Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Порядок и сроки принятия наследства

Содержание:

Введение

В условиях становления гражданского общества и развития правового государства как в науке, так и в действующем законодательстве применяется термин "правовое положение". Правовое положение субъекта динамично, постоянно меняется под влиянием различных процессов, происходящих в общественной жизни (принятие новых нормативно-правовых актов, объявление одним государством войны другому, заключение трудового договора, вступление в брак и т.д.). Статья 1116 ГК РФ прямо указывает на исчерпывающий круг лиц, которые вообще могут призываться к наследственному правопреемству. Так, обладателями наследственно-правового статуса могут стать любые субъекты не только гражданского, но и международного публичного права. Наследственная правоспособность тождественна, поскольку для фактического обладания ею не имеет значения, кто является носителем наследственного права (права наследования) - физическое лицо, коммерческая организация или публично-правовое образование. Единственным существенным отличием между субъектами, названными в ст. 1116 ГК РФ, является основание правопреемства.

Весь механизм приобретения наследства в России построен на системе принятия, а не на принципе отказа от него, поскольку согласно нормам наследственного права имущество умершего переходит к правопреемникам только после того, как последние выразят намерение о его принятии. Интересно отметить, что, например, во Франции и Германии закреплено положение автоматического перехода прав и обязанностей наследодателя к его правопреемникам по закону после открытия наследства, которое действует без каких-либо ограничений.

Однако лишь юридически грамотное совершение акта принятия наследственной массы порождает правовые последствия. Это положение относится к способам принятия имущества умершего и к сроку, в течение которого потенциальный правопреемник может реализовать свое субъективное право наследования. В связи с этим, актуальность выбранной темы обусловлена сложностью и важностью определения юридических норм и положений наследования отдельных видов имущества.

Цель работы – исследовать порядок наследования отдельных видов имущества. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

- проведен анализ вопросов правообладания при наследовании имущества,

- исследованы порядок и сроки принятия наследства,

- проанализирован порядок наследования недвижимого имущества,

- определены особенности наследования выморочного имущества,

- приведены особенности наследования оружия.

Принятое имущество признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия (момента государственной регистрации). С другой же стороны, факт получения наследства одновременно означает и то, что лицо утрачивает статус субъекта наследственного правоотношения, приобретая правовое положение собственника.

Наследственное отношение существует тогда, когда отношения собственности наследодателя фактически прекратились, а новые (с участием наследников) еще не начались. Следовательно, период, в течение которого субъект права наследования является субъектом наследственных правоотношений, с позиции права можно признать юридической фикцией. По данному поводу Н.Д. Егоров утверждал, что имущество в отличие от субъективных прав и обязанностей на него может существовать без субъекта. По этой причине автор признавал более правильной точку зрения, согласно которой по наследству переходят реальные материальные и духовные ценности. Действительно, со смертью наследодателя его субъективные права и обязанности в отношении принадлежавшего ему имущества перестают существовать, однако это вовсе не означает, что на оставленные блага вообще отсутствуют какие-либо права или обязанности. Они, конечно, существуют, но только в виде абсолютных прав наследования, которые в случае своей реализации должны будут привести к появлению права собственности или иного вещного права у правопреемников.

Глава 1. Общие понятия наследования имущества

1.1. Вопросы правообладания при наследовании имущества

С момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство издревле принято называть лежачим. Лежачее наследство не может принадлежать наследодателю, поскольку его нет в живых. Со смертью наследодателя прекратилась его правоспособность, которая выступает в качестве необходимой предпосылки правообладания. Нельзя быть носителем субъективных прав и обязанностей, не будучи правоспособным субъектом вообще[1].

Нельзя утверждать также, что лежачее наследство принадлежит призванным к наследованию наследникам. В момент открытия наследства у наследников возникает лишь право на принятие наследства, но не право на наследство. Если бы право на наследство принадлежало призванным к наследованию наследникам уже с момента открытия наследства, то акту принятия наследства незачем да и нельзя было бы придавать обратную силу.

Поэтому не остается ничего другого, как признать, что с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Однако такое состояние является кратковременным. Оно длится лишь до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками либо не перейдет к государству[2].

Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. Другими словами, принятие наследства - это выражение наследниками в определенном порядке своей воли (согласия) на принятие наследственного имущества.

Для приобретения наследства наследник должен его принять (ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации)[3]. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаев перехода наследственного имущества как выморочного в собственность РФ в порядке наследования по закону (п. 1 ст. 1151 ГК РФ). В этих случаях со стороны РФ в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется. Свое желание принять наследство наследники должны выразить вовне посредством определенных, допускаемых законом правовых действий. В отличие от российского Гражданского кодекса казахстанский Гражданский кодекс вообще не использует термин "принятие наследства". Статья 1072 ГК Республики Казахстан устанавливает, что наследник приобретает право на причитающееся ему наследство со времени открытия наследства. Аналогичным образом решен вопрос в ГК Узбекистана (ст. 1145 ГК Узбекистана). В России, Украине, Грузии, Таджикистане приобретение права на наследство связано с принятием наследства. Промежуточный и внутренне противоречивый вариант избрала Кыргызская Республика. Пункт 1 ст. 1153 ГК Кыргызской Республики текстуально совпадает со ст. 1072 ГК Республики Казахстан, т.е. предусмотрено, что наследник приобретает право на причитающееся ему наследство со времени открытия наследства. Однако ст. 1155 ГК Кыргызской Республики вместе с тем устанавливает, что если наследник не примет наследство в шестимесячный срок с момента открытия наследства, то он считается не принявшим наследство[4].

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Объясняется это тем, что в момент принятия наследства неизвестно, наступит условие или нет, причем наступление или ненаступление условия неподконтрольно воле наследника. Приобретение наследства под условием (как и отказ от наследства под условием) означало бы, что наследство находилось бы в подвешенном состоянии, неподконтрольном воле наследника[5].

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками[6].

1.2. Порядок и сроки принятия наследства

Акт принятия наследства носит универсальный, безусловный, безоговорочный и, за исключением случая, предусмотренного п. 4 ст. 1152 ГК РФ, бесповоротный характер[7]. Помимо этого, п. 4 ст. 1152 ГК РФ придает акту принятия наследства обратную силу, поскольку принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Так, если наследник пропустил срок на принятие наследства, но суд восстановил ему этот срок, то причитающееся наследнику наследство также признается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства. И в этом случае акту принятия наследства, зафиксированному в решении суда, придается обратная сила.

Статья 1153 ГК РФ устанавливает два способа принятия наследства:

1) подача по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство;

2) фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом.

Отметим два обстоятельства: во-первых, заявление подается по месту открытия наследства, хотя бы сам наследник проживал (а если речь идет о юридическом лице - имел место нахождения) в другом месте. Во-вторых, заявление наследника о принятии наследства и заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство юридически равнозначны. Для принятия наследства достаточно подачи одного из них.

Заявление наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть передано нотариусу по месту открытия наследства не самим наследником, а другим лицом либо передано по почте. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется, но последний должен доказать возможность представления (свидетельство о рождении, решение суда о назначении опекуном и т.п.).

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник[8]:

1) вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

2) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

3) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

4) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю средства.

Центральным в наследственном праве выступает срок для принятия наследства - период времени, в рамках которого наследник (наследники) может совершить действия, направленные на принятие наследства. Цивилистическая теория и судебная практика придали пресекательный (преклюзивный) характер данному сроку, поэтому ее истечение влечет за собой утрату наследником права на принятие наследства или права на наследство, а не только права на судебную защиту, как это происходит вследствие истечения любого давностного срока[9].

Традиционно, как и ранее действовавшее законодательство (ч. 3, 4 ст. 546 ГК РСФСР 1964 г.), ныне действующий Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает два срока для принятия наследства - общий и удлиненный (ст. 1154 ГК РФ)[10]. Общий срок для принятия наследства в соответствии со ст. 1154 ГК РФ определяется в шесть месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) оно может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, даже если в таком решении указывается день его предполагаемой гибели (п. 1 ст. 1114, абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В этом случае наследственный закон отступает от общего правила исчисления сроков принятия наследства, признавая днем открытия наследства день предполагаемой гибели наследодателя (п. 1 ст. 1114 ГК РФ), но в качестве момента отсчета срока для принятия наследства устанавливая день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В соответствии с общими правилами о порядке исчисления сроков шестимесячный срок для принятия наследства, как и для отказа от наследства, начинает течь со дня, следующего за днем смерти гражданина (ст. 191 ГК РФ).

Удлиненные (увеличенные) сроки для принятия наследства установлены для наследников, право которых на получение возникает не из простого юридического факта открытия наследства, а на основании сложного юридического состава, включающего последовательно происходящие открытие наследства и непринятие наследства другими наследниками или отказа от наследства. К таким наследникам, во-первых, относятся наследники по закону со второй по восьмую очередь наследования, приобретающие право наследовать в результате отказа предыдущих (по очередности) наследников от наследства (ст. 1157 ГК РФ), либо отстранения предыдущих наследников от наследования как недостойных наследников (п. 2 ст. 1117 ГК РФ), либо смерти не успевшего принять наследство наследника, когда у него нет своих наследников или они не приняли или отказались от наследства в силу наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), либо непринятия наследства предыдущими наследниками, т.е. в случае несовершения ими действий, свидетельствующих о намерении принять наследство (ст. 1153 ГК РФ)[11].

Во-вторых, к таким наследникам относятся наследники по закону с первой по восьмую очередь наследования, приобретающие право наследовать в результате отказа всех наследников по завещанию, либо отстранения наследников по завещанию как недостойных наследников, либо смерти не успевшего принять наследство наследника по завещанию, когда у него нет своих наследников или они не приняли или отказались от наследства в силу наследственной трансмиссии, кроме случаев, если ему в завещании был подназначен наследник (п. 2 ст. 1121 ГК РФ), либо непринятия наследства всеми наследниками по завещанию, т.е. несовершения ими действий, свидетельствующих о намерении принять наследство (ст. 1153 ГК РФ).

В-третьих, к таким наследникам относятся подназначенные наследники по завещанию, которые приобретают право наследовать вследствие отказа предыдущих (по очередности) наследников по завещанию от наследования как недостойных наследников, либо смерти до открытия наследства или смерти предыдущего наследника по завещанию, который не успел принять наследство, либо непринятия наследства предыдущими наследниками по завещанию, т.е. несовершения действий, свидетельствующих о намерении принять наследство.

Гражданский кодекс РФ дифференцирует условия и порядок увеличения срока в зависимости от различных случаев, когда фактически предыдущие наследники так или иначе не принимают наследство.

Глава 2. Особенности наследования отдельных видов имущества

2.1. Отдельные вопросы наследования недвижимого имущества

Правовое регулирование отношений по поводу наследования земельного участка имеет комплексный характер, поскольку регламентируется нормами как гражданского, так и земельного законодательства. В силу того, что между разноотраслевыми нормами могут иметь место коллизии, при разрешении дел, связанных с наследованием земельных участков, нередко возникают определенные сложности[12]. Отчасти они обусловлены тем, что земельный участок относительно недавно вошел в круг объектов наследственных правоотношений и в судебной практике, как и в нормативном регулировании, еще не сформированы общие подходы и устоявшиеся традиции.

Наследование земельного участка усложняется еще и вследствие того, что вместе с ним в наследственную массу нередко включаются также расположенные на нем строительные, водные, лесные и растительные объекты. При наследовании жилого дома, расположенного на земельном участке, объектом наследования выступает сложная вещь, которая выступает в гражданском обороте в качестве единого имущественного комплекса. В случае, когда и жилой дом, и земельный участок принадлежали наследодателю на праве собственности, следует учитывать закрепленный в ст. 1 ЗК РФ принцип единой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости, в соответствии с которым "не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения, если они принадлежат одному лицу"[13]. Одни авторы не считают возможным рассматривать земельные участки и строения с точки зрения гражданского права как вещь и принадлежность, а также как сложную вещь в виде единого целого. Признавая связь строений и земельных участков, они рассматривают их как самостоятельные объекты гражданского оборота, вследствие чего считают действительным завещание в случае, если завещатель сделал отдельные распоряжения по поводу строения и земельного участка по своему усмотрению. Такая позиция содержит, как представляется, определенные противоречия, поскольку, с одной стороны, связь между земельным участком и строением признается, с другой - она никак не учитывается при отчуждении этих объектов, что не соответствует также ст. 35 ЗК РФ. Более того, авторы приходят к выводу, на наш взгляд, не вполне обоснованному, о том, что принцип единства юридической судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости не распространяется на наследственные отношения, поскольку нормы раздела "Наследственное право" не содержат каких-либо ограничений по распоряжению гражданином на случай своей смерти земельными участками и строениями[14]. Другие авторы полагают, что применительно к рассматриваемым отношениям, хотя и являющимся гражданско-правовыми (имущественными), следует применять нормы земельного законодательства в силу действия п. 3 ст. 3 ЗК РФ, устанавливающего их приоритет перед гражданским законодательством[15].

Изложенная точка зрения разделяется и правоприменителями при рассмотрении конкретных споров, однако подобная судебная практика не способствует разрешению порождаемых такими завещаниями конфликтов. В теории имеет место и иное мнение, которое представляется более убедительным. Как считает Н.А. Волкова, закрытое завещание, в котором, например, отец передает право собственности на дом старшему сыну, а право собственности на земельный участок - младшему, должно быть ничтожным, поскольку такое завещание нарушает земельно-правовой принцип единства (неразделимости) юридической судьбы земельного участка с юридической судьбой неразрывно связанной с этим участком недвижимости. Далее она считает необходимым более четко закрепить положение о том, что в случае признания завещания недействительным должны применяться положения наследования по закону. В этом случае земельный участок с домом должен стать объектом наследования в общей совместной собственности обоих сыновей[16]. Отметим, что право общей совместной собственности возникает лишь при неделимости объекта наследования, а также при отсутствии хотя бы у одного из наследников преимущественного права наследования, либо наличии такого права у обоих наследников, либо отказе одного из наследников либо обоих от осуществления преимущественного права наследования.

Если правовой титул собственности допускает возможность перехода земельного участка с домом в общую собственность двух и более наследников, то иная ситуация возникает в случае, когда наследодатель имел дом в собственности, а земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения. Статья 1181 ГК РФ допускает возможность перехода упомянутого права на земельный участок в порядке наследования от одного лица к другому, однако никак не регулирует ситуацию, когда на такое наследственное имущество претендуют несколько наследников, ни один из которых не имеет преимущественного права наследования либо не желает им воспользоваться.

Проблема заключается в том, что земельный участок, находившийся в пожизненном наследуемом владении, никак не может перейти в собственность наследников, а применительно к праву пожизненного наследуемого владения законодатель не установил права, аналогичного праву общей собственности. По мнению М.В. Телюкиной, представляется совершенно необходимым упоминание в законе о том, что положения о переходе права собственности на земельные участки применяются и к переходу права пожизненного наследуемого владения[17].

Некоторые юристы предлагают при наследовании права пожизненного наследуемого владения на земельные участки, раздел которых невозможен, применять по аналогии положения п. 2 ст. 1182 ГК РФ, т.е. фактически подтверждают возможность возникновения общего долевого пожизненного наследуемого владения. Другие утверждают, что мнение о невозможности образования общего наследуемого владения противоречит ст. 1181 ГК РФ[18].

Еще более сложная ситуация возникает в случае, когда земельный участок, на котором расположен находящийся в собственности наследодателя дом, принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Такой земельный участок не входит в состав наследства, а потому и не может быть закреплен за наследниками на том же праве, на котором принадлежал самому умершему. Поскольку распоряжение земельным участком, предоставленным в постоянное (бессрочное) пользование, не допускается (п. 4 ст. 20 ЗК РФ), причем без всяких исключений для перехода участка по наследству, наследники, унаследовавшие находящиеся на земельном участке объекты недвижимости, могут либо взять этот участок в аренду, либо приобрести его в собственность за плату. Как полагает Ю.К. Толстой, такой подход вряд ли можно считать справедливым. По его мнению, за наследником как по закону, так и по завещанию следует признавать право либо бесплатно приватизировать участок, которым умерший владел на праве постоянного (бессрочного) пользования, либо переоформить его на себя на праве пожизненного наследуемого владения[19].

Анализ п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2011 г. № 11 позволяет сделать вывод о возможности перехода права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный под зданием, при его отчуждении[20].

Сформулированный на основе анализа действующих норм вывод представляется особенно значимым, когда право собственности на здание, строение переходит к физическому лицу, поскольку в этом случае к нему переходит и право постоянного пользования в отношении земельного участка, на котором расположен соответствующий объект недвижимости, что дает право такому физическому лицу на однократное бесплатное приобретение в собственность соответствующего земельного участка на основании п. 5 ст. 20 ЗК РФ. Так как любое вещное право считается возникшим с момента его государственной регистрации соответствующими органами, новому собственнику недвижимости надлежит обратиться с заявлением о регистрации перешедшего к нему права в регистрирующие органы. Отказ государственных регистрирующих органов в регистрации перехода в таких случаях права постоянного бессрочного пользования к названным субъектам не является правомерным.

Таким образом, наличие на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании лица, объекта недвижимости является основанием при отчуждении данного объекта для перехода права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок к новому собственнику. При этом право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком не возникает у нового собственника объекта недвижимости (поскольку п. 2 ст. 20 ЗК РФ запрещает предоставление гражданам земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование), а переходит к нему, что не противоречит действующему законодательству.

2.2. Порядок наследования вымороченного имущества

Согласно ст. 1151 "Наследование выморочного имущества" Гражданского кодекса Российской Федерации[21] в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным (п. 1).

До настоящего времени традиционно выморочное имущество переходило государству, в чем бы оно ни заключалось (имущество, имущественные права и пр.)[22]. На протяжении многих столетий государство оставляло за собой право наследовать в имуществе своих подданных. Традиционно переход выморочного имущества к государству обусловливается либо осуществлением государством своего территориального верховенства (романское и англосаксонское право), либо права наследования по закону (германское, в т.ч. российское, наследственное право)[23]. Правда, в отдельных случаях государство отступало от своего верховенства и признавало, например, в период абсолютной монархии преимущественное право за муниципальным сенатом, церковью или монастырем на получение выморочного имущества после лиц, принадлежавших к этим организациям.

В российском дореволюционном гражданском праве было установлено положение, когда после умершего не оказалось наследников, т.е. не явился никто в течение 10-летнего срока по вызову, или из явившихся никто не доказал своего права, тогда оставшееся имение признается выморочным; оно или обращается в состав государственных имуществ, или, по особому праву, предоставляется в пользу некоторых учреждений или обществ, к которым принадлежал умерший[24].

Следует также обратить внимание на тот факт, что Модельный гражданский кодекс СНГ, принятый Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 17 февраля 1996 г., который был положен в основу кодификации наследственного права некоторых государств - участников СНГ, в ст. 1155 устанавливает, что, "если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства, наследство признается выморочным[25]. Выморочное наследство переходит в собственность административно-территориального образования по месту нахождения соответствующего имущества, входящего в состав наследства".

Первоначально и проект Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривал, что по общему правилу выморочное наследство должно было переходить в собственность муниципальных образований по месту открытия наследства; в порядке исключения, в частности, если оно находилось за пределами Российской Федерации, - в собственность Российской Федерации.

В настоящий момент в России правовой режим выморочного имущества разделяется в зависимости от того, что входит в его состав. Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2011 г. № 281-ФЗ "О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" в ст. 1151 п. 2 изложен в следующей редакции: "2. Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации".

Несмотря на прямое указание Российской Федерации в качестве универсального правопреемника выморочного имущества, многие высказывали мнение о необходимости передачи выморочного имущества в собственность субъектов и муниципальных образований[26]. Интересно, что попытку решить этот вопрос в свою пользу ранее уже предпринимали регионы. Так, Постановлением администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 17 января 2011 г. № 9 был утвержден Временный порядок возникновения права муниципальной собственности на выморочное недвижимое имущество, расположенное на территории г. Комсомольска-на-Амуре. Согласно этому Временному порядку, определяющему последовательность действий при возникновении права муниципальной собственности на выморочное имущество, Комитет по управлению имуществом г. Комсомольска-на-Амуре осуществляет выявление выморочного имущества с последующим оформлением названного имущества в муниципальную собственность. Впоследствии полученное таким образом в муниципальную собственность имущество переходит в отдел учета и распределения жилой площади для предоставления нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам[27].

Еще ранее Постановлением Законодательного собрания Оренбургской области от 23 октября 2010 г. № 318 был принят Закон Оренбургской области "О порядке оформления прав на недвижимое имущество государственной (федеральной, областной) собственности на территории Оренбургской области", который, не дожидаясь специального федерального закона, самостоятельно решал для данной области порядок учета выморочного имущества.

В заключение следует отметить, что выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения, если свидетельство о праве на наследство на данное жилое помещение не выдано до дня вступления в силу Федерального закона от 29 ноября 2011 г. № 281-ФЗ "О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации", переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

2.3. Порядок наследования гражданского и наградного оружия

Оружие относится к вещам ограниченно оборотоспособным[28], и в настоящее время правила его наследования регулируются ст. 1180 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Введение в ГК РФ статьи, специально регулирующей правила наследования оружия как ограниченно оборотоспособного имущественного объекта, явилось новеллой для ГК РФ. В соответствии с указанной статьей принадлежавшее наследодателю оружие, относясь к категории ограниченно оборотоспособных вещей (абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК РФ), входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. То есть на принятие наследства, в состав которого входит оружие, не требуется специального разрешения. Следовательно, по общему правилу право собственности на оружие может быть приобретено в порядке наследования. Но общие основания наследования оружия при этом не лишены некоторых особенностей, касающихся особенностей объекта наследования.

В соответствии с положениями Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии"[29], с последующими изменениями, оружие - это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели и подачи сигналов. В соответствии со ст. 2 Федерального закона "Об оружии" оружие в зависимости от целей его использования, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на: 1) гражданское; 2) служебное; 3) боевое ручное стрелковое и холодное. Граждане могут передавать и принимать по наследству только гражданское оружие, кроме того, в Законе нет прямого запрета на передачу по наследству наградного холодного оружия. Служебное оружие предназначено для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами, которым ношение, хранение и применение служебного оружия разрешено законодательством Российской Федерации. Не допускается наследование боевого ручного стрелкового и холодного оружия, предназначенного для решения боевых и оперативно-служебных задач.

Кроме гражданского, служебного и боевого ручного стрелкового и холодного оружия следует отдельно сказать о наградном оружии. В соответствии со ст. 20.1 Федерального закона "Об оружии" наградным может быть гражданское, боевое короткоствольное ручное стрелковое и холодное оружие, полученное гражданами Российской Федерации в качестве награды на основании указа Президента и постановления Правительства Российской Федерации, наградных документов глав государств и правительств иностранных государств, а также на основании приказов руководителей государственных военизированных организаций. Традиция награждения оружием является исторически сложившейся и действующей. При этом наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия прямо запрещено действующим законодательством (ст. 20.1 Федерального закона "Об оружии"). Поскольку в Законе нет прямого запрета на наследование наградного холодного оружия, то оно может быть унаследовано[30].

Таким образом, из оружия в целом может быть унаследовано только гражданское оружие, а из наградного оружия может быть унаследовано наградное гражданское и наградное холодное оружие. Оружие наследуется в общем порядке на общих основаниях. Но, поскольку является ограниченным в обороте объектом, при его наследовании необходимо соблюдать требования к обращению ограниченных в обороте объектов.

После смерти собственника гражданского или наградного гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества оружие и патроны к нему подлежат изъятию органами внутренних дел[31]. Если у умершего имелось на законных основаниях боевое или служебное оружие, оно также подлежит изъятию органами внутренних дел вместе с принадлежностями, снаряжением к нему и боеприпасами и передается на склад МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации по месту регистрации наградного оружия[32].

Уведомление органов внутренних дел об оружии, входящем в состав наследства, обязан осуществить нотариус, согласно ст. 1172 и 1180 ГК РФ в рамках реализации мер по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи.

В соответствии с п. 26 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий[33], если при составлении описи имущества наследодателя нотариусом будет обнаружено оружие, он обязан передать его по отдельной описи представителю органов внутренних дел либо, при невозможности передать оружие по отдельной описи по назначению, уведомить об этом органы внутренних дел.

Наследник может иметь у себя гражданское оружие после смерти собственника этого оружия, только получив лицензию на приобретение в соответствии со ст. 13 Федерального закона "Об оружии", а в отдельных случаях - при условии соблюдения дополнительных, предусмотренных указанной статьей требований (например, наличие охотничьего билета). После получения лицензии в установленном порядке наследник по общему правилу получает право на приобретение оружия в порядке наследования[34].

В случае отказа наследнику в выдаче лицензии, поскольку для получения лицензии необходимо соблюдение ряда условий, которые порой могут быть не выполнены наследником по объективным, не зависящим от него причинам, его право собственности на оружие подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК РФ. А именно собственник в течение года с момента возникновения права собственности обязан принять меры к отчуждению имущества - оружия. Сумма, вырученная от реализации имущества, передается наследнику за вычетом расходов на реализацию. Если имущество в обозначенный срок не отчуждено собственником добровольно, то решение об отчуждении имущества принимается судом по заявлению государственных органов или органов местного самоуправления. Средства, вырученные от продажи оружия за вычетом расходов на организацию продажи, передаются собственнику.

Таким образом, мы видим, что в части третьей ГК РФ предусмотрен иной, чем до ее введения в действие, порядок наследования оружия. Сейчас отсутствие у наследника специального разрешения (лицензии) не является основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство. Но при этом при оформлении права наследования необходимо учитывать дополнительные требования законодателя, регулирующие порядок обращения ограниченно оборотоспособного имущества, к которому относится оружие.

Заключение

В заключение данной работы можно отметить, что право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. Другими словами, принятие наследства - это выражение наследниками в определенном порядке своей воли (согласия) на принятие наследственного имущества. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Правовое регулирование отношений по поводу наследования земельного участка имеет комплексный характер, поскольку регламентируется нормами как гражданского, так и земельного законодательства. Наследование земельного участка усложняется еще и вследствие того, что вместе с ним в наследственную массу нередко включаются также расположенные на нем строительные, водные, лесные и растительные объекты. Наличие на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании лица, объекта недвижимости является основанием при отчуждении данного объекта для перехода права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок к новому собственнику. При этом право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком не возникает у нового собственника объекта недвижимости, а переходит к нему, что не противоречит действующему законодательству.

Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения, если свидетельство о праве на наследство на данное жилое помещение не выдано до дня вступления в силу Федерального закона от 29 ноября 2011 г. № 281-ФЗ, переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

Принадлежавшее наследодателю оружие, относясь к категории ограниченно оборотоспособных вещей, входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. То есть на принятие наследства, в состав которого входит оружие, не требуется специального разрешения. Следовательно, по общему правилу право собственности на оружие может быть приобретено в порядке наследования. Но общие основания наследования оружия при этом не лишены некоторых особенностей, касающихся особенностей объекта наследования.

В части третьей ГК РФ предусмотрен иной, чем до ее введения в действие, порядок наследования оружия. Сейчас отсутствие у наследника специального разрешения (лицензии) не является основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство. Но при этом при оформлении права наследования необходимо учитывать дополнительные требования законодателя, регулирующие порядок обращения ограниченно оборотоспособного имущества, к которому относится оружие.

Литература

Гражданский кодекс РФ «Гарант» М., 2015.

Земельный кодекс РФ «Гарант» М., 2015.

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 04.03.2008) "Об оружии" // «Гарант» М., 2015.

  1. Блинков О.Е. Новый правовой режим выморочных жилых помещений в российском наследственном праве // Юрист, 2011, № 2.
  2. Волкова Н.А. К вопросу о правовом регулировании наследственно-земельных отношений // Законодательство и экономика. 2012. № 2
  3. Гаджиев В.А. Об исчислении срока принятия наследства // Наследственное право, 2012, № 2.
  4. Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 3. – М.: Статус, 2010
  5. Диденко А. Приобретение наследства // Юрист. 2012. № 3(57).
  6. Ельникова Е.В. О преемстве в правах на земельный участок при наследовании жилых домов // Наследственное право, 2011, № 2
  7. Захарова Т.В. Комментарий к ФЗ "Об оружии" (постатейный). М.: Юридический Дом "Юстицинформ", 2011.
  8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М.: ООО "ВИТРЭМ", 2010.
  9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Отв. ред.: Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2010.
  10. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей / Под ред. В.П. Мозолина. М.: Норма-Инфра-М, 2010.
  11. Лайко Л.В. О понятии, способах и сроках принятия наследства // Наследственное право, 2011, № 2
  12. Мананников О.В. Актуальные проблемы наследования земельных участков и прав на них // Нотариус. 2011. № 6.
  13. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные. М., 2011.
  14. Рубанов А.А. Комментарий к ст. 1151 ГК РФ // Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2011.
  15. Серебрякова А.А. Наследование гражданского и наградного оружия // Наследственное право, 2011, № 2
  16. Сосна Н.В. А тайно ли завещание? // Слово и Дело, 2011, №3
  17. Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: Статус, 2012
  1. Лайко Л.В. О понятии, способах и сроках принятия наследства // Наследственное право, 2011, № 2

  2. Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 3. – М.: Статус, 2010

  3. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 30.06.2008) // Российская газета, № 233, 28.11.2001

  4. Диденко А. Приобретение наследства // Юрист. 2012. № 3(57).

  5. Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 3. – М.: Статус, 2010

  6. Лайко Л.В. О понятии, способах и сроках принятия наследства // Наследственное право, 2011, № 2

  7. Лайко Л.В. О понятии, способах и сроках принятия наследства // Наследственное право, 2011, № 2

  8. Лайко Л.В. О понятии, способах и сроках принятия наследства // Наследственное право, 2011, № 2

  9. Гаджиев В.А. Об исчислении срока принятия наследства // Наследственное право, 2012, № 2.

  10. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей / Под ред. В.П. Мозолина. М.: Норма-Инфра-М, 2010.

  11. Гаджиев В.А. Об исчислении срока принятия наследства // Наследственное право, 2012, № 2.

  12. Ельникова Е.В. О преемстве в правах на земельный участок при наследовании жилых домов // Наследственное право, 2011, № 2

  13. п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 19.06.2011) // СЗ РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147

  14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ"; Издательский дом "ИНФРА-М", 2010.

  15. Ельникова Е.В. О преемстве в правах на земельный участок при наследовании жилых домов // Наследственное право, 2011, № 2

  16. Волкова Н.А. К вопросу о правовом регулировании наследственно-земельных отношений // Законодательство и экономика. 2012. № 2

  17. Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: Статус, 2012

  18. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Отв. ред.: доктора юридических наук, заслуженные деятели науки Российской Федерации Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2010.

  19. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М.: ООО "ВИТРЭМ", 2010.

  20. Ельникова Е.В. О преемстве в правах на земельный участок при наследовании жилых домов // Наследственное право, 2011, № 2

  21. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 30.06.2008) // Российская газета, № 233, 28.11.2001

  22. Блинков О.Е. Новый правовой режим выморочных жилых помещений в российском наследственном праве // Юрист, 2008, № 2

  23. Рубанов А.А. Комментарий к ст. 1151 ГК РФ // Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2011.

  24. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные. М., 2011.

  25. Блинков О.Е. Новый правовой режим выморочных жилых помещений в российском наследственном праве // Юрист, 2008, № 2

  26. Блинков О.Е. Новый правовой режим выморочных жилых помещений в российском наследственном праве // Юрист, 2008, № 2

  27. Сосна Н.В. А тайно ли завещание? // Слово и Дело, 2011, №3

  28. Серебрякова А.А. Наследование гражданского и наградного оружия // Наследственное право, 2011, № 2

  29. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 04.03.2008) "Об оружии" // Российская газета, № 241, 18.12.1996

  30. Серебрякова А.А. Наследование гражданского и наградного оружия // Наследственное право, 2011, № 2

  31. п. 1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона "Об оружии"

  32. Захарова Т.В. Комментарий к ФЗ "Об оружии" (постатейный). М.: Юридический Дом "Юстицинформ", 2011.

  33. Утверждены Приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91

  34. Серебрякова А.А. Наследование гражданского и наградного оружия // Наследственное право, 2011, № 2