Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Признаки наследования

Содержание:

Введение

На современном этапе значительно усовершенствовался институт наследования, как в части субъектов, так и объектов наследственных правоотношений, оформления прав на наследство. Правоприменительная практика, базирующаяся на действующей правовой основе, подтверждает заинтересованность граждан в реализации прав наследования объектов недвижимого имущества, в том числе, предприятий, квартир, жилых домов, земельных участков, ценных бумаг, а также иных видов имущества и имущественных прав.

Для реализации этих процессов закономерно требуются не только соответствующие нормативные урегулирования с устранением противоречий с другими отраслями права, но и теоретическое осмысление и изучение с целью выявления необходимых дальнейших изменений законодательства, а также прогнозирования в развитии сложных явлений в рассматриваемой области отношений.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что в правоприменительной практике все еще имеют место отдельные недостатки и ошибки, связанные с применением законодательства о порядке оформления прав на наследство, исследование особенностей такой специфической процедуры как выдача свидетельства о праве на наследство является актуальной задачей.

Именно поэтому целью данной курсовой работы является изучение особенностей процедуры оформления наследственных прав и порядка выдачи свидетельства о праве на наследство.

Целью настоящей курсовой работы является исследование проблемы принятия наследства в соответствии с Российским законодательством. Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи

- рассмотреть общие положения наследственного права нашего государства;

- определить, как согласно действующему гражданскому законодательству решается вопрос о принятии наследства;

- проанализировать особенности процедуры оформления наследственных прав в Российской Федерации.

Объект исследования представляет собой общественные отношения, возникающие при оформлении прав на наследуемое имущество.

Предметом курсовой работы являются нормы права, регулирующие порядок приобретения и оформления наследства в Российской Федерации.

1 Понятие и виды наследования

1.1 Виды наследования

Существуют 2 вида наследования: по завещанию и по закону.

По закону наследуют ближайшие родственники умершего, обычно в том случае, если он не оставил завещание.

По завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Наследование по закону

По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.

В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по закону:

  • Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);
  • Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);
  • Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);
  • Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;
  • Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;
  • Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);
  • Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
  • Восьмая очередь — государство.
  • Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.
  • Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника получают возможность наследовать вместо него поправу представления: в этом случае доля, которая причиталась бы этому умершему наследнику, делится между его потомками. В настоящее время в России наследуют по праву представления:

  • Внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя (1 очередь);
  • Племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и сестёр (2 очередь);
  • Двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родных братьев и сестёр родителей наследодателя (3 очередь).

Во втором и третьем случае право представления ограничено только детьми умерших наследников; более дальние потомки относятся к 5 и 6 очередям или не наследуют по закону вообще.

Наследование по завещанию

Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. К нотариально заверенным завещаниям приравниваются завещания, составленные гражданами, находящимися в особых условиях (медицинское учреждение, дом престарелых, корабль дальнего плавания, места лишения свободы, воинская часть, экспедиция) и заверенные соответствующим должностным лицом (главным или дежурным врачом, капитаном корабля, начальником экспедиции, командиром части и т. д.). Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случае чрезвычайных обстоятельств, несущих явную угрозу жизни (согласно ст. 1129 Гражданского Кодекса) допускается составление завещания в простой письменной форме.[2] При этом при подписании завещания должны присутствовать два свидетеля, а в течение месяца после исчезновения угрожающих обстоятельств такое завещание должно быть заменено на завещание, составобщим правилам.

Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или изменить (дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан сообщать кому-либо об этом, а также указывать причины его отмены/изменения. При этом новое завещание, даже не содержащее явных указаний об отмене предыдущего, отменяет те его положения, которым оно противоречит.

Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации т. д.

1.2 Признаки наследования как основания возникновения права собственности

Наследственное право – это не простой механизм правового регулирования отдельных гражданских правоотношений: с его помощью достигается стабильность и прочность существующих гражданских прав и обязанностей.

Основная сущность наследования заключается в том, что совокупность прав и обязанностей, которыми обладал человек до смерти, со смертью не прекращается, а переходит к иному лицу. Но следует также учитывать тот факт, что отношения, которые были неразрывно связаны с личностью умершего, с исчезновением такой личности должны прекратиться сами собой. Данная мысль была закреплена законодательно как в российском дореволюционном, советском, так и современном российском наследственном праве.[9]

В сфере наследственного права существуют самые разнообразные интересы, самые противоположные течения, которые дают эволюции наследственного права то одно, то другое направление. Особенно сильным изменениям наследственное право подверглось в прошлом веке.

В.И. Синайский еще в начале ХХ века в качестве исключительной черты наследования называл «неразработанность его в законодательстве», хотя сейчас, с учетом принятой части третьей Гражданского кодекса РФ, так сказать нельзя, большая часть вопросов регулируется не только ГК РФ, но и иными федеральными законами, подзаконными актами и международными договорами.

Понятие «наследование» является ключевым в теории наследственного права: от него происходят понятия «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение».[12]

Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включая имущественные и некоторые личные неимущественные права, а также некоторые обязанности, к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 16 января 1996 г. № 1-П, раскрывая конституционно-правовой смысл права наследования, предусмотренного ч. 4 ст. 35 Конституции и урегулированного гражданским законодательством (раздел 5 ГК РФ), отметил, что оно обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежащего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования.

Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права; во-вторых, определенным единством, образуемым переходящими правами и обязанностями - наследством; в-третьих, универсальностью приобретения лицом прав и обязанностей наследодателя.[13]

Рассмотрим более детально каждый из указанных трех основных признаков наследования. Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК).

С точки зрения исторической, наследование по закону предшествует наследованию по завещанию. Так, с момента появления родового союза человек находит себе в нем покровительство и защиту, и поэтому, как утверждал профессор И.А. Покровский: «Более близкие люди должны иметь преимущественное право на оставшееся после него имущество».

В своих трудах Г.В. Шершеневич утверждает, что «с точки зрения догматической, в настоящее время наследование по закону является восполнением наследования по завещанию, вступая в силу только тогда и настолько, когда и насколько не успела выразиться воля наследодателя о судьбе оставленного имущества». По такому же пути пошел современный российский законодатель. Принятие части третьей Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел «Наследственное право», стало очередным этапом коренного изменения гражданского законодательства, обусловленного проводимыми в России экономическими реформами. В результате приватизации государственных предприятий, государственного и муниципального жилищного фонда, осуществления предпринимательской деятельности существенно расширился круг объектов, которые могут принадлежать гражданам на праве собственности, причем без ограничений их количества и стоимости. Важность передачи имущества по наследству является одной из важнейших гарантий стабильности отношений частной собственности. В связи с этим обновление законодательства о наследовании приобретает исключительное значение для нормального функционирования рыночной экономики в России.[3]

Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ. Соответствующие нормы применяются лишь тогда, когда сам гражданин не определил судьбу своего имущества на случай своей смерти, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей ГК РФ.

Наследование по закону имеет место если:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано судом полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в порядке наследования по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наследником по завещанию является юридическое лицо, которое ликвидировано;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Для реализации права наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и наследники согласились принять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства.

1.3 Источники правового регулирования наследственного правоотношения: история развития законодательства

Правовое регулирование представляет собой процесс, растянутый во времени, начало которого связано с осознанием необходимости и возможности регламентации взаимодействий субъектов права. В связи с этим процесс правового регулирования подразделяется на стадии.

Первая стадия – издание нормы права и её общее воздействие. Это стадия правовой регламентации общественных правоотношений.

Нормативно-правовые акты, регулирующие наследственные правоотношения, являются источниками наследственного права. Для наследственного права характерна традиционная система источников.

1. Конституция РФ является основным источником российского законодательства, обладает высшей юридической силой и прямым действием на всей территории РФ. Конституция РФ закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные права и свободы человека и гражданина, гарантии их осуществления.

Гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, установлена в ч. 4 ст. 35 Конституции РФ. Наследование имеет две основные формы: наследование по завещанию и наследование по закону. Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты, органы местного самоуправления. Свобода завещания, наподобие свободы собственности и договоров, ограничивается, исходя из социальных соображений, вытекающих, в частности, из ч. 1 ст. 7 Конституции; это делается, например, с целью защиты интересов малолетних и нетрудоспособных наследников путем установления обязательной доли наследственной массы, ниже которой доля данного наследника снижаться не должна. Это условие должно соблюдаться независимо от содержания завещания.

С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что в ч. 4 ст. 35 Конституции гарантируется:

- право наследодателя завещать любое принадлежащее ему на праве собственности имущество;

- право наследодателя свободно определять круг наследников;

- право наследников наследовать любое причитающееся им (по закону или по завещанию) наследственное имущество;

- право малолетних и нетрудоспособных наследников на обязательную долю наследственного имущества.

2. Законодательство о наследовании как неотъемлемая часть гражданского законодательства состоит из норм Гражданского кодекса РФ и норм, включенных в иные федеральные законы и содержащих правила, которые регулируют наследственные правоотношения.

Гражданский Кодекс РФ. Наследственное право не является подотраслью гражданского права и не имеет своего отдельного кодифицированного нормативно-правового акта, его положения регулируются разделом 5 частью 3 ГК РФ. Кодекс закрепляет общие положения о наследовании, основные институты при наследовании имущества.[2]

До недавнего времени правовое регулирование наследственных правоотношений осуществлялось, прежде всего, на основе ГК РСФСР 1964г., многие положения которого давно устарели и не отражали современных тенденций развития имущественного оборота.

1 марта 2002 года вступила в силу третья часть ГК РФ. Она внесла в вопросы наследования значительное число новелл, приблизивших нас к римским традициям. Законодатель изменил структуру изложения законодательства о наследовании, поменяв местами главы об основаниях призвания к наследованию: вначале определив правила о наследовании по завещанию (гл. 62), а затем - о наследовании по закону (гл. 63). По мнению Ю.К. Толстого, «сделано это для того, чтобы изначально воплотить в наследственном праве основные принципы гражданско-правового регулирования, в первую очередь, такие как принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования и принцип диспозитивности».

Нормы действующего Гражданского кодекса РФ во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота.[2]

К федеральным законам, содержащим нормы, регулирующие наследственные правоотношения относятся: закон № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса» от 26 ноября 2001 года. Законом была введена часть третья ГК РФ, которая в настоящее время является важнейшим источником наследственного права в России; Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в котором содержаться нормы, регулирующие порядок выдачи свидетельств о праве на наследство, охрану наследственного имущества, определяющие компетенцию нотариуса по совершению нотариальных действий, связанных с наследованием.

Нормы, регулирующие наследственные правоотношения, содержат следующие законы: № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации», № 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения». Эти и другие законы содержат положения о наследовании отдельных видов имущества.

Также регламентируют права наследования нормы Семейного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ.

3. Кроме законов, наследственные отношения регулируются подзаконными нормативными актами (Указы Президента РФ; Постановления Правительства РФ; Акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти).

Подзаконные нормативные акты не должны противоречить Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ и иным законам. В случае противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ Гражданскому кодексу РФ или иному федеральному закону применяются нормы Гражданского кодекса РФ или соответствующего закона.

4. Судебная практика не является источником права, так как не создает новых норм. Но разъяснения Пленума Верховного Суда обязательны для обеспечения единообразного понимания и применения гражданского законодательства на всей территории РФ (Например, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»; определение Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. «Переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, каковым признается день смерти наследодателя»).

5. В соответствии со ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью правовой системы России. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора. (Например, Вашингтонская Конвенция о международной форме завещаний 1973г.; Страсбургская Конвенция о создании системы регистрации завещаний, разработанная и принятая Советом Европы 1973 г. и др.)[2].

Вторая стадия – юридические факты, под которыми следует понимать основания возникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений.

Основанием правопреемства является сложный юридический состав, в который входят разнообразные юридические факты. Юридические факты в современной теории гражданского права не включаются в состав гражданского правоотношения и обычно рассматриваются при характеристике элементов гражданского правоотношения. В качестве основания наследования ГК РФ указывает завещание и закон.[2] Такое представление свойственно и российскому законодательству, и теории гражданского права. Между тем, очевидно, что определяющим основанием для вступления в наследование и по завещанию, и по закону является смерть наследодателя и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию» правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование. Основания возникновения наследственного правоотношения могут быть в зависимости от наличия или отсутствия волевого момента разделены на две группы – на события (например, смерть наследодателя) и на действия (например, принятием наследником наследства). Кроме того, следует выделять факты – состояния: состояние нетрудоспособности и состояние иждивенчества, состояние родства и т.п.

Третья стадия – реализация субъективных прав и субъективных юридических обязанностей, воплощение их в конкретном, фактическом поведении участников общественного отношения.

Четвертая, последняя, стадия – применение права. В самом общем виде применение права есть властная организационная деятельность компетентных, то есть специально на это уполномоченных, органов и должностных лиц по рассмотрению и разрешению юридических дел путем издания индивидуальных правовых предписаний на основе и во исполнение действующего законодательства. Результатом правоприменительной деятельности является издание властных индивидуальных предписаний, содержащихся в актах применения права.

1.4 Основания возникновения наследственного правоотношения

Понятие наследственного правоотношения в литературе отсутствует. Поскольку наследственное право, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства, является подотраслью гражданского права, то наследственные правоотношения являются одной из разновидностей гражданских правоотношений. Потому рассмотрение специфики наследственных правоотношений основывается на положениях о понятии правоотношения, выработанных как в общей теории права, так и в гражданском праве. Вопрос о понятии правоотношения относится к числу наиболее спорных и остро дискуссионных. Отправным положением при исследовании правоотношения обычно является признание его общественным отношением, урегулированным нормами права. Из этого определения следует, что одним из основных признаков, определяющих сущность правоотношения, выступает его связь с нормой права. Правоотношение обычно рассматривают в качестве отношения, состоящего во взаимной (либо односторонней - для простейших отношений) связи субъективных прав и юридических обязанностей его участников.[10]

Определяется правоотношение по-разному с учетом тех или иных обозначенных выше признаков. Так, В.Б. Исаков определяет его как «возникающее в соответствии с нормами права и юридическими фактами волевое общественное отношение, участники которого наделены субъективными правами и несут юридические обязанности». О.С. Иоффе рассматривает правовое отношение в качестве «регулируемого правом отношения между конкретными лицами, взаимное поведение субъектов которого закреплено юридически и осуществление которого обеспечивается силой государственного принуждения».

Особенности реализации нормы в правоотношении определяются характером регулируемых отношений. Правоотношения есть, прежде всего, жизненные отношения, а жизненные отношения чрезвычайно сложны и многообразны. Поэтому для того, чтобы выявить специфические признаки наследственного правоотношения, следует рассмотреть основания его возникновения, охарактеризовать основные выделяемые в науке элементы: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников). Приступая к исследованию наследственного правового отношения, целесообразно определить тот правовой результат, на достижение которого оно направлено, «цель» наследственного правоотношения, и дать его общее определение. Движение любого правоотношения начинается его возникновением и заканчивается прекращением. За время действия правоотношение может претерпевать изменение в содержании или в субъектном составе, сохраняя прочие свои черты, продолжая существовать в измененном виде. При жизни гражданин может быть субъектом большого количества правоотношений, носителем прав и обязанностей. После его смерти правоотношения, в которых он участвовал, «утрачивают» свой субъект. Вместе с тем «бессубъектным» правоотношение не становится: его субъект (лицо управомоченное либо обязанное) остается какое-то время не определившимся, но с момента определения считается, что он вступил в правоотношение в момент «выбытия» из него умершего. Переход субъективного права (в широком смысле - также правовой обязанности) от одного лица (праводателя) к другому (правопреемнику) в порядке производного правоприобретения (в соответствующих случаях - производного приобретения правовой обязанности) именуется в науке правопреемством. Переход не отдельных прав и обязанностей определенного лица, а всей их совокупности называется всеобщим или универсальным правопреемством.[9]

Универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего правопредшественника (наследодателя) в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. При этом имеет место правопреемство непосредственное, под которым понимается прямой переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту.

Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства осуществляется в пределах наследственного правоотношения. Наследственное правоотношение возникает в тот момент, когда наследодатель «выбывает» из числа субъектов правовых отношений, и прекращается, когда их «трансформация» завершена - произошла замена субъектного состава правоотношений. Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства.

В наследственном правоотношении выделяется его структура: субъекты наследственного правоотношения, объекты наследственных правоотношений, содержание наследственного правоотношения, а также основание возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения, под которыми традиционно понимаются юридические факты.

Процесс наследования развивается стадийно. Первая стадия возникает с открытием наследства и продолжается для лиц, призванных к наследованию, до момента реализации ими права на принятие наследства. По своей природе наследственные отношения на этой стадии существуют в виде абсолютных правоотношений, в которых управомоченному лицу (носителю права) противостоит неопределенное множество пассивно обязанных субъектов права.[8] Наследственные правоотношения складываются между лицами, призываемыми к наследованию, и всеми другими лицами, обязанностью которых является, с одной стороны, не препятствовать первым в реализации их права на принятие наследства, а с другой – оказывать содействие в реализации названного права. Последнее относится к специально уполномоченным лицам и органам (нотариусы, органы загса, суды, жилищные и медицинские организации и др.).

Вторая стадия наследственных правоотношений начинается соответственно с момента принятия наследства либо с момента перехода наследства к государству. Наследственные отношения на этой стадии могут носить как абсолютный, так и относительный характер, что зависит от состава наследства и от наличия иных наследников. С началом данного этапа ведут речь о возникновении права на наследство (и как следствие – о возникновении прав на отдельные объекты, входящие в состав наследства). В зависимости от того, что входит в состав наследства, права наследников приобретают форму одного из видов гражданских прав (права вещные, обязательственные, исключительные и др.). При этом содействие наследникам в реализации их прав (введение управления наследственным имуществом, охрана наследственного имущества и т.п.) происходит по мере необходимости в рамках особых наследственных правоотношений.

Возможный отказ от наследства после его принятия (п.2 ст.1157 ГК РФ)[2] не влияет на природу «восстанавливаемых» отношений, они остаются наследственными. В подобных случаях отказ наследника от принятых им ранее прав не прекращает их существование, они лишь восстанавливаются в прежнем качестве «ожидания правопреемства» и будут приобретены другими лицами в порядке наследования, а не в порядке правопреемства от отказавшегося лица. При отказе от наследства или при его неприятии всеми наследниками, а также в их отсутствие либо при отстранении их от наследования (ст. 1117 ГК РФ) в наследственное правоотношение вступает государство, становясь наследником умершего лица по закону. При этом принятие наследства не требуется (абз. 2 п.1 ст. 1152 ГК РФ).

После того как судьба всего наследственного имущества будет определена (например, путем его раздела), наследственные правоотношения прекращаются.

В теории наследственного права понятия «основания возникновения наследственного правоотношения» и «основания наследования» отождествляются. Определяющим для вступления в наследование является смерть наследодателя, и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию», понимаемые как основания наследования, правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование [7]

Рассмотренная динамика наследственных правоотношений характеризует их в качестве относительно самостоятельных гражданско-правовых отношений с присущими им структурными особенностями. Подобное развитие наследственных правоотношений призвано обеспечить реализацию наследственного правопреемства, в рамках которого наследство переходит от наследодателя к наследникам.

Рассмотрев разнообразные подходы к определению понятия наследственного правоотношения, можно сделать вывод, что под наследственным правоотношением следует понимать комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного права, носящего межотраслевой характер, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют права и обязанности завещателя, наследников и других лиц.

2. Оформление наследственных прав и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство

2.1 Способы и сроки принятия наследства

Выдача свидетельства о праве на наследство является нотариальным действием, регламентированным законом. Это значит, что закон определяет: место выдачи свидетельства о праве на наследство, условия, порядок, срок его выдачи и т.п. Так:

а) местом выдачи свидетельства о праве на наследство, как правило, является место открытия наследства.

Место открытия наследства может подтверждаться справкой жилищно–эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел о последнем месте жительства наследодателя, а если место жительства умершего неизвестно – документом, в котором содержатся сведения о месте нахождения наследственного имущества (например, документом организации, осуществляющей учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на наследственное имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.п.). В случае отсутствия у наследников указанных документов место открытия наследства подтверждается решением суда об установлении места открытия наследства.[5]

В тех случаях, когда наследование осуществляется в порядке наследственной трансмиссии, местом выдачи наследства будет место жительства трансмитента;

б) субъекты, управомоченные выдавать свидетельства о праве на наследство:

– нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах;

– нотариусы, занимающиеся частной практикой, в тех случаях, когда им сделано такое поручение органом юстиции и нотариальной палатой из-за отсутствия в нотариальном округе государственной нотариальной конторы;

– должностные лица, уполномоченные законом выдавать свидетельства о праве на наследство (в частности, должностные лица консульских учреждений Российской Федерации);

в) основанием выдачи свидетельства о праве на наследство является принятие наследником наследства (за исключением случая наследования выморочного имущества);

г) условия выдачи свидетельства о праве на наследство:

– поступление заявления соответствующего содержания от наследника (в данном случае достаточно и заявления о принятии наследства) в установленный законом срок;

– согласие наследников, принявших наследство, на признание опоздавшего наследника, если он является заявителем;

– уплата государственной пошлины наследником за получаемое свидетельство о праве на наследство;

л) срок выдачи свидетельства о праве на наследство: шесть месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК РФ) либо ранее, если имеются достоверные данные о том, что других лиц, кроме обратившихся за получением свидетельства о праве на наследство, не имеется (п. 2 ст. 1163 ГК РФ);[2]

е) срок выдачи свидетельства о праве на наследство может быть приостановлен в двух случаях:

– по решению суда;

– при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (п. 3 ст. 1163 ГК РФ). Если ребенок родится живым, то наследование осуществляется с учетом его прав и интересов. Если же ребенок родится мертвым, то основание для приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство отпадает и срок продолжает течь дальше;

ж) наличие юридических фактов, имеющих значение для выдачи свидетельства о праве на наследство, должно быть доказано. В качестве доказательств используются документы или решение суда по поводу установления юридических фактов. Последние устанавливаются по свидетельским показаниям, однако такие показания не могут служить сами по себе доказательствами наличия у наследодателя права собственности на определенное наследственное имущество.

Доказательством относимости гражданина к кругу наследников конкретного наследодателя являются:

– справка с места работы наследодателя о составе его семьи и круге его родственников;

– выписка из личного листка по учету кадров наследодателя, заполненного им по месту работы;

– справка военкомата, в котором наследодатель состоял на воинском учете;

– справка отдела социального обеспечения, где наследодатель получал пенсию;

– документы, удостоверяющие родственные или супружеские отношения между наследником и наследодателем.

Кроме того, нотариус должен располагать документами, подтверждающими:

– время и место открытия наследства;

– факт составления наследодателем завещания (один из экземпляров или его дубликат).

Доказательством наличия наследственного имущества и принадлежности его наследодателю являются следующие документы:

– правоустанавливающий документ о принадлежности недвижимого имущества наследодателю (например, договор, но которому приобреталось это имущество, регистрационное удостоверение имущества);

– справка муниципального унитарного предприятия технической инвентаризации, содержащая необходимые данные о характере недвижимости;

– технический паспорт объекта недвижимости;

– сберегательная книжка, подтверждающая наличие денежного вклада наследодателя в кредитном учреждении (банке);

– документы, подтверждающие принадлежность садового земельного участка наследодателю, свидетельство о государственной регистрации права на землю, акт о нормативной стоимости земли, справка муниципального унитарного предприятия технической инвентаризации на строение, если оно имеется на земельном участке, и свидетельство о праве собственности на него;

– документы, подтверждающие авторское право наследодателя на определенный вид произведения или изобретения;

– доказательства принадлежности наследодателю определенных акция: сертификат акций и, выписка из реестра акций и их стоимость;

– устав ООО и учредительный договор, подтверждающие принадлежность наследодателю доли (пая) в уставном капитале ООО, и т.п.;

з) субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на наследство:

– лично наследнику либо его представителю, если наследник является физическим лицом;

– представителю юридического лица, если наследником является юридическое лицо;

– представителю государства, если наследником является государство;

и) количество свидетельств о праве на наследство, выдаваемых по одному наследственному делу, определено в ГК РФ:

– одно свидетельство всем наследникам;

– каждому наследнику отдельное свидетельство;

– свидетельство на все наследственное имущество;

– свидетельства на отдельные части наследственного имущества.

В случае выявления наследственного имущества, на которое не было выдано свидетельства, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство;

к) выдача пережившему супругу свидетельства о праве на наследство умершего супруга имеет особенность, обусловленную тем, что наследодатель наживал свое имущество в процессе совместного проживания с наследником. Стало быть, на имущество наследодателя распространяется законный режим, если не был заключен брачный договор. Из этого следует, что имущество, значащееся за наследодателем, принадлежит и наследнику. Поэтому нотариус обязан разъяснить пережившему супругу его права на совместно нажитое с наследодателем имущество и предложить ему подать заявление о выдаче документа о праве наследника на половину имущества, совместно нажитого с наследодателем. Такой документ называется «свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу». Свидетельство выдается в сроки, установленные для выдачи свидетельства о праве на наследство, то есть до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства.[13]

Поскольку выдел супружеской доли наполовину уменьшает объем наследственного имущества, оформление такого свидетельства должно быть сделано до раздела наследственного имущества между всеми наследниками данного наследодателя, в том числе и супругом наследодателя. В результате выдела супружеской доли переживший супруг получает значительно большую часть наследственного имущества по сравнению с остальными наследниками, поскольку ему отходят половина этого имущества и часть (доля) от другой его половины. Размер этой доли будет зависеть от количества наследников, наследующих с пережившим супругом.

Такой выдел переживший супруг может требовать и в следующих случаях:

– когда наследодатель все свое имущество завещал не супругу, а другим лицам;

– если наследодатель лишил своего супруга наследства в составленном им завещании;

– если супруг не имеет права на обязательную долю.

Таким образом, получается, что при оформлении наследственных прав супруга наследодателя нотариус должен выдать два свидетельства такому наследнику: одно на право собственности на его долю в общем совместном имуществе с наследодателем и другое — о праве на наследство умершего супруга. Если не будет оформлено первое свидетельство, то переживший супруг теряет свои преимущества в получении наследства: он получит лишь такую долю, как и все остальные наследники.

У пережившего супруга в наследственных правах имеются не только плюсы, но и минусы: он не может отказаться от своей доли в общем имуществе супругов в пользу кого-либо из наследников, так как эта доля не входит в наследственную массу. Такое желание может быть осуществлено лишь после оформления свидетельства о праве собственности на супружескую долю, последующей регистрации имущества на свое имя и передачи его желаемому лицу путем совершения гражданско-правовой сделки (договора купли-продажи или дарения).

Вопрос о наследовании имущества наследодателя, у которого имеется переживший его супруг, может быть решен и по-другому: по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия супруга может быть оформлено свидетельство о праве собственности на долю умершего супруга в общем супружеском имуществе. Такой документ называется «свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, в котором определена доля умершего супруга».[11]

В этом случае разделу между наследниками подлежит лишь часть супружеского имущества, указанного в этом свидетельстве, и стало быть, в данном случае переживший супруг получит из этого имущества часть (долю), одинаковую с другими наследниками. Однако и в этом случае супруг окажется собственником большей части имущества, нажитого во время совместного проживания его с наследодателем;

После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан уведомить об этом факте орган опеки и попечительства, если свидетельство о праве на наследство выдано на имя несовершеннолетнего либо недееспособного, либо ограниченно дееспособного лица (с целью охраны этим органом интересов таких наследников).

2.2 Порядок получения свидетельства о праве на наследство

Подтверждением приобретения имущества по праву наследования служит свидетельство о праве на наследство. Оно выдается нотариусом по месту открытия наследства. В силу ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате право выдавать свидетельства о праве на наследство предоставлено также должностным лицам консульских учреждений.

Право на получение свидетельства о праве на наследство возникает лишь у наследника, принявшего наследство в установленный законом срок (исключение установлено лишь для наследования выморочного имущества ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).[2]

Срок получения свидетельства о праве на наследство определен законом: по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). Это правило может быть изменено нотариусом: срок может быть уменьшен, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство, иных наследников у данного наследодателя не имеется (п. 2 ст. 1163 ГК РФ)[2]. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, должен представить нотариусу письменное согласие всех других наследников о включении его в число наследников данного наследодателя, успевших принять наследство вовремя.

Условием выдачи свидетельства о праве на наследство является совершение наследником двух действий:

а) подача заявления соответствующего содержания нотариусу по месту открытия наследства;

б) уплата госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

Заявление составляется в произвольной форме и может быть подано лично. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования предъявленного документа, удостоверяющего личность наследника. Заявление может быть также передано через третьих лиц, прислано по почте. В этом случае подпись наследника на заявлении в обязательном порядке должна быть засвидетельствована нотариусом либо органами или должностными лицами, которым предоставлено право совершать нотариальные действия, в частности удостоверять завещания.

Только при соблюдении этих формальных требований заявление приобретает юридическую силу. Если, например, на поступившем заявлении о выдаче свидетельства подпись наследника не засвидетельствована, наследнику будет предложено выслать надлежаще оформленное заявление либо лично явиться к нотариусу.

При призвании к наследованию нескольких наследников каждый из них может обратиться с заявлением о выдаче свидетельства самостоятельно, но они могут подать и общее заявление, на котором подпись каждого наследника должна быть засвидетельствована. В этом случае следует иметь в виду, что общее заявление может быть оформлено только теми наследниками, которые принимают наследство по одному и тому же основанию (по закону, по завещанию, по праву представления и т.д.).[10]

Наследник, обратившийся в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство, должен представить все документы, подтверждающие его права как наследника данного наследодателя.

Фактическое вступление во владение наследственным имуществом может быть подтверждено документами о совершении наследником в течение срока для принятия наследства действий по управлению, распоряжению или пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых взносов, других платежей в отношении наследственного имущества, взиманию платы с жильцов, проживающих в наследственном доме (квартире) по договору жилищного найма. Факт смерти и время открытия наследства могут подтверждаться свидетельством о смерти наследодателя, выданным органом ЗАГС

Если наследник, вступивший в наследство фактическим способом, не может доказать этот факт, ему следует обратиться в суд, который должен установить этот факт по правилам установления фактов, имеющих юридическое значение. Споры наследников с нотариусом о правах на наследство рассматриваются судом общей юрисдикции в порядке искового производства.[9]

Наследникам, которые фактически вступили в наследование имуществом, свидетельство о праве на наследство выдается только на основании решения суда о факте принятия наследства. Доказательствами для суда такого факта могут быть:

1) справка жилищно-эксплуатационной организации о том, что наследник проживал совместно с наследодателем;

2) квитанции об оплате коммунальных услуг и внесении квартирной платы;

3) справка из налогового органа об уплате наследником после открытия наследства налогов на имущество наследодателя;

4) иные документы, свидетельствующие о вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.

При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, основания для призвания наследников к наследству (наличие родственных отношений - при наследовании по закону, наличие завещания в пользу наследника - при наследовании по завещанию, наличие обстоятельств, дающих право на обязательную долю в наследстве, и др.), принятие призванными наследниками наследства в установленные сроки, а также состав и место нахождения наследственного имущества, на которое выдается свидетельство, и при необходимости правоустанавливающие документы на него.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по закону и наследникам по завещанию раздельно.

В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны основания, по которым к наследникам переходит наследственное имущество: по праву представления, в порядке наследственной трансмиссии, направленного отказа, приращения наследственных долей, причин отпадения ранее призванных наследников, а также все обременения наследственного имущества: завещательный отказ, завещательное возложение. О наличии этих распоряжений нотариус сообщает заинтересованным лицам.

Текст свидетельства о праве на наследство должен быть четким, ясным, не создающим проблем при оформлении и реализации прав.

Таким образом, выдаче свидетельства о праве на наследство предшествует установление нотариусом ряда юридических фактов, подтверждающих право гражданина на наследство. При этом необходимо учитывать, что, устанавливая факт принятия наследства надлежащим лицом, нотариус проверяет не только возникновение у лица самого права на принятие наследства (призвание наследника к наследованию), но и строгое соблюдение пределов его осуществления. В том случае, если наследство принято за пределами установленного законом срока, ненадлежащим способом или ненадлежащим субъектом, нотариус не вправе выдать свидетельство. Нотариальный орган определяет правомерность приобретения права на наследство и устанавливает объем правомочий, входящих в содержание перешедших к наследнику прав.

Так, нотариус убеждается в том, что наследство открылось, устанавливает время и место открытия наследства, изо всех наследников он выделяет тех из них, которые имеют «больше прав на наследство», иными словами, определяет круг наследников, призываемых к наследованию в каждом конкретном случае и проверяет факт принятия ими наследства, проверяет наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, либо факт наличия завещания, выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (при наличии завещания), проверяет состав и место нахождения наследственного имущества и т.д.[8]

Получение свидетельства о праве на наследство может быть совершено как лично наследником, так и его представителем, снабженным нотариально удостоверенной доверенностью. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Это значит, что отсутствие его у наследника не аннулирует права собственника на полученное им имущество[5].

Однако отсутствие у наследника такого документа вызывает два отрицательных последствия:

а) полученное в наследство недвижимое имущество не может пройти необходимую государственную регистрацию;

6) наследник не может осуществить важнейшее правомочие собственника — распоряжение полученным имуществом. Это значит, что, он не вправе совершать с ним юридически значимые действия и, в
частности, сделки по его отчуждению (заключать договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты).

Объясняется это тем, что для совершения указанных в п. «а» и «б» действий необходимо наличие правоустанавливающего документа на наследственное имущество, а таким документом является только свидетельство о праве собственности на наследство. Из сказанного следует, что наследник должен стремиться во всех случаях реализовать свое право на получение свидетельства, о котором шла речь выше.

Таким образом, только получив свидетельство о праве на наследство – документ, подтверждающий право на определенный вид наследственного имущества, наследник получает возможность свободно реализовать принадлежащее ему право, поскольку распоряжение некоторыми видами имущества, переходящего в порядке наследования (в частности, недвижимостью), невозможно без такого свидетельства. Свидетельство о праве на наследство необходимо для устранения всякой неопределенности по поводу принадлежащих наследнику прав в отношении наследственного имущества и имеет силу их «бесспорного доказательства»[7].

Учитывая изложенное, выдачу свидетельства о праве на наследство можно отнести к одному из процессуальных способов защиты гражданских прав и определить его как осуществление нотариальным органом (иным компетентным лицом) основанного на законе признания права гражданина (иного лица) на определенное имущество, перешедшее к нему в порядке наследования.

Заключение

Наследство - имущество, которое является наследственной массой между открытием наследства и принятием наследства

В состав наследствености могут входить как предметы домашней обстановки и обихода, которыми наследник пользовался совместно с наследодателем, с одной стороны, так и принадлежавшие наследодателю земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, антиквариат, с другой.

Во многих случаях содержание прав и обязанностей, переходящих к наследнику, определяется не только общими правилами наследования, но и специальными правилами, рассчитанными на отдельные виды наследственного преемства.

Большой объем нормативных документов и разбросанность норм по многочисленным правовым актам различного уровня создает ряд трудностей для понятия и применения обычными гражданами. Поэтому здесь хорошо было бы собрать все нормы, касающиеся наследственного права, воедино, что бы наследники, по мере необходимости, могли обращаться к одному нормативному акту, а не к нескольким.

Наследник обязательно должен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства в области регулирования наследственных прав и обязанностей. В противном случае гарантированное Конституцией право наследования обернется для него цепью непредвиденных обстоятельств.

Очень много ошибок с принятием наследства. Наследник должен решить, принимает он наследство или отказывается от него в пользу других наследников. Это нужно решить сразу и однозначно для себя. Иначе обратного хода нет. Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятие наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

Институт наследования решает определенные задачи: во-первых, стимулирует развитие частной собственности; во-вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданин имеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь членам своей семьи, родственникам, любым другим лицам; в-четвертых, предусматривает возможность передачи наследственного имущества государству или юридическим лицам.

Список законодательных пробелов, неурегулированных вопросов права наследования можно было бы еще продолжать. Выше были приведены лишь те из них, которые заслуживают особого внимания в силу их актуальности на сегодняшний день. Это лишний раз подтверждает, что нормативное регулирование вопросов наследственного права должно идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться. И введенная в действие третья часть Гражданского кодекса все-таки не стала исчерпывающим регулятором наследственных правоотношений, хотя и внесла значительную упорядоченность в данную сферу гражданских отношений.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г.) / Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант - сервис». - Последнее обновление 01.05.2014г.

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 30.06.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

3.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 19.07.2013) // Российская газета. 13.03.1993. № 49.

4.Приказ Минюста Российской Федерации от 10.04.2002 № 99  (ред. от 16.02.2013)  «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» // Российская газета. 24.04.2002. № 74.

5.Приказ Минюста Российской Федерации от 15.03.2000 № 91  «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. 2000. №4.

6. Грудцына, Л.Ю. Спектор, А.А. Гражданское право России: [Текст] Учебник для вузов. - М.: ЗАО Юстицин-форм, 2014.

7.Долгова М.Н. Споры о наследстве: как выиграть дело в суде. [Текст] – М.: «ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2013. – 280 с.

8.Каплин А.Г., Масляев А.И. Гражданское право. Часть первая: Учебник [Текст] / Под ред. А.Г. Каплина, А.И. Масляева.– М.: Юристъ, 2012. – 612 с.

9.Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие [Текст]. – М.: Юристъ, 2013. – 301 с.

10.Курноскина О.Г. Как грамотно составить завещание. [Текст] – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 316 с.

11.Никифоров А.В. Наследственное право России. [Текст] - М.: Экзамен, 2012.

12.Остапюк Н.П. Пределы осуществления и нотариальная защита наследственных прав граждан // Гражданское право. [Текст] – 2013. – № 1. – С. 26-38.

13.Садиков О.Н. Гражданское право: Учебник. Т. I / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. О.Н. Садикова. [Текст] – М.: Юридическая фирма «КОНТАКТ»: ИНФРА-М, 2012. – 608 с.

14.Ярмонова Е.Н. Отдельные аспекты наследования по российскому законодательству: прошлое и современность  [Текст] // Бюллетень нотариальной практики, 2012, №6.

Приложение А

Рис.1- Наследование и его виды

Приложение Б

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

14 марта 2014 года город Усть-Каменогорск

Суд №2 г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области в составе: председательствующего судьи __________,при секретаре судебного заседания ________. с участием прокурора _____________-, истца Подкидыш И.А., представителей истца по доверенности от 22.12.2012г. ________. и на основании ордера № 00013895 от 13.12.2013г. адвоката _________., ответчика Смагулова А.Е., представляющего по доверенности от 04.02.2014г. также интересы ответчика Смагуловой А.Е., представителя ответчика Смагулова Е.С. по доверенности от 15.01.2014г. __________, представителя ответчика Акима г.Усть-Каменогорска по доверенности от 30.05.2013г. Власовой А.Р., третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований частного нотариуса Булатовой Е.В. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Подкидыш Ирины Александровны к Акимату г.Усть-Каменогорска, ГУ «Отдел земельных отношений», Смагулову Асхату Ерболатловичу, Смагуловой Айгерим Ерболаткызы, Смагулову Ернару Сериккановичу, Умбетову Ажигерею Темировичу об отмене решений о легализации недвижимого имущества, признания недействительными акта приемочной комиссии, договоров купли-продажи, свидетельства о праве на наследство по закону, государственного акта на право частной собственности на земельный участок, и признания права собственности,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчикам мотивируя тем, что после смерти отца в 2007 году она вместе своей матерью Логвиненко Н.Д. проживали в принадлежащим им жилом доме по ул.Октябрьская, 150 в г. Усть-Каменогорске, который начала строить ее бабушка Зимогляд У.Ф. с супругом, а завершили ее родители Логвиненко Н.Д. и Логвиненко А.И. В 2009 году с согласия Логвиненко Н.Д. в доме проживал Каханов А. со своей семьей, которому в дальнейшем Логвиненко Н.Д. решила его продать. Однако при оформлении документов стало известно, что жилой дом с земельным участком зарегистрирован за Смагуловым Е.С. Тогда как приговором суда №2 г.Усть-Каменогорска от 13.11.2013г. установлено, что в результате преступных действий Баирканова К. вышеуказанный жилой дом с земельным участком 21 августа 2007 года был незаконно легализован на имя Умбетова А., проживающего в Алматинской области, а затем переписан на имя Смагулова Ерболата и путем обмана был продан Смагулов Ернару за 1 200 000 тенге. В связи, с чем Баирканов К. была признан виновным и осужден за совершение мошенничества т.к. путем обмана незаконно завладел вышеуказанной недвижимостью. Поскольку в настоящее время Подкидыш И.А. не может реализовать свои права на вышеуказанное имущество, так как жилой дом с земельным участком в настоящее время зарегистрирован за Смагуловым Е.С. на основании договора купли-продажи от 15 июня 2012 года заключенного с наследниками Смагулова Ерболата, то просит суд признать недействительными и отменить решения о легализации недвижимого имущества и акта приемочной комиссии на имя Умбетова А., договор купли-продажи между Умбетовым и Смагуловым Ерболатом, свидетельства о праве на наследство по закону выданное наследникам Смагулова Ерболата, договор купли-продажи между Смагуловым А.Е., Смагуловой А.Е. и Смагуловым Ернаром, а также соответствующие акты на право частной собственности на земельный участок с отменой их регистрации. Кроме того, просит суд признать право собственности на вышеуказанное недвижимое имущество за Подкидыш И.А.

В судебном заседании истец и ее представители в целом иск подержали по мотивам, изложенным в нем за исключением требований о признании права собственности Подкидыш И.А. и регистрации ее прав в регистрирующем органе, поскольку жилой дом является самовольной постройкой, требующего соблюдение определенного порядка оформления.

Представитель Акима г.Усть-Каменогорска исковые требования не признал, по мотивам того что Аким не является правопреемником комиссии по легализации недвижимого имущества и соответственно надлежащим ответчиком.

Представитель ответчика Смагулова Е.С. в судебном заседании иск не признала по мотивам, изложенным в возражении, где в иске просит отказать т.к. Смагулов Е.С является добросовестным приобретателем, а Подкидыш И.А. не осуществляла самовольную постройку и не установила на неё свои права, а тем более никогда не имела правоустанавливающих документов на земельный участок.

Ответчик Смагулов А.Е., представляющий по доверенности также интересы ответчика Смагуловой А.Е. в судебном заседании иск не признал, указав, что жилой дом с земельным участком перешел к ним в результате универсального правопреемства, от которого они с сестрой не отказались, так как их мать рассказала, что фактически эта недвижимость принадлежит их дяде Смагулову Е.С., которому они по указанию матери возвратили жилой дом с земельным участком, заключив с ним договор купли-продажи.

Ответчик Умбетов А.Т. в судебное заседание не явилась, однако просил суд рассмотреть дело в сове отсутствие, о чем представил письменное заявление.

Представитель ответчика ГУ «Отдел земельных отношений» по доверенности Джуасова А. в судебное заседание не явилась, однако просила суд рассмотреть дело в сове отсутствие, о чем представила письменное заявление, где против заявленного иска не возражала.

В судебном заседании частный нотариус Булатовой Е. возражала против исковых требований о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону от 01 июня 2011 года, выданное Смагулову Асхату Ерболатовичу, Смагуловой Айгерим Ерболаткызы, поскольку на тот момент отсутствовали основания для отказа в его выдачи

Выслушав участвующих в деле лиц, показания свидетеля Каханова А., изучив материалы дела, заключение прокурора полагавшего иск удовлетворить, суд приходит к убеждению, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч.3 ст.71 Гражданского процессуального кодека (далее- ГПК), вступивший в законную силу приговор суда обязателен для суда, рассматривающего такое гражданское дело, также по вопросам, имели ли место эти деяния и совершены ли они данным лицом, а также в отношении других установленных приговором обстоятельств и их правовой оценке.

Вступившим в законную силу приговором суда №2 г.Усть-Каменогорска от 13 ноября 2013 года Баирканов К.Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 ч.3 п. «б» УК РК, т.е. за совершение мошенничества. Судом установлено, что в августе 2007 года Баирканов К.Т. в сговоре с не установленным следствием лицом, путем мошенничества, злоупотребления доверием, незаконно леголизовал жилой дом с земельным участоком по адресу ул.Октябрьская, 150, принадлежащий гражданки Логвиненко Н., оформив его на имя Умбетова А., проживающего в Алматинской области, не поставив в известность последнего. Затем Баирканов К. с не установленным следствием лицом реализуя свой преступный умысел, уже на продажу незаконно легализованного дома по ул. Октябрьская, 150, войдя в доверие Логвиненко Н. и ее дочери Подкидыш И., путем обмана завладели домовой книгой. В дальнейшем посветили в свои планы малознакомого Смагулова Е. на которого путем заключения мнимой сделки купли-продажи с Умбетовым А. переоформили дом и обманным путем продали дом Смагулову Ернару за 1 200 000 тенге.

Таким образом, в силу ч.3 ст.71 ГПК освобождаются от доказывания обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда касающиеся события преступления, признаков объективной стороны, проявленных в определенных действиях виновного лица, повлекших причинение вреда и их правовая оценка. Следовательно, факт незаконного завладения дома с земельным участком, путем его легализации и дальнейшей продажи судом уже установлен и вновь доказыванию не подлежит.

Как видно из материалов дела решениями комиссии по легализации недвижимого имущества при акимате г. Усть-Каменогорска № 46285 и № 46286 от 21 августа 2007 года на имя Умбетова Ажигерей Темировича незаконно легализованы жилой дом и земельный участок для обслуживания жилого дома, расположенного в городе Усть-Каменогорске по ул. Октябрьская, 150.

На основании вышеуказанных решений о легализации на имя Умбетова А.Т. оформлен акт на право частной собственности на земельный участок № 5027224 от 01.12.2008 года с присвоением кадастрового номера 05-085-011-949; 03 сентября 2009 года приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима г. Усть-Каменогорска от 25 сентября 2006 года № 1-2р приняла в эксплуатацию жилой дом по ул. Октябрьская, 150 г. Усть-Каменогорск; Акимат г. Усть-Каменогорска ВКО 24 декабря 2008 года за № 3178 вынесло постановление «Об утверждении актов приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, легализованных в соответствии с Законом РК «Об амнистии в связи с легализацией имущества». Согласно п.34 указанного постановления утвержден акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию легализованного объекта – жилого дома Умбетова Ажигерей Темировича. В Департаменте юстиции ВКО за Умбетовым А.Т. право собственности на спорный жилой дом и земельный участок зарегистрировано 22.01.2009 года.

Согласно Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с легализацией имущества» от 5 июля 2006 года легализация недвижимого имущества проводится Комиссиями и на Комиссию возлагается сбор информации о субъекте и объекте легализации.

В соответствии со ст.2 Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с легализацией имущества» от 5 июля 2006 года действие настоящего Закона распространяется на субъектов легализации, легализующих и легализовавших им принадлежащее и полученное до начала срока легализации имущество.

Из материалов дела видно, что легализация жилого дома с земельным участком по ул.Октябрьская, 150 в г. Усть-Каменогорске произведена на имя Умбетова А.Т. который никакого отношения к этой недвижимости не имеет, что он не отрицал в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, что установлено приговором суда.

Согласно п.1 ст.158 Гражданского процессуального кодека (далее- ГК), недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

Таким образом, комиссия по проведению легализации недвижимого имущества города Усть-Каменогорска необоснованно вынесла решение о легализации земельного участка и жилого дома в отношении Умбетова А.Т., так как он не являлся владельцем спорного земельного участка и жилого дома, при этом сам Умбетов А.Т. с указанным заявлением в комиссию по легализации не обращался, оригиналы своих документов, в том числе удостоверение личности, никому не предоставлял.

Договором купли-продажи от 16 марта 2009 года жилой дом по ул.Октябрьская,150 формально продан Смагулову Ерболату Сансызбаевичу, что также установлено приговором суда.

11 мая 2010 года Смагулов Е.С. умер, и спорный жилой дом и земельный участок согласно свидетельству о праве на наследство по закону от 01 июня 2011 года перешел по наследству детям Смагулова Е.С. – Смагулову Асхату Ерболатовичу и Смагуловой Айгерим Ерболаткызы, которым был выдан акт на право общей долевой собственности на земельный участок № 5042590 от 11 октября 2011 года и вместе со свидетельством о праве на наследство по закону зарегистрирован в регистрирующем органе 03.06.2011 года.

В дальнейшем по договору купли-продажи от 15.06.2012 года жилой дом и земельный участок по ул.Октябрьская, 150 наследниками Смагулова Е.С. был продан Смагулову Ернару Сериккановичу. Договор купли продажи зарегистрирован в Департаменте юстиции 15.06.2012 года.

В соответствии с п.п.1,3,8 ст.157 ГК РК при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора. При признании сделки недействительной каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре, возместить стоимость в деньгах. Недействительная сделка не влечет юридических последствий за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В соответствии с п.1 ст.160 ГК недействительна мнимая сделка, совершенная лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия. 

Таким образом, вышеуказанные сделки по отчуждению жилого дома и земельного участка по ул.Октябрьская, 150 г.Усть-Каменогорска также являются недействительными с момента их совершения так как основаны на недействительных решениях о легализации имущества и мнимого договора купли-продажи, что влечет за собой недействительность этих сделок.

Доводы представителя ответчика Смагулова Е. о добросоветсности покупателя, суд считает несостоятельными, поскольку во-первых он приобрел имущество, которое изначально было приобретено преступным путем, а во-вторых в судебном засденании наследник Смагулов А.Е. подтвердил о формальном характере заключеной между ними сделки. Тем более, что в силу п.8 ст.157 ГК что предыдущие недействительные сделки не влекут юридических последствий за исключением тех, которые связаны с их недействительностью, и недействительны с момента их совершения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.217-221, 223 ГПК, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Подкидыш Ирины Александровны к Акимату г.Усть-Каменогорска, ГУ «Отдел земельных отношений», Смагулову Асхату Ерболатловичу, Смагуловой Айгерим Ерболаткызы, Смагулову Ернару Сериккановичу, Умбетову Ажигерею Темировичу об отмене решений о легализации недвижимого имущества, признания недействительными акта приемочной комиссии, договоров купли-продажи, свидетельства о праве на наследство по закону, государственного акта на право частной собственности на земельный участок, удовлетворить.

Признать недействительными: решение комиссии о легализации недвижимого имущества – земельного участка для обслуживания жилого дома, расположенного в городе Усть-Каменогорск по улице Октябрьская, 150, с видом права на земельный участок, указанным в правоудостоверяющем документе за № 46285 от 21.08.2007 года на Умбетова Ажигерея Темировича; решение комиссии о легализации недвижимого имущества –жилого дома, расположенного в городе Усть-Каменогорск по улице Октябрьская, 150 за № 46286 от 21.08.2007 года на Умбетова Ажигерея Темировича; акт приемочной комиссии о приемке легализованного объекта строительства в эксплуатацию от 03.09.2007 года, акт на право частной собственности на земельный участок № 5027224 от 01 декабря 2008 года, кадастровый номер 05-085-011-949, выданного на имя Умбетова Ажигерея Темировича;

Признать недействительными: договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Октябрьская, 150, заключенный 16 марта 2009 года между Умбетовым Ажигереем Темировичем и Смагуловым Ерболатом Сансызбаевичем; акт на право частной собственности на земельный участок № 1020434 от 04 февраля 2010 года, кадастровый номер 05-085-011-949, выданного Смагулову Ерболату Сансызбаевичу;

Признать недействительными: свидетельство о праве на наследство по закону от 01 июня 2011 года, выданное Смагулову Асхату Ерболатовичу, Смагуловой Айгерим Ерболаткызы; акт на право общей долевой собственности на земельный участок № 5042590 от 12 октября 2011 года, выданный Смагулову Асхату Ерболатовичу и Смагуловой Айгерим Ерболаткызы;

Признать недействительными договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Октябрьская, 150, заключенный 15 июня 2012 года между Смагуловым Асхатом Ерболатовичем, Смагуловой Айгерим Ерболаткызы и Смагуловым Ернаром Сериккановичем; акт на право частной собственности на земельный участок по ул. Октябрьская, 150 г. Усть-Каменогорск, выданный Смагулову Ернару Сериккановичу;

Аннулировать регистрацию прав собственности в регистрирующем органе Управления юстиции г.Усть-Каменогорска по вышеуказанным правоустанавливающим документам на жилой дом и земельный участок по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Октябрьская, 150.

Взыскать в долевом порядке с Смагулова Асхата Ерболатловича, Смагуловой Айгерим Ерболаткызы, Смагулова Ернара Сериккановича, Умбетова Ажигерея Темировича судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 35467 (тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят семь) тенге и помощи представителя в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) тенге, т.е. по 21367 (двадцать одна тысяча триста шестьдесят семь) тенге.

Решение может быть обжаловано и опротестовано с соблюдением требований статей 334,335 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Восточно-Казахстанского областного суда через суд №2 г Усть-Каменогорска в течение пятнадцати дней со дня вручения копии.

Судья /подпись/ __________