Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятия и виды наследования (Наследование по завещанию )

Содержание:

Введение

Актуальность темы. Наследственные правоотношения всегда будут актуальны, хотя бы потому, что просто существуют и имеют место быть в жизни государства и общества. А ещё потому, что хорошую, скажем так традицию, передавать дар и этот самый дар принимать ещё никто не отменял и она сама по себе существует. Передача наследства имеет под собой, прежде всего моральную основу. В досоветский период передача наследства происходила по родственным связям, и не было четко постановленных положений о его передаче. Все изменилось, но не координально, и сейчас наследство по завещанию достается, прямо сказать наиболее близкому родственнику, либо человеку с которым так или иначе наследодатель был связан.

Анализ литературных источников. Рассмотрением данной темы занимались такие авторы как Барщевский, М.Ю., Беспалов Ю. Ф., Зайцева Т.И., Лукаш, Ю. А., Мананников О. В., Медведев И. Г., Тихомирова М. Ю., Оглоблина О. М., Серебровский В. И.

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, возникающих в наследственном законодательстве.

Предметом – механизм наследование по завещанию и наследование по закону.

Цель данной работы заключается в рассмотрении понятия наследования и определении и детальном анализе видов наследования.

В связи с поставленной целью перед нами стояли следующие задачи:

- определить понятие наследование;

- провести анализ наследования по завещанию;

- проанализировать наследование по закону.

Методологической основой стали такие методы как нормативно-правовой, аналитический, структурный, комплексный, формально-логический.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

Глава 1. Понятие наследования

Наследование представляет собой переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя - к его наследникам.

В современном гражданском законодательстве используются такие понятия, как «наследственная масса», «наследственное имущество», «наследство», которые по своей правовой природе являются идентичными. Это в свою очередь порождает существование различных подходов к определению понятия наследства, а главное - к его составным элементам, что имеет существенное значение в правоприменительной практике.

Так, в литературе встречается позиция, согласно которой понятие «наследственное имущество» отождествляется с общим понятием «имущество»: в составе наследственного имущества к наследнику переходят вещи, различные права, а вместе с ними и долги (обязанности) умершего.[1] Ю. К. Толстой справедливо замечает, что «состав наследства нельзя сводить к одним лишь имущественным правам и обязанностям, а потому правильнее вести речь именно о наследстве или о наследственной массе, но не о наследственном имуществе, что вольно или невольно сужает круг объектов наследственного правопреемства».[2]

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Исключается из состава наследства следующее:

1) имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на получение алиментов либо обязанность по их выплате, право на получение возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью наследодателя);

2) имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом (в частности, переход денежных сумм, служащих средством к существованию наследодателя, не полученных им при жизни (ст. 1183 ГК РФ); права на эти средства не могут включаться в состав наследства);

3) личные неимущественные права;

4) другие нематериальные блага.[3]

Права и обязанности, относящиеся к первой группе, обладают одним общим признаком: они должны быть неразрывно связаны с личностью наследодателя. Эта связь должна быть именно неразрывной, т.е. вне этого правоотношения право или обязанность не может существовать. Лицо, обладающее этим правом (лицо, получающее алименты или суммы в возмещение причиненного здоровью или жизни вреда), имеет право получать периодические платежи, цель которых состоит в обеспечении условий для нормальной жизни и деятельности человека. Поэтому смерть лица, получавшего такие периодические платежи, ведет к прекращению этого права.

Отдельные виды имущественных прав и обязанностей, относящихся к первой группе, необязательно должны указываться в ГК РФ или ином законе. Они автоматически включаются в эту группу, если у них имеется упомянутый признак: неразрывная связь с личностью наследодателя.

Глава 2. Наследование по завещанию

2.1. Понятие наследования по завещанию

Завещание - сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти.

Совершается в одностороннем порядке признаки завещания выражает волю завещателя как сделки направлено для достижения правовых последствий с оставляется в письменной форме, лично подписывается и нотариально удостоверяется, в чрезвычайных обстоятельствах - в простой письменной форме

Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону. Назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Право гражданина завещать свое имущество закреплено в ст. 1118 Гражданского кодекса РФ. Завещание самостоятельно не порождает наследственных правоотношений. Для этого необходимо открытие наследства (вследствие смерти наследодателя).

Гражданин имеет право:[4]

- завещать все свое имущество или какую-либо его часть (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода);

- установить порядок наследования;

- завещать имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону;

- завещать свое имущество любому количеству лиц;

- завещать юридическому лицу, государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям;

- лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону;

- составить завещание на имущество, официально не являющееся собственностью завещателя (например, супружеская доля имущества, совместно нажитого в браке).

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Главное условие, ограничивающее свободу завещания, - обязательная доля, выделяемая необходимым наследникам (ст. 1149 Гражданского кодекса РФ). Обеспечиваются интересы несовершеннолетних нетрудоспособных наследников, а также иждивенцев.

Гражданин может по завещанию оставить указанным им наследникам имущество и имущественные права, которые будут принадлежать на момент его смерти. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления обратившимся лицом доказательств его права на завещаемое имущество, так как наследственная масса определяется на момент смерти завещателя и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. При завещании части имущества его незавещанная часть переходит к наследникам по закону.

Граждане, имеющие вклады в банках или иных кредитных организациях, вправе, не составляя завещания в отношении этих вкладов, сделать распоряжение банку (кредитной организации) в форме заявления о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу, а также государству или отдельным юридическим лицам и организациям.

В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении. Однако при составлении завещания на дом завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, какая конкретно часть дома предназначается им в пользование каждому из названных им наследников, что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками.

Допускается свобода изложения завещательных распоряжений, однако они должны содержать все необходимые для завещания реквизиты (ст. 1119 Гражданского кодекса РФ).

Согласно ст. 1129 Гражданского кодекса РФ гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. ст. 1124 - 1128 Гражданского кодекса РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме, собственноручно подписанной в присутствии двух свидетелей. Такое завещание подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в иной форме, предусмотренной ст. ст. 1124 - 1128 Гражданского кодекса РФ, то такое завещание утрачивает силу.[5]

Завещатель не обязан знакомить кого-либо, в том числе нотариуса, с содержанием завещания, с совершением изменения или отменой завещания (закрытое завещание). Не позднее чем через 15 дней со дня предоставления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус вскрывает предоставленный ему конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и оглашает его (ст. 1126 Гражданского кодекса РФ).

2.2. Дееспособность завещателя

Право завещать свое имущество по своему усмотрению принадлежит только дееспособным физическим лицам. Составление завещания лицами, признанными в судебном порядке ограниченно дееспособными (граждане, злоупотребляющие спиртными напитками или наркотиками), возможно только с согласия попечителя.

Не обладают завещательной способностью лица, частично дееспособные и недееспособные.

Частично дееспособные лица (в возрасте от 14 до 16 лет) не имеют права самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Недееспособным признается лицо, которое вследствие психического заболевания не может осознавать значения и последствия своих действий и не в состоянии руководить своими действиями.

Недееспособность гражданина должна быть признана судом на основании судебно-медицинской экспертизы. Порядок признания должен соответствовать гражданскому процессуальному законодательству.

Завещание, составленное от имени недееспособного лица, даже с согласия его опекуна, не имеет юридической силы. Не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности и ограниченно дееспособные лица. Поэтому при удостоверении завещания нотариус должен не только, как ранее сказано, проверить личность завещателя, но и убедиться в дееспособности, руководствуясь предписаниями ст. 43 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Дееспособность граждан согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста, либо при вступлении в брак до достижения указанного возраста, либо в результате эмансипации (ст. 27 Гражданского кодекса РФ). Однако недееспособным может оказаться и совершеннолетний гражданин. Поэтому, если у нотариуса из беседы с завещателем возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, нотариус может отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный ст. 41 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и не превышающий одного месяца с даты вынесения соответствующего постановления об отложении совершения данного нотариального действия. Это право предоставлено нотариусу для того, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решение о признании завещателя недееспособным. Если такое решение не имело место, нотариус должен сообщить о своем предположении одному из лиц, указанных в ст. 281 Гражданского процессуального кодекса РФ, которые вправе поставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным (согласно ст. 281 Гражданского процессуального кодекса РФ). Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами либо недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия может быть начато судом общей юрисдикции по заявлению профсоюзов и иных общественных организаций, членом которых является завещатель, а также по заявлению прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрического лечебного учреждения.[6]

2.3. Завещательный отказ

В соответствии со ст. 1137 Гражданского кодекса РФ завещатель имеет право предусмотреть в завещании завещательный отказ (легат) - возложение на наследника обязанности передать третьим лицам (отказополучателям, легатариям) определенное имущество или выполнить обязанность имущественного характера либо возложение на наследника обязанности совершить действия какого-либо имущественного или неимущественного характера в общеполезных целях. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

Отказополучателями не могут быть лица, которые способствовали их назначению путем совершения противозаконных действий против наследодателя, его воли, других наследников. Легатарием может быть государство, его субъекты, государственные или коммерческие организации и т.д.

В основе завещательного отказа лежит обязательственное отношение между наследником, на которого возложено исполнение отказа, и отказополучателем, имеющим право требовать исполнения отказа. Завещательный отказ подлежит исполнению только после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя. Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства.

В случае смерти отказополучателя:[7]

- до открытия наследства: завещательный отказ утрачивает юридическую силу;

- после открытия наследства: его права и обязанности становятся объектом наследственного правопреемства, если это предусмотрено в завещании.

Если легатарий умер после открытия наследства, но до того, как наследник по завещанию принял наследство, право на получение легата переходит к наследникам отказополучателя. Исключением являются случаи, когда легат тесно связан с личностью отказополучателя (право пожизненного проживания в жилом помещении и т.п.).

Отношения между наследником по завещанию и отказополучателем вписываются в схему отношений "должник-кредитор". Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.

На наследника, к которому переходит жилой дом или квартира, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или квартирой либо определенной их частью. При последующем переходе права собственности на жилой дом или квартиру либо их часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Указанное обязательство сохраняется при любой форме отчуждения жилого дома или квартиры (продажа, мена, дарение) и при переходе жилого дома или квартиры в порядке наследования.

Наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.

Отказополучатель может отказаться от завещательного отказа, что равносильно сложению долга (ст. 1160 Гражданского кодекса РФ). Такой отказ может быть только безусловным. Кроме того, отказополучатель может быть лишен права на получение отказанного ему наследственного права, если его действия, направленные против наследодателя, кого- либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали получению завещательного отказа. Отказополучатель имеет право воспользоваться своими правами в течение общего срока исковой давности - трех лет.

При совершении завещаний с завещательным отказом целесообразно решить вопрос об исполнителе завещания, который сможет контролировать процесс реализации воли завещателя.

2.4. Отмена, изменение и недействительность завещаний

Поскольку завещание является односторонней сделкой, в соответствии со ст. 1119 Гражданского кодекса РФ завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, т.е. при жизни наследодателя завещание не создает никаких прав для наследников. Изменить завещание можно путем составления нового завещания, в котором завещатель отменяет или изменяет отдельные распоряжения первого завещания. Позднее составленное завещание может, не отменяя, не изменяя ранее составленное, лишь дополнить его. В том случае, если последующее завещание охватывает все имущественные распоряжения первого завещания, ранее составленное завещание оказывается отмененным последним завещанием. Отмена завещания путем составления нового завещания является окончательной и бесповоротной.

Завещание, полностью отмененное позднее составленным завещанием, не восстанавливается, даже если позднее составленное завещание впоследствии отменено путем подачи об этом распоряжения.[8]

Отмена завещания может быть произведена не только составлением нового завещания, но и путем подачи нотариусу заявления об отмене завещания, а в местностях, где нет нотариуса, указанное явление подается должностному лицу органа исполнительной власти. Нотариус или уполномоченное должностное лицо, удостоверившее новое завещание или принявшее заявление об отмене завещания, направляет его нотариусу или должностному лицу, удостоверившему отмененное завещание. Получив заявление об отмене завещания либо новое завещание, нотариус (должностное лицо) должен сделать об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у него (в делах государственной нотариальной конторы), в реестре для регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Если при этом сам завещатель представит имеющийся у него экземпляр завещания, то отметка о его отмене должна быть сделана и на этом экземпляре, который, в свою очередь, должен быть приобщен к экземпляру завещания, хранящемуся у нотариуса (в делах нотариальной конторы).

Отмена завещания представляет собой разновидность завещательного распоряжения, поэтому она может осуществляться во всех формах, которые допускаются для завещательных распоряжений. Исправления и дописки, сделанные завещателем на остающемся у него экземпляре завещания, не имеют юридической силы.

Завещание как односторонняя сделка может быть признано (ст. 1131 Гражданского кодекса РФ):

- ничтожной (абсолютно недействительной) сделкой;

- оспоримой (относительно недействительной) сделкой. Ничтожная сделка является недействительной независимо от решения суда в силу факта ее совершения с момента ее совершения.

Завещание является ничтожной сделкой, если оно:

- совершено недееспособным лицом (ст. 171 Гражданского кодекса РФ);

- является подложным или совершено через представителя;

- совершено с нарушением формы, требуемой законом;

- совершено с нарушением требований о государственной регистрации завещаний.

Оспоримая (относительно недействительная) сделка является недействительной с момента ее совершения в силу решения суда.

Завещание может быть признано оспоримой сделкой, если оно совершено:

- ограниченно дееспособным гражданином (злоупотребляющим алкоголем или наркотическими веществами);

- дееспособным гражданином, который в момент составления завещания не мог понимать значения своих действий и руководить ими (бредовое состояние при болезни) (ст. 177 Гражданского кодекса РФ);

- под влиянием обмана, насилия, угроз, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 Гражданского кодекса РФ).

Основаниями для признания завещания недействительным являются:

- пороки содержания: завещание противоречит нормам действующего законодательства;

- пороки формы: несоблюдение требований государственной регистрации, нарушение нотариальной формы;

- пороки субъективного состава: неспособность гражданина к совершению сделки, недееспособность, ограниченная дееспособность, неспособность понимать значение и последствия своих действий;

- пороки воли: несоответствие воли и волеизъявления, когда завещание заключено под влиянием обмана, заблуждения (неправильно сформулированная воля) или угрозы, насилия (отсутствие воли). Завещание может быть недействительным только в какой-либо своей части.

Наследник имеет право требовать признать завещание недействительным (полностью или в какой-либо части).

Сроки давности на иски по признанию завещания недействительным определяются согласно ст. 181 Гражданского кодекса РФ (исковая давность по недействительным сделкам). Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки имеет удлиненный срок исковой давности - 10 лет со дня начала исполнения сделки (завещания). Для признания недействительным завещания, составленного гражданином дееспособным, но на момент составления завещания не отдававшим отчета в своих действиях, необходимо:

- назначение судом судебно-медицинской экспертизы;

- установление экспертизой психического состояния наследодателя. На основании выводов судебно-медицинской экспертизы суд производит разрешение спора.

При решении споров о признании завещания недействительным необходимо, чтобы воля завещателя (если она не противоречит нормам закона) была выполнена.

Для иска о признании завещания оспоримым предусмотрен сокращенный срок исковой давности -1 год:

- со дня, когда истцу стало известно об оспоримости завещания;

- со дня прекращения угроз или насилия, если завещание было составлено под их воздействием.

Глава 3. Правовое регулирование наследования по закону

3.1. Основания наследования по закону

Наследование по закону имеет место в случае, если оно не отменено или не изменено завещанием.

Для наследования по закону необходимо, чтобы:[9]

- произошло открытие наследства;

- лицо, призываемое к наследству, входило в круг наследников по закону.

Переход наследства по закону основан на принципе очередности.

3.2. Круг наследников по закону. Очередность призвания наследников к наследованию

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.

Наследниками по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. ст. 1142 - 1145, ст. 1148 Гражданского кодекса РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо они отстранены от наследства (ст. 1117 Гражданского кодекса РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119 Гражданского кодекса РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 Гражданского кодекса РФ).

Законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления: только внуки и правнуки наследодателя. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам, предусмотренным п. 2 ст. 1142, ст. ст. 1143 - 1144 Гражданского кодекса РФ. Если внуков и правнуков, призываемых к наследованию по закону, несколько, они делят между собой поровну ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства. При призвании внуков и правнуков к наследованию по закону они выступают в качестве непосредственных и самостоятельных наследников, а не в качестве наследников тех лиц, которых они представляют.

Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию, в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).

Не наследуют по праву представления:[10]

- потомки наследника, лишенного наследодателем наследства;

- потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный наследник.

Наследниками при наследовании по закону признаются граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Они призываются к наследованию согласно очередности (ст. 1142 Гражданского кодекса РФ).

3.3. Наследники первой очереди

Наследниками первой очереди являются дети, в том числе усыновленные и родившиеся после смерти наследодателя, супруг и родители наследодателя, в том числе усыновители. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Дети - сыновья и дочери наследодателя, родившиеся:[11]

- в законном браке (зарегистрированном в загсе);

- в фактических брачных отношениях, которые признаны судом;

- в религиозном браке (приравнивается к гражданскому браку). Дети, родившиеся в незарегистрированном браке:

- наследуют после матери во всех случаях;

- наследуют после отца, если отцовство подтверждено ЗАГСом на основании совместного заявления родителей, судом или записью в свидетельстве о рождении.

К наследственным правам детей, родившихся в законном браке, приравнены права детей:

- родившихся в браке, признанном недействительным (они наследуют и после смерти матери, и после смерти отца);

- родившихся в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30, п. 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ).

Усыновленные дети и их потомки после смерти родственников усыновителя наследуют так же, как и кровные дети усыновителя. Усыновление должно быть юридически оформлено.

Усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926 года. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицам либо без указания конкретного лица. Не требуется согласия родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:[12]

- не известны или признаны судом безвестно отсутствующими;

- признаны судом недееспособными;

- лишены судом родительских прав.

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

- супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.

Усыновление влечет утрату усыновленными (удочеренными) своих прав в отношении кровных родителей.

В случае если усыновителем является только один супруг, усыновленный наследует только после него. Дети, усыновленные и сохранившие отношения с одним родителем или родственниками умершего родителя, могут наследовать после них на общих основаниях.

Дети, усыновленные после смерти кровных родственников, не утрачивают права на их наследственное имущество (имеют право на законную и обязательную долю).

Пасынки и падчерицы не являются наследниками по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы. Они могут быть призваны к наследованию как иждивенцы (Постановление Пленума Верховного Суда СССР "О судебной практике по делам о наследовании” от 1 июля 1966 года N 6).[13]

Супруги - лица, на момент открытия наследства состоящие с наследодателем:

- в зарегистрированном браке;

- в приравненном к религиозному браке (заключенном по религиозным правилам до восстановления или образования органов ЗАГСа);

- в фактических брачных отношениях, заключенных до 08.07.1944.

В случае расторжения брака супруг утрачивает право на наследование с момента регистрации расторжения брака в ЗАГСе.

Семейный кодекс РФ, введенный в действие с 1 марта 1996 года, установил понятие брачного договора, ранее отсутствовавшее в российском законодательстве. В соответствии со ст. 40 Семейного кодекса РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Он может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов; при этом брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Действие брачного договора в соответствии со ст. 25 Семейного кодекса РФ прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые предусмотрены этим договором на период после прекращения брака. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом РФ. Кроме того, брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Условия брачного договора, нарушающие требования п. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ, являются ничтожными.[14]

Родители после умерших детей наследуют в следующем порядке:

- мать - наследует всегда;

- отец - наследует, если он состоит с матерью в зарегистрированном (или приравненном к нему) браке или отцовство установлено в законном порядке.

Усыновители в наследственных правах приравниваются к кровным родителям.

Дети усыновленных, умерших ранее усыновителя, также обладают правом наследования.

Не наследуют по закону (ст. 1147 Гражданского кодекса РФ):[15]

- усыновленные и их потомство после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер;

- родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также его кровные братья и сестры после смерти усыновленного и его потомства.

3.4. Наследники второй очереди

Во вторую очередь наследниками являются:

- полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;

- дед и бабка (как со стороны отца, так и со стороны матери).

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей - неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения.

Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются. Также не являются наследниками по закону двоюродные братья и сестры.

Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное родство, поэтому дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца в случае, если отец состоял с матерью в законном (или приравненном к нему) браке или отцовство установлено в законном порядке.

3.5. Наследники третьей очереди

В третью очередь наследниками являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

3.6. Наследники четвертой очереди

В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.

3.7. Наследники пятой очереди

В качестве наследников пятой очереди к наследованию призываются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки).

3.8. Наследники шестой очереди

В качестве наследников шестой очереди к наследованию призываются родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

3.9. Наследники седьмой очереди

В качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

3.10. Наследники восьмой очереди

В качестве наследников восьмой очереди наследуют самостоятельно нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если они ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости (т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Кроме того, нетрудоспособными признаются инвалиды 1, 2, 3 групп, независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет.[16]

Наследником-иждивенцем по закону может быть любое лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем. Кроме того, не требуется совместного проживания наследодателя и наследника-иждивенца. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования. Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или располагает дополнительным источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца.

В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса РФ право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

- бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка;

- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы;

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

- нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами и, следовательно, наследниками.

3.11. Обязательная доля в наследовании

Необходимые наследники - наследники по закону, которые:

- имеют право на часть наследственного имущества, обязательную долю, независимо от содержания завещания;

- не могут быть лишены права наследования обязательной доли (исключением являются недостойные наследники).

Вопрос об исчислении обязательной доли является одним из самых спорных в наследственном праве. Обязательная доля должна составлять не менее половины законной доли, которая причиталась бы наследникам по закону (ст. 1149 Гражданского кодекса РФ). При определении размера обязательной доли учитываются (пп. "д" п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 года N 2):[17]

- круг наследников по закону (все наследники по закону);

- объем наследственной массы и ее действительная стоимость (включая предметы обычной домашней обстановки и обихода).

Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ на обязательную долю имеют право несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе и усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего.[18]

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся части наследственного имущества, даже если оно приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при наследовании незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая не завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

При решении этого вопроса необходимо учитывать рыночную стоимость имущества на момент открытия наследства; при этом в некоторых случаях нотариус должен привлекать независимых оценщиков.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Для определения всей наследственной массы наследник по завещанию или наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества.

Необходимо учитывать, что нотариус, как правило, выделяет обязательную долю лишь из известного ему завещанного имущества. Такой упрощенный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выдаются не на все имущество наследодателя, а только на часть его. Поэтому нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязательную долю из другой части наследственного имущества он может самостоятельно и непосредственно истребовать от наследников по завещанию либо предъявить иск в судебном порядке о выделении этой доли.

Вторым важным критерием при определении размера обязательной доли в наследстве нотариус должен учитывать число всех наследников по закону, которые могли бы наследовать, если бы порядок наследования не был изменен завещателем (в том числе учитывать и внуков, имеющих право на наследство по праву представления). Поэтому нотариус предлагает как наследнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю, указать в своих заявлениях о принятии наследства количество всех известных им наследников по закону.

3.12. Доказательства на право наследования по закону

Определив круг наследников по закону, нотариус обязан проверить степень родства или наличие супружеских отношений наследника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответствующих документов. Доказательствами родственных отношений для детей усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются свидетельства органов ЗАГСа о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы. Справки, заменяющие первичные документы органов ЗАГСа, должны быть составлены правильно, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя.

В отдельных случаях при невозможности представления документов органов ЗАГСа о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту их работы или жительства, если в совокупности с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности предоставить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем. Такой же порядок установлен в случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленных в первоначально выданном свидетельстве, если в такое свидетельство включается дополнительный наследник, лишенный возможности представить доказательства своих родственных отношений с наследодателем.

Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия.

При невозможности представления наследниками документов, подтверждающих родственные или иные отношения, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности подтвердить свои родственные (иные) отношения с наследодателем, обратиться в суд общей юрисдикции для установления факта родственных или брачных отношений либо факта иждивенчества.[19]

3.13. Выморочное имущество

Согласно ст. 1151 Гражданского кодекса РО выморочное имущество - имущество, переходящее к государству по праву наследования (по закону) в случае, когда:

- нет других наследников ни по закону, ни по завещанию;

- все наследники лишены права наследования в завещании;

- все наследники не приняли наследство;

- все наследники отказались от наследства в пользу государства;

- наследники по закону отсутствуют, а завещание касается только части имущества, остальная часть переходит к государству;

- все наследники признаны недостойными;

- все имущество наследодатель завещал государству.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований должен определяться по закону.

С определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.

Если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству. При этом не нужно осуществлять никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.

Входящее в состав наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращается.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (ст. 1157 Гражданского кодекса РФ).

Заключение

Рассмотрев вопросы, связанные с регулированием такого важного и социально значимого правового института, как наследование по закону, нельзя не отметить следующее.

Во-первых, Россия стала государством с рыночной экономикой. Соответственно, право на наследование является теперь ещё и экономической категорией, способствующей реализации гражданами своих экономических прав. Ведь наследованию подлежат не только овеществленные объекты (недвижимость, антиквариат, драгоценности, автомобили и т. п.), но и имущественные права, в том числе право на вознаграждение за изобретение, на авторское вознаграждение. А значит, что наследник получает своеобразный бонус на то, чтобы воплотить в жизнь свои самые смелые экономические (и что в данном случае немаловажно, капиталоемкие) проекты.

Во-вторых, правовая защита интересов собственников посредством детализации прав наследодателей и наследников, является последовательным и обоснованным этапом в развитии нашего государства. Это выражается в том, что сам институт наследования предполагает такие требования к наследнику, как способность не только сохранить имущество (капитал) в рамках какого-то сообщества (семьи, рода), но и преумножить его. То есть, наследование взаимосвязано с таким важным фактором, как разумная бережливость (в противовес достаточно распространенной в конце прошлого века среди людей достаточно неожиданно, как для себя, так и для других, ставших обладателями больших капиталов, расточительности, а также с умением и необходимостью распоряжаться этими капиталами, т. е. с инвестированием, самостоятельным ведением бизнеса и т. п.

В-третьих, для того, чтобы экономическое развитие продолжалось и далее, с моей точки зрения, необходимо внести некоторые коррективы в нормы, регулирующие наследование, в частности, в нормы, закрепившие абсолютное право наследодателя на лишение наследства своих наследников. Ведь на обязательную долю в наследстве могут претендовать только социально незащищенные лица, да и то в размере половины доли, которая причиталась бы наследникам по закону. Такое абсолютное право может быть объяснено только тем, что наш законодатель, слишком упрощенно начал трактовать либеральные экономические теории, тогда как их родоначальники видят этот вопрос под несколько иным углом. Например, во Франции наследодатель не имеет права на лишение наследства своего родного ребенка, независимо от того в каком тот возрасте и имеются ли у него какие-то показания для применения мер социальной защиты. В этом имеется разумное зерно, позволяющее, с одной стороны, не тратить государственные средства на социальную поддержку лиц, лишённых наследства, а с другой, способствующее преумножению капитала, а значит, к созданию рабочих мест (связанных даже с расходованием средств, полученных в порядке наследования, с инвестированием и т. д.), к налоговым поступлениям, к благотворительной деятельности и т. п.

Также в заключении необходимо отметить, что вопросы наследования только на первый, весьма поверхностный взгляд, представляются простыми и совершенно понятными, но за ними стоит целый мир, потому что от их правильного решения зависит чья-то судьба. Значит в будущем и, возможно, весьма скором, вопросы наследования будут разрешены немножко по-другому, а значит снова будет повод посмотреть на них попристальнее, чтобы за серыми картинами обыденности засверкал всеми гранями кристалл права.

Список использованных источников и литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

6. Гражданский процессуальный кодекс от 14.11.2002 № 138-ФЗ.

7. О порядке совершения нотариальный действий должностными лицами органов исполнительной власти: Инструкция Минюста РФ от 19.03.1996.

8. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6 "О судебной практике по делам о наследовании". [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10001879/

9. О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.1991 № 2.

10. Барщевский М.Ю. Все о наследовании, купле-продаже, дарении, мене движимого и недвижимого имущества / М.Ю. Барщевский. - Москва: Наука, 2017. - 128 c.

11. Беспалов Ю. Ф. Настольная книга судьи по делам о наследовании. Учебно-практическое пособие / Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. - М.: Проспект, 2014. - 208 c.

12. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / Т.И. Зайцева. - М.: Статут, 2015. - 413 c.

13. Лукаш Ю. А. Права и обязанности участников отношений по наследованию / Ю.А. Лукаш. - М.: Флинта, МПСИ, 2015. - 496 c.

14. Мананников О. В. Наследственное право России / О.В. Мананников. - Москва: ИЛ, 2015. - 356 c.

15. Медведев И. Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования: моногр. / И.Г. Медведев. - М.: Wolters Kluwer, 2012. - 232 c.

16. Наследственное право. Учебное пособие. - Москва: Машиностроение, 2014. - 256 c.

17. Наследственные споры. Судебная практика и образцы документов. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2014. - 871 c.

18. Наследство. Приобретение и защита прав. Вопросы налогообложения. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2012. - 878 c.

19. Наследство: правовые и финансовые вопросы. - М.: АБАК, 2013. - 160 c.

20. Оглоблина О. М. Завещания. Комментарии и образцы документов / О.М. Оглоблина, Л.В. Тихомирова. - Москва: Высшая школа, 2012. - 398 c.

21. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному с страховому праву / В.И. Серебровский. - М.: Статут, 2017. - 560 c.

22. Смирнов С. А. Наследственное право / С.А. Смирнов. - М.: Проспект, 2016. - 142 c.

23. Спектор А. А. Как распорядиться своим имуществом. Наследование. Дарение. Рента. Советы адвоката / А.А. Спектор. - М.: Юркомпани, 2017. - 208 c.

24. Сутягин А. В. Как составить завещание / А.В. Сутягин. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. - 214 c.

25. Чашин А. Н. Наследство и завещание / А.Н. Чашин. - М.: Дело и сервис, 2012. - 128 c.

  1. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному с страховому праву / В.И. Серебровский. - М.: Статут, 2017. – С. 174.

  2. Наследственное право. Учебное пособие. - Москва: Машиностроение, 2014. – С. 93.

  3. Лукаш Ю. А. Права и обязанности участников отношений по наследованию / Ю.А. Лукаш. - М.: Флинта, МПСИ, 2015. – С. 215.

  4. Беспалов Ю. Ф. Настольная книга судьи по делам о наследовании. Учебно-практическое пособие / Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. - М.: Проспект, 2014. – С. 84.

  5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.

  6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

  7. Барщевский М.Ю. Все о наследовании, купле-продаже, дарении, мене движимого и недвижимого имущества / М.Ю. Барщевский. - Москва: Наука, 2017. – С. 63.

  8. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / Т.И. Зайцева. - М.: Статут, 2015. – С. 203.

  9. Наследственное право. Учебное пособие. - Москва: Машиностроение, 2014. – С. 79.

  10. Наследство. Приобретение и защита прав. Вопросы налогообложения. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2012. – С. 351.

  11. Наследственные споры. Судебная практика и образцы документов. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2014. – С. 310.

  12. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному с страховому праву / В.И. Серебровский. - М.: Статут, 2017. – С. 207.

  13. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6 "О судебной практике по делам о наследовании". [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10001879/

  14. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

  15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.

  16. Мананников О. В. Наследственное право России / О.В. Мананников. - Москва: ИЛ, 2015. – С. 211.

  17. О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.1991 № 2.

  18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

  19. Наследство: правовые и финансовые вопросы. - М.: АБАК, 2013. – С. 65.