Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

Введение

Данная курсовая работа посвящена изучению наследственного права. Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую популярность и остроту. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

На сегодняшний день к видам имущества, передающегося по наследству, относятся большее количество предметов, нежели раньше. Сейчас вы можете получить (отдать) в наследство не только автомобили, дачи и т.п., но и жилые дома и квартиры, предприятия, земельные участки. В связи с этим нормы наследственного права сейчас приобретают особую важность, по причине возникновения различного рода проблем.

Ряд проблем наследования возникает и в связи с участием граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Необходимо и усовершенствование института обязательной доли в условиях появления частной собственности.

Надо полагать, что роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы будет расти.

Наследственное право является под отраслью гражданского права. Как и все под отрасли и отрасли права оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.

Сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Целью исследования данной работы является раскрытие понятия объектов и субъектов наследственного права, видов наследственного права. За основу для написания курсовой работы были взяты такие нормативно-правовые документы как Гражданский кодекс Российской Федерации.

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Основные понятия наследственного права

Понятие наследование понимается как переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменённом виде как единое целое и в один и тот же момент если законом не предусмотрено иное. Под переход имущества как единого целого понимается переход принадлежащих наследователю на день открытия наследства вещей, иного имущества, а также имущественных прав и обязанностей. Так же, наследственное право регулирует и те отношения, сами по себе которые не являются наследственными. Такие отношения могут возникать еще до наследования, получается еще при жизни наследодателя. Как мы знаем, что предметом любого права являются общественные отношения, которые регулируются нормами данного права. Законом четко определено, что в состав наследства не входит: право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, личные не имущественные права и не материальные блага. Наследованием по своей гражданско-правовой природе понимается как преемство, хотя в странах англосаксонской системы права (США, Канада, Великобритании и др.)  при наследовании реализуется не преемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества работодателя. То есть, осуществляются сбор причитавшихся ему долгов, погашение его налогов оплата его долгов, иных обязанностей и т.д. Тем самым наследники получают право на чистый остаток. И все это происходит в рамках особой процедуры именуемой «администрированием» и протекающей под контролем суда.

ГК РФ четко регламентирует общие положения, относящиеся к наследованию (как правопреемству) в целом. Во-первых, выделяются само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, время, место открытия наследства, лица, который могут и лица, которые не могут призываться к наследованию.

Различные аспекты наследования регулируются частью третьей  ГК РФ (раздел  5 «Наследственное право») от 26 ноября 2001 г., введённой в действие с 1 марта 2006 г.[1]

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ под наследованием понимается как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследование не допускается законом или иными правовыми актами.[2] Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Для универсального правопреемства, которые определяют то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо как нечто цельное, единое. Институт универсального правопреемства при наследовании характеризуется следующими признаками:

1)универсальное правопреемство имеет место после смерти гражданина;

2) оно выражается в переходе вещей, иного имущества, а также числе имущественных прав и обязанностей, которые составляют наследственное имущество;

3) права и обязанности переходят от умершего к наследникам непосредственно, одновременно и в полном объеме;

4) при наследственном преемстве возникает правоотношение между наследниками и всеми другими лицами, которое в своем развитии проходит два этапа:

  • первый этап - это развитие наследственного правоотношения, которые начались с момента открытия наследства, завершается для наследника, призванного к наследованию, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется: наследник либо принимает наследство, либо не принимает его;
  • второй этап развития наследственного правоотношения для наследника, который принял наследство, длится с момента определения судьбы наследственного имущества (раздел его между наследниками, оформление наследственных трав и т.д.).

К наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Это значит, что наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). А также, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

1.2. Основания наследования

Согласно ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются: наследование по завещанию и наследование по закону.[3]

Определяющим является то, что наследование по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Действующий ГК РФ называет основания наследования в другом порядке, на первое место ставит наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логика законодателя справедлива и легко поддается объяснению. Российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, который распорядился в завещании своим имуществом на случай смерти.

Значимость наследования по завещанию детально регламентирована и нормативно подчеркнута: соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о наследовании по закону – 11.

Приоритетность как завещание, наследование закреплена сохраненной в действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Причем статья 1111 ГК, содержит это положение, а также распространяет его и на иные случаи, которые установлены данным нормативным актом. В качестве примера можно указать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).[4]

Учитывая значение завещания, необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, де правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них, принятие наследства, смерть гражданина то есть, объявление гражданина умершим и другие.

Гражданское законодательство определяет случаи, в то время, когда наследование по закону в отношении всего имущества или части имущества, возможно, при отсутствии завещания и в ряде случаев и при его наличии, когда:

1) суд признал завещание недействительным полностью, а также частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой признано недействительным завещание;

2) при завещании только части имущества, то она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам по закону. В таком случае предполагает одновременное наследование, как по закону, так и по завещанию. При этом, если наследник по завещанию наследники входят в круг по закону, то он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;

3) смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

4) наследник по завещанию не принял это наследство;

5) завещатель в своем завещании имеет место нарушение требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;

6) когда наследник по завещанию устраняется как недостойный от наследования.

Независимо от основания наследования как по завещанию или как по закону, важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина, то есть объявление его умершим.

Глава 2. Открытие и принятие наследства

2.1. Время открытия наследства

Значение правильного определения дня открытия наследства заключается в том, что нормами какого законодательства, которые действовали ранее актами или принятыми впоследствии, необходимо руководствоваться. Важно отметить, что круг наследников, а также порядок и сроки принятия наследства, в том числе состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе.

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается с наступлением определённых юридических фактов, такие как смерть гражданина а также объявление судом гражданина умершим.[5]

Момент смерти определяется из медицинских показаний необратимыми изменениями, которые произошли в мозге человека. Установления факта смерти и их порядок излагается в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, который утвержден приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. N 460. [6]Данный порядок соответствует общим принципам, которые установлены в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 “О трансплантации органов и (или) тканей человека”.[7] Смерть считается не наступившей, когда жизнедеятельность пока, что организма поддерживается всевозможными техническими средствами, такие как, использование аппарата искусственного дыхания. Так же должен решаться вопрос при оценке статуса субъектов, который подвергся воздействию низких температур, так называемому “замораживанию”, с целью возможного в дальнейшем исцеления от неизлечимых на нынешнем уровне развития медицины заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, поэтому наследство после него не открывается.

Объявление гражданина умершим регламентированы по правилам Гражданского кодекса. Согласно статье 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, в течение шести месяцев.[8] Военнослужащий или иной гражданин, который пропал без вести в связи с военными действиями, объявляется судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В соответствии с данным гражданским законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут заинтересованные лица, такие как другой супруг, родственники пропавшего без вести, также прокурор и другие лица.

В изложенных выше случаях, вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, днем открытия наследства является этот день. Однако, если объявления умершим гражданина, который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или которые дают основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе признать день его предполагаемой гибели, день смерти этого гражданина. Этот день и считается днем открытия наследства.

Факт смерти удостоверяется документом установленной формы – форма “Медицинское свидетельство о смерти”, утв. приказом Минздрава России от 07.08.98 №241.[9] Названное свидетельство выдается частнопрактикующим врачом или же медицинским учреждением. На основании данного документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнему месту жительства, месту обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, месту наступления смерти, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Если смерть наступила на судне, в самолете, в поезде и т.п., регистрация смерти может быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где отсутствует органы загса, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти (ст.64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»).[10] В свидетельстве указывается дата смерти гражданина. День смерти наследодателя необходимо в данном случае устанавливать исходя из даты, который указан в свидетельстве о смерти, который выдался органом загса.

Как отмечают исследователи, в практике нередко возникают ситуации, где граждане, являются наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня.

Со временем открытия наследства, которым согласно ст. 1114 ГК РФ признается день смерти наследодателя, закон связывает определение:

  • круга наследников, которые призваны к наследству;
  • состава имущества по наследованию;
  • начала исчисления сроков на принятие наследства или же отказа от него наследниками; момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя;
  • момента, кода возникли права наследников на наследственное имущество;
  • срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

В случае объявления умершим гражданина, который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, но при этом указав соответствующую дату в судебном решении. По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,  в течение шести месяцев. [11]Не открывается наследство после лиц, которые пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы, для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства).

В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых опросят в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать положения ст. 46 ГК РФ, который определяет последствия явки гражданина, объявленного умершим. [12]В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, который объявлен умершим, суд отменяет соответствующее решение. Независимо от времени своей явки гражданин имеет право потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, если к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключением являются денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день согласно п. 2 ст. 1 114 ГК РФ они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).[13]

Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства согласно правилам ст. 192 ГК РФ следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабри указанного года.

Если открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то особое значение приобретают место и время открытия наследства.

2.2. Место открытия наследства

Значимым является, наряду с временем открытия наследства так же, определение места открытия наследства.

Место открытия наследства играет важнейшую роль для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, так как:

а) нотариус принимает только по месту открытия наследства, документы такие как, заявление о принятии наследства или же об отказе от наследства, так же принимает претензии от кредиторов наследодателя и меры к охране наследственного имущества;

б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;

в) кредиторы вправе предъявить исковое заявление в суд с претензией или в нотариальную контору по месту открытия наследства.

В статьи 1115 ГК РФ указано, что последнее постоянное место жительства наследодателя является местом открытия наследства, возможно такое, что место неизвестно, то его нахождения имущества или место основной части.[14]

Стабильностью наследственных правоотношений является достоверное определение места проживания. Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, потому что с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям и определение нотариуса, к которому необходимо:

1) наследникам подавать заявление о принятии его или же об отказе от наследства;

2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

4) обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.

Доказательствами места открытия наследства являются справки местных администраций, жилищно-коммунальных органов, отделений милиций и справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может быть подтверждено:

  • выпиской из домовой книги;
  • справкой адресного бюро;
  • справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу;
  • копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, которая заполняется работником загса на основании данных паспорта о расписке умершего.

Если же невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, то нотариус в подтверждение этого факта потребует справку соответствующего муниципального органа о выбытии наследодателя с постоянного места жительства в другой населенный пункт и справку адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте, а также решает вопрос о возможности выдачи свидетельства по месту нахождения наследственного имущества, то есть его основной части. С данной целью нотариус истребует  справки местных администраций или жилищно-коммунальных органов о месте нахождения имущества наследодателя.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, которые проходили службу за границей и не имели на территории РФ постоянного места жительства, тогда определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или же его основной части. В данном случае нотариус истребует справку из военкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительств в России он не имел и находился за границей.

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, который постоянно проживал за границей, имеет возможность выдать консул РФ, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.

Согласно 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство, в случаи когда он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о его принятии или же когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом.[15] Эти действия должны быть совершены в течение полу года со дня открытия данного наследства.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ наследники, которые пропустили срок для принятия наследства, имеют возможность быть включенным в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии, где согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.[16] Норма ст. 1155 ГК РФ не применяется, в то время, когда срок пропущен единственным наследником или же когда все наследники пропустили данный срок. Может быть, если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит данный срок, наследник имеет право в любое время обратиться в нотариальную контору чтобы получить свидетельства о праве на наследство.

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, которые подтвердились принятием наследства, следует иметь в виду любые действия наследника по распоряжению, управлению и пользованию данным имуществом, а также поддержанию его в надлежащем состоянии или же уплату налогов, страховых взносов, а также других платежей, взимания квартплаты с жильцов, которые проживали в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, которые предусмотрены ГК РФ, или погашение долгов наследодателя и т.п.

Доказательством фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом являются:

  • справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал все соответствующие налоги;
  • справка жилищно-коммунального органа или же местной администрации о том, что данный наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с ним, или же о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение полугода со дня открытия данного наследства;
  • справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследственным недвижимым имуществом;
  • иные документы, которые свидетельствовали о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.

В ст. 1156 ГК РФ предусмотрен переход права, то есть наследственная трансмиссия, на принятие наследства. Если же наследник, который был призван к наследованию по закону или же по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный шестимесячный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.

Наследник, который вступил во владение или же управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, то он не вправе распоряжаться наследственным имуществом, то есть продавать, закладывать и т.п., до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения наследуемым свидетельства о праве на наследство. Наследник имеет право производить за счет наследственного имущества следующие расходы:

  1. на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни и на его похороны, а также на обустройство места захоронения;
  2. на содержание граждан, которые находились на иждивении наследодателя;
  3. на удовлетворение претензий по заработной плате, а также претензий, приравненных к ним;
  4. по охране наследственного имущества и по управлению им, а также на публикацию сообщения о вызове других наследников.

Глава 3. Наследование по закону и по завещанию.

3.1. Наследование по закону

Гражданское законодательство РФ устанавливает два вида основания наследования. В соответствии со статьей 1111 ГК РФ наследование осуществляется по закону или по завещанию.[17] Под наследованием по закону понимается, наследование на условиях и в порядке, которые указаны в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью.

Статьями 1142-1145 Гражданского кодекса РФ регламентируется очередность в новом кодексе, где указано, что наследниками первой очереди по закону являются супруг, дети и родители наследодателя. Внуки наследодателя, а также их потомки наследуют по праву представления.

Бывает, что наследников первой очереди нет, то наследниками второй очереди по закону являются полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, а также являются бабушка и дедушка, как со стороны матери, так и со стороны отца. Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя, то есть племянники и племянницы наследодателя, которые наследуют по праву представления.

При отсутствии наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя, то есть дяди и тети наследодателя, а также наследниками могут являться двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди (регламентировано статьями 1142 – 1144 ГК РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, которые не относятся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, которые отделяют родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. В соответствии с вышеизложенным, призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прабабушки и прадедушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя, то есть двоюродные внуки и внучки, а также родные братья и сестры его дедушек и бабушек, то есть двоюродные дедушки и бабушки; в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, то есть двоюродные правнуки и правнучки, дети его двоюродных братьев и сестер, ими являются двоюродные племянники и племянницы, а также дети его двоюродных дедушек и бабушек, то есть двоюродные дяди и тети. Если нет наследников предшествующих очередей, то к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются падчерицы и пасынки, а также мачеха и отчим наследодателя.

Наряду с изложенным наследодателю предоставляется право в конкретных пределах самостоятельно распорядиться своими обязанностями и правами, которые переходили по наследству. При наследовании по завещанию наследодатель может сам в соответствии с законом определять круг лиц, которые станут его правопреемниками и условия и порядок будущего правопреемства. Такое распоряжение наследодателя принадлежащими ему правами и обязанностями на случай своей смерти, который сделан в установленной законом форме, называется завещанием. Раскроем понятие «завещание» более подробно, итак завещанием называется акт, скажем так, односторонней воли, которая определяет судьбу правоотношений, точнее гражданских, лица на случай его гибели (смерти). Оно составляется только в письменной форме, обязательно должно быть удостоверено нотариусом, а также другим уполномоченным (законным) лицом. Завещание может составляться одним гражданином неограниченное количество раз и смотря с хронологической точки, все предыдущие составленные завещания автоматически аннулируются с каждым составленным новым актом, и завещатель имеет право, не уведомлять лиц, которые входили в число наследников предыдущего завещания. Законом предусмотрено, что завещание можно оспорить, в том случае, если оно ущемляет права нетрудоспособных родственников наследодателя, эти родственники имеют право на обязательную долю в наследстве и она не должна отменятся завещанием. Если, завещание составляется недееспособным лицом, то это завещание не имеет никакой юридической силы. На момент составления завещания, человек должен быть дееспособным в полном объеме, то есть гражданин должен достичь восемнадцати лет, бывают и исключения, такие как эмансипация гражданина или вступление им в брак до восемнадцати лет. Так как, завещание является сделкой односторонней, то она не может совершаться через представителя, даже если имеется доверенность на наследодателя, а также родители и опекуны. Также противодействует по закону то, что завещание не может совершаться двумя и более наследодателями.

В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, а наследование по завещанию реже. Причины разные, и одна из причин это, некоторые даже не задумываются о дальнейшей судьбе имущества, которая им принадлежит, они считают, что наследники сами разберутся между собой, а другие просто напросто не успевают составить завещание.

Наследование по закону имеет место в случае, если:

– завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей;

– не составлено завещания;

– наследник по завещанию отказался принять наследство;

– завещание признано недействительным;

– наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

После того, как открыли наследство, наследники приобретают право наследования. Для принятия наследства требуется желание наследника на наследство. Не возможно принять наследство с оговорками или условием. В соответствии со статьей 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется с подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. [18]Законодательство может предусматривать и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во  владение наследственным имуществом. Рекомендуемые действия должны исполниться в течении полугода со дня открытия наследства.

Нетрудоспособные лица, которые находились на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, не входят в первый и второй круг наследников, но относятся к числу наследников по закону. Если есть наследники, то иждивенцы наследуют наравне с наследниками очередью, которая призывается к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если же ко времени открытия наследства нет в живых этих наследников, но у них есть дети, то они автоматически становятся наследниками их родителей. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, которые состояли на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию.

Здесь необходимо разобраться на понятиях «иждивенство» и «нетрудоспособность». Нетрудоспособность лица может быть признана состоянием здоровья или же возрастом. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, которые достигли 55 лет, мужчины, достигшие 60 лет, а также лица, которые не достигли 16, а учащиеся – 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и III групп. При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или которые являются инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения установленного возраста или же получения инвалидности. Надо также отметить то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях, права считаться «нетрудоспособным» не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

Нетрудоспособность, которая связана с возрастом, проверяется по паспорту, свидетельству о рождении, а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет необходима также и справка учебного заведения; нетрудоспособность же, связанная с состоянием здоровья проверяется по пенсионной книжке или же справке ВТЭК.

Теперь предстоит разобраться с понятием «иждивение». Закон РФ «О государственных пенсиях в РФ» в  ст. 53 определяет иждивенцев как членов семьи умершего, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него помощь, которая была для них постоянным, а также основным источником средств к существованию. [19] Следуя из этого, нерегулярная, незначительная материальная, эпизодическая, помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Иждивенец не обязательно должен был проживать с завещателем. Делаем вывод, что иждивенцем может быть признан гражданин, который жил отдельно, но получал от наследодателя постоянную материальную помощь, которая являлась для него основным и постоянным источником средств к существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица и состоявшие в родстве с наследодателем, то есть нетрудоспособные дед, бабка, братья или сестры и прочие.

Доказательством факта нахождения на иждивении являются следующие документы:

– справка жилищно-эксплуатационной организации;

– справка местной администрации;

– справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев;

– решение суда об установлении факта нахождения на иждивении;

– справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Доказательством же факта нетрудоспособности иждивенца, которая связана с возрастом, может служить паспорт, свидетельство о рождении, а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет служит справка из учебного заведения. Нетрудоспособность по состоянию здоровья может быть подтверждена справкой ВТЭК или пенсионной книжкой.

3.2. Наследование по праву представления

Статья 1146 ГК РФ устанавливает порядок наследования по праву наследования:

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим детям в случаях, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и должна делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.

3.3. Особенности наследования по завещанию

На сегодняшний день в Российской Федерации все чувствуется рост тенденции играющей роли завещания, где определяется судьба в дальнейшем наследства после смерти ее собственника. Любой житель России имеет право написать завещание, где может указать свое имущество, а также его часть, такие как предметы домашней обстановки или обихода. Составить завещание наследодатель может одному и более лицам, которые входили и не входили в число родственников, также наследство можно завещать государству, общественным, в том числе кооперативным организациям. Заметим, что имеет место быть в силу этой же статьи Гражданского кодекса наследодатель имеет право в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону.

Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия “завещание”. В нашей литературе и в интернет сайтах наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, которая выражает личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем».

Что касается завещаемого наследства, то собственник имеет право завещать и распоряжаться только своим имуществом. Действительность завещания относительно оговоренной в нем наследственной массы определяется только на момент открытия наследства, и, сделав завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин не лишен права распоряжаться этим имуществом: например, продавать или дарить его по своему усмотрению.

В статье 11224 ГК РФ можно ознакомиться с тем, что завещание составляется письменно, где указывается время и место составления, подписывается собственноручно и обязательно удостоверяется нотариусом.[20]

Можно сделать вывод, что завещание- это письменный документ. Законом не предусмотрено, что его можно составить устно и доказывать факт завещания в суде, если наследодатель высказал свое усмотрение насчет имущества в устной порядке, хотя возможно при этом присутствовали свидетели.

Важное значение имеют указанные в завещании место и время его составления. Нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не менее, законодательством России предусмотрены конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может быть и не соблюдена в силу тех или иных обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с учетом требований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным.

Характеризуя порядок нотариального удостоверения завещаний (ст. 1125 ГК РФ), необходимо учитывать следующее:

  • нотариус может удостоверить завещание лишь полностью дееспособных граждан. Безусловно, при этом нотариус должен установить личность завещателя на основании паспорта или других документов, которые исключают любые сомнения относительно личности завещателя. Примером может послужить, военный билет офицера, водительское удостоверение и прочие. Закон возлагает на нотариуса и проверку дееспособности завещателя. В данных случаях он вправе задавать завещателю некоторые вопросы, которые необходимы для удостоверения дееспособности гражданина, а также запросить сведения из суда, потом направить документ на экспертизу и после проделанных проверок, совершить иные действия, а в необходимых случаях вправе отложить удостоверение завещания, сроком не более одного месяца со дня вынесения им постановления об этом;
  • после того, как нотариус полностью удостоверился в дееспособности гражданина, при составлении завещания нотариус разъясняет завещателю правила об обязательной доле, о чем указывается в тексте завещания (перед подписью завещателя);
  • после этого, завещание вслух зачитывается нотариусом завещателю, иным участникам процедуры и оно подписывается завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению, но обязательно в его присутствии и в присутствии нотариуса, завещание может подписать иной гражданин, указав причины, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно завещателем, который обратился за удостоверением завещания. Следует напомнить, что удостоверение завещания через представителя не допускается;
  • нотариус не имеет право удостоверять завещание, которые имеют подчистки, приписки, а также зачеркнутые слова, иные неоговоренные исправления, а также документы, которые исполнены карандашом. Текст завещания должен быть подписан четко и ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилия, имя, отчество граждан, их адреса должны быть подписаны полностью;
  • нотариус не вправе удостоверять завещание на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих родственников, таких как родителей, детей, внуков. В случае, когда в соответствии с законодательством завещание должно быть удостоверено в определенной нотариальной конторе, место удостоверения завещания определяется в порядке, которая устанавливается Минюстом России;
  • нотариус отказывает в удостоверении завещания, если: это противоречит закону; завещание должно быть удостоверено другим нотариусом; завещатель – лицо недееспособное; завещание не соответствует требованиям закона; в иных случаях, установленных законом;
  • после все проделанных действий, удостоверенное нотариусом завещание регистрируется в специальном реестре. Форма реестра удостоверительных надписей на завещании установлена Минюстом России;
  • если завещатель сам составил проект завещания, нотариус обязан разъяснить смысл и значение подготовленного им проекта и проверить, соответствует ли его содержание действительной воле и намерениям завещателя, а также не противоречит ли оно закону.

В части содержания завещания ГК РФ предусматривает, что каждый гражданин может завещать свое имущество по своему усмотрению, то есть составить завещание, основное содержание которого состоит в назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Кроме того, завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение права наследования может быть выражено завещателем двояким способом:

1) путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;

2) путем умолчания о ком-либо из наследников.

Однако, предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками.

Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную наследственную долю, прописано в статье 1149 ГК РФ, и так к их числу относит:[21]

  • нетрудоспособных наследников по закону первой очереди , таких как несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, в них входят в том числе и усыновленных, нетрудоспособного супруга, родителей или усыновителей;
  • нетрудоспособных иждивенцев.

Таким образом, вышеперечисленные необходимые наследники несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, а также нетрудоспособные супруг, родители или усыновители и иждивенцы умершего, наследуют независимо от содержания завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Перечисленные выше лица имеют право на обязательную долю даже независимо от распределения наследства между наследниками указанные в завещании. И даже в тех случаях, когда собственник устранил их от наследования, они имеют право на обязательную долю. Для определения размера обязательной доли учитываются все наследники по закону на момент открытия наследства (а не на день составления завещания, как ошибочно думают многие) , в том числе лишенные завещателем права наследования. Размер обязательной доли определяется с учетом стоимости наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. При нарушении права наследников на обязательную долю в наследстве завещание в этой части признается недействительным.

Интересным представляется возможность отмены и изменения завещания. В соответствии со ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, при этом не указывая причины его отмены или изменения.[22] Для отмены или изменения завещания не требуется согласие лиц, которые назначены наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменять его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, которая установлена настоящим Кодексом для совершения завещания.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое же завещание.[23]

Завещательным распоряжением в банке (статья 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

3.4. Особенности наследования некоторых видов имущества

3.4.1. Наследование жилых помещений

Интересно, но главной особенностью наследования недвижимого имущества является то, что право на принятое наследство, в том числе на жилое помещение, у наследника возникает именно со дня открытия данного наследства. Это не зависит ни от времени его фактического принятия, ни от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.

Чтобы получить наследство, претенденты определяются по закону и по завещанию. По закону это тогда, когда наследники распределены по группам, которые призываются по очереди , первая вторая и так до седьмой очереди.

Наследственная масса- это то, что получает наследник после принятия наследства. В статье 1168 ГК РФ можно прочитать про все особенности раздела имущества, таких как жилой дои и квартира, если они включены в состав завещания, их раздел по натуре невозможен. Если наследники проживали в наследуемом помещении и кроме данного места жительства они не имеют других жилых помещений, то у них есть преимущество перед другими наследниками.

Существует алгоритм действий, в первую очередь наследник должен обратиться к нотариусу, написать заявление и подать необходимые документы, оплатить государственную пошлину и услуги нотариуса. После проделанных действий наследник получает свидетельство о праве на наследство.

Перечень нужных документов для того получить наследство:

- в первую очередь это свидетельство о смерти, выданная на основании медицинского заключения или же органами ЗАГСа, наследодателя;

- дальше следует паспорт заявителя;

- а также справка с последнего места жителя наследодателя;

- завещание, свидетельство о рождении, о браке, об усыновлении и т.д., то есть документ, который подтверждает приоритетное право а получение наследства;

- справки, акты, выписки, которые устанавливают право собственности наследодателя на наследуемый объект;

- и наконец отчет о проведении рыночной оценки имущества, а также справка о кадастровой стоимости наследства.

Нотариусы исходят из того, что жилые помещения включаются в наследственную массу на основании правоустанавливающих документов, если они до 31 января 1998 г. прошли регистрацию в БТИ, а государственную регистрацию (после 31 января 1998 г.) – в учреждениях юстиции. Бывает и такое, что если регистрация не была пройдена, то это имущество включается в наследственную массу лишь по решению суда. При этом наследники не лишены права обратиться в суд с заявлением об установлении факта владения наследодателем жилым домом на праве собственности или о признании за ними как наследниками права собственности на жилой дом.

Если квартира приватизирована гражданином и права на нее оформлены при его жизни, то наследование происходит в общем порядке. Однако на практике возможны ситуации, когда заявление о приватизации квартиры подано при жизни гражданином, но до оформления документов о приватизации и государственной регистрации права собственности на приватизированную квартиру гражданин умер.

В том случае, если наследодатель выразил еще при жизни волю чтобы приватизировать помещение и не отозвал его, поскольку по причинам, которые не зависели от него, он не имел возможности соблюсти все порядки при оформлении документов на приватизацию. Одна из проблем наследования приватизированных жилых помещений возникла в связи с оформлением приватизированных жилых помещений в общую совместную собственность. Так, статья 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» в редакции, действовавшей до 31 мая 2001 года, предусматривала для участников приватизации жилого помещения возможность права выбора вида собственности: совместная или долевая.

Федеральным законом от 15 мая 2001 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» исключено из статьи 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» указание на предоставление участникам приватизации жилого помещения права выбора вида собственности, это общая совместная и долевая.[24]

Если законодательством установлено, что возможна приватизация в совместную собственность, когда собственниками выступают супруги и члены крестьянского или фермерского хозяйства Данное уточнение вступило в силу лишь с момента опубликования Закона от 15 мая 2001 г., т.е. с 31 мая 2001 г. и до указанного момента многими гражданами, которые не являвшимися супругами, жилые помещения уже были приватизированы в совместную собственность.

Федеральный Закон от 26 ноября 2002 г. № 153-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»[25] внес определенность в регулирование отношений, которые возникли при приватизации жилых помещений, оформленных до 31 мая 2001 г. в общую совместную собственность ее участниками, не являющимися супругами или членами крестьянского (фермерского) хозяйства. Данный Федеральный закон дополнил Закон РФ «(О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» новой статьей – 3.1, предусматривающей, что в случае смерти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 года, определяются доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в том числе и доля умершего. При этом указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение, признаются равными.

3.4.2. Наследование земельных участков

Земельный участок обладает такими признаками, как общие границы, размер и местонахождение, так же земельный участок можно отнести к недвижимым имуществом и ресурсом природным, которая обеспечивает жизнедеятельность людей и в соответствии с этим, земельный участок находится под государственной охраной. Наличие земли - это и есть признак благосостояния земли, где можно взводить жилые дома и дачные домостроения, которые используют в дальнейшем для садоводства, возможно и для огородничества и занятие сельским хозяйством.

В состав наследуемого имущества может входить земельный участок, если она принадлежала наследодателю на праве собственности и для его принятия не требуется специальное разрешение. Наследнику переходит права, а также почвенный слой, деревья и лесные массивы.

Так же существуют два вида наследования, это по закону и по завещанию. Земельные участки имеют самые разные целевые назначения, которые разрешены режим использования и охраны, ограничения по предельному размеру. Особенности, связанные с целевым назначением, разрешенным режимом использования, должны учитываться. Например, земельный участок окажется в собственности иностранного гражданина или лица без гражданства, которым они не вправе обладать, то предусматривается соответствующий порядок отчуждения такого участка.

При этом предусматриваются особые правила наследования определенных земельных участков.

Законом « О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» установлено, что «садовые, огородные и дачные земельные участки, предоставленные гражданам на праве пожизненного наследуемого владения, наследуются по закону». Делаем вывод, что наследование таких земельных участков по завещанию запрещено.

Есть некоторые особенности в отношении земельных участков крестьянских и фермерских хозяйств. В соответствии со ст.258 ГК РФ земельный участок такого хозяйства разделу не подлежит, кроме случаев прекращения крестьянского хозяйства. [26]Из этого делаем вывод что, если наследников права пожизненного наследуемого владения несколько, а участок разделу не подлежит, то решается вопрос о переходе права пожизненного наследуемого владения земельным участком к одному из наследников и выплате остальным компенсации их доли.

Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства о праве на наследство.

Если же право на участок принадлежит более двум лицам, в качестве наследства выступает доля в праве общей собственности на земельный участок.

В подпункте 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ написан принцип единства судьбы земельных участков и туго связанных с ними объектов, следуя из этого, все подобные объекты следуют судьбе земельных участков, бывают исключения где, установлены федеральными законами. [27]Таким исключением можно являться раздел Гражданского кодекса РФ «Наследственное право», нормы которые не содержат каких-либо ограничений по распоряжению гражданином на случай своей смерти строениями и земельными участками.

Поэтому завещание остается действительным когда, завещатель по своему усмотрению сделал отдельные распоряжения по поводу земельного участка, а также строения на нем.

Наследование земельного участка более двух наследников ведет к образованию обшей долевой собственности (ст. 1164 ГК РФ). При этом имеет место допуска раздел земельного участка, но с условием сохранения его целевого назначения, что, в свою очередь, возможно, если будет соблюден минимальный размер участка, соответствующий его назначению.

В пункте 2 ст. 1182 ГК РФ изложено на рассмотрение преимущественное право, учитывающаяся в случае невозможности раздела земельного участка. В отличие от порядка наследования предприятия нормы данной статьи не содержат указания на лиц, которые имеют преимущественное право при наследовании земельного участка, делаем вывод, что имеет место быть использования нормами статьи 1168 ГК РФ.[28]

В первую очередь такое право имеет наследник, который обладает совместно с умершим правом общей собственности на спорный земельный участок, независимо от размера долей его и наследодателя. В следующую очередь преимущественное право предусмотрено для того из наследников, в чьем пользовании находился земельный участок, но также при условии, что участок в целом принадлежал наследодателю и никто из других наследников при жизни наследодателя им не пользовался.

Согласно ст. 1170 К РФ, соответствующая компенсация другим наследникам со стороны лица, претендующего на земельный участок, должна быть полной и предварительной.

В некоторых случаях, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение наследуемого земельного участка или не имело место быть пользования этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

3.4.3. Наследование предприятия

Обозначение «предприятие» используется в гражданском праве применительно как к объектам, так и субъектам права. Гражданский кодекс РФ признает одним из видов юридических лиц унитарные, государственные, муниципальные, а также казенные предприятия (ст. 113-115). Вместе с этим тот же термин применяется для обозначения определенного объекта права. В данном значении речь идет о предприятии в ст. 132 ГК и в таком значении предприятие является объектом наследования.

В данном случае под предприятием понимается имущественный комплекс, которая включает в себя сооружения, земельные участки, здания, продукцию, инвентарь, сырье, права требования, долги, а также права на обозначения, которые индивидуализировали предприятие, услуги и работы, включающая в себя фирменное наименование, а также товарные знаки и знаки обслуживания, его продукцию и другие исключительные права.

Согласно ст. 132 Гражданского кодека РФ, как объект гражданских прав, предприятие является имущественным комплексом, которая включает в себя:

  • участки земли, а также строения;
  • предметы производственного назначения, в том числе оборудование;
  • денежные средства;
  • продукцию и сырье;
  • средства индивидуализации, то есть товарный знак, а также коммерческое обозначение и фирменное наименование;
  • права требования погашения долга;
  • задолженности;
  • другие виды имущества и исключительные права.

Предприятие является объектом как вещных прав, в первую очередь права собственности, так и объектом обязательственных отношений, купли-продажи, аренды и т.д. В целом она рассматривается как разновидность недвижимости. Поскольку возможно право собственности гражданина (физического лица) на предприятие как имущественный комплекс, то возможно и его наследование. Вместе с этим действующее законодательство о наследовании не учитывает особенностей наследования предприятия.

Так, вопросы наследования предприятий в части 3 ГК регулируются только в самом общем виде. В соответствии со ст. 1178 ГК наследник, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, либо коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия при условии соблюдения правил ст. 1170 ГК РФ.[29] Эта статья предусматривает выплату компенсации наследникам в случае, когда наследственное имущество (в данном случае предприятие), о преимущественном праве, на получение которого заявляет наследник, несоразмерно наследственной доле этого наследника.

В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, которая входит в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, который принял наследство, в состав которого входит предприятие.

Наследование предприятия осуществляется по общим правилам, однако при этом необходимо учитывать специфику наследуемого имущества. В частности, в связи с тем, что предприятие рассматривается как разновидность недвижимости переход прав на него подлежит государственной регистрации. Так, в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним свидетельство о праве на наследство является одним из оснований для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом в соответствии с п. 1 и 2 ст. 22 указанного Закона государственная регистрация прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, входящие в состав предприятия как имущественного комплекса и сделок с ними осуществляется в учреждении юстиции по регистрации прав в месте нахождения данных объектов. В то же время регистрация прав на предприятие в целом и сделок с ним должна проводиться в месте регистрации предприятия как юридического лица. Состав имущества предприятия не является фиксированным: одни виды его отчуждаются, другие приобретаются, что отражается в балансе предприятия. Движение имущества предприятия отражается в бухгалтерской отчетности и подытоживается за определенный период времени (месяц, квартал и т.д.).

Таким образом, чтобы фактически вступить в наследство, необходимо начать осуществлять управление предприятием. Однако вполне возможна ситуация, когда управление предприятием осуществлял не сам собственник, а наемный менеджер, с которым был заключен контракт. Следовательно, речь идет об отстранении этого менеджера от выполнения своих обязанностей в нарушение условий контракта. Решение этого вопроса требует дополнительной правовой проработки.

Заключение

Таким образом, все основные положения наследственного права закреплены в 3 части ГК РФ. Их можно определить таким образом:

  • наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в один и то же момент в неизменном виде как единое целое;
  • в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, другое имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, которые неразрывно связанные с личностью наследодателя;
  • ГК РФ выделяет два основания наследования, закрепляющие основные принципы наследования по завещанию и по закону;
  • наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, предприятия, земельные участки, вещи ограниченные в обороте, государственные награды и др. обладает своими особенностями.

Считаю, что нужно отметить, что нынешнее законодательство о наследовании строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой. Вообще все последующее развитие наследственного права как в советский так и в постсоветский период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в начале двадцатого века. В частности, происходит расширение круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящего по наследству имущества.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008);
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (ред. от 27.12.2009)(с изменениями и дополнениями, вступающим в силу с 01.04.2010);
3. Федеральный Закон от 26 ноября 2002 г. № 153-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации», «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
4. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека», Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации – 14 января 1993 г. – №2. – Ст. 62;
5. Абова Т.Е. Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, ч.3, издательство «Юрайт», 2005;
6. Барщевский М.Ю. Наследственное право,2006;

7. Учебник «Гражданское право», под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого, издательство проспект, 2006;
8. Зенин И.А. «Гражданское право Российской Федерации», 2007 г.;
9. Кабатов В. «Новое в наследственном праве России», «Государство и право», 2009 г.;
10. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова). – «Юрайт-Издат», 2005 г.
11. Костычева А. – «Наследование по завещанию». Бюллютень нотариальной практики, 2009 г.;
12. Крылова З. Новеллы наследственного права в части третьей ГК РФ Российская юстиция, 2002г.;
13. Манылов И.Е. « Наследование жилых помещений», 2007 г.;
14. Михайлова, И.А. «Новеллы наследственного права: проверка временем», Журнал «Наследственное право», 2008 г.;
15. Мусаев Р.М. «Некоторые особенности наследственных правоотношений», 2005 г.;
16. Рассолова Т.М. «Гражданское право» , издательство Юнити (UNITY), 2010 г.;
17. Ростовцева О.Н. «О некоторых новеллах наследственного права». К принятию третьей части Гражданского кодекса РФ, журнал Российского права, 2002 г.;
18. Саломатова Т.В. «Наследование по завещанию и по закону», «Защита наследственных прав в суде», 2005г.;
19. Суханов, Е.А. «Гражданское право», 2005 г.;
20. Телюкина М.В. Комментарий к разделу 5 Гражданского кодекса РФ, «Законодательство и экономика», 2002 г.;
21. Эйдинова Э.Б. «Наследование по закону и по завещанию», изд. ЮНИТИ-ДАНА, 2007 г.;
22. Ялбулганов А.А. !Правовой статус земельного участка», изд. Система ГАРАНТ, 2006 г.

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008)

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001, ст. 1110

  3. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1111

  4. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001г. п.1 ст. 1158

  5. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1113

  6. Приказ Минздрава России от 20.12.2001 г. №460

  7. ФЗ РФ от 22.12.1992 г. №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»

  8. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 45

  9. Приказ Минздрава России от 07.08.1998 №241

  10. ФЗ РФ ст. 64-68 «Об актах гражданского состояния»

  11. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 45

  12. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 46

  13. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. п. 2 ст. 1114

  14. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1115

  15. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1153

  16. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1155

  17. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1111

  18. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1153

  19. ФЗ РФ «О государственных пенсиях в РФ» ст. 53

  20. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1124

  21. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1149

  22. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. ст. 1130

  23. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. с. 1129

  24. ФЗ РФ от 15.05.20011 г. №54 «О внесении изменений и дополнений в ГК РФ»

  25. Федеральный Закон от 26 ноября 2002 г. № 153-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»

  26. ГК РФ от 26.11.2001 г. ст. 258

  27. Земельный кодекс РФ п.5 ст.1

  28. ГК РФ от 26.11.2001 г. ст. 1168

  29. ГК РФ от 26.11.2001 г. ст. 1170