Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Состав наследства)

Содержание:

Введение

Значение наследования нельзя недооценивать. С его помощью достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, несмотря на кратковременность существования их носителя – человека[1]. Каждый человек в течение жизни становится участником самых различных правоотношений. Некоторые из них, как , например, пенсионные, имеют настолько тесную связь с личностью их носителя, что отделение их невозможно без изменения самого существа этих отношений, а значит прав и обязанностей, из них вытекающих. Однако невозможно представить, что все правоотношения заканчивались бы со смертью их участника. «Человек умер, но требы и потребности жизни не умирают: … жизнь непрерывна и требует замены умершего живым, одного поколения другим»[2].

Таким образом, само наследование необходимо любому обществу, вне зависимости от социально-экономических условий, в которых это общество существует. Позволяя человеку определить судьбу его имущества после смерти и в то же время охраняя интересы близких умершему людей, наследование способствует развитию общества в целом.

Конституционное закрепление права частной собственности, развитие новых форм хозяйственной деятельности, признание гражданских прав и свобод и многие другие перемены в экономической и политической жизни нашей страны предопределили необходимость изменения норм наследственного права. С принятием третьей части ГК РФ роль наследственных отношений значительно повысилась.

В данной работе представлен анализ норм наследственного права по новому V разделу «Наследственное право» третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого 01.11.2001 г. и вступившего в действие с 01.03.2002 г.

1. Общие положения о наследовании.

1.1 Понятие и основания наследования.

Законодательное определение понятия «наследование» впервые появилось в ст. 1110 ГК РФ. В силу норм данной статьи, при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Универсальность правопреемства, которое обеспечивает наследование, состоит в том, что к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, принадлежавшие ему при жизни. Исключение составляют права и обязанности, которые носят личный характер. Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярное правопреемство при наследовании также может иметь место - когда преемник приобретает какое-то отдельное право не непосредственно от наследодателя , а от наследника (наследодатель может в завещании обязать наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника определенные действия , например, предоставить одному из наследников право безвозмездно пользоваться частью дома, завещанного другому наследнику).

Акт принятия наследства распространяется на все наследственное имущество, в чем бы оно не выражалось и у кого бы не находилось. До момента официального перехода к наследникам наследственное имущество остается в неизменном виде – состав такого имущества, до его принятия наследником никем не может быть произвольно изменен.

Основаниями для осуществления наследования, согласно ст. 1111 ГК РФ, являются завещание и закон. Предпочтение всегда отдается наследованию по завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

Существование завещания не всегда исключает наследование по закону. Имущество умершего или его часть , несмотря на наличие завещания, наследуется по закону, например, в случаях, когда:

-завещано не все имущество, и тогда незавещанная часть имущества переходит, согласно ст.1156 ГК РФ, к наследникам по закону (среди которых могут оказаться и наследники по завещанию).

- названный в завещании наследник может не принять наследство, и тогда завещанное такому наследнику имущество, при условии, что не все имущество наследодателя было завещано, переходит, согласно ст. 1156 ГК РФ, к наследникам по закону. Аналогичные последствия возникают и при отказе наследника по завещанию от наследства , если только при этом он в соответствии со ст. 1158 ГК РФ не указывает , в чью пользу отказывается от наследства.

- завещание может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным ст. 111 ГК РФ. В подобных случаях несостоявшееся наследование по завещанию опять-таки заменяется наследованием по закону. Это происходит в отношении всего наследства, если завещание недействительно в целом, или соответствующей его части, если оно недействительно частично.

Кроме того, наследование как по завещанию, так и по закону, возникает лишь при наличии предусмотренных в законе условий (юридических фактов).

Призвание к наследованию возможно только по тем основаниям, которые предусмотрены в законе. Основание наследования не может быть предметом соглашения.

1.2 Состав наследственного имущества.

В соответствии со ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Понятие наследственного имущества является центральным в наследственном праве, если нет наследства, то и наследовать нечего.

В состав наследства входит, в первую очередь, имущество, находящееся в собственности граждан: трудовые доходы наследодателя, его банковские вклады, квартира, жилой дом, предметы домашнего устройства и обихода, предметы личного потребления и удобства, подсобное домашнее хозяйство.

В собственности граждан, согласно ч.1 ст.213 ГК РФ, может находиться любое имущество. На основании этого в наследство могут быть включены предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, т.е. все то , что составляет имущество производственного назначения, находящееся в собственности граждан.

Одним из нововведений нашего законодательства, содержащихся в третьей части ГК РФ, стало закрепление возможности включения в состав наследственного имущества земельных участков, вещей, ограниченных в обороте. Кроме того, в ГК РФ прямо указывается , что в состав наследства входят и наследуются на общих основаниях средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами. Ценные бумаги: акции, облигации, сертификаты, депозиты, чеки, векселя и др., также могут переходить по наследству.

Согласно п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.91.г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники, гражданин или юридическое лицо на протяжении последних 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п.1. ст. 234 ГК РФ приобрели право на имущество, принадлежащее наследодателю. Данное положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении его не имели.

Необходимо также отметить, что установление факта владения жилым домом на праве собственности недопустимо, если дом зарегистрирован на другое лицо. Наследники, считающие проведенную регистрацию неправомерной, могут доказать принадлежность строения наследодателю, а после смерти им только в исковом порядке. В случае смерти участника общей долевой собственности на жилой дом в наследственное имущество входит вся часть жилого дома, собственником которой является наследодатель, а не только фактически находившаяся в его пользовании.

В наследство входит только то имущество, которое принадлежит наследодателю на законных основаниях, поэтому самовольно возведенные дом или гараж не являются объектами права личной собственности и не могут быть включены в состав наследуемого имущества.

К числу объектов неимущественного характера, переходящих по наследству, принадлежат некоторые права в области интеллектуальной собственности. При наследовании авторских прав к наследникам переходят не все права автора, а лишь те, которые обеспечивают имущественные интересы наследников (право на подачу заявки, получение вознаграждения). Личные неимущественные права субъекта интеллектуальной собственности по наследству не переходят и погашаются со смертью автора.

Имущественные требования наследодателя также переходя по наследству. Эти требования могут вытекать из различных договоров (о выплате неполученной наследодателем заработной платы по трудовому договору, выплате долга по договору займа) или внедоговорных обязательств (о возмещении ущерба, причиненного имуществу наследодателя).

В состав наследства может входить и право наследодателя на вклад в банке. Он наследуется на общих основаниях, если наследодатель не сделал распоряжения о выдаче вклада определенному лицу, организации или государству. Порядок совершения таких распоряжений определяется Правительством РФ.

В силу ч.2 ст.1112 ГК РФ в состав наследственного имущества не входят:

1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью. Например, право на алименты. Следует отметить, что алиментная обязанность лица прекращается с его смертью, но задолженность по алиментам, образовавшаяся ко дню смерти плательщика, согласно ст. 1183 ГК РФ, принадлежит членам семьи наследодателя, проживающим совместно с ним, а также его нетрудоспособным иждивенцам т независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет. При отсутствии вышеназванных лиц соответствующие денежные суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

2) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами. Например, право на получение пенсии.

3) личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Личные неимущественные права принадлежат человеку от рождения и составляют основу его правового статуса (право на жизнь, свободу, физическую целостность и личную неприкосновенность, право на защиту чести , доброго имени и др.)

4) государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство РФ о государственных наградах.

1.3 Открытие наследства.

Под открытием наследства понимаются юридические факты, с которыми закон связывает переход имущества умершего гражданина к его наследникам. Иными словами, под открытием наследства понимаются события, являющиеся основанием для возникновения наследственных правоотношений. Такими событиями, согласно ст. 1113 ГК РФ, являются смерть наследодателя или объявление наследодателя судом умершим.

Существенными элементами факта открытия наследства являются место и время его открытия, поскольку они в первую очередь указывают на законодательство, которому подчинены отношения по наследованию. По общему правилу, это законы, действовавшие в день смерти наследодателя в месте открытия наследства. В соответствии с законодательством к наследованию применяется закон места открытия наследства.

В зависимости от времени и места открытия наследства находится и решение многих других вопросов осуществления права на наследование: течение наследственно- правовых сроков и место совершения наследственно-правовых актов.

В силу ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В случаях, когда последнее место жительства наследодателя , обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения наследственного имущества, а если имущество находится в разных местах – место открытия наследства определяется по входящему в состав наследственной массы местонахождению наследственного имущества. При отсутствии недвижимого имущества местом открытия наследства считается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства.

Законодатель не уточняет, в каком понимании надо учитывать наибольшую ценность. Ценность имущества может носить материальный характер, когда оценивается в денежном выражении, или может носить характер культурных ценностей. Кроме того, необходимо учитывать, что в современном многонациональном мире возможно наследование национальных культовых предметов, а их нельзя оценить в денежном выражении.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение. Это необходимо для того, чтобы решить какая нотариальная контора, согласно ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате принимает меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. По месту открытия наследства нотариальный конторы выдают наследникам свидетельство о праве на наследство, принимают претензии кредиторов наследодателя и т.д.

Доказательствами места открытия наследства являются, например, справка жилищно-эксплуатационного управления или справка с места работы наследодателя с сообщением адреса его места жительства, либо аналогичная справка из отделения милиции. В случае полного отсутствия документов, по которым можно было бы определить место открытия наследства, нотариус требует вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства, вынесенное в соответствии с п. 9 ст. 264 ГПК РФ.

Время открытия наследства определяет ст. 1114 ГК РФ , согласно которой таковым признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случаях, когда день смерти признан день его предполагаемой гибели , временем открытия наследства считается день смерти, указанный в решении суда.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после лиц безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны или решением суда.

Безвестно отсутствующее лицо должно быть объявлено умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица.

По действующему законодательству гражданин может быть объявлен судом умершим, если, согласно ст.45 ГК РФ, в месте его постоянного проживания нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

От времени открытия наследства зависит применение наследственного законодательства. В соответствии с ФЗ «О введение в действие части третьей Гражданского кодекса РФ», часть третья ГК РФ введена в действие с 1 марта 2002 г. Необходимо учитывать, что , согласно ст.6 данного закона применительно к наследству, открывшемуся до 1 марта 2002г., круг наследников по закону определяется по правилам части третьей, если срок принятия наследства не истек к 1 марта 2002г. , либо если указанный срок истек, но к 1 марта 2002г. наследство не было принято никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 ГК РСФСР 1964 г., свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР 1964 г., но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ (ст. 1142 – 1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК РФ (т.е. со 2 марта 2002г. по 2 сентября 2002г.).

Как установлено ч.2 ст. 1114 ГК РФ , для открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого из них. Указанные лица называются коммориентами (от лат. сommorientes – умирающие одновременно).

Таким образом, разница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она имела место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не принимается.

1.4 Субъекты наследования.

Субъектами наследования выступают наследодатель и наследники. Наследодателями признаются лица, после смерти которых осуществляется наследственное правопреемство, это носители прав и обязанностей, переходящих к другим лицам – наследникам. Наследодатель, составивший завещание, именуется завещателем. В ГК РФ определено содержание правоспособности граждан, в частности в ст. 18 сказано, что граждане могут наследовать и завещать имущество. Из этого следует, что наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации. Необходимо отметить , что наследодателями могут быть только физические лица. В роли наследодателей могут также выступать иностранные граждане и лица без гражданства.

Основанием возникновения наследственного правопреемства является событие – смерть наследодателя, а не его волевой акт. Поэтому в качестве наследодателей могут выступать недееспособные и ограниченно дееспособные граждане. Наличие или отсутствие у наследодателя дееспособности к моменту открытия наследства не оказывают влияния на содержание наследственных правоотношений, в том числе и при наследовании по завещанию, если в момент совершения его наследодатель бел дееспособным.

Круг лиц, которые могут быть наследниками, т.е. получить наследство или наследовать кому-либо по завещанию или в силу закона, определен в ст. 1116 ГК РФ. В данной статье указывается , что к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живые в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Говоря о детях, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, необходимо учитывать, так называемую презумпцию отцовства, установленную ст.48 Семейного кодекса РФ – отцом признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, родившегося в течение трехсот дней с момента смерти супруга (бывшего супруга) матери ребенка, если не доказано иное.

Кроме того, в качестве наследников по завещанию могут выступать юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты РФ, иностранные государства и международные организации. Наследственное имущество также может перейти к РФ, когда оно является выморочным.

Наследником по завещанию может быть и религиозная организация, при условии, что она является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ. Но если завещание совершено в пользу секты , не признанной юридическим лицом по российскому законодательству и проповедующей взгляды, не совместимые с основными началами человеческого общежития, то завещание в ее пользу может быть признано недействительным.

В отношении граждан, которые могут призываться к наследованию, существует одно необходимое условие: они должны быть достойными наследниками. В ст. 1117 ГК РФ лица, не имеющие право наследовать, определены термином «недостойные наследники».

В ч.1 ст. 1117 ГК РФ предусмотрено, что не имеют право наследовать ни по закону , ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию не только их самих, но и других лиц, либо увеличению им или другим лицам доли наследства. Это могут быть различные действия, которые направлены против наследодателя или его наследников, например, покушение на жизнь наследодателя или его наследников либо намерение совершить подобное покушение; подделка, уничтожение или сокрытие завещания наследодателя; создание препятствий в осуществлении последней воли путем обмана наследодателя, а также иные противоправные действия.

Необходимо учитывать, что законодатель делает акцент на умышленном характере таких противоправных действий. В российском уголовном праве умысел подразделяется на прямой и косвенный. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. Косвенный умысел будет иметь место, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий , не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Лица, совершившие преступления по неосторожности, от наследования не отстраняются. В то же время от наследования не отстраняются лица, которым наследодатель завещал свое имущество уже после утраты ими права наследовать в результате совершения ими соответствующих противоправных действий.

Признание гражданина недостойным наследником, т.е. ограничение правоспособности в наследственных отношениях, может осуществляться только в судебном порядке и на основании приговора суда.

Законом предусмотрены и другие случаи признания граждан недостойными наследниками. Так, согласно ч.1 ст.1117 ГК РФ, не наследуют по родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Иными словами, в данной ситуации, родители, лишенные родительских прав, автоматически становится недостойными наследниками и дополнительно признавать их таковыми не требуется. Кроме того, в ч.2 ст.1117 ГК РФ указывается, что по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Две эти категории недостойных наследников отстраняются от наследования только по закону , но не по завещанию. Поэтому в том случае, если наследодатель не мог лишить указанных граждан наследства по причине, например, тяжелого заболевания, следует ставить вопрос о признания завещания недействительным по иску любых заинтересованных лиц.

Недостойным может быть признан наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.

Как следует из вышесказанного, все категории граждан, которые не могут быть наследниками , объединяет одно – это судебное решение. Судебным решением наличие или отсутствие прав и лежащих в их основе фактов устанавливается окончательно. Установленные решением суда подлежат беспрекословному осуществлению по требованию уполномоченных лиц. Поэтому только суд может разрешить вопрос о признании или не признании гражданина недостойным наследником.

2. Наследование по завещанию.

2.1. Общие положения наследования по завещанию.

Действующее законодательство признает наследование по завещанию первоочередным к наследованию по закону. В соответствии со ст. 1118 ГК РФ, распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Законодатель определяет завещание как одностороннюю сделку, которая создает права и обязанности только после открытия наследства. Указание на завещание как одностороннюю сделку соответствует и другому положению ст. 1118 ГК РФ, согласно которому в завещании может содержаться распоряжение только одного гражданина. Совершение завещания двумя и более гражданами не допускается.

Завещание, согласно ч.3 ст. 1118 ГК РФ, должно быть совершено только лично наследодателем. Совершение завещания через представителя не допускается. Необходимость личного совершения завещания связано с тем, что завещание есть объявление воли владельца о его имуществе.[3]

Содержание завещания становится известным только после смерти наследодателя, поэтому чтобы в истинности воли не было сомнений, она должна быть выражена лично. Право на составление завещания, как часть права наследования, является неотчуждаемым правом личности, потому соглашение, предметом которого является отказ от составления завещания является незаконным. Завещание является сделкой личного характера, поэтому воля наследодателя не может быть изменена кем-либо другим, кроме него самого.

Правом на совершения завещания, согласно ст. 1118 ГК РФ, обладает гражданин, полностью дееспособный на момент составления завещания. Таким образом, правом на составление завещания наделяются граждане, достигшие, согласно ст. 21 ГК РФ, 18-летного возраста, либо вступившие в брак до 18 лет или объявленные полностью дееспособными в порядке ст. 27 ГК РФ. Признание наследодателя ограниченно дееспособным или полностью недееспособным после составления завещания не имеет никакого значения для действительности составления завещания.

Признавая наследование по завещания первоочередным по отношению к наследованию по закону, действующее законодательство провозглашает свободу завещания. Свобода завещания представляет собой совокупность правомочий наследодателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти . Согласно ст. 1119 ГК РФ, завещатель вправе по своему усмотрению:

- завещать имущество любым лицам;

- любым образом определить доли наследников в наследстве;

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;

-включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании;

- отменить или изменить совершенное завещание.

Свобода завещания ограничивается лишь правом отдельной категории граждан на обязательную долю в наследстве.

Законодатель закрепляет за завещателем право не сообщать кому-либо о содержании, совершении, изменении, отмене завещания. Кроме того, закон обязывает нотариуса либо другое удостоверяющее завещание лицо, а также свидетеля, переводчика, исполнителя завещания, граждан, подписывающих завещание вместо завещателя (рукоприкладчика), соблюдать тайну завещания. Сведения о содержании завещания могут узнать только наследники по завещанию и по закону и только после смерти наследодателя. Действующим законодательством предусмотрена ответственность лиц, обязанных соблюдать тайну завещания и ее разглашения. Согласно ч.2 ст. 1112 ГК РФ , в случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе требовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты, указанными в ГК РФ.

2.2. Форма и содержание завещания.

В соответствии со ст. 1124 и ст. 1125 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдении данного требования влечет недействительность завещания. Нотариальное удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства. Если завещание написано нотариусом со слов наследодателя, то до его подписания оно должно быть прочитано завещателем в присутствии нотариуса. В случае невозможности личного прочтения, завещание оглашается нотариусом наследодателю и в последствии в самом завещании указываются причины, по которым наследодатель не смог лично прочитать завещание.

По общему правилу завещание подписывается лично наследодателем. Однако если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может этого сделать, то по его просьбе в присутствии нотариуса это может сделать другой гражданин (рукоприкладчик). При это в завещании обязательно указываются причины, фамилия, имя, отчество, место жительства рукоприкладчика, в соответствии с документом удостоверяющим личность. По желанию наследодателя при составлении завещания может присутствовать свидетель. В силу ст. 1125 ГК РФ если завещание составлено и удостоверено в присутствии свидетеля, то оно должно быть им подписано с указанием его данных.

Закон ограничивает право некоторых лиц выступать в качестве свидетелей и рукоприкладчиков при составлении завещания. Не могут быть свидетелями или рукоприкладчиками, переводчиками:

- нотариус или другое удостоверяющее лицо;

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

- неграмотные

- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание.

В завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.

Удостоверяя завещание, нотариус должен убедиться, что завещатель понимает значение своих действий, руководит ими, на него никто не оказывает давление и он правильно понимает подготовленное завещание. Нотариус обязан разъяснить наследодателю положение закона об обязательной доле в наследстве, предупредить свидетеля, рукоприкладчика, переводчика о соблюдении тайны завещания.

В силу п. 7 ст. 1125 ГК РФ в определенных случаях (нет нотариуса в населенном пункте) право удостоверения завещания предоставляется должностным лицам органов местного самоуправления. Этим правом обладают и должностные лица консульских учреждений РФ. Закон содержит перечень завещаний приравненных к нотариально удостоверенным ст. 1127 ГК РФ. Такие завещания не являются альтернативой нотариальным. Об этом прежде всего свидетельствует требование закона об обязательном присутствии свидетеля при удостоверении приравненного завещания, а также то, что совершить подобное завещание могут только наследодатели, которые находятся в определенных условиях, не позволяющих им воспользоваться помощью нотариуса. Лицо, удостоверившее завещание должно, как только представиться возможность, направить удостоверенное им завещание через органы юстиции нотариусу по месту жительства наследодателя.

В силу ст. 1126 ГК РФ наследодатель вправе совершить завещание , не предоставляя при этом другим лицам и нотариусу возможности ознакомиться с его содержанием. К закрытому завещанию предъявляются дополнительные требования:

- должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.

- подается завещателем в заклеенном конверте передается нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.

- конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

- нотариус выдает завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

- По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Процедура совершения закрытого завещания так, как она представлена в ст.1126 ГК РФ, имеет серьезный недостаток: завещатель составляет его сам, а значит, не имея соответствующих юридических знаний, он может допустить ряд отступлений от требований закона, что впоследствии приведет к признанию такого завещания недействительным. Однако, само по себе появление возможности совершения закрытых завещаний свидетельствует о положительном моменте – расширение прав граждан в области наследования по завещанию.

Другое важное нововведение – это права граждан совершать завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). Завещатель вправе изложить свою последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме, если он находится в положении, которое явно угрожает его жизни в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, и лишен возможности совершить завещание по общим правилам. Завещание должно быть написано и подписано собственноручно и в присутствии двух свидетелей. В течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств наследодатель должен обратиться к нотариусу или иному заменяющему его должностному лицу, чтобы воспользоваться возможностью совершить завещание по общим правилам.

В соответствие со ст. 1120 ГК РФ, завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Закон позволяет завещать как все имущество, так и его часть, составив одно или несколько завещаний. Если завещана только часть имущества, незавещанная часть будет наследоваться по закону. К наследованию будут призываться и те наследники, к которым другая часть имущества перешла по завещанию.

Завещаемое имущество должно принадлежать наследодателю на законных основаниях и завещание не может ограничивать прав наследника на последующее распоряжение наследственным имуществом, а также условий о временном переходе к наследникам наследственного имущества.

Имущество, указанное в завещании, должно содержать такие характеристики, которые позволили бы выделить его из числа однородных вещей. Завещать имущество нескольким наследникам можно с указанием их долей в наследственной массе и без (тогда доли наследников считаются равными согласно ст. 1122 ГК РФ). При составлении завещания на неделимую вещь (дом), закон позволяет указать в завещании, какая часть этой вещи принадлежит каждому из наследников в натуре. В этом случае неделимая вещь считается завещанной в долях, соответствующий стоимости этих частей. Можно установить в завещании, какие конкретно вещи завещаются каждому из наследников.

В завещании наследодатель может сделать одно или несколько завещательных распоряжений: подназначение наследника, завещательный отказ, завещательное возложение.

Подназначение наследника, согласно ст. 1121 ГК РФ, выступает как право наследодателя указать в завещании запасного наследника (наследников) помимо основного. Запасной наследник вступает в права, если основной наследник : умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, не примет наследства, будет отстранен от наследования как недостойный наследник.

Завещательный отказ (легат). Завещатель вправе, согласно ст. 1137 ГК РФ, возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей или легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

Завещательный отказ может быть установлен только в завещании. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Может быть подназначен другой отказополучатель как и к основному наследнику.

Закон предусматривает разновидность завещательного распоряжения – возложение (ст. 1139 ГК РФ). Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. При завещательном возложении:

- не устанавливается конкретное лицо, конкретный выгодоприобретатель, расширяется круг лиц, которые вправе требовать исполнения завещательного возложения;

- обязанность может быть имущественного и неимущественного характера;

- завещательное возложение направлено на достижение общеполезной цели;

- обязанность может налагаться наследников, на исполнителей завещания (при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения).

Содержание завещания могут составлять распоряжения, касающиеся достойного отношения к его телу после смерти в соответствии с ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2.3. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.

В соответствии со ст. 1130 ГК РФ, завещание можно отменить путем составления нового завещания. Новое завещание отменяет прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Другим способом отмены является совершение распоряжения о его отмене. В силу ст. 1130 ГК РФ, распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в той же форме, что и само завещание. Законодателем предусмотрено одно важное исключение. Согласно ч.5 ст. 1130 ГК РФ, завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Поскольку завещание это односторонняя сделка, для решения вопроса о его недействительности необходимо учитывать требования действующего законодательства о недействительности сделок. При нарушении положений ГК (ст.1131 ГК РФ), влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). ГК РФ устанавливает различные сроки исковой давности для оспоримых и ничтожных сделок, а значит для оспоримых и ничтожных завещаний.

В силу ч.3 ст. 1131 ГК РФ, не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным можно только после открытия наследства, поскольку до открытия завещатель вправе отменить или изменить завещание. В силу ч.4 ст. 1131 ГК РФ, недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

2.4. Толкование и исполнение завещания.

Действующее законодательство предусматривает, что когда воля наследодателя в завещании выражена недостаточно четко, нотариусом, исполнителем завещания или судом , осуществляется толкование завещания в целях выяснения действительной воли наследодателя. Согласно ст. 1132 ГК РФ, при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

В силу ст. 1133 ГК РФ, исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. Наследодатель вправе назначить в завещании душеприказчика или поручить исполнение непосредственно наследникам по завещанию. Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Фактически гражданин признается давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

Законом предусмотрено, что после открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.

Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:

1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;

2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;

3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам;

4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения .

Исполнитель завещания наделяется определенными полномочиями, основанными на завещании. Эти полномочия удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. Душеприказчик, в силу ст. 1135 ГК РФ, вправе вести от своего имени дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде и иных государственных учреждениях. Исполнитель имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания. В завещании может быть указана сумма вознаграждения душеприказчику за исполнение завещания, которое выплачивается за счет наследства.

3. Наследование по закону

3.1. Наследники по закону и порядок их призвания к наследству.

В случае наследования по закону «…закон определяет сам, к кому должно перейти имущество, оставшееся после смерти его хозяина… Этот переход имущества совершается помимо и без участия, может быть вопреки воли завещателя».[4]

В современном наследственном законодательстве нашей страны, при наследовании по закону имущество переходит к наследникам в соответствии с установленной очередностью.

В ГК РФ, по сравнению с ранее действовавшим законодательством, значительно увеличено количество очередей наследников по закону. Ранее существовали только две очереди наследников, теперь их восемь. В состав наследников по закону включены такие, ранее неизвестные наследственному законодательству лица, как дяди и тети, прадедушки и прабабушки, пасынки и падчерицы наследодателя.

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя. При этом необходимо иметь ввиду, что в соответствии со ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. При наличии среди наследников первой очереди усыновленных (удочеренных) граждан следует руководствоваться нормой ст. 1147 ГК РФ, согласно которой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). В ч.2 ст. 1147 ГК РФ указывается, что усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Исключение составляют случаи, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Под усыновленными подразумеваются дети, ячье усыновление юридически оформлено. Поэтому пасынки и падчерицы не являются наследниками первой очереди после смерти отчима или мачехи, а также отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы. Они входят в состав седьмой очереди.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, т.е. при смерти соответствующего наследника первой очереди до открытия наследства.

В соответствии со ст. 1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

В жизни нередко бывает, когда нет наследников первой и второй очереди. В таких случаях к наследованию по закону призываются наследники третьей очереди. Ими , согласно ст. 1144 ГК РФ, являются полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону, согласно ст. 1145 ГК РФ, получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Таким образом, ст. 1145 ГК РФ указывает на несколько очередей наследования. В соответствии с ч.2 данной статьи, призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

В число наследников седьмой очереди включены пасынки и падчерицы, отчим, мачеха наследодателя, если нет наследников предшествующих очередей.

До вступления в силу части третьей ГК РФ пасынки и падчерицы не являлись наследниками по закону после отчима мачехи и наоборот. Ранее указанные лица могли быть наследниками по закону, согласно ч.3 ст.532 ГК РСФСР 1964 г., только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства и получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования, не менее года до дня открытия наследства.

В состав наследников восьмой очереди включены нетрудоспособные иждивенцы, которые, именно как наследники восьмой очереди призываются к наследованию при наличии следующих условий:

а) отсутствие других наследников по закону

б) они не входят ни в одну их семи очередей наследования

в) являются нетрудоспособными на день открытия наследства

г) не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

По действующему законодательству, нетрудоспособными считаются граждане, которые утратили способность к труду в силу возраста или состояния здоровья. К нетрудоспособным, согласно ст.9 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 20.12.2001 г. №173-ФЗ, относятся инвалиды I,II,III групп, несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет (23 лет, если ребенок обучается по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов), лица достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет).

Наследование нетрудоспособными иждивенцами имеет свою специфику (ст. 1148 ГК РФ). Они могут наследовать не только как наследники восьмой очереди. Граждане, входящие в одну из семи рассмотренных очередей наследования, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не мене года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того , проживали оно совместно с наследодателем или нет. Если же такой нетрудоспособный иждивенец не входит ни в одну из семи наследственных очередей (т.е. фактически не имеет родственной связи с наследодателем), то он наследует вместе и наравне с наследниками той очереди , которая призывается к наследованию, только при условии, что он менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал совместно с ним.

В ГК РФ, как и в ранее действовавшем законодательстве, установлен принцип равенства долей наследников по закону. Доля представляет собой часть наследственного имущества, которая приходится на одного наследника. В ч.2 ст. 1141 ГК РФ указывается, что наследники одной очереди наследуют в равных долях. Таким образом, между наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, сколько бы этих наследников не было, наследство делится поровну.

3.2. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.

К категории наследников по закону относятся и наследники, призываемые к наследованию по праву представления. Порядок призвания их к наследованию отличается спецификой. В силу ст. 1146 ГК РФ, они могут наследовать только тогда, когда наследник по закону, который был призван к наследованию, умирает раньше или одновременно с наследодателем, и эти наследники наследуют только ту долю, которая причиталась бы умершему наследнику, если он был бы жив.

По праву представления могут наследовать:

- когда призываются наследники первой очереди, то по праву представления могут наследовать внуки наследодателя и их потомки.

- если к наследованию призываются наследники второй очереди – дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя (племянника и племянницы наследодателя).

- когда призываются наследники третьей очереди – двоюродные сестры и братья наследодателя.

Наследники, которые могут наследовать по праву представления, указаны в соответствующих статьях ГК РФ, определяющих очередность наследования.

В ст. 1146 ГК РФ определены категории граждан, которые не могут наследовать по праву представления:

1. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 ГК РФ.

От наследования по праву представления необходимо отличать наследственную трансмиссию. В соответствии со ст. 1156 если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Таким образом, при наследственной трансмиссии (наследовании права наследования) после открытия наследства наследник, призванный к наследованию, умирает, не успев его принять. К наследованию доли такого наследника в наследстве призываются его наследники. В отличие от наследственной трансмиссии, при наследовании по праву представления наследник умирает раньше или одновременно с наследодателем, т.е. до открытия наследства, а после открытия наследства к наследованию призываются наследники по праву представления.

Кроме того, согласно ст. 1154 ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Для наследования по трансмиссии установлено, в силу ч.2 ст.1156 ГК РФ, что если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет мене трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. Те есть наследственная трансмиссия может возникнуть в течение шести месяцев, когда наследник должен был сам принять наследство. Наследственная трансмиссия имеет место, если наследник умирает, не успев принять наследство. Новому наследнику дается возможность продлить срок для принятия наследства на основании наследственной трансмиссии. Само право на продление срока возникает только, если первоначальный наследник умер менее чем за три месяца до истечения срока принятия наследства. В этом еще одно отличие наследственной трансмиссии от наследования по праву представления.

Однако, в силу ст. 1156 ГК РФ, право умершего наследника на принятие обязательной доли в порядке наследственной трансмиссии не переходит и прекращается с его смертью.

3.3. Выморочное имущество.

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность государства. Имущество, согласно ч.1 ст. 1151 ГК РФ, признается выморочным в случаях, когда:

- отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;

- никто из наследников не имеет право наследовать;

- все наследники отстранены от наследования как недостойные;

- никто из наследников не принял наследства;

- все наследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Порядок оформления выморочного имущества в настоящий момент регулируется Инструкцией Министерства финансов СССР от 19.12.84 г. №185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования государству, и кладов», которая применяется в части, не противоречащей ГК РФ и другому действующему законодательству.

В соответствии с п.5 указанной Инструкции, документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом соответствующему налоговому органу не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Основание для перехода имущества по праву наследования к государству может быть и соответствующее судебное решение, вынесенное по иску прокурора или налогового органа. В случае, если наследственное имущество неправомерно передано в собственность лиц, не имеющих право его наследовать, а наследников этого имущества нет, то налоговый орган обязан предъявить в суде иск о передаче указанного имущества государству по праву наследования. При переходе к государству выморочного имущества нотариальный орган направляет соответствующему налоговому органу, получившему свидетельство о праве государства на наследство, опись этого имущества, подписанную нотариусом, понятыми и заинтересованными лицами, если последние принимали участие в описи.

Необходимо отметить, что государство при переходе к нему имущества как выморочного не может отказаться от наследства и в пределах перешедшего имущества должно погасить долги наследодателя его кредиторам. Однако само увеличение количества наследственных очередей преследует своей целью сохранение имущества в семье собственника или у близких ему людей, поэтому следует ожидать уменьшения количества случаев признания имущества выморочным.

4. Приобретение наследства.

4.1. Способы и срок принятия наследства.

После открытия наследства у наследников возникает право на его приобретение. В соответствии со ст. 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник его принять. Волеизъявление наследника на принятие наследства распространяется на все наследственное имущество, каким бы оно ни было и где бы оно не находилось. При этом принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследственного имущества.

Призвание к наследованию может осуществляться одновременно по нескольким основаниям, например, по закону, по завещанию, в порядке наследственной трансмиссии. Закон предоставляет наследнику право принять причитающееся ему наследство по одному из оснований, по нескольким или по всем основаниям. Акт принятия наследства связан непосредственно с личным волеизъявлением наследника, поэтому принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятие наследства остальными наследниками.

Принятие наследства носит безусловный и безоговорочный характер. ГК РФ не допускает принятие наследства под условием или с оговорками. Кроме того, принятие наследства имеет обратную силу. Согласно п.4 ст. 1152 ГК РФ, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Закон предусматривает два способа принятия наследства. Согласно ч.1 ст. 1153 ГК РФ, путем подачи заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. Такое заявление может быть подано как лично наследником, так и передано другим лицом или отправлено по почте. Если заявление пересылается по почте, то подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Закон предусматривает возможность принятия наследства через представителя. Полномочия представителя должны быть подтверждены нотариальной доверенностью , в которой специально оговаривается право на принятие наследства от имени наследника.

Принятие наследства является односторонней сделкой, поэтому подать заявление о принятии наследства может только полностью дееспособное лицо. Сделки от имени граждан, которые в судебном порядке признаны недееспособными, совершаются их опекунами. Ограниченно дееспособные граждане подают заявление сами , но с согласия попечителя.

Другой способ принятия наследства, согласно ч.2 ст. 1153 ГК РФ, является совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства . Законом предусмотрена презумпция принятия наследства: пока не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. ГК РФ предусматривает в качестве таких действий:

-вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

-принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

-произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

-оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Перечень не является исчерпывающим.

Как и ГК РСФСР 1964 г., ГК РФ в ст. 1154 устанавливает шестимесячный срок на принятие наследства. Течение этого срока начинается со дня открытия наследства, а в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Ограничение принятия наследства определенным сроком необходимо для скорейшего устранения правовой неопределенности наследства, возникшей в связи со смертью наследодателя и в связи с тем, что никто не заступил на его место в переходящих по наследству правах и обязанностях.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания общего шестимесячного срока.

Срок принятия наследства не является пресекательным. Суд, согласно ст. 1155 ГК РФ, по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник: а) не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, б) наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Закон предусматривает и внесудебный порядок принятия наследства наследником, пропустившим срок. Согласно ст. 1155 ГК РФ, наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Письменное согласие оформляется нотариально. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в установленном законом порядке соответствующими должностными лиами. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

В случае восстановления судом срока на принятие наследства и признание наследника принявшим наследство, последний имеет право на получение причитающегося ему наследства с учетом норм ГК РФ для обязательств, возникших вследствие неосновательного обогащения.

Поэтому:

- наследственное имущество нового наследника, которое находится у других наследников (т.е. является для них неосновательным обогащение), должно быть возвращено ему в натуре (в том же состоянии с учетом нормального износа или естественного старения);

- наследники несут ответственность перед новым наследником за всякую недостачу, ухудшение или порчу этого имущества, наступившего после того, как они узнали или должны были узнать о неосновательном обогащении. При этом ответственность наступает за недостачу или ухудшение, произошедшие как в результате их собственных действий, так и по вине третьих лиц или непреодолимой силы. До того момента, как наследники узнали о своем неосновательном обогащении, они несут ответственность только за умысел или грубую неосторожность;

- если наследственное имущество, составляющее долю нового наследника, невозможно возвратить в натуре, то наследники обязаны возместить ему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества;

- наследники, которые неосновательно временно пользовались наследственным имуществом нового наследника без намерения его приобрести, должны возместить то, что сберегли вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время , когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило;

- наследники обязаны возвратить или возместить новому наследнику все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь из причитающегося ему наследственного имущества с того времени, когда узнали или должны были узнать о неосновательности обогащения;

- если часть наследства, причитающаяся новому наследнику, составляет не все имущество, а денежная сумма, то он имеет право на получение процентов за пользование чужими денежными средствами, которые начисляются с того момента, как другие наследники узнали или должны были узнать о неосновательности получения ими денежных средств.

В свою очередь наследники, принявшие наследство, вправе требовать от нового наследника возмещения понесенных ими необходимых затрат на содержание и сохранение его части наследственного имущества с того времени, с которого они обязаны возвратить доходы с зачетом полученных ими выгод. Не подлежат возмещению затраты, которые хотя и реально осуществлены, но вели, например, к ухудшению внешнего вида или потребительских качеств имущества. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, если наследники умышленно удерживали у себя имущество, подлежащее возврату.

Свидетельство о праве на наследство является документом, подтверждающим наличие у лица наследственных прав. Однако при условии фактического принятия наследства отсутствие данного документа не умаляет прав наследника. Получение свидетельства является правом, а не обязанностью наследника. Как правило, оно необходимо, если в составе наследственного имуществ есть недвижимые вещи, переход права собственности на которые требует государственной регистрации, а также банковские вклады, долги третьих лиц наследодателю и др. В таких ситуациях без свидетельства о праве на наследство наследник не сможет впоследствии осуществить свои права в отношении указанного имущества.

Согласно ст. 1162 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.

Наследование – универсальное правопреемство, принятие какой-либо части наследственного имущества означает принятие всего наследства в целом. Поэтому, в случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство без обращения в суд.

В силу ст. 1163 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. Личная явка наследника за свидетельством не обязательна, его могут по просьбе наследника переслать по почте или передать представителю, полномочия которого удостоверены соответствующей доверенностью.

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается: а) по решению суда, б) при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

В силу ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство путем истребования соответствующих доказательств проверяет:

- факт смерти наследодателя;

- время и место открытия наследства;

- наличие завещания;

- наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (при наследовании по закону);

- состав и место нахождения наследственного имущества.

Отказ нотариуса о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть обжалован в суд. Заявление об отказе в совершении нотариального действия подается заинтересованным лицом в суд по месту нахождения нотариуса в течение 10 дней с момента, когда заявитель узнал об отказе, и рассматривается судом в порядке особого производства.

4.2. Отказ от наследства.

Приращение наследственных долей.

Отказ от наследства «… есть изъявление наследником воли остаться чуждымнаследству».[5]

С точки рения процедуры его совершения, отказ от наследства имеет много общего с принятием наследства, так как отказ также является односторонней сделкой, совершение которой полностью находится во власти наследника.

Отказ от наследства, согласно ст. 1159 ГК РФ, совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть заверена. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется. Отказ от наследства, в отличие от его принятия, не может быть совершен фактическими действиями.

Отказ следует отличать от непринятия наследства. Непринятие наследства имеет место в случаях, когда наследник не совершает никаких действий, направленных на получение наследства (не подает заявление, не вступает во владение наследственным имуществом и т.д.). Следовательно, это не влечет для него никаких правовых последствий. В отличие от непринятия, при отказе наследник передает свое право на принятие наследства другим лицам.

Закон допускает возможность отказа от наследства как с установлением лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, так и без такового. Согласно ст. 1158 ГК РФ, круг лиц , в пользу которых можно совершить отказ, ограничивается наследниками по завещанию или по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

от обязательной доли в наследстве (у обязательной доли строгое целевое назначение – обеспечение несовершеннолетних или нетрудоспособных наследников);

если наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства носит безоговорочный характер. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Наследник, в силу ст. 1157 ГК РФ, вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Доля наследника, который а) отказался от наследства без указания, в чью пользу такой отказ совершен; б) не имеет права наследовать, в случаях предусмотренных ГК РФ; в) отстранен от наследования по установленным ГК РФ основаниям; переходит к другим наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Аналогично происходит и при признании завещания недействительным. В перечисленных случаях говорят о приращении наследственных долей, т.е. увеличение долей оставшихся наследников за счет доли отпавшего наследника.

При наследовании по завещанию, если завещано все имущество определенным наследникам, доля отпавшего наследника переходит к другим наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям. Однако, закон предоставляет наследодателю право изменить данное требование и указать в завещании иное распределение этой части наследства. Например, предусмотреть переход доли отпавшего наследника к наследникам по закону или к одному из наследников по завещанию и т.д. Если к отпавшему наследнику был подназначен другой наследник, то данные правила не применяются и доля отпавшего наследника переходит к подназначенному к нему наследнику.

4.3. Раздел наследственного имущества.

В соответствии со ст. 1164 ГК РФ, при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Соглашение подлежит государственной регистрации.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о разделе наследства. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.

Основным нормативным документом, регулирующим отношения в данной области, является ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который вступил в силу с 31.01.1998 г. Следует учитывать , что основанием для включения имущества в наследственную массу являются правоустанавливающие документы, выданные в соответствии с этим законом.

ГК РФ предусматривает охрану интересов отдельных категорий наследников при разделе наследственного имущества. В силу ст. 1167 ГК РФ, при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с обязательным участием родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей указанных граждан и с обязательным уведомлением органа опеки и попечительства.

Согласно ст. 1168 ГК РФ, наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.

Специальное правило установлено в ч.3 ст. 1168 ГК РФ для случаев, если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет право на преимущественное получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода. ГК не раскрывает понятия предметов обычной домашней обстановки и обихода. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.04.1991 г. говорится, что вопрос о том, какое имущество следует включать в состав данный предметов должен разрешаться судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев.

В силу ст. 1170 ГК РФ, несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.

Если наследники, принявшие наследство, не достигли соглашения о его разделе, то такой раздел производится в судебном порядке, в соответствии с требованиями ст. 252 ГК РФ о разделе имущества, находящегося в общей долевой собственности и выделе доли из него.

4.4. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

В состав наследства входят и долги наследодателя, имеющиеся на день открытия наследства. Поэтому с принятием наследства у наследников возникает обязанность по возмещению долгов наследодателя. Помимо обязательств наследодателя, возникающих из договорных и внедоговорных требований, в состав долгов входят расходы, произведенные в связи с болезнью и со смертью наследодателя. Ответственность наследников по долгам наступает вне зависимости от основания наследования и доли наследника в наследственном имуществе. Однако, согласно ст. 1175 ГК РФ, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. В силу ст. 322 и 323 ГК РФ, солидарная ответственность возникает в случае, когда на стороне должника выступают несколько лиц. В результате принятия наследства этими лицами становятся наследники. Кредитор вправе предъявить требование к любому из наследников или ко всем наследникам вместе. В случае, если один из наследников погасит долги наследодателя, то у него согласно ст. 325 ГК РФ, возникнет право на регрессивное требование к остальным наследникам.

Особое правило об ответственности установлено ч.2 ст. 1175 ГК РФ для наследника, принявшего наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Требования кредиторов распространяются и на обязательства, обеспеченные залогом, поскольку из ст. 352 ГК РФ вытекает, что право залога не прекращается со смертью залогодателя. В соответствии с п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.1991 г., по долгам наследодателя, обеспеченным залогом, отвечают наследники, к которым перешло имущество, являющееся залогом пропорционально доле перешедшего к ним наследственного имущества.

Закон предусматривает определенный срок, в течение которого кредиторы вправе предъявить свои требования. Согласно ст. 1175 ГК РФ, кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

В соответствии со ст. 1174 ГК РФ, необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. Требования о возмещении расходов, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства - к исполнителю .завещания или к наследственному имуществу. Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в первую очередь возмещаются расходы вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую - расходы на охрану наследства и управление им и в третью - расходы, связанные с исполнением завещания.

Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.

Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон. Размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств.

Заключение

Мы стремимся к цивилизованным правовым отношениям, которые не могут сочетаться с законодательными запретами или ограничениями по распоряжению частной собственностью ее владельцем. Каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему по закону как при жизни, так и после смерти: завещать все свое имущество или его часть родственникам или другим лицам, а также государству. В этом состоит один из основных принципов наследственного права – свобода завещания, которая может быть ограничена только правилами, касающимися обязательной доли в наследстве.

Новый Гражданский кодекс РФ первоочередным при определении наследников устанавливает наследование по завещанию, а не по закону, как это было в ГК РСФСР, а также расширил круг наследников по закону.

Такой подход направлен на то, чтобы преодолеть устоявшуюся в нашем обществе тенденцию, когда составление завещания являлось скорее исключением, чем правилом. Стать наследником смогут не только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки, бабушки с обеих сторон дяди, тети и т.д. но и пасынки, падчерицы, при отсутствии других наследников – иждивенцы, проживающие вместе с человеком, оставившим наследство.

Регулирование отношений между родственниками наследователя и уменьшение проблем между ними, возникновение споров, конфликтов, связанных с наследованием посвящена большая часть норм третьей части ГК РФ, которая помогает найти правильное решение и урегулировать конфликтные отношения наследников, решить проблемы.

Наследственное право играет немаловажную роль в жизни общества, так как обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Список литературы:

1.Гражданское право. Том 3.// Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 2001

2.Ярошенко К. Наследование по завещанию// Закон. 2001 №4

3.А.В.Никифоров. Наследство. М.,2004

4.А.Б. Борисов Комментарии к Гражданскому Кодексу РФ. М., 2002

5 Синарский В.И. Русское гражданское право. М., 2002

6.Никольский В. Об основных моментах наследования. М,1871

Нормативно – правовые акты:

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.3.// Собрание законодательства РФ . 2001 № 49
  2. Гражданский кодекс РСФСР// Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964 №24
  3. Федеральный закон «О введении в действие части третьей ГК РФ» №147-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2001 № 49
  4. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ» №173-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2001 №52
  5. Инструкция Министерства юстиции СССР «О порядке удостоверения завещаний главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами больниц, других стационарных лечебно-профилактических учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов»// Российская газета. 2000 №11
  6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №2 «О некоторых вопросах , возникающих у судов по делам о наследовании»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1991 №7
  7. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о наследовании»// Российская газета. 2001 №2
  1. Синарский В.И. Русское гражданское право. М., 2002 с.546

  2. Никольский В. Об основных моментах наследования. М. 1871 с.7

  3. Ярошенко К. Наследование по завещанию// М., 2001, с.2

  4. А.В. Никифоров. М.,2004, с.35

  5. А.В. Никифоров. Наследство М.,2004, С.48