Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ (Принятие наследства и отказ от него)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Тема моей курсовой работы сейчас более актуальна, чем когда-либо, нас заинтересовала прежде всего потому, что, как основным источником здесь является введенная в действие часть третья Гражданского кодекса РФ (1 марта 2002), что дает нам относительно свободное от чужих мнений поле действий. А также эта тема уникальна тем, что она предоставляет возможность пойти по пути нового законодательства в сравнении со старыми стандартами.

Наследование - необходимый и важный институт гражданского права, поэтому гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, предусмотренные пунктом 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации.

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что день и час, когда человек умирает, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «все кругом государственное, а значит мое» теряется в нынешней ситуации. Появлением частной собственности значительного числа граждан сформировало новое отношение к передаче своего имущества в случае ухода из жизни. И об этом надо думать заранее.

Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств.

Наверное, каждый человек в своей жизни сталкивается с наследованием, например, умирает дальний родственник и оставляет в наследство квартиру. Сразу возникает вопрос: кому достанется имущество, в какой пропорции, что такое наследство, как принять наследство. Есть вопросы, связанные с завещаниями: что такое завещание, как составить, оформить, как изменить, а будут ли наследоваться долги завещателя?

Согласно действующему законодательству, наследование имеет две основные формы: наследование по завещанию и наследование по закону, точнее, ведь закон регулирует обе формы наследования.

Расширение круга наследников по закону (восемь вместо двух), с одной стороны, ограничивает вероятность того, что имущество в конце концов унаследует государство. С другой стороны, расширение круга наследников влечет за собой увеличение числа претендентов на наследство. Вывод напрашивается один: вам понадобится.

Целью курсовой работы является изучение основных понятий наследственного права, при детальном рассмотрении вопроса об основаниях наследования, принятия наследства и отказа от него.

Задачи:

  • Раскрыть понятие, виды, формы завещания и правила его составления;
  • Рассмотреть принятие наследства и отказ от него;
  • Изучить наследование по закону;
  • Изучить наследование по завещанию.

Объект исследования:

Предмет исследования — наследственное право.

Методологической основой работы является современная нормативно-правовая база деятельности предприятия РФ и ключевые аспекты законодательства, определяющие особенности правового регулирования наследования.

Методы исследования: обоснованность утверждений и выводов, содержащихся в исследовании, достигается за счет комплексного применения общенаучных и специальных методов научного познания: сравнительно-правового, конкретно-социологического, формально-логического, исторического, статистического, изучения специальной отечественной и зарубежной литературы по проблемам правового регулирования наследования.

Основным методом исследования является контент- анализ, который анализирует нормативные документы, регламентирующие вопросы наследования, заключения об их соответствии действующему законодательству, выводы о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы.

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности использовать сформулированные в работе выводы и предложения для дальнейшего исследования по делам наследования в Российской Федерации. По результатам исследования могут быть использованы при подготовке лекций, проведении практических занятий.

Разработанность в науке:

Источниковую базу исследования составили теоретические работы (монографии, научные статьи, обзоры), газетные и журнальные статьи, статистические и аналитические материалы и документы: Г. Гроций, К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль, Г. Лейбниц, Г. Гегель и многих других ученых и практиков.

Мы использовали литературу перечисленных выше авторов, как он надежен и отвечает следующим требованиям:

  • информация имеет относительную действительность;
  • все теории имеют доказательную базу;
  • жизненная практика подтверждает теоретические выводы;
  • авторы теории.

Информацию из учебников мы использовали в теоретической части курсовой работы.

Практическая значимость работы определяется тем, что содержащиеся положения и выводы могут быть использованы для

дальнейших теоретических исследований по данной проблеме и о некоторых вопросах гражданско-правового характера.

Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, включающего 30 наименований, приложения. Общий объем 40 страниц компьютерного текста.

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

1.1 Основные понятия наследственного права

По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т. д., хотелось бы несколько из них отметить.

Г. Гроций приходит к выводу, что закон о наследовании должны соответствовать законам природы, т. е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что закон о наследовании устанавливаются обществом в соответствии с политическими и гражданскими законами своей страны. Утилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в законе видел произвольное человеческое установление.[1] Между тем все юридические законы о наследовании, согласно учению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкий философ -идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные принципы, вытекающие из интересов семьи. Имущество считается совместной собственностью всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.

На вопрос о том, что должно быть Наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было разногласий. Они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования. Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий в обществе.

Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств.

Наследование - переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.

Согласно закону, наследование осуществляется по закону и по завещанию. Соответственно, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Таким образом, можно выделить два вида наследования: по закону и по завещанию.

Частными субъектами этих отношений являются: наследник и наследодатель.[2]

Наследователь -это лицо, после смерти, которой наследство по закону. Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено дееспособными, а также иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации. Наследниками являются лица, указанные в завещании или наследники по закону. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности и гражданства. Наследниками могут быть:

  • при наследовании по закону - граждане, которые живы на момент

смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти;

  • при наследовании по завещанию граждане, находящиеся в живых в

момент смерти наследодателя, а также зачатые при жизни и родившиеся после его смерти.

К наследованию по завещанию могут также призываться указанные в нем юридические лица, существующие на момент открытия наследства.

Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые свои незаконные действия, направленные против наследодателя или его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали их призвания к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

Наследниками являются лица, указанные в законе (ст. 530 Гражданского кодекса 1964 года.) или в завещании, наследники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности и гражданства.

Наследство (наследственное имущество) представляет собой имущество и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, и все как один переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.

«Наследство» не просто один из многочисленных юридических терминов, это конкретное правовое понятие. Важно четко определить, что понимают юристы под этим словом. Наследование представляет собой сочетание имущественные права и обязанности наследодателя переходят к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке. Стоит отметить, что речь идет о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.[3]

Общее правило наследования проста – в порядке наследования переходит все имущественные права и обязанности наследодателя, за редким исключением.

В недвижимость (так называемый имуществом умершего, переходящее по наследству) не входит те права и обязанности, которые хоть и являются имущественными, но носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования жилой площадью, право на членство в кооперативной организации и др. Однако хотя членство в кооперативной организации и не может передаваться по наследству, но наследство умершего паенакопления. Также в состав наследственного имущества не входит и право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя.

Рассмотрим несколько особенностей наследства.

Согласно законодательству, после смерти инвалида, которые получили автомобиль с ручным управлением бесплатно, такой автомобиль остается в собственности его семьи. Такой же порядок предусмотрен и для случаев, когда автомобиль был приобретен инвалидом Отечественной войны по льготной цене. Порядок оформления автомобилей, полученных бесплатно на инвалидов, членов их семей установлен в Российской Федерации специальной инструкцией, утвержденной постановлением Совета Министров РСФСР, и Постановление Правительства РФ № 1056 установлено, что вместо автомобиля «Запорожец», учитывая прекращение производства этой марки автомобилей, должна предоставлять инвалидам с автомобилями «Ока» и «Таврия». Автомобиль был зарегистрирован в ГАИ на одного из членов семьи, не становится его личной собственностью, а является общей собственностью всех членов семьи. В связи с этим, любой из собственников может претендовать на свою долю или возврат своей доли. Мы видим, что порядок передачи автомобиля после смерти инвалида не является наследованием, а сам автомобиль не входит в состав наследственного имущества. Во-первых, инвалид не может завещать он получил машину бесплатно, или кого-то. Во-вторых, мы рассматриваем порядок передачи автомобиля после смерти инвалида отличается от наследования тем, что нормативные акты предусматривают переход автомобиля в натуре не к наследникам, но к членам семьи инвалида. И это не одно и то же. Члены семьи в некоторых случаях не являются наследниками по закону (например, племянник, жена сына и т. д.). Под членами семьи следует понимать тех лиц, которые проживали совместно с умершим и вели общее хозяйство.

В договоре смешанного страхования жизни, как правило, указать, кому должна быть выплачена страховая выплата в случае смерти застрахованного лица до окончания действия договора. Пунктом 2 статьи 19 Закона РФ «О страховании» гласит: «в случае смерти страхователя, заключившего договор личного страхования в пользу третьего лица, права и обязанности, определяемые этим договором, переходят к третьему лицу с его согласия. Если Вы не можете выполнить данное лицо обязанностей по договору страхования его права и обязанности могут перейти к лицам, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанностей по защите прав и законных интересов застрахованных лиц».[4] Однако, во многих случаях страховая сумма может быть предметом наследственного правопреемства:

  • страховая сумма по договору смешанного страхования жизни

выплачивается наследникам страхователя, а не лицу, в пользу которого договор, если страхователь умер после окончания срока страхования, не получив причитающуюся ему страховую сумму;

  • в случае одновременной смерти застрахованного лица, назначенного

для получения страховой суммы, последняя выплачивается наследникам застрахованного;

  • если лицо, в пользу которого заключен договор страхования,

умышленно лишило страхователя жизни;

  • если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, умерло

ранее страхователя, а он не изменил свое распоряжение;

  • если порядок страховой суммы конкретному лицу в договоре

страхования отсутствует;

  • если в заказе указано, что страховая сумма выплачивается наследника;
  • если лицо, в пользу которого заключается договор страхования,

отказался от получения страховой суммы.

Также, стоит отметить, что в состав наследства не входит некоторые виды денежных выплат:

  1. пособие на рождение ребенка, не полученное в связи со смертью

родителей, имеющих право на эту льготу;

  1. пособие по временной нетрудоспособности, оставшееся

недополученным ко дню смерти работника. Оно выплачивается совместно проживающих с ним членов семьи, а также лиц, которые вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего (п. 50 основных условий обеспечения пособия по государственному социальному страхованию, утвержденных постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23.02.84.).

2.2 Принятие наследства и отказ от него

Порядок принятия наследства

В статье 1152 ГК РФ содержатся основные положения о приобретении наследства.

Приобретение наследства- это переход имуществом наследодателя к наследнику.

Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на дату открытия наследства.[5]

Необходимое условие для приобретения наследства является принятие наследником своим. Исключение составляет преобразование выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Принятие наследства- это односторонняя сделка, содержанием которой является волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства.

Принятие наследником по закону или завещанию любого объекта, который является частью наследственной массы, признается принятием всей благодаря данному наследнику наследственной массы. Право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретного наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику.

Статья 1152 установлен императивный запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Заявление о принятии наследства или свидетельство о праве на наследство (пункт 1 статьи 1153 ГК РФ) должно быть абсолютным и безоговорочным. Наличие в заявлении условий или оговорок влечет его недействительность (ничтожность), поэтому это утверждение не влечет приобретения наследства, а выданное на основании этого заявления свидетельство о нраве на наследство является недействительным.

Принятие наследства одним из наследников влечет за собой правовые последствия только для наследника, поэтому совершение им этого действия не означает принятия наследства другими наследниками и не адрес любое из них требует отдельного принятия наследства, если наследник соответствующее намерение приобрести наследство).

Способы принятия наследства

Наиболее распространенным и надежным с точки зрения удостоверения прав наследника от наследства является подача наследником нотариусу или другому уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство на официальное заявление о принятии наследства или свидетельство о праве на наследство. Такое заявление подается нотариусу или другое официальное по месту открытия наследства.

Заявление, упомянутое в пункте 1 ст. 1153, может быть подано наследником нотариусу или другому уполномоченному должностному лицу лично или передано другим лицом или переслано по почте. В двух последних случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом сертифицированы.

Второй способ наследования является в действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Перечень таких действий приведен в п. 2 ст. 1153, является открытым и может быть дополнен любыми другими фактических юридических действий, которые могли бы создать презумпцию наличия намерения наследника принять наследство путем совершения таких действий. Это означает, что если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических соображений, но для того, чтобы выразить свою волю принять наследство. Однако эта презумпция может быть опровергнута, бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо.

Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Для восстановления судом пропущенного срока для принятия наследства в указанной статье предусмотрены два условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и обращение в суд в течение шести месяцев после его исчезновения причины пропуска этого срока.[6]

Уважительность причин пропуска срока оценивается судом. Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в случае, если он не должен был знать о наступлении этого факта, что, в свою очередь определяется на основе анализа закона, с учетом характера связи между наследником и умершим.

Одновременно с признанием наследника, который принял наследство, суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о наследовании недействительным. Решение суда является основанием для выдачи нотариусом новых свидетельств о принятии наследства.

Вопрос о принятии наследства, как правило, рассматривается в соответствии с законом, действовавшим на момент открытия наследства. Пример из судебной практики (см. приложение 1).

В соответствии с вышеизложенным требование для иностранного гражданина, проживающего за пределами СССР (в настоящее время — за пределами Российской Федерации), были рассмотрены принял наследство, если он в течение шестимесячного срока подал заявление в посольство или консульство СССР (теперь России) за рубежом или обратились к юристам Инюрколлегии с просьбой об оказании правовой помощи.

Рассмотрим следующий пример (см. приложение 2).

Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Закон устанавливает единый порядок для всех наследование. Исходя из этого, Верховный суд пришел к выводу, что оспариваемый нормативный акт, указывая, что иностранный гражданин считается принявшим наследство, если он в течение шести месяцев обратились к юристам Инюрколлегии с просьбой об оказании правовой помощи не соответствует требованиям действующего законодательства. Судом подчеркнуто, что специализированная коллегия адвокатов «Инюрколлегия» является добровольным объединением лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, имеющих своей задачей оказание юридической помощи по делам с иностранным элементом, и действующее законодательство (положение «Об адвокатуре РСФСР», утвержденное законом РСФСР от 20 ноября 1980 года и основами законодательства РФ о нотариате) дал юристов полномочия нотариальных органов.

В связи с изложенным Верховный суд признал недействительной фразу «или обратиться к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи» в абз. 3, п. 5.1 вышеупомянутой инструкции.

Отказ от наследства

Как принятие наследства и отказ от него является односторонней сделкой. Такая сделка может быть совершена наследником как с указанием лиц, в пользу которых он отказался от наследства, так и без такого указания (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Правило об отказе от наследства не распространяется на наследование выморочного имущества.

Наследник может отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (п. 2 ст. 1157).

Допускается и отказ был по наследству. Для такого отказа допускается возможность восстановления судом пропущенного по уважительным причинам срока для отказа от принятия наследства, но только в случае, если наследство было принято путем действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153). Если же наследство было принято путем подачи нотариусу или другому уполномоченному официальному лицу заявление о принятии наследства или свидетельство о праве на наследство (пункт 1 статьи. 1153), восстановление пропущенного срока для отказа от наследства не допускается.

В отличие от отказ от наследства от наследства является бесповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван.[7]

Круг лиц, в пользу которых может быть сделан отказ от наследства, ограничен. Они могут быть наследниками по завещанию (ст. 1121 ГК РФ) или по закону (ст. 1142-1148, 1156 ГК РФ). Недостойные наследники, не имеющие права наследовать или отстранен судом от наследования (статья 1117 Гражданского кодекса РФ), а также наследники, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лиц не входят.

Правило п. 1 ст. 1158 ГК РФ о недопустимости отказа в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным наследникам, для соблюдения воли наследодателя о пропорциях распределения наследственного имущества.

Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве объясняется тем, что правило ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле является установленным законом ограничением свободы завещателя (наследодателя) распорядиться своей собственностью по своему усмотрению и имеет целью защиту интересов указанного в этом правиле. Воля наследника, который отказывается от обязательной доли, не может служить достаточным основанием для ограничения свободы завещания.

Недопустимость вступления отказа от наследства в противоречие с волей завещателя объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу другого лица, если наследник отказывается подназначен наследник.[8]

Отказ от наследства должен быть полным, безусловной и безоговорочной. Нарушение статьи запретов влечет недействительность отказа от наследства в пользу другого лица. В этом случае, последствия отказа от наследства в доверительном управлении (ст. 1173 ГК РФ).

Спор между преемниками на том, какая собственность должна быть включена в структуру объектов обычной ситуации с домом и использования, позволен судом, принимающим во внимание конкретные факты случая, и также местную таможню. В то же время антикварные объекты и также быть художественной, исторической или другой стоимости нельзя рассмотреть как объекты обычной ситуации с домом и использования независимо от их цели. Для разъяснения вопроса художественной, исторической или другой ценности предмета, относительно которого был спор, который суд может назначить экспертизой. Свидетельство справа для Выпуска наследования свидетельства справа для наследования - нотариальное действие. Свидетельство справа для наследования предоставляют вместо открытия наследования. Основание для выпуска свидетельства справа для наследования - заявление преемника, представленного нотариусу или уполномоченному чиновнику. При наследовании свободной собственности (Статья 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации) свидетельство на праве на последовательность такой собственности Российской Федерацией дано нотариусом согласно заявлению соответствующего правительственного органа. В случае, когда преемник принял наследование, фактические действия и я представили нотариусу документы, которые, несомненно, подтверждают этот факт, однако ему этому отказали в выпуске свидетельства справа для наследования, его жалобу отказу в комиссии по нотариальному действию рассматривают правила рассмотрения жалоб нотариальным действиям и на отказе в их комиссии. Если у преемника, который принял наследование фактические действия, нет документов, которые, несомненно, подтверждают этот факт документы и нет никакой возможности получить их другим способом, заявление на учреждение факта принятия наследования рассмотрено по правилам слушания случаев об учреждении фактов, имеющих юридическую стоимость. Когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор по поводу гражданского права, это должен рассмотреть суд как требование, но не специальное производство. Общим правилом свидетельство справа для наследования предоставляют преемникам после шести месяцев с даты открытия наследования в любое время. Исключение делает, в частности случай обеспеченный в пункте 2 из Искусства 1163 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой свидетельство справа для наследования можно предоставить перед истечением шестимесячного срока с момента его открытия в присутствии надежных данных об отсутствии других преемников, имеющих право для наследования. Надежность таких данных оценена нотариусом. Меры для защиты наследования и управления приняты им для защиты прав преемников, наследников и других заинтересованных лиц (например, кредиторы завещателя). Эти меры приняты завещательным исполнителем или нотариусом вместо открытия наследования, и в случаях, обеспеченных законом — чиновники местных органов власти и чиновники консульских учреждений Российской Федерации. Основанием для принятия завещательным исполнителем мер для защиты наследования и управлению им может быть и собственная инициатива завещательного исполнителя и требование одного или нескольких преемников. Право на запрос данных по собственности завещателя принадлежит для идентификации структуры наследования только нотариусу. Завещательный исполнитель не имеет никакого права запросить такие данные, однако он может начать отправку запроса нотариуса и получить из последней информации, которая содержится в ответе.[9] Эта информация представляет нотариальную тайну и может быть сказана нотариусом только завещательному исполнителю и преемникам. Нотариус имеет право потребовать ответа на запрос от юридических лиц, которые обязаны ответить на запрос в соответствующее время. Отказ или уклонение юридического лица ответа на запрос нотариуса - незаконная деятельность (бездействие) и производят право преемников и других людей, имеющих материальный интерес в защите наследования, чтобы потребовать компенсацию, вызванную таким действием (бездействие). Необходимо заметить, что Статья 15 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате предоставляет нотариусу праву требовать данных, необходимых комиссию по нотариальным действиям, не только от юридического, но также и от физических лиц. Поэтому это представлено, что для идентификации структуры наследования нотариус имеет право послать запросы также физическим лицам, не рискуя нести в то же время ответственность за нарушение нарушения неприкосновенности частной жизни, однако физические лица не обязаны предоставить информацию о таком запросе. Общим правилом крайний срок, в течение которого нотариус имеет право выполнить меры для защиты наследования и управления им, делает шесть месяцев, и только в случаях обеспеченными пунктами 2 и 3 из Статьи 1154 и пункта 2 из Статьи 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации, этот срок может быть продлен приблизительно девять месяцев. Что касается завещательного исполнителя, продолжается принятие мер для защиты наследования и управления им его, пока это не необходимо для выполнения желания полностью. Если потребность комиссии каких-либо судебных исков не связана с владением наследственной собственностью и есть потребность только в том, чтобы обеспечить безопасность такой собственности, это передано нотариусом или завещательным исполнителем к хранению людям, определенным в пункте 4 из Статьи 1172 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наследственная собственность требовательное управление поставлена в трастовом управлении (Статья 1173 Гражданского кодекса Российской Федерации).

ГЛАВА 2 ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Наследование по закону

Наследование по закону встречается в реальной жизни чаще, чем по завещанию. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина- чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Люди, как правило, отгоняют мысль о смерти. Но в любом случае, факт остается фактом, что наследование по закону мы встречаемся много чаще, чем по завещанию.[10]

Так, к наследованию от желаемой базы, либо завещание, либо по закону. Если нет наследников по завещанию, ни по закону, право наследования переходит к государству (ст. 527 ГК). Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием. Основание наследования (по закону или по завещанию) не может быть предметом соглашения.

Закон предусматривает основания для лишения отдельных лиц недостойных наследников права наследования. Согласно части 1 статьи 531 Гражданского кодекса Российской Федерации, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими незаконными действиями, направленные против наследодателя или его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали их призванию к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в суде (ч. 2 ст. 531 ГК РФ).[11]

Оснований для лишения права наследования, предусмотренного частью 2 статьи 531 Гражданского кодекса, распространяется только на случаи наследования по закону. Лишенных родительских прав, злостное уклонение от уплаты алиментов не являются препятствием к наследованию по завещанию, поскольку наследодатель имеет право завещать свое имущество любому лицу.

Также граждане, лишенные права на наследство в соответствии со статьей 531 Гражданского кодекса и призваны к наследованию обязательной доли наследства в качестве обязательной доли относится к наследованию по закону.

Важное юридическое значение имеет время открытия наследства. В зависимости от него выявляется состав переходящих по наследству прав и обязанностей, устанавливается круг наследников законного срока для принятия наследства и отказа от него, решается вопрос о передаче наследства в порядке, установленном статьей 548 Гражданского кодекса РСФСР, и др. в соответствии со статьей 528 ГК РСФСР, временем открытия наследства является день смерти наследодателя. Закон и судебная практика не придают значения часу и минуты смерти наследодателя. Время открытия наследства должно быть подтверждено регистратору свидетельства о смерти, извещение или иной документ о смерти, выданным органом Министерства обороны.

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то местонахождение имущества или его основной части.

С момента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

В соответствии со статьей 546 ГК РСФСР принятие наследства путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Закон предусматривает такой способ принятия наследства, как фактическое владение наследственным имуществом. Эти действия должны быть завершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.[12]

В соответствии с частью 4 статьи 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками (статьи 532, 536, 548 ГК РСФСР), могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Согласно статье 532 Гражданского кодекса 1964 года, в наследовании по закону наследниками в равных долях являются в первую очередь дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.[13]

При отсутствии наследников первой очереди или если они отказываются от наследства в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования, наследование по закону призваны наследники второй очереди. Например: братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка со стороны отца и матери.

Инвалидов, которые находились на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. Если есть другие наследники, указанные лица в равной степени наследуют с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства умерших родителей, который был бы наследником. Они в равных долях наследуют долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Необходимо обратить внимание на несколько моментов.

  1. Используя термин «дети» законодатель имеет в виду сыновей и

дочерей завещателя, которые родились в зарегистрированном браке. Что касается детей, родившихся в браке, или как говорят, «внебрачные дети», после матери, они наследуют всегда, и после отца только, когда отцовство подтверждено, чтобы быть законным: в любом ЗАГСа на основе совместного заявления родителей или суде по правилам Статьи 50 Семейного кодекса Российской Федерации.[14]

  1. Под ним «принят» дети удовольствий, принятие которых по закону

выпущено согласно статьям 124 и 125 правил Семейного кодекса Российской Федерации. Усыновленные дети теряют юридическую связь с биологическими родителями и, конечно, после него не наследуют. Важный объяснение, которое содержится в п. 3 Разрешения Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966.[15] « О юриспруденции на случаях наследования», где это сказано, что Пасынки и падчерицы не преемники отчима и мачехи, это равно, поскольку отчим и мачеха не преемники пасынка и падчерицы, за исключением случаев, когда их называют для наследования как искалеченные иждивенцы.

  1. Не только понятие «супруги». В первую очередь, это понятие

покрывает людей, которые были с завещателем в зарегистрированном браке во время открытия наследования. Прежний супруг не имеет никакого права для наследования, он теряет его с момента развода. Важно отметить, что брак считают законченным с момента регистрации этого факта в телах ЗАГСа, но не с даты решения суда о разводе.

  1. От людей, покрытых понятием «родители» мертвых, мать наследует

всегда, и отец - только в случаях, когда он был с матерью в зарегистрированном браке или когда отцовство установлено в заказе, обеспеченном законом (см. п. «2»).[16] Говоря о преемниках второго поворота, это должно быть отмечено следующий.

  1. Братья и сестры мертвых, чтобы призвать к наследованию, могут быть

сытыми (в них генерал отец и мать) и не сытыми (в них, одна мать и различные отцы не родные братья и сестры, или один отец и различные матери - единокровные братья и сестры). Важно отметить, что сводные братья и сестры (например, дети от первых браков людей, которые вошли между собой во второй брак) друг друга не наследуют.

  1. И дедушка от матери наследует во всех случаях, но «от отца» - только

когда юридические отношения отца и ребенка в законе (см. п. «1»).[17] Нужно отметить, что все преемники того поворота, который называют для наследования, наследуют в равных долях, т.е. собственности мертвых акций между ними одинаково. Поэтому, если есть преемник первой стадии и преемники второго поворота, то первое получает все и второе ничто. Но есть также исключения этого правила относительно наследования объектов обычной ситуации с домом и предметов домашнего обихода.

«К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. В присутствии других преемников они наследуют наравне с преемником того поворота, который называют для наследования».

Что означает «нетрудоспособные иждивенцы»?

О понятие «иждивенцы» в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года сказано, что они были иждивении следует считать лиц, которые, будучи инвалидом, находилась на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярные, эпизодические незначительные финансовой помощи не может служить основанием для признания лица иждивенцем.[18]

Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместного проживания лица, получающего содержание, и наследодателя. Вывод таков - зависимых может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получали от наследодателя средства к существованию.

Понятие «инвалид» разъяснено законодателем так, что должны включать в себя женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет, инвалидов I, II и III групп и лиц в возрасте до 16 лет и учащихся до 18 лет.[19] (Это не имеет значения, является ли или не лица, достигшие пенсионного возраста, или являются инвалидами, пенсия или нет). Имеет значение сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Необходимо обратить внимание на то, что достижение возраста, дающего право на пенсию на льготных основаниях (так называемых «военных», «добыча», и др.), право быть «отключен» - нет. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным

Так, гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии двух условий:

  1. иждивенец должен быть нетрудоспособным на день открытия

наследства;

  1. он получает содержание от наследодателя должно быть единственным

либо основным и постоянным источником средств существования и предоставляться не менее одного года до открытия наследства.

Доказательство факта иждивения могут быть следующие документы: справка местной администрации, жилищно-эксплуатационной организации, с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца, решение суда об установлении юридического факта нахождения иждивении. Зависимые инвалидности, связанная с возрастом, подтверждается паспортом, свидетельством о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет и помочь образовательным учреждениям); неспособности по состоянию здоровья выхода на пенсию устанавливается владельцем или справку ВТЭК.[20]

Гражданский кодекс также предусматривает случаи, когда имущество переходит к государству.

Имущество по праву наследования переходит к государству:

  1. Если имущество завещано государству;
  2. Если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
  3. Если все наследники лишены наследодателем права наследования;
  4. Если ни один из наследников не принял наследства.

Если один из наследников отказался от наследства в пользу государства, государство становится наследником причитающейся им доли наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону и завещал только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству.

2.2 Наследование по завещанию

Согласно части 1 статьи 534 Гражданского кодекса Российской Федерации,[21] каждый гражданин может завещать всю собственность или разделить его (без исключения объектов обычной ситуации с домом и бытовой техники) один или несколько граждан, и вход и не вход в круг преемников в соответствии с законом, и также юридических лиц или государства. Обратите внимание, которое вследствие той же самой статьи Гражданского кодекса завещатель имеет право лишить наследства в завещании один, несколько или даже все преемники в соответствии с законом. Действующее законодательство, которое регулирует в деталях наследования согласно желанию, но не содержит определение понятия, «завещание». В литературе гражданского права, общее определение завещания, поскольку односторонняя направленная сделка, в первую очередь, в распределении собственности среди людей назвала завещателя преемниками в заказе установленным завещателем.[22]

Завещание- сделка, сделанная одним человеком, только выражая желание этого человека и сделанный им лично. Таким образом желание - односторонняя сделка, которая была строго личной. Важно отметить, что желание, по словам П.С. Никитюка, в одной сделке, т.е. это может быть сделано только от имени одного человека. Если желание будет содержать, то будет или больше людей, оно может быть аннулировано. Согласно объяснению отдела нотариата Министерства юстиции Российской Федерации «государственный нотариус не имеет никакого права удостоверить, что каждый будет от имени нескольких человек». Нужно отметить, что возможно завещать только собственность. Однако это не означает, что свидетельство о желании нотариус имеет право потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя к этому или той вещи. Законность желания в этой части определена только на моменте открытия наследования. На основе установленного мы можем сказать, что Вы можете завещать только собственность, завещание должно быть составлено от имени одного человека, экспресс только его желание и не должно быть связано ни с какими «встречными условиями». Завещание производит юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что он казнен в форме, установленной законом. Было бы желательно отметить то, что в статье 534 Гражданского кодекса РСФСР предоставляет гражданину праву лишить один, несколько или даже все преемники в соответствии с законом права для наследования.[23] Но как? Есть два пути. Сначала определить в тексте желания: преемник такой теряет право для наследования. Во-вторых, это не исключено, что текст желания, просто сдержать определенного преемника. Нужно отметить, что у этих двух методов есть существенные различия. В первом случае гражданин теряет право на последовательность, может обратиться не только для собственности, определенной в завещании, но также и для любой другой наследственной собственности, оставшись независимым и, поэтому, распределен по правилам наследования в соответствии с законом. Во втором случае ситуация другой: в их собственности желания преемник, о котором «забывают», не может обратиться, но относительно собственности, в завещании не определен, наследник по закону. Однако, если какой-либо преемник в соответствии с законом завещателя был встречен в завещании, написан, «Я завещаю всю свою собственность, которая ко дню смерти будет принадлежать мне», тогда этот человек, очевидно, фактически входит в ситуацию преемника, который непосредственно лишен права для

наследования.[24]

Еще одно обязательное условие для свидетельства о завещаниях состоит в том, что завещатель был юридически компетентным человеком. Способность точно определена в законодательстве, судебной и нотариальной практике. Вследствие статьи 29 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, который «вследствие расстройства психики не может понять ценности действий или направить их, оно может, чтобы быть признанным выведенным из строя судом в заказе, установленном гражданским процедурным законодательством Российской Федерации. По нему установлено попечительство».[25] Люди признали, признанные недееспособными не может сделать сделки, включая составление завещание. Происхождение строго личного характера сделки – будет, желание от имени выведенного из строя, даже с согласием доверенного лица не может быть удостоверено. Что касается ограничений, много авторов обсуждают точку зрения, что человек находится в судопроизводстве, признанном выведенный из строя, не имейте никакого права завещать.[26] На этом положении есть также нотариальная практика. Однако есть также другие точки зрения. Так, словами, и Т.Д. Чепиги, право завещать нужно предоставить этой категории людей, и это должно проистечь из следующего:

  1. человек, злоупотребляющий алкогольными напитками или

наркотическими веществами, не теряет полную юридическую гражданскую способность, но она только ограничена в нем;

  1. цель управления попечительством и попечительством указанному

человеку на предотвращении использования гражданином собственности (зарплата, жизнь, денежные сбережения, другие объекты личной собственности), который идет, чтобы вредить ему, его семье и который, наконец, на целях является антиобщественным использованием собственности;

  1. желание выполнено после того, как смерть завещателя и во время

целой жизни последнего не может быть средствами использования собственности для злоупотребления алкоголем и наркотиками. П.С. Никитюк придерживается той же самой точки зрения и в то же время указывает, что ограниченно дееспособный может сделать выходящие за пределы бытовых, только с согласием доверенных лиц, но не имеет никакого права договориться о комиссии такой сделки без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. П.С. Никитюк отметил, что это, двухсторонние соглашения определены не числом заинтересованных лиц в его комиссии и скоординированным желанием двух или больше человек, которое, составляя желание, даже с согласием доверенного лица, не имеет место. Кроме того, доверенное лицо не может изменить желание завещателя, он может или соглашаться на свидетельство о желании или отказываться, и отказ должен быть мотивирован.

Наиболее остро в юридической литературе обсуждается вопрос о способности воли лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу, что частично дееспособные правом завещать не обладают. Эта позиция полностью соответствует закону. Действительно, завещать принадлежащее им имущество несовершеннолетние, по общему правилу, Вы не можете. Вместе с тем, из анализа пункта 2 статьи 26 ГК РФ,[27] которая предоставляет несовершеннолетним право распоряжаться своим заработком и стипендией, следует сделать вывод, что, так как понятие «право завещать» входит в понятие «распоряжаться», то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещанию правоспособностью. Если иное толкование закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на работу, получать зарплату, распоряжаться ею по собственному усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти. В этом вопросе я согласен с мнением М.Ю. Баршевского. Он считает, что «можно было бы предоставить несовершеннолетним право завещать деньги и имущество, источником накопления которых являются его личные заработок и стипендии, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские права. Однако, в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем (наследование, дарение, и др.), несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не должны иметь право сделать завещательное распоряжение».

Одним из основных ограничений свободы завещания является правило об обязательной доле необходимых наследников, которые содержатся в статье 535 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве.[28] Согласно статье 535 Гражданского кодекса РСФСР, к необходимым наследникам относятся: переживший супруг, родители, иждивенцы и дети наследодателя, если на момент открытия наследства, они будут отключены от возраста (в возрасте 18 лет и старше, женщины – 55, мужчины – 60 лет) или по состоянию здоровья (они являются инвалидами I, II и III групп).[29] Обязательная доля необходимых наследников должна быть не менее 2\3 от доли, которая причиталась бы таким наследникам при наследовании по закону. Следовательно, для определения обязательной доли наследника нужно прежде выяснить круг наследников по закону и объем наследственной массы.

Законодатель также предусматривает, что завещатель не только назначает преемника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника в случае если назначенный им преемник умрет до открытия наследства или не примет его (ст. 536 ГК РСФСР).[30] Это называется «подназначение наследника» (субституция). В юридической литературе утвердилось мнение, что применение правила одного наследника в трех случаях:

  • если основной наследник умрет ранее открытия наследства;
  • если он не примет наследства;
  • если основной наследник будет лишен права наследования в

соответствии со статьей 531 ГК РСФСР как недостойный. Только можно добавить, что четкий наследник имеет право наследования в случае отказа «основным» наследником требования наследодателя, выраженное в завещании под отлагательным условием.[31]

Распространенным видом завещательного распоряжения является завещательный отказ. Завещатель может возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнение (ч. 1 ст. 538 ГК РСФСР). Суть завещательного отказа является то, что из всей совокупности отношений по наследованию определенного человека или лицам передается лишь определенное право. Отказополучатель - не наследник и поэтому не несет ответственность по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину. Объектом завещательного отказа может быть передача определенной денежной суммы, прощение долга, предоставление права пользования любым имуществом, передача какой-либо вещи из наследственной массы отказополучателю, возложение на наследника обязанности приобрести любую вещь и передать ее отказополучателю и др. Между наследником и отказополучателем устанавливается обязательственные правоотношения, в которых наследник выступает в качестве должника, а отказополучатель - кредитора. В соответствии с ч. 5 ст. 538 ГК РСФСР в случае смерти до открытия наследства лица, которому поручено исполнение завещательного отказа, либо в случае отказа от наследства, обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Наследник, которому завещатель поручил исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя (ч. 3 ст. 538 ГК РСФСР). Закон также предусматривает возможность завещателя возложить на наследника (наследников) по завещанию исполнение каких-либо действий для реализации любых целей. Если эти действия носят имущественный характер, следовательно, у нас есть применяются правила статьи 538 Гражданского кодекса РСФСР. Главное отличие «возложения» от «отказа» в том, что даже когда имущественного характера первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требовать исполнения возложения, значительно шире, нежели в случае неисполнения завещательного отказа.

Вывод по главе 2

Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения зависит действительность завещания. В соответствии со ст. 540 – 541 ГК РСФСР,[32] завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и сертифицированы надлежащим образом. Не допускается составление устных завещаний. Считается, что при удостоверении завещания нотариус (должностное лицо) проверяет дееспособность, лично, а подлинность подписи гражданина, который подал заявление.

Все права и обязанности, предусмотренные завещательного распоряжения наследодателем, есть наследники с момента открытия наследства. Это, а также общим принципом свободы завещания, в силу которого завещатель может, как оставить некоторые распоряжения на случай смерти, так и пересмотреть их в любой момент, объясняется важное значение правил об отмене или изменение ранее подготовлен будет. Статья 543 ГК РСФСР предусматривает, что завещание, сделанное позднее, отменяет ранее составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию принято позже. Судебная практика строго придерживается этого правила.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нормативная база по наследованию достаточна, обширна, но требует детального обсуждения и изучения в связи с тем, что в нее были внесены некоторые существенные изменения. III часть ГК, регулирующая наследование, сменила советские правила ГК РСФСР от 1964 года, по которым до сих пор жила Россия. Новые правила наследования вступили в силу с 1 марта 2002 года. По новому ГК, завещание названо первым основанием наследования, а закон - вторым. Это должно стимулировать составление завещаний. Составление завещания становится более свободным. Законным становится закрытое завещание, запечатанное в конверт и переданное нотариусу. Наследственное право детализируется - число норм увеличивается в 2.5-3 раза. Идеология III части ГК,[33] как объясняют ее составители, в том, чтобы мягким, консервативным образом (без радикальных изменений) усилить свободу института частной собственности. Государство теперь становится претендентом на наследство только по воле наследодателя. Кроме того, говорят разработчики, свобода составления завещания чрезвычайно важна для участника рыночных отношений, так как стимулирует эти самые отношения.

Исполнитель воли завещания является помощником наследников в осуществлении завещания, его права и обязанности должны определяться содержанием завещания. При удостоверении завещания, когда назначается исполнитель воли завещателя, необходимо, чтобы нотариус или иное должностное лицо, полномочное удостоверять завещания, подробно выясняли желания завещателя, круг прав и обязанностей, возлагаемых им на исполнителя.

Существуют различные точки зрения по поводу того, требуется ли при оформлении завещания согласие наследника по завещанию быть его исполнителем. Ряд авторов (Н.И. Бондарев, Т.Н. Ильина, С.Я. Шимелевич Удостоверение и исполнение завещаний с. 26) считают, что согласие наследников требуется. Другие (Э.Б.Эйдинова Наследственные дела в практике суда и нотариата с.50)[34] указывает, что необходимо только согласие постороннего лица.

Институт наследования в настоящее время в России приобретает все большее значение. В последнее время все больше наследование происходит в порядке завещания. Поэтому наиболее острая проблема института наследования – это подробное изучение действующего наследственного законодательства, чему и посвящена данная работа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные акты:

1. «Конституция Российской Федерации» от 12 декабря 1993 года, статья 35.

2. «Гражданский Кодекс Российской Федерации» часть третья. Введен в действие с 1 марта 2002 года.

3. «Гражданский кодекс РСФСР» Утвержден Законом РСФСР от 11 июня 1964 г., введен в действие с 1 октября 1964 г.

4. «Гражданский Кодекс Российской Федерации» часть первая, 1994 г.

5. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 г. N 4462-1.

6. «Семейный кодекс РФ», 1996 г.

7. «Жилищный кодекс РСФСР», 1984 г.

8. «Земельный кодекс РФ», 2001 г.

9. «Гражданский процессуальный кодекс РФ», Москва, «Кодекс», 2003 г.

10. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» № 147-ФЗ от 26.11.2001г.

11. Федеральный закон « О введении в действие Земельного кодекса

Российской Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001г.

12. Закон РФ № 2020-1 « О налоге с имущества, переходящего в порядке

наследования или дарения » от 12.12.1991г.

Специальная литература:

1. «Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения», Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Москва, «Статут», 2002г.

2. «Наследственное право», Гришаев С.П., «Юристъ», 2002 год

3. «Комментарий к части III Гражданского кодекса», под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К.Толстого, - Москва, «Проспект», 2002 год.

4. «Завещание, вступление в наследство и раздел имущества», Сучкова А.А., «ПРИОР», 2002 год.

5. «Справочник по нотариату», Е.П. Михайлова, «ЮКЭА», 1999 г.

6. «Как оформить наследство. Опека. Попечительство», Кречет Н.А.,

Феникс», 2002 год.

Периодические издания:

1 Ст. 1116 Гражданского кодекса РФ

2 Ст. 1151 Гражданского кодекса РФ

3 Раздел 5 части 3 Гражданского кодекса РФ

4 Ст. 1113 Гражданского кодекса РФ

5 Ст. 45 Гражданского кодекса РФ

6 Ст. 429, ч. 1 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.

7 В соответствии со ст. 527 и 552 Гражданского кодекса РСФСР

8 Ст. 1142-1148 Гражданского кодекса РФ.

9 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»

10 Ст. 6 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»

11 Ст. 20 Гражданского кодекса РФ.

12 Письмо Министерства юстиции СССР от 21 апреля 1980 г.

Приложение 1.

Пример от юриспруденции: К. Я обратился к суду шоссе о признании на 7/16, акции в праве на общую собственность для дома, обратившись к факту, что доля 1/4 принадлежит ей правом на последовательность после смерти матери в 1939 и 3/16 - правом на последовательность после смерти отца в 1987. Решение окружного суда г. Рязани, Рязанской области оставлено без изменения, судебного правления на гражданских делах Рязанского регионального суда, право собственности к 1/4 структурам признано. Президиум Рязанского регионального суда удовлетворил протест заместителя председателя Верховного Суда об отмене суждений и направлении бизнеса для нового рассмотрения на следующих основаниях. Суд признал неблагоразумный требование о признании соучастника как право на последовательность 1/4 здания после смерти матери, поскольку доказательства принятия наследования не произведены. Заключения судов в этой части не разумны. Дела стало ясно, что дом принадлежал равных долей матери претендента P.A., который ее брат имеет в запасе в двухлетнем возрасте после смерти матери, жил с отцом Б. в доме до 1960 тогда, он оставил ее. Во время целой жизни отец признал ее право за часть дома как наследование после смерти матери. Суд первой инстанции не дал оценку этим аргументам претендента, в то время как они имели значение для правильного разрешения бизнеса. Если преемник, который присутствует в месте открытия наследования в течение трех месяцев с даты открытия наследования, не объявил, чтобы адаптировать нотариальный отказ тела наследования, его считали принятым nasledstvo6. Рассматривая его, Президиум Рязанского регионального суда в резолюции отметил, что суд должен был оценить аргументы претендента о принятии наследования после смерти матери и правильности инструкции в свидетельстве справа для наследования ее часть собственности в форме 1/4 частей.

Приложение 2.

000 «Адвекс, Инк». Я обратился к Верховному Суду Российской Федерации с заявлением на отмену этой ситуации в части обращения к защитникам Инюрколлегии с запросом о том, чтобы оказать юридической помощи как способу принятия наследования, поскольку есть норма, по словам претендента, нарушает права преемников. Представительные 000 «Адвекс, Инк». Я объяснил суду, что заказ принятия наследования установлен Гражданским кодексом 1964 право на выпуск свидетельства для наследования помимо нотариусов, чиновники консульских учреждений Российской Федерации обладают. Гражданский кодекс предусматривает, что правила, установленные гражданским законодательством, применены к отношениям с участием иностранных граждан, людей без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение Верховного Суда от 19 апреля 2000, заявления № ГКПИ 00-133 заявление удовлетворил по имеющимся основаниям.

  1. «Конституция Российской Федерации» от 12 декабря 1993 года, статья 35.

  2. «Гражданский Кодекс Российской Федерации» часть третья. Введен в действие с 1 марта 2002 года.

  3. Ст. 6 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»

  4. Ст. 20 Гражданского кодекса РФ.

  5. Письмо Министерства юстиции СССР от 21 апреля 1980 г.

  6. «Комментарий к части III Гражданского кодекса», под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К.Толстого, - Москва, «Проспект», 2002 год.

  7. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» № 147-ФЗ от 26.11.2001г.

  8. «Гражданский Кодекс Российской Федерации» часть третья. Введен в действие с 1 марта 2002 года.

  9. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 г. N 4462-1.

  10. «Гражданский кодекс РСФСР» Утвержден Законом РСФСР от 11 июня 1964 г., введен в действие с 1 октября 1964.

  11. «Гражданский Кодекс Российской Федерации» часть третья. Введен в действие с 1 марта 2002.

  12. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1995. –№ 4462-1.

  13. «Семейный кодекс РФ», 1996.

  14. «Жилищный кодекс РСФСР», 1984.

  15. «Земельный кодекс РФ», 2001.

  16. «Гражданский процессуальный кодекс РФ», Москва, «Кодекс», 2003.

  17. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» № 147-ФЗ от 26.11.2001.

  18. Федеральный закон « О введении в действие Земельного кодекса

  19. Закон РФ № 2020-1 « О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения » от 12.12.1991.

  20. «Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения», Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Москва, «Статут», 2002.

  21. «Наследственное право», Гришаев С.П., «Юристъ», 2002.

  22. «Комментарий к части III Гражданского кодекса», под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К.Толстого, - Москва, «Проспект», 2002.

  23. «Завещание, вступление в наследство и раздел имущества», Сучкова А.А., «ПРИОР», 2002.

  24. «Справочник по нотариату», Е.П. Михайлова, «ЮКЭА», 1999.

  25. «Как оформить наследство. Опека. Попечительство», Кречет Н.А., Феникс», 2002.

  26. Ст. 1116 Гражданского кодекса РФ

  27. Ст. 1151 Гражданского кодекса РФ

  28. Раздел 5 части 3 Гражданского кодекса РФ

  29. Ст. 1113 Гражданского кодекса РФ

  30. Ст. 45 Гражданского кодекса РФ

  31. Ст. 429, ч. 1 Гражданского кодекса РСФСР 1922.

  32. В соответствии со ст. 527 и 552 Гражданского кодекса РСФСР.

  33. Ст. 1142-1148 Гражданского кодекса РФ.

  34. Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991.- № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»