Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Общая характеристика наследственного права

Содержание:

Введение

В соответствии с главным Законом нашей страны - Конституцией Российской Федерации, право наследования гарантируется самим государством [1][1], причём все граждане РФ имеют одинаковые, равные права в области наследственного права, независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Наследование имущества гарантирует охрану права частной собственности граждан. Институт наследования способствует укреплению семьи, так как закон относит к числу наследников тех лиц, которые связанны с наследодателем кровным родством, супружескими отношениями, усыновления, охраняет права тех, кто по каким либо причинам оказался нетрудоспособным членом семьи.

Наследственному праву посвящён V раздел части III Гражданского Кодекса Российской Федерации [2][2]. На первом месте в этом разделе располагается наследование по завещанию, а потом идёт наследование по закону. Такой порядок обусловлен тем, что наследование по закону может быть тогда, когда нет самого завещания.

Значение института наследования достаточно велико, ведь правовые положения о наследовании выступают главным гарантом того, что каждому человеку будет гарантирована возможность жить и работать с осознанием того, что после его смерти все приобретенное им имущество перейдёт только тем, кому он пожелает, а если же он не успеет выразить своё желание по каким либо причинам, то его имущество перейдёт в соответствии с законом о наследстве родным и близким его людям.

Ежедневно в нашей стране составляется огромное количество завещаний и тысячи наследников вступают в права наследования. Каждый из них сталкивается с процессом принятия наследства, либо подготовкой к передаче принадлежащего ему имущества близким его людям или другим лицам. Не менее сложными и достаточно интересными, как с теоретической, так и с практической точки зрения представляются проблемные вопросы, связанные с отказом от наследования имущества. Ежегодно обновляются и дополняются правила и требования о порядке составления завещания, изменяются правила приобретения и осуществления наследственных прав. Несомненно, эти изменения вызывают серьезные затруднения в правоприменительной практике, что является свидетельством постоянного и неугасающего интереса к данной проблеме со стороны юристов.

Также, необходимо сказать и о том, что тема осуществления и оформления наследственных прав, довольно большая и охватывает почти весь спектр наследственных отношений. Именно поэтому, в первую очередь необходимо уяснить структуру наследственного правоотношения.

Все вышеназванные обстоятельства и обуславливают актуальность и значимость темы исследования в рамках данной курсовой работы.

Объектом данного исследования выступает законодательство, регулирующее отношения наследования, вступления в наследство, принятия, открытие наследства, оформления наследства и отказа от него. Предметом исследования являются отношения наследования в части принятия и оформления наследства или отказа от него.

Целью данного исследования является комплексный правовой анализ порядка осуществления и оформления наследственных прав. Поставленная цель достигается решением следующих задач:

1. необходимо дать общую характеристику наследственного права:

- определить понятие и принципы наследования;

- рассмотреть субъектный состав наследственных правоотношений;

2. необходимо изучить особенности осуществления наследственных прав по различным основаниям:

- рассмотреть особенности наследования по завещанию;

- исследовать наследование по закону;

3. изучить порядок оформления наследственных прав:

- выяснить порядок и способы принятия наследства;

- рассмотреть порядок получения наследником свидетельства о праве на наследство;

- определить сроки осуществления права на принятие наследства;

- анализировать возможность отказа от наследства.

Успех в достижении поставленных целей во многом зависит от выбранных методов исследования. Методологическую основу исследования составляет комплекс общенаучных и специальных методов, применяемых в юриспруденции: логический, системно-структурный, специально-юридический, а также теоретические положения, выработанные в гражданском праве, а именно в разделе о наследовании.

Нормативной базой исследования стали: Конституция Российской Федерации [1][3], гражданское законодательство (часть III ГК РФ [2][4]) в частности нормы о наследовании.

Теоретической основой исследования стали учебная, научная и специальная литература по теме исследования, диссертации и авторефераты, а также статьи из периодических изданий известных авторов-правоведов, в частности таких как: В.И. Серебровского, А.С. Михайловой, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, О.В. Кутузова, Е.Н. Абрамовой и многих других авторов.

Структура работы обусловлена целью исследования и вытекающими из нее задачами.

Данная курсовая работа состоит из введения, трёх глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения и списка литературы.

Глава 1. Общая характеристика наследственного права

1.1. Понятие и принципы наследования

Отношения, возникающие в связи с наследованием имущества умершего другими лицами регулирует наследственное право - подотрасль гражданского права. Основным нормативным актом, направленным на регулирование наследственных правоотношений является часть III ГК РФ – раздел V, состоящий из пяти глав (ст. ст. 1110-1185) [2][5].

От правильного понимания сути и содержания понятия наследования в существенной мере зависит обеспечение правильного его открытия и принятия, способствует предупреждению различного рода нарушений, установленных законом правил, связанных с наследственными правами/отношениями.

За долгую историю своего существования, осталось ещё немало вопросов к исследуемому в рамках данной работы институту, начиная буквально с определения дефиниции «наследование». Проведённый комплексный теоретический анализ соответствующей научной, учебной и специальной литературы по теме данного исследования, показал, что в ней отсутствует единое понимания термина «наследование». Различные авторы-правоведы по-разному толкуют данное понятие. В связи с чем, особый интерес представляет рассмотрение и анализ существующих определений.

Так, например, В.И. Серебровский под наследством или наследственным правопреемством понимает переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам – то есть его наследникам в установленном законе порядке [14, С. 36][6]. А.С. Михайлова пишет о том, что наследование - это процесс, включающий в себя множество правоотношений, целью которого является предоставление возможности реализовать права наследника в отношении имущества, переходящего по наследству [28, С. 11][7]. Данное определение представляется не конкретным, размывчатым, суть и содержание наследования в котором практически не раскрывается.

Другой автор, Ю.Н. Власов говорит о том, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства [9, С. 7][8]. Приведённое определение выглядит достаточно полным по содержанию, в связи с чем, данным определением вполне можно оперировать при определении наследования. А.П. Сергеев считает, что под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права [15, С. 607][9]. А.А. Кирилловых под наследованием или наследственным правопреемством (в чём автор считает нет различий) понимается переход имущественных прав и обязанностей от умершего его наследникам [10, С. 39][10].

Вышерассмотренные определения, так или иначе, дублируют друг друга, дополняясь лишь некоторыми деталями. Однако думается, что самое удачное, сформулированное достаточно сжато, но при этом ни чуть не умаляющее суть и содержание термина, определение наследование содержится в действующем ГК РФ, а именно в ст. 1110, согласно которой при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное [2][11].

Необходимо сказать о том, что наследственное право основано на ряде принципов. Рассмотрим данные принципы более подробно, их анализ также может быть полезным в рамках данного исследования. Как правило, к ним относят:

1)принцип универсальности правопреемства, который означает, что между волей наследодателя, направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев. Наследник будет продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, наследник заступает на место наследодателя практически во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель. Универсальность означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство [30, С. 7][12];

2) принцип свободы завещания продолжает диспозитивность гражданско-правовых отношений. Своей волей можно распорядиться или нет. С помощью завещания гражданин выражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти. Данный принцип может быть ограничен только законом. Это связано с социально-обеспечительной функцией наследства. Действие ϶ᴛᴏй функции выражается в том, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель не может лишить обязательной доли [12, С. 180][13];

3) с вышеуказанными принципами связан принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Наследодатель не может лишить в завещании необходимой доли. Доля эта составляет часть законной доли, которая причиталась бы наследнику по закону, если бы его права в завещании не были ущемлены;

4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие его выражается в определении круга наследников по закону;

5) принцип свободы наследования выражается в праве принять наследство или отказаться от него [12, С. 181][14]. В случае если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желание вступить в наследство, то считается, что они от него отказались;

6) принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов субъектов наследственного права в отношениях по наследованию выражается в отстранении от наследования, как по закону, так и по завещанию граждан, которые своими умышленными действиями, противоправными действиями, направленными против наследодателя, пытались способствовать призванию их самих к наследованию либо к увеличению их наследственного имущества, если данные обстоятельства признаны судом [7][15].

Подводя итог сказанному, необходимо сделать следующие выводы. Не смотря на то, что в научно-правовых литературных источниках многочисленные авторы правоведы по-разному определяют термин «наследование», самая удачная и достаточно чётко сформулированная дефиниция содержится в ст. 1110 ГК РФ, согласно которой при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства [2][16], то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное [20][17]. Наследственное право основано на ряде принципов: принцип универсальности правопреемства, принцип свободы завещания, принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников, принцип учета предполагаемой воли наследодателя, принцип свободы наследования, принцип охраны основ правопорядка и нравственности, а также интересов субъектов наследственного права.

1.2. Субъектный состав наследственных правоотношений

Традиционно возникновение наследственных правоотношений связывают с открытием наследства. В результате чего, появляются субъекты наследственных правоотношений, под которыми следует понимать лиц, принимающих участие в наследовании. Однако в вопросе определения кто же именно, какие конкретно лица является субъектами наследственных правоотношений, в цивилистической науке до сих пор не получено точных ответов, отсутствует единая точка зрения, мнения членов юридического сообщества расходятся.

Так, большая часть авторов-цивилистов считают, что субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (то есть непосредственно сам завещатель, умерший человек на момент открытия наследства, обладающий на момент своей смерти определённым имуществом) и непосредственно сами наследники [16, С. 210][18]. Казалось бы, всё верно, однако данная позиция в научно-правовой литературе подвергается серьёзной критики со стороны специалистов в области права. Рассмотрим существующие дискуссионные высказывания по данному вопросу.

Так, например, А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой категорически возражают против того, чтобы считать наследодателя субъектом наследственных правоотношений, говоря о том, что «покойники субъектами наследственных правоотношений быть уже не могут» [15, С. 611][19]. Аргументируя свою позицию, авторы ссылаются на то обстоятельство, что наследодателя на момент открытия наследства уже нет в живых, то есть со смертью прекратилась его правоспособность (ч. 2 ст. 17 ГК РФ), а соответственно вместе с нею и возможность быть субъектом в каком-либо конкретном правоотношении [2][20].

Противоположной позиции придерживается П.В. Крашенников, говоря о том, что любое отношение означает связь как минимум двух субъектов [11][21].

Вот почему в правовой литературе так жарко обсуждается вопрос о том, кто же является другим, противостоящим наследникам, субъектом наследственного правоотношения. И так как наследодатель всё-таки не может быть субъектом наследственных правоотношений, так как в момент его смерти прекратилась его правоспособность, возникает наследственное правоотношение, что с исчезновением субъекта возникает правовая неопределенность и требуется решить вопрос о принадлежности имущества умершего. И так как наследственное правоотношение является абсолютным, то в нем и определено только управомоченное лицо, коим является наследник. Из сказанного следует вывод, что субъектами наследственного правоотношения являются только наследники, то есть лица, призываемые к наследованию для осуществления наследственного преемства после смерти наследодателя.

Итак, наследниками могут быть любые субъекты гражданского права, находящиеся в живых, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (первая категория наследников). Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства (вторая категория наследников). Более того, к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со ст. 1151 ГК РФ [2][22] (третья категория наследников).

Первая категория наследников - это граждане (то есть физические лица), которые могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.

Необходимо отметить, что право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с ее гражданами. Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. Часть III ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующие очереди [2][23]. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь среди наследников по закону особо выделяются дяди и тети наследодателя, племянники, двоюродные братья и сестры (по праву представления) и т.п.

Стоит сказать и о том, что круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Закон определяет их как «недостойных наследников» (ст. 1117 ГК РФ) [2][24].Сказанное проиллюстрируем примером из практики.

Так, 26 ноября 2011 г. Петров В.В. приобрел коттедж-дачу. Петров В.В. был женат и имел брата. Достаточно долгое время на рассмотрении в городском суде имелось в производстве дело по иску Петрова В.В. к Петрову П.И., то есть к брату о разделе дачи. Решением суда 6июня 2013 г. в иске Петрову В.В. было отказано. Приговором городского суда от 21 декабря 2013г. Петров В.В. был осужден за убийство жены брата в октябре 2013 г.: мотивом послужили имущественные претензии на коттедж-дачу. Петров В.В. тяжело болел и умер в марте 2014 г. Для правильного разрешения ситуации необходимо определить, кто мог бы рассматриваться после смерти Петрова В.В. в качестве наследника по закону: это жена умершего и его брат Петров П.И. Из обстоятельств дела усматривается, что своими противоправными действиями Петров В.В. устранил наследника первой очереди, то есть жену брата. Петров В.В. является наследником второй очереди (ст. 1143 ГК РФ). Приговором суда установлены противоправные действия Петровым В.В. Из чего следует, что он не может иметь право наследовать после своего брата в силу п. 1 ст. 1117 ГК РФ [34][25]. Имеется множество и других примеров из практики, где суды отказывали наследникам в принятии наследства из-за совершения умышленных противоправных действий, направленных против наследодателя, то есть признавали наследников недостойными: Апелляционное определение Ростовского областного суда от 21.09.2015 по делу № 33-14524/2015 [3][26]; Апелляционное определение Самарского областного суда от 01.09.2015 по делу № 33-9613/2015 [4][27]; Апелляционное определение Московского городского суда от 06.04.2015 по делу № 33-10603[5][28].

Вторая категория наследников – это юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые в отличие от граждан могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства. И наконец, третья категория наследников – это публичные образования, к которым относятся Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Наследование имущества в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части [22, С. 6][29].Также необходимо отметить, что некоторые авторы-правоведы к субъектам наследственных правоотношений относят и «иных лиц», в состав которых входят: нотариус и другие лица, совершающие нотариальные действия, душеприказчик, то есть исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ) [2][30], - отказополучатели (ст. 1137 ГК РФ) и свидетель [19, С. 54][31].

Из сказанного следует, что к субъектам наследственных правоотношений можно также отнести органы, содействующие вступлению права на наследство наследника. К ним относится нотариус, в обязанности которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство.

Субъектами наследственных правоотношений являются и лица, которые имеют право удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса. К ним относятся лица, указанные в п. 7 ст. 1125, ст. 1127 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ. Кроме того, к субъектам наследственного права относятся свидетели, присутствующие при составлении и удостоверении завещания (ст. ст. 1125, 1126, 1129 ГК РФ), исполнители завещания (1134 ГК РФ), рукоприкладчики (ст. 1125 ГК РФ).

Подводя итог сказанному, необходимо сделать вывод о том, что наследодатель всё-таки не может быть субъектом наследственных правоотношений [21, С. 3][32], в первую очередь потому, что в момент его смерти прекратилась его правоспособность, и, так как наследственное правоотношение является абсолютным, то в нем и определено только управомоченное лицо, коим является наследник. Из чего следует, что субъектами наследственных правоотношений могут являться наследники и все вышеперечисленные и рассмотренные в рамках данного параграфа лица, которые, так или иначе, принимают участие в отношениях, складывающихся вокруг наследства.

Глава 2. Осуществление наследственных прав по различным основаниям

2.1. Особенности наследования по завещанию

Говоря о видах наследования, то со времён римского права, в котором институт наследования уже регламентировался достаточно подробно, ничего не поменялось. По-прежнему существует два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону. В рамках данного раздела курсового исследования речь пойдёт о наследовании по завещанию.

Итак, среди множества гражданско-правовых сделок только завещание дает возможность определить судьбу имущества и выразить в полной мере волю гражданина на случай смерти [32, С. 19][33]. Наследованию по завещанию посвящена глава 62 ГК РФ [2][34]. Лицо имеет полное право свободно распоряжаться своим имуществом: оно вправе не согласится с порядком наследования, установленным законом, в связи с чем, самостоятельно определить своих наследников, составив соответствующее распоряжение, то есть завещание.

Назначение завещания, прежде всего, состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону. Назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли самого завещателя. Понятие завещания вкратце регламентируется законодателем в п. 5 ст. 1118 ГК РФ, согласно которой завещание – это односторонняя сделка, которая создаёт права и обязанности после открытия наследства [2][35].

Необходимо сказать и о том, какую цель преследует составление завещания. Главной целью является определение порядка перехода всего наследственного имущества или его какой-то отдельной части к определённым лицам (в том числе и государству). Завещание характеризуется следующими признаками:

1. завещание является односторонней сделкой, что следует прямо из закона [2][36];

2. завещание носит строго личный и сугубо индивидуальный характер. Это означает, что завещание должно быть подписано собственноручно завещателем, кроме того нотариально удостоверено (разумеется, за исключением случаев, когда при составлении завещания приходится прибегать к помощи сведущего лица). Также это означает и то, что завещание не может быть совершено через представителя. Под представительством в данном случае следует понимать правоотношение, в силу которого одно лицо может совершать юридические действия от имени другого лица [33][37]. Кроме всего прочего, завещание не может совершено и на основании доверенности. Завещание не могут совершать опекуны от имени своих подопечных;

3. завещание является не просто односторонней сделкой, оно является единоличной сделкой, что означает, что оно может быть составлено только от имени одного лица, то есть в завещание может быть выражена воля только одного лица, больше никого. Завещание, содержащее волеизъявление двух и более лиц (например, родители пожелали составить одно завещание в пользу своего сына), в будущем может быть признано недействительным;

4. завещание, как правило, является срочной сделкой [2][38], поскольку смерть завещателя, на случай которой и составляется данное завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно, то есть наступление события обязательно должно произойти;

5. после совершения какой-либо сделки, как правило, наступают какие-либо правовые последствия. Так вот после составления завещания, правовые последствия наступают не с момента совершения данной сделки, а лишь только после смерти завещателя – лица, её совершившего;

6) завещание может быть совершено не любым гражданином, а только дееспособным на момент составления завещания, так как недееспособные или частично дееспособные не могут составлять завещания. Однако утрата завещателем дееспособности после составления завещания не влияет на силу последнего;

7) завещание является сделкой строгой формы завещание должно отвечать строго определённым требованиям, то есть чётко и верно должна быть соблюдена форма и порядок совершения завещания. Закон допускает только письменную форму завещания с указанием места и времени его совершения, собственноручно подписанного завещателем и нотариально удостоверенного, за исключением случая совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах [12, С. 180][39]. Несоблюдение этой нормы влечет абсолютную недействительность, то есть ничтожность завещания;

8) ещё одним характерным признаком завещания является его тайна;

9) принцип свободы завещания. Данный принцип означает, что завещатель имеет полное право после того как составил завещание в любое время – изменить его по собственному усмотрению или даже вовсе его отменить, причём без объяснения и указания каких-либо причин, побудивших его пойти на такой шаг [26, С. 16][40].

Особо важное внимание необходимо уделить процессу исполнения завещания. Исполнение завещания происходит в рамках наследственных правоотношений с целью реализации права наследования по завещанию и возможности иного правообладателя за счет наследства. Исполнить завещание - значит совершить определенные действия, предусмотренные завещателем в завещании [13, С. 62][41].

Согласно статьям 1133,1134 ГК РФ исполнение завещания, которое представляет собой перечень действий, которые направлены на реализацию цели завещания, возлагается на назначенных в завещании наследников. А если завещатель поручил исполнить завещание его исполнителю, лицу не указанному в завещании в качестве наследника, то наследникам необходимо получить согласие данного исполнителя завещания, которое выражается им в виде собственноручной надписи на самом завещании либо в отдельном заявлении о таком согласии, которое в обязательном порядке должно быть приложено к завещанию [17, С. 768][42].

Гражданин признаётся также давшим согласие быть исполнителем завещания (душеприказчиком), если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания [7, С. 850][43]. Исполнителем завещания может выступать дееспособный гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства, в не зависимости от того являются ли данные лицами наследниками по завещанию или по закону или вообще не являются таковыми. Поручить исполнение завещания можно только какому-то одному человеку, юридическое лицо исполнителем завещания быть не может.

Полномочия исполнителя завещания определены нормами статьи 1135 ГК РФ и основываются на содержании завещания, в соответствии с которым он назначен исполнителем [2][44]. Возложенные на исполнителя завещания полномочия подлежат удостоверению соответствующим свидетельством, которое выдаётся нотариусом.

В рамках данного параграфа необходимо также затронуть вопрос о завещательном отказе и о завещательном возложении, так как помимо исполнения завещания, последние являются также весьма особыми и важными завещательными распоряжениями наследодателя.

Что касается завещательного отказа, то его регламентация осуществляется ст. 1137 ГК РФ и представляет собой особый вид завещательного распоряжения, при котором завещатель возлагает на одного или нескольких наследников обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей-легатариев) [10, С. 36][45]. Важно отметить, что право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. В качестве примера, более подробно иллюстрирующий завещательный отказ, можно привести следующую ситуацию: так, один из преподавателей одного учебного заведения имел ценную библиотеку. В своём завещании он оставляет её своей дочери, но с оговоркой о том, что его студенты смогут хотя бы раз в неделю пользоваться его библиотекой [27][46]. Предметом завещательного отказа может быть и конкретное право, например, право, пользоваться домом или его частью (любым другим жилым помещением), если это завещано определенному наследнику.

Что касается завещательного возложения, то его регламентация осуществляется ст. 1139 ГК РФ [2][47]. Суть завещательного возложения заключается в том, что помимо обычных условий завещания, наследодатель может включить возложение на наследника (как одного, так и нескольких наследников) выполнения конкретных действий имущественного или неимущественного характера или использования какого-либо имущества по указанному назначению (например, поставить памятник на могиле завещателя, передавать картины один раз в год на выставку и т.д.) [29, С. 9][48].

В заключении необходимо сказать о том, что на современном этапе развития нашего государства, наследственное право, в частности в области завещательных распоряжений, демонстрирует нам расширение и укрепление прав граждан на частную собственность, гарантирует реальную возможность распорядится свои имуществом так, а не иначе, причём не только при жизни, но и после своей смерти, путём указания определённых условий в завещании (завещательный отказ или завещательное возложение), что лишний раз демонстрирует нам принцип свободы завещания.

2.2. Особенности наследования по закону

Наследованием по закону является одним из двух, предусмотренных законом оснований наследования. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию, так как известно, что к наследнику имущество переходит или же по закону, или по завещанию. Однако на практике случается и так, что одна часть какого-либо имущества переходит к наследнику по завещанию, а другая часть имущества – по закону. В подобной ситуации каждая из этих частей переходит к наследнику по одному из двух взаимоисключающих оснований.

В тех случаях, когда гражданин при жизни в силу каких-либо обстоятельств не выразил своё желание и волю в завещании по поводу распределения своего имущества (или какой-то части своего имущества) после его смерти между конкретными людьми, наследование осуществляется в соответствии с правовыми нормами наследственного законодательства, которое регулирует переход имущества к лицам, которые отнесены законодателем к кругу наследников. Именно эти лица, которые становятся наследниками имущества (или какой-то его части) умершего гражданина без прямого его волеизъявления, выраженного в завещании, считаются наследниками по закону. Наследование по закону осуществляется в том случае, если:

- отсутствует завещание (завещание либо не составлялось вовсе или же составлялось, но впоследствии было отменено по каким-либо причинам распоряжением самого завещателя, так как завещатель имеет на это полное право в соответствии со ст. 1130 ГК РФ) [2][49];

- завещание составлено только на некоторые части наследственного имущества, в результате чего другая часть имущества, которая не была охвачена завещанием, наследуется по закону;

- завещание является недействительным (завещание может считаться недействительным в силу оснований, предусмотренных ст. 1131 ГК РФ) [2][50];

- наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве;

- завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию наследство не принял либо не имеет права наследовать [2][51] (на основании п. 1 ст. 1117 ГК РФ, в которой говориться о недостойных наследниках), либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой наследник на такой случай не был назначен;

- содержание завещания заключается в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону либо ограничивается завещательным отказом [2][52] в соответствии со ст. 1137 ГК РФ (или завещательным возложением в соответствии со ст. 1139 ГК РФ).

Процесс наследования по закону характеризуется, тем, что не наследодателем, а самим законом установлен круг наследников, причем данный круг наследников является исчерпывающим. Ещё одной характерной чертой наследования по закону является то, что помимо круга наследников законом установлен порядок их призвания к наследованию. Наследники по закону разбиты на группы-очереди и призываются к наследованию не все сразу, а последовательно - в порядке очередности. Очередность выражается в том, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, если нет ни одного наследника из предшествующих очередей, включая наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ [2][53]. Причём, приобретение наследства хотя бы одним наследником из состава предшествующих очередей исключает призвание к наследованию наследников всех последующих очередей [24, С. 32][54].

Глава 3. Порядок оформления наследственных прав

3.1. Порядок и способы принятия наследства

В результате смерти гражданина права и обязанности умершего (наследодателя) не могут перейти к другим лицам (наследникам) в порядке правопреемства автоматически. Чтобы стать преемником наследственных прав и обязанностей наследодателя, наследник должен быть призван к наследованию, выразив свою волю на принятие наследства.

Призвание к наследству, то есть определение тех лиц, имеющих право стать правопреемниками наследодателя, осуществляется в порядке, который предусмотрен законом. При отсутствии завещания призываются наследники по закону в соответствии с установленной очередностью, в соответствии со ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ [2][55]. Но существует характерная особенность в том случае, когда завещана только часть имущества: к наследованию призываются одновременно наследники по закону и по завещанию.

Необходимо подчеркнуть, что процесс принятия наследства осуществляется путем совершения определенных действий, направленных на возникновение юридических последствий, а именно - приобретение наследства. В связи с чем, подобные действия с уверенностью можно назвать сделкой. Данная сделка будет считаться односторонней, которая обязательно будет выражать свободную, ничем не связанную волю призванного наследника, в чём выражается принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования [31, С. 13-15][56]. Процесс принятие наследства является завершающим юридическим фактом, этапом в юридико-фактическом составе, объясняющее наследственное правопреемство [18, С. 151][57].

Все действия, которые направлены на приобретение наследства, должны соответствовать требованиям закона. Действия по принятию наследства должны быть безоговорочными и безусловными, от того кто принимает наследство должен быть получен точный и однозначный ответ, «да или нет». Не допускается принятие какой-то отдельной части наследства, так как наследство должно быть принято полностью как единое целое. Именно по этой причине, наследник, принявший часть наследства, считается принявшим его целиком. Это означает, что, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он имеет право по своему усмотрению принять наследство по одному основанию и отказаться от другого наследства, либо принять наследство по всем основаниям в соответствии с п. 2 ст. 1152 ГК РФ [2][58].

Акт принятия наследства является индивидуальным актом. Например, это выражается в следующем: если к наследованию призвано несколько наследников, то каждый из них должен выразить свою волю на принятие наследства. Причём, факт принятие наследства одним из наследников не означает, что данное наследство приняли все остальные наследники, что видится вполне логичным. Для того, чтобы принять наследство гражданин должен быть правоспособным, как закреплено в ст. 18 ГК РФ. Порядок осуществления этого права основывается на общих нормах, регулирующих дееспособность граждан (ст. 21 ГК РФ). Лица, которые в силу каких – либо обстоятельств (например, возраст до 14 лет, состояние здоровья) лишены возможности принять наследство, имеют право на принятие наследства через их законных представителей, в качестве которых могут выступать: родители, опекуны в соответствии со ст. 28 ГК РФ [2][59]. А несовершеннолетние же в возрасте от 14 до 18 лет имеют право сами принимать наследство, но только с согласия своих законных представителей, коими являются родители, усыновители, попечители в соответствии с нормами ст. 26 ГК РФ. Лица, ограниченно дееспособные по решению суда, также принимают наследство с согласия попечителей в соответствии с нормами ст. 30 ГК РФ.

Для принятия наследства установлены законом определённые сроки (о которых будет сказано далее в работе) и способы. Действующее гражданское законодательство предусматривает несколько способов принятия наследства, которые регламентируются ст. 1153 ГК РФ [2][60].

Первый способ, который кроме всего прочего является и наиболее предпочтительным - формальным, который заключается в подаче наследником письменного заявления о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства подается для юридического закрепления факта принятия наследства [25][61].Указанный способ вызывает большую благосклонность, так как при его использовании совершенно очевидна воля наследника на принятие наследства. Однако наша жизнь весьма разнообразна и непредсказуема, богаче всякой любой теоретической конструкции, в связи с чем, нет никакой необходимости везде и всегда требовать предельной формализации отношений, тем более в такой тонкой сфере, как наследственные отношения. В ряде случаев наследник не обращается к нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, но он (наследник) совершает действия, из которых явствует его воля стать правопреемником наследодателя. Реализуя право наследования, он совершает действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства – второй способ принятия наследства[21, С. 4][62].Указанный способ осуществляется без подачи заявления и выражается в том, что наследникам предоставляется право «фактически» принять наследство, то есть совершить действия, которые будут свидетельствовать о таком желании наследника - конклюдентные действия согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ [2][63]. Фактическое принятие наследства состоит в том, что признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Такими действиями, в частности, считаются: вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом, принятие наследником мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, производство наследником за свой счет расходов на содержание наследственного имущества, оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение им от третьих лиц, причитавшихся наследодателю денежных средств (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) [2][64].

Необходимо сказать о том, что выше обозначенный перечень не является исчерпывающим. К указанным действиям могут относиться также любые другие действия, свидетельствующие о том, что наследник желает стать правопреемником наследодателя [11][65].

ГК РФ говорит и о третьем способе принятия наследства: принятие наследства через законного представителя (ч. 1 ст. 1153 ГК РФ) [2][66]. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. Если заявление на принятие наследства подается нотариусу не самим наследником, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия [8][67].

Здесь необходимо сказать и том, что если наследник вообще не желает принимать наследство, то он вправе просто отказать от него, в порядке предусмотренным законом в соответствии со ст. 1157 и 1158 ГК РФ [2][68].

Независимо от способа и срока принятия наследства все наследственное имущество считается принадлежащим наследнику начиная с момента, когда происходит открытие наследства, то есть акту принятия наследства придана обратная сила (п. 4 ст. 1152 ГК РФ) [2][69]. В связи с чем, со дня смерти наследодателя наследник приобретает право не только на наследственное имущество, но и на все доходы, которые исходят от него. В качестве примера можно привести: проценты по вкладам, дивиденды от ценных бумаг и предпринимательской деятельности. После чего, наследник становится стороной в договоре, который был заключен наследодателем и срок которого не истек, вправе истребовать имущество, исчезнувшее после открытия наследства, предъявить иск о взыскании долгов. Одновременно он несет за этот же период все расходы по содержанию имущества (например, уплата налогов, коммунальных платежей и т.д.). Наследник несет также риск гибели имущества и отвечает по долгам наследодателя [2][70].

Важно подчеркнуть, что возникновение у наследника права на наследственное имущество со дня открытия наследства носит абсолютный характер, об этом прямо говориться в нормах закона.

3.2. Свидетельство о праве на наследство

Законом не установлена обязанность наследника оформлять свое право на наследство, ему предоставлена возможность своими фактическими действиями (конклюдентными) утвердить факт принятия наследства. Однако на практике возникают случаи, требующие документального подтверждения права на принятие наследства. На практике данная необходимость возникает во многих ситуациях: право пользования счетом в банке, право пользования машиной, иным движимым имуществом, а также другим имуществом, входящим в состав наследства [21, С. 5][71].Свидетельство о праве на наследство – это официальный документ, выдаваемый наследнику по месту открытия наследства по его заявлению и служащий доказательством завершающего этапа при оформлении наследства. При необходимости наследник обращается к нотариусу или иному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных действий для получения свидетельства о праве на наследство. Перед тем как получить свидетельство, наследник должен доказать нотариусу или иному уполномоченному лицу наличие права на наследство посредством предъявления свидетельства о браке, о рождении, выписки из ЗАГСа, свидетельства о смерти и т.п.

Согласно ст. 1162 ГК РФ [2][72], свидетельство о праве на наследство может быть выдано каждому наследнику в отдельности или одно на всех, в зависимости от желания и заявления наследников. Также свидетельство может быть выдано нотариусом на отдельные части наследственного имущества или на все имущество в целом. Получить свидетельство о праве на наследство наследник может в любое время по истечении шести месяцев с момента открытия наследства. Если наследник не торопится оформлять наследство, то и государство не может его торопить (в том числе и нотариус), так как законом не установлен срок оформления свидетельства о праве наследство.

3.3. Сроки осуществления права на принятие наследства

Любые действия, направленные на принятие наследства: как подача заявления, так и принятие наследства, причём не зависимо от способа, должны быть осуществлены в пределах определенных сроков, которые чётко регламентированы законом. Так, ст. 1154 ГК РФ говорит о том, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства [2][73]. Однако существует исключение из сказанного: специальный срок действует в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина [2][74] (п. 3 ст. 45 ГК РФ), наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Однако на практике могут возникнуть непредвидимые ситуации, по причине которых наследники могут не принять наследство (например, наследник может умереть, не успев выразить своего желания на принятия наследства; наследник может не узнать о смерти наследодателя, например по причине своего отъезда), в результате чего пройдёт установленный законом шестимесячный срок на принятие наследства; наследник может отказаться от наследства; наследник может быть признан как недостойный и т.п. [2][75] В подобных ситуациях могут устанавливаться и другие сроки, разные по своей продолжительности и порядку своего исчисления. В таких случаях к наследованию призываются другие наследники: при отпадении всех наследников по закону одной очереди право на получение наследства переходит к наследникам последующих очередей; при отпадении наследников по завещанию к наследованию призываются наследники по закону и т.д.

Если ранее призванный наследник (все наследники) отказывается от наследства в установленном законом порядке, путем подачи нотариусу заявления об этом либо отстраняется от наследства по причине недостойности, призванные к наследованию другие лица имеют право принять наследство в течение шестимесячного срока, но при этом шестимесячный срок исчисляется не со дня открытия наследства, а со дня возникновения у таких наследников права на принятие наследства [2][76]. Специальный срок может устанавливаться и для принятия по наследству права наследования (наследственная трансмиссия).

К срокам принятия наследства применяются общие положения о порядке исчисления сроков в гражданском праве. Так как срок принятия наследства исчисляется периодом времени, его течение начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, с которым связано его начало (ст. 191 ГК РФ) [2][77]: на следующий день после дня смерти наследодателя либо после даты вступления в силу решения суда об объявлении наследника умершим, решения об отстранении наследника от наследования как недостойного, отказа наследника от наследства и т.п. Так как срок принятия наследства исчисляется месяцами, он истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день соответствующего месяца (ст. 192 ГК РФ) [2][78]. Действие по принятию наследства может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Если всё же по каким-либо причинам все сроки были пропущены - они могут быть восстановлены судом. Стоит отметить, что конкретного перечня этих причин в законодательстве не предусмотрено. Каждой конкретной ситуации суд самостоятельно даёт оценку, после чего определяет, могут ли быть продлены сроки принятия наследства или же нет. Подобные дела рассматриваются в порядке искового производства. Наследник подаёт заявление в суд, на основании которого суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Сказанное подтверждается многочисленными примерами из практики: Определение Московского городского суда от 26.05.2015 № 4г/4-4162/15 [6][79].

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что действующее законодательство, регулирующее наследственные отношения устанавливает для всех шестимесячный срок для принятия наследства. Однако, в случае пропуска, установленного законом срока, по решению суда данные сроки подлежат восстановлению, что соответствует принципу справедливости и защищает права граждан, участвующих в наследственных правоотношениях.

3.4. Отказ от наследства

Как и принятие наследства, так и отказ от него является односторонней сделкой. Такая сделка может быть совершена наследником как с указанием лиц, в пользу которых он отказывается от наследства, так и без такого указания (п. 1 ст. 1157 ГК РФ) [2][80]. Необходимо заметить, что правило об отказе от наследства не распространяется на наследование выморочного имущества.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства. Данный срок, согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ составляет шесть месяцев [2][81]. Кроме того, наследник имеет право отказать и от уже принятого наследства. Для такого отказа допускается возможность восстановления судом пропущенного по уважительным причинам срока, установленного для отказа от принятия наследства, но лишь в случае, если наследство было принято путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Если же наследство было принято путем подачи нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), восстановление пропущенного срока для отказа от наследства не допускается.

Важно заметить, что в отличие от принятия наследства отказ от наследства является бесповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван.

Важно отметить, что круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен. Ими могут быть наследники по завещанию (ст. 1121 ГК РФ) или по закону (ст. 1142-1148, 1156 ГК РФ). Недостойные наследники, не имеющие права наследовать или отстраненные судом от наследования (ст. 1117 ГК РФ), а также наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лиц не входят [2][82].

Правило п. 1 ст. 1158 ГК РФ о недопустимости отказа в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, направлено на обеспечение соблюдения воли наследодателя о пропорциях распределения наследственного имущества [2][83].

Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве объясняется тем, что правило ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле является установленным законом ограничением свободы завещателя (наследодателя) распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и имеет целью защиту интересов определенного в этой норме круга лиц [2][84]. Волеизъявление же самого наследника, отказывающегося от обязательной доли, не может служить достаточным основанием для ограничения свободы завещания.

Недопустимостью вступления отказа от наследства в противоречие с волей завещателя объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу другого лица, если отказывающемуся наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным. Нарушение установленных в статье запретов влечет недействительность отказа от наследства в пользу другого лица. В этом случае наступают последствия непринятия наследства.

Заключение

Подводя итог проделанному исследованию, необходимо сделать следующие выводы. В ходе работы было установлено, что в соответствии с Конституцией РФ наследования гарантируется самим государством, причём все граждане РФ имеют одинаковые, равные права в области наследственного права.

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Было установлено, что наследственное право основано на ряде принципов, среди которых: принцип универсальности правопреемства, принцип свободы завещания, принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников; принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя, принцип свободы наследника выражается в праве принять наследство или отказаться от него, принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов субъектов наследственного права в отношениях по наследованию.

Особое внимание в работе было уделено осуществлению и оформлению наследственных прав по различным основаниям, в частности были рассмотрены особенности наследования по завещанию и особенности наследования по закону. Было определено, что только завещание дает возможность определить судьбу имущества и выразить в полной мере волю гражданина на случай смерти. Наследованию по закону отводится второстепенное значение, и ставится оно на второе место, однако, роль и значение его на современном этапе развития нашего государства и общества очень велико и возрастает только с каждым днём.

Также в работе был рассмотрен процесс исполнения завещания. Был затронут вопрос о завещательном отказе и о завещательном возложении, так как помимо исполнения завещания, последние являются также весьма особыми и важными завещательными распоряжениями наследодателя, которые демонстрирует расширение и укрепление прав граждан на частную собственность, гарантирует реальную возможность распорядится свои имуществом так, а не иначе, причём не только при жизни, но и после своей смерти, путём указания определённых условий в завещание.

В ходе проведённого исследования было выяснено, что процесс принятия наследства осуществляется путем совершения определенных действий, направленных на возникновение юридических последствий, а именно - приобретение наследства, которое, в свою очередь, можно принять двумя способами: формально и фактически. Было выяснено, что законом не установлена обязанность наследника оформлять свое право на наследство. Однако на практике возникают случаи, требующие документального подтверждения права на принятие наследства. Таким документом выступает свидетельство о праве на наследство, выдаваемое наследнику по месту открытия наследства по его заявлению и служащий доказательством завершающего этапа при оформлении наследства.

Любые действия, направленные на принятие наследства: как подача заявления, так и принятие наследства, причём не зависимо от способа, должны быть осуществлены в пределах определенных сроков, которые чётко регламентированы законом. Так, ст. 1154 ГК РФ говорит о том, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако, в случае пропуска, установленного законом срока, по решению суда данные сроки подлежат восстановлению, что соответствует принципу справедливости и защищает права граждан, участвующих в наследственных правоотношениях. Кроме всего прочего, существует возможность отказа от наследства, которая также была рассмотрена в рамках данного исследования.

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты:

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 26.01.2009. - № 4. - Ст. 445.  
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

Материалы судебной практики:

  1. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 21.09.2015 по делу № 33-14524/2015 // СПС Консультант Плюс».
  2. Апелляционное определение Самарского областного суда от 01.09.2015 по делу № 33-9613/2015 // СПС Консультант Плюс».
  3. Апелляционное определение Московского городского суда от 06.04.2015 по делу № 33-10603 // СПС Консультант Плюс.
  4. Определение Московского городского суда от 26.05.2015 № 4г/4-4162/15 // СПС Консультант Плюс.

Учебная, научная и специальная литература:

  1. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское право: учебник в 3-х томах. Том 3. Часть 2. М., 2010. 850 с.
  2. Беспалов Ю.Ф., Беспалова А.Ю. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения. Москва: Проспект, 2012. 112 с.
  3. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. М., 2002.
  4. Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве. М.: Деловой двор, 2011. 144 с.
  5. Крашенников П.В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. 110 с.
  6. Кутузов О.В. Наследование по завещанию, М., 2005. – 180 с.
  7. Мозилина В.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под общ.ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Мозолина. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2002. С. 62-63.
  8. Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997 (в сер.«Классика российской цивилистики»).
  9. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. - М.: Проспект, 2015.
  10. Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: ВолтерсКлувер, 2014.
  11. Суханов Е.А. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Постатейный. Под ред. А. Л. Маковского, Е. А. Суханова. Издательская группа «Юристъ», 2015.
  12. Степанов С.А. Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под общ.ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2012. Т. 3.
  13. Хамицаева Ю.А. Наследственное право. Конспект лекций / под ред. Ю.А. Хамицаевой. М.: Высшее образование. 2008. – 54 с.

Периодические издания:

  1. Белов В.А. Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношение и его правовая форма // Наследственное право. 2014. № 1.
  2. Блинков О.Е. Российский наследственный закон: что день грядущий нам готовит? // Наследственное право. 2016. № 1. С. 3–5.
  3. Блинков О.Е., Егоренкова К.Ю. Юридические лица в наследственном праве // Наследственное право. 2011. № 1. С. 3 - 8.
  4. Кирилловых А.А. Завещание как способ распоряжения наследством // Законодательство и экономика. 2010. № 10. С. 38 - 53.
  5. Кириллова Н.С., Платонова О.Ф. Наследственное право и наследственное законодательство // Наследственное право. 2006. № 2.С. 31-32.
  6. Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии в наследственном праве, доктрине и практике // «Наследственное право». 2008. № 2.
  7. Лысенко Е.В. Наследование в российском гражданском праве: составление, изменение и отмена завещания // Нотариус. 2013. № 2. С. 16 - 18.
  8. Мананников О.В. К вопросам истории, теории и практики легата // «Нотариус». 2009. № 3.
  9. Михайлова А.С. Институт наследования: проблемы теории и практики // Нотариус. 2013. № 2. С. 11 - 13.
  10. Палшкова А.М. Особые завещательные распоряжения в римском праве // Наследственное право. 2009. № 3. С. 8 - 13.
  11. Попова Л.И. Универсальное правопреемство при наследовании // Наследственное право. 2012. № 4. С. 7–10.
  12. Рассказова Н.Ю. Право на принятие наследства // Закон. 2006. № 10. С. 13-15.
  13. Тарасова И.Н. Допустимость условной формы завещания в российском гражданском праве // Нотариус. 2013. № 2. С. 19 – 21.

Электронные и интернет источники:

  1. Грудицына Л.Ю. Как правильно распорядиться своим имуществом (наследование, дарение, рента) // СПС Консультант Плюс. 2015.
  2. Сормовский районный суд города Нижнего Новгорода. Режим доступа: http://sormovsky.nnov.sudrf.ru
  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 26.01.2009. - № 4. - Ст. 445.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 26.01.2009. - № 4. - Ст. 445.

  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  6. Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997 (в сер.«Классика российской цивилистики»). - С. 36.

  7. Михайлова А.С. Институт наследования: проблемы теории и практики // Нотариус. 2013. № 2. С. 11 - 13.

  8. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. М., 2002. - С. 7.

  9. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. - М.: Проспект, 2015. - С. 607.

  10. Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве. М.: Деловой двор, 2011. - С. 39.

  11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  12. Попова Л.И. Универсальное правопреемство при наследовании // Наследственное право. 2012. № 4. С. 7–10.

  13. Кутузов О.В. Наследование по завещанию, М., 2005. - С. 180.

  14. Кутузов О.В. Наследование по завещанию, М., 2005. - С. 181.

  15. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское право: учебник в 3-х томах. Том 3. Часть 2. М., 2010.

  16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  17. Белов В.А. Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношение и его правовая форма // Наследственное право. 2014. № 1.

  18. Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: ВолтерсКлувер, 2014.

  19. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. - М.: Проспект, 2015. - С. 611.

  20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  21. Крашенников П.В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013.

  22. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  23. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  25. Грудицына Л.Ю. Как правильно распорядиться своим имуществом (наследование, дарение, рента) // СПС Консультант Плюс. 2015.

  26. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 21.09.2015 по делу № 33-14524/2015 // СПС Консультант Плюс».

  27. Апелляционное определение Самарского областного суда от 01.09.2015 по делу № 33-9613/2015 // СПС Консультант Плюс».

  28. Апелляционное определение Московского городского суда от 06.04.2015 по делу № 33-10603 // СПС Консультант Плюс.

  29. Блинков О.Е., Егоренкова К.Ю. Юридические лица в наследственном праве // Наследственное право. 2011. № 1. С. 6.

  30. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  31. Хамицаева Ю.А. Наследственное право. Конспект лекций / под ред. Ю.А. Хамицаевой. М.: Высшее образование. 2008. - С. 54.

  32. Блинков О.Е. Российский наследственный закон: что день грядущий нам готовит? // Наследственное право. 2016. № 1. С. 3.

  33. Тарасова И.Н. Допустимость условной формы завещания в российском гражданском праве // Нотариус. 2013. № 2. С. 19.

  34. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  35. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  36. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  37. Грудицына Л.Ю. Как правильно распорядиться своим имуществом (наследование, дарение, рента) // СПС Консультант Плюс. 2015.

  38. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  39. Кутузов О.В. Наследование по завещанию, М., 2005. - С. 180.

  40. Лысенко Е.В. Наследование в российском гражданском праве: составление, изменение и отмена завещания // Нотариус. 2013. № 2. С. 16.

  41. Мозилина В.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под общ.ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Мозолина. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2002. - С. 62.

  42. Суханов Е.А. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Постатейный. Под ред. А. Л. Маковского, Е. А. Суханова. Издательская группа «Юристъ», 2015. - С. 768.

  43. Беспалов Ю.Ф., Беспалова А.Ю. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения. Москва: Проспект, 2012. - С. 850.

  44. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  45. Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве. М.: Деловой двор, 2011. - С. 36.

  46. Мананников О.В. К вопросам истории, теории и практики легата // «Нотариус». 2009. № 3.

  47. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  48. Палшкова А.М. Особые завещательные распоряжения в римском праве // Наследственное право. 2009. № 3. С. 9.

  49. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  50. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  51. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  52. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  53. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  54. Кириллова Н.С., Платонова О.Ф. Наследственное право и наследственное законодательство // Наследственное право. 2006. № 2.С. 32.

  55. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  56. Рассказова Н.Ю. Право на принятие наследства // Закон. 2006. № 10. С. 13-15.

  57. Степанов С.А. Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под общ.ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2012. Т. 3. - С. 151.

  58. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  59. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  60. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  61. Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии в наследственном праве, доктрине и практике // «Наследственное право». 2008. № 2.

  62. Блинков О.Е. Российский наследственный закон: что день грядущий нам готовит? // Наследственное право. 2016. № 1. С. 4.

  63. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  64. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  65. Крашенников П.В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013.

  66. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  67. Беспалов Ю.Ф., Беспалова А.Ю. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения. Москва: Проспект, 2012.

  68. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  69. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  70. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  71. Блинков О.Е. Российский наследственный закон: что день грядущий нам готовит? // Наследственное право. 2016. № 1. С. 5.

  72. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  73. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  74. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  75. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  76. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  77. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  78. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  79. Определение Московского городского суда от 26.05.2015 № 4г/4-4162/15 // СПС Консультант Плюс.

  80. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  81. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  82. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  83. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  84. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.