отношению к детям и не восстановленные в них. если никто из наследников не принял наследства. В течение 6 месяцев после кончины наследодателя гражданин должен принять наследство. При этом необходимо обратиться с заявлением к нотариусу либо вступить во владение собственностью, сохраняя ее и неся расходы на содержание. Статьей 1155 ГК РФ закреплено право принятия наследства и по истечении 6 месяцев; если все наследники отказались от прав на имущество покойного, и при этом никто из них не указал, что отказ произведен в пользу другого наследника. При вышеназванных обстоятельствах имущество по закону автоматически приобретает статус выморочного, причем принятия судебного или иного акта не требуется. Причины, по которым никто из наследников не смог принять наследство, в этом случае не имеют значения[13;C.252].

Одновременно с вышеназванными обстоятельствами имущество может быть признано выморочным лишь по истечении определенного периода времени. Скорее всего, этот отрезок времени необходим для розыска возможных наследников, уточнения факта их отсутствия, а также подтверждения недостойности наследников и отсутствия у них права на наследство. Нужно отметить, что точный срок, в течение которого вопрос о признании имущества выморочным должен быть решен, законом не предусматривается [ 12;C.168].

Существует два отдельных типа наследования – следуя закону или завещанию. Первый тип основан на передаче наследникам имущества, не завещанного усопшим в том случае, если им не было составлено завещание. Каждый член семьи умершего относится к конкретной очереди, установленной законодательно. Получить наследство они могут лишь в том случае, если родственники, принадлежащие к предыдущей очереди, отсутствуют, оформили отказ от наследства или потеряли право на него. Вещи, передаваемые по данной категории наследования, делятся в равных долях между всеми родственниками умершего [ 16;C.106].

В РФ установлено несколько очередей для получения наследства:

к I относятся супруги, родители, дети и их потомство;

ко II – родные брат/сестра, дед/бабка;

к III – родные дядя/тетя, двоюродные брат/сестра;

к IV – прадеды/прабабки;

к V – потомство племянников, родные брат/сестра бабки/деда;

к VI – внуки племянников, ребенок двоюродных брата/сестры, двоюродные дядя/тетя;

к VII – пасынки, неродные родители;

к VIII — нетрудоспособные иждивенцы [ 18;C.136].

Наследование второго типа имеет место, когда наследодателем составлено официальное завещание, оформляющее одностороннюю сделку о распоряжении лица своей собственностью после смерти. Данный документ вступает в силу после открытия наследства.

Завещатель может указать в документе конкретных лиц и те вещи из его собственности, которые им причитаются, а также отметить через какой срок должны быть отданы отдельные предметы. Помимо этого, составитель завещания вправе отметить лиц, которых желает исключить из числа наследующих по закону [ 20;C.100].

Законодательно установлены случаи, когда имущество переходит к государству по наследству: когда нет лиц, принимающих наследуемое по закону; когда нет лиц, принимающих наследуемое по завещанию; когда лица, принимающие наследство, отстранены от него; когда лица, которым причитается собственность умершего, не обладают правом на ее получение; когда лица, которым предназначено наследство, оформили отказ от него, не указав адресата собственной доли; когда ни один из наследующих не принял наследуемую массу. В этих случаях имущество усопшего именуется выморочным, а его получение является обязанностью государства. Нельзя не отметить, что собственность передается государству вместе с обременением, с обязательствами, не выполненными умершим в отношении собственного имущества[ 27;C.143].

Порядок признания наследства выморочным.

Данная категория собственности умершего может быть получена муниципальным образованием или субъектом РФ, что имеет место, когда собственность расположена в их границах и имеет форму жилья, участка земли с различного рода постройками. К подобному случаю также относится доля от общей собственности в виде жилья или участка [ 26;C.174].

Для получения объектов собственности усопшего уполномоченному госоргану, которым является Росимущество, сначала предстоит получить подтверждение факта смерти, которое выдает нотариус, а затем, через полгода, после того как наследство будет открыто – для получения свидетельства о праве на собственность умершего. Помимо этого, в определенных случаях, например, для установления факта отсутствия у наследника права на собственность умершего, необходимо инициирование получения судебного решения. В подобном случае оформление и подача иска осуществляются прокурором или ФНС. При этом дело будет рассмотрено в порядке обычного искового производства, для которого заявитель готовит необходимые документы [ 28;C.143].

Порядок передачи имущества государству.

Для определения госоргана, которому отойдет собственность умершего, глава государства или субъекта РФ должен принять нормативный акт, имеющий прямое указание на наследующий орган, признаваемый ответственным за вручаемую ему собственность. Так, жилье, отходящее муниципалитету, чаще всего передается в фонд социального использования.

Для принятия государством, причитающейся собственности умершего, по общему правилу, должен быть извещен нотариус на том участке, где будет открыто наследство, что должно быть сделано в любое время на протяжении полугода с момента его открытия.

2. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

2.1.Правовое регулирование завещания

Законодательными нормами и нотариальной практикой предусмотрены некоторые принципы, соблюдение которых важно при совершении завещания и оформлении волеизъявительного документа. Нарушение некоторых из них ущемляет права завещателя; преступление других делает завещание бессмысленным. Основные принципы совершения завещания: свободное выражение воли наследодателя, сохранение информации в тайне, возможность толкования неясных формулировок исходя из устремлений наследодателя, исполнение его воли [ 24;C.138]. Все перечисленные постулаты связаны между собой и в окончательном итоге должны привести к тому, чтобы волеизъявление завещателя воплотилось максимально полно и именно так, как он задумал. В процессе совершения завещания важно соблюдение еще нескольких условий. Наследодатель должен обладать дееспособностью, составить и подписать документ лично без участия посредников [26;C.142]. Только при их исполнении воля наследодателя, закрепленная в завещании, будет исполнена.

Принцип свободы завещания.

Глава 62 ГК (Гражданского кодекса) РФ основана на самом важном принципе, о котором должны помнить и руководиться им и завещатель, и нотариальный служащий. Волеизъявление наследодателя должно быть свободным, основанным на личных предпочтениях и соображениях. Основные понятия принципа свободы завещания выражены в ст. 1119 ГК РФ. Согласно ей, завещатель может назначить (и подназначить) любых наследников независимо от того, являются ли они преемниками по закону, гражданами РФ или другого государства, дееспособными или находящимися под опекой, физическими или юридическими лицами (ст. 1121 ГК РФ) [33;C.174].

Доли наследства могут быть распределены исключительно согласно воле наследодателя. Также он может лишить возможности принимать участие в разделе имущества любого из наследников.

Наследодатель вправе обязать наследников выполнить определенные обязательства и распоряжения в рамках их доли (ст. 1137-1139, ст. 1121 ГК РФ), указать отлагательное условие. Он может сколько угодно раз менять завещание или вовсе его отменить (ст. 1130 ГК РФ) [32;C.112].

Принцип свободы воли ограничивается лишь одним моментом: невозможностью обойти требование об обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ). Завещатель не может оставить без нее наследника, которому она положена по закону.

Если выяснится, что завещание было составлено под давлением, или наследодатель был введен в заблуждение настолько, что принцип свободы волеизъявления не мог быть соблюден, такой документ может быть признан через суд недействительным[10;C.174].

Отлагательное условие подразумевает, что указанная в завещании доля достанется наследнику после того, как произойдет определенное событие или выполнится оговоренное условие. Например, квартира завещается внуку, но пользоваться ею он сможет только после достижения совершеннолетия или после заключения брака. Назначается исполнитель завещания, который до указанного момента будет заботиться об имуществе, находящемся под отлагательным условием. После исполнения требуемого внуком исполнитель проследит за передачей тому квартиры, оформлением всех документов[32;C.112].

Принцип тайны завещания.

Согласно требованию о тайне завещания, любые лица, которые знают о содержании документа, не имеют права сообщать посторонним эту информацию. Наследодатель также не обязан уведомлять наследников, которым причитается определенная доля или которые лишены наследства, о своем решении упомянуть их в волеизъявлении. Однако не афишировать информацию - лишь право завещателя, но не его обязанность.

Принцип тайны завещания изложен в ст. 1123 ГК РФ. В ней определяется круг лиц, ответственных за неразглашение информации. К таким относятся: свидетели; нотариус; служащие, которые производят обработку информации в нотариальной палате; рукоприкладчик; переводчик [35;C.145].

Работники банков, которые имеют полномочие удостоверять завещательные распоряжения, и работники нотариальных контор не имеют права обнародовать информацию на основании подписки о неразглашении.

За нарушение тайны завещания наследодатель наделяется правом потребовать моральной компенсации через суд[26;C.142].

Информация, которая подается в нотариальную палату относительно удостоверения, изменения или отмены волеизъявительного документа, не считается несоблюдением установленных норм.

Тайна завещания должна соблюдаться до момента открытия наследства (до дня смерти наследодателя).

Принцип толкования завещания.

Если какое-то из положений завещания вызывает недопонимание, содержит неточность или неявно выраженную мысль, допускается его толкование. Оно подразумевает поиск наиболее подходящей формулировки того, на что хотел указать наследодатель. Согласно ст. 1132 ГК РФ, правом толковать завещание наделяется нотариус, назначенный исполнитель волеизъявления или, в особо спорных случаях, суд[27;C.142].

При толковании должен учитываться буквальный смысл слов и использоваться логические построения. Нельзя использовать домыслы, догадки и предположения. При этом толкование не проводится формально, а важно проследить основной посыл, заложенный наследодателем в своем волеизъявлении. Для облегчения задачи учитывается общий смысл всего документа или его частей, которые сформулированы четко и явно.

Может быть использовано одновременно несколько видов толкования: систематическое, грамматическое или другие.

После проведения процедуры не предусмотрено составление какого-либо декларирующего документа. Результат выражается в действиях исполнителя, в содержании выданного свидетельства о праве на наследство, отказе включить в него определенного наследника, других процедурах.

Оспорить толкование можно в суде.

Не каждая неточность влечет за собой именно толкование. Для уточнения некоторых моментов нужен сбор фактов, а не попытки истолковать пожелания завещателя. Например, если в завещании содержится формулировка, что часть имущества завещается подруге Ларисе, то нужно определить, кто эта женщина, собирая факты (опрашивая свидетелей, анализируя письма, фото и другие документы). Это будет не толкование, а уточнение [29;C.147].

С другой стороны, формулировку в отношении 3-этажного дома в виде «нижнюю часть завещаю Н., а верхнюю Л.», нужно именно толковать. Сделать это можно по-разному. Если предположить, что низ - это первый и второй этажи, тогда они отойдут Н., а третий этаж - Л. Или наоборот, нижним этажом можно посчитать только первый, а верхними - второй и третий. Тогда раздел будет осуществляться иначе. Лучше не допускать таких формулировок. Но даже опытный нотариус не всегда может их отследить - например, в закрытом завещании.

Принцип исполнения завещания.

Этот постулат является одним из основополагающих при совершении завещания. Без его воплощения документ просто теряет смысл [29;C.143]. Принцип исполнения завещания неразрывно связан со свободой волеизъявления. При составлении документа наследодатель предполагает, что он будет исполнен так, как предусматривается, или максимально близко. Исполнение завещания возлагается на каждого из наследников или исполнителя, назначенного завещателем (душеприказчика), как указано в ст. 1133 ГК РФ. В качестве душеприказчика может назначаться один из преемников [22;C.112].

Лицо должно быть в курсе назначения. Его согласие следить за исполнением завещания выражается одним из способов: собственноручной надписью на документе; заявлением, приложенным к завещанию; заявлением нотариусу о вступлении в обязанности исполнителя (нужно подать не позднее месяца после ознакомления наследников с документом); фактическим выполнением действий (также в течение 30 дней).

Нотариус выдает исполнителю свидетельство о выполнении обязанностей. Очень важно назначить душеприказчика для случаев, когда передаваемое в наследство имущество нуждается в управлении; завещание содержит отказ, возложение или отлагательное условие; в число наследников входят несовершеннолетние дети. Исполнитель может отказаться от обязанностей. Для этого он пишет нотариусу, ведущему наследственное дело, соответствующее заявление. Основной принцип совершения завещания - полная свобода волеизъявления наследодателем. Она выражается в назначении наследников и определение их долей, других вопросах.

Единственное, что не может позволить себе завещатель, руководящийся свободой воли - лишить доли обязательного наследника.

Лица, участвующие в оформлении, удостоверении завещания, его обработке и освидетельствовании, должны соблюдать тайну относительно содержания документа. О факте совершения волеизъявления говорить не запрещается.

При наличии неточностей в формулировках завещания правом толковать наделяются нотариальный служащий, исполнитель завещания, судебный орган.

Волеизъявление завещателя должно быть воплощено в жизнь. За этим следит каждый из преемников в отдельности, или назначается душеприказчик (исполнитель).

2.2. Открытое и закрытое завещание

По способу составления выделяют открытые и закрытые завещания.

Под закрытым завещанием понимают ту последнюю волю наследодателя, которую он изложил в том виде, когда о написанном знает только он. При этом у наследодателя возникает обязательство сохранить текст в тайне, а значит, права знакомиться с содержанием документа нет ни у кого: ни у близких родственников, ни у самого нотариуса [13;C.194].

Закрытое завещание должно быть написано и подписано только собственноручно (запрет использования современных технических устройств). Таким образом, завещание, изготовленное, например, на компьютере или другим механическим (электронным) способом будет считаться недействительным.

Такое завещание завещатель передает нотариусу только в закрытом конверте при двух свидетелях, которые подписали данный конверт. Нотариус запечатывает данный конверт в еще один, на котором производится запись о присутствующих свидетелях и выдает наследодателю документ о принятии его завещания[17;C.185].

Наследодатель (завещатель), на момент передачи завещания нотариусу, должен быть дееспособным. При несоблюдении данного правила, нотариус не сможет принять завещание.

После получения органом нотариата документа о смерти наследодателя (завещателя) в течение 15 дней нотариус должен вскрыть конверт с закрытым завещанием и огласить содержимое в присутствии двух свидетелей, а также лиц, имеющих отношение к наследству, которые захотят присутствовать при совершении данного акта [26;C.154]. После составления надлежащего документа, удостоверяющего факт вскрытия первого конверта, вскрывается основной конверт, в котором написан текст тайного завещания. Это действие фиксируется в протоколе, который обязаны подписать нотариус и свидетели.

После всего этого данное завещание подшивается к протоколу и остается на хранение у нотариуса. Преемникам, которые указываются в документе о наследстве, предоставляется заверенная тем же нотариусом копия протокола (если эти наследники присутствуют) [29;C.77].

Что касается открытого завещания, то оно предполагает при его составлении участия нотариуса или иного уполномоченного на совершение подобных действий лица. В присутствии такого лица завещатель может сам составить завещание или же огласить свою волю нотариусу. Завещание должен подписать завещатель (в случае отсутствия такой возможности- нотариус).

Содержание завещания наследодатель может изменять неограниченное количество раз [28;C.124].

Юридически значимым будет последнее волеизъявление. Например, гражданин составил открытое завещание. Через несколько лет, находясь при смерти, он составил закрытое. Последнее завещание было действительным, хотя воля полностью противоречила содержанию предыдущего(открытого) завещания. Таким образом, открытое и закрытое завещание рассматриваются наравне друг с другом и решающую роль играет то, что составлено позже.

Отличие закрытого завещания от открытого в столь строгом порядке его составления. Это делает закрытое завещание недоступным для некоторых категорий лиц. В частности, неграмотный или неспособный составить завещание в силу физиологических или иных причин не может оставить закрытое завещание. Ни при каком случае институт закрытого завещания не допускает привлечения к написанию завещания кого-либо, кроме самого наследодателя [26;C.112].

Завещание представляет собой распоряжение гражданина на случай своей смерти по поводу принадлежащего ему имущества с определением наследников, которое составлено в предусмотренной законом форме .

Возможность составления закрытого завещания появилась относительно недавно - это одна из новелл третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации [12;C.182] .

Между тем обращение к дореволюционной цивилистике показывает, что этот институт не нов для нашего российского правоведения. Хотя позитивное законодательство того времени и не знало такой нормы, он был хорошо известен российским цивилистам и был предметом активного обсуждения в отечественной доктрине [26;C.196].

В юридической литературе абсолютно справедливо отмечается, что составление гражданином закрытого завещания носит алеаторный характер, поскольку нотариус не может проверить данный документ на соответствие его закону как по форме, так и по содержанию. Поэтому нельзя вести речь о том, что нотариус удостоверяет закрытое завещание, он лишь свидетельствует факт принятия его от завещателя в присутствии свидетелей [35;C.181] .

В данном случае вопрос о факте принятия закрытого завещания хотелось бы проиллюстрировать следующим примером из судебной практики. А. обратилась в суд с иском к З.А.В. о признании завещания З.Н.С. действительным и признании доли в праве собственности на квартиру. Истец пояснила, что за вознаграждение она, являясь медсестрой в ГБУЗ "Онкологический диспансер № 2", согласилась оказывать медицинскую и иную необходимую помощь З.Н.С. Последняя предложила А. осуществлять за ней уход в период жизни и достойно похоронить после смерти. Все расходы, связанные с уходом и похоронами, должна была нести А. В счет возмещения расходов и оплаты услуг З.Н.С. предложила оставить А. долю квартиры. Когда З.Н.С. почувствовала резкое ухудшение здоровья, то собственноручно написала и подписала закрытое завещание и запечатала его в конверт. В этот же день на дом к З.Н.С. была приглашена для передачи ей закрытого завещания нотариус Н. В присутствии двух свидетелей - О. и Р. - З.Н.С. передала нотариусу в конверте закрытое завещание. Однако нотариус отказалась принять завещание, написанное З.Н.С. собственноручно, по причине отсутствия оригинала паспорта у одного из свидетелей - О. При этом была достигнута договоренность о том, что нотариус для принятия завещания снова приедет в понедельник, поскольку последующие два дня были выходными. Конверт с завещанием З.Н.С. передала О. на хранение. Однако нотариус не имела возможности приехать в указанную дату в связи с резким ухудшением погодных условий, что подтверждается соответствующими документами. Принятие конверта с закрытым завещанием должно было состояться 16 декабря 2013 г., но не состоялось по причине смерти З.Н.С. В этот же день истец А. и свидетели О., Р. поехали с конвертом, в котором было завещание, к нотариусу Н., чтобы вскрыть конверт. В присутствии нотариуса конверт был вскрыт и завещание зачитано вслух. Из текста завещания следовало, что З.Н.С. завещала все свое имущество А. Нотариус объяснила, что не может выдать свидетельство о наследстве А. и посоветовала им обратиться в суд . В данном случае речь идет о завещании, совершенном в чрезвычайных обстоятельствах, которое подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания [33;C.142].

Критике подвергается и отсутствие возможности использования при составлении такого завещания любых технических средств. Предлагается в ст. 1126 ГК РФ закрепить правило, в соответствии с которым в ситуациях, когда при составлении закрытого завещания используются технические средства, необходимо, чтобы оно было подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают его. При этом завещатель не обязан знакомить свидетелей с текстом завещания [27;C.158].

Дополним, что после вскрытия конверта может оказаться, что в нем находится текст, содержание которого не позволяет понять волеизъявление завещателя на случай своей смерти, либо документ, который содержит сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию какого-либо субъекта, или нецензурную лексику, либо он может оказаться пустым или содержать чистые листы бумаги. В этом случае следует руководствоваться Методическими рекомендациями по удостоверению завещаний.

В соответствии с п. 76 в случае обнаружения нотариусом в конверте не завещания, а другого по содержанию документа требуется оглашать его. При этом текст данного документа полностью отражается в протоколе, который подписывается нотариусом и свидетелями. Если конверт оказался пустым либо содержит чистые листы бумаги, нотариусом составляется протокол по форме № 69 Форм реестров, свидетельств и удостоверительных надписей, в котором фиксируется, что именно обнаружено в конверте, либо факт отсутствия чего-либо в конверте (п. 77). В случае когда в конверте с закрытым завещанием находится документ, изложенный не на государственном языке, нотариус без его оглашения составляет протокол вскрытия закрытого завещания, указывая на невозможность оглашения обнаруженного в конверте документа по причине изложения его не на государственном языке (п. 78) [27;C.112].

На практике могут возникнуть проблемы и при обнаружении в конверте не завещания, а документа, который содержит сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию какого-либо субъекта, либо нецензурную лексику. В этом случае нотариус не связан обязанностью зачитывать документ вслух .

В правовом регулировании закрытого завещания трудность представляет определение момента его совершения. Представляется правильным считать таковым момент предоставления его нотариусу и совершения последним предусмотренной законом процедуры принятия закрытого завещания, а не момент собственноручного написания завещания наследодателем [29;C.184].

Если в завещании отсутствуют место и дата его удостоверения, то это не влечет за собой недействительность закрытого завещания [33;C.114].

В соответствии с действующим законодательством свидетелями не могут быть лица, в пользу которых составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители (п. 2 ст. 1124 ГК РФ). В связи с этим возникает необходимость в разъяснении данных правил нотариусом завещателю. Рассмотрим пример. В суд первой инстанции обратилась с исковым заявлением К-на, в котором просила признать недействительным закрытое завещание К.Е.А. Свои требования истец мотивировала тем, что К-ва (наследница по завещанию) являлась свидетелем передачи закрытого завещания К.Е.А. нотариусу. Суд удовлетворил требования истца. В апелляционной жалобе нотариус Б. просил решение суда отменить, отказать в удовлетворении требований. Нотариус полагал, что суд формально подошел к установлению оснований признания закрытого завещания недействительным, указав лишь то, что один из свидетелей, в присутствии которых закрытое завещание передано нотариусу, не соответствует требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ. Из смысла п. 3 ст. 1124 ГК РФ, предусматривающего правило о том, что несоответствие свидетеля установленным требованиям может являться основанием признания завещания недействительным, следует, что установления только самого факта несоответствия свидетеля установленным требованиям недостаточно для признания завещания недействительным. Для признания завещания недействительным в этом случае требуются какие-либо дополнительные доказательства, в частности, возможно, свидетельствующие о том, что К-ва вынудила К.Е.А. к составлению завещания в ее пользу. Иначе законодатель бы прямо указал, что несоответствие свидетеля установленным требованиям влечет за собой недействительность завещания. Не учтено судом и то обстоятельство, что завещание было закрытым и никто из присутствующих при его передаче нотариусу, кроме завещателя К.Е.А., не знал и не мог знать о его содержании. Завещатель не предполагал, что завещание будет признано недействительным, иначе он вряд ли стал бы передавать его нотариусу. Поскольку наследодатель распорядился своим имуществом на случай смерти по собственной воле, составив собственноручное завещание, не желая, чтобы наследование наступило по закону, считаем, что формальное обстоятельство - несоответствие одного из свидетелей предъявленным законом требованиям - не может служить основанием признания закрытого завещания недействительным. По мнению нотариуса, в суде нашел подтверждение тот факт, что наследник по завещанию К-ва никаких действий, направленных на составление завещания в ее пользу, не совершала, поэтому оснований для неисполнения воли наследодателя в отношении составленного им завещания не имеется. Вместе с тем решение суда первой инстанции оставлено апелляционной инстанцией без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения [1].

При этом закон обходит молчанием необходимость проверки нотариусом дееспособности лица, передающего закрытое завещание. Не упоминается в законе и о требовании проверки дееспособности завещателя в момент, когда он учиняет текст удостоверительной надписи на конверте с закрытым завещанием. Вместе с тем п. 55 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний устанавливает, что на завещателя, совершающего закрытое завещание, в полной мере распространяются требования о дееспособности завещателя [35;C.114].

В настоящее время составление закрытых завещаний не находит широкого применения на практике. Причины этого кроются в несовершенстве законодательства, что неизбежно влечет за собой проблемы, возникающие в правоприменительной практике.

В завершение еще раз обратим внимание на необходимость закрепления в гражданском законодательстве следующих положений:

- возможность использования при составлении закрытого завещания любых технических средств, при этом оно должно быть подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают его, но не знакомы с текстом завещания;

- моментом совершения закрытого завещания является момент предоставления его нотариусу и совершения последним предусмотренной законом процедуры принятия закрытого завещания, а не момент собственноручного написания завещания наследодателем;

- необходимость разъяснения свидетелям требований закона о том, кто не может быть данными участниками;

3.Оформление наследственных прав

3.1. Фактическое принятие наследства

На основании п. 2 ст. 1153 ГК РФ говорится, что пока не доказано иное, если наследник принял наследство, в случае совершения действия, которое свидетельствует о фактическом принятии наследства, а именно если наследник:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содержание имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя;

- получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства [15;C.127].

В этой статье указаны только самые распространенные действия, которые характеризуют сам факт принятия наследства наследником. Так как исчерпывающего списка в данном случае привести будет невозможно[17;C.201].

Если обратиться к нотариату, то на сегодняшний день доказывание самого факта вступления в наследство происходит несколькими способами[33;C.142]. Поэтому документами, которые могут послужить доказательствами факта принятия наследства могут следующие: справка из ЖЭО о том, что наследник на момент смерти совместно проживал с наследодателем; также справка из этих органов о том, что наследство было взято до истечения шести месяцев; справка из налоговых органов об уплате всех налогов на имущество, в том числе квитанции об оплате налога со стороны наследника; справка из органов местного самоуправления о том, что наследник производил уход и ремонт наследуемого имущества; также справку о том, наследник осуществлял посадку различных насаждений на наследуемом земельном участке; документ из нотариальной конторы о том, что на момент принятия наследства наследником были оплачены все долги наследодателя и другое. При нахождении у наследника техпаспорта личного автотранспорта может свидетельствовать о том, что он фактически принял наследство, но только в тех случаях, когда имеются соответствующие доказательства того факта, что техпаспорт был передан ему на ответственное хранение в течении полугода с момента открытия наследства. Должен быть составлен соответствующий акт[9;C.187]. Если имеются только показания свидетелей, что автотранспорт наследник взял себе, то они будут приняты только судом, так как для нотариуса данные показания не будут являться доказательством[35;C.114].

Так как не вступив в фактическое обладание наследством, наследник будет считаться формально его получившим. Для этого нужно обратиться с заявлением к нотариусу. А фактически принявшим наследуемое имущество фактически, в данном случае, он считаться не будет[25;C.319]. Но тем не менее, в случае, если наследником было фактически принято наследство в соответствии со статьей 1153 ГК РФ, но нотариусом было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство по каким-то причинам, то данный спор может разрешиться только в суде и в порядке особого производства.Из вышесказанного следует, что в случае фактического принятия наследником наследуемого имущества и предоставив необходимые документы нотариусу ему было отказано, то он имеет право подать жалобу действия нотариуса, которая будет рассматриваться в соответствии с требованиями, указанными в ГПК РФ.

В соответствии с ГПК РФ также рассматривается установление факта принятия наследства в случаях, когда наследником не были предоставлены необходимые документы для его принятия, а также отсутствует возможность сбора таких документов каким-либо способом.

3.2.Наследственная трансмиссия

Бывают такие случаи, когда наследник, который должен принять наследство по закону либо по завещанию, сразу после его открытия умирает, тем самым не приняв его в указанный законодательством срок. Поэтому такое наследство в итоге передается тем наследникам, которые стоят в очереди по закону, либо указаны в завещании. Данный случай в праве называется трансмиссией. Трансмиссия возможна, когда открывается наследство вследствие смерти наследодателя, а также когда после него умирает его наследник, не успев его получить [11;C.175].

На основании статьи 1156 ГК РФ в случае, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после его открытия наследства, не успев принять его в прописанный в законе срок, право на принятие такого наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию. Но, тем не менее, не переходит в результате наследственной трансмиссии право умершего наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли, в соответствии со статьей 1149 ГК РФ, поскольку право на обязательную долю неразрывно связано с личностью этого наследника[12;C.185].

Право умершего наследника на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии может быть осуществлено его наследниками (по закону или по завещанию) на общих основаниях в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев [14;C.25].

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследникам умершего наследника срок для принятия наследства может быть восстановлен судом и они могут быть признаны принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

В соответствии с нормами права наследственная трансмиссия не возникает при наступлении одновременно лиц, которые имеют право наследования после своих родителей, детей, мужа или жены. В данном случае наследство будет открываться после смерти каждого[12;C.174].

Само понятие наследственной трансмиссии следует трактовать как неполучение свидетельства о праве на наследство в связи с его открытием из-за того, что наследник, который должен был его получить, умер, не успев оформить на него свои права[13;C.201]. Поэтому в таком случае наследственное имущество будет считаться уже принадлежащим наследнику, а после его смерти, уже его наследники, получают само наследство, а не права на него[14;C.214].

После смерти наследодателя начинает течь срок, указанный в нормах права, по истечении которого наследник может получить свидетельство о праве на наследство. Но следует учесть, что не имеет значения исчисляемый срок между смертью наследодателя, либо наследника, в случае не принятия наследства. Но если наследник успел его принять одним из двух способов, а затем скончался, то в таком случае данной трансмиссии не возникает, а порядок наследования в таком случае будет изменен.

3.3.Завещательное возложение и завещательный отказ

Значение завещательного возложения в том, что наследодатель налагает на исполнителя завещания определенную обязанность как имущественного, так и неимущественного характера, цель которой направлено на реализацию общеполезной цели [20;C.112].

Значение общеполезной цели может выражаться в совершение пожертвования, дарения определенного имущества. Польза может выражаться в совершении определенных действий, в том числе для общества и государства.

Например, при жизни наследодатель активно занимался благотворительной деятельностью и после смерти возлагает на конкретное лицо продолжить эту традицию его семейства [19;C.117].

Возложить обязанность завещатель может одновременно на несколько лиц.

Наследодатель может оставить возложения по завещанию в следующих случаях: Если в завещании специально выделяется статья расходов из наследственной массы для выполнения действий возложения и предусмотрена обязанность конкретного лица в личном порядке исполнить данное поручение. Если в завещание не предусмотрено имущество для выполнения поручения наследодателя после смерти и отсутствует обязанность конкретного лица лично исполнить эту волю, то исполнитель завещания налагает исполнение этой обязанности на всех наследников [34;C.147].

Главным условием завещательного возложения остается выделение на это средств из наследуемого имущества.

Завещатель может оставить обязанности как имущественного, так и неимущественного характера. В качестве примера, по имущественному возложению может быть воля завещателя по приобретению имущества, для малоимущих родственников, выполнение ремонта в библиотеке, школе, закупка медицинского оборудования для лечения детей инвалидов.

Во всех случаях должна присутствовать четко оговоренная цель данного поручения и общеполезное назначение. Можно отметить, что в данном случае не учитываются чьи-то конкретные интересы, а присутствует общая польза для кого-либо. В качестве примера общеполезной цели, можно привести случай, когда наследодатель желает, чтобы была предоставлена возможность лечиться в медицинском учреждении его родственнику или иному лицу, исполнение которой возлагается на наследников [22;C.143]. Либо изъявление желание, чтобы дети из малоимущей семьи получили достойное образование, силами наследников. Нередко, ученые, посвятившие всю жизнь научным исследованиями, желают, чтобы после их смерти были продолжены научные изыскания по конкретной тематике. Во всех случаях поручение должно быть правомерным и реально достижимым для наследников [17;C.210].

Исполнение наказа завещателя должно происходить в четкой последовательности, то есть: Либо указанными в завещании наследниками, либо отдельными лицами, при этом наследники могут оказывать помощь и содействие в реализации воли наследодателя эти лицом.

Исполнение обязательства будет проходить из средств наследственной массы, будь то имущество или сумма денег на установленные общеполезные цели [23;C.144].

В случае неисполнения обязанностей по возложению, заинтересованные лица могут решить вопрос в судебном порядке.

В качестве заинтересованных лиц, могут выступать, например, определенные сообщества в той или иной сфере деятельности.

Для примера, если завещано содержать домашних животных, то могут осуществить контроль по исполнению воли завещателя общество собаководов. Или если речь идет о научных исследованиях, то может проконтролировать научное сообщество.

Статья 1137 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) определяет завещательный отказ, как возможность завещателя возложитьна одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) [26;C.201].

Следовательно, помимо различного имущества (недвижимость, денежные средства и др.), которое можно получить в наследство по завещанию или по закону, можно получить и обязательства имущественного характера.

Структура завещательного отказа дает нам основание полагать , что завещательный отказ является односторонней сделкой. Вместе с тем завещательный отказ - это условие, составляющее содержание завещания, т.е. юридический факт, который дает начало правовым отношениям между наследником, обязанным выполнить указания наследодателя, и соответственно отказополучателем, принятие отказа для которого - не обязанность, а право [27;C.224].

Статьей 1138 ГК РФ установлено следующее: «Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли» [39;C.25].

Законодатель, в части 2 ст. 1137 ГК РФ, определяет, что в качестве завещательного отказа наследодателем могут быть выбраны любые из перечисленных в статье действий, а также он может использовать их сочетание либо же указать иной предмет легата. Предметом завещательного отказа по закону являются: передача наследником отказополучателю вещей и иного имущества, составляющего наследство; возложение на наследников обязанностей по выполнению определенной работы в пользу отказаполучателя или оказания для него какой-либо услуги, а также осуществления в его пользу периодических выплат.

Сроки предоставления права пользования наследственным имуществом определяются исключительно тем, кто передает наследство. В соответствии с ГК РФ лицо, которому перешло наследство, исполняет завещательный отказ в рамках стоимости перешедшей к нему наследственной доли за вычетом долгов наследодателя, если таковые имеются. Таким образом, существующая позиция, что отказополучателю можно находиться в своих правах пожизненно, видится довольно спорной [28;C.214]. Наследнику в своих же интересах необходимо вычислить ежемесячную сумму на оплату содержания отказополучателя, иначе сумма завещательного отказа легко может превысить стоимость наследственной доли. Если сумма ежемесячного содержания определена и также известен размер доли наследства, то не составит труда выяснить - на какой период времени растянется выплата данного содержания отказополучателю. Так, определение «пожизненное содержание» заменяется рассрочкой на определенный период времени , в который будет происходить выплата конкретной суммы или передача имущества (одежда, питание, услуги и др.) [29;C.247].

В настоящее время все чаще предметом завещательного отказа является возложение завещателем обязанность на наследника, которому по наследству переходит дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить отказополучателю на определенный срок или на период жизни право пользования либо частично, либо всем помещением [33;C.174].

Проанализировав, нормы законодательства, относящиеся к завещательному отказу, можно сделать вывод, что права отказополучателя существенно ограничены. Судебная практика, связанная с предоставлением отказополучателям пользования жилыми помещениями, демонстрирует это наглядно. В сфере завещательного отказа дела рассматриваются по искам как со стороны отказополучателей ( устранение препятствий в пользовании), так и со стороны наследников, как собственников жилых помещений.

Порядок принятия наследства и оформление прав наследников урегулированы такими нормативно-правовыми актами как: «Основы законодательства о нотариате», соответствующие положения содержатся и в проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», впервые опубликованного 18.11.2011.

Хотелось бы обратить внимание на некоторые положения, которых в настоящее время нет в законе, предусмотренных главой 14 вышеназванного проекта, эти положения устанавливают то, что нотариус выдает свидетельство о праве на причитающуюся наследнику долю наследства. В этом документе указываются имеющиеся обременения (такие как возложение, залог, завещательный отказ). Свидетельство, полученное наследником у нотариуса, является документом, предъявляемым при государственной регистрации наследства для установления права на него [38;C.11].

Однако, норм, указывающих какие правоустанавливающие документы необходимо предоставить отказополучателю для государственной регистрации права пользования наследственным имуществом и вообще, для подтверждения этого права в проекте не содержится[11;C.214].

Если наследник не принял наследство в установленный законом срок, как в данной ситуации необходимо себя вести отказополучателю для осуществления своего права и какие действия при этом должен совершить нотариус? На эти вопросы также нет ответов в законодательных актах.

Обращаясь к судебной практике, рассмотрим вопрос, указанный в статье 1137 ГК РФ о запрете перехода права на получение завещательного отказа к другим лицам и установления трехлетнего срок действия права на получение легата [12;C.239].

Согласно статье 61 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус обязан известить об открытии наследства других известных ему наследников. В отношении же отказополучателя этой обязанности не установлено, хотя все данные отказополучателя в завещании также указаны. В соответствии с рассматриваемым проектом нотариусу вменяется в обязанность уведомление помимо наследников других заинтересованных лиц о продолжении производства по делу и об их предполагаемом интересе в данном наследственном деле [33;C.268].

Учитывая неполноту и неточность норм, касающихся завещательного отказа, видится необходимым в частности в случае уведомления отказополучателей: предусмотреть обязанность нотариуса после открытия наследства извещать письменно отказополучателя об открытии наследства, о наличии и содержании завещательного отказа, а также о принятии наследства наследником, на которого возложен завещательный отказ[14;C.181].

Видится необходимость законодательно оформить норму, согласно которой отказополучатель должен получать свидетельство о безвозмездном

пользовании жилым помещением на основании завещательного отказа (на определенный срок или о пожизненном пользовании) либо документ, свидетельствующий о принятии отказополучателем предмета завещательного отказа в собственность. Представляется, что именно эти правоустанавливающие документы он в дальнейшем вправе представить в орган, регистрирующий перевод права собственности, для регистрации этого права либо для регистрации права пользования жилым помещением.

Выводы по третьей главе. В данной главе было рассмотрено оформление прав на наследство – главный вопрос данной курсовой работы. Было рассказано, как именно фактически вступить в наследство и какие права, обязанности после этого возникают. Также дано определение понятия «наследственная трансмиссия», как ее характеризует и выделяет российское законодательство

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наследственные правоотношения возникают в связи со смертью гражданина. Имущественные и некоторые неимущественные права умершего (наследодателя) переходят к лицам (наследникам). Если гражданин выразил свою волю о переходе этих прав при жизни, составленным им завещанием, то права умершего переходят к наследникам по завещанию, если завещания нет, то наследники призываются к наследованию по закону в соответствии с законодательством. Состав наследственного правоотношения образуют субъекты, содержание и предмет наследственного правоотношения. Содержанием наследственного правоотношения является совокупность прав и обязанностей участников наследственного правоотношения. Предметом наследственного правоотношения является наследство, по поводу которого и возникают наследственные правоотношения. Под наследством следует понимать совокупность имущественных прав и неимущественных прав, которыми обладал наследодатель на день смерти, переходящих в порядке наследования от умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) на основания завещания или закона. В состав наследства, согласно ст. 1112 ГК РФ, входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства неимущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью гражданина. Например, не может быть наследством его право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина.

По субъектному составу наследственного правоотношения также нет единого мнения у исследователей наследственных правоотношений. И.Л.Корнеева утверждает, что к субъектам наследственного правоотношения следует относить наследодателя и наследников.6 И это суждение обосновывается тем, что составляя завещание, наследодатель уже выступает субъектом наследственного правоотношения. С данным суждением нельзя согласиться по многим причинам. Субъект любого права, в том числе и наследственного правоотношения должен обладать правоспособностью, т.е. обладать способностью иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью (ч.2 ст. 17 ГК РФ). С момента смерти наследодателя прекращается его правоспособность, а вместе с тем и его участие в качестве субъекта. До открытия наследства никаких наследственных правоотношений не возникает. Хотя многие граждане, обращаясь к нотариусу, для составления завещания говорят буквально следующее: «Хочу оформить наследство»; наследство же открывается со смертью гражданина, это трактует ст. 1113 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в то время как составленное завещание может привести к возникновению наследственных правоотношений, а возможно наследственные правоотношения, в связи с составлением завещания, и не возникнут, если к примеру завещание будет отменено, либо завещанного имущества уже нет, либо содержание завещания исчерпывается волей завещателю о лишении наследства наследников по закону. Наследственное правоотношение носит длительный характер и для разных субъектов наследственных правоотношений может заканчиваться по- разному. Если гражданин (наследник) принял наследство, то для него наследственное правоотношение закончится в тот момент когда ему будет выдано свидетельство о праве на наследство (если, конечно, своё право на наследство он не будет реализовывать в судебном порядке). А если наследник отказался от наследства, то наследственное правоотношение прекращается в момент его отказа от наследства.

Придерживаясь позиции о выделении двух этапов развития наследственного правоотношения, следует отметить, что на первом этапе осуществляется реализация права на принятие наследства, а на втором этапе – права на получение наследственного имущества. Приняв наследство, гражданин может и не знать о наличии имущества, находящегося в собственности умершего (наследодателя). Но не приняв наследство, он может и не получить наследственного имущества. Эти два этапа связаны между собой и зависят друг от друга.

Сделан вывод о неразрешенности конфликта реституции и виндикации в связи с отсутствием в науке единого подхода к определению правовой природе реституции и к ее применению в делах о недействительности завещания, а также в связи с существующим мнением об использовании реституции для параллельной вещной защиты в обход виндикации. Представляется, что реституционные требования по делам о недействительности завещания можно расценивать как требования, связанные с конкретным объектом – наследственным имуществом, и, поскольку речь идет об обязательственном правоотношении, когда одна сторона обязана возвратить другой полученное имущество, здесь должен быть предъявлен иск о реституции, поскольку виндикационный иск является вещным. Однако само реституционное требование будет являться по своей правовой природе либо виндикационным (если речь идет об индивидуально- определенных вещах) либо кондикционным (если наследуется имущество, определенное родовыми признаками). Если требование будет виндикационным, к нему будут субсидиарно применяться нормы о виндикации, если кондикционным - к нему будут субсидиарно применяться нормы о неосновательном обогащении — в силу п. 1 ст. 1103 ГК РФ.

В связи с этим представляется возможным дополнить ст. 1131 ГК п. 6: «Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила о неосновательном обогащении, предусмотренные главой 60 настоящего Кодекса, подлежат применению также к требованиям, если предметом спора являются вещи, определенные родовыми признаками. Если предметом спора являются индивидуально-определенные вещи, подлежат применению правила об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения, предусмотренные гл. 20 настоящего Кодекса».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] – Доступ: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_28399/
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2018 г. №  339-ФЗ) // Российская газета 8.12.1994 г. №238-239.
  3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. №233-ФЗ (в ред.от 3 августа 2018 г. №  322-ФЗ) // Российская газета 27.01.1996 г. №17.
  4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 25 декабря 2018 г. №  485-ФЗ) // Российская газета30.10.2001 г. № 211-212.
  5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 28 декабря 2018 г. №  340-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // Российская газета 20.11.2002 г. №220.
  6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ ( в ред. 27 декабря 2018 г. №  542-ФЗ.)// Российская газета 31.12.2001 г. № 256.
  7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (с изм. и до от 22 января 2019 г. №  1-ФЗ) // Российская газета 12.01.2005 г. № 1.

Литература:

  1. Беспалов Ю.Ф. Наследственные правоотношения // Бюллетень нотариальной практики. – 2005.-№5. – С. 29-35.
  2. Власов  Ю.Н.  Наследственное  право  РФ  М.,  2014 г.-367 с.
  3. Волкова, Н. А. Наследственное право : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» [Текст]: / под ред. Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2016. - 247 с.
  4. Гордон М.В. Наследование по закону и завещанию. М., 2016. -289 с.
  5. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2015. - 184 с.
  6. Гражданское право. Учебник. / под ред. А.Н. Сергеева, Ю.К. Толстого.-.М.: Проспект, 2015.-778с.
  7. Гаврилов В.Н. Особенности нотариально удостоверенного завещания / В.Н. Гаврилов // Нотариус. - 2014. - № 4.-С.25-35.
  8. Гражданское право. В 4-х томах. Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Волтерс Клувер, 2014.-445с.
  9. Гражданское право. Ч. III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2014. -368с.
  10. Гражданское право: Учеб. для вузов/ Под общ. ред. Т. И. Илларионовой. М., 2014. -345с.
  11. Гражданское право: Под ред. М.М. Агарковл и Д.М. Генкипа. М., 2015.-425с.
  12. Гражданское право: Учеб./ Моск. гос. юрид. акад.; Под ред. А. Г. Калпина, А. И. Масляева; Богачева Т. В.; Глушкова Л. И.; Гришаев С. П.; Гусев С. И. М., 2014. -341с.
  13. Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации: Учебник. М.: Эксмо, 2014.-448с.
  14. Егоров Н. Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Право. Вып. 3. – 1988. – № 6. – С. 70-78.
  15. Заболоцкая Н.Г. Правовые последствия признания сделок недействительными // Экономика и право. 2016. №1. С. 143-145.
  16. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. Комментарии (ГК РФ, ч. 3 разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практическое пособие 5-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2015. – 800 с.
  17. Иоффе О. С., Мусин В. А. Основы римского гражданского права [Текст]:. Л., 1974; Утченко С. Л. Политические учений древнего Рима 3-1 вв. до н. э. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -298с.
  18. Кириллова Е.А. Завещание как один из основных видов наследования // Журнал юридических исследований. 2016. Том 1. №2. С. 318-325.
  19. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. - 157 с.
  20. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. М., 2016. -368с.
  21. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ. – М., Статут. 2004.-442с.
  22. Косова  О.Ю.  Семейное  и  наследственное  право  в  России  М.,  2015.  г.-357с.
  23. Козлова Н.Н. Наследник назван достойным // Российская газета. Федеральный выпуск. 2014. № 5800 (127).-С.11-25.
  24. Лавриненко А.С., Васильев А.М. Правовые последствия признания недействительности сделки // Новая наука: проблемы и перспективы. 2016. №3-1(67). С. 234-236.
  25. Наследственное право / Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2015.-448с.
  26. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс: Проблемы теории и практики. М., 2015. -354с.
  27. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 2 ч. Ч. 2: Права семейные, наследственные и завещательные. СПб., 1871. -298с.
  28. Рубанов А.А. Право наследования. М., 2015.-368с.
  29. Серебровский В.И. Наследственное право. М., 2016. -354с.
  30. Синайский В.И. Русское гражданское право. Вып. II: Обязательственное, семейное и наследственное право. М., 2016.-345с.
  31. . Тарарышкина И.С. Институт завещательного отказа по российскому праву // Нотариус. 2014. № 5.-С.11-21.
  32. Яценко Н.А., Колесникова В.Г., Бурханова М.С. Недействительность завещания // Научный аспект. 2013. Том 1. №2. С. 25-26.

Материалы судебной практики

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.
  2. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс] [сайт]. URL: www.cdep.ru/ index.php? id=79 (дата обращения: 17.01. 2019).
  3. Решение Верховного суда: Определение № 19-КГ13-12 от 04.02.2014 [Электронный ресурс] [сайт]. URL: https://www.zakonrf.info/suddoc/6194ce712b6f9f6b7e5b9e1ba270bfba/ (дата обращения: 17.01. 2019).
  1. Терехова М.В. Закрытое завещание в России: миф или реальность // Нотариус. 2015. № 2. С. 33.