Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

Введение

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую популярность и остроту. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

На сегодняшний день к видам имущества, передающегося по наследству, относятся большее количество предметов, нежели раньше. В связи с этим нормы наследственного права сейчас приобретают особую важность, по причине возникновения различного рода проблем.

Наследственные отношения в той или иной мере затрагивают интересы каждого гражданина, они распространены повсеместно, а значит, полное, детальное исследование и регулирование данных отношений является насущной потребностью для любого общества.

Надо полагать, что роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы будет расти. Однако, отдельные вопросы наследственного правопреемства так и не получили законодательного урегулирования, а некоторые из-за законодательных нововведений были неоднозначно восприняты современными исследователями, что породило в науке спорные вопросы и зачастую диаметрально противоположных взглядов.

Совершенствование законодательства, регулирующего наследственные отношения, тесно связано с развитием науки наследственного права, многие проблемы которой по сей день остаются неразрешенными. Так, например, среди ученых по сей день отсутствует единое мнение о понятии и характере наследственного правоотношения; вызывает дискуссии закрепленная законом возможность опровержения предположения о принятии наследства наследником, совершившим фактические действия по его принятию. Помимо перечисленных, существует множество других проблем, требующих научного исследования.

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Цель представленной работы состоит в комплексном изучении понятия и видов наследования.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:

- изучить понятие и сущность наследства;

- исследовать основания возникновения наследственных правоотношений;

- изучить механизм наследования по завещанию;

- проанализировать особенности наследования по закону.

Методом исследования курсовой работы является: метод теоретического анализа: изучение, анализ, синтез и обобщение научной и учебной литературы.

Основными источниками для данной курсовой работы будут использованы такие нормативные акты как Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, часть 3.

Курсовая работа обусловлена целями и задачами данной работы и состоит из 3 глав, которые включают в себя два-три параграфа, заключение и список литературы.

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие и сущность наследования

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Под наследственным правоотношением понимают зачастую различные общественные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица.[1]

Наследование – это целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица. В этот комплекс входят: правоотношения из факта открытия наследства, правоотношения из факта принятия наследства, правоотношения отказа от наследства, правоотношения по исполнению завещания и др.[2]

Все названные правоотношения могут по полному праву именоваться наследственными, поскольку возникают по поводу имущества, т. е. опосредуют передачу наследственного имущества от наследодателя к наследникам (или кредиторам). Их особенностью является само возникновение, связанное со смертью гражданина. Собственно, весь комплекс наследственных отношений можно назвать наследованием в широком смысле слова.

ГК РФ четко регламентирует общие положения, относящиеся к наследованию (как правопреемству) в целом. Прежде всего, выделяются само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, а так же время, место открытия наследства, лица, который могут, и лица, который не могут призываться к наследованию.

Различные аспекты наследования регулируются частью третьей ГК РФ (раздел V «Наследственное право»).

Под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменённом виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не предусмотрено иное. Переход имущества как единого целого означает переход принадлежащих наследователю на день открытия наследства вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей. Законом четко определено, что не входит в состав наследства: права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные не имущественные права и не материальные блага.[3]

Для универсального правопреемства определяющим является то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое.[4]

К наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

1.2. Основания возникновения наследственных правоотношений

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

При этом определяющим является то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).[5]

В целом, основанием возникновения наследственного правоотношения является не один, а совокупность юридических фактов, к которым относятся: смерть лица, вступление в законную силу судебного решения о признании гражданина умершим, наличие имущества, которое было закреплено за умершим на законных правах, наличие надлежаще оформленного завещания или родственной связи между умершим и наследником, факт нахождения наследника в живых (а для юридических лиц - факт существования) на момент открытия наследства, факт обращения наследника с целью принятия наследства в установленный законом срок.[6]

Глава 2. Наследование по завещанию

2.1. Общие положения о наследовании по завещанию

Согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания или заключения наследственного договора.

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания и заключение наследственного договора через представителя не допускается. Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов).

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

К наследственному договору применяются правила законодательства о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора. Предусмотренные наследственным договором права и обязанности возникают после открытия наследства, за исключением обязанностей, которые в силу наследственного договора могут возникнуть до открытия наследства и возложены на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию за наследодателем (статья 1116). К наследодателю, заключившему наследственный договор, применяются правила о завещателе.

Завещание может быть определено как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти. Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти.

При жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещание совершается действием от одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий.

Завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме.

Завещания малолетних не допускаются.[7]

В юридической литературе спорным является вопрос о возможности совершения завещаний несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 18 лет). Случаи, когда несовершеннолетние имели намерение составить завещания, могут встречаться только как исключение. Также, на мой взгляд, должны быть поставлены под сомнение завещания лиц формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что не могли понимать значение своих действий, например, в силу болезненного состояния. В таких случаях, необходима соответствующая медицинская экспертиза.

Если медицинской экспертизой будет установлено, что данный гражданин при совершении им завещания находился в состоянии невменяемости, завещание должно быть признано судом недействительным[8].

Важно иметь ввиду, что гражданин, совершающий завещание, должен обладать полной дееспособностью в момент совершения завещания.

Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то такое завещание будет недействительным, даже если впоследствии гражданин стал дееспособным (например, душевно больной выздоровел).

И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы.

Завещание может быть совершено завещателем только лично, хотя при составлении завещания нередко приходится прибегать к помощи других лиц (например, нотариус), а если завещатель страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика.[9]

Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя.

Завещание, как односторонняя сделка, также характеризуется элементом условности. До тех пор, пока не наступила смерть завещателя, акт составления завещания, не является необратимым. Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает.

Наследниками по завещанию могут быть:

- наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;

- иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;

- юридические лица, существующие на день открытия наследства;

- РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Принципы завещания в полной мере отражены в Гражданском кодексе Российской Федерации[10]. Это свобода завещания, которая выражается в том, что гражданин имеет право по своему усмотрению распоряжаться личным имуществом, кроме того, может отменить или изменить свою волю. Единственное, чем может быть ограничен этот принцип, это долей обязательных наследников, круг которых четко определен законодательством. На документе должна стоять личная подпись наследодателя.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации у наследодателя отсутствует обязанность ставить в известность кого бы то ни было о содержании, совершении, отмене или изменении завещания. Действующие гражданско - правовые нормы стимулируют граждан на составление завещаний, поскольку именно с помощью данного гражданско - правового института граждане с учетом своих интересов могут наилучшим образом определить юридическую судьбу имущества, которое им принадлежит или будет принадлежать на момент смерти[11].

Кроме того, к принципам, на основании которых строится завещание, относится его тайна. Обычно наследник не ратифицирует завещание и не присутствует при его составлении. Но если об этом попросит сам наследодатель, то такое возможно. Наличие просьбы фиксируется в отметках на обоих копиях завещания и это факт удостоверяется подписями завещателя, нотариуса и печатью государственной нотариальной контроля. Нотариус предупреждает присутствующих о том, что необходимо хранить тайну завещания. Когда завещание нотариусом удостоверено, оно включается в специальный реестр, который ведет этот юрист.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации тайна завещания обеспечивается посредством возложения обязанности на нотариуса, иное лицо, которое удостоверяет завещание, свидетелей, рукоприкладчика и иных лиц хранить молчание до момента открытия наследства. В случае если указанная обязанность будет нарушено, завещатель вправе требовать компенсации морального вреда в судебном порядке от нарушивших тайну завещания лиц. например, в случае если нотариус нарушит тайну завещания, то ему это может грозить лишением лицензии на осуществление нотариальной деятельности. а также исключением из нотариальной палаты.

Совершение завещания через представителя – это незаконное действие. Закон запрещает делать это. Если завещатель не имеет возможности лично ратифицировать этот документ, в этом случае по его настоянию в присутствии нотариуса воля гражданина может быть ратифицирована рукоприкладчиком. Таким образом, совершение завещания через представителя допускается через это физическое лицо[12].

  Юрист в этих обстоятельствах обязан: проверить наличие у рукоприкладчика основного документа, свидетельствующего о его личности; зафиксировать в документе инициалы и местожительство рукоприкладчика.

Важно, чтобы в тексте завещания нотариус указал причину, по которой на документе отсутствует личная подпись наследодателя. Чаще всего завещание удостоверяется в кабинете у нотариуса. Но жизнь диктует свои условия. Случается, что наследодатель болеет и не может лично нанести визит нотариусу. В этом случае юрист может приехать за удостоверением в больнице, на дом, то есть туда, где находится наследодатель. Важно, чтобы нотариус в реестре отразил информацию о том, где было совершено это действие.

Отмечу, что удостоверение этого документа не ограничивается заверением подписи. Нотариус обязан пояснить вопросы, касающиеся обязательной доли, и этот факт фиксируется в тексте документа. Если гражданин сам составил завещание, то его проект проверяется нотариусом. В частности, специалист объясняет гражданину смысл его воли и проверяет, насколько соответствует написанное в завещании положениям закона.

2.2. Формы завещаний и условия их действительности

Единственным документом, в котором наследодатель фиксирует свою волю по поводу распоряжения своим имуществом после смерти, выступает завещание. Это сделка одностороннего характера, которая должна быть осуществлена дееспособным лицом. Существует 4 формы завещания:

  • нотариальная;
  • документ, который формируется в чрезвычайных ситуациях;
  • закрытая;
  • распоряжение правами на финансы в банк[13].

Форма и порядок совершения завещания различается в зависимости от этих форм.

Основной и самой распространенной формой завещания является нотариально удостоверенное завещание. Оно может быть составлено как самим завещателем и в последствии заверено нотариусом, так и нотариусом. В большинстве случаев завещания составляются и удостоверяются нотариусом в нотариальной конторе, но бывают и случаи, когда нотариус выезжает на дом к завещателю или же в то лечебное учреждение, в котором он находится в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Перед удостоверением завещания нотариус обязан удостовериться в личности обратившегося к нему лица, а также убедиться в его полной дееспособности. В определении того обстоятельства дееспособно ли лицо, которое обратилось за удостоверением завещания могут возникнуть проблемы в виду того, что нотариус не обладает специальными медицинскими познаниями в области душевного состояния людей, психические расстройства могут и не иметь ярко выраженный характер, а обладать высокой степенью латентности.

Кроме того, справедливости ради стоит отметить, что у нотариуса отсутствуют полномочия на осуществление запросов о состоянии здоровья обратившегося лица, поскольку данная информация является врачебной тайной и не может быть выдана без согласия самого гражданина или его законного представителя.

Опять получается интересная ситуация. Ведь в своих корыстных интересах родственники обратившегося лица могут скрыть от нотариуса информацию о наличии у завещателя заболевания, которое мешает ему в полной мере осознавать совершаемые ими действия и руководить ими.

В целом приходится признать, что нотариус в настоящее время практически лишен возможности проверять дееспособность завещателей в строгом смысле слова. Следовательно, традиционная для завещаний формула — «дееспособность завещателя проверена» — представляет собой лишь констатацию презумпции, но не факта. Даже если у нотариуса возникают сомнения в дееспособности завещателя в силу того или иного его поведения, следует признать, что юридические основания для отказа в удостоверении завещания не имеют места, ибо отказ в совершении нотариального действия не может основываться на предположениях. Поэтому, к сожалению, велика вероятность удостоверения ничтожных завещаний и завещаний, которые могут быть признаны судом недействительными[14].

Российское законодательство предусматривает завещание в простой письменной форме только в исключительном случае и устанавливает специфическую процедуру его исполнения – подтверждение в судебном порядке. Пункт 1 ст. 1129 ГК РФ определяет, что гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124–1128 настоящего Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Это изложение гражданином последней воли признается его завещанием при наличии трех условий:

1) из содержания составленного акта следует, что оно представляет собой завещание;

2) завещание написано и подписано рукой завещателя;

3) при составлении завещания присутствовали два свидетеля.

Для составления завещания в простой письменной форме единственное, что нужно уметь завещателю так это писать. В виду того, что завещание в простой письменной форме практически без труда можно подделать, данный вид документа порождает многочисленные злоупотребления со стороны наследников. Судебная практика свидетельствует от том, что завещание в простой письменной форме практически всегда оспаривается, поскольку без труда может быть подделана злоумышленниками и как правило завещатель не обладает необходимой юридической грамотностью, его воля может быть сформулирована двусмысленно, а также в некоторых случаях в момент составления завещания на завещателя может оказываться давление со стороны иных лиц.

Российское право не предусматривает возможности завещателя запечатать конверт с завещанием в присутствии иных лиц. Завещание в закрытом конверте передается в руки нотариуса в присутствии 2 свидетелей, которые на запечатанном конверте ставят свои подписи. Затем этот конверт помещается нотариусом в другой конверт, на котором он делает пометки - сведения о завещателе, свидетелях, месте их регистрации в соответствии с документами. удостоверяющими их личность, а также на конверте делается отметка о дате принятия завещания. Нотариус выдает завещателю документ, удостоверяющий факт принятия им от завещателя завещания. Оригинал завещания постоянно хранится в наследственном деле у нотариуса[15].

После того как завещатель умер, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня предоставления наследниками свидетельство о регистрации смерти завещателя, приглашает 2 свидетелей, а также заинтересованных лиц из числа наследников по закону и иных заинтересованных лиц и в их присутствии вскрывает конверт с завещанием, потом оглашает текст завещания. Оригинал завещания постоянно храниться в наследственном деле у нотариуса. наследникам выдаются нотариально заверенная копия протокола.

Права на денежные средства, которые находятся во вкладе или на другом счете в банке, которые завещаны в соответствии со статьями 1124-11427 ГК РФ или в порядке завещательного распоряжения. входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях[16].

Указанные денежные средства должны быть выданы наследникам на основании свидетельства о смерти завещателя. В соответствии со статьей 1174 ГК РФ исключение составляют денежные средства, которые необходимы для осуществления достойных похорон. Они могут быть получены в размере не более 200 МРОТ в упрощенном режиме.

Согласно положениям российского гражданского законодательства, для завещания в чрезвычайных обстоятельствах установлена олографическая форма (то есть документ составляется его автором собственноручно), таким образом, устраняется использование технических средств и участие рукоприкладчика[17].

Согласно п. 3 ст. 1129 ГК РФ, завещание, которое было совершено в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь в том случае, когда суд по требованию заинтересованных лиц утвердит факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Дело рассматривается судом в порядке особого производства и руководствуется правилами об установлении фактов, которые имеют юридическое значение. Для получения свидетельства о праве на наследство гражданину необходимо представить нотариусу само завещание наследодателя и решение суда об утверждении этого завещания, а также все другие документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство.

В том случае если завещание было совершено в чрезвычайных обстоятельствах и впоследствии они миновали, завещание сохраняет свою силу в течение одного месяца. В силу положений, установленных п. 2 статьи 1129 ГК РФ, если завещателем не было составлено завещание в обычной форме, то указанное завещание теряет всякую силу. Вышеобозначенный срок является пресекательным и в случае его пропуска не может быть восстановлен в судебном порядке.

Немаловажное значение при рассмотрении вопроса о сроке действительности завещания имеет определение того момента, когда начал течь срок. Принимая во внимание то обстоятельство, что гражданин, который оказался в чрезвычайных обстоятельствах, наряду со стрессом может получить травмы различной степени тяжести, совсем не следует исключать тот факт, что по прекращению чрезвычайных обстоятельств у человека будет отсутствовать возможность переписать завещание в законодательно установленной форме.

Резюмируя вышеизложенное необходимо сделать вывод о том, что в данном случае целесообразно вести речь не о том моменте, когда чрезвычайные обстоятельства были прекращены, а о моменте появления у гражданина возможности совершения завещания в законодательно установленной форме[18].

В силу положений, установленных п.5 статьи 1130 ГК РФ, вышеуказанное завещание можно отменить или изменить только таким же завещанием. Проблематика заключается в том, что отменить завещание, составленное до наступления чрезвычайных обстоятельств, завещанием. которое было составлено в чрезвычайных обстоятельствах согласно положениям действующего законодательства Российской Федерации нельзя. Допускается лишь указание в олографическом завещании на имущество, которое не было включено в предыдущее завещание.

По замыслу законодателя наследодатель, находясь в чрезвычайных обстоятельствах, которые могут создавать угрозу его жизни или здоровью, лишен возможности адекватно мыслить и принимать обдуманные здравомыслящие решения. С одной стороны, такое правило следует рассматривать как дополнительное ограничение свободы завещания, но, с другой стороны, такой режим отмены завещания установлен неслучайно. Возможно, законодатель исходил из предположения, что в необычных, чрезвычайных обстоятельствах с явной угрозой для жизни завещатель будет лишен возможности принимать обдуманные решения. Поэтому позиция законодателя представляется весьма логичной и обоснованной.

Таким образом, единственным документом, в котором наследодатель фиксирует свою волю по поводу распоряжения своим имуществом после смерти, выступает завещание. Это сделка одностороннего характера, которая должна быть осуществлена дееспособным лицом. Необходимо, чтобы при совершении завещания было соблюдено два принципа - принцип свободы и принцип тайны завещания.

Указанные принципы предполагают, что завещатель самостоятелен при решении вопроса о том составлять завещание или нет, а также лица, которые присутствовали при составлении завещания, обязаны хранить молчание до момента оглашения завещания, в противном случае они могут быть привлечены к ответственности.

2.3. Порядок признания завещания недействительным

Завещание - это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Несмотря на то, что завещание это изъявление последней воли умершего, в некоторых случаях наследники предпринимают попытки оспорить завещание. Делают это они с целью получить большую долю в наследстве.

Оспорить завещание можно по различным основаниям, предусмотренным законом, но основной причиной оспаривания является ст. 177 ГК ГФ[19]. «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими». Сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), совершаются дееспособными гражданами, которые вследствие заболевания, алкогольного или наркотического опьянения либо иного болезненного состояния психики не могут понимать характер совершаемой ими сделки, поэтому волеизъявление субъекта не отражает его подлинной воли.

Эти сделки являются оспоримыми, могут быть признаны судом недействительными по иску самого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате их совершения. Завещание удостоверяется нотариусом, который в том числе проверяет дееспособность гражданина, составляющего завещание.

Как же можно установить, что завещатель был не вменяем в момент составления завещания[20]. Во-первых, оспорить завещание можно только после смерти завещателя.

Во-вторых, с иском в суд должны обратиться лица, права и интересы которых были нарушены (например, наследники по закону, которые полу- чили бы имущество при отсутствии завещания). Они должны предоставить доказательства того, что лицо находилось в невменяемом состоянии. Обычно это: 1) посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Она проводится путем анализа медицинских документов умершего. Так же устанавливается, чем он болел в период составления завещания и какие препараты он применял, их побочные эффекты. По результатам данной экспертизы устанавливается, был ли завещатель полностью вменяем в момент составления завещания, или же есть основания полагать, что его болезни или принимаемые препараты могли сказаться на его психологическом здоровье и способности понимать значение своих действий и руководить ими.

2) свидетельские показания. Граждане, проживающие совместно с умершим, или его соседи в некоторых случаях могут подтвердить необычное поведение завещателя. К примеру то, что он часто терялся, не мог найти дорогу домой или не узнавал своих родственников. В совокупности с результатами посмертной психолого-психиатрической экспертизы свидетельские показания могут послужить серьезным аргумен- том в пользу того, что наследодатель в момент составления завещания был не до конца вменяем.

3) справки из медицинских учреждений. В тех случаях, когда умерший состоял на учете в психоневрологическом диспансере или лечился от психиатрических заболеваний, подтверждение этих фактов может быть косвенным доказательством того, что и в момент составления завещания умерший не был способен понимать значение своих действий и руководить ими. Также могут использоваться и другие доказательства, перечень которых зависит от определенного случая[21].

Таким образом, можно сделать вывод, что достаточно часто в судебной практике завещание признается недействительным в виду того, что документ был составлен наследодателем в очень преклонном возрасте, при наличии серьезных проблем со здоровьем. Если есть медицинские доказательство болезней, из-за которых наследодатель не мог понимать своих действий при составлении завещания, оно будет признано недействительным. И наследники смогут поделить имущество умершего в законном порядке, согласно очередности ст. 1142-1145 ГК РФ.

Глава 3. Особенности наследования по закону.

3.1. Общие положения. Очередность наследования по закону

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Следует учитывать при этом, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга (пункт 2 статьи 1114 ГК РФ).

Не имеют права на наследование по закону (в том числе в отношении обязательной доли), на наследование по завещанию, а также на получение завещательного отказа граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.[22]

Потомки таких недостойных наследников не наследуют в случае смерти последних по праву представления (пункт 3 статьи 1146 ГК РФ), но вправе наследовать по иным допустимым основаниям.

Следует учитывать также, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования (то есть после вступления в силу соответствующего решения суда) завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. К наследованию по завещанию этот запрет не относится.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в частности, алиментных обязательств, установленных разделом V Семейного кодекса РФ). К наследованию по завещанию эта норма не относится.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.[23]

Ст. 1146 ГК РФ предусматривает наследование по праву представления.

В соответствии с этой статьей доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать (недостойный наследник) (п.1 ст.1117 ГК РФ).

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очерёдности, предусмотренной ст. 1142 – 1145, 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ). Традиционно более существенную, чем в странах Западной Европы, близость отношений между детьми и родителями отражает включение родителей в круг наследников по закону первой очереди, в то время как в большинстве стран континентальной Европы родители относятся к наследникам второй очереди (ст. 746 Гражданского кодекса Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения).

Наследники одной и той же очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. При этом следует учитывать также имеющихся нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, наследующих вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, его двоюродные братья и сёстры наследуют по праву представления, если их соответствующий родитель, который был бы наследником по закону, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом доля, причитавшаяся такому умершему родителю, переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (пункт 1 статьи 1146 ГК РФ).

Вторая очередь включает полнородных и неполнородных братьев и сестер наследника, его дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст.1143 ГК РФ).

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди, тети наследодателя)[24].

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит (ст.1145 ГК РФ).

В этой связи призываются к наследованию:

  • в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки, прабабушки наследодателя;
  • в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
  • Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателей.[25]

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.[26]

При наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

При усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель - мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель - женщина.

Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка.

При этом сохранённые решением суда наследственные отношения усыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками.

3.2. Наследование вымороченного имущества.

Выморочным является наследственное имущество при отсутствии наследников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 ГК РФ, и наследников по завещанию, а также в случаях, когда никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ); никто из наследников не принял наследства либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

В российском гражданском законодательстве переход выморочного имущества к государству определяется как особый вид наследования по закону. В законодательстве некоторых других государств такой переход рассматривается как приобретение имущества, не имеющего собственника (бесхозяйного имущества).[27]

По действующему законодательству наследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты РФ и муниципальные образования такой возможности лишены. При приобретении права собственности на бесхозяйные вещи субъектом выступает муниципальное образование (п. 3 ст. 225 ГК РФ, п. 2 ст. 227 ГК РФ, п. 1 ст. 231 ГК РФ).

Наследование предполагает приобретение наследственного имущества в комплексе, включая не только вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество предполагает возникновение соответствующего права в отношении отдельной вещи. Причем в зависимости от вида бесхозяйного имущества и обстоятельств его обнаружения существует различный механизм приобретения на него права собственности.

Бесхозяйным же может быть признано имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, а также если собственник от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.

Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято наследниками по завещанию, а в отношении оставшегося имущества не сделано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует. Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.[28]

Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону.

Во-первых, переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Во-вторых, поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследства (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Однако такая передача должна осуществляться исходя из положений п. 3 ст. 1151 ГК РФ только после оформления права собственности государства, то есть уже за рамками наследственного правопреемства.

В-третьих, для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона.[29]

То обстоятельство, что государство не должно выражать волю на принятие наследства, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Форма такого свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

Заключение

В заключении следует еще раз отметить, что наследование есть переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального (общего) правопреемства. Законодательство РФ предусматривает две формы перехода наследства от наследодателя к наследникам: наследование по завещанию, по наследственному договору и по закону.

В ст. 1111 Гражданского кодекса РФ говорится, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Таким образом, наследование по закону имеет восполнительный, резервный характер. При наличии правильно составленного завещания, наследственного договора, указанное в нем имущество переходит к лицам, выбранным по воли завещателя.

Наследование по закону имеет место, если: наследодатель не оставил завещания (либо завещание было признанно недействительным в судебном порядке); наследодатель завещал только часть имущества или определенная часть завещания признана недействительной. Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определяется с учетом брачных, родственных отношений, наличия иждивения и иных обстоятельств. В соответствии Гражданским кодексом РФ лица, претендующие на наследство, разделяются по степени родства с наследодателем на группы – очереди наследования.

Наследование по праву представления означает, что в случае, если наследник, который мог бы наследовать по закону, умирает до открытия наследства, то причитающаяся ему доля передается его детям и делится между ними поровну.

Потомки наследника, признанные недостойными наследниками, утрачивают право наследования. Однако, в случае, когда наследодатель в завещании признал их в качестве своих наследников, права наследования они не лишаются.

Право наследования у наследников по завещанию возникает в соответствии с волей завещателя, которая в основном и определяет порядок распределения имущества наследодателя между ними. В отличие от наследования по закону, это могут быть и неродные люди, юридические лица (благотворительные фонды, музеи, библиотеки) или государство. Кроме того, в завещании может быть указана, какая доля достанется каждому наследнику, подназначен наследник на случай, если с назначенным в завещании наследником или наследником по закону что-то случится или он откажется от наследства. Завещатель может совершить завещательный отказ, назначить исполнителя завещания и его вознаграждение, может лишить наследства кого-либо или всех наследников по закону.

Право наследования по завещанию доминирует над правом наследования по закону, за одним исключением – независимо от воли завещателя часть наследства получают обязательные наследники. Основным принципом наследования по законодательству РФ является принцип свободы завещания. Однако, независимо от содержания завещания, часть наследственного имущества, так называемая обязательная доля, переходит к обязательным наследникам.

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Список использованных источников

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Российская газета. - 2002. - 20 ноября.

  1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // Российская газета. - 2001. - 05 июня.

Судебная практика по признанию завещания недействительным // Справочно- правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 31.08.2016).

Адильсолтанова, А.С., Шангиреев, В.И. Свобода и тайна завещания / А. С. Адильсолтанова, В. И., Шангиреев // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2014. - № 3 (25). - С. 311.

Атаев, У. А. Условные завещания и их недопустимость в Российском наследственном праве / У. А. Атаев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота. - 2013. - № 4 (30). - С. 20–22.

Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 2016.16.Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

Васильева, И.А. Проблемы соблюдения формы завещания в условиях чрезвычайных обстоятельств / И. А. Васильева // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. - 2015. - № 1. - С. 120.

Виноградова, О.М. Правовая природа завещания / О. М. Виноградова // Наука, техника и образование. - 2014. - № 5 (5). - С. 128.

Зайцева, Т. И. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике / Т. И. Зайцева. - М.: Авангард. 2015. - 785 с.

Костычева А. – «Наследование по завещанию». - //Бюллютень нотариальной практики. – 2014. - № 2

  1. Мальцева, Е.В., Прилуцкий, А.М. К вопросу о признании завещания недействительным на основании ст.177 ГК РФ / Е. В. Мальцева, А. М. Прилуцкий // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВ сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 174-177.

Марухно, В.М. Специальные последствия признания завещания недействительным, закреплённые в нормах наследственного права / В. М. Марухно // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - № 3. - С. 226-227.

Рагимханова, Д.А., Аливердиева, М.А. Тайна завещания как мера обеспечения свободы завещания / Д. А. Рагихманова, М. А. Аливердиева // Юридический вестник ДГУ. - 2014. - № 2. - С. 72.

Сахнова, С.В. Судебная экспертиза / С. В. Сахнова. - М.: НОРМА, 2015. - 578 с.

Слатина, А.С. Закрытое завещание / А. С. Слатина // Вестник Нижегородской правовой академии. - 2014. - № 1 (1). - С. 75.

Тарасова, И.Н. Понятие и значение формы завещания в российском гражданском праве / И. Н. Тарасова // Наследственное право. - 2014. - № 3. - С. 35.

Телюкина М.В. Комментарий к разделу 5 Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. – №.8,9. – 2014

Тычинин, С.В. Завещательное распоряжение на денежные средства в банках как форма завещания / С. В. Тычинин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. - 2015. - № 5. - С. 149.

Холопова, Е.Н. Посмертные судебно-психологические экспертизы по гражданским делам / Е. Н. Холопова. - М.: Прогресс, 2015. - 378 с.

  1. Шундик, И.А. Признание завещания недействительным / И. А. Шундик // В сборнике: ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО В ФОКУСЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ Материалы III международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Е.Г. Жулина. - 2015. - С. 157-159.
  2. Щинникова, Е. М. Ограничение свободы завещания обязательной долей наследства / Е. М. Щинникова // Молодой ученый. - 2013. - № 11. - С. 564–567.
  3. Яценко, Н. А., Колесникова, В. Г., Бурханова, М. С. Недействительность завещания / Н. А. Яценко, В. Г. Колесникова, М. С. Бурханова // Научный аспект. - 2013. - № 2. - С.25–26.

  1. Сахнова, С.В. Судебная экспертиза / С. В. Сахнова. - М.: НОРМА, 2015. - 154 с.

  2. Сахнова, С.В. Судебная экспертиза / С. В. Сахнова. - М.: НОРМА, 2015. - 578 с.

  3. Телюкина М.В. Комментарий к разделу 5 Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. – №.8,9. – 2014

  4. Сахнова, С.В. Судебная экспертиза / С. В. Сахнова. - М.: НОРМА, 2015. - 578 с.

  5. Сахнова, С.В. Судебная экспертиза / С. В. Сахнова. - М.: НОРМА, 2015. - 578 с.

  6. Телюкина М.В. Комментарий к разделу 5 Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. – №.8,9. – 2014

  7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Российская газета. - 2002. - 20 ноября.

  8. Дегичев А. Наследственное право в проекте 3 части ГК РФ // Российская юстиция. - 1999, №12 

  9. Т елюкина М.В. Комментарий к разделу 5 Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. – №.8,9. – 2014

  10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. - 2001. - 28 ноября.

  11. Рагимханова, Д.А., Аливердиева, М.А. Тайна завещания как мера обеспечения свободы завещания / Д. А. Рагимханова, М. А. Аливердиева // Юридический вестник ДГУ. - 2014. - № 2. - С. 72.

  12. Адильсолтанова, А.С., Шангиреев, В.И. Свобода и тайна завещания / А. С. Адильсолтанова, В. И. Шангиреев // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2014. - № 3 (25). - С. 311.

  13. Тарасова, И.Н. Понятие и значение формы завещания в российском гражданском праве / И. Н. Тарасова // Наследственное право. - 2014. - № 3. - С. 35.

  14. Виноградова, О.М. Правовая природа завещания / О. М. Виноградова // Наука, техника и образование. - 2014. - № 5 (5). - С. 128.

  15. Слатина, А.С. Закрытое завещание / А. С. Слатина // Вестник Нижегородской правовой академии. - 2014. - № 1 (1). - С. 75.

  16. Тычинин, С.В. Завещательное распоряжение на денежные средства в банках как форма завещания / С. В. Тычинин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. - 2015. - № 5. - С. 149.

  17. Зайцева Т. И. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике / Т. И. Зайцева. - М.: Авангард. 2015. - С.44.

  18. Васильева, И.А. Проблемы соблюдения формы завещания в условиях чрезвычайных обстоятельств / И. А. Васильева // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. - 2015. - № 1. - С. 120.

  19. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016)// Российская газета. - 1994. - 08 декабря. - № 238-239.

  20. Мальцева, Е.В., Прилуцкий, А.М. К вопросу о признании завещания недействительным на основании ст.177 ГК РФ / Е. В. Мальцева, А. М. Прилуцкий // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВ сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции. 2016. - С. 174-177.

  21. Марухно, В.М. Специальные последствия признания завещания недействительным, закреплённые в нормах наследственного права / В. М. Марухно // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - № 3. - С. 226.

  22. Сахнова, С.В. Судебная экспертиза / С. В. Сахнова. - М.: НОРМА, 2015. - 578 с.

  23. Адильсолтанова, А.С., Шангиреев, В.И. Свобода и тайна завещания / А. С. Адильсолтанова, В. И., Шангиреев // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2014. - № 3 (25).

  24. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Российская газета. - 2002. - 20 ноября.

  25. Атаев, У. А. Условные завещания и их недопустимость в Российском наследственном праве / У. А. Атаев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота. - 2013. - № 4 (30). - С. 20–22.

  26. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Российская газета. - 2002. - 20 ноября.

  27. Адильсолтанова, А.С., Шангиреев, В.И. Свобода и тайна завещания / А. С. Адильсолтанова, В. И., Шангиреев // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2014. - № 3 (25).

  28. Адильсолтанова, А.С., Шангиреев, В.И. Свобода и тайна завещания / А. С. Адильсолтанова, В. И., Шангиреев // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2014. - № 3 (25).

  29. Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 2016.16.Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.