Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и сущность наследовaния.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Исторические источники свидетельствуют, что позиции по поводу наследования менялись. Существовали периоды, когда наследование было отменено вовсе, либо приоритетным выступало одно основание наследование. Однако общепризнанно, что постепенно сформировалось исключительно два варианта регулирования наследственного правопреемства: по за­вещанию и без такового (по закону).

На современном этапе можно констатировать, что с началом государственной независимости Российской Федерации начался прогрессивный этап в развитии правовой системы. Произошедшие экономические, политические преобразования позволили открыть возможности сплочения норм отечественного права с романо-германской семьей. Подобное сближение произошло не только в отношении внешней формы права, но и по непосредственному содержанию современных норм всех отраслей права России как действительно правового государства. В России создано практически совершенное наследственное право, подвергающееся редким коррективам. При принятии третьей части кодифицированного акта, одновременно с рецептированием ведущих правил регулирования отношений в наследовании прежних исторических периодов, были предприняты радикальные меры по изменению норм наследственного права. Данные коррективы коснулись обоих оснований наследования, в особенности – наследования по закону. Были утверждены правила о существенном изменении числа наследственных очередей, в связи с чем, уменьшены основания перехода благ государству в качестве выморочных.

Актуальность курсовой работы заключается в том, что вопрос о судьбе имущества после смерти лица всегда носит важный характер. Имущество после смерти лица переходит в порядке наследования. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке правопреемства, а именно перехода обязанностей и прав от наследодателя и наследнику.

Предметом исследования курсовой работы является законодательство Российской Федерации, закрепляет и регламентирует институт наследования в гражданском праве.

Объектом исследования курсовой работы являются общественные отношения, возникающие по поводу исследования института наследования в гражданском праве.

Методологическую основу курсовой работы составляют такие методы исследования как:

1) общенаучные (анализ и синтез, аналогия, индукция и дедукция, абстрагирование и наблюдения);

2) специально-научные (технико-юридический, сравнительно-правовой);

3) другие методы исследования.

Новизна исследования заключается в том, что в курсовой работе предпринята попытка комплексного изучения действующего российского законодательства, регламентирующего институт наследования в гражданском праве.

Исследованием проблемы занимались такие общественные деятель и ученые, как: Алексеев С.С., Бессараб Н.С., Волкова Т.А., Гришаев С.П., Малышева Е.М., Смоленский М.Б., Тимошин Ю. В. и другие.

Практическая значимость исследования заключается в том, что проведенное исследование в данной работе, дополняют и развивают ряд положений современной науки гражданского права.

Целью курсовой работы является исследование и изучение института наследования в гражданском праве.

Для достижения этой цели необходимо рассмотрение и разрешение следующих задач:

1) рассмотреть и раскрыть понятие и сущность наследования;

2) рассмотреть и исследовать особенности наследственных отношений;

3) исследовать и изучить наследование по завещанию;

4) рассмотреть и исследовать наследование по закону;

5) раскрыть и изучить наследование отдельных видов имущества.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Понятие и сущность наследования

Необходимо отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется в российском государстве.[1]

Прежде всего, необходимо определить, что из себя представляет наследование. Наследование представляет собой переход прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. В тоже время правопреемник становится на место своего предшественника во всех правоотношениях, к которым применяется правопреемство.[2]

В соответствии с пунктом 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке правопреемства.[3]

В мировой юридической доктрине и практике имеют место два основных подхода к определению сущности наследования:

1) в странах континентального права, включая и российское государство, наследование является разновидностью универсального правопреемства. Данная квалификация берет свои истоки из классического римского права. В римском праве в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя;

2) в странах «общего права» наследование представляет собой распределение имущества умершего между лицами, которые предусмотрены в законодательстве или в завещании.[4]

Можно сказать, что наследственное правопреемство указывает, с одной стороны, на получение имущества наследником, и в данном смысле наследование является одним из законных способов приобретения имущества; а с другой стороны, указывает на продолжение гражданской личности умершего в лице его наследника.

Специфические черты наследования:

1) исключительный характер наследования. Установленная законодательством Российской Федерации единственная возможность перехода имущества от одного лица к другому после смерти. Законодательство нашей страны устанавливает, что при отчуждении имущества при наступлении смерти не невозможно заключение никакого вида сделки, кроме как составление завещания.

2) универсальный характер наследования. Права и обязанности наследодателя переходит к наследнику, в один и тот же момент (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).[5]

Можно выделить следующие признаки универсальности наследственного правопреемства˸

1) акт принятия наследства получает свое распространение на все наследство, при этом неважно, где оно находится и в чем конкретно оно выражается;

2) после принятия наследства к наследникам весь комплекс прав и обязанностей, а не выборочно;

3) единовременность. Иными словами весь комплекс прав и обязанностей наследодателя переходит к наследникам сразу же после принятия наследства, следовательно, если наследник принял наследство, то после этого он в автоматическом порядке будет являться обладателем всех прав и обязанностей (при этом, как известных, так и неизвестных ему);

4) переход наследства как единого целого предполагает то, что при получении наследства лицо не может принять какую-то часть прав, а какую-то нет. Также и в отношении обязанностей - он не может не принять те обязанности, которые он не хочет исполнять. Наследство предполагает переход всех прав и обязанностей, в том числе и тех, о которых наследник не имеет представления и другие.

При рассмотрении и исследовании универсальности наследования необходимо отметить, что универсальное наследственное правопреемство носит непосредственный характер, иными словами, наследник приобретает наследство непосредственно от наследодателя, то есть без посредничества со стороны иных лиц.

Универсальность насоедования характерна как для наследования по закону, так и по завещанию. В качестве исключения из этого правила является случай, когда наследодатель своем в завещании осуществляет распределение конкретных прав или группы прав в адрес определенных лиц, именуемых отказополучателями. Правопреемство в данном случае будет являться сингулярным (частным).[6]

1.2. Особенности наследственных отношений

Возникновение наследственно правоотношение происходит в связи со смертью лица по поводу принадлежавшего ему при жизни имущества и имущественных прав. Одно из основных понятий наследственного права является «Наследственное правоотношение».

В науке гражданского права наследственное правоотношение понимают в широком и узком смысле слова. В широком смысле слова наследственным правоотношением понимают правоотношения, которое возникает с началом открытия наследства и прекращается, когда у наследников возникают права и обязанности, аналогичные правам наследодателя, а в узком смысле - правоотношение, которое происходит в связи со смертью гражданина по поводу его имущества (наследства).

Нормы наследственного права регулируют отношения, возникающие в ходе наследственного правопреемства. Их объединяет источник регулирования - нормы наследственного права, юридический факт - открытия наследства, объект - наследие. На различных этапах наследования при наступлении тех или иных юридических фактов появляются те или иные субъекты правоотношения, наделенные разнообразными правами и обязанностями.

Можем сделать такой вывод, что наследственные правоотношения - это совокупность гражданско-правовых отношений, возникающих между субъектами наследственного права в связи со смертью наследодателя по поводу наследства, и опосредующие переход имущества умершего к его наследникам.[7]

В качестве субъектов наследственных правоотношений, по общему правилу, выступают наследодатель и наследники.

В качестве наследодателя может выступать лицо, после смерти которого происходит наступление наследственного правопреемства. Наследодателями могут являться российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые проживают на территории российской государства.[8]

Юридические лица не могут оставлять наследство, поскольку при прекращении деятельности посредством реорганизации имущество переходит к другим лицам в предусмотренном действующим российским законодательстве порядке (статья 58 Гражданского кодекса Российской Федерации), а при их ликвидации универсального правопреемства не возникает (пункт 1 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).[9]

Для того чтобы лицо можно было считать в качестве наследодателя, необходима констатация его смерти. Однако в действующем российском гражданском законодательстве предусматривается также случай, когда лицо становится наследодателем после вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В качестве наследников могут выступать лица, предусмотренные действующим российским законодательством, а также указанные в тексте завещания в качестве правопреемников наследодателя.

Наследник это лицо к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. В качестве наследников могут выступать все участники гражданского оборота (государственные и муниципальные образования, Российская Федерация, юридические и физические лица). К наследованию по завещанию могут привлекаться иностранные государства и международные организации.

В качестве объектов наследственных правоотношений выступает определенный комплекс прав и обязанностей, которые переходят к наследнику. В связи с этим при определении объекта выделяют актив наследства (то есть, комплекс переходящих прав) и пассив наследства (то есть комплекс переходящих обязанностей).[10]

Среди объектов наследственных правоотношений, по общему правилу, выделяются два вида прав:

1) имущественные права:

а) право собственности на предметы обычной домашней обстановки и предметы обихода;

б) жилой дом, нежилое помещение (если такое имущество находится в собственности лица);

в) земельный участок, которые находится на праве собственности или на праве пожизненного наследуемого владения и иное имущество, которое может выступать в качестве предмета права собственности граждан.

2) Права, вытекающие из обязательственных правоотношений (денежного взноса, купли-продажи). В наследственную массу входят долги наследодателя и деньги. Наследник отвечает по долгам наследодателя в рамках стоимости перешедшего к нему имущества. При переходе имущества по наследству сохраняются сервитутные права, а также обременения имущества сервитутного характера.

Кроме того, необходимо отметить, что по наследству не могут переходить:

1) права, которые имеют строго личный характер, например, право на получение пенсии и пособий;

2) обязанности, которые имеют строго личный характер, например, обязанности, связанные с уплатой алиментов.[11]

Таким образом, рассмотрев и исследовав общую характеристику наследственных отношений, можно сделать вывод, что наследование представляет собой переход прав и обязанностей от одного лица (наследодателя) другому лицу (наследнику). При этом по общему правилу, наследственное правопреемство носит универсальный характер.

Наследственное правоотношение - это общественное отношение, урегулированное нормами наследственного права, возникающее по поводу наследства, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей.

1.3 Недействительность завещания и ее правовые последствия

Завещание признается недействительным по общим основаниям, определенным законодательством для признания сделок недействительными. Помимо общих норм о недействительности сделок, регулирование вопросов недействительности завещания установлено в статье 1131 Гражданского кодекса РФ «Недействительность завещания».

Если провести классификацию оснований недействительности завещания, то к ним следует отнести: недействительность завещания с пороками воли, с пороками в субъектном составе, с пороками формы, а также с пороками содержания. На завещания полностью подлежат распространению подразделение недействительных сделок на оспоримые и ничтожные.

Следует отметить, что, по всей видимости, из общих положений признания сделки недействительной признание завещания недействительным по такому основанию, как преднамеренное соглашение представителя одной стороны с другой, исключается потому, что, в первую очередь, совершить завещание через представителя вообще не представляется возможных и, во-вторых, по той причине, что завещание является сделкой одностороннего характера, соответственно, другой стороны во время совершения завещания быть не может.

Существенным достоинством норм о недействительности завещания следует признать, что основанием недействительности завещания не могут выступать описки и иные несущественные нарушения процедуры его составления, подписания либо удостоверения, если суд установит, что они не оказывают влияния на волю завещателя (пункт 3 статьи 1131 Гражданского кодекса РФ).

Однако не вполне ясно, что подразумевал законодатель под иными незначительными нарушениями процедуры его составления. По всей видимости, эти факты будут в каждом определенном случае определяться судом и оцениваться им же.

Практика судов и нотариальная практика знает большое количество примеров, когда определенные нарушения, которые были допущены при удостоверении завещания, в одних случаях ведут к тому, что такое завещание признается недействительным, а в других, при схожих нарушениях, не влияют на его правовую силу.[12]

Недействительным может быть признано как завещание в целом, так и отдельные его элементы, т.е. завещательные распоряжения. Недействительность определенных распоряжений, которые содержатся в завещании, не затрагивает других частей завещания, если можно сделать предположение о том, что она была бы включена в завещание и в случае отсутствия распоряжений, которые являются недействительными.

Чаще всего встречается такое основание, как признание завещания недействительным из-того, что завещание было составлено лицо, не способным понимать значения собственных действий и руководить ими, т.е. лицо, которое хоть не было признано недееспособным, однако в момент составления завещания по состоянию здоровья либо по иным причинам не могло понимать значения собственных действий.

Следующим распространенным основанием признания завещания недействительным выступает недействительность завещания из-за нарушения формы его совершения.

Несоответствие содержания завещания требования действующего законодательства также может повлечь за собой признание его недействительным. Так, в некоторых случаях в завещании указываются не доли, а части определенной неделимой вещи, которая причитается наследнику в натуре.

Завещание также может быть признано недействительным в том случае, если выраженная в нем воля наследодателя образовалась из-за заблуждения, к примеру, относительно юридической природы завещания в качестве односторонней сделки.

Так, завещатель после составления завещания в пользу определенного лица, предоставлявшего ему содержание, заблуждался относительно односторонней юридической природы завещания.[13]

Подлежит признанию в судебном порядке недействительным завещание, которое было совершено под воздействием обмана, насилия либо угрозы.

Таким образом, недействительность завещания не лишает лиц, которые указаны в нем как наследники либо отказополучатели, права наследовать по закону либо на основе иного действительного завещания. Последствия недействительности завещания прямо зависят от того, было ли исполнение завещание или нет. В том случае, если завещание не было исполнение, то достаточным является факт констатации недействительности данного завещания. В том случае, если исполнение имело место быть, то все исполненное должно быть передано лицу, которое причитается передача завещанного имущества. Это могут быть наследники как по закону, либо по другому завещанию, которое признано действительным.[14]

2. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Наследование по завещанию

Глава 62 Гражданского кодекса подробно регламентирует наследование по завещанию в российском государстве.[15] Так, в соответствии с частью 1 статьи 1118 данного нормативного правового акта распорядиться имуществом на случай смерти можно только посредством совершения завещания.

Сегодня наследования по завещанию является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан. Количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, объектом которых является то или иное имущество, растет с каждым годом.[16]

Необходимо обратить внимание на то, что в действующем российском гражданском законодательстве отсутствует легальное определение понятия «завещание». В тоже время отдельные исследователи полагают, что легальным определением завещания является его характеристика, которая дана в части 5 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации: завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.[17]

Завещание имеет свои определенные отличительные признаки:

1) завещание выступает в качестве односторонней сделки;

2) завещание носит строго личный характер. Так, завещание в обязательном порядке должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено, кроме случаев, когда при оформлении завещания существует необходимость прибегать к помощи сведущего лица. При любых обстоятельствах совершение завещания через представителя запрещается. Завещание имущества не может быть осуществляться на основании доверенности;

3) завещание - это единоличная сделка, иными словами, оно составляется строго от имени одного лица. В том случае, когда завещание содержит волеизъявление двух и более лиц (в частности, родители по собственному желанию совместно хотят составить оформить завещание в пользу своего ребенка), то оно может быть признано недействительным;

4) завещание обычно считают срочной сделкой, поскольку смерть завещателя, на случай как раз и происходит оформление завещания, в любом случае должна будет наступить, рано или поздно, иными словами, наступление события обязательно должно произойти. Отличительной особенностью завещания является то, что правовые последствия появляются не с момента совершения такой сделки, а только после смерти завещателя;

5) завещание - это сделка строгой формы. Так, завещание в обязательном порядке подлежит оформлению в письменной форме и удостоверяется нотариусом с определением места и времени его удостоверения, собственноручно подписано завещателем.[18] Если завещание не будет нотариально удостоверено, то это влечет за собой его недействительность (статья 165 Гражданского кодекса Российской Федерации).[19] Закрепление данного правила объясняется тем, что завещание начинает действовать, когда уже наступила смерть завещателя, и в случае возникновения какой-нибудь неясности его уже нельзя спросить, что он имел в виду, делая в завещании то или иное распоряжение.[20]

В настоящее время существуют следующие виды завещаний:

а) в письменной форме;

б) закрытое завещание;

в) завещания в чрезвычайных обстоятельствах;

г) условное завещание.

С помощью завещания в письменной форме лица имеют возможность передавать имущественные ценности любым физическим лицам независимо от степени родства, возраста и пола, а также юридическим лицам, государству в каких-либо долях или полностью.

Документ, оставление которого произошло лично в письменном виде физическим лицом без вмешательства кого-либо и разрешения на прочтение кем-либо до его оглашения, называют закрытым завещанием.

Завещание в чрезвычайных ситуациях имеет место в случаях, когда человек рискует жизнью, ему представлена смертельная угроза. Составляется на бумаге в письменном виде с подписью завещателя в присутствии двух свидетелей.

Обязательное исполнение возможно исключительно после признания судебным органом действительным завещания, написанного в чрезвычайных обстоятельствах. Запрос на рассмотрение дела в суде могут подавать только заинтересованные лица, которые выступаю в качестве наследников.

При условном завещании происходит передача в распоряжение наследственного имущества только в том случае, когда наследник выполнит определенное условие. В частности, наследник получит наследство по завещанию только в том случае, если устроиться на работу, либо женится.[21]

Пункт 1 статьи 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет четкое правило формы завещания: оно должно быть оформлено только в письменной форме.[22]

Составленное завещание подлежит в обязательном порядке нотариальному удостоверению, которое осуществляется нотариусом соответствующей нотариальной конторы. Если гражданин в силу определенных обстоятельств (например, физический недуг) не имеет возможности явиться в нотариальную контору, тогда завещание нотариально может быть удостоверено нотариусом в том месте, где находится.[23]

Правовое регулирование нотариальной деятельности осуществляется Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, которые утверждены Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 года № 4462-1.[24]

На сегодняшний день имеет место увеличение судебных споров, которые связаны с оспариванием действительности завещаний. Поэтому как лица, которые непосредственно участвуют в деле, так и судьи сталкиваются с разного рода проблемами, в частности проблемой формы завещаний, а также порядка их удостоверения.

Приведем пример из судебной практики. Так, истцы Арзанов А.О. и Арзанов А.О. обратились в суд с иском к ответчику Арзановой Т.А. о признании завещания недействительным. В обоснование заявленных исковых требований истцы указали, что 09.10.2017 года умер их отец. При жизни было составлено завещание, согласно которого всё своё имущество, в чём бы оно не заключалось и где бы оно не находилось, завещано в пользу Сафроновой (Арзановой) Т.А. Данное завещание было удостоверено нотариусом. Истцы полагают, что воля завещателя Ф на момент составления завещания была существенным образом искажена и наследодатель при составлении завещания был не способен понимать значение своих действий и руководить ими.

По мнению истцов, наследодатель применял препараты для лечения болезни, которые по сути являлись наркотическими анальгетиками, в связи с чем следует сделать вывод о том, что в момент составления завещания наследодатель находился в таком состоянии, которое лишало его возможности осознанно выражать свою волю.

Истцы просили суд признать недействительным завещание, составленное наследодателем и удостоверенное нотариусом.

Ответчик Арзанова Т.А. и представитель ответчика Слугин В.В. в судебном заседании возражали в удовлетворении исковых требований, просили в иске отказать, указав в обоснование своих возражений, что истцами не представлено доказательств того, что на момент составления завещания умерший не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими.

Согласно заключению посмертной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы составленной судебно-психиатрической комиссией экспертов ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 3» следует, что наследодатель был способен понимать значение своих действий и руководить ими в момент составления завещания.

В результате, суд решил иск Арзанова А.О., Арзанова А.О. к Арзановой Т.А. о признании завещания недействительным, оставить без удовлетворения.[25]

2.2. Наследование по закону

Наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, определенных законом и не отмененное волей наследодателя.

В Российской Федерации наследование происходит в порядке очереди.

Действующее российское законодательство закрепляет восемь групп-очередников, участники которых могут претендовать на наследство лишь в том случае, когда нет наследников предыдущих очередей – они отсутствуют, либо они лишены наследства, либо они отказались от наследства и другое.[26]

Наследниками первой очереди являются близкие родственники к них входят:

а) дети наследника (рожденные в официальном браке или вне брака), если речь идет о наследовании после матери или отца, отцовство которого было установлено в законном порядке; усыновленные дети; дети, родившиеся после смерти наследодателя, но зачатые при его жизни;

б) супруг умершего;

в) родители наследодателя: всегда наследником является мать, отец, если его отцовство было установлено в законном порядке, или он находится в официальном браке с матерью;

г) внуки умершего и их потомки наследуют по закону по праву представления: наследники призываются к наследованию за их родителей, которые умерли до момента открытия наследства.

Участники второй очереди вступают в наследство при отсутствии наследников первой очереди:

а) полнородные и неполнородные сестры и братья умершего: важно иметь кровное родство;

б) бабушки и дедушки наследодателя;

в) племянники и племянницы могут наследовать имущество умершего по праву представления.

К третьей очереди входят такие наследники:

а) родные и неполнородные сестры и братья родителей умершего (дяди и тети);

б) по праву представления имущество могут наследовать двоюродные сестры и братья.[27]

Четвертая, пятая и шестая очереди определяется степенью родства наследников и наследодателя в них входят:

а) наследниками четвертой очереди выступают родственники третьей степени родства, а именно это прабабушки и прадедушки умершего;

б) к пятой очереди входят: двоюродные бабушки и дедушки, двоюродные внуки и внучки;

в) наследниками шестой очереди выступают двоюродные дяди и тети, племянники и племянницы, двоюродные правнучки и правнуки умершего.[28]

Если отсутствуют наследники таких предшествующих очередей тогда наследниками признаются участники седьмой очереди, к которым относятся: а) отчим и мачеха;

б) пасынки и падчерицы наследодателя.

В восьмую очередь входят нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Необходимо обратить внимание на то, что в качестве иждивенцев наследодателя выступают лица, которые находились на полном обеспечении наследодателя, находясь в нетрудоспособном состоянии.

В настоящее время российское законодательство закрепляет обязательную долю в наследстве.

Так, под обязательной долей необходимо понимать гарантированный действующим российским законодательством минимум в наследстве, выделение которого происходит наименее защищенному, обязательному наследнику, даже если этого не желает наследодатель. Другими словами, свобода завещания ограничена правилами, предусмотренными действующим российским законодательством.

Российское законодательство предусматривает следующие категории граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети; нетрудоспособные супруг и родители наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы.[29]

Необходимо констатировать тот факт, что действующий Гражданский кодекс Российской Федерации не расшифровывает понятие «нетрудоспособные» лица применительно к наследственным правоотношениям. Данное понятие нашло свое отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Пункт 31 данного правового акта устанавливает перечень нетрудоспособных лиц:

а) несовершеннолетние лица;

б) граждане, которые достигли возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости (лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости закона, к нетрудоспособным не относятся);

в) граждане, которые признаны в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством, инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).[30]

Необходимо отметить, что в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.[31]

Таким образом, рассмотрев и исследовав основания наследования, можно сделать вывод, что наследование бывает двух видов: по закону и по завещанию.

Отличительной особенностью наследования по закону является то, что наследование осуществляется в порядке очереди. Что касается наследования по завещанию, то здесь отличительной чертой является то, что наследодателем составляется соответствующий документ – завещание, в котором он излагает, кому и в каком объеме будет передано имущество после его смерти.

2.3. Право на обязательную долю в наследстве и права супруга при наследовании по закону

Правила правопреемства по закону имеют специфику при призвании к наследованию необходимых наследников, т. е. лиц, обладающих правом на долю в наследстве, независимо от каких-либо обстоятельств. В соответствии с нормами законодательства, под обязательной долей следует понимать часть объектов наследственной массы, право на получение которой, несмотря на текст завещания, имеет категория лиц, круг которых четко установлен источником гражданского права.[32] В результате норма об обязательной части входит в противоречие с принципом свободы завещания, что, однако, вполне легитимно и соответствует прогрессивному наследственному праву (ст.1119 ГК РФ[33]). Данная группа правопреемников вправе наследовать одновременно с группой наследников по закону, привлекаемой к наследованию.

По утверждению Ю. К. Толстого, - «В указанном смысле обязательные наследники находятся за пределами очередности»[34].

Исследование источников прежних этапов развития российского права позволяет отметить: аналог современной обязательной доли в наследстве появился в Указе 1945 г.[35] Позднее данные отношения совершенствовались, а с принятием кодифицированного источника 1964 г[36]. в ст. 535 необходимые наследники были наделены двумя третьими законной доли. Действующий кодифицированный акт[37] установил объем обязательной части наследства в размере половины массы, которая могла быть наследована в рамках правопреемства по закону. Данным особым правом наделены мужья и жены умершего, родители, являющиеся нетрудоспособными, дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия, и нетрудоспособные дети, а также иждивенцы, обладающие данными признаками.

При установлении данной группы правопреемников, помимо изложенного, следует принимать во внимание ряд иных законоположений:

- конгломерат субъектов, обладающих полномочием на получение обязательной доли, является исчерпывающим;

- право на приобретение данной части наследства не может иметь зависимость от одобрения иных правопреемников;

- правила об отнесении наследника к категории недостойных (ст. 1117 ГК РФ) имеют отношение к правопреемникам, обладающим полномочием на обязательную часть в имуществе умершего[38].

Верховный Суд РФ, помимо изложенного, отметил, что право на обязательную долю подлежит удовлетворению из завещанного элемента наследственной массы, исключительно в ситуации, когда все материальные блага умершего указаны в завещании либо незавещанный элемент имущества не является достаточным с целью реализации данного права. Притязания об удовлетворении права на обязательную часть в безотлагательном порядке за счет массы, указанной в завещании, при достаточности незавещанного имущества, в том числе при отсутствии возражений наследников по завещанию, не удовлетворяется (в том числе в ситуации, когда в указанной ситуации к иным наследникам по закону имущество не переходит)[39].

Следовательно, в качестве обязательного элемента наследственной массы признается часть материальных благ, предназначенная наиболее уязвимым правопреемникам умершего, вне зависимости от волеизъявления завещателя. Объем данной доли установлен императивно и представляет собой половину наследственных объектов, которые могло бы приобрести по наследству лицо в случае призвания к наследованию по закону.

Актуальными в современной России являются также вопросы правового регулирования наследственных прав пережившего супруга.

Брак представляет собой важную социальную организацию отношений между полами с наличием совокупности взаимных прав и обязанностей[40]. В силу норм права, брак, являясь основанием брачного правоотношения, оформления семьи, признается образованным с момента государственной регистрации (п.2 ст.10 СК РФ[41]). При совершении акта регистрации брака вступают в юридическую силу нормы наследственного права в ст.1142, 1150 ГК РФ о специфике полномочий супруга, пережившего мужа (жену). В результате российский законодатель свидетельствует о наличии особого наследственного статуса пережившего супруга, который имеет ряд преимуществ перед иными категориями правопреемников.

Верховный Суд РФ в указанной связи, отметил следующее. В наследственную массу наследодателя, который состоял в брачных отношениях, входят не только материальные блага, указанные в п. 2 ст. 256 ГК РФ, ст. 36 СК РФ. Данную совокупность составляет также элемент благ супругов, приобретенных в течение брака, вне зависимости от факта приобретения вещей на имя того или иного супруга. Указанное правило действует, если брачным соглашением данные правила не изменены. Переживший супруг обладает возможностью обратиться с заявлением об отсутствии его части в конгломерате благ, приобретенных в течение брака. В подобной ситуации данные вещи включаются в состав наследства[42].

Таким образом, супруг, выступая в качестве первоочередного правопреемника, после смерти второго супруга вправе рассчитывать на половину имущества, являющегося в силу законного режима общей супружеской (совместной) собственностью. В результате при открытии наследства половина благ, как совокупность объектов, находящихся в указанном режиме, обособляется, т. е. не входит в наследственную массу.

Необходимо учитывать правила, установленные для случаев, когда супруг - единственный первоочередной преемник (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). В подобной ситуации часть благ умершего переходит к пережившему супругу. В случае, когда единовременно имеются иные наследники первой группы, они вправе принять наследство после умершего в одинаковых долях, включая часть благ в общем супружеском имуществе. Необходимо учитывать ситуацию, когда после смерти супруга имеются нетрудоспособные иждивенцы: наследование происходит в силу ст. 1148 ГК РФ. В ситуации, когда имеет место завещание (в части доли в общем имуществе), нетрудоспособный супруг, вне зависимости от общей собственности, вправе рассчитывать на обязательную часть (ст. 1149 ГК РФ).

В силу норм действующего закона, следовательно, значительными особенностями обладают отношения, возникающие в связи с принятием наследства необходимыми наследниками и лицами, состоящими в браке. Данные положения акта гражданского законодательства следует признать цивилизованными, обладающими особой социальной значимостью.

3. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Действующее законодательство Российской Федерации закрепляет особенности наследования отдельных видов имущества. К такому имуществу входят:

- наследование вещей, ограниченных в обороте;

- наследование почетных и памятных знаков, государственных наград;

- прочее.

Рассмотрим наследование вещей, ограниченных в обороте. Принадлежавшие наследодателю оружие, наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества, и другие вещи, которые ограничены в обороте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Гражданским кодексом Российской Федерации. Для принятия такого наследства, в которого входят данные вещи, не требуется специального разрешения.

В состав наследства входят мероприятия по охране, ограничения обороноспособности вещей до получения наследником специального разрешения на такие вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом Российской Федерации для соответствующего имущества.

В соответствии с российским законодательством, при отказе наследника в выдаче разрешения его право собственности на имущество подлежит прекращению, а суммы, полученные от реализации имущества, подлежат передаче наследнику за вычетом расходов на его реализацию. Для принятия такого наследства, в которую входят данные вещи, не требуется специального разрешения.[43]

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков также имеет свои определенные отличительные особенности.

Общественно экономические изменения, которые происходили в последние годы, привели к пересмотру основ наследственного права, а именно почетные и памятные знаки, государственные награды и другие, которые долгое время были вне гражданского оборота. В статье 1185 Гражданского кодекса Российской Федерации были впервые закреплены почетные и памятные знаки, государственные награды как объекты гражданских прав, это дает возможность рассматривать их как объекты имущественного оборота и распространить на них нормы гражданского российского законодательства.

Ранее исследуемые правовые отношения носили государственно-правовой характер и были лишены имущественного элемента, а именно почетные и памятные, государственные награды не считались имуществом в гражданско-правовом смысле.

Сегодня почетные и памятные, государственные награды признаны объектами гражданских правоотношений, с определенными ограничениями и оговорками, но они включены в имущественный оборот. В гражданское законодательство Институт наследования почетных и памятных знаков и наград был введен недавно.[44]

При рассмотрении возможности включения в наследственную массу государственных наград следует руководствоваться Указом Президента Российской Федерации от 02.03.1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации», которым регламентируются соответствующие виды государственных наград в Российской Федерации.[45]

В случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам.

При наличии согласия наследников по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте Российской Федерации, или по ходатайства федерального органа исполнительной власти государственные награды и документы умершего награжденного или награжденного посмертно могут быть переданы государственным музеям.[46]

Необходимо обратить внимание на ограничение оборота государственных наград и установление уголовной ответственности за приобретение или сбыт государственных наград (статья 324 Уголовного кодекса Российской Федерации).[47]

Необходимо выделить и особенности наследования недвижимого имущества. Так, довольно часто судебные споры возникают в тех случаях, когда открывается наследство на недвижимое имущество, прежде всего, на жилой дом или квартиру.

Жилой дом выступает в качестве особого вида наследственного имущества с присущими ему специфическими особенностями, которые в обязательном порядке должны учитываться по спорам о наследовании и влияют на объем прав наследников:

1) право собственности на жилой дом неразрывно связано с правом на земельный участок, на котором он расположен;

2) различного рода хозяйственные постройки (в частности, сараи, гаражи и прочее) являются подсобными строениями и составляют с домом единое целое, в связи с чем, они переходят к наследникам вместе с домом;

3) жилой дом предназначен для удовлетворения потребностей в жилье как самого собственника, так и других лиц, которые были вселены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.[48]

Следует также выделить особенности наследования имущественных прав и обязанностей лица:

1) в состав наследства могут входить исключительно те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель;

2)далеко не все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю при жизни, способны по своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования.

Сегодня установлено, что право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по причине сумм заработной платы и платежей, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они вместе умершим или не проживали.[49]

Рассмотрев и исследовав наследования отдельных видов имущества, можно сделать вывод, что наследование отдельных видов имущества - это наследование имущества умершего (наследства, наследственного имущества) на основе общих основных правил, но с учетом особенностей того или иного вида имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследования выявлены значительные правовые особенности наследственного права в целом, и наследования по закону, в частности. Наследственное право традиционно признается консервативной подотраслью гражданского права, однако, принятие III части кодифицированного источника ознаменовало кардинальные изменения в институте наследования. Цель обновленного наследственного права – укрепление права частной собственности в части распоряжения имуществом на случай смерти, как при наследовании по закону, так и по завещанию.

Наследование по закону – одно из двух предусмотренных законодательством оснований наследования, которое выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию. Данное основание правопреемства характеризуется тем, что не наследодателем, а законом установлен исчерпывающий круг наследников, который основывается на семейно-родственном начале, учитывая необходи­мость обеспечения интересов членов семьи умершего, его родствен­ников определенной степени родства и нетрудоспособных иждивен­цев. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих групп.

Субъектами наследования по закону выступают наследодатель (любой индивид) и наследник. Физическое лицо вправе иметь наследственные права (статус наследника), если они живы в момент открытия наследства. Либо были зачаты во время жизни наследодателя (наличие дееспособности у индивидов - наследников является необязательным). Юридические лица вправе выступить в качестве наследников только по завещанию, Аналогичные правила действуют в отношении наследников - публичных субъектов (государства, субъектов РФ, муниципалитетов), за исключением случаев выморочности объектов права собственности (ст.1151 ГК РФ).

Рассмотрев и исследовав институт наследования в российском гражданском праве, можно подвести итоги и сделать определенные выводы.

Цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты и выполнены.

В процессе написания данной курсовой работы было установлено, что под наследованием необходимо понимать переход прав и обязанностей от одного лица (наследодателя) другому лицу (наследнику). При этом по общему правилу, наследственное правопреемство носит универсальный характер.

Наследование имеет свои определенные специфические особенности:

1) исключительный характер наследования. Так, действующее российское законодательство устанавливает, что при отчуждении имущества при наступлении смерти не невозможно заключение никакого вида сделки, кроме как составления завещания;

2) универсальный характер наследования. Так, преемство прав и обязанностей наследодателя переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое, в один и тот же момент (если иное не регламентировано законодательством Российской Федерации).

Наследование может осуществлять по закону и по завещанию.

Сегодня в Российской Федерации наследование происходит в порядке очереди (выделяют восемь очередей наследников). Закреплены в российском законодательстве данных очередей дает возможность определить, кто может выступать в качестве наследника (в какой последовательности).

Закон предусматривает наличие обязательной доли для определенной категории лиц (в частности, несовершеннолетние лица; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы и другие).

Законодатель закрепил обязательную долю для данных лиц с целью защиты их прав и законных интересов. Так, в частности, несовершеннолетние лица не всегда могут в полной мере защитить свои права и законные интересы в силу возраста и прочих объективных обстоятельств.

Наследование по завещанию выступает в качестве важнейшего института гражданского права, поскольку он предоставляет возможность завещателю распорядиться своим имуществом согласно своей воле.

Завещание представляет собой личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. В качестве основной цели завещания выступает определение порядке всего наследственного имущества или соответствующей его части к определенным лицам, государству или отдельным юридическим лицам или организациям. Завещание является односторонней сделкой, совершение которой возможно только полностью дееспособным лицом.

Завещание должно быть оформлено должным образом. Его оформление осуществляется в письменной форме, при этом нотариальное удостоверение носит обязательный характер.

Кроме того, российское законодательство закрепляет отличительные особенности наследования отдельных видов имущества. Так, наследование отдельных видов имущества - это наследование имущества умершего (наследства, наследственного имущества) на основе общих основных правил, но с учетом особенностей того или иного вида имущества (сюда следует отнести наследование государственных наград, вещей, ограниченных в обороте и прочее).

Необходимо отметить, что в настоящее время существуют определенные проблемные аспекты, связанные с наследованием по закону. Так, прежде всего, необходимо обратить внимание на проблему восстановление срока принятия наследства. Только из уважительных причин суд может восстановить срок для принятия наследства. Какие именно причины относятся к уважительным, кроме той, когда наследополучатель не мог и не должен был знать об открытии наследства, законодатель не упоминает, и не уточняет причины, по которым наследополучатель мог не знать об открытии наследства. Это является важным недостатком третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации. С помощью внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, прописав причины по которым лицо может восстановить срок принятия наследства можно решить такую проблему.

Возникают многие другие случаи, в которых очевидное преимущество на получение наследства наследником следующей очереди, но в силу законодательства Российской Федерации это почти невозможно.

Для решения такой проблемы нужно упрощать процедуру получения наследства наследником следующей очереди, установить срок в течение которого наследник следующей очереди сможет вступить в наследство, если наследник соответствующей очереди во время этого не сделал.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ.РФ. – 2014. – № 30. – Ст. 4202.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ // СЗ. РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; // Российская газета. – 2017. – № 297.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ // Российская газета. – 1996. – № 113; // Российская газета. – 2018. – № 88.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 233; // Российская газета. – 2017. – № 68.

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 года № 4462-1 // Российская газета. – 1993. – № 49; // Российская газета. – 2018. – № 2.

6. Указ Президента Российской Федерации от 02.03.1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации» // Российская газета. – 1994. – № 46; // Российская газета. – 2010. – № 39.

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. – 2012. – № 127.

2. Решение Трусовского районного суда от 01.12.2017 года № 2-3326.

Монографии, комментарии, учебные пособия, учебники

1. Алексеев С.С. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Норма, 2014. - 403 с.

2. Белов В.А. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Юрайт, 2016. - 569 с.

3. Волкова Т.А. Комментарий к Гражданскому кодексу части третьей: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2012. - 458 с.

4. Гришаев С.П. Гражданское право Российской Федерации: учебное пособие. - М.: Норма, 2013. - 359 с.

5. Калпин А.И. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 2015. - 618 с.

6. Сергеев А.П. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 2014. - 668 с.

7. Смоленский М.Б. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Юрист, 2014. - 431 с.

Научные статьи и публикации

1. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики - 2013. - № 4. - С. 31-34.

2. Бессараб Н.С. Наследственное правопреемство: актуальные вопросы. // Известия Тульского государственного университета. - 2013. - № 1. - С. 38-47.

3. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики. // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2012. - № 3. - С. 272-276.

4. Тимошин Ю.В. Проблемы правового регулирования наследования государственных наград, почетных и памятных знаков. // Вестник Московского университета МВД России. - 2009. - № 7. - С. 204-208.

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 30. – Ст. 4202.

  2. Калпин А.И. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 2015. – С. 109.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 233; // Российская газета. – 2017. – № 68.

  4. Бессараб Н.С. Наследственное правопреемство: актуальные вопросы. // Известия Тульского государственного университета. - 2013. - № 1. - С. 39.

  5. Смоленский М.Б. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Юрист, 2014. – С. 155.

  6. Калпин А.И. Указ. Соч. С. 112.

  7. Смоленский М.Б. Указ. Соч. С. 157.

  8. Калпин А.И. Указ. Соч. С. 113.

  9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ // СЗ. РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; // Российская газета. – 2017. – № 297.

  10. Смоленский М.Б. Указ. Соч. С. 158.

  11. Калпин А.И. Указ. Соч. С. 115.

  12. Адильсолтанова А. С., Шангиреев В. И. Свобода и тайна завещания // Журнал «Историческая и социально-образовательная мысль». - Выпуск № 3 / 2014. – С. 15

  13. Ляпунов С.Г., Наследование по завещанию, практическое пособие.- М.: "Экзамен", 2012. – С. 67.

  14. Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. - М: "Дело", 2014.- С. 193.

  15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 233; // Российская газета. – 2017. – № 68.

  16. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики. // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2012. - № 3. - С. 272.

  17. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики - 2013. - № 4. - С. 32.

  18. Гришаев С.П. Гражданское право Российской Федерации: учебное пособие. - М.: Норма, 2013. – С. 167.

  19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ // СЗ. РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; // Российская газета. – 2017. – № 297.

  20. Калпин А.И. Указ. Соч. С. 119.

  21. Гришаев С.П. Указ. Соч. С. 168.

  22. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 233; // Российская газета. – 2017. – № 68.

  23. Гришаев С.П. Указ. Соч. С. 169.

  24. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 года № 4462-1 // Российская газета. – 1993. – № 49; // Российская газета. – 2018. – № 2.

  25. Решение Трусовского районного суда от 01.12.2017 года № 2-3326.

  26. Алексеев С.С. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Норма, 2014. – С. 121.

  27. Сергеев А.П. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 2014. – С. 421.

  28. Гришаев С.П. Указ. Соч. С. 183.

  29. Сергеев А.П. Указ. Соч. С. 423.

  30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. – 2012. – № 127.

  31. Сергеев А.П. Указ. Соч. С. 424.

  32. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

  33. Там же.

  34. Толстой Ю. К. Гражданское право. – М.: Юристъ, 2006. - с. 709 - 710.

  35. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. - 1945. - № 15. - Ст.112. – (Утратил силу).

  36. Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 11 июня 1964 г. // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1964. - № 24. - Ст.406. – (Утратил силу).

  37. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

  38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета, 2012, № 127, 6 июня.

  39. Там же.

  40. Семенов Ю. С. Брак и семья: возникновение и развитие. – М: Велби. – 2014. – С. 111.

  41. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 16.

  42. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета, 2012, № 127, 6 июня.

  43. Белов В.А. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Юрайт, 2016. – С. 261.

  44. Тимошин Ю.В. Проблемы правового регулирования наследования государственных наград, почетных и памятных знаков. // Вестник Московского университета МВД России. - 2009. - № 7. - С. 205.

  45. Указ Президента Российской Федерации от 02.03.1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации» (в ред. от 07.09.2010 № 10999) // Российская газета. – 1994. – № 46; // Российская газета. – 2010. – № 39.

  46. Белов В.А. Указ. Соч. С. 263.

  47. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ // Российская газета. – 1996. – № 113; // Российская газета. – 2018. – № 88.

  48. Волкова Т.А. Комментарий к Гражданскому кодексу части третьей: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2012. – С. 289.

  49. Белов В.А. Указ. Соч. С. 264.