Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Изучение проблем, связанных с понятием наследственного права и анализ наследования по закону и по завещанию

Содержание:

Введение

Развитие и упорядочение рыночных отношений в нашей стране требуют совершенствования института наследования и его правового регулирования, так как наследственное право в определенной степени затрагивает интересы каждого гражданина.

Существуют различные точки зрения при рассмотрении вопроса о том, каким должно быть наследственное право. Но главная его суть заключается в переходе от поколения к поколению частной собственности.

Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов, который сопровождает любую общественно-экономическую формацию, поскольку каждый человек рано или поздно может стать либо наследником, получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество; либо наследодателем, если при жизни распорядится принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти. 

Наследственное право — это совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, связанные с переходом имущества умершего к его наследникам и некоторым лицам (отказополучателям, кредиторам умершего).

Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.

Действующее наследственное законодательство, в частности глава 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, внесло существенные изменения в институт наследования, в частности в механизм использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам. Более того, законодательно расширены права частной собственности граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти. То есть, действующее законодательство должно обеспечить действенность конституционного положения о гарантированности права наследования, закрепленного в статье 35 Конституции Российской Федерации, где гарантии права наследования провозглашены наряду с нормами о защите права частной собственности, свободе ее распоряжения и невозможности лишения частной собственности без решения суда.

Право наследования означает прежде всего гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Наследодатель волен дать любые распоряжения относительно преемства своего имущества, действуя по своей воле и руководствуясь исключительно своим интересом при распоряжении имуществом.

Важно отметить, что правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный характер и заключается:

во–первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать имущество;

во–вторых, в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границ их свободного усмотрения.

Необходимо учитывать, что защита наследственных прав граждан от посягательств со стороны третьих лиц осуществляется с помощью норм гражданского процессуального права.

Актуальность обозначенной проблемы обусловили выбор тематики данной работы.

Предметом исследования является право наследования как основной институт гражданского права.

Целью написания курсовой работы является изучение проблем, связанных с понятием наследственного права и анализ наследования по закону и по завещанию.

Реализация поставленной цели предполагает необходимость решения следующих задач:

- определить понятие и юридическую сущность наследования;

- проанализировать систему наследственного права, принципы и нормы;

- рассмотреть субъекты наследственных правоотношений;

- изучить и охарактеризовать виды наследования: по завещанию и по закону.

Глава 1. Понятие и юридическая сущность наследования

1.1. Понятие наследования и наследственного права

Наследственное право – подотрасль гражданского права, представляющая собой совокупность установленных государством правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Это определение раскрывает понятие наследственного права в объективном смысле. В субъективном смысле «наследственным правом следует считать право призванного к наследованию лица на принятие наследства» [9].

Наследственное право является подотраслью гражданского права, так как оно представляет собой группу норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль.

Право наследования включает в себя, помимо права наследодателя распорядиться своим имуществом, право лиц, призываемых к наследованию по завещанию или по закону, на получение наследственного имущества. Государство законодательно самостоятельно определяет принципы наследственного правопреемства, круг наследников по закону и по завещанию, порядок и условия призвания их к наследованию. Роль и значение наследования могут меняться в зависимости от степени развития общественных отношений (экономических, политических, правовых и т.д.), но в любом случае состоят в обеспечении уверенности гражданина в том, что все нажитое им имущество, имущественные права и созданные им материальные блага перейдут после его смерти к его родным и близким либо к тем физическим и юридическим лицам, государству, субъектам Федерации и муниципальным образованиям, которых он назначил своими наследниками [12].

Согласно части 4 ст. 35 Конституции право наследования гарантируется государством. В связи с этим все граждане России имеют равные права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими институт наследования [1].

Под наследственными правоотношениями (или наследованием) понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его смертью, а пере ходят на новое лицо, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. Иными словами, новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, заменяя его собой. Права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью и нераздельностью – это и называется общим, или универсальным, правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, т.е. наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц. Действующее законодательство определяет наследование как переход прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил ГК РФ не следует иное (ст. 1110 ГК РФ) [4].

Правоотношения только те могут по полному праву именоваться наследственными, которые возникают по поводу имущества, т. е. опосредуют передачу наследственного имущества от наследодателя к наследникам (или кредиторам). Их особенностью является само возникновение, связанное со смертью гражданина. Собственно весь комплекс наследственных отношений можно назвать наследованием, ведь смена наследодателя как субъекта в любом из существовавших при его жизни правоотношений невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства, принятие наследства) он невозможен.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В наследство может быть включено только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по договору и т. п.

В пункте 1 ст. 1112 ГК РФ предусматривается, что «в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности» [4].

Основным понятием наследственного права является преемство прав и обязанностей лица в результате его смерти к наследникам. Таким образом, правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (праводателя). В юридической литературе различают два вида преемства: универсальное (общее) преемство, когда на стороне нового лица воспроизводится юридическая ситуация предшественника как таковая, и сингулярное (частное), когда субъект преемства воспринимает лишь отдельные права, прежде принадлежавшие другому лицу. При этом надо отметить, что различие между сингулярным и универсальным преемством «не количественное, а качественное, потому что в первом случае новый субъект, преемник, занимает место только активного субъекта, тогда как во втором он входит в положение и пассивного субъекта, которое занимал его предшественник» [9].

В основе концепции универсальности лежит тезис о единстве наследственной массы как объекта, переходящего к наследникам в нераздельной совокупности прав и обязанностей умершего, т. е. все принадлежавшие наследодателю права и обязанности переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями [13]. Так, например, если обязательство обеспечено неустойкой или поручительством, то они сохраняют силу и при переходе прав кредитора по обязательству к наследнику. Наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев, когда закон не предусматривает такого замещения. Так, не могут передаваться по наследству право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, право авторства.

Преемство отдельных прав умершего к наследникам, даже если оно регулируется нормами наследственного права, не является наследованием, поскольку переход с одного лица на другое совокупности отношений, в которых состояло первое, хотя и объединенных единством цели (например, при отчуждении предприятия), не исчерпывает всей массы отношений, в которых оно находилось.

Даже когда наследников несколько, они всегда приобретают соответствующие доли актива и соразмерные этим долям пассив наследства. Если кто‑либо из наследников откажется от наследства или не примет его, то его доля с соответствующим активом и пассивом перейдет к другим наследникам в полном объеме.

Не утрачивает принципа универсальности наследование по завещанию какого‑либо одного права, например права собственности на автомобиль, поскольку в данном случае наследник также будет нести ответственность по обязательствам наследодателя, но в пределах полученной доли наследства, в которую входит автомобиль.

К наследнику переходят все права и обязанности наследодателя без участия третьего лица, что означает непосредственность универсального правопреемства.

В отличие от универсального правопреемства сингулярное лишено признака непосредственности, поскольку сингулярный преемник приобретает какое‑либо отдельное право не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие (предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую‑то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т. д.).

Непосредственность означает, что между волей наследодателя, действительной или предполагаемой, направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев [13].

Исключениями здесь могут быть случаи, предусмотренные законом. Так, если наследником является малолетний, то за него согласно статье 28 ГК РФ будет действовать его законный представитель, который и будет принимать наследство.

С учетом изложенного можно сделать вывод, что универсальность наследственного преемства характеризуется следующими признаками:

1) наследники приобретают наследство как единое целое;

2) наследники приобретают наследство всегда и непосредственно;

3) наследники приобретают все переходящие к нему по наследству права и обязанности сразу и одновременно.

В отличие от общепринятого мнения, что при наследовании имеет место только универсальное правопреемство, принципиально иной точки зрения придерживаются некоторые авторы, утверждая, что наследование может строиться по модели как универсального и непосредственного, так и сингулярного и опосредованного правопреемства.

В связи с тем, что завещательный отказ (легат) обременяет саму наследственную долю его исполнителя и подлежит выдаче за счет этой доли, независимо от того, дожил ли исполнитель завещания до открытия наследства и принято ли оно им, дает основания для отнесения к одному из видов наследственного преемства легата (завещательного отказа). Данное утверждение спорно уже лишь потому, что отказополучатель, в отличие от наследников, не отвечает по долгам наследодателя и получает завещательный отказ из оставшегося после удовлетворения кредиторов наследодателя и выдела обязательной доли наследникам – исполнителям завещательного отказа. Здесь наблюдается нарушение принципа непосредственности наследственного преемства: отказополучатель приобретает право на имущество не непосредственно от наследодателя, а через исполнителя завещания. При этом отказополучатель приобретает лишь только какое‑нибудь отдельное право или несколько отдельных прав, а не совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя [12].

Способность человека распорядиться своим имуществом, оставшимся после его смерти, стабилизирует экономические отношения в государстве и, как следствие, общую ситуацию в стране и обществе, поскольку человек, имея данную возможность, может работать не только для себя, но и для близких ему людей (будущих наследников).

Метод наследственного права обладает следующими чертами: равенство участников наследственных правоотношений, автономия воли участников, их имущественная самостоятельность и др.

Предметом правового регулирования наследственного права выступают своеобразные общественные отношения, которые возникают в особой сфере жизни общества.

Наследование возможно по двум основаниям: завещанию и закону (ст. 1111 ГК РФ). На первое место законодатель поставил завещание как конкретное выражение воли умершего. Если таковое отсутствует, отменено завещателем или признано недействительным, тогда наследование осуществляется по закону.

Таким образом, с принятием части третьей ГК РФ в наследственное право России внесены кардинальные изменения и дополнения, детализирован ряд механизмов перехода и распределения наследственного имущества, в силу чего российское законодательство о наследовании стало отвечать реалиям дня и в своей основе соответствовать юридическим нормам большинства экономически развитых стран.

1.2. Система наследственного права

Система наследственного права является сложной категорией, включающей взаимосвязанные и взаимообусловленные части и элементы, которые характеризуют внутреннее строение наследственного права, а также ставят его отдельно от других подотраслей и институтов гражданского права. Она включает в себя три основных элемента: принципы, институты и нормы наследственного права.

Принципы наследственного права представляют собой основные начала, в соответствии с которыми и строится наследственное право как система правовых норм, а также осуществляется правовое регулирование наследственных отношений.

Наличие этих принципов позволяет выделить наследственное право в качестве самостоятельной подотрасли гражданского права. Принципы наследственного права носят внутриотраслевой характер и основываются на общегражданских принципах. В то же время их вычленение является важным инструментом в познании и применении институтов наследственного права.

К принципам наследственного права можно отнести следующие (9):

- Принцип универсальности наследственного правопреемства, который означает, что между волей наследодателя (действительной и предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тому, кому оно предназначено, и волей наследника, который его принимает, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Например, если наследник недееспособен, то наследство за него принимает законный представитель.

Согласно этому принципу наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей его полноте и заступает на место наследодателя во всех его правоотношениях. В виде исключения выступают лишь правоотношения, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя. Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и где бы оно ни находилось, т. е. наследство нельзя принять частично, условно или с оговорками. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, хотя бы наследник, принимая наследство, и не имел представления о том, что именно входит в его состав. Универсальность наследственного правопреемства находит свое наиболее полное выражение в том, что наследник выступает в качестве преемника не только в правах, но и в обязанностях.

- Принцип свободы завещания, который является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Он означает, что наследодатель по своему усмотрению может распорядиться на случай своей смерти наследством, а может и не делать этого. Наследодатель может оставить наследство любым субъектам гражданского права, разделить наследство между различными наследниками, лишить наследства всех или кого‑либо из наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания выражается в том, что воля наследодателя должна быть свободной при составлении завещания, его последующем изменении или отмене. Иными словами, никто не должен прямо или косвенно воздействовать на волеизъявление наследодателя, т. е. шантажировать, угрожать наследодателю или его близким. Согласно статье 1149 ГК РФ принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в определенных законом случаях, когда начинает действовать принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников [4].

- Принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников. Сущность его заключается в том, что наследование выполняет социально–обеспечительную функцию. Поэтому среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в наследстве. Со времен римского права их принято называть необходимыми наследниками. Закрепление за необходимыми наследниками обязательной доли по существу означает продолжение различного рода обязательств и после смерти наследодателя.

- Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Его суть заключается в том, что если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону.

- Принцип дозволительной направленности и диспозитивности. Данный принцип действует в наследственном праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию представляется свобода выбора. Они могут принять наследство или отказаться от него. Причем если наследник не выразил желания принять наследство или не совершил действий, свидетельствующих о принятии наследства, он считается отказавшимся от наследства. Наследник должен быть свободным в своем выборе, и если он принял решение под давлением извне, оно может быть признано недействительным по общим основаниям признания сделок недействительными.

- Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Названный принцип присутствует во всех наследственных правоотношениях. Например, охрана интересов завещателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания завещания в соответствии с действительной его волей, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. В свою очередь, интересы наследника обеспечиваются, в частности, тем, что по долгам наследодателя наследники отвечают лишь в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

-Принцип охраны самого наследства. Его сущность выражается в системе норм, регламентирующих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов и т. п.

Институты наследственного права – совокупности правовых норм, регулирующих однородные и взаимосвязанные общественные отношения, образующие относительно самостоятельные группы в рамках отрасли гражданского права.

В части третьей Гражданского кодекса сохранены традиционно устоявшиеся в отечественном законодательстве подходы к основным институтам, наследственного права, например основаниям наследования (ст. 1111) [4]. Однако в отличие от ранее действовавшего законодательства первым названо наследование по завещанию, а вторым – по закону. Такой подход, как представляется, имеет целью способствовать преодолению тенденции, когда составление завещания является скорее исключением, чем правилом. В то же время составление завещания – это право, а не обязанность наследодателя, которым он может и не воспользоваться.

Гарантией защиты прав и законных интересов участников наследственных отношений по-прежнему являются правила, касающиеся недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ) [4]. Теперь специально подчеркнут умышленный характер их противоправных действий. Правила статьи 1117 ГК РФ распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве и, соответственно, применяются к завещательному отказу [4].

Важное юридическое значение имеет время открытия наследства. Действующий Гражданский кодекс законодательно закрепил существовавшее до сих пор положение, неоднократно подтвержденное судебной практикой, что временем открытия наследства является день смерти гражданина. Полагаем, такой подход не отвечает критериям социальной справедливости, поэтому правильнее определять время открытия наследства «моментом» смерти наследодателя.

Нормы наследственного права представляют собой разновидность норм права, закрепляющих и регулирующих данную сферу общественных отношений.

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

Субъектами наследственных правоотношений являются лица, которые участвуют в этих правоотношениях.

Наследодателем признается лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства (апатрид). При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ) [2], а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч. 1 ст. 61 ГК РФ) [2]. В настоящее время дискуссионным остается вопрос о возможности считать наследодателя участником таких правоотношений. Безусловно, если бы не было наследодателя, наследование было бы невозможно. Вместе с тем со смертью гражданина прекращается его правоспособность. Поэтому можно говорить, что наследодатель «создает» наследство, является носителем прав и обязанностей, по поводу которых впоследствии возникают правоотношения, участником которых он уже не может являться. Наследодателя можно было бы считать субъектом правоотношения только в случае, если бы отечественное законодательство допускало возможность составления наследственного договора, смысл которого состоит в прижизненном разделе наследства. Наследник – лицо, указанное в завещании или определенное нормами закона в качестве преемника наследодателя. Представляется интересным то первоначальное значение наследника, которое отражено в римском праве. Здесь наследник выступал преемником не только имущества, но и религии, нравственных заветов, власти главы семейства. Римские юристы отмечали, что наследник «вступает не столько в обладание имуществом оставителя наследства, сколько в юридическое состояние его, во всё и всеобщее право его» [12]. Последующее развитие общественной жизни значительно изменяет наследование, но оставляет взгляд на наследника как на преемника наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть гражданин, юридическое лицо, государство в целом. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин России оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству - правопреемнику, т.е. к Российской Федерации [12]. Юридические лица (в том числе иностранные) могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства. Статья 1116 ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:

- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;

- зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

- лица, указанные в завещании;

- юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;

- Российская Федерация – по завещанию;

- субъекты Российской Федерации – по завещанию;

- муниципальные образования – по завещанию;

- иностранные государства – по завещанию;

- международные организации – по завещанию;

- Российская Федерация (выморочное имущество) – наследование по закону [4].

Итак, законодатель выделяет 10 основных позиций. Данный перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, которые могут стать наследниками как по закону, так и по завещанию (ч. 1 ст. 1116 ГК РФ) [4]. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу. Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность, имущественное положение гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Согласно гражданскому законодательству за малолетних, несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, совершают их законные представители, опекуны, попечители. В завещании указываются конкретные лица, которым наследодатель пожелал оставить свое имущество. Этими лицами не обязательно должны быть родственники наследодателя, ими могут быть любые посторонние лица. Могут призываться к наследованию юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства. Если ко дню открытия наследства юридическое лицо было ликвидировано, имущество наследодателя будет наследоваться по закону. Необходимо отметить, Российская Федерация является исключительным наследником выморочного имущества. Основания для признания имущества выморочным совпадают с основаниями наследственного преемства этого имущества по закону государством. Имущество признается выморочным, если (ст. 1151 ГК РФ) [4]:

- у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

- наследники не имеют права наследовать;

- наследники отстранены от наследования;

- никто из наследников не принял наследства;

- все наследники отказались от наследства, но никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

При этом государству не нужно осуществлять никаких специальных действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство. В отношении граждан, которые могут призываться к наследованию, существует одно обязательное условие: они должны быть достойными наследниками. Лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники». Прежде всего, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию не только их самих, но и других лиц, либо увеличению им или другим лицам доли наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ) [4]. Это могут быть различные действия, которые направлены против наследодателя или его наследников, например: покушение на жизнь наследодателя или его наследников либо намерение совершить подобное покушение; подделка, уничтожение или сокрытие завещания наследодателя; создание препятствий в осуществлении последней воли путём обмана наследодателя, а также иные противоправные действия. Необходимо учитывать, что законодатель делает акцент на умышленном характере таких противоправных действий. Лица, совершившие преступления по неосторожности или в состоянии невменяемости от наследования не отстраняются. В то же время сохраняют право наследовать граждане, которым наследодатель завещал своё имущество после утраты ими права наследовать в результате совершения ими соответствующих противоправных действий. Законом предусмотрены и другие случаи признания граждан недостойными наследниками. Так, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ) [4]. В этом случае родители, лишённые родительских прав, автоматически становятся недостойными наследниками и дополнительно признавать их таковыми не требуется. Кроме того, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования граждан, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ) [4]. Две эти категории недостойных наследников отстраняются от наследования только по закону, но наследодатель вправе оставить завещание в пользу недостойного наследника. Здесь можно принести следующий пример. Внучка наследодателя являлась единственной наследницей по завещанию. Сестра умершего обратилась с иском о признании завещания недействительным, указав, что внучка недостойно себя вела по отношению к умершему, не ухаживала за ним, отбирала деньги и т.д. Решением суда в иске было отказано, поскольку наследодатель не отменил завещание, в то время как мог это сделать. Недостойным может быть признан наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве. Решение вопроса о признании лица недостойным наследником возможно только в рамках наследственных правоотношений, т.е. после открытия наследства. Так, по одному из дел суд отказал в признании лица недостойным наследником, поскольку эти требования были заявлены до открытия наследства, т.е. когда наследодатель был жив.

Глава 2. Виды наследования

2.1. Наследование по завещанию

Завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ) [4]. Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданско-правовому принципу, как диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля.

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Права и обязанности из завещания возникают для наследников только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя. Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 ГК РФ) [4]. Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть удостоверено в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ также одно завещание, совершенное двумя и более лицами. Из этого правила следует, что недопустимо одним завещанием оформлять завещательные распоряжения двух или более лиц, так как фактически такое распоряжение может быть исполнено только при одновременной смерти всех составивших его завещателей, что представляется мало реальным, а при свершении такого события правомерно могут быть поставлены вопросы о насильственном характере смерти завещателей и т.п.

Анализ положений главы 62 ГК РФ «Наследование по завещанию» позволяет классифицировать завещательные распоряжения граждан по следующим видам [8]:

- завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. 1125, 1127, 1128 ГК РФ) [4];

- закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц, включая нотариуса, с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ) [4];

- завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129 ГК РФ) [4].

Завещание является сделкой строгой формы. В ст. 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием. Следовательно, любое такое распоряжение, совершенное гражданином без соблюдения правил Гражданского кодекса РФ о завещании, не может быть признано законным и не повлечет те юридические последствия, которые предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию. По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. Завещания граждан Российской Федерации, временно или постоянно находящихся на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах (п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате) [5].

Кроме того, завещания могут быть удостоверены должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, когда законом им предоставлено право совершения нотариальных действий (см., например, ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате) [5]. При удостоверении завещаний указанные должностные лица обязаны соблюдать правила Гражданского кодекса РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания. Исключением из общего правила о нотариальной форме завещания является новый для современного российского наследственного права вид завещания – завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются (при соблюдении требований ст. 1124 и 1125 ГК РФ к форме завещания, порядку его совершения и нотариального удостоверения):

- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

- завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

- завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание. Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого представится возможность, должно направить его через органы юстиции (в частности, территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, реестра и картографии в субъектах Российской Федерации) нотариусу по месту жительства завещателя. Если указанному лицу известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно нотариусу, осуществляющему свою деятельность в том нотариальном округе, на территории которого находится место жительства завещателя. В то же время, исходя из права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, которое гарантировано ст. 48 Конституции РФ [1], и учитывая специфический правовой статус нотариуса и возложенные на него обязанности по защите прав и законных интересов граждан (ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате) [5], Гражданский кодекс РФ обязывает лиц, которым в соответствии с п. 1 ст. 1127 ГК РФ предоставлено право удостоверять завещание, принять все меры (если имеется разумная возможность) для приглашения к завещателю нотариуса в случае, когда гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает такое желание [4]. В части третьей ГК РФ нормативно определяется положение свидетелей как лиц, участвующих в наследственных правоотношениях; этого не было в ранее действовавшем ГК РСФСР. Введение в правоотношения указанных лиц усложняет процессуальную сторону наследования, но в то же время создает дополнительные гарантии для реализации прав граждан в соответствии с законом, а также увеличивает объем доказательств (свидетельские показания), которые могут быть приобщены к делу в случае судебного разрешения спора о наследовании. В случаях, когда при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, то ими не могут быть (а также не могут подписывать завещание вместо завещателя) в соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ:

- нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

- граждане, не обладающие полной дееспособностью;

- неграмотные;

- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда совершается закрытое завещание.

Очевидно, что указанные лица не могут быть свидетелями по причине их заинтересованности в совершении завещания или по причине их необъективности, пристрастности, недобросовестности либо возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие органы и лиц при привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу.

Статья 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления.

Положениями п. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован особый порядок нотариального удостоверения завещаний – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание; о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания [4]. Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания.

Гражданин также может изложить свою последнюю волю в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить письменное завещание, удостоверив его в соответствии с требованиями ст. 1124-1128 ГК РФ. Завещание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой именно завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) [4]. Содержание завещания может исчерпываться исключительно завещательным отказом. Предметом завещательного отказа может быть:

- передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещью, входящей в состав наследства;

- передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;

- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

- выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги;

- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Важно отметить, что при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа как недостойный, то наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю завещанием предназначен другой отказополучатель

Если завещательный отказ (или завещательное возложение имущественного характера) возложен на нескольких наследников, такой отказ (возложение) обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

В соответствии с частью 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Именно своим назначением возложение и отличается от завещательного отказа (легата). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе по своему усмотрению распределить между наследниками завещанное имущество, а равно лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако завещатель согласно абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ не может каким-либо образом ограничить в правах на наследство своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (ст. 1149 ГК РФ) [4]. В то же время указанные лица могут лишиться права наследования, если в соответствии со ст. 1117 ГК РФ они являются недостойными наследниками. Перечень наследников, имеющих право на получение части наследственного имущества независимо от содержания завещательного распоряжения, является исчерпывающим: указанные наследники получают не менее половины той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля).

При определении размера обязательной доли нотариусом учитываются как стоимость наследственного имущества, так и все наследники по закону, известные на день открытия наследства, которые могли бы наследовать, если бы порядок наследования не был изменен завещателем (в том числе учитывать и тех, кто наследует по праву представления). Поэтому нотариус предлагает как наследнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю, указать в своих заявлениях о принятии наследства количество всех известных им наследников по закону. Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю наследства. Наследник может отказаться от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на обязательную долю. В этом случае он подает заявление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержание ст. 1149 ГК РФ ему разъяснено и претендовать на получение обязательной доли он не будет.

2.2. Наследование по закону

В отличие от наследования по завещанию при наследовании по второму основанию – по закону, наследование осуществляется независимо от воли наследодателя; круг наследников, их наследственные доли определяются в соответствии с требованиями законодательства. Здесь наследственное имущество переходит к наследникам в соответствии с установленной очередностью. При этом наследники каждой последующий очереди наследуют, если:

- нет наследников предшествующей очереди;

- наследники предшествующей очереди отстранены от наследования как недостойные, либо никто из них не имеет права наследовать;

- наследники предшествующей очереди отстранены наследодателем от наследства;

- никто из наследников предшествующей очереди не принял наследства либо все они отказались от наследства.

Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ) [4]. Дети – сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Они наследуют после родителей независимо от возраста и трудоспособности. Признание брака недействительным, равно как и лишение родителей родительских прав, не влияет на наследственные права детей. Наследником является и ребенок наследодателя, зачатый при его жизни и родившийся живым после его смерти (ст. 1116 ГК РФ) [4]. Происхождение детей от матери подтверждается и свидетельством о государственной регистрации рождения ребенка, выдаваемого органами ЗАГС. При этом после смерти матери ее дети являются наследниками независимо от того, состояла она в зарегистрированном браке с их отцом или нет. В случае применения метода искусственного оплодотворения при зачатии ребенка, лица, состоящие и браке между собой и давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивании могут быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной матери (ст. 51 Семейного кодекса РФ) [6]. На практике достаточно часто встречаются случаи, когда cypрогатная мать оставляет ребенка у себя и, соответственно, производит запись о своем материнстве в отношении этого ребенка. Очевидно, что впоследствии ребенок будет наследовать только после смерти суррогатной матери, а генетические родители не могут выступать как наследодатели при наследовании по закону в отношении такого ребенка, причем вне зависимости от их согласия на это. Ребенок наследует после смерти его отца, если отцовство было признано в установленном порядке. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке (ст. 48 Семейного кодекса РФ) [6]. Кроме того, отцовство в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 – 50 Семейного кодекса РФ) [6]. Говоря о наследовании детей и родителей, необходимо остановиться на порядке наследования усыновителей и усыновлённых, а также их родственников по происхождению. В соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании под усыновлением в указанных положениях ГК РФ понимаются дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено [4]. Не являются наследниками несовершеннолетние граждане, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства, получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года до дня открытия наследства, и проживали совместно с наследодателем. Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных. Усыновление представляет собой юридический акт, в результате которого между усыновителями и ребёнком устанавливаются такие же правовые отношения, которые существуют между родителями и детьми [6]. Отсюда следует, что усыновление влечёт за собой следующие правовые последствия:

- установление правовой связи между усыновителем и усыновлённым, а также между усыновлённым и родственниками усыновителя;

- прекращение правовой связи усыновлённого с его родителями и другими родственниками по действительному кровному происхождению.

В силу этого усыновлённые становятся братьями и сестрами родных детей усыновителя, внуками его родителей. Данное положение воспроизводится в ст. 1147 ГК РФ, согласно которой при наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению [4]. Исключение составляют случаи, когда усыновлённый по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению – в этом случае усыновлённый и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства.

Супруг – это лицо, состоявшее с наследодателем в законном браке. Супруг является наследником по закону и в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но фактические брачные отношения с умершим были установлены судом. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Поэтому доля пережившего супруга наследодателя, определяемая в соответствии со ст. 256 Г РФ, исключается из состава наследства, а в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ наследуется только та часть имущества наследодателя, которая останется после выдела доли пережившего супруга [2]. Нельзя не согласиться с тем, что одной из особенностей отечественного наследственного права является включение родителей в круг наследников по закону первой очереди. Это связано, в первую очередь, с большей близостью отношений между родителями и детьми по сравнению со странами Западной Европы, а также является своеобразной компенсацией неразвитости системы социального обеспечения [12].

Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ) [4]. Полнородные братья и сестры имеют общих отца и мать. У неполнородных братьев и сестёр общий только одни из родителей, например: общая мать, но разные отцы или общий отец и разные матери. Сводные братья и сестры, то есть дети от первых браков лиц, вступивших во второй брак, к наследованию по закону не призываются, так как по определению эти лица не состоят в родстве с наследодателем, а значит, и не наследуют после него. Дедушка и бабушка – родители родителей наследодателя. С наследодателем их связывает кровное родство – по отношению к ним он является внуком (или внучкой).

В жизни нередко встречаются ситуации, когда нет наследников ни первой, ни второй очереди. В таких случаях к наследованию по закону призываются наследники третьей очереди. Ими согласно ст. 1144 ГК РФ являются дяди и тёти наследодателя [4]. К наследованию по закону призываются как полнородные, то есть имеющие с родителями наследодателя общих отца и мать, так и неполнородные дяди и тети наследодателя. При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвёртой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей (ст. 1145 ГК РФ) [4]. Степень родства устанавливается числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, но при этом рождение самого наследодателя в это число не входит. Таким образом, закон предусматривает четвёртую, пятую, шестую и седьмую очереди наследования.

В соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию:

- в качестве наследников четвёртой очереди прадедушки и прабабушки наследодателя (родственники третьей степени родства). Прадедушка (прабабушка) – отец (мать) деда или бабушки;

- в качестве наследников пятой очереди призываются двоюродные внуки и внучки (дети родных племянников и племянниц наследодателя). Племянник (племянница) – сын (дочь) брата или сестры наследодателя. Кроме них, в качестве наследников пятой очереди призываются двоюродные дедушки и бабушки (родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя). Двоюродные внуки и внучки, а также двоюродные бабушки и дедушки являются родственниками четвёртой степени родства по отношению к наследодателю;

- в качестве наследников шестой очереди призываются родственники пятой степени родства двоюродные правнуки и правнучки (дети двоюродных внуков наследодателя), а также двоюродные племянники и племянницы (дети двоюродных братьев и сестер наследодателя) и двоюродные дяди и тёти (дети двоюродных дедушек и бабушек);

- в число наследников седьмой очереди включены пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. До вступления в силу части третьей Гражданского кодекса РФ пасынки и падчерицы не являлись наследниками по закону после отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являлись наследниками пасынка и падчерицы. Согласно ранее действовавшему законодательству указанные лица могли быть наследниками по закону только как иждивенцы, если они оказались нетрудоспособными на день открытия наследства и получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования, не менее года до дня открытия наследства. Мачеха (отчим) – вторая жена (муж) отца (матери) наследодателя. Очевидно, что один человек может наследовать после смерти родного отца в качестве наследника первой очереди и после смерти отчима как наследник седьмой очереди.

- наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Таким образом, очередность наследования, установленная законом, означает, что группа наследников, отнесенная законом к определенной очереди, обладает преимуществом перед наследниками последующей очереди. При этом порядок наследования по закону не может быть изменен ни на основании соглашения наследников, ни по решению суда. Наследники, входящие в одну очередь, обладают равными правами в отношении наследства, т.е., например, родители наследодателя не могут отстранить от наследования его детей. В Гражданском кодексе РФ, как и в ранее действовавшем законодательстве, в качестве общего правила установлен принцип равенства долей наследников по закону. Доля представляет собой часть наследственного имущества, которая приходится на одного наследника. Наследники одной очереди наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК РФ) [4]. Таким образом, между наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, сколько бы этих наследником ни было, наследство делится поровну.

Сущность наследования по праву представления заключается в том, что в предусмотренных законом случаях место наследника, которой умер к моменту открытия наследства, занимает его наследник, который через представляемого состоит в родстве с наследодателем. Наследники по праву представления наследуют в равных долях долю, причитающуюся наследнику, умершему до открытия наследства (ст. 1146 ГК РФ) [8]. Наследники по праву представления заступают в очередь наследования, в составе которой наследовал бы выбывший наследник, а сама наследственная доля остается в пределах одной очереди наследования и переходит ближайшим родственникам наследодателя. При этом не происходит искусственного дробления наследства за счет увеличения количества наследников, что позволяет исключить такие явно несправедливые ситуации, когда, например, бездетный сын наследодателя получил бы наследство в четыре раза меньшее, чем семья его умершего брата, имеющая четверых детей. Важно отметить, что наследники по праву представления наследуют долю наследственного имущества наследодателя, а не умершего наследника. Поэтому эта доля может быть обременена только долгами наследодателя. По праву представления могут наследовать только прямые нисходящие родственники наследников первой, второй и третьей очереди.

Институт наследственной трансмиссии пришел в Россию из римского права. Согласно части 1 ст. 1156 ГК РФ [4], если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, принадлежавшего умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Существует ряд отличий наследственной трансмиссии от права представления. Во-первых, трансмиссия предоставляет не только право на принятие наследства, но и регулирует порядок принятия наследства в определенных законом случаях. Право представления является лишь субъективным правом определенных законом физических лиц в установленных случаях. Во-вторых, наследственная трансмиссия распространяется на оба основания наследования, а право представления действует лишь при наследовании по закону. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию (а право представления возникает у других лиц только в случае смерти наследников по закону первых трех очередей), умирает после открытия наследства, то его право на принятие наследства может перейти по общему правилу к его наследникам (но не к каким-то определенным категориям наследников) по закону. В-третьих, наследование по праву представления возможно, когда наследник, призываемый к наследованию, умирает ранее открытия наследства, т.е. до смерти наследодателя. Наследственная трансмиссия же действует только в случае смерти наследника уже после смерти наследодателя. При трансмиссии наследования фактически не происходит. Трансмиссия юридико-технически опосредует предоставление права выбора наследника – либо принять субъективное право, принадлежавшее наследнику, либо отказаться от такого принятия. Если умерший наследник до момента своей смерти успел совершить определенные действия, которые свидетельствуют о том, что он успел принять наследство после смерти наследодателя, то наследственное имущество наследодателя включается в состав наследства после смерти наследника, и наследственной трансмиссии не происходит.

Заключение

Изменения общественной жизни в нашей стране требуют совершенствования правового регулирования во многих сферах. Изменения коснулись института собственности в нашем гражданском праве, а значит, изменился и институт наследования. Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторон собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.

Право наследования является ключевым институтом гражданского права, в жизни общества оно напрямую зависит от уровня экономического развития, т.к. его значение возрастает с ростом благосостояния граждан. Право наследования это одна из гарантий стабильности отношений собственности, а также гражданского оборота.

Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.

Наследодателем признается лицо после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.

Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Другими словами, наследство – совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.

Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса Российской Федерации следует иное.

Исходя из понятия наследования можно подчеркнуть два обстоятельства:

1) права и обязанности наследователя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент;

2) к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Право наследования в Российской Федерации гарантирует согласно пункту 4 статьи 35 Конституции РФ.

Право наследования играет большую роль в жизни отдельного человека и всего общества в целом. Практически каждому гражданину в течение жизни приходится сталкиваться с вопросами наследования и наследства. Но, к сожалению, не все представляют себе правовые аспекты подобной ситуации, а потому наследственные споры - явление весьма распространенное.

Список использованной литературы

  1. Конституция Российской Федерации [Текст] (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398;
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]. Часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301; 2006. №50. Ст. 5279;
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]. Часть вторая от 26.01.1996 г. №14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №5. Ст. 410;
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]. Часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4552;
  5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [Текст]. Утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1//Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 10. ст. 357;
  6. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]от 29.12.1995 N 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 16;
  7. Абраменков М. С. Наследственное право: учебник для магистров / М. С. Абраменков, П. В. Чугунов; отв. ред. В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 423 с.;
  8. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к гражданскому кодексу РФ часть 3-я раздел 5-й. Наследственное право. Постатейный. – М.: Проспект, 2017. 144 с.;
  9. Гущин В. В. Наследственное право России: учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изда тельство Юрайт, 2015. — 479 с.;
  10. Гришаев С.П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2017. 184 с.;
  11. Мананников О.В. Наследственное право России. – М.: Дашков, 2014. 356 с.;
  12. Попова О. П. Наследственное право: учебное пособие / О. П. Попова. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 85 с.
  13. Потапова А.А. Наследственное право. Краткий курс. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2017. 128 с.;
  14. Ярошенко К.Б. Наследственное право / Булаевский Б.А. и др. – М.: Волтерс Клувер, 2015. 413 с.