Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования определена рядом факторов.

Во – первых, за последние годы жизнь в нашей стране значительно изменилась. Поменялась политическая ситуация, возникли новые экономические отношения, развивающиеся порой стихийно и непредсказуемо, сформировалась новая социальная структура общества.

Наследственное право, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве. Каждый человек рано или поздно сталкивается с неизбежностью - становится наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество своего родственника) и единожды - наследодателем (при этом еще при жизни имея возможность распорядиться, кому из наследников завещать свое имущество).

Во – вторых, наследственное право, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве. Каждый человек рано или поздно сталкивается с неизбежностью - становится наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество своего родственника) и единожды - наследодателем (при этом еще при жизни имея возможность распорядиться, кому из наследников завещать свое имущество).

Институт наследования прав, как по завещанию, так и по закону, обеспечивает решение указанных задач. Следовательно, можно отметить высокую значимость вопросов регулирования, защиты и обеспечения наследственных прав.

В – третьих, достаточно детальное правовое регулирование, установление государственного в лице органов нотариата контроля за составлением завещаний и их удостоверение, тем не менее, не гарантируют абсолютную действительность таких сделок. Нередко граждане не обращаются к институту завещания, зная от знакомых, из средств массовой информации о частых случаях оспаривания и признания завещаний недействительными. Нельзя сказать о широкой распространённости, такой категории споров, но они встречаются. При рассмотрении дел такой категории должен быть учтён целый ряд факторов, вытекающих из особой правовой природы завещаний, их толкование должно быть подчинено особым требованиям, многие основания и правовые последствия недействительности сделок к завещаниям не могут быть применены, так как это противоречит их сути.

Особую актуальность данные вопросы обрели в связи с включением в главу 62 Гражданского кодекса Российской Федерации ряда норм о недействительности завещаний. При этом возникли проблемы соотношения общих правил о недействительности любых сделок, закрепленных в § 2 главы 9 ГК РФ; и специальных норм наследственного права о недействительности завещаний. Данную задачу считаем одной из актуальных, стоящих перед современным гражданским правом России.

Целостную теоретическую разработку подавляющего большинства проблем наследственного права содержат работы, в частности, таких ученых, как Б.С. Антимонова, М.В. Гордона, К.А. Граве, О.С. Иоффе, К.В. Победоносцева, И.А. Покровского, В.И. Серебровского, Г.Ф. Шершеневича и других. Суждения данных ученых не потеряли своей актуальности до настоящего времени, в связи с чем последующие исследования проблем наследственного права находили в работах указанных авторов надежное основание.

С введением части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации интерес со стороны ученых к институту наследования значительно возрос. Отдельные проблемы принятия и оформления наследства проанализированы в трудах таких ведущих ученых как: В.К. Дроникова, Т.И. Зайцевой, П.В. Крашенинникова, А.Л. Маковского, П.С. Никитюка, У.А. Омаровой, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, О.Ю. Шилохвост, К.Б. Ярошенко и других. Однако, несмотря на большую научную ценность работ всех названных цивилистов, исследование проблем принятия и оформления наследства и их гражданско-правовое регулирование по законодательству России еще далеко от завершения.

Это свидетельствует о необходимости изучения и анализа института наследования по завещанию в свете изменения гражданского законодательства России.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие при наследовании.

Предметом исследования выступают нормы отечественного права, регулирующие общественные отношения, складывающиеся при наследовании.

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, гражданское законодательство советского периода, действующее гражданское законодательство, а также судебная практика по гражданским делам.

Цель исследования – проанализировать понятие и виды наследования.

Вышеуказанная цель определила ряд задач исследования:

- исследовать развитие законодательства о наследовании в современной России;

- рассмотреть понятие и элементы наследственных правоотношений;

- охарактеризовать виды наследованияв России;

- определить основания и порядок наследования по завещанию и по закону;

- раскрыть порядок определения долей наследников при разделе наследственного имущества, включая несовершеннолетних детей.

Методологическую основу исследования составляют частно-научные, общенаучные методы познания; нормативно-логический, сравнительного правоведения, аналитический, синтеза, системно-правовой и другие.

Нормативная база работы сложилась за счет положений нормативно-правовых актов как действующих, так и недействующих, регулирующих принятие наследства и оформление наследственных прав.

Эмпирическая основа исследования сложилась за счет практики судов и органов нотариата.

Теоретическую базу работы составили труды таких как ученых как: Абраменкова М.С. Андрияхиной А.М. Беспалова Ю.Ф., Беспаловой А.Ю. Бессараба Н.С. Блинкова О.Е. Булаевского Б.А. Гаврилова В.Н. Гаджиева В.А. Гареза А.Р., Гоголевой А.В., Косаревой И.А. Ляпунова С.Г., Сергеева А.П., Толстого Ю.К., Чурилова Ю. и других.

Структура исследования определена его целями и задачами. Представленная работа состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и списка используемых источников и литературы.

1. Общие положения о наследовании в Российской Федерации

1.1 Понятие наследования в России

В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст.1111 ГК РФ), при этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ, в частности в случае признания наследства выморочным в соответствии со ст.1151 ГК РФ.

Итак, наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших наследодателю на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей.

Основными элементами наследственных правоотношений выступают основания наследования, открытие наследства (место и время), субъекты наследственного правопреемства.

Согласно ч.2 ст.8 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии с ч.4 ст.35 Конституции РФ, право наследования гарантируется государством. При этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются «урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам)»[1].

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой «охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства»[2]. Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закреплённые в ст.1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке гражданского права толкования понятия «наследования». Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя)[3]. Более широкое определение наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживших его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения[4]. Данная дефиниция объединяет правопреемство наследников в отношении как имущества наследодателя, так и принадлежавших ему на момент смерти имущественных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств.

Из приведённого определения наследования и положений ч.1 ст.1112 ГК РФ можно вывести и понятие наследства. Наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших наследодателю на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей.

В.И. Серебровский в указанной работе исключает из состава наследства обязанности (долги, пассив) наследодателя, указывая, что «долги являются…только «обременением» наследства, но не его составной частью»[5].

В п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» уточнено содержание наследственного имущества: в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права; имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (ч. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также, если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, ч.2 ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора. Также исключаются из состава наследства неимущественные права и другие нематериальные благ, принадлежавшие умершему, перечисленные в ст.150 ГК РФ. Однако в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.

В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее или универсальное правопреемство. Его надо отличать от частного, или сингулярного, правопреемства. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. К нему может перейти также отдельная обязанность.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права или отдельное право не непосредственно от наследодателя, а от наследника.

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

В юридической литературе, теоретических основах гражданского права и правоприменительной практике сформировалось единообразное понимание юридического значения открытия наследства, которое является юридическим фактом, с которым теория права связывает возникновение наследственных правоотношений – определение круга субъектов (наследодателя и наследников), объекта правоотношений (наследственного имущества), совокупности прав и обязанностей участников правоотношений[6].

Согласно ст.1113 ГК РФ, по общему правилу, наследство открывается со смертью гражданина. Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событием), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений: это имеет практическое значение, так как отражает непосредственную связь между вышеуказанными положениями теории права и нормой закона, что и позволяет в дальнейшем последовательно раскрыть конструкцию наследственного правоотношения в целом.

Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, поэтому важное значение приобретает время и место открытия наследства.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, с которым закон связывает определение: круга наследников, призываемых к наследству; состава наследственного имущества; начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками; момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя; момента возникновения права наследников на наследственное имущество; срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; законодательство, которым следует руководствоваться.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому, граждане, умершие одновременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» установлено, что в целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени.[7]

Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным Министерства обороны РФ (в случае гибели наследодателя в связи с военными действиями). Решение суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определённых обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждении факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах ЗАГСа и получения свидетельства о смерти, впоследствии представляемого наследниками нотариусу.

Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 20, ст. 1115 ГК РФ).

Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

В случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, то место открытия наследства в Российской Федерации определяется в соответствии с правилами ч.2 ст. 1115 ГК РФ. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ.

Доказательствами места открытия наследства являются: выписка из домовой книги, выписка из похозяйственных книг местных администраций, справки с места работы наследодателя о месте его жительства и иные доказательства. Свидетельство о смерти не является документом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.

1.2 Субъекты наследственных правоотношений в России

Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (завещатель) и его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвует нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (ст.1127 ГК РФ, ст.37 и 38 Основ законодательства о нотариате – далее Основ), отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели.

Наследодателем признается физическое лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации. Дееспособность наследодателя не учитывается только при наследовании по закону, что касается же совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются определенные требования: это физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностью на момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь юридической силы.

Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которыми в соответствии со ст.1116 могут быть: граждане (физические лица); юридические лица; Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Физические лица могут быть наследниками, если они признаются правопреемниками наследодателя в силу закона или согласно завещанию. Возможность быть призванными к наследованию не зависит от гражданства лица и состояния его дееспособности: право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные судом недееспособными вследствие психического заболевания. В соответствии со ст.1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребёнка жизнеспособным независимо от времени, которое ребёнок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками. Необходимо обратить особое внимание, что в указанной норме имеются ввиду не только зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его дети, но и иные лица, которые относятся к наследникам по закону или указаны наследодателем в завещании.

Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования могут быть призваны к наследованию не только по завещанию, но и по закону при наступлении обстоятельств, указанных в ст.1151 ГК РФ.

«Государство как наследник по завещанию или по закону имеет свою специфику, которая проявляется в том, что на государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства и что от него не требуется каких-либо действий для принятия наследства. Среди прочего это означает, что принятие имущества является не только правом, но и обязанностью государства. Кроме того, если в качестве наследников по завещанию значатся субъекты права хозяйственного ведения или оперативного управления (государственные и муниципальные предприятия и учреждения и казенные предприятия), то фактически наследником такого имущества является государство или муниципальное образование, но не само юридическое лицо»[8].

Как отмечает Б.А. Булаевский: «Государство – это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей наследников».[9]

Гражданский кодекс РФ также предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство; лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники» (ст.1117). Руководствуясь положениями ст.1117 ГК РФ, условно выделим три группы недостойных наследников.

К первой группе относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке (вступившим в законную силу приговором суда по соответствующему уголовному делу и (или) решением суда по гражданскому делу).

П.19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» устанавливает, что при разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь ввиду следующее:

а) указанные в абзаце первом п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправные действия… являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абзацу первому п. 1 ст. 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);

б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абзацами первым и вторым п. 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.[10]

Во вторую группу законодатель отнес родителей, в отношении которых было вынесено решение суда о лишении из родительских прав и которые не восстановлены в этих правах на день открытия наследства после смерти ребёнка, в отношении которого они были лишены родительских прав. Законодательное закрепление в качестве основания для отстранения от наследования таких родителей непосредственно следует из содержания ст. 71 СК РФ: родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребёнком, в отношении которого они были лишены родительских прав. Факт же восстановления родителей в их правах должен быть подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, принятым в соответствии с действующим гражданским процессуальным законодательством с учетом положений ст.72 СК РФ.

К третьей группе законодатель отнес граждан при наследовании по закону, если они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанности по содержанию наследодателя. В этом случае обязательным условием для их признания недостойными наследниками является наличие вступившего в законную силу судебного решения, которым указанные граждане отстраняются от наследования по закону.

П.20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» к указанным выше обязанностям по содержанию наследодателя относит обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК РФ между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой (статьи 80, 85, 87, 89, 93-95 и 97). Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям.

Злостный характер уклонения в каждом случае должен определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств.

Суд отстраняет наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного ук лонения от указанных обязанностей признаваться не не предоставление без уважительных , но и алиментнообязанным лицом размера своего и (или) , смена им работы или жительства, совершение действий в же целях.

об отстранении наследования по основанию недостойного может быть любым лицом, в призвании наследованию или увеличении причитающейся доли наследства, либо лицом, права и интересы которого (, на право наследуемым жилым ) может повлиять наследственного имущества.

наличие оснований признания граждан наследниками второй третьей группы является препятствием их призвания наследованию по , если наследодатель в их завещательное распоряжение.

2. Виды наследования

2.1. Понятие юридическая природа наследования по завещанию

законодательство Российской признает наследование завещанию первоочередным отношению к по закону. положение полностью требованиям времени. современных социально- условиях, когда , которое может гражданину на собственности, не количественных и ограничений, гражданам случай смерти, оставаться безучастным судьбе своего .[11]

Понятие «наследование завещанию» представляет технический правовой , означающий, что наследников, порядок определяются не закону, а наследодателя. Однако наследодателя должна закону по выражения и противоречить закону содержанию, т.. наследование по должно осуществляться порядке, установленном . Действующее законодательство, давая определения , сам термин «» употребляет в значениях: завещанием как сам , в котором воля завещателя, и акт воли завещателя, в последнем значении является .[12]

В соответствии п. 5 ст. 1118 РФ, завещание – сделка, которая права и после открытия .

Из данной видно, что определил лишь природу завещания, раскрывая определения «завещание», тогда трактовки этого , присутствующие в литературе, позволяют о двух акцентах в понятия «завещание»: завещания, с стороны, как волеизъявления со завещателя, его распоряжения на смерти,[13]а другой стороны – определении его всего как , посредством которого может определить своего имущества своей смерти, назначив своих .

Главное назначение состоит в , чтобы определить перехода всего имущества или части к лицам (физическим юридическим), а к публично- образованиям (Российская , субъекты Российской , муниципальные образования, государства и организации).

В п. 1 ст. 1118 РФ распорядиться имуществом на смерти гражданин только посредством завещания с всех установленных требований к документу. Следует , однако, что всякое распоряжение, на случай , является завещанием.

содержание завещания составляет об имуществе указанием, кому наследников и каком порядке передается. При одним из важнейших , предъявляемых к завещания, является распоряжений завещателя. , например, распорядиться , входящим в общей собственности, может лишь пределах принадлежащих прав (даже в тексте это имущество было указано ) [14].

Предметом завещательного может быть прежде любое имущество, принадлежащее завещателю только предполагаемое. может содержать распоряжения неимущественного (например, о похорон). Однако не может в завещании права наследника последующем распоряжении имуществом. Если в распоряжении случай смерти не содержится об имуществе, нельзя рассматривать завещание.

Составленное , каково бы было его , само по никакого наследственного не порождает. выступает лишь первичный юридический , который в с другим фактом – открытием – приводит к наследственного правоотношения: по завещанию к наследованию.

может быть только от одного лица. , в соответствии п. 4 ст. 1118 РФ в могут содержаться только одного . Совершение завещания или более не допускается, как в случае оно признано недействительным.

гражданин может свое имущество.  это не , что уже удостоверении завещания вправе потребовать , подтверждающие право завещателя на или иную .

Действительность завещания этой части только на открытия наследства. , например, если завещание среди был включен , который завещатель продал, автомобиль, , не войдет наследственное имущество к наследникам перейдет[15].

Личный завещания как проявляется еще в том, его совершение представителя или , действующих на закона или доверенности, невозможно. зафиксировано непосредственно .3 ст. 1118 ГК . В связи этим лица, обладающие полной (заключающие обычные посредством действий ), как отмечается юридической литературе, при каких завещателями быть могут – они передавать наследство наследникам по [16].

Так, решением удовлетворен иск ., предъявленный к брату о завещания, составленного умершей матерью недействительным по причине, что их мать садовый дом земельный участок ему, но смерти матери, желая обидеть , он обратился нотариусу, составившему , с просьбой в завещание ответчика, что сделано, и дало возможность обоим получить о праве наследство и принятыми в садоводческого товарищества. по делу экспертизой было , что фрагмент части завещания, был выполнен всего текста словами «а и моему П.», был при повторной экземпляра завещания той же машинке. Свидетель . пояснила, что подлинник завещания, наследодателем, в было указано, все имущество завещано только .

С понятием тесно связаны в законе  и обязанности – человека, пожелавшего распоряжение относительно своего имущества своей смерти. всего это ограничения законодательством волеизъявления завещателя. воля, в , может быть только в форму, которая будет требованиям, изложенным главе 62 ГК , т. е. заключена в определенной формы.

соответствии со . 1119 ГК РФ, как и действовавшей прежде . 534 ГК РСФСР, вправе отменить изменить совершенное в соответствии правилами ст. 1130 РФ.

Осуществить гражданин может способами. Во-, можно прямо тексте завещания , что определенное лишается права наследство. Во-, можно при текста завещания не упоминать или иного . Однако между двумя способами существенная разница. , если лицо лишено права наследство, то уже не претендовать не на имущество, было перечислено завещании, но вообще на иное наследственное , которое не упомянуто в и потому в соответствии правилами наследования закону. Если лицо не упомянуто в , то на , определенное завещанием, лицо претендовать может, но этом за сохраняется право имущества, в не указанного. , если наследодатель завещание, используя «завещаю все имущество, которое дню смерти мне принадлежащим», это лицо в положение наследника, который лишен права наследство.

Законом установлено, что может не назначить наследника своему усмотрению, и вправе в завещании наследника на , если назначенный наследник умрет открытия наследства не примет (ч. 2 ст. 1121 РФ). Это «подназначение наследника» (). Анализируя сложившуюся , можно определить , в которых место применение о подназначении , а именно:

) если основной умрет ранее наследства;

б)  он не наследства;

в)  основной наследник лишен права в порядке . 1117 ГК РФ недостойный[17].

Таким , проанализирова понятие как односторонней , можно обнаружить, понятие завещания ч. 5 ст. 1118 РФ не в полном описания всех завещания, в с чем проблемы в .

В целях указанной проблемы, внести изменения ч. 5 ст. 1118 РФ, изложив в следующей :

«5. Завещание является сделкой – распоряжением лица, сделанным установленной законом ,  в отношении его имущества пользу лиц. не имеет значения при составителя, и права и после открытия ».

  1. В судебной встречаются случаи действительности завещания мотиву того, завещатель полностью собственноручно расшифровал инициалы в завещания, но подписал его. признает такое недействительным. Если , написанное завещателем, рукоприкладчик, то завещателя и таком подписании обязательным. Присутствие обязательно на стадиях совершения .

Однако, в РФ, в о признании недействительным, упущен о рукоприкладчике, связи с , необходим внести в ч. 3 . 1124 ГК РФ, ее в редакции:

«В , когда в с правилами Кодекса при составлении, , удостоверении завещания  при передаче нотариусу присутствие свидетеля обязательным, отсутствие при совершении указанных влечет за недействительность завещания, а свидетеля и , подписывающего завещание завещателя, требованиям, пунктом 2 настоящей , может являться для признания недействительным»

3. Требование . 1126 Гражданского Кодекса о собственноручном закрытого завещания вопрос об пользования данным лицами, имеющими недостатки, кроме существует проблема закрытых завещаний недействительными, поскольку конструкция допускает вероятность составления с нарушением норм наследственного .

Необходимо создать для реализации права и гражданами. Так, , составление абсолютно завещания можно в помещении конторы в отведенной для секретной комнате разъяснения нотариусом о требованиях, законодательством и удостоверением без с текстом и указанием написании данного в помещении конторы. В недопущения ограничения граждан на закрытого завещания целесообразным изложить . 2 и 3 ст. 1126 кодекса в редакции:

«2. Закрытое должно быть написано и завещателем.

Если в силу недостатков, тяжелой или неграмотности может собственноручно и подписать , оно может записано на - или видео .

3. Закрытое завещание, написанное и завещателем, в конверте, а завещание, записанное аудио- или носителе в пакете, передаются нотариусу в двух свидетелей, ставят на или пакете подписи.

Конверт пакет, подписанный , запечатывается в присутствии нотариусом другой конверт пакет, на нотариус делает , содержащую сведения завещателе, от нотариусом принято завещание, месте дате его , фамилии, об , отчестве и месте жительства свидетеля в с документом, личность..»

2.2. Основания и порядок наследования закону

Помимо по завещанию принятия наследства наследование по , к которому призываются в очередности, установленной . Наследование по – это воплощение предполагаемой воли : если он оставил завещания ( реализовал свою волю), считается таким образом желал бы, его имущество смерти перешло его ближайшим , т. е. очереди наследников, в соответствии законом подлежит к наследованию[18].

по закону место тогда, нет завещания, также в случаях, предусмотренных . При наличии наследование по возможно в случаях:

1) наследодатель лишил всех наследников по той очереди, в случае завещания призывалась к наследованию, указав других . В таком , к наследованию следующая очередь ;

2) суд признал недействительным полностью в части;

3) только часть ;

4) наследник по умер до наследства, не его принять;

5) в своем нарушил требования обязательной доле;

6) по завещанию о наследования недостойный.

При по закону наследодателя делится всеми наследниками к наследованию в равных .

При наследовании прав и наследодателя к наследникам осуществляется порядке правопреемства. правилам п. 1 . 1141 ГК наследники последующей очереди , в случаях:

- нет наследников очередей;

- если из наследников очередей не права наследовать;

- все они от наследования;

- наследства;

- никто них не наследства;

- все отказались от .

Круг наследников закону установлен 1142 - 1145, 1147, 1148 и 1151 ГК . Отношения, влекущие к наследованию закону, подтверждаются , выданными в порядке.

Очередность по закону главным образом родства наследника наследодателем, при учитывается степень родства и , приравненного к по закону . Степень родства на основании актов (документов), уполномоченными на государственными органами: о рождении, о браке т. п.

родственниками – наследниками очереди – признаются , дети, супруг () наследодателя. По законодательству указанные являются зависимыми от друга только с рождения и совершеннолетия, но в старости, также в особо сложившихся (возникшая нетрудоспособность инвалидности и . п.).

Верховный РФ в «О судебной по делам наследовании» указывает следующее: «При вопросов об круга наследников очереди по судам надлежит , что в расторжения брака судебном порядке супруг наследодателя права наследовать указанном качестве, соответствующее решение вступило в силу до открытия наследства.

брака недействительным исключение лица, в браке наследодателем (в числе добросовестного ), из числа первой очереди закону и случае вступления законную силу решения суда открытия наследства».

умершего также наследниками первой , причем имеются виду не дети, зарегистрированные рождении (единокровные ), но и , для которых установлено в порядке, а усыновленные, удочеренные др. Усыновленные в правах приравниваются к и получают с ними в наследуемом . Так же закону, наследником ребенок наследодателя, уже после наследодателя.

Родители тоже входят число наследников очереди. Им равная доля наследстве первой , причем долю наследстве получает из родителей. родитель получает свою долю , так и доли умершего наравне с наследниками первой , другими детьми родителями, по к которым доля является массой, раздел производится по основаниям.

В от супружеского (де-юре), родство не (де-факто) после юридического родственных отношений. правовой акт, лишение родительских или отказ ребенка в усыновителя, лишь или налагает на родителей детей, но прекращает кровного .

При определении прав в со статьями 1148 1149 ГК РФ иметь в следующее:

а) нетрудоспособным в случаях относятся:

- лица;

- граждане, возраста, дающего на установление пенсии по . Лица, за сохранено право досрочное назначение пенсии по , к нетрудоспособным относятся;

- граждане, в установленном инвалидами I, или III (вне зависимости назначения им по инвалидности);

) обстоятельства, с связывается нетрудоспособность , определяются на открытия наследства. считается нетрудоспособным случаях, если:

- наступления его совпадает с открытия наследства определяется более календарной датой;

- его рождения, которым связывается возраста, дающего на установление пенсии по , определяется датой, ранней, чем открытия наследства;

- ему установлена даты, совпадающей днем открытия или предшествующей дню, бессрочно на срок даты, совпадающей днем открытия , или до поздней даты;

) находившимся на наследодателя может признано лицо, от умершего период не года до смерти - вне от родственных - полное содержание такую систематическую , которая была него постоянным основным источником к существованию, от получения собственного заработка, , стипендии и выплат. При доказательств, представленных подтверждение нахождения иждивении, следует соотношение оказываемой помощи и доходов нетрудоспособного.

гражданин - получатель по договору содержания с , заключенному с - плательщиком ренты ( 601 ГК РФ), наследует по в качестве наследодателя;

г) иждивенцы наследодателя числа лиц, в ч. 2 . 1142 ГК РФ, по праву , которые не к наследованию составе соответствующей (внуки наследодателя их потомки жизни своих - наследников по первой очереди), на основании . 1148 ГК РФ, есть независимо совместного проживания наследодателем.

Совместное с наследодателем менее года его смерти условием призвания наследованию лишь иждивенцев наследодателя, в ч. 2 . 1148 ГК РФ ( числа граждан, не входят круг наследников, в статьях 1142 - 1145 РФ);

д) наследование нетрудоспособными наследодателя в наследников восьмой осуществляется, помимо отсутствия других по закону, в случаях, никто из предшествующих очередей имеет права , либо все отстранены от (ст. 1117 ГК ), либо лишены (п. 1 ст. 1119 РФ), либо из них принял наследства, все они от наследства.

п.32 Постановления ВС РФ « судебной практике делам о » установлено правило: « разрешении вопросов осуществлении права обязательную долю наследстве необходимо следующее:

а) на обязательную в наследстве правом наследника закону из названных в . 1 ст. 1149 ГК лиц на наследственного имущества размере не половины доли, причиталась бы при наследовании закону, в , если в завещания такой не наследует причитающаяся ему завещанного и имущества не указанной величины;

) к завещаниям, до 1 марта 2002 , применяются правила обязательной доле, статьей 535 Гражданского РСФСР;

в) определении размера доли в следует исходить стоимости всего имущества (как завещанной, так в незавещанной ), включая предметы домашней обстановки обихода, и во внимание наследников по , которые были призваны к данного имущества ( том числе по праву ), а также по закону, при жизни и родившихся после открытия (ч. 1 ст. 1116 РФ);

г) на обязательную в наследстве из той наследственного имущества, завещана, лишь случаях, если наследственное имущество или его часть недостаточна осуществления названного . Требования о удовлетворении права обязательную долю наследстве за завещанного имущества достаточности незавещанного , в том с согласия по завещанию, не подлежат ( в случае, при удовлетворении на обязательную за счет имущества к наследникам по наследственное имущество переходит);

д) в состав включается исключительное , право на долю в удовлетворяется с учетом;

е) , не потребовавший обязательной доли наследстве, не права наследовать закону в наследника соответствующей ».

Итак, выделяют группы нетрудоспособных наследодателя:

1) нетрудоспособные , относящиеся к со второй седьмую включительно;

2) иждивенцы, не к числу по закону, вышеназванными статьями .

В состав , открывшегося со наследодателя, состоявшего браке, включается имущество (ст. 256 РФ, ст. 36 РФ), а его доля имуществе супругов, ими во брака, независимо того, на кого из оно приобретено на имя или кем супругов внесены средства, если договором не иное (256 ГК , статьи 33, 34 СК ). При этом супруг вправе заявление об его доли имуществе, приобретенном время брака. этом случае это имущество в состав .

Условия брачного , которым договорный имущества супругов только для расторжения брака, определении состава не учитываются.

образом, после одного из в наследственную может быть только имущество . Поскольку по правилу имущество , нажитое в , принадлежит им праве совместной , в состав входит только , составляющее долю супруга, размер определяется в с нормами РФ и РФ.

Таким , наследованию подлежит личное имущество супруга, а его доля общем имуществе , совместно нажитом браке. В состоявшегося раздела по наследству та часть , права на сохранены за , а также , которое супруги после раздела нажитого. Правила долей супругов общем имуществе его разделе, порядок такого устанавливаются законодательством браке и .

В случае общего имущества смерти одного супругов наследники требовать определения , составляющего долю . После определения в случае выдела доли супруга из имущества наследование образовавшейся наследственной происходит по правилам, установленным части третьей . При этом супруг имеет же права в отношении умершего супруга, в частности доли в имуществе супругов, и все наследники, призываемые наследованию по , если он к наследникам завещанию или закону.

По переживший супруг к наследованию первую очередь. следует иметь виду, что силу ст. 1149 РФ переживший супруг имеет на обязательную в наследстве . Это означает, в случае завещания в другого лица супруг может призван к .

Наличие брака юридическое значение момент открытия и учитывается определении объема наследственной массы. умершего супруга нажитом во брака имуществе в состав и переходит его наследникам (.1150 ГК РФ).

в случае статья 1147 ГК приравнивает к родственникам (родственникам происхождению) усыновленного его потомство, одной стороны, усыновителя и родственников – с . В соответствии ч. 2 указанной усыновленный и потомство не по закону смерти родителей и других родственников по , а родители и другие родственники по не наследуют закону после усыновленного и потомства за исключением. Так, ч. 3 данной в случае, в соответствии СК РФ сохраняет по суда отношения одним из или другими по происхождению, и его наследуют по после смерти родственников, а наследуют по после смерти и его .

Гражданский кодекс закрепляет субинститут « по праву », под которым понимать «переход наследника, умершего открытия наследства, его соответствующим »[19].

Данную категорию отличать от трансмиссии и призвания к подназначенного наследника:

- наследственной трансмиссии ( права на наследства) наследник, к наследованию, после открытия , не успев наследство, а наследовании по представления наследник раньше наследодателя, . е. до наследства;

- подназначенный назначается наследодателем случай, если назначенный наследник до открытия или отказывается наследства после открытия, а представления предполагает занятия при места, которое бы восходящему прямой линии , если бы мог наследовать момент открытия .

Призвание к наследников по представления происходит при наличии ряда предусмотренных законе специальных и характеризуется своеобразием. Так, наследовании в представления доля , причитающаяся прямому , делится между по представлению .

Доля наследника закону, умершего открытия наследства одновременно с , переходит по представления к потомкам:

- наследникам очереди по представления - наследуют и племянницы – дети полнородных неполнородных братьев сестер наследодателя;

- третьей очереди – братья и – дети дядей тетей наследодателя.

наследуют по представления потомки любой очереди по закону, наследодателем наследства, также наследника, умер до наследства или с наследодателем который не бы права .

Если наследник праву представления примет наследство, от наследства указания лиц, пользу которых отказывается от имущества, не права наследовать отстранен от в соответствии ст. 1117 ГК , доля, переходящая праву представления соответствующим потомкам , делится поровну оставшимися наследниками праву представления переходит к такому наследнику, наследство, и при их переходит к наследникам наследодателя правилам приращения долей (ст. 1161 РФ).

Наследование праву представления иметь место при наследовании закону, и лиц, которые наследовать по представления, ограничивается первыми тремя наследников по . Если до наследства или с наследодателем наследник по , которому не подназначен наследник, применению подлежат приращения наследственных [20].

Расширение в кодексе РФ наследников по может быть «заботой законодателя принятии наследства закону любыми ( том числе в отдалённом ) наследниками умершего, оставившего завещания сокращения случаев наследственного имущества »[21]. Согласно ст.1151 РФ имущество считается выморочным, при наследовании по закону, и по :

отсутствуют наследники;

из наследников имеет права – все наследники закону лишены наследства и завещание либо является недействительным, равно когда отсутствии наследников закону завещание недействительным;

все отстранены от как недостойные (.1117 ГК РФ);

из наследников принял наследства из способов, Гражданским кодексом ;

все наследники от наследства при этом из них указал, что в пользу наследника, а же им были подназначены .

Выморочным может как имущество целом, так часть наследственного в случае, наследников по нет, а касается только части имущества. , выморочным будет часть имущества, охваченная завещанием[22].

имущество переходит общему правилу, ч. 2 ст.1151 РФ, в наследования по в собственность Федерации.

Оснований только два: по завещанию наследование по . Увеличивать число наследования нецелесообразно, это усложнит наследственных отношений, потому ослабит интересов участников . В то время нельзя отметить, что п. 2 ст. 1152 РФ (п. 3 . 1158 ГК РФ) п. 3 ст. 1156 РФ некорректны, законодатель должен изменить.

В с чем, следующая редакция . 2 ст. 1152 ГК :

Статья 1152. Принятие

2. Принятие наследником наследства означает всего причитающегося наследства, в бы оно заключалось и бы оно находилось.

При наследника к одновременно по основаниям (по и по ) наследник может наследство, причитающееся по одному этих оснований, нескольким из или по основаниям.

Вопросы, с основаниями , относятся на день к спорным в практике.

В практике известной отличаются дела искам о срока для наследства. При разрешении не правильно определяются причины пропуска для принятия , момент, когда причины отпали, последствия восстановления для принятия . ГК РФ , что по наследника, пропустившего , установленный для наследства, суд восстановить этот и признать принявшим наследство, наследник не и не был знать открытии наследства пропустил этот по другим причинам и условии, что , пропустивший срок, для принятия , обратился в в течение месяцев после , как причины этого срока (п. 1 ст. 1155).

данной нормы судебной практики сформулировать следующее по совершенствованию РФ.

Предлагается редакция абз. 1 . 1 ст. 1155 ГК могла бы следующим образом: « заявлению наследника, срок, установленный принятия наследства (. 1154), суд может этот срок признать наследника наследство, если не знал не должен знать об наследства или этот срок другим уважительным и при , что наследник, срок, установленный принятия наследства, в суд течение шести после того, причины пропуска срока отпали, не позднее лет с , когда такой получил право принятие наследства, исключением случаев наследства наследниками».

2. данный момент проблема статуса наследственной массы период фактического во времени открытия наследства следующего за момента проявления своей воли принятие наследства. целях устранения , необоснованно ограничивающих правопреемство и ограничивающих оборот объектов, может достигнуто различными . Считаем целесообразным определенные изменения в ст. 1153 РФ.

Предлагается . 1153 ГК РФ изложить в редакции:

«1. Принятие осуществляется подачей месту открытия нотариусу или в соответствии законом выдавать о праве наследство должностному заявления наследника принятии наследства заявления наследника выдаче свидетельства праве на .

Если заявление передается нотариусу лицом или по почте, наследника на должна быть нотариусом, должностным , уполномоченным совершать действия (пункт 7 1125), или лицом, удостоверять доверенности соответствии с 3 статьи 185 настоящего .

Принятие наследства представителя возможно, в доверенности предусмотрено полномочие принятие наследства. принятия наследства представителем доверенность требуется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ходе проведенного было установлено, в настоящее время еще достаточно проблем, связанных наследованием как завещанию, так по закону. обуславливает необходимость их изучения принятия мер совершенствованию действующего .

Во-первых, императивному правилу . 1111 ГК РФ наследования только . Поскольку указанная помещена в . 61 ГК РФ " положения о ", изложенное в правило является , исключения из не могут , а должны выражены в expresis verbis. статьях 1152 и 1158 РФ прямо только два наследования: по и по .

Введение любого основания наследования исключением из ст. 1111 ГК .

Оснований наследования два: наследование завещанию и по закону. число оснований нецелесообразно, поскольку усложнит упорядочение отношений, а ослабит защиту участников оборота. то же нельзя не , что формулировки . 2 ст. 1152 ГК (п. 3 ст. 1158 РФ) и . 3 ст. 1156 ГК некорректны, и должен их .

  1. В связи чем, предлагается редакция п. 2 . 1152 ГК РФ:

1152. Принятие наследства

2. наследником части означает принятие причитающегося ему , в чем оно ни и где оно ни .

2.Проанализирова понятие как односторонней , можно обнаружить, понятие завещания ч. 5 ст. 1118 РФ не в полном описания всех завещания, в с чем проблемы в .

В целях указанной проблемы, внести изменения ч. 5 ст. 1118 РФ, изложив в следующей :

«5. Завещание является сделкой – распоряжением лица, сделанным установленной законом ,  в отношении его имущества пользу лиц. не имеет значения при составителя, и права и после открытия ».

3.В судебной встречаются случаи действительности завещания мотиву того, завещатель полностью собственноручно расшифровал инициалы в завещания, но подписал его. признает такое недействительным. Если , написанное завещателем, рукоприкладчик, то завещателя и таком подписании обязательным. Присутствие обязательно на стадиях совершения .

Однако, в РФ, в о признании недействительным, упущен о рукоприкладчике, связи с , необходим внести в ч. 3 . 1124 ГК РФ, ее в редакции:

«В , когда в с правилами Кодекса при составлении, , удостоверении завещания  при передаче нотариусу присутствие свидетеля обязательным, отсутствие при совершении указанных влечет за недействительность завещания, а свидетеля и , подписывающего завещание завещателя, требованиям, пунктом 2 настоящей , может являться для признания недействительным»

4. Требование . 1126 Гражданского Кодекса о собственноручном закрытого завещания вопрос об пользования данным лицами, имеющими недостатки, кроме существует проблема закрытых завещаний недействительными, поскольку конструкция допускает вероятность составления с нарушением норм наследственного .

Необходимо создать для реализации права и гражданами. Так, , составление абсолютно завещания можно в помещении конторы в отведенной для секретной комнате разъяснения нотариусом о требованиях, законодательством и удостоверением без с текстом и указанием написании данного в помещении конторы. В недопущения ограничения граждан на закрытого завещания целесообразным изложить . 2 и 3 ст. 1126 кодекса в редакции:

«2. Закрытое должно быть написано и завещателем.

Если в силу недостатков, тяжелой или неграмотности может собственноручно и подписать , оно может записано на - или видео .

5. Закрытое завещание, написанное и завещателем, в конверте, а завещание, записанное аудио- или носителе в пакете, передаются нотариусу в двух свидетелей, ставят на или пакете подписи.

Конверт пакет, подписанный , запечатывается в присутствии нотариусом другой конверт пакет, на нотариус делает , содержащую сведения завещателе, от нотариусом принято завещание, месте дате его , фамилии, об , отчестве и месте жительства свидетеля в с документом, личность..»

Список источников

Нормативные акты:

Конституция Федерации от 12 1993 г. (в . от 21 июля 2014 .) // Российская газета – 1993. - № 237. – 25 .

  1. Гражданский кодекс Федерации. Часть от 30 ноября 1994г. № 51- (в ред. 30.12.2017) // Собрание законодательства . –1994. – № 32. – Ст.3301.

Гражданский Российской Федерации. вторая от 26 1996 г. № 14-ФЗ ( ред. 30.12.2017) // Собрание РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 454-1109.

кодекс Российской . Часть третья 26 ноября 2001 г. № 146- (в ред. 30.12.2017) // Собрание законодательства . – 2001. - № 49. – Ст. 1110-1224.

  1. Гражданский Российской Федерации. четвёртая от 18 2006 г. № 230-ФЗ ( ред. от 30.12.2017) // Законодательства РФ. – 2006. – № 52 (.1). – Ст. 5496.
  2. Постановление Российской Федерации 05.06.2008 № 432 «О Федеральном по управлению имуществом» // Собрание Российской Федерации.- 09.06.2008. -№ 23.- . 2721.
  3. Приказ Минюста от 10.04.2002 № 99 «Об Форм реестров регистрации нотариальных , нотариальных свидетельств удостоверительных надписей сделках и документах» // Российская . - 24.04.2002. - № 74.
  4. Гражданский кодекс от 11.06.1964 г. ред. от 26.11.2001 . // Ведомости ВС . - 1964. - № 24. - Ст. 407; СЗ . - 1996. -№ 4. - Ст. 408. (Утратил ).

Научная и литература:

  1. Абраменков .С. Высшее толкование отечественного закона: не без ошибок/ .С. Абраменков // право. - 2013.- № 1. - С. 4-9.
  2. М.С. механизм принятия / М.С. // Нотариус. - 2012. - № 3. - С. 28-34.
  3. М.С. к наследованию праву представления / .С. Абраменков // право. - 2013.- № 2. - С. 11-15.
  4. А.М. о наследственных / А.М. . - М. - 2014 -145 с.
  5. М.Ю. право/ М.. Барщевский. – М.: « альвы». - 1996.- С. 99.
  6. К.Ю. праве наследования ./ К.Ю. // Наследственное право. - 2015. - № 2. - . 6-9.
  7. Белов В.. Гражданское право. часть. Т. . Введение в право/ В.. Белов. - М., - 2011.- . 229.
  8. Беспалов Ю.., Беспалова, А.. Дела о : некоторые спорные право применения/ .Ф. Беспалов, .Ю. Беспалова. .: Проспект, - 2012. – 112 с.
  9. Н.С. -правовое регулирование в наследственных : автореферат диссертации соискание ученой кандидата юридических / Н.С. . - М. - 2009. - 28 с.
  10. О.Е. судебной практике делам о / О.Е. // Наследственное право. - 2015. - № 2.- . 3-4.
  11. Булаевский Б.. Наследственное право/ ред. К.. Ярошенко. - М. - 2011. – 452 .
  12. Вавилин
  13. , Е.. Механизм осуществления на принятие / Е.В. // Наследственное право. - 2015. - № 1. - . 16-17.
  14. Виноградова О.. Становление и института наследственных // Нотариус. – 2009- . № 5- . С. 19.
  15. Ю.Н., , В.В. право: Курс / Ю.Н. , В.В. . – М.: Омега-, 2005. – 415 с.
  16. Волкова .А. Наследственное / Н.А. .- М. 2014- 1017 с.
  17. В.Н. способ принятия по российскому / В.Н. // Нотариус. - 2014. - № 4. - С. 23-27.
  18. И.Н. наследования/ И.. Гвоздева// Бюллетень практики. - 2014. - №4. – С. 15.
  19. А.В. принятия наследства/ .В. Гоголева// Межвузовская конференция и молодых г. Волгограда Волгоградской области: и юриспруденция – . 2013.- 212 с.
  20. Гордон .В. Наследование закону и завещанию/ М.. Гордон – М.: литература, 1967. – 513 с.
  21. С.П. право: Учеб. ./ С.П. . - М.- 2014. - 125 с.
  22. Л.Ю. и ответы/ .Ю. Грудицына // . - 2002.- № 8.
  23. Гущин В.. Наследственное право. пособие / под . проф. Ю.. Свириденко – М.: и K. - 2012. - . 147.
  24. Долинская В.. Наследственное право / В.В. . М. - 2014 -516с.
  25. Дударев .В., Хамидуллина, .А. Теоретические наследования: особенности концептуальных положений/ .В. Дударев // и право.- 2011. - № 1. – С. 22-24.
  26. Зайцева .И. Наследственное в нотариальной / Т.И. .- М. - 2010 – 312 с.
  27. Р. Ю. по завещанию российскому гражданскому / Р.Ю, : Дис. ... канд. . наук. - М., - 2005. - . 129.
  28. Исаев И.. История государства права России/ .А. Исаев. - .: Юрист. - 1996.- С. 245.
  29. А.А. завещания в наследственном праве/ .А. Кирилловых // нотариальной практики. - 2014. - № 4. – . 16.
  30. Комментарий к кодексу Российской (постатейный)/ под . ред. А.. Сергеева. - М. - 2012. - 304 .
  31. Корнеева И.. Наследственное право / И.Л. . - М. - 2013- 425 с.
  32. И.А. наследственных прав. и предложения/ .А. Косарева // проблемы правоведения. - 2014. - № 1. - . 145 – 149.
  33. Лаптева А.. Правовая природа на наследство/.М. Лаптева // право. - 2013.- № 6. - С. 109-112.
  34. С.Г. споры / С.. Ляпунов. - М.: , - 2014. - 512 с.
  35. Мананников .В. К о принятии /О.В. // Российская юстиция. - № 7.- 2013. - . 32.
  36. Михайлова А.. Институт наследования: теории и / А.С. // Нотариус. - 2013. - № 2. - С. 11-13.
  37. Р.М. особенности прав на принятие / Р.М. // Нотариус. - 2013. - № 1.- С. 36-38.
  38. право/ отв. . К.Б. . - М.: Волтерс , - 2014. - 448 с.
  39. Настольная судьи по о наследовании: .-практ. пособие. - .: Проспект - 2013.- С. 69 - 75.
  40. А. Наследственное / А. Оленин // газета. Региональный . - №41. - 2014. С. 90.
  41. Павлова . Е. Нотариальная (наследственное право)./ .Е. Павлова // . - 2014. - №9. - С. 17.
  42. Пиляева .В. Комментарий Гражданскому кодексу (Постатейный). Часть / В.В. . - М. -2014. – 904 с.
  43. режим наследования ( теории и ). / А.Г. , В.М. , А.Я. ; Под общ. . А.Я. . – Волгоград. - 2014. - 192 с.
  44. Т. Н. наследственного права/ .Н. Пунько // юстиция. - 2012. - № 11.- С. 31 - 33 др.
  45. Репин . С. Комментарий Основам законодательства Федерации о / В.С. . - М.- 2014. – 864 с.
  46. О.М. вопросу о природе принятия / О.М. // Нотариус. - 2011. - № 2. - С. 26-28.
  47. законодательство Х- веков. Т.1 Древней Руси / ред. О.. Чистякова. – Москва. - 2004.- . 300.
  48. Сараев А.. О юридической права наследования ( мнение)/ А.. Сергеев// Наследственное .- 2013. - № 1.- С. 25-28.
  49. Сергеев .П., Толстой, .К., Елисеев, .В. Комментарий ГК РФ, третьей (постатейный)/ ред. Ю.. Толстого.- М. - 2012.- 1014 .
  50. Смирнов С.. Владельческие полномочия : к постановке / С.А. // Наследственное право.- 2013. - № 2. - . 36-39.
  51. Степанова А.., Ходырева, Е.. Непринятие наследства: определения/ А.. Степанова, Е.. Ходырева // Нотариус. - 2013.- № 4. - . 27-30.
  52. Судебная практика гражданским делам участием нотариусов, в 2013-2015 гг. // вестник.- 2016. - №1. – С. 23-30.
  53. М. В. право: Комментарий Гражданскому кодексу / М.В. : Учеб.-практ. . - М.: Дело, - 2002.- . 53.
  54. Чепига Т.. К вопросу праве завещать/ .Ю. Чепига // МГУ. Серия «Право». 1965. № 2.
  55. Черепахин .Б. Труды гражданскому праву: по советскому праву/ Б.. Черепахин. - М., - 2001. - . 114.
  56. Щербина Н.. Субъекты наследственного преемства по законодательству/ Н.. Щербина: Дис. ... . юрид. наук.- ., - 2004. - С. 150.
  57. Эрделевский .M. Приобретение . [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. .
  58. Ярошенко К.. Вопросы применения о наследовании ( сроках принятия ) // Комментарий судебной . Выпуск 8 / под . К.Б. .- М. - 2002. -415 с.

судебной практики:

  1. Конституционного Суда Федерации от 23.12.2013 № 29- «По делу проверке конституционности первого пункта 1 1158 Гражданского кодекса Федерации в с жалобой М.В. » " // СПС Консультант . Судебная практика.
  2. Пленума Верховного РФ № 6, Пленума РФ № 8 от 01.07.1996 « некоторых вопросах, с применением первой Гражданского Российской Федерации» "// Консультант Плюс. практика.
  3. Постановление Верховного Суда и Пленума Арбитражного Суда от 29 апреля 2010 . № 10/22 "О некоторых , возникающих в практике при споров, связанных защитой права и других прав» // СПС Плюс. Судебная .
  4. Постановление Пленума Суда РФ 19 декабря 2003 г. № 23 " судебном решении"// Консультант Плюс. практика.
  5. Постановление Верховного Суда от 26.05.2012 № 9 «О практике по о наследовании» " // Консультант Плюс. практика.
  6. Определение Суда РФ 23.11.2010 № 38-В10-3 // СПС Плюс. Судебная .
  7. Определение Судебной по гражданским Московского городского от 27 июля 2010 . по делу № 33-22505 // Консультант Плюс. практика.
  8. Определение областного суда 24.12.2012 по делу № 33-3106/2012 // Консультант Плюс. практика.
  9. Обзор практики по делам Судебной по гражданским Красноярского краевого за первый 2015 года// Архив краевого суда. 
  10. судебной практики делам, вытекающим наследственных правоотношений краевого суда период 2010-2015 гг. // Красноярского краевого (дата обращения: 23.02.2016). 
  11. № 9998/15 // Архив Советского суда г. .
  12. Дело № 5996/14 // Архив районного суда . Красноярска.

Выпускная работа выполнена самостоятельно. Все в работе из опубликованной литературы и материалы имеют на них.

1

Виды наследования

  1. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: Курс лекций. – М.: Юрайт - Издат, 2012. – С.6.

  2. Там же. - С.7.

  3. Серебровский В.И. Избранные труды (Очерки советского наследственного права). – М.: Проспект, 1997. – С.48.

  4. Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Витязь, 1997. – С.408.

  5. Серебровский В.И. Указ. соч. – С.56.

  6. Серебровский В.И. Указ. соч. - С.50.

  7. Об исчислении времени: Федеральный закон от 3 июня 2011г. № 107-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 23. - Ст. 3247.

  8. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебник. - М.: Юристъ, 2014. - С. 215.

  9. Булаевский Б.А. Наследственное право: Учебник. – М.: ВолтерсКлувер, 2011. – С.362.

  10. О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - № 7. - С.14.

  11. Ярошенко К. Наследование по завещанию. Закон. 2011. № 4. С .2

  12. Курс гражданского права: учебник / под ред. Г.Ф. Шершеневича. Тула, 2001. С. 190.

  13. Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Викут. – М.: Юристъ, 2004. С. 415.

  14. Грудцына Л.Ю. Вопросы и ответы // Адвокат. 2002. № 8.

  15. Гущин В.В. Наследственное право. Учебное пособие / Под ред. проф. Ю.П. Свириденко – М.: Дашков и K°, 2012. С. 147.

  16. Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданской кодексе // Юридический мир. 1997. № 9.

  17. Абраменков, М.С. Правовой механизм принятия наследства/ М.С. Абраменков // Нотариус. - 2012. - № 3. - С. 28-34.

  18. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Указ. соч. - С.74.

  19. Ануфриева Л.П. Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный). – М.: ВолтерсКлувер, 2015. – С.511.

  20. Ануфриева Л.П. Указ. соч. – С.512.

  21. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Указ. соч. – С. 86.

  22. Лиманский Г.С. Наследственные правоотношения: теоретико-методические и практические проблемы: Монография. – М.: Юристъ, 2008. – С. 126.