Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Исторический контекст права наследования и понятия наследства)

Содержание:

Введение

Наследство является достаточно важной темой, которая в определенный момент возникает в жизни практически каждого жителя нашей страны. Причем большинство граждан, сталкиваются с этим как минимум дважды в своей жизни. То есть либо получает наследство, либо оставляет его, а чаще всего делает и то и другое.

К тому же на сегодняшний день, к числу вещей, передаваемых по наследству, относится большее количество вещей нежели раньше. Сейчас вы можете получить или передать в наследство не только квартиру или, к примеру, машину, но и также предприятия и доли в них, авторские права, акции компаний и многое другое.

Тем не, менее не смотря на достаточно частый характер и растущую роль, этого правового явления в нашей жизни, многие граждане в нашей стране по-прежнему мало знакомы с правовой стороной этого вопроса. Что в свою очередь приводит к большому количеству судебных споров.

Целью данной курсовой работы является раскрытие понятия наследственного права, его субъектов и видов наследования. А также исторического контекста наследственного права в России. И анализ общих положений зарубежного наследственного права.

Глава 1 Исторический контекст права наследования и понятия наследства

Подглава 1

Возникновение наследственного права

Наследование – один из важнейших и старейших институтов гражданского права. Упоминание, о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и т. д.

Отношения, связанные с наследованием, – одна из сфер общественных отношений, которая, как упоминалось ранее, хоть раз в жизни затрагивает почти каждого человека.

Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества.[1]

Долго останавливаться на этом периоде времени нет необходимости, так как история наследственного права как общественного института, более или менее общая для всех государств.

Однако стоит упомянуть несколько ключевых особенностей формирования наследственного права в это время.

Во-первых, упомянуть что к предпосылкам возникновения наследственных правоотношений стоит отнести факторы, такие как:

  1. Развитие товарного производства;
  2. Ослабление родоплеменных связей и, как следствие, появление семейных отношений;
  3. Появление частной собственности.[2]

То есть из этих трех пунктов можно сделать очень простой вывод, что основой наследственного права, является, по сути возможность распорядится чем-то своим, частным, среди родственного, семейного круга и не только среди его.

А во-вторых, стоит выделить первые законодательные акты древнего мира, которые сформировали основы наследственного права таким каким мы знаем его сейчас.

И очень в этой связи выделялся на фоне других Древний Рим.

Основные положения наследственного права Древнего Рима:

  1. установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию;
  2. закрепление принципа универсальности наследования, т.е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде;
  3. провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т.е. приоритета наследования на основании завещания перед законом;
  4. установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям):
    1. домочадцы (умерший именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним проживавшим лицам);
    2. агнаты (братья и сыновья);
    3. иные члены рода. В свою очередь, указанные разряды делились на ряд наследственных классов;
  5. закрепление возможности при наследовании по завещанию сингулярного (частичного) перехода прав (например, легат - вменение наследнику обязанности обеспечить в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего лица на период его жизни);
  6. установление правил о необходимом (обязательном) наследовании определенных лиц в случае лишения (ограничения) их наследодателем права наследования (в частности, к таким лицам относились нетрудоспособные дети наследодателя).[3] А также у умалишенных, у лиц, объявленных расточителями, и у лиц, которые ни устно, ни письменно не могли изложить свою волю, например глухонемых.

К тому же, в римском праве практиковалась и субституция, т. е. условного наследника, которого можно назвать вторым наследником, на тот случай, если лицо, назначенное наследником, почему‑либо не сделается таковым. Иногда назначение наследника сопровождалось возложением на него выполнения каких‑либо действий, использованием имущества по определенному назначению. Если наследник, получивший имущество под условием, не выполнял возложенные на него обязанности, к нему в административном порядке могли быть применены меры принуждения.

Случалось, что сам завещатель уничтожал завещание, о чем делал формальное заявление перед судом или перед тремя свидетелями. Завещатель мог составить новое завещание. В некоторых случаях завещание могло быть признано недействительным или стать таковым впоследствии.

В то же время даже принятое наследство могло быть отнято у наследника как у недостойного. Изъятое имущество переходило к другим наследникам или в казну. Для объявления наследника недостойным требовались основания, например: умерщвление наследодателя, уничтожение составленного им завещания и другие преступления против наследодателя.[4]

Если же не оказывалось никого из родственников или супруга наследодателя, то имущество считалось выморочным. В первоначальном варианте такое имущество как бесхозяйное мог захватить всякий, т. е. приобрести его на правах наследника в собственность. Позже, в период принципата, было установлено, что выморочное имущество принадлежит фиску. В ряде случаев таким правом стали обладать церковь и монастыри.

И еще множество других особенностей.

На самом деле более подробно останавливаться на Римском праве, точнее на его наследственной части нет необходимости. Так как на мой взгляд, это вполне может быть темой целой научной работы.

И даже из столь краткого описания наследственного римского права можно сделать вывод о его серьезном уровне, даже по нынешним меркам.

Подглава 2

История развития наследственного права в России

Особенности государственно-правового развития России в целом объясняют и наличие тех особенностей, которые присущи для явлений частного порядка - института наследования. К этому следует отнести консервативность и патриархальность российского общества, и несоответствие истории развития права нашей страны и европейских государств, которые в свою очередь опирались больше на римское право, и длительность существования абсолютной монархии, и постоянные социальные катаклизмы, и многое другое.

Поэтому для более четкого понимания специфики развития наследственного права в нашей стране, его историю следует на определенные этапы, а именно:

Переходный, феодальный, императорский, советский и современный.

В переходный период основным источником права в том числе и наследственного, являлся сборник норм права того времени, под названием «Русская Правда». Некоторые особенности данного сборника в части наследственного права:

  • Имущество не могли наследовать дочери, в том числе княжеских или купеческих родов, - только сыновья.[5]
  • Наследственное имущество распределялось своеобразно: часть его выделялась в пользу церкви, часть — жене наследодателя. Оставшееся имущество делилось поровну между его сыновьями. При этом дом и двор умершего отца переходили к его младшему сыну.
  • После смерти боярина, не имевшего детей, его имущество переходило к князю как выморочное.[6]

В феодальный период выделяется чуть больше источников, а именно - Псковская судная грамота и Новгородская судная грамота, Судебники 1497 г. и 1550 г. Отличительные особенности этого периода:

  • Сформулированы два основания наследования: по закону и по завещанию (то есть "доклад" или "запись" - составить его имел право только глава семьи).
  • Наследниками по завещанию назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь. При этом нельзя было все свое имущество завещать церкви.
  • Сыновья по-прежнему имели приоритетное право наследования над дочерями. Также дочери по-прежнему не могли наследовать недвижимое имущество.

Отдельно стоит отметить Соборное уложение 1649 г., так как оно привносит несколько особенностей, сильно отличающихся от предыдущих периодов. А именно:

  • Устанавливалось право составления завещания не только главой семьи, но и любым ее членом.
  • Дочери, в отличие от предыдущего периода, стали допускаться к наследованию по закону в отношении недвижимости (вотчин).[7]

Существенные изменения в правовом отношении в части наследственного права наблюдаются в начале императорского периода истории России. Важнейшим законодательным актом в области наследственного права является Указ Петра I 1714 г. «О единонаследии». Ключевые особенности этого указа:

  • Установление системы майората, при котором поместья в правовом отношении были уравнены с вотчинами. Вместо деления земель на вотчины и поместья, а вотчины – на родовые, выслуженные и купленные, все земельные владения дворян стали называться недвижимым имуществом. Указом запрещалось дробить недвижимое имущество при передаче его по наследству.[8]
  • К наследованию недвижимым имуществом призывался один наследник (главный), чаще всего это был старший сын, не зависимо, по закону или по завещанию. При отсутствии таковых наследником могла быть одна из дочерей. Бездетный владелец имел право завещать свое имущество одному из своей фамилии (то есть близким родственникам).

Этот указ был отменен Указом императрицы Анны Иоановны в 1731 г. Последним были установлены новые правила наследования по закону:

  • Имущество переходило в равных долях ко всем сыновьям наследодателя. В наследство включалось все имущество наследодателя, как движимое, так и недвижимое.
  • Дочери при наличии сыновей получали 1/4 часть недвижимого и 1/8 часть движимого имущества умершего отца.
  • Пережившему супругу полагалась 1/7 часть недвижимого и 1/4 часть движимого имущества наследодателя. А родители после смерти своих бездетных детей получали обратно в собственность все имущество, переданное ими детям, а также право пожизненного пользования их благоприобретенным имуществом.

До советского периода было принято еще несколько изменений в части наследственного права, все они были закреплены в Своде законов Российской Империи. На мой взгляд, он конечно имел большое значение для Российской юридической науки в целом, и вносил большие изменения в законодательство. Но в отношении наследственного права, изменения не выглядят столь значительно как в начале имперского периода и скорее носят кодификационных характер. Кратко об изменениях этого периода:

  • Установление очередей наследования по закону в зависимости от степени кровного родства. Наследниками первой очереди признавались потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки).
  • Формулирование положений о выморочном имуществе, которое при отсутствии наследников по истечении десяти лет становилось собственностью государства, дворянства, территориального образования (города, поселения).
  • Завещание могло быть составлено, только совершеннолетним гражданином, то есть достигшим возраста 20 лет. Завещание составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами признавались недействительными.[9]
  • Благоприобретенное имущество, как движимое, так и недвижимое, можно было завещать по своему усмотрению. Ограничения касались отдельных местностей, где запрещалось завещать недвижимое имущество полякам, евреям и иностранцам, поскольку они не имели права владеть там недвижимостью.

И еще множество других изменений, но, как я и указывал выше, на мой взгляд, все они носят скорее кодификационный характер, т.к. многие пункты в тот или иной момент присутствовали в более ранних актах. Очень показательно в этом плане, то что уравнивание в наследственных правах мужчин и женщин произошло только в 1912 г.

В советский период институт наследования подвергался большим изменениям, вплоть до попытки его ликвидации.

Так история советского наследственного права началась с издания ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года Декрета «Об отмене наследования».

Таким образом наследование как по завещанию, так и по закону было отменено, касалось это всех домохозяйств как крестьянских, так и городских. И всякое посмертное имущество объявлялось собственностью государства.

При этом нетрудоспособные родственники по нисходящей и восходящей линиях, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущество. Получалась своего рода некоторая замена социального обеспечения, если это можно так назвать.

Но самое примечательное, что большого значения для населения этот Декрет не имел, т.к. дворянское и другое более-менее имущее население было раскулачено. А большая часть населения, и так практически ничего не имела.

Но экономические проблемы того периода, заставили государство, перейти к НЭПу. И тем самым, хотя и без приставки «частная», собственность стала возвращаться, а с ним и наследственное право.

Оно нашло отражение в разделе о наследовании ГК РСФСР 1922 г. был основу которого положен Декрет ВЦИК 1922 г., установивший право наследования по закону и/или по завещанию для супруга и прямых нисходящих потомков (дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее года до его смерти. в пределах общей стоимости наследственной массы, 10 тысяч золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего.

Дальнейшие изменения Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. отменяли ограничение, соответственно корректировался и ГК РСФСР.[10]

С 1928 г. усыновленные и их потомство включаются в круг наследников по закону. Запрещается лишение несовершеннолетних наследников обязательной доли, составлявшую не менее доли причитавшейся им при наследовании по закону. В этом же году было разрешено завещать имущество не только наследникам, указанным в статье 418 ГК РСФСР, но и государственным органам, а также общественным организациям.

Основным объектом наследования стала личная собственность граждан.

Являясь производной от социалистической собственности, личная собственность пользуется всемерной защитой со стороны Советского государства. Право наследования личной собственности граждан согласно статье 10 Конституции СССР 1936 г. охранялось законом. На этом конституционном принципе и было основано дальнейшее развитие советского наследственного права.[11]

Завещания и их удостоверение, переходят в ведение нотариусов, тогда как ранее этим занимались суды.

A c наследственного имущества взымается налог по прогрессивной шкале.

В период Великой Отечественной войны, завещание разрешалось удостоверять командованию воинских частей и начальникам госпиталей, продиктовано это было банальной необходимостью того периода времени. Также стоит упомянуть, что в этот период наследники лиц, погибших при защите Родины освобождались от уплаты налога с имущества.

В 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "О наследниках по закону и завещанию". Данным нормативным актом было установлены три наследственные очереди, (1я - дети, супруги, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные иждивенцы; 2я - трудоспособные родители; 3я - братья и сестры).

С принятием Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., который с некоторыми изменениями и дополнениями действовал более 35 лет, институт наследования приобретает более существенное значение, хотя правила наследования резко отличались от общемировых.

Связано это было конечно с ограничениями видов собственности и имущества.

И наследование рассматривалось как, что-то исключительное и редкое, в чем фигурируют только близкие родственники.

Но СССР вскоре перестал существовать, в 1991 году он распался, а в 1993 году РСФСР перестал существовать, на его месте появилась Российская Федерация.

Возникла необходимость не просто дополнить старое законодательство, как указывалось ранее, действовал ГК РСФСР 1964 г., а буквально реформировать и создать новое, ГК РСФСР буквально «не хватало» в текущих реалиях.

С 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой посвящен наследственному праву.

Подытоживая всю историческую часть наследственного права и российского, в частности. Можно заметить одну важную особенность, которая была определена достаточно давно, в историческом плане. И к которой в последствии пришли наши законодатели.

Что возможность распоряжения частной собственностью, лежит в основе любого гражданского права и является его неотъемлемой частью, а значит и наследственного права тоже.

Глава 2. - Понятие наследования в России по ГК РФ

Подглава 1. - Понятие наследования

Для того чтобы раскрыть понятие наследства стоит сначала обратиться к Конституции РФ, а именно к статье 35:

«1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.»[12]

Ключевой момент, наследственного права, как я говорил выше это частная собственность, без неё наследственное право не будет иметь никакого смысла.

И таким образом именно, частная собственность дает возможность определить, что наследственное право, с одной стороны, – это право гражданина передать свои имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны, – право получить от наследодателя в наследство имущественные права и обязанности (право наследования).[13]

И согласно пункту 4 статьи 35, это право гарантируется, а значит и защищается со стороны государства.

Но наследство включает в себя не только права, но также и обязанности и об этом, также не стоит забывать.

Но наследственное право, как и любое юридическое действие имеет определенный момент возникновения, данного права.

Согласно п. 1, ст. 1114 ГК РФ: «Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда.»[14]

То есть именно факт смерти гражданина является моментом, когда возникают наследственные правоотношения. Это ключевой момент.

Следующий немало важный момент — это состав наследственной массы, если проще, то что передает (оставляет) наследодатель для передачи по наследству. Он определяется на день открытия наследства и включает в себя то, что принадлежало наследодателю, – вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Однако из состава наследства исключаются определенные категории объектов. К ним относятся:

  • права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на получение алиментов или на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина);
  • права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами (например, права одаряемого по договору обещания дарения, если договором не предусмотрено иное);
  • личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, право на честь и достоинство личности, деловая репутация и т.д.).[15]

И если права наравне с принадлежавшим наследодателю имуществом можно отнести к активу наследства, то обязанности наравне с долгами наследодателя составляют его пассив (т. е. это те обязательства, в которых умерший выступал в качестве должника, в отличие от актива, где он был кредитором).

Что в свою очередь означает, что наследник несет обязательства, имевшиеся у наследодателя на момент смерти. К примеру: «Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения (п. 2 ст. 581 ГК РФ)»

Именно в этой части наиболее сильно проявляется принцип универсальности, то есть распространения акта принятия на наследства, на все наследство, на права и обязанности включительно.

Стоит оговориться, что у различных авторов разное отношение к данному принципу, что порождает большое количество споров, по его однозначности, но на мой взгляд все достаточно логично, ведь принятие наследства не является обязательной вещью для наследника, даже если на него составлено завещание.

Другое дело наследственный договор, но это понятие появилось в законодательстве сравнительно недавно (с 1 июня 2019 года). Хотя и он позволяет в некоторой степени отказаться от его исполнения.

Таким образом, рассмотрев 3 ключевых элемента наследования, а именно:

  • Собственное или частное имущество.
  • Факт смерти гражданина, как держателя имущества, для определения момента наступления правоотношения.
  • Переход не только прав, но и обязанностей в неизменном виде (принцип универсального правоприемства).

Можно сделать вывод, собственно сформулированнй в п. 1, ст. 1110 ГК РФ: «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.»[16]

Подглава 2. - Субъекты наследственного права по ГК РФ

Ранее была рассмотрена объективная сторона наследования, в частности его понятие и его основополагающие элементы.

В этой части подробнее раскроем, так сказать основных «действующих лиц», то есть субъектов наследственного права.

Однако стоит сразу сказать, что в юридическом сообществе нет однозначной позиции по этому поводу, кто-то считает, что субъектом является лишь наследник, а наследодатель нет, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»[17].

На мой взгляд, это не совсем верно, т.к. наследодателя нет собственно самого наследственного права. К тому же наследодатель не присутствует физически, а скорее юридически (то есть его права и обязанности).

К тому же под субъектами наследственного права являются не только непосредственно наследодатель и наследник, но также и исполнитель завещания или душеприказчик, отказополучатель, нотариус, свидетель, рукоприкладчик, РФ и её субъекты и муниципальные образования.

Стоит начать с главного, на мой взгляд, лица, благодаря которому и инициируется процесс наследования, наследодателя.

Четкого понятия «наследодатель» в ГК РФ не определено. В любом случае, наследодателем следует называть лицо, от которого в случае его смерти права и обязанности переходят к наследникам.

И опираясь на статью 1110 ГК РФ, можно сделать вывод, что в роли наследодателя могут выступать только физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ. И понятно, что таковым ни при каких условиях не может быть ни юридическое лицо, ни государство, ни иное образование.

Стоит упомянуть здесь и о дееспособности, для некоторых случаев наличие полной дееспособности не обязательно, в частности для наследования по закону. Но в свою очередь для наследования по завещанию, необходима полная дееспособность.

По общему правилу полная гражданская дееспособность в России возникает с 18 лет. Также полностью дееспособными можно считать людей, ставшими таковыми согласно п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ.[18]

Понятие наследника, также отсутствует в ГК РФ, но при этом в ст. 1116 ГК РФ, достаточно четко обрисован круг лиц, которые могут быть наследниками, в свою очередь это:

  • Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (по закону или по завещанию);
  • Юридические лица, существующие на день открытия наследства (только по завещанию);
  • Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования (по закону или по завещанию);
  • Иностранные государства и международные организации (только по завещанию)[19]

Важно отметить, что закон оперирует понятием «зачатые при жизни наследодателя», а не «зачатые наследодателем». Первое понятие значительно шире и включает не только зачатых, но еще не родившихся детей, но и зачатых, но не родившихся сестер, братьев, внуков и т.д. Согласно ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (будущего субъекта наследственных правоотношений) раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.[20]

Если же происходит наследование РФ, субъектами Федерации, муниципальные образованиями по закону, то это означает имущество наследодателя является вымороченным. То есть либо наследники отсутствуют, либо они в свою очередь отказались от имущества.

И также стоит упомянуть о лица не имеющих права на наследство.

Недостойные наследники, согласно п. 1 ст. 1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Если же лицо осуждено за совершение преступления по неосторожности, то указанное обстоятельство не может служить основанием для отстранения его от наследования в порядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ.[21]

В перечень лиц, которые могут быть отстранены от наследования, закон (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ) включает родителей, которые не могут наследовать по закону после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства. Кроме того, в п. 2 ст. 1117 ГК РФ предусмотрено, что по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Согласно нормам СК РФ обязанность по содержанию может лежать на родителях (ст. 80), на детях (ст. 87), на супруге (ст. 89), бывшем супруге (ст. 90), братьях и сестрах (ст. 93), дедушках и бабушках (ст. 94), внуках (ст. 95), воспитанниках (ст. 96), пасынках и падчерицах (ст. 97).[22]

В свою очередь это не запрещает лицам указанным в ч. 2, п. 1 ст. 1117 ГК, являться наследниками по завещанию. Или же составить в пользу этих лиц завещательный отказ.

И здесь же необходимо кратко упомянуть о некоторых других субъектах наследственных правоотношений, а именно:

  • Душеприказчик или исполнитель завещания.

На самом деле из названия уже понятно, какова роль данного лица, в наследственных правоотношениях. И согласно п. 1, ст. 1134 ГК РФ, это лицо, указанное в завещании, которому поручено исполнение завещания независимо от того, является ли такое лицо наследником. Исполнителем завещания может быть гражданин или юридическое лицо.[23]

Полномочия исполнителя завещания описаны в ст. 1135 ГК РФ. И согласно 1 пункту, данной статьи: «Полномочия основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.»[24]

Более подробно это лицо и основные положения о нём описаны в ст. 1134-1136 ГК РФ. В целом роль исполнителя завещания понятна и достаточно прозрачна.

  • Отказополучатель.

Отказополучателем является лицо, у которого имеется право требовать в свою пользу от наследников по завещанию или по закону исполнения какой‑либо обязанности имущественного характера (передача какой-либо вещи к примеру), возложенной на них завещателем. Отказополучателями могут быть как физические, так и юридические лица, а также публичные образования, т. е. все те, в чью пользу составлено само завещание согласно ст. 1137 ГК РФ.

Статьи с 1137 по 1140 ГК РФ, кроме ст. 1139, регулируют отношения, связанные с отказополучателем.

  • Рукоприкладчик.

Согласно п. 3 ст. 1125 ГК РФ, данное лицо подписывает завещание за наследодателя, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание.

Также в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также ФИО и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.[25]

  • Свидетель.

Согласно п. 4 ст. 1125 ГК РФ, при составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

  • Нотариус.

Согласно ст. 2 ФЗ «О Нотариате», нотариусом является гражданин: получивший высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования, имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем пять лет, достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет, сдавший квалификационный экзамен.[26]

Это очень важный субъект наследственных правоотношений, который является 3 стороной между наследником и наследодателем и следит за выполнением норм наследственного права. И в случае необходимости предпринимает действия необходимые для исполнения завещания и воли наследодателя.

Более подробно его деятельность регламентирована «Основами законодательства РФ «О нотариате».

  • Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Наследование имущества данным лицам возможно, когда нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части. РФ – это особый наследник по закону, как уже указывалось выше. Он не относится ни к одной из очередей.

Это был последний субъект наследственного права по ГК РФ.

Глава 3. - Виды наследования

Подглава 1. - Наследование по завещанию

Разобрав объективную и субъективную стороны наследования, мы можно сказать «расставили фигуры». Далее в этой главе перейдем уже к конкретике, к видам наследования.

И начать стоит наследования по завещанию, к наследственному договору, кстати применяются такие же правила, как и к завещанию, если иное не вытекает из наследственного договора, по существу.

Именно наследование по завещанию, позволяет наиболее полно распорядится своим правом собственности, на случай своей смерти. В юридическом смысле этот документ очень похож по своей природе на договор дарения, оба человека, наследник и одаряемый, получают имущество на безвозмездной основе. Только разница в том, что договор дарения действует при жизни, а завещание при смерти.[27]

Понятие завещания в отечественном праве практически не меняется с течением времени и в связи с изменением законодательства. Конечно же, его наполнение, как юридическое, так и практическое, трансформируется вслед за экономическими и политическими процессами. Но завещание – это обязательно:

  • Личное распоряжение дееспособного физического лица на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей.
  • Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). В данном случае применяется п. 4 ст. 1118 ГК РФ.
  • Нотариально удостоверенная сделка, либо приравненная к таковым, а значит совершенная в письменной форме[28]
  • Не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических средств

В целом, это основные требования, более подробно правила описаны в ст. 1124 ГК РФ, в остальном законодатель никак не ограничивает наследодателя, чему способствует принцип свободы завещания, закрепленный в ст. 1119 ГК РФ.

В соответствии с этой статьей наследодатель: «… вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130… не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.»[29]

Свобода завещания ограничена лишь правилами, касающимися обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), в соответствии с которыми несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители и супруг, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания получают не менее половины той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.[30]

Важно отметить, что этом закон не ограничивает право завещать любое имущество (ст. 1120 ГК РФ). То есть, лицо, удостоверяющее завещание, не вправе требовать каких-либо подтверждений нахождения в собственности завещателя имущества, включаемого в завещание. Гражданин может завещать также и имущество, которое будет им приобретено в будущем, без каких-либо ограничений. В таком виде это является реализацией нормы ст. 1112 ГК РФ, согласно которой в наследственную массу войдет только то имущество, которое принадлежало наследодателю на момент открытия наследства, с установленными указанной нормой изъятиями, независимо от содержания завещания. Если же у завещателя имеется имущество, не отвечающие установленным ст. 1112 ГК РФ признакам, наследование по завещанию осуществляться не будет, а данные положения завещания окажутся недействительными и будут не применимы.[31]

И здесь же стоит упомянуть, о такой возможности как завещательное распоряжение, также расширяющее возможности завещателя.

К нему относится:

  • Назначить запасного наследника наряду с основным.

То есть указать другого наследника, на случай если назначенный им наследник, по завещанию или закону, по каким-либо причинам не сможет или не захочет принять наследство.

  • Установить завещательный отказ (легат).

Установление наследникам, по завещанию или закону, исполнение обязанности за счет наследства в пользу - отказополучателя (легатария). Регулируется ст. 1137-1138 ГК РФ.

  • Установить завещательное возложение.

Распоряжение, данное завещателем в завещании, направленное на осуществление общеполезной цели, называется «завещательным возложением». Может распространятся также на наследников по закону. И может носить как имущественный, так и неимущественный характер. Регулируется ст. 1139 ГК РФ.

  • Составить завещательное распоряжение на денежный вклад в банке.

Права на денежные средства в банке, входят в состав наследства и наследуются в общем порядке или в отношении этих средств может быть составлено завещательное распоряжение, согласно п.1, п. 2 ст. 1128 ГК РФ.[32]

Также помимо «классического» завещания, удостоверенного нотариусом, по правилам ст. 1124 ГК РФ. К которому, кстати, относится также совершение завещания при отсутствии в населенном пункте нотариуса обязанности по удостоверению завещаний исполняют уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления. А за пределами РФ на территории иностранного государства и возможность осуществления указанных действий исполняется должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации за рубежом.[33]

Есть еще несколько форм, которые существуют для скажем так, не совсем стандартных случаев. Это:

  1. Приравненное к нотариально удостоверенному завещанию.
  2. Завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах.
  3. Закрытое.

В первом случае, это возможность составить завещание таким категориям граждан, которые не имеют доступа к нотариусу в следствии специфики своей профессии (моряки, военнослужащие, участники экспедиций), находящимися в медицинских учреждениях и домах престарелых и инвалидов или содержащихся в местах лишения свободы. Регламентируется данная возможность ст. 1127 ГК РФ. И также важно отметить, что совместное завещание супругов и наследственный договор не могут быть удостоверены таким образом на основании п.5 ст. 1127 ГК РФ.[34]

Во втором случае, данное завещание предусмотрено российским законодательством в связи на случай, когда лицо оказывается в экстремальной ситуации и желает, чтобы после его смерти имущество перешло к определенным лицам.[35] Регулируется оно ст. 1129 ГК РФ. И имеет очень много различных особенностей, неисполнение которых влечет за собой ничтожность этого завещания. В частности, обязательны два свидетеля, собственноручно написание и подпись завещания. Исполнение данного завещания возможно только при подтверждении судом.

В третьем случае, данная форма завещания заимствована из юридической практики дореволюционной России. Смысл такой формы завещания заключается в том, что с содержанием завещания никто не знаком, кроме завещателя. Особенности составления такого завещания регламентированы ст. 1126 ГК РФ. И как предыдущее имеет большое количество особенностей, нарушение которых, также влечет недействительность этого завещания.

Перед тем как перейти к следующей подглаве, хочется обратить внимание, на то насколько широко представлена завещательная форма, да она не безупречна, её можно оспорить в суде и существует достаточное количество обязательных вещей для неё, но тем не менее она предоставляет очень большие возможности для волеизъявления граждан.

Подглава 2. - Наследование по закону

Следующий вид наследования, это наследование по закону. Этот вид наследования применяется согласно ст. 1111 ГК РФ, а именно: «Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ».[36]

Существенное отличие наследования по закону, от наследования по завещанию в том, что первое происходит по волеизъявлению завещателя, а второе по волеизъявлению законодателя.[37]

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, согласно ст. 1141 ГК РФ.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.[38]

Всего в Российском законодательстве предусмотрено, аж 8 очередей, это очень значительное увеличение, по сравнению с предыдущим законодательством, ГК РСФСР, там в свою очередь были всего лишь 2 очереди.

Сделано это с целью предотвратить превращение наследственного имущества в выморочное. Однако, часто это порождает множество споров среди наследников, так как наследование по закону все еще преобладает в нашей стране, по сравнению с завещанием.

Виды наследников по закону:

Наследниками I очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В эту же очередь входят усыновители и усыновленные, поскольку их права приравнены к правам кровных родственников. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке, согласно п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ. Призываются к наследованию также дети наследодателя, зачатые им при его жизни и родившиеся в течение 300 дней после его смерти. Супруг наследодателя призывается только если брак не расторгнут или не признан недействительным. А также зарегистрированный в органах ЗАГС.

Родители наследодателя призываются к наследованию, если не лишены родительских прав или если были восстановлены в таких правах. В первую очередь призываются также внуки наследодателя и их потомки, но только по праву представления, т.е. взамен умершего сына (дочери) наследодателя.[39]

Наследование по праву представления распространяется с первой по третью очередь включительно.

Наследниками II очереди являются, братья и сестры наследодателя, как полнородные, так и неполнородные. К полнородным братьям и сестрам относят лиц, имеющих общих родителей, к неполнородным - одного общего родителя, отца либо мать. Сюда не включаются так называемые сводные братья и сестры.

Дедушка и бабушка наследодателя, со стороны как отца, так и матери. А племянники и племянницы - наследуют по праву представления.

Наследниками III очереди являются тети и дяди наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя, которые наследуют по праву представления.

IV очередь составляют прадедушки и прабабушки наследодателя.

Наследниками V и VI очередей, является достаточно большое количество родственников наследодателя, которые связаны с ним очень отдаленным родством. С учетом указанных факторов подробно останавливаться на их описании не будем.

В VII очереди это, пасынки и падчерицы наследодателя, т.е. дети супруга, родившиеся от другого лица, а также отчимы и мачехи.

Заключительную, VIII очередь, составляют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. К данной категории лиц относят наследников, которые не менее 1 года находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним. Эта группа наследников призывается к наследованию в особом порядке.[40]

Вкратце о праве представления, согласно пункту 1 статьи 1146 ГК РФ: «Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем п.2 ст. 1114, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну».[41] Также в п. 2 и п. 3 данной статьи указано кто не имеет права пользоваться правом представления.

Важный момент, касающийся наследования по закону, это доказательство права наследования по закону. Так как именно отсутствие доказательств приводит к большому количеству споров в наследовании по закону.

Не могут быть использованы в качестве доказательств супружеских, родственных или иждивенческих отношений свидетельские показания. Доказательством могут служить только документы, подтверждающие соответствующие отношения наследников с наследодателем. В качестве документов, доказывающих наличие соответствующих отношений между наследником и наследодателем, могут быть представлены:

  • свидетельство о браке.
  • свидетельство о рождении.
  • свидетельство об усыновлении;
  • выписка из метрической книги
  • справка о родственных отношениях, выданная государственным учреждением или организацией по месту работы или жительства наследника, и др. Факт иждивенчества устанавливается в судебном порядке в случае невозможности подтвердить его документами.[42]

Собственно, последний момент касательно наследования по закону, это наследование выморочного имущества. Ранее этот момент обсуждался, но лишь в связи с субъектами наследственного права. И опять же используя информацию из предыдущих глав, понятно, что выморочное имущество — это такое имущество, которое достается государству. По каким причинам имущество становится выморочным указывается в п. 1, ст. 1151 ГК РФ. Если кратко, значение данного пункта можно передать таким образом, если наследники, по тем или иным причинам (отказ, отстранение, нет права и т.д.), не принимают наследство, то оно считается выморочным и переходит государству.

Выморочным может быть не все, а часть имущества умершего: если наследников по закону нет, а завещание касается только части имущества, то выморочной является часть имущества, не охваченная завещанием.

При наследовании по закону, РФ, ее субъектом или муниципальным образованием, принятия наследства не требуется, а отказ от него не возможен. Но при этом свидетельство о праве на наследство отношении такого имущества выдается в общем порядке – по заявлению наследника.[43]

Ответственность РФ как наследника выморочного имущества. РФ в пределах стоимости перешедшего к ней выморочного имущества должна возместить:

  1. расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя
  2. расходы на достойные похороны наследодателя
  3. расходы на охрану наследства
  4. долги наследодателя его кредиторам[44]

В целом, это все что касается тематики наследования по закону.

И подытоживая данную главу, хочется обратить внимание на то, что, не смотря на возможности наследования по завещанию и всю как бы свободу волеизъявления со стороны завещателя.

Принятие наследства, как и его завещание, все еще в некотором роде является обязанностью, подталкиваемой государством, а не правом, которое оно же и должно предоставлять.

Глава 4 Основные положения наследственного права зарубежных стран

И последним, стоит осветить зарубежное законодательство, которое порой очень сильно отличается от нашего. И тем самым возможно увидеть, что можно позаимствовать и в чем можно улучшить законодательство, а к чему стремиться соответственно не стоит.

Как известно существуют несколько основных систем права, это романо-германская система или цивильное право, англосаксонская система или общее право, также многие ученые еще выделяют в отдельную систему право мусульманских стран, так как там очень велико влияние религиозных догматов на правовые нормы данных стран.

Практически во всех странах, как и в РФ, наследование разделяют на две вида, по закону и по завещанию. Однако иногда отличаются основания и подходы к наследованию.

Далее рассмотрим законодательные системы различных стран, отталкиваясь от видов наследования и при необходимости раскрывая подходы данных стран к наследованию в целом.

Начнем с наследования по завещанию.

В зарубежном законодательстве, также, как и в РФ. Завещание могут составлять дееспособные граждане. И если в РФ, несовершеннолетние могут стать завещателями, только в следствии эмансипации или брака. То во многих зарубежных законодательствах признают завещательную дееспособность несовершеннолетних лиц, к примеру Франция, Германия, Япония. Хотя есть и некоторые ограничения. Так, в Германии, согласно § 2232 - 2233 ГГУ, лицо, достигшее 16 лет, может совершить завещание только в форме публичного акта. А в ст. 904 ФГК устанавливается, что несовершеннолетний, достигший 16 лет и не освобожденный от родительской власти, вправе распорядиться лишь половиной того имущества, которым вправе распоряжаться совершеннолетний.

Как и в РФ, во многих странах завещание именно личное распоряжение, в частности, ст. 942 ГК Польши; ст. 968 ФГК; ст. 975 ЯГК; ст. 15 болгарского Закона о наследовании. И в то же время в ряде государств допускаются завещательные распоряжения нескольких лиц. А именно "совместные завещания", которые могут составлять либо супруги в Германии, Австрии, либо иные лица, состоящие в близких отношениях Дания, Швеция, а также "взаимные завещания".[45]

Другим важным аспектом завещания как сделки является составление его по установленной форме. Современным правовым системам известны различные формы завещательных распоряжений.

В странах континентального права можно выделить несколько основных форм завещания:

Во-первых, это собственноручное завещание или олографическим завещание, должно быть целиком написано, датировано и подписано завещателем. Этого придерживаются ГК Франции, Швеции, Польши, Германии и др. 

Также за рубежом действительным как собственноручное завещание признают, содержащееся в письме наследодателя, адресованном наследнику, если составлено оно надлежащим образом и намерения наследодателя не вызывают вопросов.

Однако несмотря на простоту данной формы, оно, к сожалению, очень слабо гарантирует сохранность имущества.

Во-вторых, это завещание в форме публичного акта. Оно характерно тем, что при его составлении, помимо завещателя, участвуют специально уполномоченные государством органы и должностные лица. Публичное завещание практически исключает сомнения в отношении того, подлинная ли воля завещателя в нем. Возможность официального заверения завещания у нотариуса или в суде в достаточной степени гарантирует сохранность завещания. Регламентация составления публичных завещаний, отличается большим разнообразием в рамках разных стран, хотя и имеет ряд общих черт.

Также разновидностью такого завещания, является закрытое, оно позволяет избежать разглашения содержания завещания нотариусами, свидетелями и иными лицами, но при этом дает такие же гарантии подлинности. В таком случае, завещатель собственноручно записывает свои посмертные распоряжения и запечатывает документ, в котором они содержатся, в специальный конверт, который затем передается нотариусу, ГК Украины, Швеции, Франции, Японии и др. Важно отметить, что хоть в Германии и Швейцарии не выделяют тайное завещание в отдельную категорию, но в законодательстве указано, что можно не знакомить, присутствующих лиц, с содержанием завещания.

В странах англосаксонской системы права, основной формой является завещание, удостоверенное свидетелями. В Англии это единственная форма завещания. Оно пишется самим завещателем или иным лицом по его поручению от руки, печатается на машинке или на типографском бланке и подписывается завещателем в присутствии двух свидетелей, ст. 9 Закона о завещаниях 1837 г. Обычно, свидетелем, удостоверяющим завещание, не может выступать лицо, являющееся по данному завещанию выгодоприобретателем. Такие же правила установлены в ГК провинции Квебек.

Эта форма, хоть и немного измененная, есть во многих штатах США, хотя в некоторых штатах допускаются олографические завещания схожие с теми, что предусмотрены в Европе, это Аризона, Арканзас, Калифорния и др. такие завещания должны быть выполнены наследодателем собственноручно, без использования технических средств. Также, в некоторых штатах применяются устные завещания.

Также, как и в РФ, существуют некоторые «особые» завещания.

Такие завещания могут учитывать, к примеру, должностное или служебное положение завещателя, военнослужащие или другие обстоятельства, то есть вовремя, - стихийных бедствий, морских путешествий, нахождение на лечении в медицинских учреждениях и т.д. Такие правила есть в Польше, Японии, Украине и др. Для таких завещаний хоть и упрощен порядок, есть также определенные сроки действия.

В мусульманском же законодательстве оформление завещания допускается в простой письменной форме, однако при этом требуется присутствие не менее двух свидетелей, являющихся лицами мусульманского вероисповедания, либо четырех, не относящихся к таковым.[46]

Однако на наследников возлагаются не только обязанности в виде долгов, если таковые имеются, как во многих странах, но и невыполненные религиозные обеты. Если родители скончались, не успев выполнить обещанные молитву, пост или другие религиозные обряды, то их совершеннолетние дети должны сделать это за них.

Также в мусульманское право, не допускает полного лишения законных наследников (т. е. наследников по закону) имущества предков.[47]

Далее разберем, наследование по закону. Практически во всех системах гражданского права содержатся указания, что при отсутствии завещания к наследованию призываются прежде всего наиболее близкие родственники и члены семьи наследодателя.

Согласно ГК Франции, наследство переходит в силу закона к родственникам и супругу умершего. При отсутствии пережившего супруга, имеющего право наследовать, родственники умершего распределяются по системе разрядов. К 1 разряду относятся дети наследодателя и их нисходящие, ко 2 - родители наследодателя, его братья и сестры и нисходящие этих последних, к 3 - восходящие наследодателя, кроме его родителей, к 4 - боковые родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, кроме его братьев и сестер и их нисходящих. Наличие хотя бы одного родственника предыдущего разряда устраняет от наследования всех родственников следующих разрядов. Но при этом родственники одинаковой степени делят наследство между собой поровну.

В Германии и Швейцарии категории наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам. Парантелла - группа кровных родственников, происходящих от общего предка и его нисходящих родственников. При этом, термин «парантелла» немецкому законодателю неизвестен, вместо него употребляется понятие «очередь». В ГК Германии наследники распределяются следующим образом: 1 парантелла - потомки наследодателя; 2 парантелла - родители наследодателя и их потомки; 3 парантелла - дедушка и бабушка наследодателя и их нисходящие родственники; 4 парантелла - прадедушки, прабабушки наследодателя и их нисходящие родственники; пятая и следующие парантеллы - прапрадедушки и прапрабабушки наследодателя и их нисходящие родственники. Закон не устанавливает препятствий к формированию и дальнейшего числа парантелл. Каждая парантелла призывается к наследованию лишь при отсутствии родственников предшествующей парантеллы. Швейцарское законодательство о наследовании во многом повторяет немецкую модель.

Согласно ГК Польши в 1 очередь к наследованию призываются дети наследодателя и переживший супруг. При отсутствии нисходящих родственников наследодателя наследуют супруг, родители, братья и сестры наследодателя. Если же нет нисходящих родственников, родителей, братьев и сестер и их нисходящих, все имущество наследует супруг. При отсутствии нисходящих родственников наследодателя и супруга наследниками являются родители, братья и сестры и их нисходящие родственники. При наличии детей супруг наследует не менее 1/4 наследственной массы. Единственным наследником супруг признается только в случае, когда отсутствуют нисходящие наследодателя, его родители, братья и сестры.

По степени близости к наследодателю и, соответственно, по объему прав на наследственное имущество с кровными родственниками умершего претендует переживший супруг. Он может быть включен в одну из очередей наследников, к примеру, в Польше или может призываться к наследованию наряду с соответствующей очередью. При этом его доля в имуществе зависит от того, какая очередь призывается совместно с ним к наследованию: чем дальше класс призываемых лиц, тем больше доля пережившего супруга такие правила действуют в Японии, Германий, Швеции и др.

В германском праве переживший супруг не включается ни в одну из парантелл. Он наследует наряду с родственниками, входящими в состав первых трех парантелл. При отсутствии родственников, входящих в первые три парантеллы, переживший супруг наследует имущество в полном объеме.

В странах англосаксонской системы права переживший супруг занимает привилегированное положение по сравнению с остальными членами семьи наследодателя: его право на наследственное имущество устанавливается не только в идеальных долях, но и в абсолютных цифрах, которые периодически пересматриваются. Очередность наследования в законодательстве англосаксонских стран устанавливается только применительно к случаям отсутствия пережившего супруга.[48]

На самом деле можно очень много разбираться в зарубежном законодательстве, оно очень обширно и многообразно, но к сожалению, столь же объемно. Была освещена очень небольшая часть зарубежного права, но даже это позволяет, обратить внимание на некоторые вещи, которые стоит имплементировать в российское законодательство.

Заключение

Наследственное право достаточно обширная тема и даже исследуя какие-то его базовые принципы, очень сложно не превратить работу в целый научный труд.

И все хочется сказать, что до текущего своего уровня российское законодательство, как видно из истории, проделало достаточно большую работу, к тому чтобы приблизится к современным тенденциям.

Но при этом это не значит, что работа окончена, еще очень большое количество вещей по-прежнему не нашли отражения в российском наследственном праве. К примеру, такие вещи как передача аккаунта в тех же социальных сетях, доменных имен и многого другого, с помощью чего в современном мире зарабатываются большие деньги.

И опять же, как я говорил ранее, наше законодательство, еще не до конца отошло от советского наследия и многие нормы по-прежнему, носят больше характера обязательств, нежели прав и порой перенасыщены бюрократическим формализмом.

Поэтому нам еще нужно работать и работать, ведь такие вещи как наследство так или иначе касаются каждого гражданина нашей страны.

Список литературы:

  1. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 с
  2. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с.
  3. Крашенинников П.В. Наследственное право. – 2-е изд. – М.: Статут, 2017. – 272 с.
  4. Желонкин, С. С. Наследственное право: Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - Москва: Юстицинформ, 2014. - 134 с.
  5. Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана , Закон и право, 2015. — 287 с.
  6. Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие / С. А. Иванова, Н. И. Беседкина, Е. А. Свиридова, Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие.: Прометей; Москва; 2019. - 227 с.
  7. Абраменков М.С. Основные положения наследственного права зарубежных стран. // «Наследственное право». - 2018 - №1.
  8. Абраменков М.С., Блинков О.Е. Модели приобретения наследства в наследственном праве зарубежных стран. // «Наследственное право». - 2017 - №1
  9. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
  10. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019)
  11. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019)
  12. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)
  1. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. - 3 с.

  2. Желонкин, С. С. Наследственное право: Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - Москва : Юстицинформ, 2014. - 2 с.

  3. Желонкин, С. С. Наследственное право: Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - Москва : Юстицинформ, 2014. - 2 с.

  4. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015.- 6 с.

  5. Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие / С. А. Иванова, Н. И. Беседкина, Е. А. Свиридова, Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие.: Прометей; Москва; 2019 - 1 с.

  6. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 26 с.

  7. Желонкин, С. С. Наследственное право: Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - Москва : Юстицинформ, 2014. - с.

  8. «Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В. А. Гуреев.»: Эксмо; Москва; 2009 - 11 с.

  9. Крашенинников П.В. Наследственное право. – 2-е изд. – М.: Статут, 2017. – 16 с.

  10. Крашенинников П.В. Наследственное право. – 2-е изд. – М.: Статут, 2017. – 21 с.

  11. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015.- 18 с.

  12. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) - ст. 35

  13. Крашенинников П.В. Наследственное право. – 2-е изд. – М.: Статут, 2017. – 44 с.

  14. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - ст. 1114

  15. Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие / С. А. Иванова, Н. И. Беседкина, Е. А. Свиридова, Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие.: Прометей; Москва; 2019 - 6 с.

  16. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - ст. 1110

  17. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 22 с.

  18. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) - ст. 21, ст. 27

  19. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - ст. 1116

  20. Крашенинников П.В. Наследственное право. – 2-е изд. – М.: Статут, 2017. – с. 53

  21. Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие / С. А. Иванова, Н. И. Беседкина, Е. А. Свиридова, Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие.: Прометей; Москва; 2019 - с. 15

  22. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - ст. 1117

  23. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - ст. 1134

  24. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - п. 1, ст. 1135

  25. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - п. 3 ст. 1125

  26. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) - ст. 2

  27. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 110 с.

  28. Крашенинников П.В. Наследственное право. – 2-е изд. – М.: Статут, 2017. – 76 с.

  29. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - ст. 1119

  30. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. - 52 с.

  31. Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие / С. А. Иванова, Н. И. Беседкина, Е. А. Свиридова, Е. С. Якимова Наследственное право: Учебное пособие.: Прометей; Москва; 2019 - 20 с.

  32. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. с. 113-115

  33. Желонкин, С. С. Наследственное право: Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - Москва: Юстицинформ, 2014. - с. 15-16

  34. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - ст. 1127

  35. Желонкин, С. С. Наследственное право: Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - Москва: Юстицинформ, 2014. - с. 17

  36. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - ст. 1111

  37. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - с. 145

  38. Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана , Закон и право, 2015. - с. 119

  39. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - с. 146

  40. Желонкин, С. С. Наследственное право: Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - Москва: Юстицинформ, 2014. - с. 29

  41. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - ст. 1146

  42. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 с. 151-152

  43. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. - с. 89

  44. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.

  45. Абраменков М.С. Основные положения наследственного права зарубежных стран. // "Наследственное право". - 2018 - №1.

  46. Желонкин, С. С. Наследственное право: Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - Москва: Юстицинформ, 2014. с. 6

  47. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. с. 267-268

  48. Абраменков М.С. Основные положения наследственного права зарубежных стран. // "Наследственное право". - 2018 - №1.