Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Наследование: понятие и виды

Содержание:

Введение

Наследование имущества служит защите права частной собственности граждан. В то же время оно призвано способствовать укреплению семьи, ввиду того что закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи.

Президент Российской Федерации В. Путин подписал 26 ноября 2001 г. часть третью Гражданский кодекс Российской Федерации, принятую Государственной Думой 1 ноября 2001 г. И одобренную Советом Федерации 14 ноября 2001 года. Она начала действовать с 1 марта 2002 года.

Актуальность темы исследования. Наследственные взаимоотношения в той или иной мере затрагивают интересы любого гражданина, они распространяются повсеместно, а это значит, полное, детальное изучение и регулирование данных отношений является насущной потребностью для любого общества.

Совместно с тем, несмотря на введение в действие 1 марта 2002 года части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, восполнившей большинство пробелов в наследственном законодательстве и установившей важные правовые нововведения, наследственные отношения не считаются оптимально урегулированной областью законодательства, так как в ней остаются недостаточно разработанные, спорные положения.

Важно отметить, что отдельные вопросы наследственного правопреемства так и не получили законодательного определения, а некоторые из-за законодательных нововведений были неоднозначно восприняты современными исследователями, что породило в науке спорные вопросы и зачастую диаметрально противоположные взгляды.

Усовершенствование законодательства, регулирующего наследственные отношения, тесно связано с развитием науки наследственного права, многие проблемы которой по сей день остаются неразрешенными. Так, например, среди ученных по сей день отсутствует единое мнение о понятии и характере наследственного правоотношения; вызывает дискуссии закрепленная законом возможность опровержения предположения о принятии наследства наследником, совершившим фактические действия по его принятию; возникают разглашения, связанные с вопросом о составе наследства, не достаточно разработаны на теоретическом уровне отдельные аспекты доверительного управления наследственным имуществом. Помимо перечисленных, существует множество других проблем, требующих научного исследования.

Целью моей курсовой работы является рассмотрение понятия наследственного права. Для реализации поставленной цели в работе, прежде всего, требуется дать общую характеристику самого понятия “наследственное право”, определить его основание, субъекты, состав и виды.

Задачи, которые определяются целью работы, являются:

  1. Раскрыть понятие наследственного права;
  2. Рассмотреть основания и участников правоотношения;
  3. Изучить состав наследства;
  4. Определить виды наследования;
  5. Проанализировать приобретение наследства;
  6. Выяснить способы принятия наследства;
  7. Изложить сроки для принятия наследства.

Объектом наследственных правоотношений на всех стадиях его развития выступает наследство, наследственное имущество, если бы наследства вообще не было, то совершение указанных действий было бы лишено смысла. По изложенным основаниям наследство можно считать объектом.

Предметом правового регулирования наследственного права выступают определённые общественные отношения, возникающие в особой сфере жизни общества.

Под наследственными правоотношениями понимают зачастую различные общественные отношения, возникающие в связи с наличием имущества умершего лица.

Наследование представляет собой целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью физического лица. В него входят: правоотношения из факта открытия наследства, правоотношения из факта принятия наследства, правоотношения отказа от наследства, правоотношения по исполнению завещания и другие.

Все выше изложенные правоотношения могут по полному праву именоваться наследственными, так как возникают по поводу имущества, то есть опосредуют переход наследственного имущества от наследодателя к наследникам (или кредиторам). Их особенность – само возникновение, связанное со смертью гражданина. Собственно, весь комплекс наследственных отношений можно назвать наследованием в широком смысле слова. Ведь смена наследодателя как субъекта в любом из существовавших при его жизни правоотношений невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) передача наследственного имущества может быть осуществлена, то без других (открытие наследства, принятие наследства) она невозможна.

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Наследственное право представляет собой группу норм, регулирующих однородные общественные отношения входящих в соответствующую отрасль.

Методом исследования курсовой работы является: метод теоретического анализа: изучение, анализ, синтез и обобщение научной и учебной литературы.

Основными источниками для данной курсовой работы будут использованы такие нормативные акты как:

  1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019).

Курсовая работа обусловлена целями и задачами данной работы и состоит из 3 глав, которые включают в себя два-три параграфа, заключение и библиографию.

1. Основные понятия наследственного права

1. 1. Понятие, принципы, основания и участники правоотношений

Основные понятия и нормы наследственного права известны нам еще со времен существования Древнеримской империи и системы римского частного права.

Завещание, как определял его римский юрист Модестин, - это «справедливое решение нашей воли о том, что должно быть сделано после нашей смерти» [Д.29.2.1.][1]. Но, для того чтобы такое решение имело юридическую силу, ему требовалось определенное оформление.

Цивильное право допускало три различных способа составления завещаний:

  1. провозглашение завещателем своей предсмертной воли в куриатных комициях (в народном собрании, созываемом по куриям);
  2. завещание воина, объявлявшееся в строю перед военным сражением;
  3. завещание посредством меди и весов, иначе именовавшееся завещанием в виде манципации.

Последнее имело наиболее широкое распространение и заключалось в том, что наследодатель подыскивал особое доверенное лицо, готовое принять на себя функции мнимого покупателя наследственного имущества. Такому покупателю посредством обычной манципации продавалось наследодателем имущество, но в произносимую при покупке словесную формулу вносились добавления, из которых было очевидно, что совершенная продажа имела своей целью передачу имущества наследнику через мнимого продавца. Указанный вывод усиливался за счёт того, что после «покупателя» выступал «продавец», делавший к формуле о покупке определенное дополнение - nuncupatio. Оно как раз и представляло собой собственно завещание, ввиду того что именно здесь определялась судьба имущества на случай смерти собственника.

С течением времени из простого добавления к мнимой продаже нункупация превратилась в решающую, а мнимая продажа в чисто формальный акт. С переходом от устной к письменной форме ее изложения она меняет и свое название, называясь теперь не нункупацией, а testamentum - завещание.

В России наследование по завещанию в ограниченном виде существовало еще в период Киевской Руси, во времена «Русской Правды», где оно именовалось «рядом» или «обрежением». Посредством подобного завещания наследодатель распределял имущество исключительно между «готовыми» наследниками (т.е. наследниками, имевшими право наследовать без завещания - по общему правилу к таковым относились дети умершего и вдова). Волеизъявление завещателя, при назначении наследников могло ограничиваться исключительно данными рамками.

После установления на территории древнерусского государства христианства в Х веке наследодатель, как правило, стал включать в число наследников по завещанию и церковь.

Со временем степень свободы завещателя в реализации субъективной воли через совершение завещательного распоряжения все более расширялась по мере дальнейшего развития имущественных отношений. Эта свобода получила наибольшую степень развития в дореволюционной России[2].

В дореволюционной России составление, исполнение завещаний регулировалось т. Х частью 1 «Свода Законов», представлявшим собой систематическое собрание всех законов, действовавших на тот момент в Российской империи. Исходя из содержания ст. 699 т. Х ч. 1 «Свода Законов», духовное завещание рассматривалось не только как основание наследования, но и как особый способ приобретения имущества. В этом смысле завещание стояло в одном ряду с иными способами, сходными с ним по природе – «пожалованием», «дарением», «выделом имущества от родителей детям», именовавшимся «дарственными».

Ст. 1084 т. Х ч. 1 «Свода Законов» содержала положение о том, что завещания могут исполняться также так называемым «душеприказчиком» или самими наследниками по воле завещателя. Понятие душеприказчика в законе тогда не раскрывалось, но по содержанию функции душеприказчика были сходны с функциями исполнителя завещания в настоящее время.

В настоящее время основным источником правового регулирования отношений по наследованию является раздел V «Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса, введенной в действие с 1 марта 2002 года, а также Закон о введении ее в действие.[3]

Наследственное право, как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства.[4] Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле наследственное право представляется совокупностью правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому гражданину гарантирована возможность жить с пониманием того, что все его имущество после смерти перейдет к его близким. Из этого можно сделать вывод о том, что предметом данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

В субъективном смысле наследственное право выражается в возможности конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество умершего. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество особую актуальность приобретает возможность распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению. Гарантии этого права закреплены в части 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, где указано, что право наследования гарантируется. Так как данное положение помещено в статье о праве частной собственности, эта норма не является нормой прямого действия и отсылает к отраслевому законодательству.

Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, включение его в круг наследников посредством совершения наследодателем завещания.[5]

Таким образом, в отличие от предмета гражданского права предмет наследственного права более узок и сводится только к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

Принципы наследственного права способствуют устранению проблем и архаизмов в нормах законодательства о наследовании, определению направления развития и совершенствования наследственного права.

К принципам наследственного права как одного из относительно самостоятельных подразделений отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены:

        1. принцип универсальности наследственного правопреемства;
  1. принцип свободы завещания;
  2. принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  3. принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  4. принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;
  5. принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;
  6. принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств. Попытаемся кратко раскрыть содержание каждого из этих принципов.

Принцип универсального правопреемства означает, что между волей наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель), что наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, что наследник заступает место наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев, опять-таки предусмотренных законом (например, наследник не замещает наследодателя в обязательствах, неразрывно связанных с личностью последнего). Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось.[6] Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, хотя бы наследник, принимая наследство, и не подозревал, что именно в состав наследства входит.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, так как, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принципы дозволительной направленности и диспозитивности действуют в наследственном праве по отношению не только к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора. Они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались.[7]

Завершающие принципы наследственного права носят охранительный характер, причем один из них является более общим по отношению к другому. Они воплощаются в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения, связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и другое.

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Конкретизируя понятие наследования, сразу же подчеркнем два обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса Российской Федерации не вытекает иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. Следует особо подчеркнуть тот факт, что Гражданский кодекс Российской Федерации установил специальное правило, закрепляющее сам факт существования этого древнего социального института. Более того, российское право сделало это на наивысшем уровне, возможном при данной структуре российской правовой системы. В этих целях Гражданский кодекс Российской Федерации установил юридически неразрывную связь между наследованием и такой основополагающей категорией, как гражданская правоспособность физического лица. Предусмотрено, что один и тот же юридический факт, а именно смерть, влечет два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности физического лица и начало наследования. В части первой Гражданского кодекса Российской Федерации содержится следующая норма: «правоспособность гражданина… прекращается смертью» [п. 2 ст. 17]. В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации введено правило, в котором сказано, что «имущество умершего» переходит к другим лицам в порядке наследования [п. 1 статьи 1110][8]. Имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате его смерти, т.е. вследствие того же самого юридического факта, с которым Гражданский кодекс Российской Федерации связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица.

Так как юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством – прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно, внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица [комментарий к ст. 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации][9]. Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в благах различного рода, с отягощающими их обременениями, перейдет согласно его желания, а если он его не выразит, то согласно букве закона, к его близким. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Точное проведение этих начал защищает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых факт смерти наследодателя может повлечь правовые последствия различного рода.

1.2 Субъекты наследственных правоотношений

Говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего необходимо отметить, что они делятся на три группы:

1. субъекты-наследодатели;

2. субъекты-наследники;

3. должностные лица, содействующие наследованию.

Наследодатели – группа субъектов наследственных правоотношений делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное имущество после смерти наследодателя. Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону [в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ][10]. Выделяют два вида субъектов:

1. наследодатели по закону;

2. наследодатели по завещанию и наследственному договору.

Наследодателем по закону может быть правоспособное физическое лицо как обладающее, так и не обладающее гражданской дееспособностью.

Наследники. В отличие от ранее рассмотренной группы субъектов наследственного права круг субъектов-наследников шире, и ими могут быть:

1. физические лица;

2. юридические лица;

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Необходимо отметить, что юридические лица, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут выступать наследниками только по завещанию или наследственному договору, а физические лица и Российская Федерация – и по закону, и по завещанию или наследственному договору.

Должностное лицо, содействующие наследованию – это прежде всего нотариус, в обязанности которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство.

Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют право удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса, – главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы [п. 1 ст. 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации]. При этом если гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, указанные лица, которым законом предоставлено право удостоверения завещания, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса [п. 4 ст. 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации]. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание [п. 2 ст. 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации]. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим такое завещание, нотариусу по месту жительства завещателя [п. 3 ст. 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации][11].

Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и удостоверении завещания, также являются субъектами наследственного права.

Согласно норме п. 2 ст. 1124 Гражданский кодекс Российской Федерации не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

        1. нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
        2. лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
        3. граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
        4. неграмотные;
        5. граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
        6. лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
        7. супруг при совершении совместного завещания супругов (абзац введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ);
  1. стороны наследственного договора (абзац введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ)[12].

Еще одна категория граждан, которые содействуют наследованию, – исполнители завещания – играют особую роль в наследовании. Ими могут быть не только наследник, но и другие лица при их согласии на то, чтобы быть исполнителем. В обязанности такого лица входит обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества; принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников; получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для передачи их наследникам[13].

2. Виды наследования

2.1. Наследование по завещанию или наследственному договору

Завещание – это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке, а также сам документ, которым оно оформляется. По своей природе завещание является односторонней сделкой. В соответствии со ст.1118 Гражданского кодекса Российской Федерации Распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора. К наследственному договору применяются правила настоящего Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора [п. 1 в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ][14].

Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила о завещателе, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Завещание может быть совершено завещателем только лично, хотя при его составлении нередко приходится прибегать к помощи сведущего лица, а если завещатель неграмотен или страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика. Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя. Не может быть также совершено одно завещание от имени нескольких лиц (за исключением завещания супругов). Завещатель при составлении завещания должен быть полностью дееспособен. Он должен полностью отдавать отчет в своих действиях и ими руководить. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

Завещание обычно относят к срочным односторонни сделкам, так как смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно. В то же время завещатель в любой момент может отменить или изменить раннее составленное завещание. [ст.1130 Гражданского кодекса Российской Федерации][15]. Поэтому завещанию как односторонней сделке присущ известный элемент условности. Акт составления завещания до тех пор, пока не наступила смерть завещателя, не является бесповоротным и необратимым.

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. В то же время завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другими юридическими фактом – открытием наследства приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

Содержание завещания. Воля гражданина может получить в завещании практически любое воплощение. Неотъемлемое право завещателя – в любой момент отменить или изменить составленное завещание. Позднее составленное завещание отменяет раннее составленное полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. Завещание может быть отменено путем подачи соответствующего заявления нотариусу или тому органу, на который возложено совершение нотариальных действий.

В многообразии форм выражения воли завещателя предметно воплощен принцип свободы завещания [ст.1119 Гражданского кодекса Российской Федерации], который обеспечивается соблюдением тайны совершаемых нотариальных действий [ст.1123 Гражданского кодекса Российской Федерации] в том числе и тайны удостоверения завещаний. За разглашение как самой тайны составления завещания, равно как и тайны его содержания нотариусы, а также уполномоченные на совершение нотариальных действий должностные лица, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Словом, и гражданское законодательство, и законодательство о нотариате нацелены на то, чтобы максимально обеспечить соблюдение принципа свободы завещания, что невозможно, если наследодатель не будет иметь гарантии, что составление и содержание завещания останутся в тайне.

Форма завещания. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 Гражданский кодекс Российской Федерации. Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса.

Завещательный отказ (легат) предусмотрен ст.1137 Гражданским кодексом Российской Федерации. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом [п.1 ст.1137 Гражданского кодекса Российской Федерации][16].

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, выполнение для него определенной работы и тому подобное.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Обязательная доля в наследстве. Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве. Необходимые наследники не могут быть лишены права унаследовать. Вопрос о наследовании обязательной доли, а также об исчислении размера этой доли регламентируются ст.1149 Гражданский кодекс Российской Федерации.

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособный супруг, родители и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, который закреплен в ст.1149 Гражданский кодекс Российской Федерации, включает в себя:

  1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
  2. его нетрудоспособные супруг и родители;
  3. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса,

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей [в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ][17].

Обязательная доля по своему размеру должна составлять не менее половины той, которая причиталась бы каждому необходимому наследнику при наследовании по закону.

Наследственный договор — это способ выразить свою волю по поводу имущества после смерти. Для этого давно есть завещание, но это односторонняя сделка. Наследник может ничего о нем не знать. Наследственный договор — это документ, который фиксирует отношения между наследодателем и наследником. То есть наследодатель распоряжается своим имуществом на случай смерти, а наследник соглашается с этими условиями. Это документ, который чем-то похож на завещание, но он уже не односторонний. Наследственный договор заключают при жизни владельца имущества с будущим наследником — тем, кому должно достаться наследство. При этом наследник в курсе, что именно и на каких условиях ему достанется, он соглашается с этим, подписывает документ и заранее знает, чего ждать. Возникающие из наследственного договора права и обязанности стороны наследственного договора неотчуждаемы и непередаваемы иным способом [п.4 ст.1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации][18].

Отличия совершения наследственного договора от завещания:

  1. Договор обязательно нужно заверить у нотариуса. В отличие от завещания его нельзя подписать просто при свидетелях в чрезвычайной ситуации или позвать для удостоверения главврача больницы. Без нотариуса договор не будет иметь силы.
  2. Наследственный договор не может быть закрытым. То есть о содержании документа должны знать обе стороны — и наследодатель, и наследник. Если нужно, чтобы никто из наследников не знал, что ему достанется, то придется писать завещание.
  3. Документ подписывают лично. Чтобы заключить наследственный договор, нужно обговорить все условия с наследником и вместе идти к нотариусу. Никаких представителей и доверенностей быть не может.
  4. Наследников может быть несколько. Договор может быть не двусторонним, а многосторонним. То есть в одном документе будут указаны несколько наследников и что им достанется.

Отдельно хочется упомянуть про совместное завещание супругов и его особенности. В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в наследуемом имуществе; определить это имущество, входящее в наследство каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин своего решения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения. Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками [статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации][19].

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

В случае признания волеизъявления одного из супругов при совершении ими совместного завещания не соответствующим требованиям закона в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации, к такому завещанию подлежат применению нормы Гражданского кодекса Российской Федерации об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов.

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.

Если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из супругов, принимает закрытое последующее завещание одного из супругов или удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного завещания супругов при жизни обоих супругов, он обязан направить другому супругу в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной деятельности, уведомление о факте совершения таких последующих завещаний или об отмене совместного завещания супругов.

Граждане вправе прежде всего сами, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом. Об этом же свидетельствует и структура раздела V Гражданского кодекса Российской Федерации: глава 62 «наследование по завещанию» предшествует главе 63, посвященной наследованию по закону. Таким образом, только, если отсутствует завещание (наследственный договор), наследование наступает по закону. Особые правила установлены законодательством для наследования: государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации; наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных, потребительских кооперативах [ст.- ст. 1176, 1177 Гражданского кодекса Российской Федерации]; наследование при недействительности завещания [ст. 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации][20].

Анализируя все ранее приведённые факты и нормы законодательства, допустимо констатировать становление завещательного наследования, когда собственник сам формулирует судьбу его имущества. В целом, наследственное право приближается к тем требованиям, которые выдвигает на первый план рыночная экономика. Таким образом, исходя из вышеизложенного видно, что стабильность гражданского оборота и свобода распоряжения граждан своим имуществом тесно взаимосвязаны с демократичным и логичным законодательством, регулирующим наследственные правоотношения.

2.2. Наследование по закону

Вторым основанием принятия наследства является наследование по закону, к которому наследники призываются в порядке очередности, установленной законодательством. Наследование по закону – это воплощение принципа предполагаемой воли наследодателя: если он не оставил завещания (не реализовал свою действительную волю), считается что таким образом он желал бы, чтобы его имущество после смерти перешло к его ближайшим родственникам, т. е. той очереди наследников, которая в соответствии с законом подлежит призванию к наследованию.[21]

Прежде чем назвать основные очереди наследников раскроем понятие недостойных наследников и приведем развитие очередности наследников в законодательстве.

Недостойными признаются две категории наследников:

  1. наследники, которые не имеют права наследовать;
  2. наследники, отстраненные судом от наследования.

К кругу лиц, не имеющих права наследовать прежде всего относятся граждане, совершившие противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из наследников или осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании.

Противоправные действия в отношении наследодателя или кого-либо из наследников могут быть только умышленными. Неосторожные действия наследника, повлекшие, например, смерть наследодателя, не служат препятствием для призвания к наследству. Наследник утрачивает право на наследство только тогда, когда обстоятельства, являющиеся основанием к устранению от наследства, будут подтверждены либо приговором суда по уголовному делу, либо судебным решением по гражданскому делу.

К числу недостойных наследников, не имеющих права наследовать, относятся также родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко дню открытия наследства. Лишение родительских прав и восстановление в этих правах производится в судебном порядке. Следовательно, для признания лиц недостойными наследниками по данному основанию необходимо решение суда о лишении их родительских прав. Данная категория недостойных наследников устраняется только от наследования по закону.

Отстраняются судом от наследования лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Обязанность по содержанию наследодателя возникает у наследника в силу алиментного обязательства.

На протяжении последних лет круг наследников по закону неоднократно изменялся: сначала существовало две очереди призвания наследников к наследованию, затем четыре, и в настоящее время восемь.

Гражданский кодекс РСФСР до 17.05.2001 предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. Наследниками первой очереди являлись дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. К наследникам второй очереди были отнесены братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.[22]

Внуки и правнуки наследодателя являлись наследниками по закону, если ко времени открытия наследства не было в живых того из их родителей, который был бы наследником; они наследовали поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

В связи с внесенными в ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех.

При наследовании по закону наследниками в равных долях являлись в третью очередь – братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя), в четвертую очередь – прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.

Расширился также и круг наследников по праву представления. Дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) стали призываться к наследованию по закону по общему принципу права представления: если ко времени открытия наследства не было в живых того из их родителей, который был бы наследником; они наследовали поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Уместно напомнить, что Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» не было придано обратной силы норме, расширившей круг наследников по закону. Действие любого вновь принятого закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По общему правилу круг наследников и состав наследственного имущества определяются по закону, действовавшему на время открытия наследства. Это правило не применяется, если иное специально предусмотрено законом. Ввиду изложенного действие Федерального закона распространялось только на наследственные правоотношения, возникшие после введения его в действие, т.е. Закон применим был, если наследство открылось после 17.05.2001.

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая в силу 01.03.2002, устанавливает восемь очередей наследников по закону. Субъектный состав очередей наследников установлен ст. 1142–1151 Гражданского кодекса Российской Федерации[23].

Порядок наследования по закону применяется, если после смерти наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследникам по завещанию. Такая ситуация имеет место, когда:

1. наследодатель не оставил завещания или его завещание признано недействительным;

2. завещание касается только части имущества либо завещание признано частично недействительным. Часть наследственной массы, не распределенная согласно завещанию, наследуется по закону;

3. наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо отказался от принятия наследства.

Законом определяется круг наследников по закону. Всех их закон делит на восемь групп (восемь очередей). Наследники каждой последующей очереди наследуют только тогда, когда нет наследников предшествующих очередей, т. е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.[24] Так, если после смерти наследодателя останутся его жена и ребенок, то половина имущества достанется жене, а половина — ребенку.

К наследникам первой очереди относятся наиболее близкие родственники:

1. дети наследодателя: рожденные в зарегистрированном браке; рожденные вне брака при наследовании после матери; рожденные вне брака при наследовании после отца, если отцовство установлено в законном порядке; усыновленные дети. Наследниками первой очереди также являются дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

2. супруг наследодателя. Бывший супруг права на наследство не имеет;

3. родители умершего, из которых мать наследует всегда, а отец — если состоял с матерью в зарегистрированном браке либо, когда отцовство установлено в законном порядке;

4. внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления;

Наследниками второй очереди являются лица, состоящие в родственных отношениях с наследодателем, а также иные приравненные к ним лица: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Они призываются к наследству, если нет наследников первой очереди.[25] Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Важно отметить, что братья и сестры должны иметь кровное родство, т. е. у них должен быть хотя бы один общий родитель. Поэтому не являются наследниками по закону сводные (не имеющие общих родителей) братья и сестры.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

В качестве наследников четвертой очереди призываются прадедушки и прабабушки наследодателя. В пятую очередь наследуют дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внучки и внуки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Наследники шестой очереди – дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы), двоюродные тети и дяди.

Для призвания к наследованию по закону предпоследней, седьмой, очереди наследников необходимым условием является отсутствие всех предыдущих очередей наследников, т. е. родственников по крови и по рождению. В этих случаях к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки и падчерицы, т. е. неусыновленные дети одного из супругов наследодателя, а также отчим и мачеха, т. е. неродные и неусыновившие супруги одного из родителей наследодателя.[26]

В качестве наследников восьмой очереди наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при отсутствии других наследников по закону [п. 3 ст. 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации][27].

Принимая во внимание всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что законодательство Российской Федерации в части наследования по закону стало более разъяснённым в вопросах очерёдности наследования, исключая лишние судебные споры и строго определяя место в очереди на наследство за каждым из возможных родственников умершего гражданина.

2.3. Наследование выморочного имущества

Наследование выморочного имущества – это факт перехода имущества умершего в пользу государства по закону.

Гражданским кодексом предусмотрены следующие случаи перехода наследственного имущества в выморочное:

1. отсутствие наследников по закону;

2. отсутствие наследников по завещанию;

3. наследники по каким-то причинам отстранены от наследования;

4. наследники не имеют права наследовать имущество после смерти наследодателя;

5. наследники отказались от наследства без указания, в пользу кого они отказываются;

6. никто из наследников не принял наследства [п.1 ст.1151 Гражданского кодекса Российской Федерации][28].

При этом наследование выморочного имущества – это не только право, но и обязанность государства. Отказа от наследства законодатель в этом случае не предусматривает.

Выморочное имущество, которое получает государство, переходит к нему со всеми обременениями. То есть государство, как и обычные наследники, должно отвечать по всем долгам наследодателя.

Наследниками выморочного имущества являются:

1. муниципальное образование или субъект Российской Федерации, если на его территории расположено жилое помещение, земельный участок вместе с расположенными на нем зданиями и сооружениями, или если в качестве имущества переходит доля в праве общей долевой собственности на помещение или участок;

2. иное выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации.

При этом жилое помещение, которое переходит в собственность муниципалитета, оформляется в составе фонда социального использования.

Несмотря на то что многие граждане заранее оговаривают круг своих наследников в завещании или потомки получают свою долю по закону, на практике все чаще стали встречаться случаи перехода выморочного имущества в пользу государства. Однако здесь есть свои особенности: нормы законодательства, которые закрепляют переход наследства в пользу государства, императивны по своему характеру, а значит, государству нет необходимости выражать волеизъявление на принятие наследства. При наследовании по закону выморочного имущества государство является единственным правопреемником, который не вправе отказаться от принятия наследства и для которого не существует необходимости совершать какие-либо действия, направленные на формальное или фактическое принятие наследства, что особо предусмотрено п.1 ст.1152 и п.1 ст.1157 Гражданского кодекса Российской Федерации.[29] Для определения порядка наследования издаётся соответствующий акт.

В данном акте указывается государственный орган, который является ответственным за принятие и дальнейшее распоряжение наследством.

Порядок наследования выморочного имущества схож с общим порядком наследования:

1. наследник должен обратиться к нотариусу с тем, чтобы подтвердить факт смерти и последнее место жительства умершего, наличие оснований для наследования выморочного имущества в силу закона, принадлежность этого имущества умершему и стоимость наследственной массы;

2. статус наследника должен быть подтвержден соответствующим документом на представительство (например, доверенностью);

3. по истечении 6 месяцев после открытия наследства наследнику выдается свидетельство (госпошлину за принятие выморочного имущества платить не надо);

4. после получения наследства, в случае необходимости, его регистрация осуществляется в территориальном управлении Росреестра.

Порядок оформления выморочного наследства:

1. Сначала уполномоченный орган получает свидетельство о праве на наследство у нотариуса. Как правило, таким органом является Росимущество (если собственность Российской Федерации) или его территориальные подразделения (если собственность субъекта Российской Федерации). В муниципалитетах таким правом наделяются департаменты по управлению городским имуществом, отделы в местной администрации и т. д. В некоторых случаях основанием для принятия наследства будет судебное решение, которое выносится по иску ФНС или прокурора.

2. далее выморочное имущество передается налоговому органу, который должен обеспечить сохранность и учет наследственной массы.

3. Вместе с этим нотариус направляет в ФНС перечень передаваемого имущества.

4. если в процессе передачи часть выморочного имущества была утрачена, то ФНС вправе предъявить лицу, которое до этого отвечало за сохранность имущества, требования о возмещении стоимости утраты в бюджет.

5. следующим шагом будет являться оценка выморочного имущества. Для этого могут быть приглашены различного рода эксперты. По окончании составляется акт описи и оценки.

6. Имущество реализуется на торгах.

7. Стоимость реализованного имущества перечисляется в бюджет.

В следующих случаях выморочное имущество должно быть возвращено наследникам, а деньги от его реализации переданы покупателю:

1. если свидетельство о праве наследования, выданное нотариусом, будет признано недействительным;

2. если судебный акт, которым предусмотрен переход наследственной массы в выморочное имущество, будет отменен.

Если по каким-то причинам вернуть наследство в натуре не представляется возможным, наследникам выдается сумма из бюджета, равная стоимости наследства.

3. Приобретение наследства

3.1 Понятие и способы принятия наследства

Порядок и способы принятия наследства регламентированы нормами гл. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаев перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону. В этих случаях со стороны Российской Федерации в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется[30].

Наследство может быть принято по разным основаниям: по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п. Если наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, то согласно п. 2 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, либо по нескольким из них, либо по всем основаниям.[31] При этом не имеет значения, призван ли наследник к наследованию непосредственно в результате открытия наследства либо в результате присоединения к открытию наследства каких-либо дополнительных юридических фактов.

Акт принятия наследства является универсальным, т. е. распространяется на все виды наследственного имущества. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Наследник, призванный к наследованию по нескольким основаниям, как отмечалось ранее, может принять наследство по всем этим основаниям, либо по нескольким из них, либо только по одному из них, но какой бы выбор он ни сделал, он не может принять лишь часть того, что он может унаследовать по основанию, по которому призван к наследованию.

Способы принятия наследства. Принятие наследства возможно двумя способами: путем подачи наследником соответствующего заявления и путем фактического принятия наследства[32]:

1. Согласно норме п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

Согласно правилам абз. 3 п. 1 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна).

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

  1. вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  2. принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  3. произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  4. оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.[33]

В п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации перечислены лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. В нотариальной практике доказывание факта своевременности вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя производится различными способами. Так, доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от конкретной ситуации могут быть:

1. справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти. О фактическом принятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом проживал в другом месте;

2. справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;

3. справка налоговой инспекции об оплате наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;

4. наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными о получении ее наследником до истечения установленного законом срока для принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, осуществлявшего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику, и др.);

5. справка местной администрации о том, что наследник производил уход за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;

6. справка местной администрации о том, что наследник производил посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности; и т. п.

Способ принятия наследства фактическими действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт принятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.[34]

3.2. Срок для принятия наследства

В соответствии с правилами п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.[35]

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 настоящего Кодекса (недостойные наследники), такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования [п. 2 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации][36]. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации (то есть по истечении шести месяцев).

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство:

1. если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства;

2. пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. После признания такого наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными [п. 1 ст. 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации].

В соответствии с правилами п. 2 ст. 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.[37]

3.3. Отказ от наследства, виды и порядок его оформления

Согласно правилам ст. 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.[38]

Отказ от наследства – это односторонняя сделка, состоящая в совершении юридических действий, свидетельствующих о нежелании наследника получить имущество наследодателя, а именно в подаче соответствующего заявления наследника нотариусу либо суду. Несовершение фактических действий является не отказом от наследства, а непринятием наследства.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается [абз. 2 п. 1 ст. 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации][39].

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, т. е. в течение шести месяцев, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Таким образом, отказ от наследства возможен после истечения шестимесячного срока при наличии следующих обстоятельств:

1. наследник принял наследство не путем подачи соответствующего заявления нотариусу, а путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства;

2. наследник, фактически принявший наследство, обратился в суд с заявлением о признании его отказавшимся от принятия наследства (хотя сроки для отказа уже истекли);

3. суд признал причины пропуска таких сроков уважительными.

С момента вступления решения суда в законную силу отказ от наследства считается состоявшимся, и наступают последствия, предусмотренные законом. Согласно норме п. 3 ст. 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Согласно правилам ст. 1159 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть надлежащим образом засвидетельствована. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.[40]

В соответствии с п. 4 ст. 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Последующее одобрение органом опеки и попечительства отказа от наследства не допускается. Несоблюдение этих требований влечет недействительность (ничтожность) отказа от принятия наследства как сделки, не соответствующей требованиям закона.

Правилами ст. 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрен отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Отказ от наследства в пользу иных лиц, не допускается.

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

1. от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

2. от обязательной доли в наследстве;

3. если наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства – как адресный, т. е. в пользу конкретного лица, так и безадресный, т. е. без указания конкретного лица, – может быть только безоговорочным, безусловным и полным. [41]Не допускается отказ от наследства с оговорками, под условием и отказ от части причитающегося наследнику наследства. Однако, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Соответственно если наследник отказывается от принятия наследства по одному из оснований, он может сделать это в чью-либо пользу.

Отказ от наследства, как и любая другая сделка, может быть оспорен. Чаще всего встречаются иски о признании отказа от наследства недействительным в связи с тем, что он был совершен:

1. лицом, которое не способно было в тот момент понимать значения своих действий или руководить ими;

2. под влиянием заблуждения;

3. под влиянием обмана, насилия, угрозы и др.

Заключение

В результате проведенного исследования установленные в начале работы задачи решены, цель достигнута. В работе изучалась лишь небольшая часть вопросов, споров и категорий наследственных правоотношений.

Делая выводы из работы, можно сделать заключение о том, что наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая общественные взаимоотношения, в которых гражданин принимает участие после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и в качестве субъекта правоотношений. Наряду с этим возникает необходимость определить судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам.

Ввиду этого, опираясь на вышеизложенное, следует отметить, что, говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего необходимо определить, что они делятся на три группы:

1. субъекты-наследодатели;

2. субъекты-наследники;

3. должностные лица, содействующие наследованию.

Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют право удостоверять завещания, если нет возможности пригласить нотариуса, – главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы.

Стоит также обозначить, что в общем смысле, существует два вида наследования:

1. наследование по завещанию (наследственному договору, завещанию супругов) – это переход прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства к лицам, указанным самим наследодателем (-ми) в особом распоряжении (завещании), которое он (они) делает (-ют) при жизни на случай своей смерти.

2. наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, определенных законом, и не отмененное волей наследодателя.

Порядок наследования по закону применяется, если после наступления смерти наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследникам по завещанию.

Дополнительно существует наследование выморочного имущества – это факт перехода наследства умершего в пользу государства по закону.

В третьей главе данной курсовой работы мной были раскрыты основные аспекты приобретения наследства. Существует два основных способа принятия наследства:

1. путем подачи наследником соответствующего заявления;

2. путем фактического принятия наследства.

Рассмотрев сроки, мы выяснили, что по общему правилу срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия наследства [п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации]. Временем открытия наследства является момент смерти наследодателя [п. 1 ст. 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации].

Изучая вопросы отказа от наследства, допускается заключение, что отказ от наследства – это односторонняя сделка, заключающаяся в совершении юридических действий, свидетельствующих об отсутствии желания наследника получить имущество наследодателя, а именно в подаче соответствующего заявления наследника нотариусу либо суду. Несовершение фактических действий является не отказом от наследства, а непринятием наследства.

Библиография

  1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.
  3. Гражданский кодекс РСФСР (утратил силу 01.01.08) (ред. от 26.11.01) // Свод законов РСФСР, т. 2, с. 7.
  4. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ . (Дата обращения: 22.01.2020).
  5. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Издание 4-е, перераб. и доп.. М.: «Статут», 2013. С. 384.

Мусин В.А. Основы римского гражданского права. Учебно-методическое пособие. М., 2002. С.156.

  1. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С. 90
  2. Корнеева И.Л. Наследственное право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 4-е издание / И. Л. Корнеева. - М.: Издательство Юрайт 2016. - С. 287.
  3. Чеха В. Завещание в Российской империи в 19-нач.20вв. // Нотариальный вестник. 2001.№ 5. С. 49-50.
  1. Мусин В.А. Основы римского гражданского права. Учебно-методическое пособие. М., 2002. С.5.

  2. Чеха В. Завещание в Российской империи в 19-нач.20вв. // Нотариальный вестник. 2001.№ 5. С. 49-50.

  3. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. М.: Статут, 2013. С.44.

  4. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.5

  5. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.5-6.

  6. Корнеева И.Л. Наследственное право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 4-е издание / И. Л. Корнеева. - М.: Издательство Юрайт 2016. - С.13

  7. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.7.

  8. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/65739609f075b2ccdbd374f5c752402f26a250eb/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  9. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/65739609f075b2ccdbd374f5c752402f26a250eb/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  10. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  11. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/cdd3722dee5e95f84ff53b6843fd47572f838f3f/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  12. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  13. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.11-12.

  14. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/59c3c1cbccef09776d08dbedb898ee2efe101204/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  15. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/b07637628b1192cea82c14a7a34a980bd28e7343/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  16. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/c0dc882e8ea7dd4ec009ad1a2a924f229a8a19c6/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  17. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  18. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/a21db252d0232406cb40f640d561e48a6376a8bd/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  19. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/29605b928e5bbaa206d31a3ffa827b67288f54a1/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  20. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/690c8284f6d478853e9a3bb410b9398607757565/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  21. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.39

  22. Гражданский кодекс РСФСР (утратил силу 01.01.08) (ред. От 26.11.01) // Свод законов РСФСР, ст. 532.

  23. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  24. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.39.

  25. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.40-41.

  26. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.41.

  27. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/1633ef51c6506c9d4fb11a0f350ed55e8012983d/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  28. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/5646edf4af763454a22ff6e4e5a9846cc7f4215f/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  29. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.48.

  30. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.50.

  31. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/835f8a821039f024986397e42daaab6de52991f1/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  32. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.50.

  33. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/94abf68feb51293584e2840db7929a6e98a5ce75/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  34. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.50.

  35. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.50.

  36. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/57ff7c52621b8b6da722f33d410158e02c436c32/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  37. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/e88ff3327fb40e20306d67842dcfafbe22e5de9c/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  38. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.53.

  39. Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] правовой сайт свидетельство МПТР России. ЭЛ. № 77-6731//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/57af26f3d982f37a59bd18f14d7afc8421511b19/ . (Дата обращения: 22.01.2020).

  40. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.53.

  41. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю. А. Хамицаева. — М.: Издательство Юрайт 2011. - С.54.