Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Теоретико-правовой анализ понятия и сущности института наследования по закону)

Содержание:

Введение

Актуальность темы работы определена тем, что в гарантируя право наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ), законодатель стремится обеспечить реализацию таких социально значимых задач, как преемственность в правах среди близких наследодателю лиц, защита интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов его семьи, прав кредиторов, а также предотвращение бесхозяйности имущества.

Поэтому право наследования включает не только правомочие распоряжения имуществом на случай смерти, но и юридически обеспеченную возможность наследников на получение наследственной массы, а свобода наследования не является абсолютной и может быть ограничена законодателем в обоснованных и соразмерных пределах.

При этом подчеркнем, что наследование по закону основывается на так называемой подразумеваемой воле, когда считается, что если бы наследодатель непосредственно и осознанно сделал волеизъявление, он равным образом распределил бы свое имущество между членами своей семьи (родителями, супругом, детьми) либо при отсутствии последних оставил бы его другим близким родственникам и (или) свойственникам.

Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие в связи с наследованием в Российской Федерации.

Предметом исследования является законодательство, регулирующее вопросы наследования по закону, а также все многообразие мнений и суждений, высказанных в научной и учебной литературе о понятии социальной защиты и праве на нее.

Цель исследования заключается в рассмотрении понятие и виды наследования.

Такая цель может быть достигнута путем решения следующих задач:

  1. Провести теоретико-правовой анализ общих положений института наследования по закону.
  2. Определить проблемные аспекты наследования по закону.

Методологическая основа исследования представлена системой различных общенаучных и частно - научных методов научного познания правового явления. Ведущее место среди общенаучных методов занимает метод материалистической диалектики, который позволяет всесторонне, объективно исследовать все государственно-правовые явления во взаимной связи между собой, в их обусловленности. Среди общенаучных методов исследования существенное место занимают конкретно-исторический, формально-логический, сравнительный методы. В работе также используются специально-юридические методы исследования - историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, метод анализа и толкования правовых актов и др.

Теоретическую базу работы составили труды следующих специалистов в области гражданского права: Т.Е. Абова, В.А. Белов, С.А. Бушаенкова, А.Б. Борисов, А.Н. Гуев, Т.И. Зайцев, О.Н. Садиков, А.П. Сергеев, В.И. Серебровский, Б.Б. Черепахин, К.Б. Ярошенко и других авторов.

Нормативно-правовой базой работы являются Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Основы законодательства РФ о нотариате.

Структура исследования обусловлена целью и задачами и в соответствии с этим состоит из введения, двух глав, логически разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и приложений.

1. Теоретико-правовой анализ общих положений института наследования по закону

1.1. Теоретико-правовой анализ понятия и сущности института наследования по закону

В гражданском праве предусмотрено, что один и тот же юридический факт, а именно смерть, влечет два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности физического лица и начало наследования. В части первой ГК РФ содержится следующая норма: «правоспособность гражданина... прекращается смертью» (п. 2 ст. 17 [6]).

При этом подчеркнем, что наследование по закону имеет место в следующих случаях:

- когда не совершено завещание или оно полностью или в части признано недействительным, либо завещание учинено только в отношении части имущества;

- когда наследники по завещанию отрекутся от наследства, или будут признаны недостойными наследниками, либо не примут наследство.

В этих случаях к наследству призываются наследники в порядке очередности, установленной законом.

Существует мнение, что основанием наследования по закону является кровное родство. Представляется, что такая позиция является неверной. В частности, кровное родство невозможно между наследодателем и государством (наследование вымороченного имущества), кровное родство отсутствует между супругами, кровное родство отсутствует между наследодателем и усыновленным. В связи с изложенным необходимо признать, что кровное родство не является единственным основанием наследования по закону. Основаниями наследования по закону являются кровное родство, семейное родство, иждивение и указание закона (наследование государства) [8].

В части третьей ГК РФ введено правило, в котором сказано, что «имущество умершего» переходит к другим лицам в порядке наследования (п. 1 ст. 1110) [3]. Имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате его смерти, т.е. вследствие того же самого юридического факта, с которым ГК РФ связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица.

В одном из комментариев к ГК РФ отмечается: «Поскольку юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством - прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно, внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица» [2].

Оба отмеченные правила ГК РФ имеют императивный характер: смерть в силу закона обязательно прекращает правоспособность, а имущество умершего в силу закона столь же обязательно переходит к другим лицам.

Пункт 1 ст. 1110 ГК РФ опирается также на положение конституционного права. Рассматривая этот факт, отметим, что хотя эта часть статьи грамматически и состоит из одного предложения, с юридической точки зрения в ней содержатся три правовые нормы.

Первая устанавливает, что имущество умерших переходит к другим лицам, а также квалифицирует этот переход как наследование.

Вторая решает три вопроса. Прежде всего, она определяет, что переход имущества, упомянутый в предыдущем правиле, происходит в порядке правопреемства. Затем она квалифицирует это правопреемство как универсальное.

Третья норма предусматривает, что ГК РФ может содержать правила, согласно которым следуют изъятия из положений, содержащихся в п. 1 ст. 1110 ГК РФ.

Все эти три правовые нормы служат гражданско-правовой реализацией положений российского конституционного права. Конституция РФ провозглашает: «Право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). Для сравнения отметим, что объектами других конституционных гарантий выступают, как правило, ключевые права и свободы, в частности свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29), свобода совести (ст. 28) и др.

Уместно напомнить, что конституционное положение о гарантии права наследования содержится в гл. 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина», положения которой «являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти... и обеспечиваются правосудием» (ст. 18).

Все три отмеченные выше правовые нормы, содержащиеся в п. 1 ст. 1110 ГК РФ, являются правилами, имеющими отношение ко второму из названных элементов свободы наследования, а именно к праву наследников на получение наследства.

Конституционно гарантированное право наследников на получение наследства определяет исходную позицию ГК РФ, который устанавливает специальное правило, обеспечивающее законодательную реализацию указания, содержащегося в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 года № 1-П [4] : «Право наследования, предусмотренное статьей 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации... обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам)».

Первая из содержащихся в п. 1 ст. 1110 ГК РФ правовых норм является реализацией этого конституционного требования, представляя собой специальное правило, закрепляющее в гражданско-правовом плане сам факт существования наследования.

Норма, закрепляющая факт существования наследования, является императивной. Данная норма устанавливает, что в силу закона любое имущество, которое по своей природе является «имуществом умершего», переходит к другим лицам. Это правило относится ко всем без исключения видам имущества, отвечающим указанному критерию. Закон тем самым исключает издание как индивидуальных законодательных правил, относящихся к имуществу отдельных умерших, так и административных или судебных актов, касающихся перехода конкретного имущества или его составных частей в порядке наследования, отступающих от конституционно гарантированного права наследников на получение наследства.

Стоит отметить, что Процессуальное правопреемство не ст. 1110 ГК РФ, т.к. не является наследственным правопреемством. Несмотря на отмеченное сходство, оно регулируется гражданским процессуальным правом. Последнее, в частности, предусматривает, что оно не может наступать без специального судебного акта. На это прямо указывает Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [4] от 24 июля 2002 г. (п. 1 ст. 48). Такое же правило содержится и в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации [3] от 14 ноября 2002 г. (п. 1 ст. 44), хотя и в не столь четкой редакции.

Таким образом, законодатель, определяя наследование как переход имущества умершего гражданина к другим лицам, акцентирует внимание на исключительности норм о наследовании при определении судьбы имущества умершего гражданина. Из этого следует, что никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для оформления правопреемства в имуществе умершего.

1.2. Круг наследников по закону и очередность их призвания к наследованию

Прежде всего, отметим, что разница в наследовании по закону и завещанию - в определении круга наследников. После того, как этот круг определен, все последующие действия, связанные с принятием наследства и оформлением наследственных прав, осуществляются в одинаковом порядке.

Наследование по закону возможно не только при отсутствии наследования по завещанию, но и совместно с ним, если часть имущества осталась не завещанной. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники одной очереди наследуют в равных долях.

Особый случай - наследование по праву представления. Право представления - это право потомков наследника, умершего до открытия наследства, получить из наследственного имущества ту долю, которая причиталась бы ему, если бы он был жив в момент открытия наследства.

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества (случаи наследования по закону в схеме - Приложение № 1).

Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Особенностью является то, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств [20, с. 47]:

  • наследники предшествующих очередей отсутствуют;
  • никто из наследников не имеет права наследовать;
  • все наследники отстранены от наследования или лишены наследства;
  • никто из наследников его не принял или все они отказались от наследства.

Итак, рассмотрим очередность призвания к наследованию по закону.

    1. Наследники первой очереди.

Наследниками первой очереди являются дети, в том числе усыновленные и родившиеся после смерти наследодателя, супруг и родители наследодателя, в том числе усыновители. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (образец свидетельства о праве на наследство по праву представления - Приложение № 2).

Дети - сыновья и дочери наследодателя, родившиеся:

  • в законном браке (зарегистрированном в ЗАГСе);
  • в фактических брачных отношениях, которые признаны судом;
  • в религиозном браке (приравнивается к гражданскому браку). Дети, родившиеся в незарегистрированном браке:
  • наследуют после матери во всех случаях;
  • наследуют после отца, если отцовство подтверждено ЗАГСом на основании совместного заявления родителей, судом или записью в свидетельстве о рождении.

К наследственным правам детей, родившихся в законном браке, приравнены права детей:

  • родившихся в браке, признанном недействительным (они наследуют и после смерти матери, и после смерти отца);
  • родившихся в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30, п. 2 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации [5, с. 113] от 29 декабря 1995 г. (далее - СК РФ)).

Усыновленные дети и их потомки после смерти родственников усыновителя наследуют так же, как и кровные дети усыновителя.

Усыновление влечет утрату усыновленными (удочеренными) своих прав в отношении кровных родителей.

В случае если усыновителем является только один супруг, усыновленный наследует только после него. Дети, усыновленные и сохранившие отношения с одним родителем или родственниками умершего родителя, могут наследовать после них на общих основаниях.

Дети, усыновленные после смерти кровных родственников, не утрачивают права на их наследственное имущество (имеют право на законную и обязательную долю).

Пасынки и падчерицы не являются наследниками по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы. Они могут быть призваны к наследованию как иждивенцы.

Супруги - лица, на момент открытия наследства состоящие с наследодателем: в зарегистрированном браке; в приравненном к религиозному браке (заключенном по религиозным правилам до восстановления или образования органов ЗАГСа); в фактических брачных отношениях, заключенных до 08 июля 1944 г.

В случае расторжения брака супруг утрачивает право на наследование с момента регистрации расторжения брака в ЗАГСе.

Семейный кодекс РФ, введенный в действие с 01 марта 1996 г., установил понятие брачного договора, ранее отсутствовавшее в российском законодательстве. В соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Действие брачного договора в соответствии со ст. 25 СК РФ прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые предусмотрены этим договором на период после прекращения брака.

Родители после умерших детей наследуют в следующем порядке: мать - наследует всегда; отец - наследует, если он состоит с матерью в зарегистрированном (или приравненном к нему) браке или отцовство установлено в законном порядке.

Усыновители в наследственных правах приравниваются к кровным родителям.

Дети усыновленных, умерших ранее усыновителя, также обладают правом наследования.

Не наследуют по закону (ст. 1147 ГК РФ): усыновленные и их потомство после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер; родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также его кровные братья и сестры после смерти усыновленного и его потомства.

    1. Наследники второй очереди.

Во вторую очередь наследниками являются: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; дед и бабка (как со стороны отца, так и со стороны матери).

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей - неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери.

Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются. Также не являются наследниками по закону двоюродные братья и сестры.

Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное родство, поэтому дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца в случае, если отец состоял с матерью в законном (или приравненном к нему) браке или отцовство установлено в законном порядке.

    1. Наследники третьей очереди.

В третью очередь наследниками являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

    1. Наследники четвертой очереди.

В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.

    1. Наследники пятой очереди.

В качестве наследников пятой очереди к наследованию призываются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки).

    1. Наследники шестой очереди.

В качестве наследников шестой очереди к наследованию призываются родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

    1. Наследники седьмой очереди.

В качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Это является серьезной новеллой ГК РФ. Поскольку п. 3 ст. 1145 Кодекса не устанавливает иное, представляется, что указанные лица (пасынки, падчерицы, отчим, мачеха) призываются к наследованию независимо от того, проживали ли они совместно с наследодателем или нет, а также от того, обязаны ли они были друг друга содержать или нет.

    1. Наследники восьмой очереди.

В качестве наследников восьмой очереди наследуют самостоятельно нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если они ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Однако, наследниками по рассматриваемому основанию являются не все иждивенцы. Требуется также устанавливать их соответствие признаку нетрудоспособности ко времени открытия наследства. Поскольку в действующем гражданском законодательстве не установлен порядок определения нетрудоспособности иждивенца, в данном случае применяются нормы права социального обеспечения. Для определения статуса иждивенца, не принадлежащего к числу наследников по закону, обязательным является признак совместного с наследодателем проживания. А.Б. Борисов высказал мнение, что «иждивенец должен не только находиться на иждивении наследодателя не менее года, но и проживать с ним тоже не менее одного года» [15, с. 109].

Особенностью наследования по закону является и то, что законодательством предусмотрен институт обязательного наследования. Так, раздел V ГК РФ «Наследственное право» существенно обогащен многочисленными новациями, легально закрепляющими как предложения ученых о совершенствовании законодательства о наследовании, так и устоявшиеся положения нотариальной и судебной практики. Значительно полнее и более детально урегулированы отношения по переходу прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам - как по закону, так и по завещанию. Сказанное в полной мере относится и к правилам о наследовании нетрудоспособными иждивенцами, которые и прежним законодательством признавались законными наследниками.

Рассмотрим теперь порядок наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами, имея в виду, что именно порядок призвания их к наследованию является главной особенностью наследования этой категории граждан.

Прежде всего, здесь следует сказать о том, что нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников по закону. Они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди из семи предусмотренных очередей, призванной к наследованию, однако они не приобретают статуса наследников этой очереди. Действует лишь определенный порядок призвания их к наследованию, неравнозначный установлению очередности наследования. Не случайно в законе говорится о наследовании иждивенцами наравне с наследниками любой очереди.

Обратимся теперь к рассмотрению условий, при наличии которых нетрудоспособные иждивенцы могут наследовать по закону. Гражданским кодексом РФ выделяются две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве законных наследников, для каждой из которых, кроме общих условий, устанавливает дополнительное условие призвания к наследованию. В основание разграничения этих групп законодателем положен признак принадлежности нетрудоспособного иждивенца к одной из очередей наследников (ст. ст. 1142-1145 ГК РФ).

В первую группу включены граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. ст. 1143-1145 ГК РФ, т.е. к любой из шести очередей законных наследников начиная со второй (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). При анализе правила п. 1 ст. 1148 ГК РФ обращает на себя внимание отсутствие указания на ст. 1142 ГК РФ, определяющую наследников по закону первой очереди. Объясняется это тем, что иждивенец-наследник первой очереди наследует на общих основаниях независимо от наличия условий призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. На таких же основаниях наследуют нетрудоспособные иждивенцы-наследники любой из последующих шести очередей, если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец.

Так, например, если после смерти А. остались его брат и нетрудоспособный дедушка, то, поскольку оба относятся ко второй очереди наследников по закону, дедушка наследует вместе с братом умершего, но именно как наследник второй очереди (ст. 1143 ГК РФ), а не как нетрудоспособный иждивенец. Это важно особо подчеркнуть, имея в виду практическое значение определения основания призвания нетрудоспособного иждивенца к наследованию. Допустим, что брат отказался от наследства. Возникнет вопрос: должен ли наследовать только нетрудоспособный иждивенец-дедушка в качестве наследника второй очереди или он наследует вместе с наследниками третьей очереди? Правильным представляется признание в этом случае нетрудоспособного иждивенца единственным наследником, даже если имеются наследники третьей очереди.

Таким образом, из сказанного можно сделать следующий вывод. Как нетрудоспособные иждивенцы граждане наследуют по закону, если не призываются к наследованию по иным основаниям, в частности не относятся к той очереди, которая призывается к наследованию, и не имеют права наследовать по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). Другое дело, если нетрудоспособный иждивенец назначен наследником по завещанию. В этом случае он будет наследовать сразу по двум основаниям (подп. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Вторая группа представлена нетрудоспособными иждивенцами, которые не являются наследниками, названными в ст. ст. 1142-1145 ГК РФ. Призвание их к наследованию возможно при наличии не только общих условий - нетрудоспособности и состояния на иждивении, - но также и дополнительного условия - совместного проживания с умершими не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ). Условием наследования здесь является не только состояние на иждивении наследодателя не менее года, но и совместное проживание с ним в течение этого, же периода. Гипотеза данной нормы предусматривает два условия: иждивение и совместное проживание; требование «не менее одного года до смерти» в равной степени относятся к каждому из них. Если, например, иждивенец, проживавший отдельно, некоторое время в связи с болезнью наследодателя жил у него, осуществляя уход за ним, его нельзя признать наследником по основаниям, указанным в п. 2 ст. 1148 ГК РФ, ввиду отсутствия одного из необходимых условий - совместного проживания с наследодателем в течение не менее одного года до его смерти.

Нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников, перечисленных в ст. ст. 1142-1145 ГК РФ, проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, наследуют самостоятельно в восьмой очереди, если отсутствуют другие наследники по закону любой из семи очередей (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). Как видно, указанные граждане призываются к наследованию при тех же условиях, что и другие иждивенцы второй группы. Однако специфика наследования этими лицами состоит в том, что они наследуют при отсутствии других законных наследников самостоятельно, т.е. не делят наследство с другими наследниками ввиду их отсутствия.

Гражданский кодекс РФ существенно расширил круг наследников по закону, включив в него не только родственников вплоть до пятой степени родства, но и пасынков и падчериц, отчима и мачеху. Кроме того, наследуют по закону, как и прежде, переживший супруг, усыновители и усыновленные, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. В установлении восьми очередей наследников по закону, а также провозглашении завещательной свободы нашло выражение стремление законодателя свести к минимуму случаи перехода имущества как выморочного в порядке наследования в собственность Российской Федерации.

Наследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства обусловлено установлением юридических фактов, с которыми закон связывает право наследования. Если между наследниками и иждивенцами не возникает споров о наследовании последними, проблема доказывания может и не возникать. Но даже при их отсутствии, если будет необходимо получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ), потребуется представить нотариусу доказательства в подтверждение права наследования, т.е. каждого элемента юридического состава как основания права наследования.

Согласно ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособность определяется на день открытия наследства.

Так же, заслуживает внимания вопрос об исчислении периода «не менее года» в случаях объявления безвестно отсутствующего лица умершим и открытия наследства в день вступления в законную силу решения суда. Этот вопрос приобретает в настоящее время практическое значение в связи с непрекращающимися вооруженными столкновениями в так называемых «горячих точках» и террористическими актами на территории России, когда граждане оказываются безвестно пропавшими, а впоследствии объявляются умершими [10, с. 49]. Исходя из ст. 45 ГК РФ, годичный срок следует исчислять со дня начала течения пятилетнего или соответственно шестимесячного срока, по истечении которых наследодатель может быть объявлен в судебном порядке умершим.

В ст. 1148 ГК РФ имеется в виду фактическое нахождение на иждивении наследодателя, а не право на получение средств на содержание.

Однако признать такое положение справедливым едва ли возможно. Нельзя забывать, что иждивение - необходимое условие наследования наряду с нетрудоспособностью во всех случаях, указанных в ст. 1148 ГК РФ. Признание неисполнения наследодателем при жизни своих обязанностей по предоставлению средств на содержание нетрудоспособного лица основанием отказа в праве наследования означало бы тем самым, что неисполнение обязанностей как бы получает одобрение законодателя. Думается, что неправильно и несправедливо было бы ссылаться в обоснование отказа на то, что при жизни наследодателя нетрудоспособный, не получая материальной помощи от него, сам находил средства к существованию.

Для призвания к наследованию по закону лица, которое не относится ни к одной из семи очередей наследников по закону, необходимо установление не только фактов нетрудоспособности и состояния на иждивении умершего, но и факта совместного проживания с ним не менее одного года до открытия наследства. При этом закон не требует также совместного ведения общего хозяйства, предполагающего наличие общего бюджета, взаимную заботу, хотя, находясь на иждивении наследодателя и проживая совместно с ним, можно резюмировать и совместное ведение общего домашнего хозяйства. Однако законом подобное требование не установлено.

Таким образом, наследование по закону возможно не только при отсутствии наследования по завещанию, но и совместно с ним, если часть имущества осталась не завещанной.

В силу ст. 1117 ГК РФ недостойными признаются две категории наследников: наследники, которые не имеют права наследовать; наследники, отстраненные судом от наследования.

Противоправные действия в отношении наследодателя или кого-либо из наследников могут быть только умышленными. Неосторожные действия наследника, повлекшие, например, смерть наследодателя, не служат препятствием для призвания к наследству.

На отнесение наследника к недостойным не влияет законченность противоправных действий, о чем свидетельствует формулировка текста ст. 1117 ГК РФ «способствовали или пытались способствовать». Следовательно, покушение на убийство наследодателя, так же как и его убийство, служит основанием для признания наследника недостойным.

Для отнесения наследника к числу недостойных мотив совершенных им действий не имеет значения. Противоправные действия должны способствовать, т.е. являться причиной призвания недостойного наследника или других лиц к наследованию или увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства.

Таким образом, резюмируя все сказанное в данной главе, можно сделать следующие выводы: действующим законодательством предусмотрено восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Это означает то, что наследники предыдущей очереди: отсутствуют; никто из них не имеет права наследовать; все они отстранены от наследования; лишены наследства; не приняли наследства; все они отказались от наследства.

2. Проблемные аспекты приобретения наследства по закону

2.1. Проблемы, связанные с принятием наследства

Наследником становится лицо, призванное к наследованию, т.е. тот, кто получает право на приобретение наследства на основании закона или завещания. У наследника в результате открытия наследства появляется возможность стать собственником имущества или носителем имущественных прав и обязанностей, которые входят в состав наследства.

Для того чтобы реализовать указанное право, наследник должен выразить по этому поводу свою волю, т.е. принять наследство.

Принятие наследства - это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом [7, с. 34].

Принятие наследства в соответствии с законом может быть осуществлено двумя способами. В литературе они названы «формальным» и «неформальным» [6, с. 60].

Пункт 1 ст. 1153 ГК РФ посвящен первому, формальному, способу: речь идет о подаче наследником письменного заявления о принятии наследства, т.е. имеются в виду активные действия, бесспорно и, безусловно, выражающие волю на приобретение наследства. Установлен специальный порядок подачи такого заявления: оно подается по месту открытия наследства нотариусу, в том числе и частнопрактикующему, который имеет право вести наследственные дела (выдавать свидетельства о праве на наследство), или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. По действующему законодательству такое право имеют лишь должностные лица консульских учреждений Российской Федерации за рубежом (ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [5, с. 122] 1993 г.).

Наследник, подавший заявление о принятии наследства, для получения свидетельства о праве на наследство должен будет подать еще одно заявление. Между тем наследник вправе подать только одно заявление - о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление выполняет две функции: оно подтверждает волю наследника на принятие наследства и одновременно служит основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ).

Вторым способом принятия наследства является фактическое принятие. В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

    • вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
    • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
    • произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
    • получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства и др.

Это лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства.

Для того чтобы сделать вывод о фактическом принятии наследства наследником, необходимо удостовериться в том, что он совершил определенные действия, свидетельствующие о его отношении к наследственному имуществу как к будущему собственному.

При отсутствии необходимых доказательств фактического принятия наследства такой факт может быть установлен судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в соответствии со ст. 264-268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [1, с. 23] от 14 ноября 2002 г.

Говоря о проблемах, связанных с принятием наследства, хотелось бы подробно проанализировать ситуацию, при которой наследство принимается не одним, а несколькими наследниками.

Прежде всего, необходимо отметить, что при наследовании имущество умершего может перейти не к одному, а к нескольким наследникам, которыми могут быть как юридические, так и физические лица, удовлетворяющие требованиям, содержащимся в ст. 1116 ГК РФ. Такая ситуация может возникнуть как в случае наследования по закону, когда к наследованию призываются одновременно несколько наследников первой, второй, третьей или последующих очередей, так и в случае наследования по завещанию.

Наследство, принятое несколькими наследниками, поступает в их общую долевую собственность (ст. 1164 ГК РФ). Наследники становятся сособственниками, сокредиторами и содолжниками соответственно тем правам и обязанностям, которые перешли к ним в порядке наследственного правопреемства. Представляется, что при отказе одного из наследников от наследства и возникновении отношений выморочности имущества Российской Федерации наряду с другим наследником станет общим долевым собственником этого имущества.

Очевидно, что установленное ст. 1164 ГК РФ право общей долевой собственности наследников носит явно выраженный временный и вспомогательный характер. Текст статьи содержит указание на возможность раздела наследственного имущества. Более того, на основе анализа последующих ст. 1165-1170 ГК РФ можно сделать вывод, что законодатель полагает нормальным и подразумевающимся именно последующий раздел имущества, хотя он и не является обязательным. Это объясняется тем, что хотя круг наследников по закону, призванных к наследованию, обычно включает в себя лиц, связанных между собой отношениями родства и свойства, это не является гарантией благополучных взаимоотношений между ними, состав же наследников по завещанию может быть самым разнообразным, в него могут входить люди малознакомые и даже совсем незнакомые друг с другом. Можно себе представить, сколь некомфортным окажется владение и пользование общим имуществом.

Следовательно, наследственное имущество находится в общей долевой собственности наследников в течение срока, определяемого двумя моментами: общая долевая собственность возникает со дня открытия наследства и прекращается при заключении наследниками соглашения о разделе имущества. В то же время применение некоторых из особенностей регулирования раздела наследственного имущества, предусмотренных ст. 1168-1170 ГК РФ, ограничено сроком в три года. По истечении трех лет со дня открытия наследства к разделу наследства должны применяться соответствующие правила гл. 16 ГК РФ о разделе имущества, находящегося в общей долевой собственности.

Относительно начала течения указанного трехлетнего срока, как отмечается в одной из научных публикаций, возникает ряд вопросов. Так, в соответствии со ст. 1166 ГК РФ, при наличии зачатого при жизни наследодателя, но не родившегося к моменту его смерти наследника раздел может быть совершен после рождения такого наследника. Таким образом, получается, что в данном случае трехлетний срок может сократиться почти на четверть своей продолжительности, что представляется не совсем справедливым. Аналогичный вопрос возникает применительно к п. 2 ст. 1165 ГК РФ, ограничивающему возможность заключения соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, условием получения наследниками свидетельства о праве на наследство. Таким образом, эта норма исключает из трехлетнего срока, установленного ст. 1164 ГК РФ, как минимум шесть месяцев [8, с. 12].

Отступление при разделе наследственной массы от размеров долей (в том числе определенных в завещании) согласно действующему ГК РФ допустимо. Кроме того, наследники, приняв наследство, уже стали сособственниками всего унаследованного имущества, а значит, вправе распоряжаться им самостоятельно, по своему усмотрению, в том числе изменять по обоюдному согласию размеры причитающихся им долей. Ограничение свободного волеизъявления наследников при заключении соглашения о разделе наследства установлено п. 1 ст. 1175 ГК РФ, согласно которому «каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества». Следовательно, соглашение о разделе, в соответствии с которым на наследника возлагается такая сумма долгов наследодателя, которая непропорциональна стоимости переданной ему активной части наследственной массы, в части распределения обязанностей будет ничтожным (ст. 168 ГК РФ).

От раздела наследства надлежит отличать выдел наследственной доли. Результатом раздела наследственной массы является прекращение общей долевой собственности. При выделе наследственной доли правоотношения общей долевой собственности не прекращаются, а изменяются - из числа сособственников исключается выделившийся наследник (наследники). Исходя из формулировки абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК РФ, можно прийти к выводу, что соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников является одним из видов соглашения о разделе наследства.

В ст. 1165 ГК РФ предусмотрены особенности раздела наследства, в составе которого имеется недвижимость. Во-первых, соглашение наследников о разделе наследства в виде недвижимого имущества может последовать только после того, как они оформят свои наследственные права, т.е. получат в нотариальной конторе свидетельства о праве на наследство. Во-вторых, наследники вправе заключить соглашение о разделе недвижимости как до государственной регистрации их прав на нее, так и после ее проведения. В первом случае для государственной регистрации необходимо представить свидетельство о праве наследования и соглашение (договор) о разделе наследства, а во втором - только соглашение о разделе недвижимости.

Гражданский кодекс РФ предусматривает охрану интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка - наследника. Согласно ныне действующим нормам в такой ситуации раздел наследства недопустим вплоть до рождения ребенка. С одной стороны, положение ст. 1166 ГК РФ более эффективно обеспечивает охрану интересов неродившегося наследника и, кроме того, более соответствует общим принципам права (согласно п. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность гражданина возникает в момент его рождения). С другой стороны, раздел наследства нельзя производить до рождения наследника еще и потому, что до его появления на свет не может быть уверенности в том, что он родится живым и вследствие этого получит право наследования. До этого момента круг наследников, которые должны участвовать в разделе, остается неопределенным, а соответственно, и их доли.

Соглашение о разделе наследства, заключенное до рождения наследника, является ничтожным в соответствии со ст. 168 ГК РФ. В ряде источников отмечается, что указанное последствие должно иметь место не всегда. В случае, когда наследник родился после открытия наследства мертвым, вряд ли имеются основания считать заключенное наследниками до этого события соглашение о разделе наследства ничтожным, поскольку их действия не привели к ущемлению чьих-либо интересов и состав участников общей долевой собственности и распределение между ними долей остались неизменными.

Если среди сонаследников имеются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные лица, то раздел наследства осуществляется с соблюдением особых правил, предусмотренных ст. 1167 ГК РФ. Возникает вопрос о том, распространяет ли свое действие ст. 1167 ГК РФ на несовершеннолетних, являющихся полностью дееспособными. Ю.К. Толстой считает, что этим лицам «зачастую явно недостает житейского опыта и их легко обвести вокруг пальца, поэтому участие представителя органа опеки и попечительства в составлении соглашения о разделе имущества может оказаться для них полезным» [6, с. 38].

Существует противоположное мнение, согласно которому ст. 1167 ГК РФ не применяется к полностью дееспособным, хотя бы и несовершеннолетним лицам; доводы же, касающиеся того, что такие лица не могут в полной мере осознавать своих поступков, являются несущественными, поскольку «в этом случае следовало бы вовсе отвергнуть возможность приобретения полной дееспособности до достижения совершеннолетня, чего закон не делает» [3, с. 113].

Абзац 2 ст. 1167 ГК РФ гласит, что орган опеки и попечительства необходимо уведомить о составлении соглашения и о рассмотрении дела о разделе наследства в суде. Однако обращает на себя внимание тот факт, что закон не устанавливает обязательности участия органов опеки и попечительства ни в составлении соглашения о разделе наследства, ни в суде при рассмотрении спора о разделе наследства. Кроме того, не установлена чья бы то ни было обязанность уведомить орган опеки и попечительства. Все это свидетельствует о малой эффективности данной нормы. Для повышения ее значения предлагается внести ряд дополнений в закон. Возможно, в ряде случаев следует сделать обязательным участие органов опеки и попечительства.

В ряде случаев закон предоставляет некоторым субъектам гражданских правоотношений так называемые преимущественные права. Особенностью таких прав является то, что они являются исключениями из принципа равенства субъектов гражданских правоотношений, поскольку подразумевают преимущественное (первоочередное) право одного лица перед всеми остальными на совершение тех или иных действий. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства осуществляется в счет наследственной доли наследника, но не сверх этой доли.

В первую очередь приоритет в получении неделимой вещи отдан наследнику совместно с наследодателем, обладавшим правом собственности на это имущество. В литературе обсуждается вопрос: что же имеет в виду законодатель, употребляя слово «совместно», - общую совместную собственность или же всякую общую собственность, как совместную, так и долевую [4, с. 40]. Думается, что, если это специально не оговорено, речь идет обо всех видах общей собственности.

Во вторую очередь преимущественное право на получение неделимой вещи имеет тот из наследников, в чьем постоянном пользовании она находилась. Возможность признания за таким лицом преимущественного права на получение неделимой вещи по закону не обусловлена каким-либо сроком постоянного пользования ею, так же как не имеет значения, находилась ли спорная вещь в исключительном обладании наследника или он постоянно пользовался ею совместно с наследодателем.

Следует отметить, что п. 1-2 ст. 1168 ГК РФ говорят о наследнике в единственном числе и не охватывают ситуации, когда наследников, обладавших общим с наследодателем правом собственности на неделимую вещь или пользовавшихся ею совместно с наследодателем, несколько. Очевидно, что за отсутствием специальных правил разрешения таких ситуаций должны применяться общие правила.

Пункт 3 ст. 1168 ГК РФ предоставляет преимущественное право на жилое помещение при разделе наследства наследникам, проживавшим в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющим иного жилого помещения. Принципиально важно, что лицо, претендующее в порядке преимущественного права на дом или квартиру, не должно иметь на момент открытия наследства иного жилого помещения, причем не имеет значения, какого именно другого жилого помещения - на праве собственности или по договору найма. Если наследник имел свое жилое помещение, но после открытия наследства произвел его отчуждение, либо иным образом отказался от него, это обстоятельство само по себе не может повлечь правовых последствий (т.е. возникновения преимущественного права).

Вместе с тем при разрешении такого рода споров, когда наследник имеет другое жилое помещение, необходимо выяснять, почему этот наследник проживал на площади наследодателя, где расположено жилое помещение наследника и что оно собой представляет, пригодно ли оно по своему состоянию для использования по назначению и насколько у такого наследника имелась и сохраняется реальная возможность для проживания в этом помещении.

Таким образом, приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

2.2. Проблемы наследования выморочного имущества

Несмотря на то, что в третьей части Гражданского кодекса РФ нормы о наследовании по завещанию предшествуют нормам о наследовании по закону, что, по мнению большинства авторов, говорит о восполнительной, второстепенной функции наследования на основании закона [4], именно основание вступления в наследственные правоотношения на основании закона является основным случаем участия государства в отношениях по наследованию. Такое участие имеет многовековую историю. Еще в Древнем Риме, откуда и пришел институт выморочного имущества, император Август определил, что всякое выморочное имущество поступает в казну.

Часть третья ГК РФ ввела такое некогда «забытое» в ГК РСФСР понятие, как «выморочное имущество». Это позволяет сделать вывод о том, что произошла «социальная реабилитация» термина «выморочное имущество». Статьи 1116, п. 2; 1151, п. 2 ГК РФ свидетельствуют о том, что Российская Федерация не только является единственным получателем выморочного имущества, но и о том, что такое имущество переходит к ней в порядке наследования по закону. Используемое законодателем словосочетание «в порядке наследования по закону» имеет принципиальное значение для определения механизма передачи выморочного имущества в собственность государства, поскольку означает использование законодательной конструкции наследственного права по отношению к выморочному имуществу.

Вместе с тем специфика приобретения выморочного имущества Российской Федерацией отражена в следующих статьях ГК РФ: ст. 1152 п. 1: не требуется принятия такого имущества государством; ст. 1154: не подлежит применению норма о сроке принятия наследства; ст. 1157 п. 1: государство не вправе отказаться от наследования; ст. 1162: государству выдается свидетельство о праве на выморочное имущество.

Статья 1151 ГК РФ определяет возникновение выморочного имущества, если отсутствуют наследники, и по закону, и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

Однако с прибавлением к ранее существовавшим четырем очередям наследников на имущество умершего еще четырех очередей (нетрудоспособные иждивенцы при отсутствии предыдущих очередей наследуют имущество самостоятельно как наследники восьмой очереди) возможность государства на вступление в наследство по закону стала еще более призрачной, нежели во времена действия предыдущего наследственного права.

Гражданский кодекс РФ определяет восемь очередей для принятия наследства. Как и в предыдущем наследственном праве, наследниками первой очереди закон признает супруга (супругу), детей и родителей умершего. При отсутствии завещания все они имеют право на равные доли при разделе наследства.

Таким образом, отметим, что приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Субъективное право наследования включает возможности принять наследство или отказаться от наследства. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства.

В соответствии с п. 3 ст. 1151 ГК РФ необходимо принять закон, который урегулировал бы порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Федерации или в собственность муниципальных образований.

Заключение

Подводя общий итог проведенному исследованию отметим, что произошедшие в последнее время в Российской Федерации радикальные перемены затронули социально-экономическую, политическую и правовую стороны жизни общества. Изменение политического строя, экономической основы и развитие новых производственных отношений повлекли за собой и существенное изменение социальной структуры общества. Благодаря произошедшим переменам, в стране образовался широкий круг собственников, а, следовательно, возник вопрос о сохранении имущества в собственности, как конкретных лиц, так и семьи в целом. Все это не могло не вызвать повышенный интерес общества к вопросам наследственного права.

Право наследования, закрепленное Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., это не просто формальная часть правового статуса человека и гражданин, а реальное право физических лиц, т.к. оно непосредственно связано с частной собственностью.

Современные экономические отношения обусловили широкое участие граждан в отношениях, связанных с предпринимательской деятельностью. В связи с этим приобретают особую актуальность вопросы правового регулирования отношений по переходу такого имущества и имущественных прав в порядке наследственного правопреемства.

Анализ действующего законодательства, регулирующего вопросы наследования по закону, показывает ряд существенных изменений по сравнению с ранее действующим законодательством о наследовании. Так, например, в круг наследников по закону добавлена пятая, шестая и седьмая очереди. Нужно обратить внимание на тот факт, что по общему правилу наследники каждой из очередей (т.е. все наследники, относящиеся к одной очереди) наследуют в равных долях.

Таким образом, цели и задачи, поставленные в работе, достигнуты, тема раскрыта.

Список используемых источников

Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] // Рос. газ. - 1993. - 25 дек. - № 237.
  2. Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Гос. Думой 08 декабря 1995 г.] // Собр. законодательства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон : [принят Гос. Думой 21 октября 1994 г.] // Собр. законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : одобр. Советом Федерации 14 ноября 2001 г.] // Собр. законодательства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.
  5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон : [принят Гос. Думой 23 октября 2002 г. : одобр. Советом Федерации 30 октября 2002 г.] // Собр. законодательства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.
  6. О нотариате : основы законодательства : [утверждены ВС РФ 11 февраля 1993 г.] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 357.
  7. Специальный порядок открытия наследства в колхозном дворе, ставящий субъективное право наследования в зависимость от не имеющих отношения к индивиду условий, характер которых делает субъективное право практически нереализуемым, не соответствует Конституции РФ : Постановление Конституционного Суда РФ [16 января 1996 г., № 1-П] // Собр. законодательства РФ. - 1996. - № 4. - Ст. 408.

Монографии, учебники или учебные пособия

Борисов, А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / А.Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2012. - 159 с.

Гражданское право : учебник. В 3 ч. Ч. 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого - М.: Проспект, 2013. – 1024 с.

Гражданское право: учебник. В Том II / под ред. О.Н. Садикова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 608 с.

Гуев, А. Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / А.Н. Гуев. - М.: Норма, 2012. – 820 с..

Зайцева, Т.И., Крашенинников, П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. - М.: Статут, 2009. - 123 с.

  1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : учебно-практический. Части первая, вторая, третья, четвертая / под ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект, 2013. – 1980 с.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. - М.: Юрайт, 2012. - 542 с.

  1. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского и Е.А. Суханова. - М.: Юрист, 2013. - 538 с.
  2. Серебровский, В.И. Очерки советского наследственного права / В.И. Серебровский. - М.: Госюриздат, 1953. - 372 с.

Статьи журналов и газет

  1. Белов, В.А., Бушаенкова, С.А. Раздел наследства / В.А. Белов, С.А. Бушаенкова // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2012. - № 3. - С. 47.

Хаскельберг, Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами / Б. Хаскельберг // Российская юстиция. - 2003. - № 7. - С. 22-25.

  1. Ярошенко, К.Б. Наследование по завещанию / К.Б. Ярошенко // Закон. - 2017. - № 4. - С. 20.

Приложение

Случаи наследования по закону

Случаи наследования по закону

Нет завещания (или оно признано недействительным или часть его)

Наследник по завещанию не принял наследство

Наследники отказались о наследства

Завещатель лишил наследства всех наследников

Наследник по завещанию умер до открытия наследства

Наследник по завещанию признан недостойным