Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Право наследования известно всем современным правовым системам, и одно это обстоятельство уже свидетельствует о его значении и необходимости, продиктованной требованием обеспечения законных интересов не только отдельных лиц, но и гражданского общества в целом. Поскольку право в целом, а наследственное в частности, неотделимо от государства, то его функции непосредственно связаны с функциями государства[1]1.

Коренные преобразования в российском государстве повлекли за собой и изменение функций наследственного права. Если в советском государстве наследственное право выполняло функцию борьбы с нетрудовыми доходами и в первую очередь обеспечивало нужды семьи умершего, то на новом этапе развития оно выступает регулятором общественных отношений, связанных с переходом имущества, имущественных прав и обязанностей умершего его наследникам, тем самым обеспечивая устойчивость гражданского оборота.

Выполняя охранительную функцию, наследственное право устанавливает нормы, защищающие интересы не только наследодателей, наследников, но и кредиторов, потеснив семейно-обеспечительную функцию расширением свободы завещания и определением приоритетным наследования не по закону, как это было по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г., а по завещанию. Так, согласно ч. 2 ст. 1111 Гражданского кодекса РФ[2]2 (ГК РФ) «наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом».

Отмечая положительные функции наследственного права в регулировании гражданско-правовых отношений, нельзя не отметить и негативные моменты наследования. Как правило, негативные моменты проявляются в тяжбах и спорах между наследниками после открытия наследства, которые переходят в затяжной характер, способствуют разобщению семейных и родственных связей, близкие друг другу люди и друзья в результате спора становятся фактически врагами.

Наследственные отношения приобретают в современном российском обществе все большее значение. Прежде всего, потому, что в связи с развитием рыночной экономики, приватизацией, перераспределением собственности у российских граждан появилось «что наследовать» - имущество. В связи с увеличением роли наследственных отношений увеличивается и роль правовых норм, эти отношения регулирующих. Четкость правового регулирования зачастую становится решающим фактором для нормального развития общественно-экономических отношений[3]3.

Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства[4]4. Зародившись на почве семейного и родового строя, отмечает И.А. Покровский, - наследование на первых порах имеет характер некоторого естественного и частной волей неотменимого порядка[5]5.

Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции РФ[6]6, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством.

Правовой гарантией осуществления гражданских прав является их судебная защита. В свою очередь, повышению качества судопроизводства способствует познание процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. Анализ судебной практики по делам, связанным с наследованием, показал, что при рассмотрении таких дел у судов зачастую возникают сложности в применении норм не только материального, но и процессуального права с момента принятия пятого раздела части III Гражданского кодекса РФ от 26 ноября 2001 г.[7]7 и вступления в силу с 1 марта 2002 г.[8]8

Два основания наследования - завещание и закон - предусматриваются в абз. 1 ст. 1111 ГК РФ и составляют основу двух соответствующих фундаментальных субинститутов наследственного права[9]9.

Ч. III ГК РФ детально регламентирует вопросы наследственного права, однако на практике очень часто возникают споры между наследниками.

Категория наследственных дел является одной из самых распространенных в судебной и адвокатской практике. Это связано с тем, что ГК РФ существенно расширил круг наследников, оставляя при этом государство в числе участников наследственных отношений. Вследствие этого граждане широко пользуются предоставленными им наследственными правами, прибегая в том числе и к судебной защите указанных прав[10]10.

Знание законодательства о наследовании является актуальным в настоящее время. В новых условиях российской государственности определенная роль в преобразовании экономической основы нашего общества отводится совершенствованию законодательства о собственности. При этом особое значение приобретает институт наследования, так как, во-первых, данный институт гражданского права в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина и, во-вторых, институт наследования необходим для обеспечения развития частной собственности. И хотя в целом наследственное право - это весьма консервативная подотрасль гражданского права, дополнение и уточнение механизмов использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам, отраженное в части третьей ГК РФ, привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт. А самое главное, что теперь законодательно закреплено расширение права частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом на случай смерти, что реализует конституционные положения о свободе наследования и защите этого права.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что тема данной работы «Понятие и виды наследования» актуальна и вызывает интерес для рассмотрения.

Научная новизна результатов настоящей работы состоит в том, что в работе проведен комплексный теоретический анализ всех основных вопросов, позволяющих определить правовую природу института наследования в РФ.

Практическая значимость работы весьма велика, несмотря на достаточную степень разработанности темы в юридической литературе (Гонгало Ю.Б., Казанцева А.Е., Калугин Д.Е., Смирнов С.А., Фоков А.П. и др.), так как в работе выявляются проблемы и пробелы действующего законодательства, предлагаются способы решения данных проблем путем внесения изменений в законодательство (ГК РФ). Вопросам наследования как одному из институтов частной собственности уделялось огромное внимание во все времена. Юристы, философы, общественные деятели пытались определить природу наследования, его роль в жизни отдельного индивида, с одной стороны, и значение для всего общества - с другой.

Целью данной работы является комплексный и всесторонний анализ наследования в РФ, его понятия и видов. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе правового регулирования наследования в РФ. Предметом исследования являются понятие и виды наследования в РФ.

Достижение поставленной цели диктует постановку и решение следующих задач: 1) проанализировать общие положения о наследовании в РФ, понятие и виды наследования; 2) исследовать общие положения наследования по закону в РФ; 3) рассмотреть наследование по завещанию в РФ.

Методологическую основу исследования составляют научные методы познания: общенаучные, частнонаучные, специальные методы познания – конкретно-исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой. В ходе исследования также использованы общелогические методы познания (анализ, обобщение).

Теоретико-правовую основу исследования составляют нормативно-правовые акты: Конституция РФ, ГК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» от 29 мая 2012 г. № 9[11]11, ряд иных нормативно-правовых актов, а также комментарии законодательства, научные статьи и литература следующих авторов: Блинкова О.Е., Борминской Д., Брючко Т.А., Вавилина Е.В., Власова Ю.Н., Гущина В.В., Деханова С.А., Дмитриева Ю.А., Калугина Д.Е., Кароян А.Г., Копеиной С.А., Лайко Л.В., Лиманского Г.С., Маковского А.Л., Малкина О.Ю., Муртазиной Г.М., Новицкого И.Б., Поповой Л.И., Сбитневой В.Н., Сергеева А.П., Смирнова С.А., Солодковой Т.П., Толстого Ю.К., Трапезниковой А.В., Фокова А.П. и др.

Положения, выносимые на защиту: 1. Анализ действующих норм гражданского законодательства о наследовании. 2. Выявление проблем законодательства, предложение изменений и дополнений в ГК РФ.

Поставленные цель и задачи предопределили структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, списка литературы и приложений.

Глава I. ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ В РФ, ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

1.1. Основные теоретические положения о наследовании в РФ.

Понятие наследования

Одним из производных способов приобретения права собственности является наследование. Наследование имущества служит охране права частной собственности граждан. В то же время оно призвано способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи.

Формирование правового государства и гражданского общества непосредственно связано с созданием механизма гарантий прав и свобод человека и гражданина, обеспечивающего высокую степень реализации прав и законных интересов, а также высокую степень их правовой защиты.

Право наследования гарантируется различными нормативно-правовыми актами, раскрывающими нормы Конституции РФ. Так, нормы Конституции РФ конкретизирует ГК РФ. В соответствии с п. 1, 2 ст. 213 ГК РФ в собственности граждан может находиться и, следовательно, переходить по наследству любое имущество, количество и стоимость которого не ограничиваются, за исключением только тех случаев, когда такие ограничения установлены непосредственно законом[12]12.

Детально урегулировала основные институты наследственного права часть третья ГК РФ, с принятием которой наследственное право, являющееся достаточно стабильной и консервативной составляющей гражданского права, претерпело радикальные изменения, которые повлекли его реформу, в результате которой некоторые положения сохранились от советской правовой системы, другие созданы вновь, третьи востребованы из правовых систем наиболее развитых в экономическом отношении стран с учетом их прогрессивного опыта в области наследования. Следует согласиться с Г.Г. Черемных в том, что «с принятием части третьей ГК РФ наследственное право России стало соответствовать конституционным положениям и отвечать уровню развития норм о наследовании экономически развитых демократических государств»[13]13.

Многие новеллы действующего законодательства в рассматриваемой области привели к существенному изменению основных институтов наследственного права. Так, существенно обновлены и дополнены установленные ранее действовавшим Гражданским кодексом РСФСР правила, касающиеся формы завещания; изменены правила наследования обязательной доли; существенно расширен круг наследников по закону, что свело к минимуму случаи наследования выморочного имущества; изменены правила принятия наследства и т.д. Действующий ГК РФ в части третьей закрепил необходимые гарантии и свободы завещательной воли, защиты интересов семьи, законности наследования отдельных видов имущества.

Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела, один из способов приобретения права собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника. Человеческому обществу нельзя обойтись без наследования, поэтому его значение очень велико. Особенно возросла роль наследственного права в нашей жизни в последние годы. У многих граждан появилась дорогостоящая собственность - прежде всего приватизированные земельные участки и квартиры. Если вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным.

Институт наследования - древнейший правовой институт, который упоминается в Древнем Риме, Греции, Египте, Вавилоне и является базовым институтом римского права, из которого мы черпаем основные понятия и термины наследственного права. Обращаясь к истории развития наследственного права, следует заметить, что в римском правовом обороте обязательства первоначально носили строго личный характер, то есть права и обязанности не могли отчуждаться или переходить иным образом к другим лицам[14]14.

Свое заметное развитие институт наследования получил в Древнем Риме, в то же время сформировались его основные принципы, основополагающие начала. Так, например, из Древнего Рима к нам пришло понятие завещания.

Изучив историю возникновения и развития норм о разделе наследства в римском частном праве в различные периоды его развития, можем утверждать, что о разделе наследства в наследственном праве Древнего Рима можно говорить лишь со II в. до н.э. До этого времени содержание наследования составлял переход имущества вследствие смерти домовладыки (pater familias) к нисходящим, пребывавшим под его властью (sui heredes), остававшимся объединенными в сообщество при неразделенном наследстве (consortium ercto non cito). По взгляду римлян, sui heredes не столько наследовали, сколько вступали в управление своим имуществом, для sui heredes не требовалось совершения акта принятия наследства[15]15.

Институт наследования является одним из древнейших, так как его зарождение и эволюция проходили одновременно с развитием человеческого общества.

В истории развития законодательства, регулирующего наследственные правоотношения на территории бывшего Союза ССР, можно выделить несколько этапов развития:

1-й этап - XI век - принятие Русской Правды;

2-й этап - XIV - XVI вв. - принятие Псковской судной грамоты, Судебников 1497, 1589 гг., Соборного уложения 1649 г., Указа Петра I 1714 г., Манифеста Екатерины II 1762 г.;

3-й этап - 1832 - 1833 гг. - принятие ч. 1 Т. X Свода законов Российской империи;

4-й этап - 27 апреля 1918 г. - принятие Декрета ВЦИК «Об отмене наследования»;

5-й этап - 20-е годы XX в. - принятие ГК РСФСР 1922 г., Постановления ЦИК и СНК СССР от 6 апреля 1928 г.;

6-й этап - 14 марта 1945 г. - принятие Указа ПВС СССР «О наследниках по закону и по завещанию»;

7-й этап - 8 декабря 1961 г. - принятие Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик, 1 октября 1964 г. - принятие ГК РСФСР[16]16;

8-й этап - принятие странами СНГ и Грузии собственных законодательных актов, в частности: с 25 ноября 1997 г. вступил в действие Гражданский кодекс Грузии, с 1 июля 1999 г. вступил в действие Гражданский кодекс Республики Беларусь, с 1 марта 2002 г. вступила в действие III часть Гражданского кодекса РФ, с 1 января 2003 г. вступил в действие Гражданский кодекс Республики Молдова.

К первым писаным источникам наследственного права можно отнести договоры Руси с греками 912 и 945 гг. Однако они не могут служить выразителем русского порядка наследования, отражая в себе иноземные взгляды[17]17.

Основным источником русского дореволюционного наследственного права являлась ч. 1 тома X Свода законов Российской империи, изданного в 1832 - 1833 гг. Гражданское законодательство царской России допускало наследование по закону и по завещанию[18]18.

Исследование наследования обычно начинают с первого кодифицированного памятника древнерусского права - Русской Правды, отражавшей систему права в период складывающегося феодального строя, но следует помнить, что все-таки древнерусское право возникло ранее ее[19]19. Наследственное право в Древней Руси характеризовалось классовым подходом законодателя к регулированию общественных отношений, складывающихся в данной сфере. Кроме Русской Правды к источникам наследственного права того периода следует отнести и Псковскую судную грамоту, относящуюся к XV столетию[20]20.

История наследственного права в Советской России началась с отмены института наследования одним из первых актов советского гражданского законодательства - Декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»[21]21.

Наследственное право и наследование как основание возникновения права собственности возвращается только с принятием Декрета ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», которым было признано право наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости наследства 10000 золотых рублей. По сути, Декрет явился прототипом Основ гражданского законодательства, поскольку содержал декларативные нормы о гражданских правах, которые должны детально быть урегулированы Гражданским кодексом РСФСР. Однако существенных изменений в данной имущественной сфере не произошло, поскольку положения о наследовании нашли детальное отражение только в первом для России кодифицированном акте гражданского законодательства - Гражданском кодексе РСФСР 1922 г.

Переход России к новой экономической политике, повлекший за собой восстановление частноправовых отношений, вызвал к жизни и наследственное право. Гражданский кодекс 1922 г. уже содержал главу «Наследственное право». Согласно ст. 416 допускается наследование по закону и по завещанию[22]22.

В последующем существенные изменения в наследственном праве произошли только в 1945 г., что было связано с ужасными последствиями Великой Отечественной войны, принесшей горе потери близких людей практически в каждый дом. 14 марта 1945 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О наследниках по закону и по завещанию», в соответствии с которым 12 июня 1945 г. были внесены изменения в ст. 418 ГК РСФСР и соответствующие статьи ГК союзных республик. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» Президиум Верховного Совета РСФСР внес изменения в Гражданский кодекс РСФСР.

Начавшаяся в 60-х гг. прошлого столетия кодификация гражданского законодательства существенных изменений в наследственный правопорядок не привнесла. Законом от 8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССР утвердил Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и ввел их в действие с 1 мая 1962 г., порядок введения в действие Основ определен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1962 г. В Основах гражданского законодательства Союза ССР 1961 г. в ст. 118 было установлено, что при наследовании по закону наследниками первой очереди являются, в равных долях, дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего.

После принятия Основ во всех союзных республиках была начата работа по подготовке проектов гражданских кодексов. В РСФСР новый Гражданский кодекс был утвержден Законом Верховного Совета РСФСР от 11 июня 1964 г. и введен в действие с 1 октября 1964 г., порядок введения Гражданского кодекса РСФСР в действие был определен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 г. В силу ч. II ст. 527 ГК РСФСР наследование по закону имело место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Развитие частной собственности, вовлечение общей собственности супругов в орбиту наследственного права привело к дальнейшему развитию этого института, и неудивительно, что Конституция РФ 1993 г. провозгласила: «Право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). Данное положение является частью гл. 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина»: они «являются непосредственно действующими» и обеспечиваются правосудием (ст. 18). Данный этап развития наследственного права завершился принятием части 3 ГК РФ, содержащей раздел 5 «Наследственное право», вступившей в действие с 1 марта 2002 г.[23]23

В третьей части ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР количество норм о наследовании возросло более чем в два раза: раздел V содержит пять глав, объединенных в 76 статей, в то время как Кодекс РСФСР в разделе VII «Наследственное право» насчитывал всего 35 статей.

В любом случае, как и классическое римское, современное наследственное право исходит из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи[24]24. Соотношение этих принципов на разных этапах развития наследственного права было различным.

Высокая значимость вопросов защиты и обеспечения наследственных прав участников гражданского оборота определяет необходимость рассмотрения механизма правового регулирования раздела наследства, поскольку именно с его помощью реализуется конечная цель всего наследственного процесса - переход после смерти гражданина принадлежащего ему имущества, имущественных прав к каждому из его наследников. Вопросам правового регулирования раздела наследства безотносительно к конкретному виду имущества посвящено всего пять небольших по объему статей ГК РФ - ст.ст. 1165-1170, при этом многие из юридических норм, закрепленных в них, носят отсылочный характер. В результате этого нормы ГК РФ о разделе наследства могут быть надлежаще применены только после систематического толкования иных положений гражданского законодательства, а в ряде случаев и Семейного кодекса РФ[25]25 (СК РФ).

Вступлением в действие третьей части ГК РФ законодатель изменил структуру изложения законодательства о наследовании, архитектонически поменяв местами главы об основаниях призвания к наследованию: вначале определив правила о наследовании по завещанию (гл. 62), а затем - о наследовании по закону (гл. 63). По мнению Ю.К. Толстого, «сделано это для того, чтобы изначально воплотить в наследственном праве основные принципы гражданско-правового регулирования, в первую очередь такие, как принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования и принцип диспозитивности»[26]26.

Структура третьей части ГК РФ, в которой нормы о наследовании по завещанию предшествуют нормам о наследовании по закону, лишь подтверждает, что наследованию по закону отведена восполнительная функция: соответствующие нормы применяются лишь тогда, когда гражданин не распорядился принадлежащим ему имуществом, то есть не определил судьбу имущества на случай своей смерти.

Полагаем, что достоинством действующего ГК РФ, несомненно, является то, что его нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике до настоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение, исходя из смысла и духа закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти уже непосредственно в нормах ГК РФ.

Несмотря на многовековую историю наследственного права, основные его положения до сих пор остаются спорными, в том числе понятие наследства, или наследственного имущества, причем не только на доктринальном, но и на законодательном уровне. Если обратиться к легальному определению наследства, содержащемуся в гражданских кодексах разных стран, то можно выделить три определения данного понятия: 1) права и обязанности; 2) имущество; 3) совокупность движимого и недвижимого имущества, а также передаваемых прав и обязанностей. ГК РФ также впервые дает легальное определение наследства, под которым понимаются вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, а дальше отмечены те права и обязанности, которые не могут входить в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ).

Несмотря на легальное определение наследства, в литературе все равно нет единства. Большинство авторов соглашаются с легальным определением наследства[27]27, некоторые же по-прежнему под наследством признают права и обязанности[28]28. Высказано мнение, что долги не входят в состав наследства[29]29.

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием. Наследниками по завещанию могут быть как физические, так и юридические лица и государство. ГК РФ содержит специальную главу «Наследственное право», которая подробно регламентирует институт наследования и устанавливает ограничения свободы завещания с целью охраны интересов малолетних и нетрудоспособных наследников умершего наследодателя[30]30.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 112 ГК РФ).

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

С целью обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод и исполнения ими своих обязанностей перед другими гражданами, обществом и государством установлена регистрация граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания (Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» от 5 июня 1993 г. № 5242-1[31]31). Таким образом, место жительства граждан имеет большое правовое значение при определении места открытия наследства. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества.

В подведении итога параграфа можно сделать выводы. Анализ норм части третьей ГК РФ показывает, что гражданско-правовыми гарантиями права наследования для наследодателя являются: право распорядиться имуществом на случай смерти путем совершения завещания; право наследодателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве; право совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем; право наследодателя лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; право подназначить наследника в завещании; включить в завещание такие предусмотренные законодательством распоряжения, как завещательный отказ и завещательное возложение; в любое время отменить или изменить совершенное завещание. Институт наследования стоит на грани сочетания принципов свободы завещания и охраны интересов семьи, поэтому для наиболее полной реализации охраны интересов семьи законодателем закреплены определенные гарантии прав несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, заключающиеся в установлении обязательной доли в наследстве.

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что гражданско-правовые гарантии права наследования имеют, безусловно, важное значение и являются закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь. В период уверенного становления в России рыночной экономики и бурного развития института частной собственности положения действующего законодательства о наследовании, многие из которых были востребованы из правовой системы наиболее развитых в экономическом отношении стран с учетом их прогрессивного опыта в области правового регулирования наследственных отношений, становятся особо значимыми. Однако, к сожалению, анализ норм действующего законодательства и практики его применения показал, что, несмотря на закрепленные гарантии права наследования, в настоящее время существует достаточно много проблем реализации данного права.

Итак, наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.

1.2. Виды наследования в РФ

В РФ существуют два вида наследования: по завещанию и по закону.

1. По завещанию:

- согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания;

- завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме;

- завещание должно быть совершено лично, также оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом;

- совершение завещания через представителя не допускается;

- совершения завещания двумя или более гражданами не допускается;

- завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Наследниками по завещанию могут быть:

- наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;

- иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;

- юридические лица, существующие на день открытия наследства;

- РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

2. По закону:

Наследование по закону применяется по остаточному принципу в тех случаях, когда:

- оно не изменено завещанием (ч.2 ст. 1111 ГК РФ);

- завещание не охватывает всего наследственного имущества (ч.2 ст. 1120 ГК РФ);

- завещание признано недействительным и нет действительного предшествующего завещания (ч. 3 ст. 1130, ст. 1131 ГК РФ);

- существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149ГК РФ);

- имущество умершего считается выморочным (ст. 1151 ГК РФ);

- наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст.ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

В подведении итога главы можно сделать следующие выводы.

Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Наследование - приобретение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя). Как правило, оформление наследства и наследственных прав и обязанностей представляет собой довольно длительный трудоемкий процесс, требующий определенных юридических знаний и временных затрат.

ГК РФ дает легальное определение наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное».

В РФ существуют два вида наследования: по завещанию и по закону.

Глава II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В РФ

2.1. Сущность и признаки наследования по закону в РФ

В случае, когда гражданин при жизни не выразил в завещании свою волю по поводу распоряжения принадлежа­щим ему имуществом (или его частью), на помощь приходит закон, предусматривающий переход имущества к лицам, ко­торые отнесены законодателем к кругу наследников. Именно такие лица, которые становятся наследниками имущества умершего без прямого волеизъявления наследодателя, выраженного в завещании, считаются наследниками по зако­ну.

Наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ (абз. 2 ст. 1111 ГК РФ). «Наследование по закону» - термин достаточно условный, так как наследование и по завещанию, и по закону осуществляется в соответствии с федеральным законом.

Говоря о наследовании по закону, важно отметить принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя, который выражается в первую очередь в том, как определен круг наследников по закону. Например, в российском наследственном праве круг наследников по закону определяется исходя из теоретического предположения учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя, что если бы наследодатель сам распорядился своим имуществом, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону.

Иногда оба основания - завещание и закон - в механизме призвания наследника к наследованию все-таки сочетаются, например, при отказе от наследства наследника по закону в пользу наследника по завещанию; при переходе права на принятие наследства от наследника по закону, не успевшего из-за смерти принять наследство в установленный срок, к его наследникам по завещанию (в порядке наследственной трансмиссии).

Наследование осуществляется по закону при наличии следующих признаков (Приложение № 1):

1) завещание отсутствует (не составлялось вовсе или отменено посредством распоряжения завещателя о его отмене);

2) завещание касается только части наследственного имущества, вследствие чего другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону;

3) завещание является недействительным;

4) наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве;

5) завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию наследство не принял либо не имеет права наследовать [28], либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой наследник на такой случай не подназначен;

6) содержание завещания заключается в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону либо ограничивается завещательным отказом (завещательным возложением).

Наследование по закону характеризуется, во-первых, тем, что не наследодателем, а законом установлен круг наследников, причем исчерпывающе. При этом законодатель основывается на семейно-родственном начале. Прежде всего, учитывается необходимость обеспечения интересов членов семьи умершего, его родственников определенной степени родства и нетрудоспособных иждивенцев. Существует также мнение, что законодатель исходит из предположения о наиболее вероятных лицах, которых сам наследодатель призвал бы к наследованию, если бы он выразил свою волю. При расширении по сравнению с ранее действовавшим законодательством круга наследников по закону за счет включения в их число родственников достаточно отдаленных степеней родства и даже некоторых свойственников законодатель преследует к тому же цель предотвратить превращение наследственного имущества в выморочное.

В подведении итога параграфа можно сделать вывод, что наследование по закону – наследование, которое происходит в установленном законом порядке. Основной признак наследования по закону – наличие родства между наследником и наследодателем.

2.2. Субъектный состав наследственных правоотношений.

Очередность наследования по закону

Наследственное правоотношение есть не что иное, как фактически существующая связь его участников, реальное их взаимодействие, и поэтому оно не может быть сведено к одной только его правовой стороне (юридической форме)[32]32.

Основным субъектом наследственных правоотношений является лицо умершее, именуемое праводателем, правопредшественником, наследодателем или завещателем. Другим основным участником правоотношения является наследник - правопреемник, к которому переходят вещи, права и обязанности от умершего лица. Им может быть физическое лицо независимо от возраста и состояния здоровья. Их различают:

1) по порядку наследования - на наследников по закону (родственники, иждивенцы - физические лица и РФ в отношении выморочного имущества) и наследников по завещанию (любые субъекты); наследников по праву представления, наследников в порядке наследственной трансмиссии;

2) по правовому положению наследников - на достойных и недостойных (ст. 1117 ГК РФ); наследников обязательных или необходимых (ст. 1149 ГК РФ);

3) по порядку призвания к наследованию - на основных и подназначенных (ст. 1121 ГК РФ).

Наследники - лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя. Наследники должны находиться в живых, т.е. обладать на день открытия наследства правоспособностью или быть зачатыми при жизни наследодателя и родиться в течение 300 дней после его смерти (СК РФ).

Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении путем реорганизации имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации универсального правопреемства не возникает (п. 1 ст. 61 ГК РФ). Юридические лица могут быть наследниками лишь по завещанию (ст. 1116 ГК РФ).

Для того чтобы считать конкретное лицо наследодателем, необходимы констатация его смерти либо в случаях, указанных в ст. 45 ГК РФ, вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Круг лиц, которые могут призываться к наследованию, определяется законом (ГК РФ)[33]33.

РФ может быть субъектом наследственных правоотношений. В частности, оно наследует так называемое выморочное имущество, т.е. имущество, у которого нет наследников или же наследники отказались от принятия наследства[34]34.

Субъектом наследственных правоотношений является нотариус или уполномоченное в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностное лицо, действия которых заключаются в принятии заявления.

Рассмотрим особенности правового статуса наследника как одного из основных субъектов наследственного права. Ст. 1116 ГК РФ прямо указывает на исчерпывающий круг лиц, которые вообще могут призываться к наследственному правопреемству. Так, обладателями наследственно-правового статуса могут стать любые субъекты не только гражданского, но и международного публичного права. Вполне очевидно, что объем гражданской правоспособности названных лиц неодинаков, поскольку их субъектный состав достаточно широк и охватывает разнообразные по своей юридической сущности категории возможных наследников. Наследственная же правоспособность, напротив, тождественна, поскольку для фактического обладания ею не имеет значения, кто является носителем наследственного права (права наследования) - физическое лицо, коммерческая организация или публично-правовое образование. Единственным существенным отличием между субъектами, названными в ст. 1116 ГК РФ, является основание правопреемства. Однако в рассуждениях о самой возможности иметь правовое положение наследника оно также не играет значительной роли. Следовательно, мы вполне справедливо можем утверждать о том, что законодатель устанавливает исчерпывающий круг субъектов наследственного права, ни один из которых по отношению к другому не имеет каких-либо преимуществ.

Следовательно, возможность являться субъектом наследственного права и обладать статусом наследника ничем не обусловливается. Непременным обстоятельством выступает лишь факт нахождения в живых (для юридических лиц - существования) на момент открытия наследства. Однако немаловажным исключением из указанного выступает включение в круг наследников лиц, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Это предполагает, что ребенок, еще не появившись на свет, уже обладает правом наследования, например, по завещанию, а значит, является субъектом права наследования. Данное обстоятельство представляет собой уникальную особенность исключительно наследственного права, поскольку отечественная цивилистическая доктрина исходит из принципа возникновения правоспособности с момента рождения физического лица (п. 2 ст. 19 Конституции РФ, ст. 17 ГК РФ), на что неоднократно обращалось внимание различными авторами. В связи с этим считаем неверными утверждения о том, что право наследования возникает с открытием наследства ввиду того, что оно как один из элементов правоспособности появляется у субъекта с момента рождения (а в определенных случаях и до такового) либо регистрации, а факт открытия наследства порождает возникновение правоотношений по поводу реализации субъектами своих наследственных прав.

Следует отметить, что законодателем специально не оговаривается возраст граждан, которые могут быть призваны к наследованию. Следовательно, эта характеристика для способности иметь наследственные права не имеет правового значения.

Итак, правовой статус субъекта неразрывно связан с наличием у него правоспособности. При этом в науке неоднократно указывалось на то, что принцип равенства правоспособности не предполагает безусловного совпадения ее объема у различных категорий граждан. Наследственная правоспособность представляет собой принадлежащее какому-либо субъекту и неотъемлемое от него право, заключающееся в способности иметь наследственные права и обязанности. Очевидно, что содержание правоспособности наследников составляет право наследовать имущество. Объем правоспособности отдельных категорий субъектов наследственного права является равным. При определенных условиях она может возникать еще до рождения (только для физических лиц), однако прекращается всегда со смертью (ликвидацией). Наследственная правоспособность является производной от гражданской, а стало быть, обладает всеми присущими второй чертами: равенством, неотчуждаемостью, невозможностью произвольного ограничения. Наследственная правоспособность - неотъемлемая характеристика субъекта наследственного права, так как предполагает обладание ими права быть призванным к наследованию имущества.

Наряду с правоспособностью в состав правосубъектности входят также дееспособность и деликтоспособность. Однако наличие или отсутствие у наследников как субъектов наследственного права данных характеристик не может существенным образом отражаться на их правовом статусе, потому как юридическое значение данных категорий, несомненно, проявляется в возможности субъекта непосредственно реализовывать имеющиеся у него права, вступая в общественные отношения.

Итак, наследник как субъект наследственного права должен обладать способностью иметь соответствующие права и обязанности. Обладание такой способностью также является его отдельным субъективным правом. В связи с этим вполне справедливо говорить о наличии у наследников как субъектов права наследования определенного статуса, составными элементами которого являются права, свободы, обязанности и ответственность.

Одним из основных изменений в наследственном праве стало значительное расширение числа потенциальных наследников по закону. В третьей части нового ГК РФ учтены интересы практически всех родственников (ст.ст. 1141-1150). В соответствии с принципом защиты интересов близких родственников количество очередей увеличилось до восьми.

В настоящее время п. 2 ст. 1142 ГК РФ относит к наследникам первой, второй и третьей очередей внуков наследодателя и их потомков, детей полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, т.е. племянников и племянниц наследодателя (п. 2 ст. 1144), двоюродных братьев и сестер. Данные лица наследуют по так называемому праву представления, когда наследники по закону соответствующих очередей (первой, второй или третьей) умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ).

В качестве наследников пятой очереди призываются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки) (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). Наследниками шестой очереди выступают родственники пятой степени родства - дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

К седьмой очереди законодатель впервые в истории отечественного наследственного права относит таких субъектов, как свойственники наследодателя - пасынки, падчерицы, мачеха и отчим (п. 3 ст. 1145 ГК РФ).

В качестве наследников восьмой очереди выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ).

В целом круг и состав субъектов наследственных отношений значительно расширился. Данное принципиальное нововведение позволяет максимально полно обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан и государства при наследовании. Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, либо они отказались от наследования, либо признаны недостойными наследниками, то к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. В этой ситуации обнаруживается некоторая непоследовательность законодателя. На сегодня ни ГК РФ, ни СК РФ не содержат определений понятий «отчим», «мачеха», «пасынок» и «падчерица».

Исходя из общего употребления, отчим - это неродной отец, муж матери по отношению к ее детям от предыдущего брака; мачеха - неродная мать, жена отца по отношению к его детям от прежнего брака; падчерица - неродная дочь одного из супругов; пасынок - неродной сын одного из супругов.

Также не в полной мере в законе определен круг их прав и обязанностей, за исключением отдельных случаев (см., в частности, ст. 97 СК РФ). При этом п. 1 ст. 1147 ГК РФ приравнивает усыновленных и усыновителей к кровным родственникам. Как представляется, данное положение не вполне отражает значение перечисленных субъектов для наследодателя. Даже если отчим и мачеха не являются усыновителями, скорее всего, пасынки и (или) падчерицы находились в том числе и на их содержании, тесно общались друг с другом, помогали и уделяли друг другу особое внимание, делились переживаниями, личными и бытовыми проблемами. В свою очередь, отчим и (или) мачеха, по сути, заменили наследодателю родителей и несли бремя содержания, заботы и ответственности за его воспитание и образование. Их роль в жизни и взрослении наследодателя неоценима, как неоценима роль отца и матери для ребенка. Поэтому, исходя из фактического положения этих субъектов, согласно определяющему этическому и правовому принципу справедливости пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны быть отнесены законодателем не к одной из последних очередей наследников по закону, а по крайней мере ко второй очереди. Более того, если говорить о справедливом балансе прав и обязанностей участников гражданско-правовых отношений, следует обратить особое внимание на категорию, в этом смысле обойденную законодателем. Речь идет о правовом статусе фактического воспитателя в отношениях, связанных с наследованием по закону.

В ГК РФ названное понятие отсутствует. СК РФ определяет фактических воспитателей как лиц, осуществлявших действительное (фактическое) воспитание и содержание несовершеннолетних детей, не включая в их число законных опекунов и приемных родителей (п. 3 ст. 96 СК РФ). При этом фактическим воспитателем может быть любой родственник или свойственник наследодателя, а также иное лицо, которое фактически несло на себе бремя материального содержания, моральной ответственности за воспитанника[35]35.

Полагаем, что законодателю необходимо:

1) включить в число наследников по закону фактических воспитателей;

2) отнести фактических воспитателей ко второй очереди наследования по закону.

Таким образом, наследственное законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании. В круг наследников по закону должны входить не только близкие и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит соблюсти необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов семейных отношений, что, в свою очередь, является частным воплощением справедливости в праве.

Полагаем, что законодателю следует внести соответствующие дополнения в ГК РФ и СК РФ в части легальных определений понятий «мачеха», «отчим», «падчерица» и «пасынок», что обеспечит определенную предсказуемость и стабильность в правоприменительной практике.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что понятие правового статуса наследника в своей сущности обусловливается этапом реализации субъектом своих правомочий. В зависимости от этого субъект может обладать либо юридическим статусом наследника как субъекта права наследования, либо правовым положением правопреемника как субъекта наследственных правоотношений. При этом наличие второго диалектически обусловлено существованием первого. Это приобретает особую значимость в случаях, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ. Согласно ее положениям недостойные правопреемники делятся на тех, которые не имеют как такого права наследования (лица, совершившие незаконные действия против наследодателя, осуществления его воли, выраженной в завещании, или кого-либо из наследников, а также родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства (только в отношении преемства на основании закона)), и тех, которые были отстранены от наследования (граждан, злостно уклонявшихся от выполнения возложенных на них законом обязанностей по содержанию наследодателя).

Наличие у лица статуса наследника как субъекта наследственного права предопределяет последующее обладание им правовым положением правопреемника как субъекта наследственных правоотношений, поскольку возможность быть стороной в правоотношении, безусловно, основывается и определенно вытекает из способности являться носителем самого права наследования.

Наследственная же правоспособность не входит в состав правового положения наследника, она выступает юридической предпосылкой для возникновения правового статуса у субъекта права наследования.

Носитель наследственного права является обладателем статуса наследника как субъекта наследственных правоотношений только после открытия наследства и до момента его принятия, поскольку затем приобретает иной статус (например, собственника такого имущества, кредитора, должника перед третьими лицами), либо отказа от наследства. При этом принятие наследства или отказ от него взаимоисключают друг друга.

Кроме того, правовое положение наследника полностью соответствует общедоктринальному подходу и включает в себя права, свободы, юридические обязанности и наследственно-правовую ответственность, содержание которых будет зависеть от конкретного этапа реализации субъектом принадлежащего ему права наследования.

В подведении итога главы можно сделать следующие выводы.

Наследование представляет собой механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон либо сам умерший обозначил в качестве своих наследников. Закрепление в праве данного механизма обусловлено необходимостью, с одной стороны, определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, а с другой - обеспечить имущественные (а иногда и не только) интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Именно это предопределило появление правила, согласно которому имущество (включая весь комплекс субъективных имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам как единое целое.

С момента открытия наследства каждый из наследников приобретает субъективное право наследования, которое является абсолютным.

Переход имущества по наследству обусловливается наличием в законе юридических конструкций, обеспечивающих юридическое закрепление такой возможности. Традиционно такими юридическими конструкциями были конструкция наследования по завещанию и конструкция наследования по закону. С помощью указанных конструкций законодатель предоставляет гражданам две правовые возможности для определения судьбы принадлежащего им имущества. При этом приоритет отдается наследованию по завещанию, тем самым соподчиняя ему наследование по закону. Это следует из буквального и системного толкования положений части 1 и части 2 ст. 1111 ГК РФ.

Наследование по закону – наследование, которое происходит в установленном законом порядке. Основной признак наследования по закону – наличие родства между наследником и наследодателем.

Наследование по закону в отличие от наследования по завещанию более простая форма наследования, поскольку с точки зрения как накопления юридических фактов (обусловливающих наследование), так и документального их подтверждения (и соответственно возможных дефектов, как содержательных, так и формальных) предполагает усеченный юридический состав, минимизацию возможных споров по поводу наследства, а также «чистоту» универсального правопреемства.

Так как принятие наследства является добровольным актом, наследник вправе как принять наследство, так и отказаться от него. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то, что нормы, регулирующие порядок отказа от наследства, расположены в гл. 64 ГК РФ «Приобретение наследства», что, по нашему мнению, является некорректным, поскольку отказ от наследства выходит по своему смыслу за рамки понятия «приобретение» наследства. Полагаем, что под процедурой приобретения наследства следует иметь в виду только процедуру принятия наследства и процедуру оформления наследственных прав.

Глава III. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В РФ

3.1. Наследование по завещанию: понятие, принципы и признаки завещания

Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно культивировался древнеримским обществом. Так, в кодификацию Юстиниана (Corpus juris civilis) входили, кроме Институций (работы Гая, Ульпиана, Флорентина и Марциана) и собственно Кодекса Юстиниана (собрание императорских конституций), также Дигесты или Пандекты (собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов от I века до нашей эры до IV века нашей эры). При составлении Дигест (Пандект) Трибониан (юрист VI века нашей эры) назвал пятую часть Дигест «De testamentis» - «О завещаниях», чем подчеркнул важность этого института права в общественной жизни и необходимость его законодательного урегулирования для всего государства в целом[36]36.

Если обратиться к истории развития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки.

Ст. 35 Конституции РФ предоставляет каждому гражданину право распоряжаться принадлежащим ему имуществом любым не запрещенным законом способом. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только единственным способом - посредством совершения завещания.

Одним из основных отличительных положений о наследовании в соответствии с частью третьей ГК РФ является несомненный приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию. Об этом свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК РФ, в которой наследование по завещанию поставлено на первое место.

Множество новых норм ГК РФ направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.

Об отмеченной направленности ГК РФ свидетельствуют провозглашенный и определенным образом гарантированный принцип свободы завещания, принцип тайны завещания и гарантии тайны, снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе, изменение порядка ее определения, предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и др.[37]37

Завещание - это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.

Завещание - сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти.

Завещание характеризуется определенными юридическими признаками (Приложение № 1):

1. Личный характер завещания. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В отличие от ранее действовавшего законодательства, перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание и ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут являться только физические недостатки либо неграмотность завещателя.

В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не может подписать завещание собственноручно.

Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя. В соответствии с рекомендациями Министерства юстиции РСФСР, изложенными в письме от 27 февраля 1987 г. № 8-76/83-16-86, не утратившими своей силы и в настоящее время, помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров фамилия, имя, отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.

На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание.

2. Свобода завещания. Законодатель предусмотрел свободу завещания, т.е. предоставил гражданину право завещать любое свое имущество назначенным им лицам (с соблюдением правил об обязательной наследственной доле).

Свобода завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя именно как юридический признак завещания он сформулирован в законе (ст. 1119 ГК РФ) впервые. В соответствии с принципом свободы завещания гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Кодекса о наследовании. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе также по собственному выбору:

  • совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;
  • подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;
  • назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика);
  • возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ). Содержание права на отказ от наследства определено в ст. 1157 ГК РФ. В соответствии с данной статьей наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому;
  • возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию совершение какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (возложение);
  • в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;
  • «простить» своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования, и т.п.

Способом реализации принципа свободы завещания является также правило, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).

Право, однако, в известной степени ограничивает свободу завещания. И одно из этих ограничений касается обязательного соблюдения формы завещания под страхом его недействительности.

3. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Завещание - это односторонняя сделка, т.е. сделка, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Завещатель вправе в любой момент изменить завещание путем составления нового завещания, а также отменить его полностью или в части. Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст.ст. 168-179 ГК РФ).

4. Тайна завещания. Ст. 1123 ГК РФ установлен принцип тайны совершения завещания и определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. К таким лицам относятся: нотариус; другое удостоверяющее завещание лицо; переводчик; исполнитель завещания (душеприказчик); свидетели; гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик).

Тайна совершения завещания - известный нотариальной практике принцип завещания. Так, ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1[38]38 содержит в себе общий принцип тайны совершения нотариальных действий, который распространяется и на удостоверение завещаний. В соответствии с требованиями указанной статьи нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения о совершенных нотариальных действиях. Справки о совершенных нотариальных действиях, в том числе и о нотариально удостоверенных завещаниях, выдаются только по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами.

5. Толкование завещания. В соответствии со ст. 1132 ГК РФ в случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. Правом толкования завещания наделены: нотариус; исполнитель завещания (душеприказчик); суд. При толковании завещания принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.

При составлении завещания воля наследодателя должна формироваться свободно, без влияния посторонних факторов, что обеспечивает соответствие внутренней воли наследодателя и его волеизъявления, выраженного в завещании.

3.2. Форма завещания, ее виды. Закрытое завещание

Завещание является сделкой строгой формы, поскольку в соответствии со ст. 1124 ГК РФ оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Завещание рассматривается как одно из оснований наследования. Хотя исторически первым появилось наследование по закону, в настоящее время завещание «идет впереди закона». Наследование по закону возможно лишь при отсутствии завещания, его недействительности, при непринятии наследниками по завещанию завещанного имущества или если к моменту открытия наследства указанных в завещании наследников нет в живых.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается только в установленных законом случаях. Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

В части третьей ГК РФ существенно изменены требования к форме завещания. Однако, несмотря на то, что в установленных ГК РФ случаях предусмотрена возможность составления завещания в простой письменной форме, общим правилом по-прежнему является требование о его нотариальном удостоверении.

В соответствии со ст. ст. 35-38 Основ законодательства РФ о нотариате с учетом особенностей, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК РФ, завещание может быть удостоверено нотариусом (занимающимся частной практикой или работающим в государственной нотариальной конторе), должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса.

В соответствии со ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса отдельные виды нотариальных действий (в том числе удостоверение завещаний) вправе совершать должностные лица органов исполнительной власти.

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются (ст. 1127 ГК РФ): 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещание, удостоверенное в соответствии со ст. 1127 ГК РФ, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

При получении экземпляра завещания нотариус проверяет соответствие завещания требованиям законодательства. В случае обнаружения грубых нарушений законодательства, могущих повлечь признание завещания недействительным, нотариус должен сообщить об этом завещателю.

Помимо названных должностных лиц удостоверение завещания другими лицами допускается лишь в установленных законом случаях. Так, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке может быть удостоверено уполномоченным служащим банка (ст. 1128 ГК РФ). Правила названной статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

Новое наследственное право РФ ввело два вида завещаний: в простой письменной форме - это закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ) и завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст.ст. 1124-1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 ГК РФ, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (ст. 1134 ГК РФ).

Юридическую процедуру исполнения завещания можно подразделить на две более мелкие по совокупности действий процедуры. Первая процедура носит подготовительный характер и охватывает большой временной период, зарождаясь в момент совершения завещания и завершаясь после его открытия. В связи с чем в рамках данной процедуры можно выделить следующие стадии, первая из которых связана с назначением исполнителя завещания, вторая - с необходимостью получения согласия исполнителя завещания на осуществление возложенных на него обязанностей, третья стадия имеет место в случае освобождения исполнителя завещания от возложенных на него обязанностей. Все три стадии находятся в определенной зависимости друг от друга и носят факультативный характер, поскольку реализуются только в том случае, если завещатель воспользовался своим правом на определение исполнителя завещания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итог проведенному исследованию и сделаем выводы.

При написании работы сделан вывод, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.

Наследование - приобретение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя).

ГК РФ дает легальное определение наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное».

В РФ существуют два вида наследования: по завещанию и по закону.

При анализе норм ч. 3 ГК РФ видно, что законодателем с принятием ч. 3 ГК РФ было введено много новых положений по наследованию по закону. В основном, по нашему мнению, Глава 3 ГК РФ достаточно подробно регламентирует институт наследования. Однако наследственное законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании.

При написании работы выявлен ряд проблем и предложены способы их устранения путем внесения изменений в действующее законодательство (Приложение № 2):

1. Если говорить о справедливом балансе прав и обязанностей участников гражданско-правовых отношений, следует обратить особое внимание на категорию, в этом смысле обойденную законодателем. Речь идет о правовом статусе фактического воспитателя в отношениях, связанных с наследованием по закону. В ГК РФ названное понятие отсутствует. СК РФ определяет фактических воспитателей как лиц, осуществлявших действительное (фактическое) воспитание и содержание несовершеннолетних детей, не включая в их число законных опекунов и приемных родителей (п. 3 ст. 96 СК РФ). При этом фактическим воспитателем может быть любой родственник или свойственник наследодателя, а также иное лицо, которое фактически несло на себе бремя материального содержания, моральной ответственности за воспитанника.

Поэтому полагаем что законодателю необходимо:

1) включить в число наследников по закону фактических воспитателей;

2) отнести фактических воспитателей ко второй очереди наследования по закону.

2. В круг наследников по закону должны входить не только близкие и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит соблюсти необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов семейных отношений, что, в свою очередь, является частным воплощением справедливости в праве.

Полагаем, что законодателю следует внести соответствующие дополнения в ГК РФ и СК РФ в части легальных определений понятий «мачеха», «отчим», «падчерица» и «пасынок», что обеспечит определенную предсказуемость и стабильность в правоприменительной практике.

3. Полагаем, что некоторые положения иностранного законодательства могут быть заимствованы национальным законодательством. Представляется, что в условиях увеличения количества фактических браков закрепление за фактическими супругами наследственных прав является актуальным и будет служить защите их имущественных интересов. В частности, представляется целесообразным:

3.1. Закрепление в СК РФ понятия «фактический брак», его критериев, а также порядка заключения соглашения о вступлении в фактический брак. В этих целях ст. 10 СК РФ может быть дополнена ч. 3 следующего содержания: «Совместно проживающие и ведущие общее хозяйство мужчина и женщина вправе заключить соглашение о вступлении в фактический брак, определяющее их права в отношении имущества, приобретаемого в период их фактических брачных отношений. Соглашение о вступлении в фактический брак заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению».

3.2. Предоставление ограниченных квазинаследственных прав фактическим супругам в части предметов домашней обстановки, которые будут приобретены после заключения указанного соглашения. В этих целях ГК РФ может быть дополнен ст. 1150.1 «Права фактического супруга при наследовании» следующего содержания: "Фактический супруг является наследником предметов обычной домашней обстановки и обихода, приобретенных в период фактических брачных отношений с наследодателем, если данное право предоставлено ему в соответствии с заключенным соглашением о вступлении в фактический брак».

4. В российском правопорядке сторона по собственной воле не может избрать любой иск для защиты нарушенного права и интереса. Сообразно этому вещные права защищаются вещными (виндикационный и негаторный иски), а обязательственные - обязательственными (договорный, деликтный и кондикционный) исками. Конкуренция же исков должна быть прямо предусмотрена в гражданском законодательстве, в том числе в рамках обязательственных исков.

Таким образом, в ситуации, предусмотренной в п. 3 ст. 1117 ГК РФ, речь должна идти не только о неосновательном обогащении, но и о возможности виндицирования имущества либо возмещения имущественного вреда, вследствие чего требуется его законодательная редакция следующего содержания:

«3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами глав 20 и 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, а также возместить вред, причиненный наследственному имуществу, в соответствии с правилами главы 59 настоящего Кодекса».

5. Предлагаем дополнить п. 1 ст. 1117 ГК РФ абзацем третьим следующего содержания:

«К родителям, лишенным родительских прав, не переходит право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1156 настоящего Кодекса) после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, в случае смерти детей (братьев и сестер наследодателя) после открытия наследства, в отношении которых они не были лишены родительских прав или были восстановлены ко дню открытия наследства».

6. Полагаем, что абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК РФ должен быть изложен в следующей редакции: «По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали, но не позднее трех лет с момента, когда такой наследник получил право на принятие наследства, за исключением случаев непринятия наследства наследниками».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативно-правовые акты:

  1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. – № 6. - Ст. 548.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. – № 14. - Ст. 1498.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. – № 14. Ст. 1498.
  4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. от 03 июля г. № 361-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. - № 27 (ч. 2). – Ст. 4294.
  5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 01 мая 2017 г. № 94-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. - № 18. - Ст. 2671.
  6. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации : закон Российской Федерации от 05 июня 1993 г. № 5242-1 (в ред. от 03 апреля 2017 г. № 55-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. - № 15 (ч. 1). – Ст. 2140.

II. Научные статьи и литература:

  1. Блинков О.Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России (краткий исторический очерк) // Наследственное право. – 2012. - № 1. – С. 12.
  2. Брючко Т.А. Раздел наследства в гражданском праве: вопросы теории и практики // Нотариус. – 2010. - № 6. – С. 42.
  3. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. – 2010. - № 1. – С. 12.
  4. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. - М.: Инфра-М-Норма, 2015. – 635 с.
  5. Гатин А.М. Гражданское право : учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2016. – 748 с.
  6. Гражданское право : учебник. Ч. 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Юристъ, 2017. – 809 с.
  7. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс : учебник. - М.: Эксмо, 2016. – 580 с.
  8. Деханов С.А., Измайлова Н.А. Наследование по закону в зарубежных странах и некоторые коллизионные вопросы наследования // Бюллетень нотариальной практики. – 2012. - № 5. – С. 10.
  9. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарии законодательства и практика его применения. - М.: Статут, 2016. – 295 с.
  10. Калугин Д.Е. Наследование по праву представления: новый взгляд // Нотариус. – 2012. - № 3. – С. 18-19.
  11. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. Л.А. Окунькова. - М.: БЕК, 2015. – 425 с.
  12. Копеина С.А. История развития и становления института наследования в Российской Федерации, некоторых странах СНГ и Грузии в постсоветский период // Семейное и жилищное право. – 2011. - № 3. – С. 14.
  13. Кравчук А., Мелихов В.М. Правовой режим наследования (вопросы теории и практики) / под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - Волгоград: Панорама, 2015. – 230 с.
  14. Лиманский Г.С. Развитие советского наследственного права в 1918-1964 годы // История государства и права. – 2006. - № 4. – С. 7.
  15. Маковский А.Л. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. - М.: Юрист, 2016. – 780 с.
  16. Муртазина Г.М. Правовые проблемы института недостойных наследников // Юрист. – 2016. - № 21. – С. 45.
  17. Новицкая Т. Отмена наследования в первый год Советской власти // Советская юстиция. - 1989. - № 5. – С. 9.
  18. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права : учебник для вузов. Лекции. - М.: Норма-Инфра-М, 2016. – 852 с.
  19. Попова Л.И. Универсальное правопреемство при наследовании // Наследственное право. – 2014. - № 4. – С. 12.
  20. Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права : учебник. Том 1. 2-е издание, стереотипное / отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2015. – 839 с.
  21. Сбитнева В.Н. Некоторые проблемы в правовом регулировании определения дееспособности завещателя по действующему наследственному праву России // Российская юстиция. – 2015. - № 11. – С. 15.
  22. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. - М.: Инфра-М-Норма, 2016. – 820 с.
  23. Смирнов С.А. Основание наследования и основание призвания к наследованию: вопросы дифференциации понятий // Наследственное право. – 2014. - № 4. – С. 10.
  24. Смирнова Ю.В. Гражданско-правовые гарантии права наследования // Нотариус. – 2015. - № 4. – С. 18.
  25. Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: Инфра-М-Норма, 2016. – 855 с.
  26. Трапезникова А.В. Наследственное правоотношение: концепция и суть // Наследственное право. – 2012. - № 4. – С. 17.
  27. Фоков А.П. О судебной практике по делам о наследовании // Российский судья. – 2015. - № 9. – С. 29.
  28. Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век - 1917 год) / сост. д.ю.н., проф. В.А. Томсинов. - М.: БЕК, 2017. – 1027 с.
  29. Черемных Г.Г. Наследственное право России : учебник. - М.: Эксмо, 2016. – 782 с.
  30. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: Проспект, 2016. – 787 с.
  31. Юшков С.В. Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение / под ред. О.И. Чистякова. - М.: Инфра-М-Норма, 2015. – 210 с.

III. Материалы судебной практики:

  1. О судебной практике по делам о наследовании : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. - № 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Схема: «Случаи наследования по закону»

┌────────────────────────────────┐

┌───────────────┤Нет завещания (или оно признано │

│ │недействительным полностью или │

│ │часть его) │

│ └────────────────────────────────┘

┌────────────────────┤ ┌────────────────────────────────┐

│Случаи наследования ├───────────────┤Наследник по завещанию не принял│

│по закону │ │наследство │

└─────────────────┬┬┬┤ └────────────────────────────────┘

││││ ┌────────────────────────────────┐

│││└───────────────┤Наследники отказались от │

│││ │наследства │

│││ └────────────────────────────────┘

│││ ┌────────────────────────────────┐

││└────────────────┤Завещатель лишил наследства всех│

││ │наследников │

││ └────────────────────────────────┘

││ ┌────────────────────────────────┐

│└─────────────────┤Наследник по завещанию умер до │

│ │открытия наследства │

│ └────────────────────────────────┘

│ ┌────────────────────────────────┐

└──────────────────┤Наследник по завещанию признан │

│недостойным │

└────────────────────────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Схема: «Признаки завещания как сделки»

┌────────────────────────────────┐

│Совершается в одностороннем │

┌───────────────┤порядке │

│ └────────────────────────────────┘

│ ┌────────────────────────────────┐

┌───────────────────────┼───────────────┤Выражает волю завещателя │

│Признаки завещания │ └────────────────────────────────┘

│как сделки │ ┌─────────────────────────────────┐

└───────────────────────┼───────────────┤Направлено на достижение │

│ │правовых последствий │

│ └─────────────────────────────────┘

│ ┌─────────────────────────────────┐

└───────────────┤Составляется в письменной форме, │

│лично подписывается и нотариально│

│удостоверяется, в чрезвычайных │

│обстоятельствах - в простой │

│письменной форме │

└─────────────────────────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Таблица: «Предложения по изменению норм гражданского законодательства о наследовании по закону»

1

Если говорить о справедливом балансе прав и обязанностей участников гражданско-правовых отношений, следует обратить особое внимание на категорию, в этом смысле обойденную законодателем. Речь идет о правовом статусе фактического воспитателя в отношениях, связанных с наследованием по закону. В ГК РФ названное понятие отсутствует. СК РФ определяет фактических воспитателей как лиц, осуществлявших действительное (фактическое) воспитание и содержание несовершеннолетних детей, не включая в их число законных опекунов и приемных родителей (п. 3 ст. 96 СК РФ). При этом фактическим воспитателем может быть любой родственник или свойственник наследодателя, а также иное лицо, которое фактически несло на себе бремя материального содержания, моральной ответственности за воспитанника.

С этой целью необходимо:

1) включить в число наследников по закону фактических воспитателей;

2) отнести фактических воспитателей ко второй очереди наследования по закону

2

В круг наследников по закону должны входить не только близкие и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит соблюсти необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов семейных отношений, что, в свою очередь, является частным воплощением справедливости в праве.

Полагаем, что законодателю следует внести соответствующие дополнения в ГК РФ и СК РФ в части легальных определений понятий «мачеха», «отчим», «падчерица» и «пасынок», что обеспечит определенную предсказуемость и стабильность в правоприменительной практике

3

Полагаем, что некоторые положения иностранного законодательства могут быть заимствованы национальным законодательством. Представляется, что в условиях увеличения количества фактических браков закрепление за фактическими супругами наследственных прав является актуальным и будет служить защите их имущественных интересов. В частности, представляется целесообразным:

3.1. Закрепление в СК РФ понятия «фактический брак», его критериев, а также порядка заключения соглашения о вступлении в фактический брак. В этих целях ст. 10 СК РФ может быть дополнена ч. 3 следующего содержания: «Совместно проживающие и ведущие общее хозяйство мужчина и женщина вправе заключить соглашение о вступлении в фактический брак, определяющее их права в отношении имущества, приобретаемого в период их фактических брачных отношений. Соглашение о вступлении в фактический брак заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению».

3.2. Предоставление ограниченных квазинаследственных прав фактическим супругам в части предметов домашней обстановки, которые будут приобретены после заключения указанного соглашения. В этих целях ГК РФ может быть дополнен ст. 1150.1 «Права фактического супруга при наследовании» следующего содержания: "Фактический супруг является наследником предметов обычной домашней обстановки и обихода, приобретенных в период фактических брачных отношений с наследодателем, если данное право предоставлено ему в соответствии с заключенным соглашением о вступлении в фактический брак»

4

В российском правопорядке сторона по собственной воле не может избрать любой иск для защиты нарушенного права и интереса. Сообразно этому вещные права защищаются вещными (виндикационный и негаторный иски), а обязательственные - обязательственными (договорный, деликтный и кондикционный) исками. Конкуренция же исков должна быть прямо предусмотрена в гражданском законодательстве, в том числе в рамках обязательственных исков.

Таким образом, в ситуации, предусмотренной в п. 3 ст. 1117 ГК РФ, речь должна идти не только о неосновательном обогащении, но и о возможности виндицирования имущества либо возмещения имущественного вреда, вследствие чего требуется его законодательная редакция следующего содержания:

«3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами глав 20 и 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, а также возместить вред, причиненный наследственному имуществу, в соответствии с правилами главы 59 настоящего Кодекса»

5

Предлагаем дополнить п. 1 ст. 1117 ГК РФ абзацем третьим следующего содержания:

«К родителям, лишенным родительских прав, не переходит право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1156 настоящего Кодекса) после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, в случае смерти детей (братьев и сестер наследодателя) после открытия наследства, в отношении которых они не были лишены родительских прав или были восстановлены ко дню открытия наследства»

6

Полагаем, что абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК РФ должен быть изложен в следующей редакции: «По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали, но не позднее трех лет с момента, когда такой наследник получил право на принятие наследства, за исключением случаев непринятия наследства наследниками»

  1. 1 Сбитнева В.Н. Некоторые проблемы в правовом регулировании определения дееспособности завещателя по действующему наследственному праву России // Российская юстиция. – 2015. - № 11. – С. 15.

  2. 2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. – № 14. Ст. 1498.

  3. 3 Калугин Д.Е. Наследование по праву представления: новый взгляд // Нотариус. – 2016. - № 3. – С. 19.

  4. 4 Попова Л.И. Универсальное правопреемство при наследовании // Наследственное право. – 2014. - № 4. – С. 12.

  5. 5 Деханов С.А., Измайлова Н.А. Наследование по закону в зарубежных странах и некоторые коллизионные вопросы наследования // Бюллетень нотариальной практики. – 2012. - № 5. – С. 10.

  6. 6 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. – № 6. - Ст. 548.

  7. 7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. – № 14. - Ст. 1498.

  8. 8 Фоков А.П. О судебной практике по делам о наследовании // Российский судья. – 2015. - № 9. – С. 29.

  9. 9 Смирнов С.А. Основание наследования и основание призвания к наследованию: вопросы дифференциации понятий // Наследственное право. – 2014. - № 4. – С. 10.

  10. 10 Муртазина Г.М. Правовые проблемы института недостойных наследников // Юрист. – 2016. - № 21. – С. 45.

  11. 11 О судебной практике по делам о наследовании : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. - № 7.

  12. 12 Смирнова Ю.В. Гражданско-правовые гарантии права наследования // Нотариус. – 2015. - № 4. – С. 18.

  13. 13 Черемных Г.Г. Наследственное право России : учебник. - М.: Эксмо, 2016. - С. 98.

  14. 14 Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права : учебник для вузов. Лекции. - М.: Норма-Инфра-М, 2016. - С. 145.

  15. 15 Брючко Т.А. Раздел наследства в гражданском праве: вопросы теории и практики // Нотариус. – 2010. - № 6. – С. 42.

  16. 16 Кравчук А., Мелихов В.М. Правовой режим наследования (вопросы теории и практики) / под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - Волгоград: Панорама, 2015. - С. 10.

  17. 17 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век - 1917 год) / сост. д.ю.н., проф. В.А. Томсинов. - М.: БЕК, 2017. - С. 92.

  18. 18 Копеина С.А. История развития и становления института наследования в Российской Федерации, некоторых странах СНГ и Грузии в постсоветский период // Семейное и жилищное право. – 2011. - № 3. – С. 14.

  19. 19 Юшков С.В. Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение / под ред. О.И. Чистякова. - М.: Инфра-М-Норма, 2015. - С. 15.

  20. 20 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: Проспект, 2016. - С. 470.

  21. 21 Новицкая Т. Отмена наследования в первый год Советской власти // Советская юстиция. - 1989. - № 5. – С. 9.

  22. 22 Лиманский Г.С. Развитие советского наследственного права в 1918-1964 годы // История государства и права. – 2006. - № 4. – С. 7.

  23. 23 Блинков О.Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России (краткий исторический очерк) // Наследственное право. – 2012. - № 1. – С. 12.

  24. 24 Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс : учебник. - М.: Эксмо, 2016. - С. 29.

  25. 25 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 01 мая 2017 г. № 94-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. - № 18. - Ст. 2671.

  26. 26 Гражданское право : учебник. Ч. 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Юристъ, 2017. - С. 562.

  27. 27 Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: Инфра-М-Норма, 2016. - С. 11.

  28. 28 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. - М.: Инфра-М-Норма, 2016. - С. 8.

  29. 29 Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. - М.: Инфра-М-Норма, 2015. - С. 13.

  30. 30 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. Л.А. Окунькова. - М.: БЕК, 2015. - С. 114.

  31. 31 О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации : закон Российской Федерации от 05 июня 1993 г. № 5242-1 (в ред. от 03 апреля 2017 г. № 55-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. - № 15 (ч. 1). – Ст. 2140

  32. 32 Трапезникова А.В. Наследственное правоотношение: концепция и суть // Наследственное право. – 2012. - № 4. – С. 17.

  33. 33 Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права : учебник. Том 1. 2-е издание, стереотипное / отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2015. – С. 159.

  34. 34 Гатин А.М. Гражданское право : учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2016. – С. 215.

  35. 35 Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. – 2010. - № 1. – С. 12.

  36. 36 Маковский А.Л. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. - М.: Юрист, 2016. - С. 162.

  37. 37 Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарии законодательства и практика его применения. - М.: Статут, 2016. – С. 16.

  38. 38 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. от 03 июля г. № 361-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. - № 27 (ч. 2). – Ст. 4294.