Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Общая характеристика наследственных отношений)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Тема курсовой работы является весьма актуальной, поскольку вопрос о судьбе имущества после смерти лица всегда носил насущный характер. Имущество лица после смерти лица подлежит передачи в порядке наследования. В тоже время при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке правопреемства, то есть перехода прав и обязанностей от правопредшественника (наследодателя) к правопреемнику (наследнику).

Предметом исследования курсовой работы является российское законодательство, закрепляющее и регламентирующее институт наследования в гражданском праве.

Объектом исследования курсовой работы являются общественные отношения, возникающие по поводу исследования института наследования в гражданском праве.

Методологическую основу курсовой работы составляют различные методы исследования. Так, можно выделить общенаучные (наблюдение, аналогия, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование), специально-научные (сравнительно-правовой, технико-юридический) и другие методы исследования.

Новизна исследования заключена в том, что в работе предпринята попытка комплексного изучения действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего институт наследования в гражданском праве.

Исследованием проблемы в разные годы занимались многие ученые и общественные деятели, среди которых можно отметить таких, как Алексеев С.С., Бессараб Н.С., Волкова Т.А., Гришаев С.П., Малышева Е.М., Смоленский М.Б., Тимошин Ю.В. и другие.

Практическая значимость исследования заключается в том, что проведенное исследование и выводы, содержащиеся в данной работе, дополняют и развивают определенный ряд положений современной науки гражданского права.

Целью курсовой работы является исследование и изучение института наследования в гражданском праве.

Для достижения этой цели необходимо рассмотрение и разрешение следующих задач:

1) рассмотреть и раскрыть понятие и сущность наследования;

2) рассмотреть и исследовать особенности наследственных отношений;

3) исследовать и изучить наследование по завещанию;

4) рассмотреть и исследовать наследование по закону;

5) раскрыть и изучить наследование отдельных видов имущества.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Понятие и сущность наследования

Необходимо отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется в российском государстве.[1]

Прежде всего, необходимо определить, что из себя представляет наследование. Наследование представляет собой переход прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. В тоже время правопреемник становится на место своего предшественника во всех правоотношениях, к которым применяется правопреемство.[2]

В соответствии с пунктом 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке правопреемства.[3]

В мировой юридической доктрине и практике имеют место два основных подхода к определению сущности наследования:

1) в странах континентального права, включая и российское государство, наследование является разновидностью универсального правопреемства. Данная квалификация берет свои истоки из классического римского права. В римском праве в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя;

2) в странах «общего права» наследование представляет собой распределение имущества умершего между лицами, которые предусмотрены в законодательстве или в завещании.[4]

Можно сказать, что наследственное правопреемство указывает, с одной стороны, на получение имущества наследником, и в данном смысле наследование является одним из законных способов приобретения имущества; а с другой стороны, указывает на продолжение гражданской личности умершего в лице его наследника.

Наследование имеет свои специфические черты:

1) исключительный характер наследования. Иными словами, это единственная установленная действующим российским законодательством возможность перехода имущества от одного лица другому при наступлении смерти. Действующее законодательство Российской Федерации устанавливает, что при отчуждении имущества при наступлении смерти не невозможно заключение никакого вида сделки, кроме как составления завещания;

2) универсальный характер наследования. Иными словами, преемство прав и обязанностей наследодателя переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое, в один и тот же момент (если иное не предусмотрено действующим российским законодательством).[5]

Можно выделить следующие признаки универсальности наследственного правопреемства˸

1) акт принятия наследства получает свое распространение на все наследство, при этом неважно, где оно находится и в чем конкретно оно выражается;

2) после принятия наследства к наследникам весь комплекс прав и обязанностей, а не выборочно;

3) единовременность. Иными словами весь комплекс прав и обязанностей наследодателя переходит к наследникам сразу же после принятия наследства, следовательно, если наследник принял наследство, то после этого он в автоматическом порядке будет являться обладателем всех прав и обязанностей (при этом, как известных, так и неизвестных ему);

4) переход наследства как единого целого предполагает то, что при получении наследства лицо не может принять какую-то часть прав, а какую-то нет. Также и в отношении обязанностей - он не может не принять те обязанности, которые он не хочет исполнять. Наследство предполагает переход всех прав и обязанностей, в том числе и тех, о которых наследник не имеет представления и другие.

При рассмотрении и исследовании универсальности наследования необходимо отметить, что универсальное наследственное правопреемство носит непосредственный характер, иными словами, наследник приобретает наследство непосредственно от наследодателя, то есть без посредничества со стороны иных лиц.

Универсальность насоедования характерна как для наследования по закону, так и по завещанию. В качестве исключения из этого правила является случай, когда наследодатель своем в завещании осуществляет распределение конкретных прав или группы прав в адрес определенных лиц, именуемых отказополучателями. Правопреемство в данном случае будет являться сингулярным (частным).[6]

1.2. Особенности наследственных отношений

Возникновение наследственно правоотношение происходит в связи со смертью лица по поводу принадлежавшего ему при жизни имущества и имущественных прав. «Наследственное правоотношение» выступает в качестве одного из основных понятий наследственного права.

Наследственное правоотношение в науке гражданского права понимают в широком и узком смысле слова. Под наследственным правоотношением в широком смысле слова следует понимать единое правоотношение, которое возникает с момента открытия наследства и прекращается, когда у наследников возникают права и обязанности, аналогичные правам наследодателя, а в узком смысле - конкретное правоотношение, возникновение которого происходит в связи со смертью гражданина по поводу его имущества, иными словами, наследства.

Нормы наследственного права регулируют разнообразные отношения, которые возникают в ходе наследственного правопреемства. Их объединяет единый объект - наследство, единый источник регулирования – нормы наследственного права, единый юридический факт - открытие наследства. На различных этапах наследования при наступлении тех или иных юридических фактов появляются те или иные субъекты правоотношения, наделенные разнообразными правами и обязанностями.

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственные правоотношения - это совокупность гражданско-правовых отношений, возникающих между субъектами наследственного права в связи со смертью наследодателя по поводу наследства и опосредующие переход имущества умершего к его наследникам.[7]

В качестве субъектов наследственных правоотношений, по общему правилу, выступают наследодатель и наследники.

В качестве наследодателя может выступать лицо, после смерти которого происходит наступление наследственного правопреемства. Наследодателями могут являться российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые проживают на территории российской государства.[8]

Юридические лица не могут оставлять наследство, поскольку при прекращении деятельности посредством реорганизации имущество переходит к другим лицам в предусмотренном действующим российским законодательстве порядке (статья 58 Гражданского кодекса Российской Федерации), а при их ликвидации универсального правопреемства не возникает (пункт 1 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).[9]

Для того чтобы лицо можно было считать в качестве наследодателя, необходима констатация его смерти. Однако в действующем российском гражданском законодательстве предусматривается также случай, когда лицо становится наследодателем после вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В качестве наследников могут выступать лица, предусмотренные действующим российским законодательством, а также указанные в тексте завещания в качестве правопреемников наследодателя.

Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. В качестве наследников могут выступать все участники гражданского оборота (то есть, физические и юридические лица, Российская Федерация, государственные и муниципальные образования). В тоже время к наследованию по завещанию могут привлекаться иностранные государства и международные организации.

В качестве объектов наследственных правоотношений выступает определенный комплекс прав и обязанностей, которые переходят к наследнику. В связи с этим при определении объекта выделяют актив наследства (то есть, комплекс переходящих прав) и пассив наследства (то есть комплекс переходящих обязанностей).[10]

Среди объектов наследственных правоотношений, по общему правилу, выделяются два вида прав:

1) имущественные права:

а) право собственности на предметы обычной домашней обстановки и предметы обихода;

б) жилой дом, нежилое помещение (если такое имущество находится в собственности лица);

в) земельный участок, которые находится на праве собственности или на праве пожизненного наследуемого владения и иное имущество, которое может выступать в качестве предмета права собственности граждан.

2) Права, которые вытекают из обязательственных правоотношений, иными словами, те которые, вытекают различных договоров (купли-продажи, денежного вклада). Наследственная масса также включает в себя денежные и иные долги наследодателя. Наследник отвечает по долгам наследодателя в рамках стоимости перешедшего к нему имущества. При переходе имущества по наследству сохраняются сервитутные права, а также обременения имущества сервитутного характера.

Кроме того, необходимо отметить, что по наследству не могут переходить:

1) права, которые имеют строго личный характер, например, право на получение пенсии и пособий;

2) обязанности, которые имеют строго личный характер, например, обязанности, связанные с уплатой алиментов.[11]

Таким образом, рассмотрев и исследовав общую характеристику наследственных отношений, можно сделать вывод, что наследование представляет собой переход прав и обязанностей от одного лица (наследодателя) другому лицу (наследнику). При этом по общему правилу, наследственное правопреемство носит универсальный характер.

Наследственное правоотношение - это общественное отношение, урегулированное нормами наследственного права, возникающее по поводу наследства, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей.

ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Наследование по завещанию

Предусматривая неизменные на протяжении веков два вида юридических фактов, в силу которых возникает наследственное правопреемство (наследование по закону и наследование по завещанию), российский законодатель в основу их дифференциации положил волеизъявление умершего, которое направленно на конкретизацию юридической судьбы имущества после смерти. В соответствии с положениями российского акта гражданского права, распоряжение материальными благами на случай смерти представляется возможным исключительно оформлением завещания (п. 1 ст.1118 ГК РФ[12]). В современной России завещание выступает как разновидность юридического факта – особой односторонней сделки, которая способствует возникновению прав и обязанностей после открытия наследства. Е. Н. Трубецкой справедливо подчеркивал следующее. «В законах либо существовало понятие завещания, либо подразумевалась возможность изложить последнюю волю в письменном виде, либо передать свою волю устно лицу, наделенному полномочиями от Бога (священнослужитель, духовник) или от общества (нотариус и проч.)»[13].

В настоящее время в российском праве легальная дефиниция завещания не предусматривается. Данный вопрос решается исключительно в доктрине. Тем не менее, все ученые единодушны в мнении, что завещание представляет собой особого рода одностороннюю сделку со специфичным отстроченным периодом исполнения по распоряжению материальным активом. Подобная сделка совершается исключительно в форме, которая установлена законом, одним физическим лицом и предусматривает информацию о месте, времени ее совершения, за исключением случая завещания в особых обстоятельствах чрезвычайного характера. Завещание при этом имеет силу с момента совершения. Завещание как особая односторонняя сделка обладает свойством отменяемости, содержит сведения, которые являются тайными, способствует возникновению наследственных прав и обязанностей исключительно после открытия наследства.

Анализируя нормы действующего законодательства и доктрины, необходимо отметить: к существенным конструктивным элементам завещания необходимо отнести следующую их совокупность. Прежде всего, следует выделить такой значительный составляющий элемент завещания, на основании которого в завещании должно быть отражено действительное волеизъявление завещателя (п. 1-3 ст. 1118 ГК РФ[14]). К существенным конструктивным элементам данной односторонней сделки относится также наличие наследственной массы (ст.1120 ГК РФ), соблюдение правил оформления по форме и содержанию (ст.1124 ГК РФ). В соответствии с действующим гражданским законодательством, назначение правопреемника в настоящее время не является непременным элементом исследуемой односторонней сделки. К случайным конструктивным элементам данной сделки следует включить различные виды распоряжений завещателя. Данную совокупность составляет назначение наследника, субституция - подназначение наследников и легатариев, другие, не противоре­чащие закону указания. К таковым относится завещательный отказ (легат), завещательное возложение, завещательное указание на наследование денежных средств в банке. К случайным элементам относится указание долей наследников, назначение исполнителя. Данную совокупность случайных сегментов завещания дополняет эксгередация, представляющая собой лишение наследства законных наследников.

С целью признания последней воли индивида завещанием, следовательно, необходимо, чтобы содержание данной сделки соответствовало установленным законом критериям для понимания данного акта как завещания.

Во-первых, данная сделка - предусмотренный законодательством способ распоряжения материальным благом на случай смерти.

Во-вторых, завещание является односторонней сделкой (ст. 153 ГК РФ[15]), поскольку для ее действительности достаточным является выражения воли одного лица (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Исследование показало, что указанное правило не является общим для законодательства различных стран. Так, англо-американское право содержит, в частности, взаимные завещания, в силу которых несколько лиц принимают встречные обязательства относительно друг друга. По существу, подобное волеизъявление представляет собой двустороннюю (или многостороннюю) сделку - договор, который противоречит принятому в российской цивилистике отношению к завещанию.

В-третьих, завещание – исключительно личная сделка, поскольку завещание должно быть совершено самим завещателем (п. 3, 4 ст. 1118 ГК РФ[16]). Аналогичные правила содержатся в гражданском праве некоторых иностранных государств. Например, в ст. 942 ГК Польши; в ст. 968 ФГК; в ст. 15 болгарского Закона о наследовании[17]. Безусловно, завещание как односторонняя сделка может создавать обязанности для иных лиц, однако в случаях, которые прямо установлены законом, например, в силу универсальности наследственного правопреемства к наследнику, принявшему наследство, переходят обязанности (долги) наследодателя.

В связи с тем, что завещание в силу норм наследственного права представляет собой строго личную сделку, - совершение завещания через представителя не допускается. Именно в связи с этим, в силу норм российского наследственного права, лицо, намеревающееся совершить завещание, должно обладать дееспособностью в полном объеме (п.2 ст.1118 ГК РФ).

В-четвертых, данная сделка способствует возникновению прав и обязанностей в совокупности с другим юридическим фактом - открытием наследства (п.5 ст.1118 ГК РФ[18]), в качестве которого признается либо день смерти завещателя, либо дата решения суда, в силу которого индивид признан в установленном порядке умершим. В связи с этим, оспаривание завещания, признание его недействительным допустимо после открытия наследства.

В-пятых, в силу ст. 1112 ГК РФ, в наследственную массу включаются принадлежавшие наследодателю на момент смерти материальные активы, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.

В-шестых, завещание не может быть признано условной сделкой (ст. 157 ГК РФ). Действительно, смерть завещателя и отмена завещания не подпадают под обстоятельство, которое признается юридическим условием. Признание возможности включения в завещание условия, «...по существу изменяет порядок получения наследства, предусмотренный законом, изменяются условия ответственности наследника перед кредиторами и т. д.»[19].

В-седьмых, завещание может включать в содержание различные наследственные распоряжения, предусмотренные законом. К таковым, в частности, относится завещательный отказ, завещательное распоряжение, подназначение наследника, распоряжение об исполнителе завещания, распоряжение о денежных средствах в банковской организации и ряд других.

В-восьмых, сделка выступает строго формальной, поскольку должно отвечать строгим требованиям к форме и порядку совершения (ст.1124 ГК РФ). В соответствии с п.1 ст. 1124 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания лицами, помимо нотариуса, допускается законодателем в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125, ст. 1127 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ. Необходимо также отметить, что на стадии подготовки проекта о нормах наследственного права обсуждалась ситуация полной либерализации порядка оформления завещаний. В частности, предлагались завещания, совершаемые в простой письменной форме и устно в присутствии свидетелей, известные законам некоторых американских штатов, как «завещания последнего вздоха»[20]. Однако подобные предложения не были восприняты российским законодателем.

При удостоверении завещаний, которые в соответствии с наследственным правом приравнены к нотариально удостоверенным (п.7 ст.1125 ГК РФ), указанные в законе должностные лица (должностные лица органов местного самоуправления, консульских учреждений Российской Федерации и пр.) обязаны соблюдать правила российского законодательства. Данные положения касаются всех правил удостоверения завещания, включая положения о форме, порядке удостоверения и, безусловно, - о тайне завещания. Нотариус, иные лица, имеющие право на удостоверение завещаний, при этом, не полномочны удостоверять завещания ни от своего имени, ни на свое имя, на имя и от имени своих родных (детей, родителей, внуков).

Проводя исследование вопроса о порядке оформления данной односторонней сделки, необходимо также отметить следующее. В предусмотренных законом случаях, при совершении завещания необходимым является присутствие свидетелей. При этом, в силу закона, участие свидетелей при совершении завещания может быть обязательным или добровольным. Обязательность присутствия свидетелей прямо указана в акте гражданского законодательства[21]. В указанных случаях отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет недействительность завещания со всеми вытекающими правовыми последствиями (п. 2 ст. 1124 ГК РФ).

Представляется важным отметить: в современном наследственном праве при совершении завещания гражданин, по общему правилу, должен достичь полного совершеннолетия (18- лет). В различных странах данный вопрос, однако, решается нетождественным образом. Например, в Швейцарии и Японии данный возраст установлен в 20 лет. В разных штатах США - от 18 до 21 г. (в Джорджии - с 14 лет). В Англии – по общему правилу, возраст наследственной дееспособности - 18 лет, в ФРГ - 16 лет. Внимания заслуживает право Франции, на основании положений которой лицо, достигшее 16 лет, может распорядиться в завещании половиной своего имущества[22]. В России действует следующее правило. В связи с тем, что дееспособность – возможность к осуществлению самостоятельных действий, которыми приобретаются права и создаются обязанности, подразумевается, что индивид способен разумно действовать, осознавая значение действий по достижении 18- летнего возраста.

Таким образом, с древних римских времен имеет особое значение юридическая аксиоматическая истина: воля наследодателя приобретает силу закона. Продолжая данную тенденцию, в Российской Федерации подчеркивается главенствующая роль наследования по завещанию в числе оснований наследования.   Роль завещания состоит в том, чтобы указать правила наследственного правопреемства в отношении материальных благ, принадлежащих завещателю. Завещание является актом социально значимым не только для самого завещателя, который путем его совершения подводит предварительный итог прожитой жизни. Завещание имеет особое значение и для других лиц, в первую очередь, тех, кому материальные блага завещаны. Данный акт достаточно актуален и для современного общества в целом. Действительно, обществу не безразлично, как после смерти завещателя будут обеспечены близкие лица, в чьи руки попадет наследственная масса, иногда представляющая собой целый имущественный комплекс. В результате большая совокупность лиц, включая государство, заинтересованы в том, чтобы истинная воля завещателя и форма ее выражения соответствовали друг другу. Не менее важно, чтобы после открытия наследства достоверность выражения воли завещателя в соответствующем документе не вызывала сомнений. В связи с этим, российское гражданское законодательство содержит конгломерат особых правил о завещании: форме, содержании, о принципе свободы завещания и пр.

Глава 62 Гражданского кодекса подробно регламентирует наследование по завещанию в российском государстве.[23] Так, в соответствии с частью 1 статьи 1118 данного нормативного правового акта распорядиться имуществом на случай смерти можно только посредством совершения завещания.

Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан. Количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, объектом которых является то или иное имущество, растет с каждым годом.[24]

Необходимо обратить внимание на то, что в действующем российском гражданском законодательстве отсутствует легальное определение понятия «завещание». В тоже время отдельные исследователи полагают, что легальным определением завещания является его характеристика, которая дана в части 5 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации: завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.[25]

Завещание имеет свои определенные отличительные признаки:

1) завещание выступает в качестве односторонней сделки;

2) завещание носит строго личный характер. Так, завещание в обязательном порядке должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено, кроме случаев, когда при оформлении завещания существует необходимость прибегать к помощи сведущего лица. При любых обстоятельствах совершение завещания через представителя запрещается. Завещание имущества не может быть осуществляться на основании доверенности;

3) завещание - это единоличная сделка, иными словами, оно составляется строго от имени одного лица. В том случае, когда завещание содержит волеизъявление двух и более лиц (в частности, родители по собственному желанию совместно хотят составить оформить завещание в пользу своего ребенка), то оно может быть признано недействительным;

4) завещание обычно считают срочной сделкой, поскольку смерть завещателя, на случай как раз и происходит оформление завещания, в любом случае должна будет наступить, рано или поздно, иными словами, наступление события обязательно должно произойти. Отличительной особенностью завещания является то, что правовые последствия появляются не с момента совершения такой сделки, а только после смерти завещателя;

5) завещание - это сделка строгой формы. Так, завещание в обязательном порядке подлежит оформлению в письменной форме и удостоверяется нотариусом с определением места и времени его удостоверения, собственноручно подписано завещателем.[26] Если завещание не будет нотариально удостоверено, то это влечет за собой его недействительность (статья 165 Гражданского кодекса Российской Федерации).[27] Закрепление данного правила объясняется тем, что завещание начинает действовать, когда уже наступила смерть завещателя, и в случае возникновения какой-нибудь неясности его уже нельзя спросить, что он имел в виду, делая в завещании то или иное распоряжение.[28]

В настоящее время существуют следующие виды завещаний:

а) в письменной форме;

б) закрытое завещание;

в) завещания в чрезвычайных обстоятельствах;

г) условное завещание.

С помощью завещания в письменной форме лица имеют возможность передавать имущественные ценности любым физическим лицам независимо от степени родства, возраста и пола, а также юридическим лицам, государству в каких-либо долях или полностью.

Документ, оставление которого произошло лично в письменном виде физическим лицом без вмешательства кого-либо и разрешения на прочтение кем-либо до его оглашения, называют закрытым завещанием.

Завещание в чрезвычайных ситуациях имеет место в случаях, когда человек рискует жизнью, ему представлена смертельная угроза. Составляется на бумаге в письменном виде с подписью завещателя в присутствии двух свидетелей.

Обязательное исполнение возможно исключительно после признания судебным органом действительным завещания, написанного в чрезвычайных обстоятельствах. Запрос на рассмотрение дела в суде могут подавать только заинтересованные лица, которые выступаю в качестве наследников.

При условном завещании происходит передача в распоряжение наследственного имущества только в том случае, когда наследник выполнит определенное условие. В частности, наследник получит наследство по завещанию только в том случае, если устроиться на работу, либо женится.[29]

Пункт 1 статьи 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет четкое правило формы завещания: оно должно быть оформлено только в письменной форме.[30]

Составленное завещание подлежит в обязательном порядке нотариальному удостоверению, которое осуществляется нотариусом соответствующей нотариальной конторы. Если гражданин в силу определенных обстоятельств (например, физический недуг) не имеет возможности явиться в нотариальную контору, тогда завещание нотариально может быть удостоверено нотариусом в том месте, где находится.

Правовое регулирование нотариальной деятельности осуществляется Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, которые утверждены Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 года № 4462-1.[31]

На сегодняшний день имеет место увеличение судебных споров, которые связаны с оспариванием действительности завещаний. Поэтому как лица, которые непосредственно участвуют в деле, так и судьи сталкиваются с разного рода проблемами, в частности проблемой формы завещаний, а также порядка их удостоверения.

Приведем пример из судебной практики. Так, истцы Арзанов А.О. и Арзанов А.О. обратились в суд с иском к ответчику Арзановой Т.А. о признании завещания недействительным. В обоснование заявленных исковых требований истцы указали, что 09.10.2017 года умер их отец. При жизни было составлено завещание, согласно которого всё своё имущество, в чём бы оно не заключалось и где бы оно не находилось, завещано в пользу Сафроновой (Арзановой) Т.А. Данное завещание было удостоверено нотариусом. Истцы полагают, что воля завещателя Ф на момент составления завещания была существенным образом искажена и наследодатель при составлении завещания был не способен понимать значение своих действий и руководить ими.

По мнению истцов, наследодатель применял препараты для лечения болезни, которые по сути являлись наркотическими анальгетиками, в связи с чем следует сделать вывод о том, что в момент составления завещания наследодатель находился в таком состоянии, которое лишало его возможности осознанно выражать свою волю.

Истцы просили суд признать недействительным завещание, составленное наследодателем и удостоверенное нотариусом.

Ответчик Арзанова Т.А. и представитель ответчика Слугин В.В. в судебном заседании возражали в удовлетворении исковых требований, просили в иске отказать, указав в обоснование своих возражений, что истцами не представлено доказательств того, что на момент составления завещания умерший не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими.

Согласно заключению посмертной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы составленной судебно-психиатрической комиссией экспертов ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 3» следует, что наследодатель был способен понимать значение своих действий и руководить ими в момент составления завещания.

В результате, суд решил иск Арзанова А.О., Арзанова А.О. к Арзановой Т.А. о признании завещания недействительным, оставить без удовлетворения.[32]

2.2. Наследование по закону

Наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, определенных законом и не отмененное волей наследодателя. Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет легальное определение наследования. В соответствии со статьей 1110 Гражданского кодекса РФ, «при наследовании имущества умершего подлежит переходу к иным лицам в рамках универсального правопреемства, то есть в неизменном виде в качестве единого целого и в одно и то же время, если из положений ГК РФ не вытекает иное».

Гражданский кодекс РФ определил, что один и тот же правовой факт – смерть человека влечет за собой два юридических последствия: прекращение правоспособности гражданина (пункт 2 статьи 17 Гражданского кодекса РФ)[33] и начало наследования, то есть переход к иным лицам имущества, которое признается имуществом умершего.

Имущество умершего должно перейти в неизменном виде. Данное положение призвано обеспечивать практическое осуществление гарантированного Конституцией РФ права наследников получить имущество умершего, или принцип неизменности, то есть все, что входит в структуру наследства, во время наследования должно перейти в том же составе, положении в виде, в котором оно находилось на момент, когда принадлежало умершему.

Переход наследства к наследнику в качестве единого целого предполагает, что не вправе принять лишь определенную часть наследства. Наследство может приниматься лишь в качестве единого целого, в его составе могут находиться и обязанности наследодателя, которые наследник исполнять не хотел бы.

Одновременно наследник или принимает наследство целиком и полностью, без условий и специальных оговорок, или вовсе отказывается от него. Недопустимо частичное принятие наследства или отказ от наследства.

Единственным исключением выступает случай распределения наследодателем в завещании определенных вещей в адрес определенных наследников, если вместе с тем определенного другого имущества не остается. Правопреемство каждого наследника будет обладать сингулярным характером.

Базовые принципы наследования, то есть руководящие идеи и начала наследования, состоят в следующем:

1)в качестве основания для открытия наследства выступает смерть лица;

2)временем открытия наследства признается смерть наследодателя;

3)место открытия наследства прямо соответствует месту проживания наследодателя либо месту фактического расположения его имущества;

4)наследственное имущество включает в свой состав комплекс имущественных прав и обязанностей, которые наследодатель не имел на момент смерти;

5)в законодательстве определен круг лиц, которые подлежат призванию к наследованию, а также лица, которые не могут выступать в качестве наследников.[34]

К базовым основаниям наследства следует отнести завещание и закон. В соответствии со статьей 1112 Гражданского кодекса РФ в структуру наследства входят принадлежавшие наследодателю вещи, другое имущество, в т. ч. комплекс прав и обязанностей на день открытия наследства.

В структуру наследственного имущества не входят:

1)права и обязанности, которые неразрывным образом связаны с личностью наследодателя, в частности, права и обязанности по алиментам, (право на имя, право авторства, право на защиту деловой репутации автора);

2)права и обязанности, переход которых в рамках наследования недопустим Гражданским кодексом РФ либо иными законами (не входят в структуру наследства награды государства, которых был удостоен наследодатель, и на которых подлежит распространению законодательство о государственных наградах Российской Федерации;

3)права личного неимущественного характера;

4)иные нематериальные блага.

В структуру наследства может входить лишь имущество, принадлежавшее наследодателю на основании закона. Кроме общих норм о наследовании, глава 65 Гражданского кодекса РФ регулирует наследование отдельных разновидностей имущества.

К таким разновидностям имущества следует отнести права, которые связаны с участием в хозяйственных обществах и товариществах, на предприятиях, в потребительских кооперативах; имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства; вещи, которые ограничены в обороте, участки земли, невыплаченные суммы, которые были предоставлены гражданину как средства для существования; имущество, которое было предоставлено государством либо муниципальным образованием на условиях предоставления льгот; награды государства, памятные и почетные знаки.[35]

Наследование по закону по-прежнему является самой массовой разновидностью наследования. Несмотря на тот факт, что законодатель отдает предпочтение наследованию по завещанию, в большинстве случаев отсутствие завещания и является основанием для наследования по закону.

Таким образом, наследование по закону образуется:

1)если не было оставлено завещания;

2)если была завещана только определенная часть имущества;

3)если сформировалась обязательная доля на получение наследства.

В статье 1445 Гражданского кодекса РФ определяется семь очередей наследников, однако имеется и восьмая очередь, которая установлена в пункте 3 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ. Подобное разделение статей, как считают некоторые исследователи, представляется технико-правовым недостатком гражданского законодательства.

С данной оговоркой можно говорить о том, что возможные наследники по закону в исчерпывающем порядке определены в Гражданском кодексе РФ. Исходя из этого, можно говорить о том, что иные лица в качестве наследников не могут быть признаны.

В частности, это имеет отношение к троюродным сестрам и братьям наследодателя (к примеру, если троюродным братом наследодателя является внук сестры деда наследодателя) – их отделяет пять рождений, если не считать рождение наследодателя, то есть они признаются родственниками шестой степени родства. Не признаются наследниками также троюродные племянницы и племянники.

Следует также уточнить, что наследники – двоюродные внучки и внуки, правнуки и правнучки, а может быть, и двоюродные тети и дяди могут родиться после смерти наследодателя – самое главное, чтобы их зачатие произошло до момента открытия наследства. Данный вывод определяется тем, что пункт 1 части 1 статьи 1116 Гражданского кодекса РФ подразумевает не только детей наследодателя, но и граждан вообще.

На первый взгляд, посмотрев на цепочку очередей, может показаться, что законодатель установил слишком большое количество очередей. Тем более, что в ранее действовавшем законодательстве было установлено изначально лишь две очереди, а после этого четыре очереди.

Как верно отмечает Поздняков М., не следует пугаться того, что будет большое количество кандидатов в наследники. Некоторые родственники зачастую не доживают до момента наследования, к примеру, прабабушки прадедушки наследодателя[36].

К тому же в качестве наследников по закону объявляются лица, которые вступают в право наследования по праву представления. В Гражданском кодексе 1964 года наследниками по праву представления были названы только внуки и внучки наследодателя.

Они могли выступать в качестве претендентов на имущества бабушек и дедушек в том случае, когда на момент открытия наследства не оказалось в живых их родителей либо того из их родителей, кто был призван к наследованию на основании закона. В настоящее время по праву представления могут наследователь не только внуки, но и племянницы вместе с племянниками, а также некоторые иные родственники (к примеру, двоюродные), и в это же время перечисленные категории включаются в круг наследников по закону. В конечном итоге получается восемь очередей наследования.[37]

Одной из основных фигур в наследственных правоотношениях является наследодатель. В качестве наследодателя выступает лицо, после смерти которого подлежит осуществлению правопреемство.

Если говорить о завещании как о сделке, совершаемой действием лица, который желает распорядиться наследством в случае наступления смерти, то завещатель на момент совершения данной сделки должен обладать полной дееспособностью.

Лица, которые в определенном законодательством порядке вступили в брачные отношения до момента достижения восемнадцатилетнего возраста либо по результатам эмансипации становятся полностью дееспособными и на общих основания с иными дееспособным лицами вправе составить завещание.

Лица, которые обладают частичной дееспособностью, в том числе ограниченно дееспособные, не имеют завещательную дееспособность. Не обладает юридической силой завещание, которое было составлено недееспособным лицом.

Признание лица, которое составило завещание, недееспособным, в дальнейшем может иметь значение и во время решения вопроса, связанного с отстранением наследника по завещанию от наследования в качестве недостойного наследника. Наследником признается лицо, привлекаемое к наследованию по причине смерти наследодателя.

Наследником может быть любой гражданско-правовой субъект.

Статья 1116 Гражданского кодекса РФ устанавливает лиц, которых можно призвать к наследованию:

1)граждане, которые находятся в живых в день открытия наследства, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после момента открытия наследства;

2)организации, которые существуют на момент открытия наследства;

3)Российская Федерации, субъекты Российской Федерации, образования муниципалитета, зарубежные государства и организации на международной основе.[38]

К первой категории наследников следует отнести граждан, которые могут выступать в качестве наследников, как по закону, так и по завещанию, если они находились в живых на момент смерти наследодателя.

В том случае, если наследодатель объявлен по решению суда умершим, то к числу его наследников следует отнести лишь тех лиц, которые были живы в день его возможной гибели, определенный в судебном решении либо на день вступления судебного решения в юридическую силу.

Право на получение наследства не зависит от гражданства наследника.

Получить комплекс прав и обязанностей в наследственной сфере могут граждане Российской Федерации, граждане иностранного государства и лица без гражданства, так как они пользуются в РФ гражданской правоспособностью на равных условиях с гражданами Российской Федерации.

Право наследования включается в содержания правоспособности граждан. С момента рождения и до момента наступления смерти все граждане могут выступать в качестве наследников. Не имеет никакого значения возраста, пол, национальность физического лица и другие факторы.

Правом наследования обладают лица, которые находились в местах лишения свободы; лица, которые были признаны по решению суда недееспособными из-за слабоумия либо душевной болезни.

Наравне с этим законодательством признает в качестве наследников и лиц, которые еще не родились на момент открытия наследства. Это лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти.

Следует отметить, что ч. 3 Гражданского кодекса РФ существенно расширяет круг наследников, устанавливая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют в случае отсутствия наследников предшествующих очередей.

Теперь в качестве наследников могут выступать тети и дяди наследодателя, племянники, а также двоюродные сестры и братья. В основу очередности заложена степень родства, устанавливаемая количеством рождений, которые отделяют родственников друг от друга.

Все наследники, призываемые к наследованию одной степенью родства, получают наследство в одинаковых долях.

В соответствии с ч. 3 ст. 1147 Гражданского кодекса РФ к кровным родственникам приравниваются усыновленное лицо, а также его потомство, с одной стороны, в том числе усыновитель и его родственники, - с другой.

По-другому решается вопрос при наследовании по завещанию.

В качестве наследников по завещанию могут выступать любые лица (дети, братья, внуки, сестры и др.), которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти.

Вместе с тем не имеет никакого значения время, которое прожил ребенок, достаточным является тот факт, что он родился живым.[39]

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые собственными противоправными действиями умышленного характера, прямо направленными на наследодателя, определенного наследника либо против осуществления последней воли наследодателя, которая выражена в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих либо иных лиц к наследованию, или способствовали либо пытались способствовать повышению причитающейся им либо иным лицам доли наследства, если данные обстоятельства были подтверждены в суде. Их принято называть недостойными наследниками.

Не призываются к наследованию по закону родители после детей, по отношению к которым родители были по решению суда лишены родительских прав и не восстановлены в данных правах на момент открытия наследства.

Согласно пункту 2 статьи 1117 Гражданского кодекса РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от вступления в наследство по закону граждан, которые злостно уклонялись от исполнения лежащих на них по закону обязанностей, связанных с содержанием наследодателя.[40]

Лицо, которое не имеет права наследовать либо отстраненное от наследования вследствие признания его недостойным наследников, должно вернуть все имущество, которое неосновательно было им получено из состава наследства, здесь действуют положения главы 60 Гражданского кодекса РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения».

Эти правила подлежат распространению в отношении наследников, которые обладают правом на получение обязательной доли в наследстве. Данные положения используются в отношении завещательного отказа. В том случае, если предметом завещательного отказа являлось исполнение конкретной работы для недостойного отказополучателя либо оказание ему конкретной услуги, последний должен возместить наследнику, который исполнил завещательный отказ, стоимость исполненной работы либо оказанной услуги для недостойного отказополучателя.

Ко второй категории наследников относятся организации, которые в отличие от физических лиц, могут получить наследство лишь по завещанию.

Для того, чтобы призвать организации к наследованию требуется, чтобы оно существовало в качестве юридического лица на момент открытия наследства.

Третьей категорией наследников признаются публично-правовые образования, то Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, образования муниципалитета, зарубежные государства и организации на международной основе.

Наследование имущества в данном случае имеет место быть тогда, когда наследственное имущество завещано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, и не имеются основания для того, чтобы признать завещания полностью либо в части недействительным.

Одновременно в этом случае речь может идти о наследовании выморочного имущества. Имущество умершего признается выморочным, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не вправе быть призванным к наследованию, либо все наследники были отстранены от наследования.

ГЛАВА 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Действующее российское законодательство закрепляет особенности наследования отдельных видов имущества. Здесь необходимо выделить наследование вещей, ограниченных в обороте; наследование государственных наград, почетных и памятных знаков и прочее.

Прежде всего, рассмотрим наследование вещей, ограниченных в обороте. Так, принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и иные вещи, которые ограничены в обороте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Гражданским кодексом Российской Федерации. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.

Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на данные вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.

При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а суммы, которые были получены в связи с реализацией имущества, подлежат передаче наследнику за вычетом расходов на его реализацию.[41]

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков также имеет свои определенные отличительные особенности.

Произошедшие в последние годы общественно-экономические перемены привели к пересмотру основ наследственного права, включая государственные награды, почетные и памятные знаки, которые долгое время находились вне гражданского оборота. Впервые государственные награды, почетные и памятные знаки как объекты гражданских прав были закреплены в статье 1185 Гражданского кодекса Российской Федерации, что дает возможность рассматривать их в качестве объектов имущественного оборота и распространить на них нормы гражданского законодательства.

Ранее исследуемые правовые отношения носили государственно-правовой характер и были лишены имущественного элемента, а сами государственные награды, почетные и памятные знаки не считались имуществом в гражданско-правовом смысле этого слова. В настоящее время они признаны полноценными объектами гражданских правоотношений, пусть с определенными ограничениями и оговорками, но включенными в имущественный оборот. Институт наследования государственных наград, почетных и памятных знаков введен в гражданское законодательство относительно недавно.[42]

При рассмотрении возможности включения в наследственную массу государственных наград следует руководствоваться Указом Президента Российской Федерации от 02.03.1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации», которым регламентируются соответствующие виды государственных наград в Российской Федерации.[43]

В случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам.

Государственные награды и документы к ним умершего награжденного или награжденного посмертно могут быть переданы государственным музеям при наличии согласия со стороны наследников по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте России при наличии ходатайства музея, поддержанного соответствующим органом государственной власти субъекта Федерации, либо же по ходатайству федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится музей.[44]

Необходимо обратить внимание на ограничение оборота государственных наград и установление уголовной ответственности за приобретение или сбыт государственных наград (статья 324 Уголовного кодекса Российской Федерации).[45]

Необходимо выделить и особенности наследования недвижимого имущества. Так, довольно часто судебные споры возникают в тех случаях, когда открывается наследство на недвижимое имущество, прежде всего, на жилой дом или квартиру.

Жилой дом выступает в качестве особого вида наследственного имущества с присущими ему специфическими особенностями, которые в обязательном порядке должны учитываться по спорам о наследовании и влияют на объем прав наследников:

1) право собственности на жилой дом неразрывно связано с правом на земельный участок, на котором он расположен;

2) различного рода хозяйственные постройки (в частности, сараи, гаражи и прочее) являются подсобными строениями и составляют с домом единое целое, в связи с чем, они переходят к наследникам вместе с домом;

3) жилой дом предназначен для удовлетворения потребностей в жилье как самого собственника, так и других лиц, которые были вселены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.[46]

Следует также выделить особенности наследования имущественных прав и обязанностей лица:

1) в состав наследства могут входить исключительно те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель;

2)далеко не все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю при жизни, способны по своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования.

На сегодняшний день установлено, что право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо оттого, проживали они совместно с умершим или не проживали.[47]

Таким образом, рассмотрев и исследовав наследование отдельных видов имущества, можно сделать вывод, что наследование отдельных видов имущества - это наследование имущества умершего (наследства, наследственного имущества) на основе общих основных правил, но с учетом особенностей того или иного вида имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, рассмотрев и исследовав институт наследования в российском гражданском праве, можно подвести итоги и сделать определенные выводы.

Следует отметить, что цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты и выполнены.

В процессе написания данной курсовой работы было установлено, что под наследованием необходимо понимать переход прав и обязанностей от одного лица (наследодателя) другому лицу (наследнику). При этом по общему правилу, наследственное правопреемство носит универсальный характер.

Наследование имеет свои определенные специфические особенности:

1) исключительный характер наследования. Так, действующее законодательство Российской Федерации устанавливает, что при отчуждении имущества при наступлении смерти не невозможно заключение никакого вида сделки, кроме как составления завещания;

2) универсальный характер наследования. Так, преемство прав и обязанностей наследодателя переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое, в один и тот же момент (если иное не регламентировано законодательством Российской Федерации).

Наследование может осуществлять по закону и по завещанию.

В настоящее время в российском государстве наследование по закону происходит в порядке очереди (всего восемь очередей наследников). Закрепление в законодательстве данных очередей дает возможность довольно четко определить, кто может выступать в качестве наследника, а точнее, в какой последовательности.

Закон предусматривает наличие обязательной доли для определенной категории лиц (в частности, несовершеннолетние лица; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы и другие).

Законодатель закрепил обязательную долю для данных лиц с целью защиты их прав и законных интересов. Так, в частности, несовершеннолетние лица не всегда могут в полной мере защитить свои права и законные интересы в силу возраста и прочих объективных обстоятельств.

Наследование по завещанию выступает в качестве важнейшего института гражданского права, поскольку он предоставляет возможность завещателю распорядиться своим имуществом согласно своей воле.

Завещание представляет собой личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. В качестве основной цели завещания выступает определение порядке всего наследственного имущества или соответствующей его части к определенным лицам, государству или отдельным юридическим лицам или организациям. Завещание является односторонней сделкой, совершение которой возможно только полностью дееспособным лицом.

Завещание должно быть оформлено должным образом. Его оформление осуществляется в письменной форме, при этом нотариальное удостоверение носит обязательный характер.

Кроме того, российское законодательство закрепляет отличительные особенности наследования отдельных видов имущества. Так, наследование отдельных видов имущества - это наследование имущества умершего (наследства, наследственного имущества) на основе общих основных правил, но с учетом особенностей того или иного вида имущества (сюда следует отнести наследование государственных наград, вещей, ограниченных в обороте и прочее).

Необходимо отметить, что в настоящее время существуют определенные проблемные аспекты, связанные с наследованием по закону. Так, прежде всего, необходимо обратить внимание на проблему восстановление срока принятия наследства. Так, восстановить срок для принятия наследства суд может лишь по уважительным причинам. Какие именно причины относятся к уважительным, кроме той, когда наследополучатель не мог и не должен был знать об открытии наследства, законодатель не упоминает, и не уточняет причины, по которым наследополучатель мог не знать об открытии наследства. Это является значительным пробелом третьей части действующего Гражданского кодекса Российской Федерации. Решить данную проблему возможно посредством внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, прописав уважительные причины, в соответствии с которыми лицо имеет возможность восстановить срок принятия наследства.

Случается и множество иных ситуаций, в которых очевидно преимущество на получение наследства наследником следующей очереди, но в силу действующего российского законодательства это представляется практически невозможным.

Процедуру получения наследства наследником следующей очереди необходимо упростить, а так же установить срок, в течение которого наследник следующей очереди имеет возможность вступить в наследство, если наследник соответствующей очереди во время этого не сделал.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ.РФ. – 2014. – № 30. – Ст. 4202.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 23.05.2018 № 459-ФЗ)

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (в ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018 № 111-ФЗ)

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 № 39-ФЗ)

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 года № 4462-1 (в ред. от 23.05.2018)

6. Указ Президента Российской Федерации от 02.03.1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации» (в ред. от 07.09.2010 № 10999)

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. – 2012. – № 127.

2. Решение Трусовского районного суда от 01.12.2017 года № 2-3326.

Монографии, комментарии, учебные пособия, учебники

1. Алексеев С.С. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Норма, 2014. - 403 с.

2. Белов В.А. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Юрайт, 2016. - 569 с.

3. Волкова Т.А. Комментарий к Гражданскому кодексу части третьей: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2012. - 458 с.

4. Гришаев С.П. Гражданское право Российской Федерации: учебное пособие. - М.: Норма, 2013. - 359 с.

5. Калпин А.И. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 2015. - 618 с.

6. Сергеев А.П. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 2014. - 668 с.

7. Смоленский М.Б. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Юрист, 2014. - 431 с.

Научные статьи и публикации

1. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики - 2013. - № 4. - С. 31-34.

2. Бессараб Н.С. Наследственное правопреемство: актуальные вопросы. // Известия Тульского государственного университета. - 2013. - № 1. - С. 38-47.

3. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики. // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2012. - № 3. - С. 272-276.

4. Тимошин Ю.В. Проблемы правового регулирования наследования государственных наград, почетных и памятных знаков. // Вестник Московского университета МВД России. - 2009. - № 7. - С. 204-208.

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 30. – Ст. 4202.

  2. Калпин А.И. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 2015. – С. 109.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 233.

  4. Бессараб Н.С. Наследственное правопреемство: актуальные вопросы. // Известия Тульского государственного университета. - 2013. - № 1. - С. 39.

  5. Смоленский М.Б. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Юрист, 2014. – С. 155.

  6. Калпин А.И. Указ. Соч. С. 112.

  7. Смоленский М.Б. Указ. Соч. С. 157.

  8. Калпин А.И. Указ. Соч. С. 113.

  9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ // СЗ. РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301

  10. Смоленский М.Б. Указ. Соч. С. 158.

  11. Калпин А.И. Указ. Соч. С. 115.

  12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ / СПС КонсультантПлюс.

  13. Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права (по изд. 1908 г.). – М., 2015. – с.111

  14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

  15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ / СПС КонсультантПлюс.

  16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

  17. Гришаев С.П. Наследственное право. - М., 2012. – с.119.

  18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

  19. Антимонов Б. С, Граве К. А. Наследственное право. - М, 2015. - с. 144.

  20. Крылова З. Г. Наследование по завещанию в гражданском праве. - М., 2014. –с.119.

  21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

  22. Власов Ю. Н. Наследственное право Российской Федерации. – М., 2015. – с.57.

  23. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 233

  24. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики. // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2012. - № 3. - С. 272.

  25. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики - 2013. - № 4. - С. 32.

  26. Гришаев С.П. Гражданское право Российской Федерации: учебное пособие. - М.: Норма, 2013. – С. 167.

  27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ

  28. Калпин А.И. Указ. Соч. С. 119.

  29. Гришаев С.П. Указ. Соч. С. 168.

  30. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ

  31. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 года № 4462-1 // Российская газета. – 1993. – № 49; // Российская газета. – 2018. – № 2.

  32. Решение Трусовского районного суда от 01.12.2017 года № 2-3326.

  33. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ// Российская газета, N 238-239, 08.12.1994

  34. Гвоздева И.Н. Вопросы наследования // Бюллетень нотариальной практики. 2013.- № 4.-С.14

  35. Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. - М.: "Проспект", 2014.- С.251

  36. Позднякова М. Все, что нужно знать о наследовании. Издание 1-е.: Санкт Петербург: «ПИТЕР», 2013. С. 56.

  37. Саломатова Т. В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2013. С. 102

  38. Виноградова Р.И. Дмитриева Г.К. Репин B. C. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей. /под ред. под ред. В.П. Мозолина. - М.: НОРМА-ИНФРА, - 2014. –С.42

  39. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства РФ и практика его применения. - М.: Статут, 2013. –С.153

  40. Крылова З. "Новеллы наследственного права в третьей части ГК РФ" // "Российская юстиция", -№ 3.-2015.-С.42

  41. Белов В.А. Гражданское право Российской Федерации: учебник. - М.: Юрайт, 2016. – С. 261.

  42. Тимошин Ю.В. Проблемы правового регулирования наследования государственных наград, почетных и памятных знаков. // Вестник Московского университета МВД России. - 2009. - № 7. - С. 205.

  43. Указ Президента Российской Федерации от 02.03.1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации» (в ред. от 07.09.2010 № 10999) // Российская газета. – 1994. – № 46; // Российская газета. – 2010. – № 39.

  44. Белов В.А. Указ. Соч. С. 263.

  45. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63- // Российская газета. – 1996. – № 113; // Российская газета. – 2018. – № 88.

  46. Волкова Т.А. Комментарий к Гражданскому кодексу части третьей: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2012. – С. 289.

  47. Белов В.А. Указ. Соч. С. 264.