Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования (Содержание наследственных правоотношений)

Содержание:

Введение

Право собственности и, вытекающее из него наследственное, шагают рука об руку. Наследование является одной из причин возникновения права собственности. Наследственное право не самостоятельная отрасль, а производная по отношению к огромному пласту, существующих в юридическом мире отраслей и норм.

Основания и понятие наследования, которыми люди пользуются в современном законодательстве, пришли к нам из Древнего Рима. Римские законы знали два основания наследования: наследования по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.

Первым по времени основанием наследования было в Риме, как и везде, наследование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако законы исходят уже из представления о завещании, как нормальном, наиболее часто встречающемся основании наследования.

При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица, если завещатель назначил наследника, например, в четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную часть этого имущества, а наследники по закону остаются в стороне.

В итоге своего развития, наследственное право Древнего Рима устанавливало четыре разряда наследников по закону для родственников вплоть до шестой степени родства (включая детей троюродных братьев и сестер), причем присутствие родственников в каждом разряде исключал из числа наследников следующие разряды. Римский принцип сохранился в системе наследственного права почти всех цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в очередь наследников по закону попадают родственники вплоть до шестой степени родства, а у немцев количество очередей, призываемых к наследству вообще не ограничено.

Традиции наследования сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых. Завещание в России - это нечто особенное, составляемое до недавнего времени лишь небольшим числом весьма "продвинутых" в юриспруденции граждан.

Современное гражданское законодательство предоставляет право гражданам иметь в собственности любое имущество за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут им принадлежать. Одним из оснований возникновения права собственности является наследование, гарантированное Конституцией РФ[1] (ч. 4 ст. 35). В свою очередь, п. 2 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации[2] (далее ГК РФ) устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В настоящее время порядок наследования регулируется разделом V «Наследственное право» третьей части ГК РФ[3], вступившей в законную силу 1 марта 2002 года. Этот закон не только детально урегулировал и существенно дополнил правила о порядке наследования (ГК РСФСР 1964 г.[4] содержал 35 статей о наследовании, а новый ГК РФ - 76), но имеет и совершенно иную структуру. В новом законе основания призвания к наследованию, в отличие от ранее действовавшего законодательства, поменялись местами. Вслед за общими положениями на первом месте идет наследование по завещанию, а на втором - наследование по закону. Это подчеркивает важность завещательного распоряжения, поскольку воля собственника имущества, передаваемого по наследству, является основным и решающим фактором в дальнейшем переходе его прав.

Реализация права наследования является одним из значимых вопросов

гражданского права, так как регулирует правоотношения на момент после смерти наследодателя.

Сохранение актуальности изучения права наследования связано с тем, что в настоящее время остались еще проблемы, которые требуют решения и дальнейшего изучения.

Объект исследования - гражданские правоотношения, возникающие вследствие права наследования.

Предмет исследования – реализация права наследования в РФ.

Цель данной работы – изучить сущность реализации права наследования, проблемы такой реализации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Раскрыть понятие и значения права наследования, наследственных правоотношений.

2. Рассмотреть самые важные понятия наследственного права.

3. Рассмотреть реализацию права наследования в современный период: проблемы законодательства и правоприменительной практики.

Глава 1. Общая характеристика права наследования

1.1. Наследование – понятие и значение. Содержание наследственных правоотношений

Понятие и основания наследования – базовые вещи, без которых не разобраться в том, что представляет собой институт наследования. Как и всякая правовая категория, обладает своими особенностями и чертами. Понятие наследования - термин, который используется учеными и юристами-практиками, для обозначения процедур, связанных с переходом прав на имущество. Закон под наследованием понимает переход имущества, прав и обязанностей умершего человека к его преемникам. И переходят они в один момент и в полном объеме. Закон может содержать в себе исключения и ограничения.

Конституция РФ[5] в п. 4 статьи, посвященной праву частной собственности граждан (ст. 35), указывает на то, что "право наследования гарантируется".

Наследственное право в объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам (наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием). Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, - это право гражданина передать свои имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны - право получить от наследодателя в наследство имущественные права и обязанности (право наследования)[6].

Таким образом, под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Конкретизируя понятие наследования, необходимо отметить два обстоятельства:

− во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не вытекает иное;

− во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Итак, имущество гражданина становится имуществом умершего, наследством только в результате его смерти, т.е. вследствие того же самого юридического факта, с которым ГК РФ связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица.

Поскольку юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством - прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица. Оба отмеченных правила ГК РФ носят императивный характер: смерть в силу закона обязательно прекращает правоспособность, а имущество умершего в силу закона так же обязательно переходит к другим лицам.

Поскольку весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно, нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Однако само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства - такие права возникают на основании завещания или закона. Институт наследования гарантирует сохранение материальных ценностей и духовных богатств, присущих одной семье, одному роду, в собственности членов этой семьи и передачу этих богатств из рук в руки поколениями, меняющими друг друга в этом роду.

К принципам современного российского наследственного права относятся:

- свобода завещания. Завещатель вправе завещать имущество любым лицам в любой пропорции, отменять и изменять завещание. Ограничение возможно только при наличии граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве. К сожалению, современный принцип свободы завещания не дает возможности распорядиться имуществом на случай смерти с помощью совместного завещания супругов или наследственного договора. Полагаем, что более справедливым началом наследственного права должен стать принцип свободы распоряжения имуществом на случай смерти;

- приоритет завещания над наследованием по закону. Наследование по закону возникает, когда нет завещания, когда завещание недействительно полностью или частично или когда завещано не все имущество. В такой правовой конструкции наследование по закону восполняет пробел, связанный с отсутствием формально выраженной воли наследодателя[7];

- отсутствие количественных и качественных ограничений по наследованию имущества, за исключением имущества, изъятого из гражданского оборота или ограниченного в нем; в публичном праве данный принцип отражается в двух связанных правилах: первое - в большинстве случаев нет налога на наследование (за исключением налога на наследование объектов интеллектуальных прав); второе - несмотря на настойчивое стремление левой оппозиции изменить ситуацию, если нет самого налога, то нет и прогрессивного налога на наследство, который существует во многих государствах;

- универсальность (целостность) наследственной массы. Наследование - это универсальное правопреемство. Наследуются как активы, так и пассивы наследодателя: нельзя отказаться от части наследства, можно принять всю наследственную массу, включая имущество и долги, или отказаться от нее. При этом в современном законодательстве пассив ограничен активом;

- призвание к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю независимо от того, как происходит наследование: по завещанию или по закону;

- максимальное вовлечение наследников по закону в процесс наследования при отсутствии распоряжения наследуемым имуществом. Предусмотрено восемь очередей наследования по закону. При этом наследует последующая очередь при отсутствии предыдущей. Наследуют родственники как по нисходящей, так и по восходящей линии родства, усыновленные и усыновители, мачехи, отчимы и падчерицы, пасынки, нетрудоспособные иждивенцы;

- минимальное участие государства в наследственных правоотношениях. Россия, ее субъекты и муниципалитеты могут быть наследниками по завещанию, когда нет наследников всех восьми очередей по закону и нет наследников по завещанию, а имущество становится выморочным.

Наследственное право охватывает большой круг правоотношений и не только частноправовых. Главным, безусловно, является наследственное правоотношение, остальные носят вспомогательный, сопутствующий характер.

Право унаследовать имущество умершего после его смерти в определенном смысле является стимулятором развития производительных сил в обществе. Осознание того, что заработанное человеком после его смерти перейдет к близким ему людям является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду.

Следовательно, позитивной стороной наследования является то, что оно способствует поддержанию стабильности в обществе, поскольку способствует деловой активности, сохранению семейных устоев, обеспечению материальной базы для новых поколений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя.

Следует также учитывать, что реализация конституционной гарантии права наследования ориентирована как на обеспечение частных интересов, так и на их оптимальную согласованность с интересами всего общества . Наследование, наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности.

Таким образом, наследственные правоотношения - это общественные отношения, возникающие в связи с переходом прав и обязанностей одного лица к другому лицу в связи со смертью первого. Смысл общественного отношения, возникающего в результате смерти физического лица, - это взаимодействие остальных участников гражданского оборота по перераспределению имущества и имущественных прав и обязанностей, принадлежавших умершему (т.е. участнику, выбывшему из гражданских правоотношений), а также определение юридической судьбы наследства. Такое регулирование происходит в порядке универсального правопреемства.

Содержание наследственных правоотношений образуют те элементы, из которых эти отношения складывается: субъекты, объект и содержание. Совокупность прав и обязанностей участников наследственного правоотношения составляют его содержание.

Субъектами являются наследодатель и наследники. В этой связи многие авторы считают, что наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию.

В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого права. Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него наступает второй период - право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента, наследник будет вступать в различного рода отношения, которые неразрывно связаны с его правом на наследство. Это могут быть отношения с другими наследниками, с налоговыми, финансовыми органами, органами по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с множеством других служб самого различного уровня.

Объектом наследственных правоотношений на всех стадиях его развития выступает наследство, наследственное имущество. По-видимому, нужно различать объект правового воздействия, каковым является поведение людей, и то, на что это поведение устремляется.

На всех стадиях развития наследственного правоотношения право воздействует на поведение людей. На первой стадии это действия по принятию наследства или отказу от него, на второй стадии - по оформлению наследственных прав, разделу наследства, исполнению вытекающих из принятия наследства обязанностей и т.д. Но, в конечном счете, эти действия совершаются по поводу наследства. Если бы наследства вообще не было, то совершение указанных действий было бы лишено смысла. По изложенным основаниям наследство можно считать объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития.

1.2. Законодательство о наследовании

Наследственное право является, пожалуй, одной из самых сложных отраслей российского гражданского права, а надлежащее оформление наследственных прав — наиболее ответственным направлением работы нотариусов.

Наследственное право также следует охарактеризовать как наиболее консервативную отрасль законодательства, во многом заимствовавшую нормы еще советского наследственного права.

Изменения, вносимые в раздел V части третьей ГК РФ, очень чувствительны в правоприменительной практике. Именно поэтому по сравнению с частями первой и второй ГК РФ часть третья ГК РФ подвергалась изменениям в наименьшей степени. Так, если за время действия Гражданского кодекса РФ в часть первую было внесено 80 поправок, в часть вторую — более 60, то в часть третью — лишь 13.

Дальнейшее совершенствование практически не отражено в Концепции развития гражданского законодательства, одобренной Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 года.

Это лишний раз подтверждает, что к реформированию наследственного права законодатель относится крайне осторожно, поскольку наследственное право регулирует наиболее чувствительную сферу человеческих отношений и любые революционные новшества здесь неприемлемы и могут быть очень болезненны для общества.

Представляется важным обратить внимание, прежде всего на вопросы правоприменения, в недостаточной степени урегулированные законодательством о наследовании.

Основные проблемы, возникающие в правоприменительной практике не только у нотариусов, но и у судов при рассмотрении дел о наследовании, можно условно разделить на две группы.

Первая группа — недостаточность правового регулирования некоторых институтов наследственного права.

Вторая группа — имеющиеся разночтения в законе (или проблема, возникающая на уровне толкования нормы права), терминологические неточности.

Следует сразу оговориться, что названные недостатки не носят критического характера, не требуют каких-либо принципиальных поправок.

С позиции практикующих нотариусов можно привести примеры отмеченных недостатков. Прежде всего, это отсутствие необходимой законодательной регламентации определения состава наследства.

Говоря о проблеме определения состава наследственного имущества, необходимо обратить внимание на довольно застарелый вопрос об определении супружеской доли в случае смерти одного из супругов. На уровне закона этот вопрос до настоящего времени не нашел своего должного решения.

Так, статья 1150 ГК РФ устанавливает, что «принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью». Одновременно статья 256 того же ГК РФ для целей определения этих долей содержит бланкетную норму — отсылает к семейному законодательству. Однако Семейный кодекс Российской Федерации не устанавливает каких-либо правил определения доли пережившего супруга и, соответственно, наследственной доли. Он регулирует лишь вопросы раздела общего имущества супругов при их жизни.

Поэтому в данной ситуации нотариусы руководствуются исключительно статьей 75 Основ законодательства РФ о нотариате, которая предусматривает выдачу нотариусом свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга. Но заявление — это всегда волевой акт, а в случае смерти одного из супругов можно вести речь исключительно о прекращении права общей совместной собственности супругов, то есть о преобразовании ее в равнодолевую.

Многолетние теоретические исследования и практические дискуссии по данной проблеме до сих пор не привели к законодательному решению.

Приведенный пример неудачного правового регулирования по такому, казалось бы, очевидному вопросу порождает затруднения в правоприменительной практике. В итоге в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» предлагается этакое соломоново решение: переживший супруг может подать нотариусу как заявление о выделении супружеской доли, так и заявление об отсутствии у него таковой, хотя последнего вида заявления действующее законодательство не знает.

Следует также отметить, что российское наследственное право не учитывает ситуацию с появлением наследников благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям.

Примеры несовершенства действующего правового регулирования можно было бы продолжить. Например, в ГК РФ недостаточно регламентируется процедура перехода в порядке наследования имущественных прав, а также интеллектуальной собственности.

Однако главное, на что хочется обратить особое внимание, — это тот факт, что российский нотариат длительное время не имеет своего специального закона, подробно регулирующего порядок совершения нотариальных действий, прежде всего регламентацию действий нотариуса при оформлении наследственных прав.

Все вышеизложенное свидетельствует, что внесение поправок в законодательство о наследовании на данном этапе является необходимым.

Глава 2. Принципы наследственного права

2.1. Основные понятия наследственного права

Нормы наследственного права содержатся в третьей части Гражданского кодекса РФ. В статье 1110 ГК РФ установлено, что «имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из Кодекса не вытекает иное». Таким o6pазом, законодатель решил вопрос о характере правопреемства, не только подчеркнув его универсальный характер, но и раскрыв основные черты.

Для универсального правопреемства определяющим является то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое.

Рассмотрим самые важные понятия наследственного права: это наследство, время открытия наследства, место открытия наследства, лица, которые могут призываться к наследованию, недостойные наследники и др.

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство. Согласно ч.1 ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Вместе с тем, согласно частям 2 и 3 той же статьи, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности:

- право на алименты;

- право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина;

- права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается;

- личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследство понимается как некое единство, в состав которого входят принадлежавшие умершему гражданину права и его долги. Таким образом, можно говорить, что наследство складывается из двух элементов. Во-первых, актива, охватывающего совокупность прав, носителем которых являлся наследодатель - вещных нрав, и, во-вторых, обязательственных требований - пассива, охватывающего совокупность обязанностей[8].

Согласно статье 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Под открытием наследства понимается возникновение наследственных отношений, обусловленное наличием установленного законом юридического факта, с которым закон связывает возникновение указанных отношений[9]. Таким юридическим фактом является смерть гражданина. К смерти приравнивается объявление в установленном порядке гражданина умершим.

С местом открытия наследства связано, во-первых, решение вопроса о национальном законодательстве, подлежащем применению к отношениям по наследованию, во-вторых, определение нотариуса или уполномоченного лица на выдачу свидетельства о праве на наследство к которому следует обратится наследникам.

В соответствии со статьей 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами России, однако после его смерти на территории России осталось принадлежащее ему имущество, то место открытия наследства определяется по месту нахождения наследственного имущества. Если оно находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Рассмотрим круг лиц, которые могут призываться к наследству. Наследовать по закону могут следующие субъекты гражданского права: гражданин и Российская Федерация, причем Российская Федерация является наследником по закону только выморочного имущества.

В наследственном праве не существует каких-либо ограничений права гражданина стать наследником в зависимости от пола, возраста, состояния физического или душевного здоровья, от расы, национальности, вероисповедания; не требуется и наступления дееспособности наследника. Согласно части 1 п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться граждане, юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Определяя круг наследников, нельзя обойти вниманием вопрос о лицах, которые не могут быть наследниками. Часть третья ГК РФ (ст. 1117) расширяет круг недостойных наследников, считая недостойными граждан, чьи действия привели к призванию к наследованию других лиц либо к увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Такие действия должны быть установлены в судебном порядке и совершены умышленно.

Теперь рассмотрим, кто же является самим наследодателем. Наследодателем признается только физическое лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство (при наследовании по завещанию — завещатель).

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание — это односторонняя сделка, которая совершается лицом, желающим распорядиться своим имуществом на случай смерти, завещатель в момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен в полном объеме. Несовершеннолетние лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ) или признаны эмансипированными (ст. 27 ГК РФ), могут составить завещание на общих основаниях.

Лица, частично или ограниченно дееспособные, завещательной дееспособностью не обладают.

Существенной новацией являются нормы о присутствии в некоторых случаях свидетелей при составлении, подписании, удостоверении или передаче нотариусу завещания. Присутствие свидетелей при совершении указанных действий может быть обязательным и факультативным. В Гражданском кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень лиц, которые в указанных случаях не могут выступать в качестве свидетелей (это нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в чью пользу составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные и др).

Рассмотрим, как же происходит приобретение наследства. Существуют определенные способы принятия наследства. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ, признается, что пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю денежные средства.

Акт принятия наследства носит универсальный характер. Он распространяется на все наследственное имущество (на все наследство), в чем бы таковое ни выражалось и где бы оно ни находилось. Если наследство находится в разных местах, то, принимая наследство по месту его открытия, наследник тем самым принимает наследство и во всех других местах. Принимая наследство, наследник может и не подозревать, что именно входит в состав наследства.

Акт принятия наследства носит безоговорочный характер. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Наследство может быть принято только целиком, нельзя принять лишь часть наследства. Разумеется, в указанном случае речь идет о принятии наследником той наследственной доли, которая ему причитается.

2.2. Принципы и значения наследственного права

Наследственное право относится к одним из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права. Исторически сложившееся как правовой инструмент, обеспечивающий баланс между общественными (социальными) и частными (индивидуальными) интересами в сфере имущественных отношений, наследственное право и в современном мире выступает не только в качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия для защиты имущественных интересов семьи наследодателя.

Наследственное право, являясь подотраслью гражданского права, представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства[10], и закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам[11].

Наследственное право выражается в возможности конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество умершего[12], т.е. право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства[13].

Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, включение его в круг наследников посредством совершения наследодателем завещания.

Таким образом, права предмет наследственного права в отличие от предмета гражданского права более узок и сводится только к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной[14], отношения по поводу перехода имущества умершего гражданина к другим лицам[15].

Гармонично вписываясь в систему гражданского права, наследственное право образует самостоятельную подотрасль гражданского права. Относительная самостоятельность наследственного права выражается и в существовании целого комплекса его общих норм, которые подлежат применению независимо от оснований наследования, а также от состава наследственного имущества (будь то объекты вещных прав либо иное имущество) и круга участвующих в конкретных правоотношениях субъектов. Среди таких норм следует назвать правила, закрепляющие понятие и признаки наследственного правопреемства, понятие наследства и условия его открытия, основания наследования, круг субъектов наследственных правоотношений и некоторые другие нормы.

Наряду с общими положениями в наследственном праве выделяются и

специальные институты. Такие, как: институт наследования по завещанию, институт наследования по закону, институт приобретения наследства, институт ответственности по долгам наследодателя, а также другие более или менее крупные институты наследственного права.

Имея общую направленность, все институты наследственного права образуют единое целое, системное образование с присущими ему принципами. Являясь подотраслевыми, такие принципы базируются на фундаментальных отраслевых принципах гражданского права и представляют собой их конкретное выражение в сфере наследственного права.

Как и любая другая подотрасль права или институт права, наследственное право имеет наравне с общими правовыми, принципы присущие только ему. Наличие таких принципов служит своего рода лакмусовой бумажкой, позволяющей утверждать, есть ли достаточные основания для вычленения данной совокупности правовых норм в качестве относительно самостоятельного подразделения отрасли гражданского права или их нет. Если такие принципы есть, то налицо относительно самостоятельное подразделение отрасли права. Если их нет, то совокупность указанных норм не может претендовать на обособленное место и они могут быть раскассированы по иным структурным подразделениям соответствующей отрасли права и законодательства[16]

Как известно принципы это основные идеи, основные начала, наиболее общие правоприменительные положения системы права, имеющие в силу законодательного закрепления общеобязательный характер. Основные начала присущи как правовой системе в целом, так и отдельным правовым институтам, подотраслям и отдельным правовым отраслям[17].

Принципы наследственного права характеризуют особенности правового регулирования наследственных отношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании. В юридической литературе вопрос о принципах наследственного права рассматривается учеными по-разному, при этом существуют различные подходы к выделению принципов. Проанализировав мнения различных авторов, Р.Ю. Закиров, Я.С. Гришина, М.М. Махмутова, обобщили их мнения и выделили следующие принципы: универсальности наследственного правопреемства; свободы наследования; свободы завещания; тайны завещания; обеспечение прав и интересов обязательных наследников; охраны наследства и охраны наследственных прав[18]

Принцип универсальности наследственного правопреемства заключается в том, что наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых участвовал наследодатель, за исключением тех, которые носят строго личный характер.

В п. 1 ст. 1110 ГК РФ отмечается, что имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент[19].

Последней чертой универсального правопреемства является единовременность перехода имущества. Указанная черта означает, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается принявшим и все остальные известные и неизвестные ему права умершего.

Принцип свободы завещания означает, что воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо ни косвенно "давить" на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким, и т.д. Данный принцип означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им. Он может оставить наследство любому субъекту гражданского права, по своему усмотрению распределить наследство между наследниками, лишить наследства всех или часть наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования[20].

Принцип свободы завещания непосредственно вытекает из положений ч. 2 ст. 35 Конституции РФ и п. 1 ст. 209 ГК РФ, устанавливающих право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Пункт 2 ст. 209 ГК РФ детализирует данную норму и указывает на то, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, если они не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. Данный принцип прямо закреплен в ст. 1119 ГК РФ, которая носит название «Свобода завещания».

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных в ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения. Кроме того, завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание.

Вместе с тем действие указанного принципа не является безграничным. Так, в абзаце 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ содержится правило, согласно которому свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

Принцип свободы наследования реализуется в виде возможности для призванных к наследованию наследников самостоятельно решать вопрос о принятии наследства и отказе от него. При этом в случае призвания к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из таких оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. На тех же началах наследник вправе и отказаться от наследства, при этом может указать другого наследника, в пользу которого он отказывается[21].

Статьей 18 ГК РФ в объем правоспособности гражданина включено право наследовать имущество. Статья 1152 ГК РФ устанавливает общие правила принятия наследства, а ст. 1157 ГК РФ фиксирует право отказа от наследства.

Никто не может быть принужден к принятию или отказу от наследства. При этом наследник может отказаться от наследства как в пользу других лиц, так и без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

Принцип тайны завещания проявляется в том, что тайна завещания - это принадлежащее гражданину нематериальное благо, которое в силу закона (п.1 ст.150 ГК РФ) неотчуждаемо и непередаваемо и подлежит защите в случае нарушения. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными Гражданским кодексом (ст.1123 ГК РФ) [22].

Принцип обеспечения прав и интересов обязательных наследников является единственным ограничением конституционного права наследования, которое установлено в целях защиты прав и законных интересов членов семьи наследодателя. В соответствии с этим принципом при наличии наследников по завещанию так называемые "обязательные", или "необходимые" наследники будут наследовать определенную законную долю наследства.

 Статья 38 Конституции РФ провозглашает всемерную поддержку семьи, материнства и детства. Институт наследования призван способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества,

усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи.

Часть третья ГК РФ устанавливает восемь очередей наследования по закону, в отличие от ГК РСФСР, в котором закреплялось всего лишь две очереди. Расширение числа очередей позволяет сохранить имущество в частной собственности семьи и уменьшить вероятность перехода указанного имущества государству.

Кроме того, указанный принцип реализуется через закрепление в законе права на обязательную долю в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, нетрудоспособных супругов и родителей наследодатели, нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Принцип демократизма и равенства определяет что, одним из базовых положений Конституции РФ является государственная гарантия равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, его имущественного положения (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ). Это правило распространяется также на наследственное право и означает равноправие всех граждан, участвующих в наследственных отношениях.

Равноправие предполагает равный объем прав. Однако следует отменить, что изменение законом определенного объема прав гражданина не приводит к нарушению указанного принципа. Как уже отмечалось выше, наследодатель может в завещании своей волей лишить наследства одного или нескольких лиц. Кроме того, наследование по завещанию ограничено обязательной долей в наследстве.

Принцип охраны наследства и наследственных прав носят охранительный характер, причем один из них является более общим по отношению к другому. Здесь речь пойдет о принципе охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и о принципе охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств. Что касается первого принципа, то он, по существу, является сквозным и пронизывает все отношения по наследованию. Достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны основ правопорядка и нравственности[23].

Действие данного принципа находит свое выражение при разделе наследственного имущества, возмещении за счет наследственного имущества необходимых расходов, принятии мер к охране и управлению наследственным имуществом и т.д. (например, нотариус в силу закона принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества) [24].

Принцип индивидуальности может быть условно разделен на две части: индивидуальность завещания и индивидуальность принятия наследства.

В соответствии с положениями п. 4 ст. 1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Таким образом, даже сособственники одного имущества не могут выразить свою волю на случаи смерти в одном завещании.

Индивидуальность принятия наследства заключается в том, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Принятие наследства одним наследником создает соответствующие правовые последствия как для этого наследника, так и для других наследников, поскольку влияет на размер наследственной доли, условия раздела наследства, призвание к наследству других наследников и т.д. При этом право наследования остается обособленным, является отдельным правом каждого наследника и требует самостоятельного поведения каждого наследника в пределах осуществления

им права по своему усмотрению.

Принцип обеспечения законности при реализации наследственных правоотношений определен Конституцией Российской Федерации. Часть 3 ст. 17 Конституции РФ закрепляет недопустимость при осуществлении прав и свобод человека и гражданина нарушения права других лиц. В ст. 10 ГК РФ говорится о недопустимости осуществления своих прав исключительно с намерением причинить вред другим лицам. Пределы реализации гражданских (в том числе наследственных) прав ограничены требованиями о соблюдении основ правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ).

Таким образом, применение принципов наследственного права, позволяет не только познавать смысл самого регулирования, отношений, опосредующих переход имущества умершего гражданина к другим лицам, но и правильно толковать и применять конкретные правовые нормы, а в необходимых случаях и совершенствовать их[25].

Являясь подотраслевыми, такие принципы базируются на фундаментальных отраслевых принципах гражданского права и представляют собой их конкретное выражение в сфере наследственного права[26].

Наличие всех перечисленных принципов, характерных только для данного раздела гражданского права, дает достаточные основания полагать, что налицо относительно самостоятельное подразделение отрасли права - подотрасль, которая в дальнейшем может перерасти в самостоятельную отрасль[27].

Глава 3. Реализация права наследования в современный период: проблемы законодательства и правоприменительной практики

3.1. Вопросы ограничения наследственных прав

Наследственные права, как и любые другие, могут быть ограничены, т.е. поставлены в какие-нибудь рамки, границы, определены какими-нибудь условиями.

Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ ограничение прав и свобод возможно федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Абзац второй п. 2 ст. 1 ГК РФ предусматривает, что гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Относительно наследственных прав ГК РФ не содержит подобных правил.

В юридической литературе представлено несколько подходов к определению этого понятия. Так, А.В. Малько правовое ограничение понимает как "правовое сдерживание противозаконного деяния, создающего условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите, как исключения определенных возможностей в деятельности лиц". Б.С. Эбзеев пришел к выводу о том, что ограничение прав - это "изъятие из круга правомочий, составляющих нормативное содержание основных прав и свобод".

По мнению И.М. Приходько, ограничение является правовым средством, которое направлено на сдерживание "деструктивной активности через удержание того или иного общественного отношения в определенных рамках".

Надо полагать, что ограничение наследственных прав есть лишение отдельных наследственных прав, приостановление их осуществления, дополнительные обременения, запреты, применяемые судом либо иным уполномоченным органом к лицам, совершившим правонарушение, либо применяемые при наличии иных предусмотренных законом оснований. Кроме того, в отдельных случаях ограничение наследственных прав может быть рассмотрено в качестве приема правового регулирования наследственных отношений; это многозначное явление - институт гражданского права, комплексный институт гражданского, семейного, административного права, наследственно-правовая ответственность, приемы правового регулирования.

Все предусмотренные гражданским и наследственным законодательствами РФ ограничения наследственных прав можно классифицировать по различным основаниям: по субъекту, по объекту, по порядку осуществления наследственных прав, по времени действия ограничений и по иным основаниям.

Ограничения, касающиеся объектов прав, состоят, в частности, в исключении из состава наследства ряда благ, т.е. в установлении запрета на их наследование или запрете на наследование объектов, изъятых из имущественного оборота.

Ограничение наследственных прав можно рассматривать и как наследственно-правовую ответственность, и как приемы правового регулирования. В качестве наследственно-правовой ответственности ограничение наследственных прав выступает в виде неблагоприятных последствий, которые наступают за действия виновные, противоправные либо за действия, не относящиеся к таковым.

Так, в силу п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Следовательно, в данном случае ответственность не связана с правонарушением.

Ограничение наследственных прав в виде запрета на изменение или отмену отказа от наследства (п. 3 ст. 1157 ГК РФ) является не мерой ответственности, а мерой защиты и охраны прав наследников и реализации принципа запрета злоупотребления права, способом обеспечения интересов наследников. Таким образом, меры ограничения наследственных прав не всегда являются мерами наследственно-правовой ответственности.

Ограничения наследственных прав в зависимости от оснований можно подразделить на ограничения, которые прямо предусмотрены законом. Например, запрет на составление устного завещания; запрет на наследование объектов изъятых из оборота; ограничения на основании воли наследодателя, как возложение завещательного отказа; ограничения на основании наличия юридического факта, например, отстранение от наследства по причине совершения противоправного действия в отношении наследника (признание недостойным наследником); ограничение на основании судебного постановления, например, лица, злостно уклоняющиеся от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

По времени действия ограничения могут быть постоянные: отстранение недостойных наследников; запрет на наследование нематериальных благ связанных с личность наследодателя; запрет на наследование государственных наград в соответствии с законодательством РФ; и временные: приостановление раздела наследства при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка; обязанность наследника совершить завещательный отказ, наследование объекта ограничено оборотоспособного до получения разрешения.

В соответствии со ст. 1168 ГК РФ раздел наследства приостанавливается при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка. В таком случае, раздел при- останавливается до рождения ребенка. Данное ограничение предусмотрено для охраны и защиты интересов будущего ребенка, и носит временный характер.

К числу постоянных ограничений можно отнести запрет на наследование государственных наград, перечень которых прямо предусмотрен законодательством РФ. В п. 72 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» отмечено, что « в состав наследства входят и наследуются на общих основаниях все при- надлежавшие наследодателю государственные на- грады, почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в государственную наградную систему Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» [28].

Представленная классификация ограничений на- следственных прав позволяет сделать следующие выводы. Гражданское и наследственное законодательства РФ предусматривают достаточно большое количество норм, ограничивающих наследственные права граждан.

Отметим, что некоторые из предусмотренных законом ограничений являются излишними. Законодательно следует предусмотреть составление устного завышения, составление завещания ребенком, достигшим возраста 14 лет, допустить к наследованию потомков «недостойных наследников» и другие.

В соответствии с Конституцией РФ человек и его права являются высшей ценностью государства. Ограничение прав допускается только в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Представляется, что все ограничения прав, в том числе и наследственных, должны отвечать данным конституционным целям.

3.2. Проблемы реализации принятия наследства

Гражданский кодекс РФ устанавливает два способа принятия наследства: формальный и неформальный (фактический). Формальный способ заключается в подаче наследником заявления о принятии наследства нотариусу или иному уполномоченному лицу, неформальный способ – в осуществлении наследником действий, свидетельствующий о его желании принять наследство.

Законодательство приводит примерный перечень действий наследника:

- вступление во владение или управление наследственным имуществом;

- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- производство за его счет расходов на содержание наследственного имущества;

- оплата за его счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.

Также к фактическим действиям по принятию наследства можно отнести обращение в суд с иском о признании завещания недействительным. Поскольку такой иск вправе подавать заинтересованное лицо, следовательно, наследник выразил свой интерес, свое желание приобрести наследство[29]. Либо иски о возбуждении уголовного дела по факту хищения наследственного имущества или гражданский иск об истребовании вещей, принадлежащих наследодателю, из чужого незаконного владения[30].

Если указанные фактические действия были произведены в течение шести месяцев с момента открытия наследств а или в иной, указанный в законе специальный срок, считается, что наследство принято своевременно, что должно влечь возможность для наследника приобрести наследственное имущество в собственность.

В настоящее время у наследника появилась возможность заявить о своем нежелании принимать наследство после совершения им действий, свидетельствующих о фактическом его принятии. Так как в п. 2 ст. 1153 ГК РФ не указывается срок опровержения презумпции, наследник может ее опровергнуть и за пределами срока принятия наследства.

Следующая проблема связана с тем, что граждане, принимающие наследство фактическим способом, самостоятельно не могут определить, что же конкретно может быть отнесено к действиям, свидетельствующим о принятии наследства, тем более, что это достаточно сложно сделать даже нотариальным и судебным органам.

Наследник, обладавший с наследодателем имуществом на праве обшей собственности, считается принявшим наследство на основании этого факта, пока не доказано иное. Однако указанное правило не распространяется на те случаи, когда наследник обладает правомочием пользования и владения имуществом, принадлежавшим наследодателю, на основании наличия у наследника обязательственного или вещного права. Такие лица должны в общем порядке доказать фактическое принятие ими наследства, а также подтвердить наличие цели на принятие наследства[31].

Может возникнуть ситуация, когда наследник лишен возможности вступить в наследство путем фактического принятия наследства, так как имуществом завладели другие наследники или посторонние лица. Отдельные виды имущества нельзя в принципе принять путем фактического вступления во владение и управление им. В частности, это касается авторского права[32]. В этих случаях принять наследство можно только формальным способом.

В законодательстве не урегулирован вопрос, могут ли несовершеннолетние и малолетние фактически вступать во владение наследственным имуществом, тем самым принимая наследство. В действительности они владеют и пользуются имуществом. Отсутствие заявления об отказе от наследства свидетельствует о том, что наследство принято с соблюдением требований закона, следовательно, фактическое принятие наследства возможно.

Следующая проблема заключается в разделении между нотариусом и судом полномочий по фиксации фактического принятия наследства наследниками.

Юридическая практика определяет примерный перечень документов, свидетельствующих о совершении данных действий. В права нотариусов не входят полномочия по установлению фактов, имеющих юридическое значение, хотя они могут истребовать от физических и юридических лиц документы и сведения, необходимые для совершения нотариальных действий. Право установления фактов, имеющих юридическое значение, имеют суды, а процедура их установления урегулирована процессуальным законодательством России.

Исключение составляет единственный случай – фактическое принятие наследства в виде жилого помещения признается и устанавливается органами нотариата. Такое исключение делается нотариусами на основании ранее сложившейся практики, которая не учитывает изменения действующего законодательства[33]. Все остальные юридические действия относительно фактического принятия наследства уполномочен производить суд.

Это может быть также обосновано тем, что большинство наследников обращаются за оформлением наследственных прав, когда срок принятия наследства уже истек. Законодательно закреплена возможность принять наследство за пределами срока. Для этого необходимо получить нотариально заверенное письменное согласие всех наследников, принявших наследство, а после того как срок принятия наследства истек и наследники оформили наследственные права, сделать это довольно сложно.

Перечисленные проблемы могут быть устранены только путем внесения уточнений в ГК РФ. Обобщение судебной практики будет способствовать этому.

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы:

- Законодательство Российской Федерации, коренным образом меняется. Изменения в законодательстве затронули и центральный институт гражданского права - институт права собственности, а значит, и институт наследования. Сняты ранее действовавшие ограничения на количество и виды имущества, которые могут находиться в собственности граждан, и соответственно расширяется состав имущества, которое может переходить по наследству.

Связь между двумя институтами взаимная: с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие собственника по распоряжению своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности. Таким образом, институт наследования является производным по отношению к совокупности правовых норм, регулирующих отношения собственности граждан.

- В Российском гражданском праве институт наследования решает значимые и определенные современными реалиями задачи: во-первых, стимулирует развитие частной собственности; во-вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданин имеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь членам своей семьи, родственникам, любым другим лицам; в-четвертых, предусматривает возможность передачи наследственного имущества государству или юридическим лицам.

- Анализируя в целом нормы ГК РФ применительно к теме исследования необходимо отметить, что законодатели не определили содержание понятия «наследственные правоотношения», что особенно важно для полного осознания и отделения его от других правоотношений, известных в системе гражданского права.

Добросовестность в наследственных правоотношениях приобретает особую значимость, ярко выраженную нравственную окраску, учитывая, что в данную сферу могут быть вовлечены как близкие родственники, так и совершенно посторонние лица, зачастую с несовместимыми интересами. Реализацию принципа добросовестности в действиях наследников можно проследить на всем протяжении существования наследственного правоотношения.

Принцип добросовестности как элемент деятельности каждого законопослушного лица, и наследников в том числе, в совокупности с обоснованностью и справедливостью норм законодательных актов является важнейшим условием реализации наследственных прав граждан, гарантированных Конституцией РФ.

Спорным вопросом является вопрос об определении и содержании понятия "ограничение наследственных прав".

Исследовав основные положения о понятии и основаниях ограничения наследственных прав, можно сделать вывод о том, что данное понятие является многозначимым, используемым в нескольких значениях.

Ограничение наследственных прав представляет собой пределы их осуществления. Определенные проблемы связаны и с реализацией права на принятие наследства и были раскрыты в работе.

Библиография

1. Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании от 12.12.1993 г. // Российская газета. – 25.12.1993. – № 237.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 17.07.2009 г.) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 17.07.2009 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. – Ст. 4552.

4. Гражданский кодекс РСФСР: Кодекс РСФСР от 11.06.1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 18.06.1964. - № 24. Утратил силу.

5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

6. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. С. 35.

7. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69.

8. Гражданское право: Учебник. Т.3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2006. – С.78.

9. Гражданское право. Часть первая. Учебник для вузов / Под ред. В.П. Камышанского, В.И. Иванова. – М.: Эксмо, 2007. – 688.

10. Ю.А. Хамицаева, Наследственное право/Конспект лекций, - М.,2008.

11. Наследственное право / Б.А. Булаевский и др. - М., 2005.

12. С.П. Гришаев Наследственное право. - М.;, 2005 г.

13. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, Гражданское право / Учебник, том3-М.: 2001.

14. Р.Ю. Закиров, Я.С. Гришина, М.М. Махмутова, Наследственное право/Учебное пособие, - М.: 2008.

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 06.06.2012. № 127.

16. Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005. С. 166.

17. Макаров С.Ю. Принятие наследства. Особенности правоприменительной практики // Жилищное право – 2006. - № 7. – С. 57.

18. Рассказова М.Ю. Право на принятие наследства // Закон. – 2006. - № 10. – С. 95.

19. Гришаев С.П. Комментарий к законодательству о наследовании // СПС «Консультант плюс». 2009.

20. Манашенков О.В. К вопросу о принятии наследства // Российская юстиция. – 2006. - № 7. – С. 19.

  1. Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании от 12.12.1993 г. // Российская газета. – 25.12.1993. – № 237.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 17.07.2009 г.) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 17.07.2009 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. – Ст. 4552.

  4. Гражданский кодекс РСФСР: Кодекс РСФСР от 11.06.1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 18.06.1964. - № 24. Утратил силу.

  5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

  6. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. С. 35.

  7. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69.

  8. Гражданское право: Учебник. Т.3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2006. – С.78.

  9. Гражданское право. Часть первая. Учебник для вузов / Под ред. В.П. Камышанского, В.И. Иванова. – М.: Эксмо, 2007. – 688. .

  10. Ю.А. Хамицаева, Наследственное право/Конспект лекций, - М.,2008.

  11. Наследственное право / Б.А. Булаевский и др. - М., 2005.

  12. Ю.А. Хамицаева, Наследственное право/Конспект лекций, - М.: 2008.

  13. С.П. Гришаев Наследственное право. - М.;, 2005 г.

  14. Ю.А. Хамицаева, Наследственное право/Конспект лекций, - М.: 2008.

  15. Наследственное право / Б.А. Булаевский и др. - М., 2005.

  16. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, Гражданское право/ Учебник, том3-М.: 2001.

  17. Р.Ю. Закиров, Я.С. Гришина, М.М. Махмутова, Наследственное право/Учебное пособие, - М.: 2008.

  18. Р.Ю. Закиров, Я.С. Гришина, М.М. Махмутова, Наследственное право/Учебное пособие, - М.: 2008.

  19. С.П. Гришаев Наследственное право. - М.;, 2005 г.

  20. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, Гражданское право/ Учебник, том3-М.: 2001.

  21. Наследственное право / Булаевский Б.А. и др. - М., 2005

  22. Р.Ю. Закиров, Я.С. Гришина, М.М. Махмутова, Наследственное право/Учебное пособие, - М.: 2008.

  23. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, Гражданское право/ Учебник, том3-М.: 2001.

  24. Р.Ю. Закиров, Я.С. Гришина, М.М. Махмутова, Наследственное право/Учебное пособие, - М.: 2008.

  25. Наследственное право / Булаевский Б.А. и др. - М., 2005

  26. Р.Ю. Закиров, Я.С. Гришина, М.М. Махмутова, Наследственное право/Учебное пособие, - М.: 2008.

  27. Ю.А. Хамицаева, Наследственное право/Конспект лекций, - М.: 2008.

  28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Россий-ская газета. 06.06.2012. № 127

  29. Наследственное право / под ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005. С. 166

  30. Макаров С.Ю. Принятие наследства. Особенности правоприменительной практики // Жилищное право – 2006. - № 7. – С. 57

  31. Рассказова М.Ю. Право на принятие наследства // Закон. – 2006. - № 10. – С. 95

  32. Гришаев С.П. Комментарий к законодательству о наследовании // СПС «Консультант плюс». 2009.

  33. Манашенков О.В. К вопросу о принятии наследства // Российская юстиция. – 2006. - № 7. – С. 19.