Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Общие положения наследования по завещанию)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Зарождение и развитие наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.

Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию, роль сторожевого пса1.

В реальной жизни люди порой совсем не задумываются о том, что наступает тот день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя своим родным и близким наследство, а иногда и многие проблемы. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники довольно часто в процессе таких споров становятся врагами. Чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям2.

И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Понятие «завещания» впервые появилось в Древнем Риме. Именно данный способ распределения всей совокупности материальных благ, который нажил человек в течение своей жизни, особо культивировался в древнеримском обществе.

В Древнем Риме в число обязанностей гражданина входило изложение своей последней воли, перед тем как он уйдет в иной мир. Гражданину Рима с детства воспитывалась и прививалась мысль, что достойный член римского общества обязательно должен все свои дела, как материальные, так и духовные, содержать в порядке. Любой человек в Древнем Риме должен был готов в любое время уйти из жизни, но уйти так, чтобы после его смерти у его друзей и близких не появилось никаких сомнений в его действительной воле в отношении распределения имущества, оставленного им живущим.

Грамотно составленное завещание в Древнем Риме называлось testatio mentis и трактовалось в качестве определенного вида свидетельства состояния ума. Данное свидетельство являлось завещанием (последней волей) гражданина и свидетельствовало о состоянии ума и отчетливости его мыслей, а также о способности им отдавать себе отчет в осуществлении своих действий, в том числе предвидеть последствия своей последней воли.

На современном этапе развития правовых отношений право наследования имущественных прав и обязанностей является единственным юридическим фактом, который регулируют отношения, в которых гражданин принимает участие после своей смерти. Смерть прерывает, как само существование в физическом смысле человека, так и его деятельность в качестве субъекта всех существующих правоотношений. В связи с данными обстоятельствами очевидны необходимость урегулирование судьбы тех его обязанностей и прав, которые переходят после его к другим иным лицам.

Наследование по завещанию представляет собой урегулированный законодательством порядок посмертного правопреемства, который основан на завещании наследодателя. Решающим фактором данного порядка принято считать завещание, которое в совокупности с иными обстоятельствами, например, такими как наличие наследства или открытие наследства, признается основанием данного наследования.

Наследование по завещанию является противостоящим наследованию по закону в качестве порядка посмертного правопреемства вопреки завещанию или при отсутствии завещания.

ГЛАВА 1. Общие положения наследования по завещанию

1.1 Понятие, порядок совершения и форма завещания

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства1.

Наследование — приобретение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя). Существуют два вида наследования: по завещанию и по закону. По закону РФ ближайшие родственники умершего наследуют обычно в том случае, если он не оставил завещание. По завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Имущество, получаемое при наследовании, называют наследством, наследственным имуществом, наследственной массой. Наследство умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом или иным должностным лицом прямо указанным в законе. Не соблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускается составление завещания в простой письменной форме. Завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить (в том числе дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

Действующий Гражданский Кодекс предусматривает наследование по праву представления, а именно, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с требованиями гражданского Кодекса.

Под наследованием понимается переход, как прав, так и обязанностей умершего лица или наследодателя в соответствии с нормами и правилами наследственного права к его наследникам.

Понятие наследования характеризуется двумя ключевыми обстоятельствами: во-первых, обязанности и права наследодателя переходят к его наследникам в режиме универсального правопреемства, а именно в неизменном виде в качестве единого целого, а также в один момент, если в правил ГК не указано иное; во-вторых, все обязанности и права наследодателя переходят к наследникам, за исключением тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК и иными законами, а также, в случае если переход противоречит самой природе данных обязанностей и прав. Основания наследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1

В РФ основным законодательным актам, который регулирует процессы осуществления наследования по завещанию, является Гражданский кодекс РФ, а именно раздела V «Наследственное право» части третьей ГК РФ, а также нормы главы 9 «Сделки».

Согласно законодательству РФ, а именно пункту 1 статьи 1118 ГК распорядиться своим имуществом на случай смерти можно лишь путем осуществления завещания.

Завещание является односторонней, обязывающей сделкой, которая образовывает обязанности и права после самого открытия наследства. Для осуществления завещательного распоряжения не требуется наличия встречного волеизъявления иного лица. Завещание является сделкой, которая носит строго индивидуальный и личный характер, и направлена в первую очередь на распределение имущества завещателя между наследниками.

По содержанию завещание можно установить как облеченное в законодательно предписанную форму волеизъявление завещателя, которое направлено на определение юридической судьбы всего имущества после смерти данного лица.

Завещание гражданина РФ не может быть произведено через представителя.

Представительство является правоотношением, в силу и на основании которого один субъект правоотношений может совершать разнообразные юридические действия от имени другого субъекта. К числу данных юридических действий относится совершение сделки в силу полномочия от имени представляемого, которое основано на доверенности, указании закона или акта, соответственно уполномоченного государственного органа (органа местного самоуправления), который непосредственно, как создает, так изменяет и в целом прекращает гражданские обязанности и права.

Ни при каких обстоятельствах и условиях представительства не может быть по составлению завещания. Данное обстоятельство предназначено для защиты наследодатель от совершения завещания, которое не соответствует его воле.

Завещание, которое совершено не самим наследодателем, а его представителем, является ничтожным и не обладает юридической силой.

Российским законодательством наравне с завещанием, которое оформлено через представителя, не признается и совместное завещания. Совместное завещание представляет собой волю нескольких лиц, которая выражена в совместном акте.

Завещание может быть произведено гражданином, который обладает в момент его осуществления необходимой для этого дееспособностью, причем в полном объеме.

Дееспособность - это способность гражданина, которая признается государством в качестве такой способности, при которой он в состояние самостоятельно, как приобретать, так иметь и реализовывать субъективные гражданские обязанности и права. Полная дееспособность появляется у гражданина при достижении им совершеннолетия - 18 лет и обозначает способность совершать разнообразные сделки, которые не запрещены законом.

Законом к форме завещания предъявляется ряд специальных требований, несоблюдение которых законодательно влечет также недействительность завещания. Согласно пункту 1 статье 1124 ГК РФ завещание в обязательном порядке должно быть осуществлено в письменной форме, которая подразумевает исполнение завещания на бумажном носителе или лично завещателем, или со слов завещателя нотариусом. При этом практически во всех случаях законодательно допускается использование различных технических средств, таких как компьютер, пишущая машинка и другие. Исключение из данного правила составляет только закрытое завещание. Согласно статье 1126 закрытое завещание должно быть собственноручно написано завещателем. Несоблюдение данного правила неминуемо влечет за собой признание закрытого завещания недействительным.

При исполнении завещания собственноручно необходимо иметь в виду, что в тексте документа не должны присутствовать приписки и подчистки, а также зачеркнутые слова и иные другие исправления, так как перечисленные причины не допускаются нотариусами для совершения нотариальных действий. В том числе и не принимаются документы, которые написаны карандашом.

Текст документа (завещания) должен быть оформлен ясно и четко, сроки и числа, которые относятся к его содержанию, должны быть обозначены один раз в виде словесной формулировки. В тексте завещания наименования юридических лиц должны быть указаны без сокращений, а также с написанием адресов их органов. В обязательно порядке фамилии и имена, а также отчества граждан, в том числе адреса места жительства данных граждан должны в тексте завещания быть полностью написаны.

В завещание объем, которого составляет больше чем один лист, согласно статье 45 Основ законодательства РФ о нотариате, все листы обязательно должны быть пронумерованы и прошиты.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1125 ГК РФ завещание обязательно должно быть подписано собственноручно завещателем. Но при этом законом допускается также и то, что в силу определенных причин, например, физических недостатков, завещатель не способен собственноручно подписать завещание. В данном случае завещание подписывается собственноручно другим гражданином, но лишь в присутствии нотариуса по просьбе завещателя.

Согласно пункту 4 статье 1124 ГК РФ на завещании указывается в обязательном порядке, как место, так и дата его удостоверения, вступающиеся в дальнейшем необходимым условием доказательства действительности завещания. Данное условие является необходимым в связи с тем, что собственно с момента удостоверения завещание оно признается совершенным. Исключение составляет только закрытое завещание, которое нотариально не удостоверяется.

Завещание общей формы, на все имущество с написанием текста завещания нотариусом со слов завещателя в пользу одного лица представлен в Приложении А.

Таким образом, завещанию может подлежать только личное имущество. Завещание обязательно составляется от имени одного лица, выражает только его волю и является не связанным с различными «встречными условиями». Завещание рождает последствия юридического характера лишь после смерти завещателя и только в том случае, если оно составлено в форме, которая установлена законом.

1.2 Свобода и тайна завещания

Наследственное право согласно законодательству РФ подлежит общим принципам и методам частного права. Отражением в наследственном праве данных принципов и методов, а также недопустимости в частные дела произвольного вмешательства и автономия воли индивида является принцип свободы завещания, который освещен в статье 1119 ГК РФ.

Свобода в рамках наследственного права представляет собой при отсутствии определенных ограничений и на основе осознания законов общества способность проявления наследодателем своей воли.

Принцип свободы завещания заключается, в том, что гражданин имеет право:

- составить завещание или наоборот не составлять завещание;

- составить одно или несколько завещаний сразу;

- на случай своей смерти распорядиться в целом или определенной частью всего своего имущества;

- без объяснений и любым образом и в любом количестве определить в наследстве доли наследников;

- завещать все свое имущество не только самым близким родственникам, но и любым третьим лицам;

- без объяснения причин лишить наследства, как одного, так нескольких или вообще всех наследников по закону;

- указать в завещании кроме основного или основных наследником также запасного или запасных наследников;

- возложить на одного (нескольких) наследника по закону или по завещанию исполнение за счет средств наследства определенной обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного (нескольких) лица;

- включить в завещание иные другие распоряжения, которые предусмотрены в части третьей ГК РФ;

- выбрать, как форму, так и порядок совершения завещания на основании норм, которые предусмотрены законодателем;

- поручить исполнение определенной части завещания или полностью завещания лицу, которое указано им в завещании гражданину, независимо от того, является ли он наследником или нет;

- возложить на одного (нескольких) наследников обязанность совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера, которое направлена на осуществление конкретной общеполезной цели;

- отменить или полностью или частично изменить совершенное завещание.

Свобода завещания при всей широте возможных наследников ограничивается только дееспособностью завещателя и правилами об обязательной доле. Завещатель имеет право совершить завещание, которое содержит распоряжение в любом виде имущества, в том числе и о том, которое завещатель может в будущем приобрести. Завещатель не обязан никому сообщать, как о содержании, так и о совершении, изменении, а также отмене завещания.

Свобода завещания признается только в той мере, в какой она не нарушает законодательных положений страны, а также добрые нравы и публичный порядок, в том числе не осуществлено на основе заблуждения.

На основании статьи 1123 ГК РФ нотариус или другие лица право разглашать сведения до открытия наследства, которые отражены в содержании завещания, а также касаются его совершения, в том числе изменения и отмены. К числу других лиц в данном случае относится лицо, которое удостоверяет завещание лицо, исполнитель завещания, переводчик, свидетели, в том числе и гражданин, который подписывает завещание вместо завещателя.

Завещатель в случае нарушения тайны завещания имеет право или потребовать компенсацию морального вреда или воспользоваться иными способами защиты личных гражданских прав.

Сведения о нотариальных действиях и документы по ним могут выдаваться лишь тем лицам, по поручению которых совершены или от имени которых осуществлены данные действия. Данные справки выдаются по требованию прокуратуры и суда, органов следствия и арбитражного суда в связи с делами, которые находятся в их рассмотрении.

Сведения, которые до открытия наследства составляют тайну завещания, в законодательных актах РФ представлены следующими сведениями:

- содержание завещания;

- его совершение, то есть факт написания завещания;

- изменение завещания;

- отмена завещания.

К числу лиц, которые на основании закона несут ответственность за разглашение информации содержания завещания, относятся в первую очередь нотариус, а также другие лица, которые имеют отношение к завещанию. На основании пункту 5 статьи 1125 ГК РФ нотариус обязан предупредить, как свидетеля, так и гражданина, который подписывает завещание о необходимости соблюдать тайну завещания.

Законодательством предусмотрены следующие права завещателя в случае разглашения информации, которая содержится в завещании, до его открытия:

- компенсации морального вреда;

- восстановления положения, которое существовало до нарушения права;

- пресечения действий, которые нарушают право или создают угрозу его нарушения;

- взыскания неустойки;

- прекращения (изменения) правоотношений.

Что касается ознакомления с завещанием наследников и других причастных лиц после смерти завещателя, то оно осуществляется по обращению их в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Таким образом, свобода завещания представляет собой постоянно развивающийся институт законодательный, который обозначает, то, что завещатель вправе завещать свое имущество по своему усмотрению. Дополнительной мерой обеспечения свободы завещания является тайна завещания. Тайна завещания обеспечивает стабильность отношений между субъектами наследования, а именно наследниками и наследодателем, а также охрану его имущественных.

1.3 Нотариальное удостоверение завещания

Согласно действующему законодательству РФ, в частности пункту 1 статьи 1124 ГК РФ завещание должно быть в обязательном порядке удостоверено нотариусом.

Нотариальное удостоверение заключается в осуществление на завещании надлежащей удостоверительной записи по соответствующим формам реестров, как для регистрации разных нотариальных действий, так и нотариальных свидетельств, в том числе и удостоверительных надписей на свидетельствуемых документах и сделках, которые утверждены Приказом № 99 Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 года.

Удостоверительная надпись в обязательном порядке заверяется подписью нотариуса с приложением печати. Оформление текста удостоверительной надписи допускается как в печатном виде, так и рукописно, но обязательно четким и ясным почерком. В тексте удостоверительной надписи не допускаются подчистки и приписки, а также иные другие исправления, в случае же их наличия они оговариваются нотариусом и обязательно подтверждаются подписью юриста с приложением печати. Для осуществления удостоверительной надписи в практике довольно часто юристами применяются штампы с текстом соответствующей надписи. Данная надпись располагается на странице сразу после подписи одного лица или нескольких лиц на той же странице.

В случае, когда удостоверительная надпись полностью не умещается на одной странице, то удостоверительная надпись может быть полностью продолжена или на прикрепленном к документу листе бумаги или на обороте данного документа. В случае прикрепление листа бумаги к тексту документу то лист обязательно также должен быть пронумерован и прошит с остальными листами завещания вместе.

Как правило, удостоверение завещания осуществляется в помещении нотариуса, но в не исключены случаи удостоверения завещания в иных других местах.

Основной причиной, согласно которой завещание удостоверяется нотариусом не на его месте, является болезнь или другая причина, которая не дает возможность завещателю посетить нотариуса, то есть завещание может быть утверждено как дома у завещателя, так и в больнице. В таких случаях второй экземпляр завещания обязательно направляться нотариусу по месту жительства завещателя.

В нотариальную контору или нотариусу поступают на хранение завещания, которые удостоверены должностными лицами, обладающие правом на осуществление действий по удостоверению завещания. «Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить его законность и обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему, для принятия мер по устранению выявленных нарушений» [8, С. 84]

Удостоверить завещание завещатель может у любого нотариуса, но оформить наследство можно у лишь тех нотариусов, которые обладает соответствующей для данного действия компетенцией.

В случае потери подлинного завещания, как наследник, так и исполнитель воли, который указан в завещании, имеет право обратиться в нотариальную контору, которая удостоверила завещание, с заявлением о выдаче ему дубликата завещания. В данном случае к заявлению обязательно должна прилагаться копия свидетельства о смерти завещателя. Дубликат завещания может быть выдан, как в случае смерти самого завещателя, так и по доверенности лицам, которые были указаны завещателем. Нотариальные копии с любых видов завещаний снимаются в общем порядке по предъявлению свидетельства о смерти завещателя. При жизни завещателя, не при каких обстоятельствах, справки о завещании не выдаются, так как завещание не обладает юридической силой при жизни завещателя.

При составлении, а также его нотариальном удостоверении по желанию завещателя согласно пункту 4 статьи 1125 ГК может присутствовать свидетель. Причем в случае если завещатель в силу болезни или иных физических недостатков, а также неграмотности не может лично ознакомится с текстом завещания, то присутствие свидетеля является обязательным.

Завещание, которое составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, обязательно должно быть подписано им. В самом документе завещания в случае присутствия свидетелей указываются фамилия, имя и отчество, а также место жительства данного свидетеля. При этом нотариус в обязательном порядке предупреждает свидетеля и лицо, которое вместо завещателя подписывает завещание, о необходимости соблюдения тайны завещания. Завещателю в данном случае разъясняется содержание статьи об обязательной доле и осуществляется соответствующую надпись об этом на завещании.

Согласно действующему законодательству РФ в письменной форме завещание должно быть подписано завещателем собственноручно, но в силу различных обстоятельств данное требование является не всегда осуществимым, поэтому законодательством допускается подписание текста завещания рукоприкладчиком завещателя.

Перечень причин, на основание которых подпись завещания осуществляется рукоприкладчиком, является исчерпывающим. В завещании обязательно должны быть указаны причины, на основании которых завещатель не может собственноручно подписать завещание, в том числе указываются и данные гражданина, который подписывает завещание по просьбе завещателя.

Согласно 48 статье Основ законодательства РФ о нотариате в удостоверении завещания гражданину может быть отказано в следующих случаях: завещание является не соответствующим действующим требованиям закона; с просьбой об осуществление данного нотариального действия обратилось лицо, которое не является завещателем; с просьбой об осуществление данного нотариального действия обратилось лицо, которое является недееспособным.

Таким образом, удостоверение завещания может быть осуществлено в любой нотариальной конторе и у любого нотариуса, который занимается частной практикой, в том числе и в случаях, которые предусмотрены законом. Перечень случаев, а также должностных лиц, имеющих отношение к удостоверению завещания, является исчерпывающим.

1.4 Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям

Удостоверение завещания может быть осуществлено кроме нотариуса и другими иными лицами, только в тех случаях, которые регламентированы пунктом 1 статьей 1124 ГФ РФ. Согласно данному пункту перечень ситуаций, при которых удостоверение осуществляется иными людьми, является исчерпывающим.

К числу основных случаев, при которых удостоверение завещания приравнивается к нотариально удостоверенному виду, является следующим:

- завещания лиц, которые находятся на лечение в госпиталях и больницах, а также иных других лечебных стационарных учреждениях, подлежат удостоверение главными врачами, том числе их заместителями или дежурными врачами;

- завещания лиц, которые проживают в домах для инвалидов и престарелых, подлежат удостоверению директорами или их заместителями, а также главными врачами данного заведения;

- завещания лиц, которые находятся в плавании на судах, а также в плавании под флагом РФ, подлежат удостоверению капитанами данных судов;

- завещания лиц, которые находятся в арктических, разведочных и других аналогичных экспедициях, подлежат удостоверению начальниками данных экспедиций;

- завещания лиц, которые находятся в пунктах дислокации воинских частей, а также завещания гражданских лиц, которые работают в данных частях и членов их семей подлежат удостоверению командирами данных воинских частей;

- завещания лиц, которые находятся в различных местах лишения свободы, подлежат удостоверению начальниками данных мест лишения свободы.

Перечень лиц, которые имеют право на удостоверение завещаний, приравнивающихся к нотариально удостоверенным завещаниям, исчерпывающе освещен в законодательном акте и не подлежит расширенному толкованию. Тем не менее, как обнаруживает практика, удостоверение завещаний данного характера часто осуществляется с нарушением закона.

Наиболее частым нарушением является подписание завещания должностными лицами, которые не имеют права на данное действие. Например, удостоверение завещания больного лечащим врачом наследодателя.

В практике встречаются также случаи, когда удостоверению подлежит не волеизъявление наследодателя, которое выражено в содержание завещания, а только лишь его подпись.

Согласно законодательным актам в момент удостоверения завещания лицо, которое совершает непосредственно его удостоверение и сам завещатель, должны находиться в таком состоянии, в котором они понимают значение своих поступков и действий, а также способны осуществлять руководство и контроль над ними.

Завещания граждан, которые находятся на излечение, удостоверяются по их устному заявлению. При этом должностное лицо лечебного учреждения в обязательном порядке должно установить личность самого завещателя. Установление личности завещателя, а также его возраста осуществляется по паспорту завещателя или иному другому документу, которое замещает паспорт.

Завещание составляется в 2-х экземплярах лично завещателем или письменно или печатается с указанием времени и места его составления. Фамилия и имя, а также отчество завещателя и его адрес указываются полностью и разборчиво.

Текст завещания не должен содержать неоговоренных подчисток и исправлений, а также быть ясным и точным. Исправления, которые имеют место в тексте завещания, в обязательном порядке должны быть оговорены как самим завещателем, так и лицом, которое удостоверяет данное завещание.

Завещание, удостоверенное в случаях, которые указаны в статье 1127 ГК РФ в случае первой возникновения первой возможности должно быть направлено лицом, которое удостоверило завещание, по месту жительства завещателя через органы юстиции нотариусу.

В случае, когда лицу, которое удостоверило завещание, является известным место жительства самого завещателя, то завещание непосредственно направляется по соответствующему нотариусу.

Согласно статье 1129 ГК РФ в исключительных случаях допускается изложение последней воли гражданином в простой письменной форме. К числу данных случаем согласно закону относятся те случаи, когда гражданин находится в угрожающем положении, а также в силу определенных и чрезвычайных причин лишен возможности нотариально удостоверить завещание. Процедура составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах, не взирая, на чрезвычайность ситуации, подвергается определенной регламентации.

Завещание, которое изложено в простой форме в обязательном порядке должно в присутствии двух свидетелей собственноручно написано, а также подписано гражданином. При этом из текста документа должно быть понятно, что оно является завещанием, то есть даже при отсутствии самого слова «завещание», из смысла текста документа должно быть ясно, что речь в нем идет непосредственно о распоряжении имуществом в случае смерти гражданина, только такой документ может быть признан завещанием.

Изложение в письменной простой форме последней воли гражданина является завещанием только в случае соблюдения следующих двух условий: открытие наследства произойдет в течение месяца с момента изложения последней воли; подтверждения судом факта совершения завещания при чрезвычайных обстоятельствах.

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах, обязательно подлежит исполнению только при условии утверждения его в судебном порядке по требованию заинтересованных лиц или свидетелей, которые присутствовали при изложении последней воли завещателем. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах приобретает юридическую силу не в автоматическом порядке, а только в том случае если оно подтверждено судом.

Таким образом, в законодательстве РФ кроме нотариального завещания, используется завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному завещанию. Кроме того в практике может быть применен и вариант завещания при наличии чрезвычайных обстоятельств.

ГЛАВА 2. Наследование по закону

2.1 Открытие и принятие наследства

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Следует учитывать при этом, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга (пункт 2 статьи 1114 ГК РФ).

Не имеют права на наследование по закону (в том числе в отношении обязательной доли), на наследование по завещанию, а также на получение завещательного отказа граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Потомки таких недостойных наследников не наследуют в случае смерти последних по праву представления (пункт 3 статьи 1146 ГК РФ), но вправе наследовать по иным допустимым основаниям.

Следует учитывать также, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования (то есть после вступления в силу соответствующего решения суда) завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. К наследованию по завещанию этот запрет не относится.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в частности, алиментных обязательств, установленных разделом V Семейного кодекса РФ). К наследованию по завещанию эта норма не относится.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

2.2. Очереди наследников

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очерёдности, предусмотренной ст. 1142 – 1145, 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства1.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ). Традиционно более существенную, чем в странах Западной Европы, близость отношений между детьми и родителями отражает включение родителей в круг наследников по закону первой очереди, в то время как в большинстве стран континентальной Европы родители относятся к наследникам второй очереди (ст. 746 Гражданского кодекса Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения).2

Наследники одной и той же очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.3 При этом следует учитывать также имеющихся нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, наследующих вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, его двоюродные братья и сёстры наследуют по праву представления, если их соответствующий родитель, который был бы наследником по закону, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом доля, причитавшаяся такому умершему родителю, переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (пункт 1 статьи 1146 ГК РФ).

Вторая очередь включает полнородных и неполнородных братьев и сестер наследника, его дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст.1143 ГК РФ).

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди, тети наследодателя) (ст.1144 ГК РФ).

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит (ст.1145 ГК РФ)1.

В этой связи призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки, прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателей2.

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.

При наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

При усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель - мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель - женщина.

Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка.

При этом сохранённые решением суда наследственные отношения усыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками.

2.3. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Одним из самых трудных вопросов наследственного права являются условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их доли. При определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.1 (Подп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»).

К нетрудоспособным традиционно относят: женщин, достигших 55 лет, мужчин – 60 лет, инвалидов I, II, III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, и учащихся - 18 лет. Некоторые авторы, учитывая крайне тяжелое положение молодежи в настоящее время, а также высокий процент безработных среди молодых, предлагают относить к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся и старше 18 лет - до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет.2

Состоящими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от них такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.

Отсюда следует вывод о том, что необязательно полное иждивение нетрудоспособного. Последний мог иметь и иные, менее значительные по сравнению с помощью наследодателя, средства материального обеспечения. При этом не имеет значения сам по себе факт раздельного проживания иждивенца и наследодателя. Главное - установить, что помощь последнего была постоянной и являлась основным источником существования нетрудоспособного.

Рассмотрим порядок наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами, имея в виду, что именно порядок призвания их к наследованию является главной особенностью наследования этой категории граждан.

Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников по закону. Они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди из семи предусмотренных очередей, призванной к наследованию, однако они не приобретают статуса наследников этой очереди. Действует лишь определенный порядок призвания их к наследованию, неравнозначный установлению очередности наследования. Не случайно в законе говорится о наследовании иждивенцами наравне с наследниками любой очереди.

ГК РФ выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве законных наследников, для каждой из которых, кроме общих условий, устанавливает дополнительное условие призвания к наследованию. В первую группу включены граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. ст. 1143 - 1145 ГК, т.е. к любой из шести очередей законных наследников начиная со второй (п. 1 ст. 1148 ГК). Иждивенец-наследник первой очереди наследует на общих основаниях независимо от наличия условий призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. На таких же основаниях наследуют нетрудоспособные иждивенцы-наследники любой из последующих шести очередей, если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Преимущество, признаваемое за ними законом и объясняемое их статусом, состоит в том, что, не будучи наследниками этой очереди, они наследуют вместе и наравне с входящими в нее наследниками, хотя и относятся к более дальней очереди. Иными словами, эти лица наследуют вне своей очереди, т.е. вне очереди.

Вторая группа представлена нетрудоспособными иждивенцами, которые не являются наследниками, названными в ст. ст. 1142 - 1145 ГК.

Призвание их к наследованию возможно при наличии не только общих условий - нетрудоспособности и состояния на иждивении, - но также и дополнительного условия - совместного проживания с умершими не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК).

Нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников, перечисленных в ст. ст. 1142 - 1145 ГК, проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, наследуют самостоятельно в восьмой очереди, если отсутствуют другие наследники по закону любой из семи очередей (п. 3 ст. 1148 ГК). Как видно, указанные граждане призываются к наследованию при тех же условиях, что и другие иждивенцы второй группы

Наследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства обусловлено установлением юридических фактов, с которыми закон связывает право наследования. Если между наследниками и иждивенцами не возникает споров о наследовании последними, проблема доказывания может и не возникать. Но даже при их отсутствии, если будет необходимо получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК), потребуется представить нотариусу доказательства в подтверждение права наследования, т.е. каждого элемента юридического состава как основания права наследования.

К числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего (наследодателя).

Согласно ст. 1148 Гражданского кодекса РФ - граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Но и граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, проживали совместно с ним, тоже относятся к наследникам. 

При наличии других наследников по закону нетрудоспособные граждане (иждивенцы наследодателя) наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные граждане - иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди

Следует отметить, что для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании наследодателя. Достаточно того, что он (иждивенец) получал от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Причем эта помощь не обязательно должна быть единственным источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники (например, получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее значительные, чем получаемая от наследодателя помощь. Для призвания их к наследованию необходимым условием является нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

2.4. Право на обязательную долю в наследстве

Принцип свободы завещания позволяет завещателю (наследодателю) указать в качестве наследника абсолютно любое лицо, не считаясь при этом с интересами ближайших родственников. Но гражданское законодательство России исходит из того, что интересы некоторых из них должны быть защищены от его своеволия, а поэтому ст. 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает право некоторых лиц на обязательную долю в наследстве.

Так, согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ - несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (так называемая обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.1

Суть права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо от содержания завещания указанные лица будут наследовать имущество наследодателя даже вопреки его воле. Завещатель должен знать об этом, и поэтому нотариус при удостоверении завещания обязан разъяснить ему содержание этого положения наследственного права РФ. Правило об отстранении недостойных наследников от наследования распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Следует отметить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, что наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в т.ч. стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.1

В том случае, если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения или обременения на имущество, например, установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему имущества по наследству, которая превышает его обязательную долю наследства.

2.5. Права супруга при наследовании

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам.

Следует отметить, что сложившаяся нотариальная практика, связанная с оформлением наследственных прав на имущество, приобретенное супругами в период брака, не всегда отвечает требованиям законодательства. Так, например, свидетельство о праве собственности пережившему супругу на долю в совместно нажитом имуществе выдается лишь по требованию этого супруга. Если переживший супруг не изъявил желания получить свидетельство о праве собственности, то доля его в совместно нажитом имуществе включается в наследственную массу. Таким образом, предметом наследования становится не доля в праве общей собственности на имущество, как это должно быть, а все имущество, что, безусловно, нарушает права и законные интересы пережившего супруга.

Зачастую нотариусы полагают, что получение свидетельства о праве собственности - это право, а не обязанность пережившего супруга. Действительно, получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, является правом пережившего супруга. Но при этом неправомерно производить подмену двух понятий: существования самого права и документального оформления этого права.

На основании ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Из приведенной нормы следует, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными. Таким образом, собственность пережившего супруга объективно существует, и эту презумпцию нотариус не вправе подвергать сомнению.

Включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, не может быть признано законным. В данном случае возникает полная аналогия с отказом от права собственности. Вместе с тем отказ от права собственности регламентирован нормами гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ вещь, от права собственности на которую собственник отказался, является бесхозяйной. Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке.

Имеется и еще один аргумент, подтверждающий приведенную позицию. Отказ от права собственности в пользу кого-либо (в данном случае переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу наследников) по сути представляет собой дарение имущества. Для удостоверения же договора дарения доли в праве общей собственности эта доля должна быть определена, а в установленных законом случаях соответствующее право должно быть, к тому же, зарегистрировано.

Из изложенного можно сделать вывод, что оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Не случайно в ст. 1150 ГК РФ подчеркнуто, что в состав наследства входит только доля умершего супруга в этом имуществе.

2.6. Срок принятия наследства

Закон (ст. 1151 ГК) устанавливает специальный срок, в течение которого наследник должен выразить свое согласие на принятие наследства. Он равен шести месяцам и начинает течь со дня открытия наследства.

Подача заявлений и указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части указанного выше шестимесячного срока.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть:

а) наследники каждой из последующих очередей - при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону - при непринятии наследства наследниками по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию - при непринятии наследства наследником по завещанию.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел.

Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок.

В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.

Заключение

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная извилистая река, которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем приостанавливая свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле. Хочется верить в то, что в ближайшее время (хотя бы лет 100 - 200) российское наследственное право не претерпит революционных преобразований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наследование представляет собой переход имущества, которое принадлежало умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, а именно в неизменном виде в один момент в качестве единого целого. При этом имущество умершего трактуется наследством или наследственным имущество, а лица, которым оно отходит - наследователями.

Действующее в РФ законодательство перед наследованием по закону ставит наследование по завещанию. Данной постановкой подчеркивается прерогатива наследования по завещанию, а именно право любого человека распорядиться своим имуществом после смерти таким способом, который он считает для себя наиболее правильным. Так как желание передать имущество, которое нажито гражданином, своим близким людям и родственникам является естественным желанием любого человека. Для данной цели по существу и составляются завещание, в котором указывается, как круг наследников, так и само имущество, которое наследуется. Собственно путем составления завещания любой человек обладает возможностью определить тех лиц, которым он хотел бы самостоятельно завещать свое имущество.

Составление завещания является единственным способом самостоятельно распорядиться на случай смерти своим имуществом, например, изменить круг наследников, которые являются основными по закону.

Завещание представляет собой сделку, которая носит сугубо личный характер. Завещание может быть осуществлено, как гражданином РФ, так и лицом без гражданства. Завещатель имеет право в любое время отменить или изменить свое завещание, подав в нотариальную контору соответствующее заявление или составив при этом новое завещание.

В завещании обязательно содержаться распоряжения лишь одного лица. Совершение завещания двумя (более) лицами законодательно в РФ не допускается. Завещание может быть совершено только лично, то есть законодательно не возможно совершение завещания от имени подопечного или посредством представительства. Завещание может быть совершено только гражданином, который в момент совершения завещания обладает полной дееспособностью.

В законодательстве РФ предусмотрены следующие вариантов составления завещания: нотариальное завещание; завещание, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещания; закрытое завещание; завещания - при наличии чрезвычайных обстоятельств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Гражданский кодекс Российской Федерации(Часть 3) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008).

2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (ред. от 27.12.2009)(с изм. доп., 

вступающим в силу с 01.04.2010).

3 Федеральный Закон от 26 ноября 2002 г. № 153-ФЗ «О внесении 

дополнения в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации».

4 Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и 

(или) тканей человека" // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 14 

января 1993 г. - №2. - Ст. 62.

5 Абова Т.Е. Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части третьей. М.: Издательство «Юрайт», 2005

6 Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 2006.

7 Гражданское право: учебник Т.З. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 

– М.: ТК Велби, Издательство проспект, 2006. – С. 78-82.

8 Зенин И.А.Гражданское право Российской Федерации, 2007 год. 

9 Кабатов В. – «Новое в наследственном праве России». - //Государство и 

право. – 2009. - № 7.

10 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (под ред Т.Е. Абовой, М.М. 

Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова). - "Юрайт-

Издат", 2005 г. 

11 Костычева А. – «Наследование по завещанию». - //Бюллютень 

нотариальной практики. – 2009. - № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

│ Завещание │

│ │

│ Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация │

│ Двадцатого августа две тысячи второго года │

│ │

│ Я, Островский Александр Георгиевич, 12.02.1956 года рождения, прожи-│

│вающий в городе Екатеринбурге, по ул. Малышева, в доме 84, кв. 15 (пас-│

│порт 65 03 038523, выдан Октябрьским РУВД г. Екатеринбурга 17.05.02 г.),│

│ настоящим завещанием делаю следующее распоряжение: │

│ │

│ 1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадле-│

│жащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я за-│

│вещаю Ильиной Ольге Тихоновне <*>. │

│ 2. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации│

│мне нотариусом разъяснено. │

│ 3. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания│

│прочитан мною лично в присутствии нотариуса <**>. │

│ 4. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из кото-│

│рых собственноручно подписан завещателем <***>. Один экземпляр завещания│

│хранится в делах нотариуса города Екатеринбург Ивановой М.С., а другой│

│экземпляр выдается завещателю Островскому Александру Георгиевичу. │

│ │

│ Подпись завещателя: │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ Завещание │

│ │

│ Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация │

│ Двадцатого августа две тысячи второго года │

│ │

│ Я, Ковалев Иван Иванович, 12.02.1956 года рождения, проживающий│

│в городе Екатеринбурге, по ул. Малышева, в доме 84, кв. 15 (паспорт│

│65 03 038523, выдан Ленинским РУВД г. Екатеринбурга 17.05.02), │

│ настоящим завещанием делаю следующее распоряжение: │

│ │

│ 1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне при-│

│надлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находи-│

│лось, я завещаю Мищенко Светлане Геннадьевне. │

│ 2. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федера-│

│ции мне нотариусом разъяснено. │

│ 3. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подпи-│

│сания прочитан мною лично в присутствии нотариуса. │

│ 4. По желанию завещателя завещание составлено и удостоверено в│

│присутствии свидетеля - Ковалевой Валентины Петровны, проживающей в│

│городе Екатеринбурге, по ул. Восстания, в доме 53, кв. 124 (паспорт│

│серии XXII-АИ, N 635258, выдан ОВД Кировского района г. Екатеринбурга│

│12.10.95), лично не заинтересованной в составлении завещания, облада-│

│ющей дееспособностью в полном объеме, в полной мере осознающей су-│

│щество происходящего и владеющей русским языком. │

│ 5. Ковалевой Валентине Петровне нотариусом разъяснено, что в соот-│

│ветствии со статьей 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации│

│она не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся│

│содержания завещания и совершения завещания. В случае нарушения тай-│

│ны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального│

│вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских│

│прав, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. │

│ 6. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из│

│которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завеща-│

│ния хранится в делах нотариуса города Екатеринбурга Ивановой М.С., а│

│другой экземпляр выдается завещателю Ковалеву Ивану Ивановичу. │

│ │

│ Подпись завещателя: │

│ │

│ Подпись свидетеля: │