Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и основание наследования

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Среди известных правовых институтов одним из важнейших является институт наследования, упоминание о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и т.д. Отношения, связанные с наследованием, являются одной из важнейших сфер общественных отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, но затрагивает практически каждого человека. Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества. В период первобытно-общинного строя, особенно на ранних этапах его развития, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современном понимании не существовало просто потому, что наследовать было нечего. Однако с развитием общества ситуация кардинально изменилась.

Главное предназначение института наследования заключается в обеспечении экономического благосостояния человека и гражданина. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь определенные правовые последствия. При этом необходимо отметить высокий уровень сложности регулирования отношений в сфере наследования. Наследственные отношения выступают не как единичный юридический факт, а как сложный фактический состав. К возникновению наследственного правоотношения приводит совокупность юридических фактов. Прежде всего это так называемые предпосылки возникновения права наследования. Они должны иметь место ко времени открытия наследства. От этих фактов зависит состав правопреемников наследодателя. Кроме того, в числе юридических фактов можно отметить факты наследования по завещанию и факты наследования по закону. Наследственное право в качестве одного из институтов современного гражданского права РФ формировалось достаточно длительный период времени. Значительное влияние на семейные отношения оказали национальные особенности и традиции, сложившиеся в государстве исторически. В настоящее время в РФ продолжается процесс построения правового государства и гражданского общества, что приводит к совершенствованию законодательных актов в различных сферах, в том числе и в сфере наследственного права. Произошедшие в законодательстве изменения требуют теоретического изучения института наследования для анализа их соответствия требованиям современного российского общества, а также прогнозирования в развитии этого сложного института гражданского права.

Указанными обстоятельствами определяется актуальность темы работы «Понятие и виды наследования».

Целью курсовой работы является анализ российского законодательства, научной и учебной литературы, раскрывающей понятие и особенности наследования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- охарактеризовать понятие наследования как правовой категории;

- рассмотреть основания наследования;

- дать характеристику наследования по завещанию;

- рассмотреть наследование по договору в правовой системе РФ;

- охарактеризовать наследование по закону.

Предметом курсовой работы является совокупность общественных отношений, возникающих при наследовании имущества, прав и обязанностей умершего.

Источниками написания курсовой работы послужили Гражданский кодекс РФ, научная и учебная литература по проблематике наследования.

1. Понятие и основание наследования

1.1. Понятие наследования как правовой категории

Как указано в ст. 1110 ГК РФ [1, С.76], при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Норм, аналогичных правилам, закрепленным в ст. 1110 ГК РФ, в ранее действовавшем законодательстве не имелось. Согласно указанной статье ГК РФ под наследованием понимается период перехода имущества, прав и связанных с ним обязанностей от умерших лиц к другим лицам. Данный переход осуществляется в порядке правопреемства, причем универсального.

Наследованию принадлежит важное место среди прочих гражданско-правовых институтов, которым уделено внимание в Конституции РФ. Эту важность подтверждает тот факт, что наследованию предоставляется конституционная гарантия. Например, в ч. 4 ст. 35 Конституции РФ провозглашено гарантирование права наследования. Данное положение выступает частью гл. 2 Конституции РФ "Права и свободы человека и гражданина", положения которой согласно ст. 18 Конституции РФ "являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием". Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16 января 1996 г. раскрыл содержание указанных конституционных норм, определив, что они предоставляют свободу наследования. [2, С.84] Данное право включает в себя как право наследодателя распорядиться имеющимся у него имуществом, так и право наследников на его получение. Все три отмеченные выше правовые нормы, закрепленные в п. 1 ст. 1110 ГК РФ, являются правилами, имеющими отношение ко второму из названных элементов свободы наследования, а именно к праву наследников на получение наследства.

Конституционно гарантированное право наследников на получение наследства требует, чтобы ГК РФ регламентировал специальное правило, обеспечивающее его законодательную реализацию с учетом толкования этой конституционной нормы в указанном Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. Первая из содержащихся в п. 1 ст. 1110 ГК РФ правовых норм реализует данное требование. В первую очередь она выступает специальным правилом, регламентирующим в гражданско-правовом плане само существование наследования. Наличие специального гражданско-правового положения на этот счет выступает, однако, не только реализацией требований российского конституционного акта, но и продолжением исторического развития российского наследственного права, так как в период 1918 по 1922 гг. само существование наследования в качестве правового института законом или отвергалось или ставилось под сомнение.

По своему характеру специальная норма о существовании наследования, закрепленная в п. 1 ст. 1110 ГК РФ, выступает императивной. ГК РФ определяет, что в силу закона любое имущество, которое по своей природе выступает «имуществом умершего», переходит к другим лицам. То есть указанное движение такого имущества осуществляется в силу императивного постановления законодательного акта. Таким образом, закон исключает формирование как индивидуальных законодательных норм в отношении имущества отдельных умерших, так и административных или судебных актов, касающихся перехода отдельных видов имущества при их наследовании, отступающих от конституционно гарантированного права наследников на получение наследства. [22, С.82]

Вторая норма, закрепленная в ч. 1 ст. 1110 ГК РФ, устанавливает, что переход имущества умершего к другим лицам осуществляется в регламентированном порядке. Данный порядок определен, во-первых, как правопреемство и, во-вторых, как правопреемство особого рода, а именно универсальное правопреемство. Правило закона о правопреемстве отражает наличие связи между имуществом умершего и имуществом тех лиц, к которым данное имущество переходит. В данном случае акцент делается на понятии преемства как юридической связи между двумя типами имущества. Так как указанные переход имущества осуществляется на основании императивной нормы закона, преемственная связь также базируется на законе.

Закон, в первую очередь, определяет, что при универсальном правопреемстве наследство переходит к другим лицам в неизменном виде. Указанный принцип означает, что всё имущество, входящее в состав наследства, переходит при наследовании в таком же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось, когда принадлежало умершему. Важной частью наследства являются имущественные права и имущественные обязанности. Относительно их данный принцип подразумевает неизменность содержания прав и обязанностей. Имущественное право выступает мерой возможного поведения его субъекта. Принцип неизменности означает, что лицам, к которым это право перешло, оно обеспечивает ту же меру возможного поведения, которой располагал умерший. То же самое, с соответствующим изменением, относится и к имущественным обязанностям, которые по своему содержанию выступают мерой необходимого поведения. [5, С.84]

Принцип неизменности при универсальном правопреемстве влияет также на течение сроков исковой давности. Указанное правопреемство не приводит к изменению ни сроков исковой давности, ни способа их исчисления. Указанным принципом определяется и переход имущественных обязанностей и правомочий, вытекающих из вещных прав на чужую вещь. Наибольшую важность имеют два вещных права на чужую вещь: право залога и частный сервитут. Относительно первого из них ГК РФ регламентирует, что в случае перехода права собственности на заложенное имущество в порядке универсального правопреемства от залогодателя к другому лицу право залога сохраняет юридическую силу. При этом на основании принципа неизменности определено, что по общему правилу правопреемник залогодателя становится на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя согласно п. 1 ст. 353 ГК РФ. Аналогичным образом закон определяет, что и частный сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен данным сервитутом, к другому лицу согласно п. 1 ст. 275 ГК РФ. Также указанный принцип при универсальном правопреемстве определяет и переход гражданско-правовой ответственности. Это касается видов ответственности. В том случае, когда на умершем лежала индивидуальная долевая, субсидиарная или солидарная ответственность, то именно она и переходит при универсальном правопреемстве.

Также внимания заслуживает влияние принципа неизменности на объем гражданско-правовой ответственности. В случае, когда умерший имел обязанности полного возмещения причиненных им убытков, в этой же величине ответственность переходит и при универсальном правопреемстве согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ. Если законом или договором предусматривается возмещение убытков в меньшей величине, в такой же величине ответственность переходит и при универсальном правопреемстве. В силу действия принципа неизменности переход гражданско-правовой ответственности при универсальном правопреемстве осуществляется в состоянии, которое может быть названо «кристаллизацией ее общего объема».

Сами имущественные обязанности умершего переходят в соответствии с указанным принципом в неизменном виде, т.е. в полном объеме. Под влиянием обстоятельств, ответственность может быть равна общей величине всех перешедших по наследству имущественных обязанностей и таким образом покрывать их. Но может быть вариант, когда в порядке универсального правопреемства переходят большего размера обязанности, чем величина гражданско-правовой ответственности. В указанных случаях в соответствии с принципом неизменности не осуществляется расширения общей величины переходящей гражданско-правовой ответственности. Приобретатель таких имущественных обязанностей в порядке универсального правопреемства несет только ограниченную ответственность. Он имеет право исполнить эту обязанность и в полной мере, но только по своей воле. Принуждение его к полному исполнению невозможно, так как перешедшая к нему ответственность в соответствии с принципом неизменности ограничена. Однако, если он по своему свободному усмотрению произведет исполнение в полном объеме перешедшей к нему обязанности, он не будет иметь права требовать исполненное обратно как неосновательное обогащение. [3, С.104]

Ряд норм раздела V ГК РФ «Наследственное право» содержат в виде исключения, что правопреемство при наследовании может иметь и сингулярный характер. В таких случаях "к другим лицам" переходит отдельное имущественное право. Оно определено для случая, когда наследник скончался после открытия наследства, не успев его принять в регламентированный срок. Предусматривается, что его право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам. Но это уже не универсальное, а сингулярное правопреемство. ГК РФ в п. 1 ст. 1156 определяет, что право на принятие наследства в данном случае не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Важного внимания заслуживают случаи, когда из правил закона "следует иное" относительно нормы, регламентирующей принцип неизменности имущественных прав и имущественных обязанностей при их переходе в порядке наследования. Указанные изъятия достаточно многочисленны. [8, С.482]

Свобода наследования не является абсолютной. Она может быть ограничена федеральным правовым актом, но только в той степени, в какой это требуется для целей защиты в том числе прав и законных интересов прочих лиц согласно ч. 2 ст. 55 Конституции РФ. Это в полной мере относится и к праву наследников на получение имущества, которое охватывается принципом свободы наследования. С точки зрения конституционного права регламентированные гражданскими нормами изъятия из принципа неизменности имущественных прав и имущественных обязанностей в случае их переходе по наследству представляют собой ограничения свободы наследования. Но данные ограничения отвечают критериям разумности и соразмерности, установленным в указанном Постановлении Конституционного Суда РФ.

Имеется ряд исключений из принципа неизменности, направленных на обеспечение прав и законных интересов третьих лиц. В группе таких третьих лиц могут быть и сонаследники лица, против которого эта защита предоставлена. В отдельных случаях, в отступление от принципа неизменности, закон определяет, что при переходе в порядке наследования отдельных имущественных прав и имущественных обязанностей осуществляется их модификация. К наследнику переходит не то право, которое принадлежало наследодателю, а другое право. При этом последнее закон прямо увязывает с правом, которое имелось у наследодателя. Это позволяет рассматривать подобные случаи как правопреемство, хотя и реализуемое с модификацией переходящего права. Во всех подобных случаях закон определяет, что на место имущественного права, имевшегося у наследодателя, становится право на получение компенсации за стоимость переходящего права. При этом компенсация должна соответствовать стоимости имущественного права, имевшегося у умершего.

Пример указанного исключения из принципа неизменности имеется в самом разделе V ГК РФ "Наследственное право" и служит для обеспечения прав и законных интересов членов крестьянского (фермерского) хозяйства в ст. 1179 ГК РФ. В случае, когда наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам не является членом данного хозяйства, то для обеспечения прав и законных интересов его членов ГК РФ предусматривает модификацию права, переходящего в порядке правопреемства. Наследнику предоставляется право на получение компенсации, величина которой должна быть соразмерена доле, наследуемой таким посторонним для хозяйства наследником, что закреплено в п. 2 ст. 1179 ГК РФ.

Другое исключение из принципа неизменности регламентировано в интересах участников общества с ограниченной ответственностью и распространяется на долю в уставном капитале такого общества, которая была в собственности наследодателя. Закон исходит из того, что указанная доля переходит к наследникам на общих основаниях. При этом допускается, что устав предприятия может обусловить переход доли к наследникам согласием прочих участников общества. При условии, что участники общества отказали в таком согласии, доля переходит к обществу. Наследник при этом получает право на получение компенсации от общества. [20, С.42]

При наследовании все граждане находятся в равном положении. Например, равны между собою как граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (без образования юридического лица), так и граждане, имеющие такой статус. К первым может переходить любое имущество наследодателя, включая и то, которое по своей природе может применяться для осуществления предпринимательской деятельности. Например, предприятие, которое закон согласно ст. 132 ГК РФ рассматривает в качестве объекта прав, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, может при наследовании переходить и к таким гражданам, которые не имеют статуса индивидуального предпринимателя. При этом из нормы о приравнивании граждан, не зарегистрированных и зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, имеется одно изъятие. ГК РФ определяет, что в случае смерти гражданина, выступавшего той стороной в договоре коммерческой концессии, которая именуется правообладателем, его права и обязанности по названному договору переходят к наследнику при условии, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (или если он в течение определенного периода осуществит такую регистрацию). В противном случае договор коммерческой концессии прекращается согласно правилам п. 2 ст. 1038 ГК РФ. [12, С.126]

1.2. Основания наследования

В истории человеческой цивилизации наследование по закону возникло раньше наследования по завещанию и в течение долгого времени находилось в фокусе наследственного права. При этом с развитием общества пришло понимание того, что повышение внимания к правовому регулированию наследования по завещанию выступает одним из результатов развития личности. Чем более общество стремится воспринимать человека как личность, которая сама регулирует свои поступки и их последствия, тем больше внимания наследованию по завещанию уделяет действующее в этом обществе право. Во втором десятилетии XX в. медленное и противоречивое развитие российского наследственного права было прервано почти на полвека.

С введением в 1918 г. системы раздела имущества умерших между государством и некоторыми близкими к умершему лицами наследование по завещанию было вообще упразднено. Согласно Декрету от 18 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» государство получало основную часть имуществ умерших, гражданам же выделялась часть, которая именовалась "трудовым хозяйством в городе и деревне". Декрет исчерпывающе определял лиц, которым она выделялась: нетрудоспособные родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, супруг, братья и сестры. Декрет не предоставлял гражданам права расширять этот круг и тем самым уменьшать притязания государства. Далее последовало превращение наследования по завещанию в форму наследования по закону. ГК РСФСР 1922 г. определял, что завещанием признается только такое распоряжение на случай смерти, которое сделано в пользу одного или нескольких лиц из числа наследников по закону. В указанном виде наследование по завещанию оставалось и на протяжении Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Десятки миллионов были вовлечены в военные действия, что дало мощный толчок развитию личности. Но реакция наследственного права на этот исторический процесс была ограниченной. В 1942 г. был определен упрощенный порядок удостоверения завещаний военнослужащих. При этом составлять завещания можно было по-прежнему только в пользу наследников по закону, в число которых ГК 1922 г. не включал родителей. Ограничение свободы завещания было незначительно ослаблено 14 марта 1945 г., когда было разрешено совершать завещания в пользу лиц, не входивших в круг наследников по закону, но только в случае отсутствия наследников по закону. Только спустя почти два десятилетия Основы 1961 г. (ст. 117, 119) и затем ГК 1964 г. ввели свободу завещания. При этом в указанных актах на первое место было поставлено наследование по закону и только на второе - наследование по завещанию. [15, С.136]

Выдвигая наследование по завещанию в центр правовой регламентации наследования, ч. 1 ст. 1111, а также весь раздел V действующее ГК РФ исходят из того, что каждый человек может свободно распоряжаться тем, что имеет в своей собственности, не только на протяжении своей жизни, но также и на случай своей смерти. ГК РФ рассматривает каждого человека как личность, обеспечивая ему, в частности, возможность свободной оценки ситуации, которая может возникнуть в случае его ухода из жизни, с учетом всего комплекса отношений, в которых он находится с окружающими, положения и личных качеств этих окружающих, а также состава принадлежащего ему имущества и особенностей его отдельных элементов и т.д. [13, С.26]

Гражданский кодекс РФ, таким образом, обеспечивает свободу наследования, наличие которой в Конституции РФ было выявлено Конституционным Судом РФ в указанном ранее Постановлении от 16 января 1996 г. Это конституционное право предполагает наличие наследования как социального института, обеспечиваемого правовым государством и регулируемого гражданским правом.

Наследственное право в качестве института гражданского права включает правовые нормы различной юридической силы. Значительному их количеству присущ императивный характер. Свобода наследования не является свободой изменения, перестройки или тем более отмены наследования в качестве правового института. Поэтому завещатель не может своим завещанием отменить действие императивных норм, регламентирующих наследственное правопреемство. Например, он не может указать, что его наследники должны нести ответственность по его обязательствам их собственным имуществом. Точно так же он не может указать в завещании, что наследник, получающий от него, скажем, земельный участок, не будет иметь права в свою очередь завещать данный участок. Также свобода наследования не дает возможности выходить за рамки гражданского права, определяя, например, что наследник по завещанию получает то или иное имущество на таком вещном праве, которое не предусмотрено ГК РФ (например, на условиях майората в отношении недвижимости).

Можно говорить о том, например, опираясь на иностранный опыт, что в завещаниях периодически будут встречаться незаконные или даже экстравагантные распоряжения. Но императивные нормы наследственного права будут выступать в подобных случаях в качестве правового барьера от произвола завещателя.

Конституционная свобода наследования может быть реализована любым потенциальным наследодателем для того, чтобы посредством составления завещания исключить или изменить действие другой категории норм наследственного права, а именно норм, диспозитивных по своей природе. Составляя такое завещание, потенциальный наследодатель не выходит за пределы наследования как правового института. В группе диспозитивных норм, действие которых может быть исключено или изменено завещателем, находятся, в частности, основные положения о наследовании по закону.

ГК РФ, поставив в центр наследование по завещанию и поместив наследование по закону на второе место, исходит из предпосылки, согласно которой нормы, регламентирующие наследование по закону, формируются на общей мысли о том, что наследодатель распорядился бы в завещании своим имуществом, скорее, всего именно таким образом, если бы он составил завещание. Разумеется, закон не имеет возможности оценить всю совокупность индивидуальных отношений каждого человека, как это возможно при составлении завещания. Осуществляя переход имущества умерших к другим лицам правилами, основная доля которых носит диспозитивный характер, закон определяет только общие для всех людей обстоятельства. Основных таких обстоятельств два. Во-первых, отношение супружества и отношения кровного родства (с учетом степени родства). Во-вторых, факт естественной смены поколений. С указанными отношениями обычно связана личная близость, а естественная смена поколений означает, что более молодые живут обычно дольше, чем более старые. ГК РФ регламентирует только одно ограничение конституционной свободы завещания, а именно право на обязательную долю в наследстве в интересах несовершеннолетних или нетрудоспособных детей завещателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также ряда нетрудоспособных иждивенцев завещателя. [9, С.233]

Из правовой нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 1111 ГК РФ и устанавливающей, что «наследование осуществляется по завещанию», следует, что наследование по завещанию является единым видом правопреемства, который не делится на разновидности в зависимости от каких-либо обстоятельств. Закон не делает, в частности, различий между наследованием по завещанию недвижимости и движимого имущества. Тем самым ГК РФ положил конец правилу, которым наследственное право на протяжении долгого времени наделяло завещания, составленные в пользу государства. Часть 1 ст. 1111 ГК РФ, следуя конституционному принципу свободы наследования, исходит из того, что завещатель вправе свободно решать, кому он желает завещать имущество. И потому не устанавливает каких-либо норм, указывающих на предпочтительность завещаний в пользу какого-либо лица. Что касается РФ, то она может являться наследником и наследует по завещанию на общих основаниях.

В заключении данной главы можно сделать вывод о том, что наследование является важной и сложной системой правовых отношений, которая образует наследственное право. Наследование гарантировано Конституцией РФ. Специальная норма о существовании наследования, закрепленная в п. 1 ст. 1110 ГК РФ, выступает императивной. Переход имущества умершего к другим лицам осуществляется в порядке универсального правопреемства. Важное значение для отношений наследования имеет и принцип неизменности. Статья 1111 ГК РФ, устанавливая определенную иерархию между наследованием по завещанию, по договору и наследованием по закону, вместе с тем рассматривает их как виды одного и того же явления, а именно наследования. На каждый из них распространяется норма, содержащаяся в п. 1 ст. 1110, согласно которой "при наследовании имущество умершего... переходит к другим лицам в порядке... правопреемства". Данная норма носит императивный характер. Поэтому завещатель не может, например, в завещании объявить, что он на случай своей смерти отказывается от своего имущества или его части в соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ. Указанное распоряжение недействительно. В случае смерти завещателя действует императивное правило о том, что имеющееся у него имущество становится объектом правопреемства. Перечень видов наследования, установленных в ч. 1 ст. 1111 ГК РФ, является исчерпывающим. Закон не допускает никаких других видов наследования, кроме наследования по завещанию, по договору и по закону. Данное обстоятельно необходимо учитывать при получении различных видов обещаний и других отношений, которые по мнению той или иной стороны могут стать основанием для наследования.

2. Характеристика различных видов наследования по законодательству РФ

2.1. Характеристика наследования по завещанию

Статья 1118 ГК РФ устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только посредством совершения завещания.

Завещание относится к односторонним сделкам, которая образует систему прав и обязанностей после открытия наследства; завещание является волевым актом человека, которым определяется юридический порядок перехода всего имущества или его доли к тем или иным физическим и юридическим лицам. Дееспособный гражданин имеет право на следующие действия:

- завещать свое имущество любым лицам;

- на свое усмотрение определить доли наследников в наследуемом имуществе;

- лишить наследства наследников по закону;

- включить в завещание распоряжения на основании ГК РФ,

- отменить и изменить составленное завещание.

Для того, чтобы завещание имело юридическую силу, необходимо соблюдение ряда условий:

- наличие в момент написания дееспособности в полном объеме;

- совершение лично (через представителя не допускается);

- наличие распоряжения только одного гражданина.

Наследодатель имеет право составить завещание или на все имущество, которое может быть завещано, или на его отдельную часть. [16, С.624]

Имущество, завещанное двум и более наследникам без определения их долей, является завещанным наследникам в равных долях. Если завещанное имущество является неделимой вещью, то при наличии спора между наследниками их доли и порядок владения неделимым имуществом определяются судебным решением.

В процессе составления завещания нотариус не требует документов, доказывающих наличие имущества.

Как уже указывалось, завещание является не только волевым актом, но и односторонней сделкой. Поэтому нотариусу требуется убедиться, что завещатель отдает отчет в совершаемых им действиях, руководит ими, не находится в заблуждении относительно написанного им завещания, ему никто не угрожает и не обманывает.

В процессе удостоверения завещания нотариус устанавливает по документу личность завещателя.

Завещание необходимо составлять в письменной форме с определением места, времени его составления и необходимо подписать лично завещателем в присутствии нотариуса.

В том случае, когда завещатель из-за физических недостатков, болезни или неграмотности не имеет возможности самостоятельно подписать завещание, то этот документ по его просьбе может быть подписан в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, другим гражданином с указанием причин, из-за которых завещатель не имел возможности подписать завещание лично.

На основании положения ч. 1 ст. 1124 ГК РФ не могут являться свидетелями и не имеют права подписывать завещание вместо завещателя следующие лица:

- нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

- неграмотные;

- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание;

- супруг при совершении совместного завещания супругов;

- стороны наследственного договора.

Завещание необходимо составить завещателю или записать с его слов нотариусу. Для составления завещания могут применяться технические средства (персональный компьютер, печатная машинка и т.п.). В том случае, когда завещание написано нотариусом со слов завещателя, его необходимо полностью прочесть завещателю перед подписанием.

На основании положения ст. 1127 ГК РФ к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других медицинских организаций, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

- завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз;

- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

- завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. [18, С.142]

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

Завещания, как правило, удостоверяются в помещении нотариальной конторы. В том случае, когда завещатель по болезни, инвалидности или по другой причине не имеет возможности туда явиться, нотариус может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д.

Завещание необходимо писать ясно и четко. Подчистки в тексте завещания недопустимы. Приписки и прочие исправления в тексте завещания необходимо делать так, чтобы ошибочно написанное, а потом зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном виде.

Оговорка делается в присутствии нотариуса, который вписывает ее в конце удостоверительной надписи и скрепляет своей подписью и печатью.

Завещание составляется, подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом в двух экземплярах, один из них остается у завещателя, а другой хранится в делах нотариальной конторы соответствии с номенклатурой дел.

Завещатель имеет право поручить исполнение завещания определенному в завещании лицу - исполнителю завещания (душеприказчику). Согласие данного лица должно выражается в его собственноручной надписи на самом завещании, либо в заявлении, приложенном к завещанию, либо в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

Требование закона об указании места и времени написания завещания имеет существенное значение в случае оспаривания его подлинности или возникновения вопроса о дееспособности завещателя в момент написания завещания, или когда имеются два или более завещаний и необходимо определить, какое из них имеет юридическую силу.

Ст. 1116 ГК РФ указывает, что к наследованию могут призываться граждане:

- находящиеся в живых в день открытия наследства;

- зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться также определенные в нем юридические лица, ведущие свою деятельность на день открытия наследства.

Также к наследованию по завещанию могут призываться:

- Российская Федерация;

- субъекты РФ;

- муниципальные образования;

- иностранные государства и международные организации.

Закон ограничивает круг лиц, которые могут быть наследниками и которые не могут наследовать по завещанию. Так, ст. 1117 ГК РФ определяет недостойных наследников, которые не наследуют по завещанию. Это граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать:

- призванию их самих или других лиц к наследованию;

- увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

При этом граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, имеют право наследовать это имущество.

В ч. 1 ст. 1126 ГК РФ определено, что завещатель имеет право составить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием - закрытое завещание. Закрытое завещание необходимо собственноручно написать и подписать завещателем. Несоблюдение указанных положений приводит к признанию завещания недействительным.

Закрытое завещание в запечатанном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт с подписями свидетелей запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус совершает надпись, имеющую сведения о завещателе, от которого нотариусом было получено закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля на основании данных документов, удостоверяющих личность. [21, С.22]

По представлении свидетельства о смерти лица, которое составило закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства осуществляет вскрытие конверта с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших также присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания тут же оглашается нотариусом, после этого нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследники получают нотариально удостоверенную копию протокола.

В ст. 1137 ГК РФ определено, что завещатель может возложить на одного или нескольких наследников по завещанию исполнение за счет наследства определенной обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые получают право требовать исполнения данной обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ необходимо устанавливать в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Предметом завещательного отказа может выступать:

- передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, которая является частью наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему прочего имущества;

- выполнение для отказополучателя определенной работы;

- оказание отказополучателю определенной услуги;

- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.

Например, на наследника, который получает в наследство жилой дом, завещателем может быть возложена обязанность предоставления другому лицу на период жизни этого лица или на другой период право пользования наследуемым помещением либо его определенной частью.

При дальнейшем переходе права собственности на имущество, которое является частью наследства, к другому лицу право пользования данным имуществом, предоставленное по завещательному отказу, не утрачивает юридической силы.

В отношениях между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), действуют нормы ГК РФ об обязательствах, если из норм раздела V ГК РФ и сущности завещательного отказа не вытекает другое.

Право на получение завещательного отказа действительно в течение трех лет со дня открытия наследства и не может перейти другому лицу. При этом отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель скончается до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа либо не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, или лишится права на получение завещательного отказа на основании положений п. 5 ст. 1117 ГК РФ.

Наследник, на которого завещателем был возложен завещательный отказ, должен исполнить его в рамках стоимости перешедшего к нему имущества за вычетом приходящихся на него обязательств завещателя.

В том случае, когда наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничена объемом перешедшего к нему наследства, которая превышает величину его обязательной доли.

В случае, когда завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство пропорционально его доле в наследстве в случае, если завещанием не предусмотрено иное.

В случае смерти отказополучателя до открытия наследства или одновременно с завещателем, или он отказался от получения завещательного отказа или не использовал свое право на получение завещательного отказа в период трех лет со дня открытия наследства, или лишился права на получение завещательного отказа на основании положений ст. 1117 ГК РФ, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от данной обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

ФЗ от 19.07.2018 № 217-ФЗ внесены изменения в статью 256 части первой и часть третью ГК РФ. В соответствии с этими изменениями с 1 июня 2019 года супруги получили возможность совершать совместные завещания. У них появился новый инструмент для распоряжения имуществом на случай ухода из жизни. [17, С.33] Супруги в своем совместном завещании могут по взаимному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:

- завещать общее имущество супругов, а также имущество каждого из них любым лицам;

- любым образом определить доли наследников в наследстве;

- указать имущество, формирующее наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, составляющего наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц;

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, без указания причин такого решения;

- включить в совместное завещание супругов прочие завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена действующим законодательством.

Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после написания совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками.

Совместное завещание супругов утрачивает юридическую силу в следующих обстоятельствах:

- при расторжении брака;

- в случае признания брака недействительным.

Данные обстоятельства действуют как до смерти одного из супругов, так и после.

На основании п. 2 ст. 1131 ГК РФ при жизни супругов их совместное завещание может быть оспорено по иску любого из супругов.

После смерти одного из супругов совместное завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены таким завещанием. Оспорить совместное завещание заинтересованные лица могут также и после смерти пережившего супруга.

Каждый из супругов имеет право в любое время, в том числе и после смерти второго супруга, отменить совместное завещание либо составить последующее завещание.

Нотариус должен направить другому супругу в порядке, предусмотренном действующим законодательством, уведомление о факте создания последующих завещаний или об отмене совместного завещания супругов в случае, если он:

- удостоверяет последующее завещание одного из супругов;

- принимает закрытое последующее завещание одного из супругов;

- удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного завещания при жизни обоих супругов.

Совместное завещание супругов не может являться закрытым. Его содержание должно быть известно обоим супругам и нотариусу. В противном случае завещание не имеет юридической силы.

Совместное завещание супругов не может быть составлено в период действия чрезвычайных обстоятельств. Несоблюдение данного требования закона приводит к недействительности завещания. Совместное завещание супругов может быть удостоверено только нотариусом.

2.2. Наследование по договору в правовой системе РФ

Согласно Федеральному закону от 19.07.2018 N 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 июня 2019 года граждане могут заключать наследственные договоры. [10, С.54]

Наследственный договор является соглашением двух сторон, на основании которого одна сторона договора (приобретатель) должна осуществлять по распоряжению второй стороны (отчуждателя) определенное действие (действия) имущественного или неимущественного характера и в случае его смерти (объявления его умершим) получает право собственности на определенное в рассматриваемом договоре имущество отчуждателя.

Рассматриваемый договор содержит в себя элементы завещания и дарения. Наследодатель, заключая с потенциальными наследниками рассматриваемый договор, может возложить на них дополнительные обязанности имущественного или неимущественного характера. Такие обязанности могут осуществляться как в пользу самого наследодателя, так и в пользу других лиц, определенных наследодателем.

Рассмотрим отличительные особенности наследственного договора. Право собственности на недвижимое имущество согласно рассматриваемому договору переходит к приобретателю непосредственно после смерти отчуждателя. При этом от приобретателя не требуется выполнения тех или иных дополнительных действий, которые закон связывает с принятием наследства. Данным обстоятельством наследственный договор отличается от наследования по завещанию или по закону.

В отличие от договора дарения право собственности на имущество, определенное в рассматриваемом договоре, не переходит к наследнику сразу же после подписания договора, а сохраняется за наследодателем до его смерти. В данном случае защищен и владелец недвижимого имущества, который после подписания договора дарения имел риск оказаться, например, без жилья, и наследник, которому гарантируется получение указанного в договоре жилого помещения после смерти владельца.

Наследодатель может указать в договоре обязанность наследников по предоставлению ему тех или иных материальных благ при его жизни, например: уход, материальное содержание. В этом проявляется сходство рассматриваемого договора с договором пожизненного содержания с иждивением, но между ними имеется и существенное отличие. После подписания наследственного договора право собственности на недвижимость сохраняется за его владельцем, а не переходит к плательщику ренты.

В случае расторжения наследственного договора по инициативе наследодателя, в отличие от расторжения договора пожизненного содержания, наследодатель обязан компенсировать предполагавшимся наследникам все убытки, понесенные ими.

Кроме перечисленных особенностей, наследственный договор позволит супругам совместно распорядиться общей собственностью, то есть передать не только личное имущество одного из супругов, но и имущество, которое было нажито ими в период брака.

Данное положение может быть применено в тех случаях, когда супруги, составляя данный договор, определяют, например, что жилое помещение после ухода из жизни одного из супругов переходит к другому, а в случае его смерти – к лицу, определенному наследственным договором. В таком случае переживший супруг не сможет передать указанное жилое помещение другому наследнику.

Рассмотрим форму и стороны наследственного договора. Указанный договор составляется в простой письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. В том случае, когда договором предусматривается отчуждение объектов недвижимого имущества, то он подлежит государственной регистрации.

Сторонами договора выступают отчуждатель и приобретатель. Отчуждателем (наследодателем) в случае рассматриваемого договора могут выступать только физические лица. Приобретателем (наследником) могут выступать и физические и юридические лица, а также РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Стороны наследственного договора должны обладать гражданской дееспособностью. Однако отчуждателем по наследственному договору может являться и несовершеннолетнее лицо, но исключительно с согласия родителей (опекунов). Ограничено дееспособное лицо может являться стороной договора только в случае согласия попечителя. [4, С.232]

Закон обязывает нотариуса при удостоверении рассматриваемого договора проводить видеофиксацию процедуры его заключения. Это условие реализуется в том случае, когда стороны договора не возражают против этого.

Изменение и расторжение наследственного договора возможно только при жизни сторон данного договора по их соглашению или на основании судебного решения в связи со значительным изменением обстоятельств. К указанным обстоятельствам можно отнести появление возможности призвания к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю в имуществе, указанном в договоре.

Наследодатель имеет право в любой момент в одностороннем порядке отказаться от наследственного договора. Отказ совершается посредством уведомления всех сторон договора. Уведомление наследодателя об отказе необходимо удостоверить у нотариуса, который, удостоверив уведомление, направляет его копию прочим сторонам данного договора в течение трех рабочих дней.

После отказа от наследственного договора наследодатель должен компенсировать другим сторонам рассматриваемого договора убытки, понесенные ими в связи с исполнением заключенного договора. Убытки учитываются на момент получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора.

Другие стороны наследственного договора имеют право совершить односторонний отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном законом или самим договором.

В том случае, когда одна из сторон существенно нарушает условия договора, то другая сторона имеет право подать иск в суд с требованием расторгнуть договор в судебном порядке. Инициатором расторжения договора в судебном порядке может являться как отчуждатель, так и приобретатель.

Отчуждатель может ходатайствовать о расторжении договора в том случае, когда приобретатель не исполняет должным образом взятые на себя в соответствии с договором обязанности. Приобретатель может выступить в качестве инициатора расторжения договора в случае невозможности по тем или иным причинам должным образом исполнять обязанности, возложенные на него договором.

Наследственный договор при всех своих положительных моментах имеет и определенные недостатки.

Данный договор, как и в случае с завещанием, не исключает претензий на наследственное имущество от наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. В данной связи, потенциальный наследник, определенный в договоре, может получить значительно меньше наследственного имущества, чем изначально предусматривалось договором. [14, С.67]

Наличие заключенного договора не лишает наследодателя права свободно распоряжаться своим имуществом, вплоть до его отчуждения. Наследодатель имеет право совершать любые сделки в отношении имеющегося у него имущества в соответствии со своими интересами и к своей выгоде. Указанные действия наследодателя могут лишить другую сторону договора, которая может быть призвана к наследованию, прав на имущество наследодателя. Причем, соглашение об ограничении прав наследодателя на распоряжение своим имуществом в связи с заключением наследственного договора, является ничтожным.

2.3. Характеристика наследования по закону

На основании принципов свободы завещания и договора нормы о наследовании по закону применяются в случае, когда имеет место одно или несколько из следующих условий:

- завещание или договор отсутствует, в завещании или договоре определено будущее только части имущества (ст. 1111 ГК РФ) или в завещании указано лишь на лишение наследства части наследников по закону (ст. 1119 ГК РФ);

- завещание и договор являются недействительными полностью или в отдельной части, например, согласно п. 5 ст. 1131 ГК РФ;

- наследники, определенные в завещании, отсутствуют, либо полностью отказались от наследства или отказались от своих прав в пользу лиц из группы наследников по закону, не имеют права наследовать либо отстранены от наследования, являясь недостойными наследниками;

- во всех случаях при наличии лиц, являющимися наследниками в силу имеющегося у них права на обязательную долю в наследуемом имуществе;

- наследуемое имущество является выморочным.

На основании «наследования по закону» может быть унаследовано как все имущество, образующее наследственную массу (при отсутствии завещания, договора, признания наследства выморочным), так и часть данного имущества, которая является завещанной. Также определенная часть наследуемого имущества может быть унаследована по закону и при признании завещания или его части недействительным, отказа наследников по завещанию от наследства и т.п. [11, С.372]

Наследниками по закону могут являться лица, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, которые родились после его смерти. Наследники по закону могу наследовать имущество умершего в порядке очередности, регламентированной в ГК РФ. Очередность наследования по закону традиционно базируется на степени родства наследников по отношению к умершему. В данном случае базовый принцип такой, что более близкие родственники имеют преимущество в наследовании по сравнению с более дальними.

ГК РФ существенно расширяет возможных наследников по закону по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Статья 532 ГК РСФСР изначально содержала только две очереди наследников по закону: в первую входили дети, супруг и родители; во вторую - братья и сестры, дед и бабка. В дальнейшем право наследования было предоставлено также дядям и тетям наследодателя (они составили третью очередь), а также прадедам и прабабкам, которые образовали четвертую очередь. [19, С.56]

В настоящее время законом определено восемь очередей наследников, которые охватывают супругов, родственников до шестой степени родства, предоставляют возможность наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе умершего, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в силу ст. 1142 - 1145 ГК РФ, но пребывающим на иждивении наследодателя. Наследником выморочного имущества является государство согласно ст. 1151 ГК РФ. Круг лиц, которые могут являться наследниками по закону, регламентирован в ГК РФ исчерпывающим образом и расширенному толкованию не подлежит. [6, С.88]

Расширение количества наследников по закону является прогрессивным этапом на пути улучшения правового регулирования наследственных правоотношений. Уменьшение случаев призвания к наследованию государства в случае наличии родственников или нетрудоспособных иждивенцев умершего лица способствует укреплению и развитию базовых начал гражданского законодательства в целом.

Как правило, не имеет значения, проживали ли наследники вместе с умершим лицом или нет. Данное обстоятельство учитывается законом только в ряде определенных случаев. Регламентирован строгий порядок призвания наследников по закону к наследованию: наследники каждой последующей очереди наследуют тогда, когда отсутствуют наследники предшествующих очередей.

При этом к отсутствию наследников предшествующей очереди в точном смысле приравниваются и случаи, когда все наследники данной очереди лишены права наследования из-за того, что трактуются законом как недостойные наследники, были лишены наследства, не приняли наследства либо отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют имущество умершего в одинаковых долях, т.е. вся наследственная масса, которая наследуется по закону, должна быть разделена на равные части по количеству принимающих наследство. Величина таких долей не зависит от размера имущества (или его долей), которое переходит по наследству к другим лицам на основе завещания или в качестве обязательной доли. Из данного правила имеется исключение, касающееся определения доли наследуемого по закону имущества лицами, наследующими по праву представления, которое имеет место в случае смерти наследника по закону до открытия наследства. В таком случае доля наследства, причитавшаяся умершему наследнику, переходит по праву представления к его потомкам и делится между ними в равных частях.

Наследственные правоотношения носят длящийся характер (с учетом регламентированного периода для принятия наследства наследниками) и заканчиваются в момент получения соответствующего свидетельства, подтверждающего право на наследство. С вступлением в силу части третьей ГК относительно рассматриваемого вопросу в рамках уже открытого наследства право наследования приобретают новые субъекты наследственных правоотношений, наделенные правом на принятие наследства. Вводным законом (ст. 6) определено правило применительно к наследству, открывшемуся до вступления в силу части третьей ГК РФ. Круг наследников по закону определяется на основании норм части третьей ГК РФ, если период принятия наследства не истек на день введения в действие указанной части ГК РФ либо если данный период закончился, но на день введения в действие части третьей ГК РФ наследство не было принято никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 ГК РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по прочим определенным законом основаниям. В данных случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ (ст. 1142 - 1148), могли принять наследство в течение 6 месяцев со дня введения в действие части третьей ГК РФ либо впоследствии восстановить пропущенный срок принятия наследства. [7, С.122]

В заключении второй главы можно сделать вывод о том, что центральное место среди различных видов наследования по законодательству РФ принадлежит наследованию по завещанию. Завещание относится к односторонним сделкам, которая образует систему прав и обязанностей после открытия наследства; завещание является волевым актом человека, которым определяется юридический порядок перехода всего имущества или его доли к тем или иным физическим и юридическим лицам. Завещание необходимо составлять в письменной форме с определением места, времени его составления и необходимо подписать лично завещателем в присутствии нотариуса. Завещание может быть и закрытым. Новеллой отечественного права является возможность составления наследственного договора. Наследственный договор является соглашением двух сторон, на основании которого одна сторона договора (приобретатель) должна осуществлять по распоряжению второй стороны (отчуждателя) определенное действие (действия) имущественного или неимущественного характера и в случае его смерти (объявления его умершим) получает право собственности на определенное в рассматриваемом договоре имущество отчуждателя. При отсутствии завещания или наследованного договора осуществляется наследование по закону по правилам, установленным ГК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наследованию принадлежит важное место среди прочих гражданско-правовых институтов, которым уделено внимание в Конституции РФ. Эту важность подтверждает тот факт, что наследованию предоставляется конституционная гарантия. Например, в ч. 4 ст. 35 Конституции РФ провозглашено гарантирование права наследования. Конституционно гарантированное право наследников на получение наследства требует, чтобы ГК РФ регламентировал специальное правило, обеспечивающее его законодательную реализацию с учетом толкования этой конституционной нормы в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. Первая из содержащихся в п. 1 ст. 1110 ГК РФ правовых норм реализует данное требование. В первую очередь она выступает специальным правилом, регламентирующим в гражданско-правовом плане само существование наследования. Наличие специального гражданско-правового положения на этот счет выступает, однако, не только реализацией требований российского конституционного акта, но и продолжением исторического развития российского наследственного права, так как в период 1918 по 1922 гг. само существование наследования в качестве правового института законом или отвергалось или ставилось под сомнение.

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

Конституционная свобода наследования может быть реализована любым потенциальным наследодателем для того, чтобы посредством составления завещания исключить или изменить действие другой категории норм наследственного права, а именно норм, диспозитивных по своей природе. Статья 1111 ГК РФ, устанавливая определенную иерархию между наследованием по завещанию, по договору и наследованием по закону, вместе с тем рассматривает их как виды одного и того же явления, а именно наследования. На каждый из них распространяется норма, содержащаяся в п. 1 ст. 1110, согласно которой "при наследовании имущество умершего... переходит к другим лицам в порядке... правопреемства". Данная норма носит императивный характер. Поэтому завещатель не может, например, в завещании объявить, что он на случай своей смерти отказывается от своего имущества или его части в соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ. Указанное распоряжение недействительно. В случае смерти завещателя действует императивное правило о том, что имеющееся у него имущество становится объектом правопреемства. Перечень видов наследования, установленных в ч. 1 ст. 1111 ГК РФ, является исчерпывающим. Закон не допускает никаких других видов наследования, кроме наследования по завещанию, по договору и по закону. Данное обстоятельно необходимо учитывать при получении различных видов обещаний и других отношений, которые по мнению той или иной стороны могут стать основанием для наследования.

Статья 1118 ГК РФ устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только посредством совершения завещания. Завещание относится к односторонним сделкам, которая образует систему прав и обязанностей после открытия наследства; завещание является волевым актом человека, которым определяется юридический порядок перехода всего имущества или его доли к тем или иным физическим и юридическим лицам.

С 1 июня 2019 года граждане могут заключать наследственные договоры. Наследственный договор является соглашением двух сторон, на основании которого одна сторона договора (приобретатель) должна осуществлять по распоряжению второй стороны (отчуждателя) определенное действие (действия) имущественного или неимущественного характера и в случае его смерти (объявления его умершим) получает право собственности на определенное в рассматриваемом договоре имущество отчуждателя. При отсутствии завещания или договора применяется наследование по закону.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2019 г. - № 12. - Ст. 1224.
  2. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова» (c особым мнением судьи Конституционного Суда Российской Федерации Н.В. Витрука) // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2019 . - №2.
  3. Абраменков М.С. Наследственное право: учебник для среднего профессионального образования. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 347 с.
  4. Алексикова О.Е. Перспективы развития институтов наследственного договора и совместного завещания супругов в российском наследственном праве // Среднерусский вестник общественных наук. – 2017. - №1. - С. 231 – 236.
  5. Альбов А.П. Наследственное право: учебник и практикум для среднего профессионального образования. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2020. — 197 с.
  6. Бейн А.К. Наследование выморочного имущества в Российской Федерации: историко-правовой аспект // Ленинградский юридический журнал 2018. - №7. - С. 87-94.
  7. Бейн А.К. Российская Федерация как субъект наследственных правоотношений при наследовании выморочного имущества // Ленинградский юридический журнал. – 2018. - №4. - С. 123-130.
  8. Борисов А.Б. Комментарии к Гражданскому Кодексу РФ, постатейный. - М.: Книжный мир, 2017. – 648 с.
  9. Бунич Г.А. Гражданское право. Особенная часть. - М.: К, 2017. – 484 с.
  10. Гусейнова А.И. Понятие и правовая природа наследственного договора // Закон и право. – 2020. - №3. - С. 54-55.
  11. Карпычев М.В. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник. — М.: ФОРУМ, 2017. — 400 с.
  12. Корнеева И.Л. Наследственное право: учебник и практикум для вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 331 с.
  13. Кузьмина О.В. Правовое регулирование принятия наследства в РФ // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2018. - №6. - С. 26-29.
  14. Куликов В.Ю. Особенности реализации принципа свободы договора в рамках заключения наследственного договора // Евразийская адвокатура. – 2019. - №9. - С. 66-69.
  15. Мельникова И.А. Основания наследования в российском наследственном праве: традиции и новации // Гуманитарные и юридические исследования. – 2019. - №4. - С. 135-140.
  16. Мозолина В.П. Гражданское право. - М.: Проспект, 2018. – 968 с.
  17. Морозова Я.Е. Волеизъявление наследодателя: свобода и ограничения // Universum: экономика и юриспруденция. – 2020. - №2. - С. 33-34.
  18. Пиляева В.В. Гражданское право. Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М., 2018. – 298 с.
  19. Сывороткина И.Ю. Вопросы завещательного права: исторический очерк // Colloquium-journal. – 2020. - №1. - С. 55-58.
  20. Шаболова Е.Г. Гражданское право: учебное пособие. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. - 136 с.
  21. Юзвенко Н.С. Наследование по завещанию, как одна из форм прямого волеизъявления // E-Scio. – 2018. - №6. - С. 20-24.
  22. Юкша Я.А. Гражданское право: учеб. пособие. — 4-е изд. — М.: РИОР, 2017. — 400 с.

Приложение

ОТЛИЧИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА ОТ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ НА УСЛОВИЯХ ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ

Отличие

Наследственный договор

Договор пожизненного содержания с иждивением

Обязанности приобретателя

Имущественного и неимущественного характера (например, периодически платить отчуждателю определенную денежную сумму, завершить строительство объекта недвижимости, обрабатывать земельный участок, ухаживать за домашними животными, оплачивать стоимость коммунальных услуг, похоронить в определенном месте и др. )

Пожизненное обеспечение отчуждателя уходом и содержанием, другие обязанности не возлагаются

Момент перехода права собственности к приобретателю

После смерти отчуждателя (признания его умершим)

С момента заключения договора