Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Виды завещаний)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних десятилетий законода­тельство Российской Федерации о наследовании подвер­гается систематическому преобразованию, направлен­ному на обеспечение гарантированного Конституцией Российской Федерации права наследования. Зако­нодатель, закрепив в третьей части Гражданского кодек­са Российской Федерации (далее — ГК РФ) нормы о на­следовании по завещанию и по закону, подчеркивает то значение, которое придается праву каждого гражданина свободно, по своему собственному усмотрению распоря­диться имуществом на случай смерти.

Вместе с тем институт наследования нельзя считать оптимально урегулированной областью, поскольку от­дельные законодательные положения вызывают различ­ные точки зрения как у теоретиков, так и у практиков. В частности, это касается очередности при наследова­нии по закону, отражающем весьма отчетливую связь на­следственного и семейного права. Проведенный анализ действующего законодательства, регулирующего инсти­тут наследования, а также смежные правоотношения, обобщение судебной практики позволяет сделать ряд умозаключений.

Предметом наследования, прежде всего, является совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Мы видим неразрывную связь между наследственным правом и правом собственности.

Существуют два вида наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. В данном случае рассматриваются оба вида наследования.

Важно заметить, что порядок наследования по завещанию урегулирован более детально, чем по закону. Это обусловлено переходом к рыночным отношениям, укреплением частной собственности и снятием ограничений по ее распоряжению самим владельцем.

Наследование – это распоряжение своим имуществом наследодателем на случай его смерти в отношении принадлежащего ему имущества, иных прав, совершенное в предусмотренной законом форме и с соблюдением правил, установленных Гражданским кодексом РФ.

Наследодатель – лицо, чьи права и обязанности переходят по наследству. Наследодателем может выступать только физическое лицо. Ни одна социальная общность независимо от того, является ли она юридическим лицом или нет, наследодателем быть не может. Универсальное правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического лица, не относится к наследственному правопреемству.

При наследовании по закону наследодатель может быть дееспособным и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание – это сделка, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста или эмансипированы, могут составить завещание.

Лица, частично дееспособные, а также ограниченно дееспособные, завещательной дееспособностью не обладают. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом в период так называемого светлого промежутка. Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным.

Наследник – лицо, у которого возникает право получить наследство. Круг наследников по закону определяет закон, круг наследников по завещанию – завещание. Если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; а по завещанию наследниками могут быть как физические, так и юридические лица, РФ, муниципалитеты, а также иностранные государства и международные организации. Иными словами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодателей.

Важно отметить, что закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто был зачат при жизни наследодателя, однако родился живым после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя. Охрана интересов такого лица предусмотрена.

Очерчивая круг лиц, призываемых к наследованию, следует сказать и о тех, кто от наследования отстраняется, о так называемых недостойных наследниках. К ним отнесены граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали увеличению причитающейся себе или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе его наследовать. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Указанные лица отстраняются от наследования только по закону, но не по завещанию.

Таким образом, всё вышеизложенное свидетельствует об актуальности рассматриваемой темы.

1. Основные положения о наследовании

Наследование – переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам). В результате наследования происходит универсальное (полное) правопреемство.

Сингулярное правопреемство – предоставление наследнику не всех, а лишь отдельных прав наследователя.

Виды наследования:

1) по закону;

2) по завещанию.

Открытие наследства происходит с момента смерти наследователя. С этого момента у наследника возникает право на получение наследства. Вступление в наследство – выражение желания принять наследство и выполнить для этого фактические действия.

Принятие наследства – это одностороннее действие наследника, означающее его желание вступить в наследство.

Выделяют два способа принятия наследства:

1) прямое волеизъявление наследника;

2) фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им наследства (наследник платит по долгам наследодателя).

1.1 Состав наследственной массы

В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по закону:

Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);

Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);

Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);

Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;

Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;

Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);

Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству, а при отсутствии таковых — составляют восьмую очередь.

Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника получают возможность наследовать вместо него по праву представления: в этом случае доля, которая причиталась бы этому умершему наследнику, делится между его потомками. В настоящее время в России наследуют по праву представления:

Внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя (1 очередь);

Племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и сестёр (2 очередь);

Двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родных братьев и сестёр родителей наследодателя (3 очередь).

Во втором и третьем случае право представления ограничено только детьми умерших наследников; более дальние потомки относятся к 5 и 6 очередям или не наследуют по закону вообще.

1.2 Время и место открытия наследства

Наследство открывается со смертью гражданина. Факт смерти удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАГСа.

К смерти по правовым последствиям приравнивается и объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление судом факта смерти.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя либо день смерти, указанный в решении суда о признании безвестно отсутствующего гражданина умершим.

Возможно, что день смерти, зафиксированный в решении суда (как при объявлении гражданина умершим, так и при установлении факта смерти), и день вступления решения суда в законную силу по времени будут далеко отстоять друг от друга, а то и находиться за пределами шестимесячного срока для принятия наследства, который исчисляется с момента его открытия. Поэтому правильнее в соответствующих случаях исчислять указанный срок с момента вступления решения суда в законную силу, а не со дня смерти, зафиксированного судом.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Если последнее место жительства наследодателя находилось за границей или неизвестно, местом открытия наследства считается место нахождения входящего в наследство недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Для того, чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять, при этом принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось, и где бы оно ни находилось. Наследник подает заявление о принятии наследства по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. Но обращаться в нотариальную контору с подобным заявлением не всегда обязательно. Наследник признается, пока не доказано иное, принявшим наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства:

• принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

• произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

• оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Свое согласие принять наследство наследователь должен выразить не позднее шести месяцев со дня открытия наследства. Если в течение указанного срока наследник не принял наследство, он может обратиться в суд с просьбой продлить ему этот срок. Если причины пропуска срока будут признаны уважительными, суд продлевает срок на принятие наследства.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Независимо от времени принятия наследства оно считается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства.

Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умрет после открытия наследства, не успев его принять в установленный законом шестимесячный срок, право на принятие наследства переходит к его наследникам. В этом случае действия, свидетельствующие о согласии принять наследство, должны быть осуществлены в течение оставшейся части срока для принятия наследства основным наследником. Если оставшаяся часть срока меньше трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

Наследнику предоставляется право в течение шести месяцев отказаться от наследства. Он может отказаться от наследства безусловно, и в этом случае его доля поступит к наследникам по закону или по завещанию, которые призываются к наследованию. Наступит так называемое приращение долей других наследников. Но наследнику предоставлено право отказаться от наследства в пользу других наследников, о чем он должен указать в заявлении, направленном в нотариальную контору, в тот же шестимесячный срок. Лицами, в пользу которых наследник вправе отказаться от своей доли, могут быть только наследники по закону или по завещанию.

Наследник, принявший наследство, должен нести ответственность по долгам наследодателя. В целях защиты интересов наследников закон предусматривает, что эта ответственность ограничивается пределами действительной стоимости наследственного имущества.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

2.1. Понятие, содержание и форма завещания

Завещание –– это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке, а также сам документ, которым оно оформляется. По своей правовой природе завещание является односторонней сделкой.

Каждый гражданин может оставить по завещанию свое любое имущество, в том числе и то, которое он может приобрести в будущем, одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам. Завещание совершается действием одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий. Именно поэтому завещание относится к односторонним сделкам. Завещание может быть совершено завещателем только лично, хотя при его составлении нередко приходится прибегать к помощи сведущего лица, а если завещатель неграмотен или страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика. Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя. Не может быть также совершено одно завещание от имени нескольких лиц. Завещатель при составлении завещания должен быть полностью дееспособен. Он должен полностью отдавать отчет в своих действиях и ими руководствоваться. Если завещание совершено лицом хотя и дееспособным, но таким, которое при этом не отдавало отчет в своих действиях или не могло ими руководствоваться, то указанное обстоятельство может явиться основанием для признания завещания недействительным. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

Завещание обычно относят к односторонним сделкам, поскольку смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно. В то же время завещатель в любой момент может отменить или изменить ранее составленное завещание. Поэтому завещанию, как односторонней сделке, присущ и известный элемент условности. Акт составления завещания до тех пор, пока не наступила смерть завещателя, не является бесповоротным и необратимым.

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. В то же время завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом –– открытием наследства – приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

Воля наследодателя может получить в завещании самое неожиданное воплощение. Начать с того, что он может лишить в завещании права наследования (лишить наследства) всех своих наследников и этим ограничиться. Он может по завещанию оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками, составить особые завещательные распоряжения в виде завещательного отказа, возложения и т.д.

В многообразии форм выражения воли завещателя предметно воплощен принцип свободы завещания, который обеспечивается соблюдением тайны совершаемых нотариальных действий, в том числе и тайны удостоверения завещаний.

За разглашение как самой тайны составления завещания, так и тайны его содержания нотариусы и уполномоченные на совершение нотариальных действий должностные лица несут установленную законом ответственность. Таким образом, и гражданское законодательство, и законодательство о нотариате нацелены на то, чтобы максимально обеспечить соблюдение принципа свободы завещания. А это невозможно, если завещатель не будет иметь гарантии, что составление и содержание завещания останутся в тайне. Данный принцип ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве.

Воля завещателя, выраженная в завещании, должна быть облечена в требуемую законом форму. Завещатель заинтересован в том, чтобы при исполнении завещания не произошло искажения его воли, чтобы судьба наследства после его смерти была определена именно так, как он того хотел. В свою очередь и наследники не только по материальным, но и по морально-этическим соображениям должны быть заинтересованы в том, чтобы с наследством поступили по-людски, выполнив последнюю волю завещателя. А для этого крайне важно, чтобы воля завещателя была выражена четко, ясно и недвусмысленно, чтобы в завещании не было никаких подчисток и была полная уверенность в том, что к завещанию после того, как оно составлено, никто руку не приложил. Предписывая в виде общего правила, чтобы завещание было удостоверено у нотариуса, законодатель в то же время широко определяет круг случаев, когда завещания, удостоверенные уполномоченными на то должностными лицами, приравниваются к нотариальным.

2.2. Виды завещаний

Существуют два вида завещаний:

• нотариально удостоверенное завещание;

• закрытое завещание.

Нотариально удостоверенное завещание пишется собственноручно завещателем или записывается с его слов нотариусом. При составлении завещания могут быть использованы технические средства (пишущая машина, компьютер и т.д.). При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано, и на завещании должны быть указаны Ф.И.О. и адрес, где зарегистрирован свидетель.

Закрытое завещание завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Такое завещание заклеивается в конверте в присутствии двух свидетелей. Далее этот конверт, в котором находится закрытое завещание, запечатывается в ещееще один конверт, и делается надпись о месте составления завещания, указываются Ф.И.О., а также адрес регистрации завещателя в соответствии с паспортом.

Неотъемлемое право завещателя –– в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание. Оно может быть отменено путем подачи соответствующего заявления нотариусу или тому органу (должностному лицу), на который возложено совершение нотариальных действий. Аннулирование ранее составленного завещания может и не сопровождаться составлением нового завещания или внесением изменений в ранее составленное.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене.

Составление, отмена и изменение завещания носят сугубо личный характер завещателя.

Изменения, которые вправе внести в свое завещание завещатель, могут быть самыми различными.

Официально признается только нотариально удостоверенное завещание, а если завещатель меняет содержание данного завещания, то это должно быть произведено в соответствии с законом. Какова бы замена ни была, практически совершается новое завещание, которое должно быть также нотариально заверено.

Завещатель имеет право:

• отменить полностью свое завещание;

• изменить полностью свое завещание;

• изменить (дополнить) только часть своего завещания.

Но в любом случае это будет уже новое завещание, и к нему применяются все правила по оформлению завещания. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание, в свою очередь, отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

Новое завещание может содержать только дополнения, которые могут не касаться старого (прежнего) завещания. В таком случае прежнее завещание остается в силе, и дополнительно появляется новое завещание. Если нет прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, новое завещание отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Но если последующее завещание совершено с нарушениями общих правил, касающихся формы и порядка составления завещания, то наследование будет осуществлено на основании прежнего (старого) завещания.

Отмена завещания возможна путем составления заявления о его отмене, но в любом случае этот акт должен быть нотариально удостоверен.

Заявление об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания.

В том случае, когда воля завещателя выражена недостаточно четко и ясно, закон допускает возможность толкования завещания. Это касается в первую очередь закрытых завещаний. Под толкованием обычно понимается уяснение действительной воли завещателя. При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Не могут применяться ни расширительное толкование, когда подлинный смысл завещания шире, чем его словесная формулировка, ни ограничительное толкование, когда предполагается, что подлинное содержание более узкое, чем его словесная форма.

Под исполнением завещания понимается совершение действий юридического и фактического характера, как прямо предусмотренных завещанием, так и не указанных в нем, но необходимых для обеспечения возможности реализации воли наследодателя, выраженной в завещании. Исполнение завещания включает принятие мер к охране наследственного имущества, истребование имущества наследодателя от третьих лиц с целью включения в наследственную массу, передачу наследственного имущества наследникам. Осуществление действия по управлению наследственным имуществом и обеспечению его сохранности необходимо в связи с тем, что это имущество с момента открытия наследства и до момента вступления наследников во владение им никому не принадлежит, поскольку права и обязанности предыдущего собственника уже прекратились, а права новых собственников еще не возникли.

Исполнение завещания осуществляется наследниками, если в самом завещании не предусмотрено иное. При составлении завещания завещатель может указать в нем исполнителя (душеприказчика).

Обязательная доля. Несовершеннолетние/нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, наследуют независимо от завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ст.1149 ГК РФ).

Ответственность наследников по долгам наследодателя

По действующему российскому праву каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст.1175 ГК РФ).

3. Наследование по закону

3.1 Анализ очередности при наследовании по закону

Действующим гражданским законодательством (ст.ст. 1142—1145, 1148 ГК РФ) предусмотрено восемь оче­редей наследников. Согласно ст. 1142 ГК РФ наследни­ками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Усыновленных и усыновите­лей законодатель приравнивает к кровным родственни­кам (п. 1 ст. 1147 ГК РФ), поэтому усыновленный ребенок наследует, как родной, наряду с другими наследниками первой очереди. Несмотря на простоту данного положе­ния в институте наследования усыновленных возникает ряд спорных моментов. Различное толкование норм пра­ва порождает вопросы, связанные с определением круга родственников, с которыми у усыновленного могут сохра­ниться имущественные, а следовательно, и наследствен­ные отношения.

Ссылка гражданского закона на Семейный кодекс Российской Федерации (далее — СК РФ) в части возмож­ности сохранения усыновленным отношений со своими родственниками по происхождению, позволяет усынов­ленному наследовать после этих родственников. О каких родственниках идет речь становится понятным после ана­лиза положений ст. 137 С К РФ.

Во-первых, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК РФ «при усыновлении ребенка одним лицом личные неимуще­ственные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина». Таким образом, Семейный кодекс РФ допу­скает сохранение отношений усыновленного с одним из родителей, но не с родственниками этого родителя. Следовательно, буквальное толкование п. 3 ст. 137 СК РФ позволяет прийти к выводу о том, что имущественные (в том числе наследственные) отношения усыновленного с другими родственниками со стороны соответствующего родителя не сохраняются и ребенок не может наследовать после родных братьев и сестер, бабушки и дедушки, дяди и тети и т.д. Такой вывод разделяет А.Л. Маковский, счи­тающий, что «закон совершенно определенно устанавли­вает возможность сохранения родственных отношений с родителями ребенка, но не с родственниками по линии этого родителя», а потому наследование усыновленно­го и его потомков в таких случаях возможно «после смер­ти родителя (но не других его кровных родственников)». Данной позиции в доктрине семейного права придержи­ваются также З.Г. Крылова и Т.Д. Чепига. При этом усы­новленный лишен права наследовать после родственни­ков родителя, что, на наш взгляд, представляется ничем не обоснованным ограничением наследственных прав усыновленного. Сторонником иного расширительного толкования п. 3 ст. 137 СК РФ выступает О.Ю. Шилохвост, считаю­щий, что сохранение усыновленным отношений с отцом (или матерью) не исключает сохранения соответству­ющих прав и обязанностей в отношении родственни­ков данного родителя. Данный подход позволяет при­звать усыновленного к наследованию по закону после любого из родственников со стороны родителя, с кото­рым у него по решению суда были сохранены отноше­ния.

Во-вторых, в соответствии с п. 4 ст. 137 С К РФ «ес­ли один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или ба­бушки ребенка) могут быть сохранены личные неимуще­ственные и имущественные права и обязанности по отно­шению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка». В этом случае законодатель предлагает расширительно подходить к категории «род­ственники» и понимать под ними не только самих деду­шек и бабушек, а также всех других родственников со сто­роны умершего родителя.

Таким образом, комплексный анализ положений п. 3 и п. 4 ст. 137 СК РФ позволяет говорить об отсутствии за­конодательной логики в части определения круга род­ственников, с которыми у ребенка при усыновлении со­храняются личные неимущественные и имущественные (в частности, наследственные) отношения. Полагаем, что в интересах усыновленного правильным будет установле­ние в п. 3 ст. 137 СК РФ по аналогии с п. 4 ст. 137 СК РФ возможности пользоваться всей полнотой семейных от­ношений, включающих и линию родственников того ро­дителя, отношения с которым у него по решению суда со­храняются после усыновления. В связи с этим п. 3 ст. 137 СК РФ предлагаем дополнить и изложить в следующей редакции: «При усыновлении ребенка одним лицом лич­ные неимущественные и имущественные права и обязан­ности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усы­новитель — женщина. Сохранение отношений с одним из кровных родителей влечет сохранение личных неиму­щественных и имущественных отношений с родствен­никами данного родителя, если этого требуют интересы ребенка».

Еще одним неоднозначным для понимания момен­том, требующим уточнений, является определение ста­туса наследников седьмой очереди (пасынков, падчериц, отчимов и мачех наследодателя). Так, в соответствии с п. 3 ст. 1145 ГК РФ «если нет наследников предшеству­ющих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падче­рицы, отчим и мачеха наследодателя».

Отсутствие определений данных категорий наследни­ков в значительной степени осложняет понимание того, кто должен призываться к наследованию в порядке седь­мой очереди. Считаются ли, например, мачехами все жен­щины, на которых был женат отец наследодателя, либо только та, которая состояла в браке на момент смерти от­ца наследодателя, либо только та, которая являлась маче­хой на момент смерти наследодателя, а отец в силу каких- то причин не принял наследство, отказался от него либо был устранен от наследования.

Определения данных понятий содержатся в постанов­лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о на­следовании» (далее — постановление Пленума ВС РФ № 9). Так, согласно п. 29 указанного постановления «па­сынки и падчерицы наследодателя — неусыновленные на­следодателем дети его супруга независимо от их возраста; отчим и мачеха наследодателя — не усыновивший насле­додателя супруг его родителя». Однако приведенные фор­мулировки ответов на поставленные выше вопросы не дают.

Таким образом, назрела насущная потребность в закреплении законодательных определений поня­тий «отчим», «мачеха», «пасынок», «падчерица» приме­нительно к наследственным отношениям. Как представ­ляется, при разработке данных определений по аналогии с алиментными отношениями необходимо учитывать п. 2 ст. 97 СК РФ в части, касающейся продолжительности воспитания пасынков и падчериц отчимами и мачеха­ми для возникновения наследственных отношений меж­ду ними. Кроме того, в определениях «отчим», «маче­ха» должны быть отражены положения п. 2 ст. 97 СК РФ, п. 2 ст. 1117 ГК РФ относительно качественной сторо­ны процесса воспитания. Полагаем, что суд по требова­нию заинтересованного лица вправе отстранить от на­следования по закону отчимов и мачех как недостойных наследников, если они выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию наследодателя ненадлежа­щим образом. На наш взгляд, данная формулировка так­же должна найти отражение в действующем законодатель­стве о наследовании.

Кроме того, представляется, что отнесение пасын­ков, падчериц, отчимов и мачех к седьмой очереди насле­дования не отражает значение перечисленных субъектов для наследодателя. Даже если отчим и мачеха не явля­ются усыновителями, они фактически заменили насле­додателю родителей и несли тяжелое бремя содержания, заботы и ответственности за его воспитание и образова­ние. В то же время возможность реального участия дан­ных лиц в наследовании имущества умершего маловеро­ятна. Удаленность данной очереди наследования вряд ли может быть оправданной, так как не учитывает реальной степени близости этих лиц с наследодателем, заслужива­ющей предпочтения перед предшествующими очередями (четвертой, пятой, шестой) наследников, которые неред­ко непосредственно не знали наследодателя и отноше­ния которых с последним исчерпываются лишь степенью родства. Поэтому следует согласиться с точкой зрения Е.В. Вавилина, который полагает, что согласно принци­пу справедливости пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны быть отнесены законодателем не к одной из последних очередей наследников по закону, а по крайней мере ко второй очереди.

Руководствуясь все тем же принципом справед­ливости, в рамках наследственных отношений следу­ет обратить внимание на фигуру фактического воспи­тателя. Равно как между фактическим воспитателем и воспитанником возникают алиментные обязательства в рамках семейных отношений, представляется верным рассматривать фактического воспитателя в качестве на­следника по закону. Исходя из анализа ст. 96 СК РФ, фактических воспитателей следует определить как лиц, осуществлявших фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних детей, не включая в их число за­конных опекунов и приемных родителей. При этом фак­тическим воспитателем может быть любой родственник или свойственник наследодателя, а также иное лицо, ко­торое фактически несло на себе бремя материального со­держания, моральной ответственности за воспитанни­ка. Поэтому, по нашему мнению, необходимо включить в число наследников по закону второй очереди фактиче­ских воспитателей, если последние содержали и воспи­тывали надлежащим образом своих воспитанников не менее пяти лет.

Неоднозначной для понимания фигурой в доктрине семейного права, вызывающей дискуссии в научной сре­де, являются фактические супруги (сожители). Данные лица могут наследовать друг после друга как по закону, так и по завещанию. По закону это происходит в случае, когда ко дню открытия наследства фактический супруг являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти наследода­теля находился на его иждивении и проживал совместно с ним. Возможность наследования предусмотрена также в случае, когда один из фактических супругов совершил за­вещание в пользу другого. Эти ситуации следует отнести к разряду исключительных, так как для наследования по за­кону необходимо наличие предусмотренных п. 2 ст. 1145 ГК РФ условий, равно как и завещание не всегда может быть совершено.

Вместе с тем необходимо отметить, что складываю­щиеся между фактическими супругами отношения отве­чают всем признакам семейных, истинно брачных отно­шений: ведется совместное хозяйство, рождаются дети, оказывается материальная и моральная поддержка друг другу и т.д. Но отсутствие оттиска штампа о браке в па­спорте сводит на нет все усилия фактических супругов по накоплению имущества, когда речь идет о наследова­нии. Фактические супруги в отличие от супругов не ука­заны в п. 1 ст. 1142 ГК РФ в качестве наследников пер­вой очереди. Такое ограничение имущественных (в том числе наследственных) прав сожителей должно быть ис­ключено в связи с растущим числом фактических браков. Фактическим супругам следует создать благоприятные условия для определения судьбы имуще­ства после смерти одного из сожителей.

3.2 Установление наследования по закону на примере судебной практики

***** (добрачная фамилия ****) Екатерина Николаевна 25 мая 1985 года рождения, уроженка р.п. Новоспасское Ульяновской области обратилась в суд с иском к Администрации МО «Новоспасский район» Ульяновской области, Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Муниципального Образования «Новоспасский район» Ульяновской области о признании права собственности на жилое помещение по адресу: Ульяновская область р.п. Новоспасское площадь Макаренко дом № 33 кв. № 17, в порядке наследования по закону.

В подтверждение своих исковых требований истец указывала, что она, ее родители: отец ***** Николай Александрович 29 марта 1959 года рождения, уроженец с. Новая Лава Новоспасского района Ульяновской области, умерший 30 октября 2010 года, мать **** Ирина Валерьевна 2 апреля 1965 года рождения, уроженка п. Восход Алатырского района республики Чувашия, умершая 7 октября 2008 года, на основании договора на передачу квартир (домов) в собственность граждан от 20 марта 1995 года, свидетельства на право собственности от 20 марта 1995 года, являлись собственниками в равных долях жилого помещения, по адресу: Ульяновская область р.п. Новоспасское площадь Макаренко дом № 33 кв. № 17. В последующем в связи со смертью ****** И.В., умершей 7 октября 2008 года, истица на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 19 ноября 2009 года, свидетельства о государственной регистрации права от 03 марта 2009 года, является собственником 1/3 доли вышеуказанного жилого помещения, по адресу: Ульяновская область р.п. Новоспасское площадь Макаренко дом № 33 кв. № 17. После смерти отца истца – ****** Н.А., умершего 30 октября 2010 года, истец приняла наследственное имущество в виде 1/3 доли жилого помещения, по адресу: Ульяновская область р.п. Новоспасское площадь Макаренко дом № 33 кв. № 17, в котором проживает с 1989 года и по настоящее время, однако вступить в права наследства на данный объект недвижимости, расположенного по вышеуказанному адресу, она не имеет возможности, поскольку в договоре на передачу квартир (домов) в собственность граждан от 20 марта 1995 года, свидетельстве на право собственности от 20 марта 1995 года, отчество ее умершего отца **** Николая Александровича, указано, как «Алексеевич», хотя в его свидетельстве о рождении, паспорте, свидетельстве о смерти, его отчество указано как «Александрович», что и явилось основанием для предъявления настоящего иска в суд.

Истец исковые требования в суде поддержала в полном объеме, подтвердив вышеизложенные обстоятельства дела.

Представители ответчика Администрации МО «Новоспасский район» Ульяновской области в судебном заседании участие не принимали, хотя о времени и месте рассмотрения настоящего дела были извещены своевременно и надлежащим образом.

Представители ответчика Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации МО «Новоспасский район» Ульяновской области в судебном заседании участие не принимали, хотя о времени и месте рассмотрения настоящего дела были извещены своевременно и надлежащим образом, в своем заявлении в адрес суда просили рассмотреть настоящее дело в отсутствие их представителя.

Представители третьих лиц Новоспасского нотариального округа Ульяновской области нотариус ***** Е.Г., Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области в судебное заседание не явились, хотя о времени и месте рассмотрения настоящего дела были извещены своевременно и надлежащим образом.

Рассмотрев материалы дела, выслушав стороны, допросив свидетелей, суд считает, заявленный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав является признание права. В связи с чем, ***** Е.Н. обратился в суд в порядке искового производства о признании за ней права собственности на жилое помещение по вышеуказанному адресу, что не противоречит закону.

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают не только из договоров и иных сделок, но и из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 218 ГК РФ – право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли – продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Из договора на передачу квартир (домов) в собственность граждан от 20 марта 1995 года, свидетельства на право собственности от 20 марта 1995 года следует, что собственниками жилого помещения, по адресу: Ульяновская область р.п. Новоспасское площадь Макаренко дом № 33 кв. № 17, являлись истец, ее родители ***** Н.А., ******* И.В.

Из свидетельств о государственной регистрации права от 3 марта 2010 года следует, что истец в порядке наследования по закону, после смерти ее матери ***** И.В., является собственником 1/3 доли жилого помещения, по адресу: Ульяновская область р.п. Новоспасское площадь Макаренко дом № 33 кв. № 17.

Из договора на передачу квартир (домов) в собственность граждан от 20 марта 1995 года, свидетельства на право собственности от 20 марта 1995 года на имя ***** (****) Е.Н., ***** И.В., ****** Н.А. следует, что собственником 1/3 доли жилого помещения, по адресу: Ульяновская область р.п. Новоспасское площадь Макаренко дом № 33 кв. № 17, является ****** Николай Алексеевич.

Вместе с тем, из свидетельств о рождении от 6 апреля 1959 года, паспорта, свидетельства о смерти от 10 ноября 2010 года следует, что правильное отчество **** Н.А. – «Александрович», который родился 29 марта 1959 года в с. Новая Лава Новоспасского района Ульяновской области.

Из свидетельства о смерти серия I-ВА № 791973 от 10 ноября 2010 года следует, что ***** Николай Александрович 29 марта 1959 года рождения, уроженец с. Новая Лава Новоспасского района Ульяновской области, скончался 30 октября 2010 года.

Из свидетельств о рождении, браке, паспорта следует, что родителями истца **** (добрачная фамилия *****) Екатерины Николаевны 25 мая 1985 года рождения, уроженки р.п. Новоспасское Ульяновской области являлись: отец ***** Николай Александрович, мать ***** Ирина Валерьевна.

Согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Допрошенные по делу свидетели **** Н.Н., **** Н.В. в суде показали, что они знали умершего 30 октября 2010 года ****** Н.А., как ***** Николая Александровича 29 марта 1959 года рождения, уроженца с. Новая Лава Новоспасского района Ульяновской области, других знакомых, родственников, кроме умершего ***** Н.А., у истца не имеется.

У суда нет оснований ставить под сомнение истинность фактов, сообщенных свидетелями, данных о какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела не имеется, их показания соответствуют и не противоречат обстоятельствам, сведения о которых содержаться в других собранных по делу доказательствах, указанных выше.

Таким образом, поскольку наследство в виде 1/3 доли жилого помещения, по адресу: Ульяновская область р.п. Новоспасское площадь Макаренко дом № 33 кв. № 17, после смерти ***** Н.А. фактически было принято истцом, в связи с чем, за истцом ***** Е.Н. следует признать право собственности на 1/3 долю вышеуказанного жилого помещения, в порядке наследования по закону.

Суд выносит данное решение на основе состязательности и равноправия сторон, с учетом доказательств, представленных сторонами и исследованных в судебном заседании.

Иных доказательств, подлежащих исследованию в судебном заседании сторонами представлено не было.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

Исковые требования ***** Екатерины Николаевны к Администрации Муниципального Образования «Новоспасский район» Ульяновской области, Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Муниципального Образования «Новоспасский район» Ульяновской области удовлетворить.

Признать за ****** Екатериной Николаевной право собственности в порядке наследования по закону на 1/3 долю квартиры № 17 дома № 33 по площади Макаренко р.п. Новоспасское Ульяновской области, общей площадью 48,9 кв. м. (кадастровый номер (73:11:010217:0009:0116250001:001703).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представляется, что на сегодняшний день назрела не­обходимость в регулировании имущественных отноше­ний сожителей на уровне СК РФ, а также наследственных отношений на уровне ГК РФ. Считаем целесообразным в круг наследников по закону включать как супругов, так и лиц, связанных фактическими отношениями с наследо­дателем. Это позволит восстановить принцип справедли­вости, так как сожители своим трудом создают совмест­ное имущество, на которое один из фактических супругов вправе рассчитывать после смерти другого. При этом норму необходимо разработать с таким расчетом, чтобы исключить конкуренцию между наследственными права­ми супруга и фактического супруга в случае, когда насле­додатель умирает, состоя в официальном и фактическом браках одновременно.

Так, целесообразным видится дополнение п. 1 ст. 1142 ГК РФ следующим предложением: «Фактические супруги являются наследниками имущества, приобре­тенного ими в период фактических брачных отношений, наряду с другими наследниками первой очереди, если отношения между фактическими супругами были оформ­лены в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации». Кроме того, ст. 10 СК РФ необходимо допол­нить пунктом 3 следующего содержания: «Имущественные права и обязанности лиц разного пола, живущих вместе и ведущих совместное хозяйство (фактических супругов) возникают со дня заключения соглашения о фактическом браке. Соглашение о фактическом браке заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостовере­нию. Изменение и расторжение соглашения производится в той же форме, что и его заключение».

Таким образом, несмотря на высокую значимость ин­ститута наследования, достаточно большое количество ситуаций, связанных с очередностью при наследовании по закону, остаются не урегулированы. В связи с этим на законодательном уровне необходимо разрешить обо­значенные проблемы, что позволит снизить количество спорных моментов, возникающих в деятельности нотари­усов, исключить рост судебных исков граждан, обеспечить требование справедливости

Список использованной литературы

  1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
    2. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 05.04.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.04.2013)
    3. Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ (ред. от 11.11.2003) "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"
    4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании"
    5. Статья: Наследственные права усыновленных и усыновителей (Абрамен 6. 6. Статья: Наследование жилого помещения, обремененного ипотекой (Березин Д.А.) ("Наследственное право", 2014, N 3)ков М.С.) ("Наследственное право", 2015, N 3)

7. "Избранные труды. Гражданское право: История и современность" (книга 1, том 2) (Яковлев В.Ф.) ("Статут", 2012)
8. "Наследственное право: Учебно-практическое пособие" (Гришаев С.П.) ("Проспект", 2011)
9. Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы правового регули­рования наследования усыновленных//Журнал российско­го права. 2006. № 1. С. 11.

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-Ф3 (в ред. Федерального закона от 20 апреля 2015 г. № 101-ФЗ)//СЗ РФ. 1996. № 1.Ст. 16.

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Россий­ской Федерации, части третьей (постатейный) / под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. М., 2010. С. 112.