Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие и сущность наследования и наследственных правоотношений)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Институт наследования стал активно развиваться с утверждением частной собственности. Человеку гарантируется возможность жить с пониманием того, что после его смерти все накопленные материальные и духовные блага перейдут его наследникам по его воле, или согласно закону близким ему людям. Вопрос о судьбе имущества гражданина, оставшегося после его смерти очень важен и поскольку он затрагивает интересы всех участников гражданского оборота. В гражданском законодательстве одним из принципов является принцип неприкосновенности частной собственности. Гарантией его соблюдения является то, насколько развито в государстве наследственное право, и его значимость возрастает с ростом благосостояния граждан и усложнением гражданских правоотношений.

Наследственное право имеет как социальное, так и политическое значение. Соотношение частных и публичных интересов строится на установлении круга наследников по закону, гарантированности свободы завещания, защите нетрудоспособного иждивенца и др.

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, возникающие в связи с наследованием.

Предметом работы являются нормы российского законодательства, труды отечественных юристов, материалы судебной практики, раскрывающие теоретические и практические аспекты применения норм по поводу наследования.

Цель настоящего исследования – изучить понятие и виды наследования.

Задачи работы:

– исследовать понятие и значение наследования;

– рассмотреть основания наследования;

– рассмотреть сущность и принципы наследование по закону;

– исследовать понятие и сущность наследования по завещанию.

Нормативной основой настоящей работы стали: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты, а так же материалы судебной практики.

Теоретической базой настоящего исследования являются труды отечественных ученых в области гражданского и наследственного права таких, как: Барщевский М.Ю., Белов, В.А., Власов Ю.Н., Калинин В.В., Корнеева, И.Л., Минахина И.А., Радушева А.Д. и др.

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической основой является система различных методов, логических приемов и средств научного познания. В работе использованы как общенаучные, так и частно-научные методы исследования: метод научной дедукции, формально-логический, нормативно-правового анализа, историко-правовой, формально-юридический и сравнительно-правового анализа.

Структура настоящей работы соответствует поставленным целям и задачам и включает в себя: введение, две главы, заключение и список использованных источников.

1. Общая характеристика наследования

1.1. Понятие и сущность наследования и наследственных правоотношений

В Российской Федерации государство гарантирует право наследования, которое служит охране права частной собственности граждан. Граждане РФ обладают равными правами в области наследственного права, независимо от пола, расы, языка, национальности, происхождения, должностного и имущественного положения, убеждений, отношения к религии, места жительства, а также иных обстоятельств.

В настоящее время наследственное законодательство претерпело существенные изменения по сравнению с ранее действовавшим. Что связано с развитием рыночных отношений и закреплением за гражданами права частной собственности на имущество. Значительно расширился круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства. Несколько лет назад самым ценным объектом, переходящим по наследству был, например, автомобиль, вклад, дача, то сегодня это могут быть и земельные участки, жилые дома, квартиры и иные виды имущества. Следовательно, нормы наследственного права приобретают большую важность.

Важной проблемой наследственного правопреемства остается то, что некоторые вопросы не получили законодательного закрепления, а некоторые из нововведений были неоднозначно восприняты правоведами, что спровоцировало наличие спорных в науке вопросов и зачастую противоположных взглядов. Совершенствование законодательства, которое регулирует наследственные отношения, тесно взаимосвязано с развитием науки наследственного права, многие вопросы которой по настоящее время остаются неразрешенными.

Так, например, среди исследователей отсутствует единое мнение о понятии, сущности и характере наследственного правоотношения; вызывает споры закрепленная законом возможность опровержения предположения о принятии наследства наследником, который совершил фактические действия по его принятию; возникают дискуссии, связанные с вопросом о составе наследства. Кроме указанных, существуют и другие проблемы, требующие детального изучения.

Традиционно право на принятие наследства, рассматриваемое цивилистами как один из элементов содержания наследственного правоотношения, включено в содержание иного гражданского правоотношения, которое является необходимой предпосылкой возникновения наследственного правоотношения. Это связано с тем, что для возникновения наследственного правоотношения факта обладания лицом правом на принятие наследства недостаточно. Необходимым также является реализация этого права путем принятия наследства одним из способов, которые предусмотрены ст. 1153 Гражданского кодекса РФ [2].

Проблемой связанной с принятием наследства является то, что о зачастую наследники просто не знают о том, что необходимо подать заявление о выдаче наследства и сделать это нужно в течение шести месяцев. Из-за этого они пропускают срок, который можно восстановить, обратившись в суд. Восстановление этого срока происходит по уважительной причине.

В Гражданском кодексе не указано, что именно является уважительной причиной. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», разъясняется, что к числу уважительных причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.» [6]. Другим условием восстановления срока является обращение в суд наследника, пропустившего срок, с требованием его восстановить, в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока. Наследник пропустивший этот срок лишается права на восстановление срока принятия наследства

К сожалению, в судебной практике возникают ошибки ввиду того, что в законодательстве есть правовые пробелы и противоречивость норм. Рассмотрим случай из практики, когда Верховный суд РФ отменил решение нижестоящего суда о восстановлении срока принятия наследства и принял новое решение.

В районный суд Краснодарского края обратился гражданин с просьбой восстановить срок принятия наследства, которое осталось после смерти его отца и признать незаконным право собственности, возникшее у его тети на унаследованное ею имущество, а также признать недействительным свидетельство о праве собственности и взыскать судебные расходы.

В суде истец доказывал, что он - наследник первой очереди и дом с участком должен достаться ему. Ответчица иск не признала, обосновав это тем, что истец пропустил сроки принятия наследства. Районный суд вынес решение о восстановлении срока и признал его принявшим наследство. Краевой суд с этим согласился. Ответчица обратилась за обжалованием решения в Верховный суд РФ, который нашел в решениях краснодарских судов – «существенные нарушения».

При удовлетворении иска районный суд Краснодарского края, основывал решение на том, что сын не обратился за наследством вовремя по «независящим от него обстоятельствам. Он не знал или не должен был знать о смерти отца». Поэтому суд решил, что срок для принятия наследства пропущен «по уважительной причине». Судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам, считает, что «постановления были приняты с существенным нарушением норм материального права» и с ними нельзя согласиться.

Статья 1152 Гражданского кодекса РФ гласит, «для приобретения наследства наследник должен его принять». Срок, в течении которого наследник может принять наследство - шесть месяцев со дня открытия наследства (статья 1154 ГК). В статье 1155 указано, «по заявлению наследника, пропустившего срок, суд может ему срок восстановить и признать человека принявшим наследство, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства или срок пропущен по уважительным причинам». Восстановить этот срок возможно, если гражданин обратился в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.

Из материалов дела было видно, что сыну стало известно о смерти отца в мае или «не позднее июня». А в суд он отправился только в конце января следующего года. Когда он вышел на свободу причины по которым гражданин не пошел в суд, за продлением срока наследования, отпали и не имелось оснований для восстановления срока для принятия наследства.

Верховный суд отметил, что заключение местных судов о том, что истец до освобождения из колонии не знал и не должен был знать о смерти отца и был лишен возможности поддерживать связь с отцом, получать информацию о его здоровье - ни на чем не основано, так как этих данных в материалах дела - нет. Местные суды не учитывали статьи 1155 Гражданского кодекса и разъяснения пленума по делам о наследстве. Это, по мнению Верховного суда, привело к «неправильному разрешению дела» [14].

Главным нормативно-правовым актом, регулирующим наследственные правоотношения, является часть 3 Гражданского кодекса РФ – раздел V, который состоит из пяти глав. Согласно ч. 2. ст.1111 ГК РФ наследование регулируется действующим Кодексом и иными законами, а в случаях, предусмотренных законом, другими правовыми актами.

Е.А. Петровичева рассматривает наследственное правоотношение в узком и широком смысле слова [20, с.607]. В первом случае такое правоотношение необходимо понимать как конкретное правоотношение по поводу наследства, которое возникло по причине смерти гражданина, регулируемое нормами наследственного права. В широком смысле можно говорить о едином правоотношении, которое возникает с момента открытия наследства и прекращается, когда у наследников возникают те же права и обязанности, как и наследодателя.

Также наследственное правоотношение раскрывается как абсолютное правоотношение, которое возникает в момент осуществления одним из наследников права на принятие наследства и продолжается до возникновения у наследников права на оформление наследственных прав, содержанием которого является право наследников на наследство и корреспондирующая ему обязанность неопределенного круга лиц не нарушать такое право.

Изучая содержание понятия наследования, необходимо исходить из того, что само наследственное право выступает одним из подразделений системы гражданского права. При этом действие законодательства о наследовании распространяется как на отношения, которые им предшествуют, так и на отношения, в процессе которых происходит оформление и реализация наследственных прав, обеспечивая их защиту.

В юридической литературе наследование рассматривается как переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. наследодателя к его наследникам в полном соответствии с нормами наследственного права [25, с.127].

Отечественное законодательство о наследовании можно раскрыть как систему нормативно-правовых актов и включенные в такие акты нормы и другие правовые положения, регулирующие отношения по наследованию, т.е. отношения, которые возникают в связи с порядком открытия наследства, защитой, реализацией и оформлением наследственных прав.

В целом, под содержанием наследственного правоотношения принято понимать право наследников на наследство, конкретные доли наследников в котором остаются неизвестными до момента возникновения у наследников права на оформление своих наследственных прав. С наступлением этого момента абстрактное «право на наследство» превращается во вполне определенные по объему для каждого из наследников права и обязанности

Итак, Конституция РФ[1] гарантирует право наследования. Данное положение включено в норму, закрепляющую на конституционном уровне право частной собственности, что указывает на неразрывную связь права частной собственности с правом наследования граждан. Указанная норма не имеет прямого действия. Ее конкретизация осуществляется на уровне отраслевого законодательства, а именно гражданского, в котором обозначены основания, порядок и условия наследования.

1.2. Основания наследования

К основаниям наследования относятся две установленные ст.1111 ГК РФ формы передачи имущества: по завещанию и закону. Владелец собственности имеет право оставить завещательное распоряжение или не указывать свою волю, тогда наследование производится по правовым нормативам. Знание существующих оснований наследования, правил и условий производства позволит пройти процедуру в установленный срок и не нарушить регламента. Соблюдение основных нормативов способствует оптимальной защите интересов заинтересованных лиц.

Оставляя завещание, наследодатель указывает свою волю по распоряжению имуществом после смерти, ст.1119 ГК РФ. Основаниями наследования служит в данном случае указание наследников и распоряжение по долевому разделу имущества. Завещание может не указывать на конкретные доли, тогда завещанное имущество распределяется поровну между выбранными лицами. Юридический документ позволяет отписать собственность юридическому или физическому лицу, не обязательно родственнику.

Кроме указанных в завещании лиц, имеется категория наследников, имеющая право на обязательную долю в имуществе. К ним относятся несовершеннолетние, нетрудоспособные члены семьи наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы, независимо от наличия родственных связей. Льготные категории наследников получают половину от установленного законом, если не упомянуты завещателем.

Наследник имеет право отказаться от завещанной доли, в данном случае имущество делится по закону между родственниками. При этом претенденту на наследство следует помнить, что вступление в права приносит не только владение, но и обязательства, связанные с имущественными правами. Отказаться или принять наследство можно в полном объеме, но не по частям.

При этом, при наследовании по завещанию в судебной практике нередко встречаются спорные ситуации.

Типичный случай, когда в круг наследников не входят те, кто по закону должен входить. Ближайшие родственники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, могут быть умышленно обделены покойным. Согласно статье 1149 Гражданского кодекса в перечень таких лиц включены несовершеннолетние, дети-инвалиды наследодателя, а также его пожилые родители или супруг. Им причитается половина доли, которую они могли бы получить в случае раздела наследства по закону. Если же в завещании распределено не все имущество, то оставшаяся часть делится как раз между обделенными наследниками, даже если доли других при этом значительно уменьшатся.

Чтобы снизить вероятность судебных тяжб при разрешении подобных споров между наследниками, нужно помнить о законном праве на обязательную долю и попытаться договориться цивилизованно, вне суда. Задекларировать такую договоренность всегда можно нотариально заверенным соглашением [26, с. 200].

Не менее серьезным препятствием в получении наследства является неравное распределение имущества между наследниками. При этом самостоятельно договориться здесь гораздо сложнее, и разрешать подобные конфликты почти всегда приходится в суде. Впрочем, они в своей позиции зачастую поддерживают принципы свободы завещания и отказывают в его пересмотре, признавая за наследодателем право делить доли между наследниками на свое усмотрение. Единственная возможность опротестовать завещание – доказать его дефектность. Заинтересованные в этом лица могут убедить суд, например, в том, что завещание было составлено родственником не самостоятельно, а под чьим-то давлением, или доказать факт недееспособности, то есть психических отклонений умершего. Правда, при этом стоит быть готовым к разного рода неприятным процедурам – например, к посмертной экспертизе.

Иногда возникают ситуации, когда написанное в завещании явно противоречит нормам закона. Так, наследодатель может отписать недвижимость, которая находится в совместной собственности, своим ближайшим родственникам − например, детям от первого брака завещать то, что нажито совместно со второй супругой или супругом. В этом случае наследнику стоит рассчитывать только на долю покойного родителя, которая досталась бы ему при разделе имущества.

К таким же противоречиям можно отнести и желание завещателя оформить участок земли и возведенный на нем жилой дом в собственность разных наследников. Несмотря на то что земельное законодательство провозглашает «единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов», Гражданский кодекс, напротив, не усматривает такой связи, а суды при вынесении решений зачастую склонны занимать позицию наследодателя.

Существенно затруднить получение наследства по завещанию могут ошибки, допущенные при его составлении. Причем это происходит не только из-за невнимательности автора, но и по причине некомпетентности нотариуса. Например, даже одна написанная неверно буква в фамилии, имени или отчестве наследника может обернуться судебной тяжбой – родственнику нужно будет постараться доказать, что он и есть тот, кому отписано имущество. По такому же сценарию придется действовать, если в завещании неправильно указаны даты рождения, цифры в номерах квартир, домов, банковских счетов, кадастровых номеров и т. д.

Куда сложнее обстоит дело с ошибками нотариусов при составлении и заверении документов. Статья 1124 Гражданского кодекса четко декларирует, что «несоблюдение установленных правил влечет за собой недействительность завещания», что практически не оставляет шансов на его обжалование. Так, нотариус может некорректно написать заверяющую надпись, а то и вовсе забыть указать дату и место удостоверения документа. К числу таких несоответствий обычно относят и неполные персональные данные наследников – отсутствие даты рождения, степени родства или места проживания, что в дальнейшем мешает идентифицировать их при распределении наследства.

Случается, что родственники усопшего получают от него так называемое обременительное наследство. Типичная ситуация, когда унаследованные дом или квартира были приобретены в кредит, который их бывший владелец не успел погасить. Если наследники соглашаются принять такое имущество, то долговые обязательства возлагаются на них автоматически. Советую каждый конкретный случай рассматривать индивидуально, обращая внимание на следующие моменты: какова долговая нагрузка по кредиту, в каком состоянии недвижимость и во сколько она оценивается. Стоит иметь в виду, что отклонить наследство можно только в полном объеме, а не какую-то его отдельную долю, которая не выкуплена или чем-то обременена [18, с.48].

Основаниями наследования по закону являются отсутствие завещания и наличие доказанных родственных связей, ст.1142-1145 ГК РФ. Родство устанавливается согласно восьми степеней, первую из которых представляют члены семьи наследодателя. Это дети, супруги и родители, причем дети от разных отношений имеют равные права. При отсутствии претендентов одной очереди, к наследованию призывается более низкая ступень родственных связей.

Если никто не заявил свои права на имущество, то оно становится выморочным и переходит к государству в установленный срок.

В основные понятия наследования входит право представления. Если прямой наследник умер к моменту открытия дела, то собственность переходит к его потомку. Например, бабушка является наследодателем для внука, если его родителя и, соответственно, ее ребенка, нет в живых. Если родитель жив, то он наследует как представитель первой очереди родства, при этом внук не призывается к наследованию по закону. Наследники по закону одной очереди получают равные доли владения. При отказе одного из претендентов от своей доли, она делится поровну между остальными заинтересованными лицами.

Основаниями наследования несовершеннолетними являются заявления их родителей и опекунов до наступления ребенку 14 лет, подросток от 14 до 18 лет должен быть ознакомлен с возникшим вопросом и завизировать заявление взрослых. В некоторых случаях потребуется утверждение органа опеки и попечительства, но отказ от наследства от имени несовершеннолетнего не принимается.

Законом установлены категории лиц, которые устраняются от наследования как недобросовестные наследники, ст.1117 ГК РФ. Если наследодатель указал в завещании отказ определенному лицу в получении имущества, то этот гражданин не может заявить свои права. Кроме того, недобросовестным наследником является лицо, совершившее противоправные действия по отношению к владельцу собственности [9, с. 141].

Заявить о недопустимости наследования таким человеком может любой из остальных претендентов на наследство. При этом не имеет значения наличие у заявителя материальных интересов. Вопрос решается в судебном порядке по исковому заявлению участника дела, с приложением веских аргументов и доказательной базы. Если же недобросовестный претендент отбывает срок за нанесение тяжкого ущерба здоровью или смерти наследодателя, то отказать в принятии заявления может непосредственно нотариус, без обращения заинтересованных лиц в суд [26, с. 205].

Основанием для отказа в принятии наследства может служить сознательная фальсификация завещания, принуждение владельца имущества к увеличению доли наследства, невыполнение родственных обязанностей при жизни гражданина. Например, если существовало исполнительное производство по алиментным обязательствам, но оно игнорировалось претендентом на наследство, то такой поступок является веским основанием для устранения от наследственного раздела имущества.

Основы наследования устанавливают срок рассмотрения дела, который равен шести месяцам со дня смерти гражданина. Основаниями осуществления наследования являются заявления претендентов на наследство и приложенного пакета документов. Для рассмотрения дела потребуется свидетельство о смерти гражданина, справка с последнего места проживания, устанавливающие документы на собственность и завещание или подтвержденные свидетельства родства.

Нотариус может запросить дополнительную информацию по делу или выяснить интересующие его вопросы самостоятельно. Рассматривается наследственное дело по месту расположения собственности или месту регистрации владельца. Предусмотрена возможность участия в рассмотрении доверенного лица наследника, имеющего нотариальную доверенность. После прохождения установленного срока и решения всех спорных вопросов претенденты получают свидетельство о праве на наследство.

2. Виды наследования


2.1. Наследование по закону как правовой институт: понятие и принципы

Основой конституционной свободы наследования является юридически обеспеченная возможность наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти. Этим, однако, содержание права наследования, гарантированного ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации, не исчерпывается. Оно включает в себя и право наследников на получение наследственной массы.

В ст. 1111 ГК РФ содержатся базовые правила о наследовании по закону: наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Как видим, законодатель определил случаи наследования по закону, но не определил его сущность.

В этой связи в первую очередь необходимо обратиться к достижениям цивилистической доктрины. Прежде всего отметим, что в литературе наследование по закону обозначается также термином «законное наследование». Также предлагается следующая трактовка сущности феномена наследования по закону: это призвание к наследованию лиц (наследников), которые определены предписаниями ГК РФ, а не завещанием [10, с.974]. Полагаем, подобная трактовка наследования по закону в полной мере соответствует содержанию нормы ст. 1111 ГК РФ, если исходить из ее телеологического толкования.

Анализ данной нормы позволяет сделать несколько принципиальных выводов. Во-первых, наследование по закону носит «вспомогательный» характер, оно имеет место быть только в случае, если невозможно наследование по завещанию ввиду субъективных или объективных причин. В этой связи необходимо согласиться с предложенной в доктрине характеристикой наследования по закону как факультативного, субсидиарного основания наследования по отношению к наследованию по завещанию.

Во-вторых, случаи наследования по закону определяет непосредственно сам законодатель в ГК РФ. Очевидно, речь идет, в первую очередь, о главе 63 «Наследование по закону», нормы которой содержат указание на некоторые частные случаи наследования по закону, например, наследование по праву представления (ст. 1146 (ГК РФ), наследование обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ), наследование выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).

Анализ норм российского наследственного законодательства позволяет выделить принципы, характерные для наследования по закону как правого института. В литературе уделяется достаточно внимания вопросу о принципах наследования по закону.

Так, П.В. Крашенинников в числе принципов наследования по закону называет следующие:

1) круг наследников по закону ограничен законом;

2) наследники по закону разделены на группы (очереди) и призываются к наследованию в порядке очередности;

3) доли в наследстве наследников по закону равны [15, с.145].

Шелютто М.Л. к основным принципам наследования по закону относит:

1) закон исчерпывающе устанавливает круг наследников по закону;

2) закон устанавливает порядок призвания наследников по закону к наследованию;

3) закон определяет правила перехода наследственного имущества к нескольким наследникам по закону [16, с.93].

Таким образом, главными принципами наследования по закону являются:

1. само наследование по закону применяется только в случае, когда условия наследования не были изменены завещателем в завещании;

2. исчерпывающий круг наследников по закону и доля данного имущества определяются действующими нормами ГК РФ;

3. законом устанавливается обязательная очередность вступления в наследство в зависимости от существующего родства наследников и умершего;

4. наследники одной очереди обладают равными имущественными правами и долями на имущество;

5. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя в обязательном порядке наследуют имущество не зависимо от существующей очередности.

С гражданско-правовых позиций значение наследования по закону определяется тем, что оно решает вопрос о правопреемстве в области имущественных прав и обязанностей.

Реализация права наследования призвана обеспечить решение таких задач, как преемственность в правах за теми лицами, которые наиболее близки наследодателю, защита интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов его семьи, а также прав его кредиторов и предотвращение бесхозяйности имущества. Наследование по закону имеет место тогда, когда нет завещания, и в иных случаях, предусмотренных законом. Даже при наличии завещания наследование по закону возможно в таких случаях:

- когда наследодатель завещанием лишил наследства всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников (в этом случае к наследованию будет призываться следующая очередь наследников).

- суд признал завещание недействительным в части или полностью.

- завещание содержит распоряжением только части имущества.

- наследники по завещанию, не успев его принять, умерли до открытия наследства.

-наследодатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле.

- наследники по завещанию признаны недостойными.

Имущество наследодателя при наследовании по закону делится между всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях. В настоящее время установлено восемь очередей наследников, наследующих по закону, которые включают супругов и родственников до шестой степени родства. Также в силу ст. 1142-1145 ГК РФ наследовать могут пасынки и падчерицы, а также лица, не входящие в круг наследников, но находившимся на иждивении наследодателя [22, с.54].

В соответствии с п.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» дела, возникающие из наследственных правоотношений, связаны с переходом имущественных прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследникам. Устойчивость договорных и иных гражданских правоотношений связана с обеспечением их относительной независимости от смены субъектов на той или другой стороне. Эта относительная независимость гражданских отношений от смены их субъектов обеспечивается переходом прав и обязанностей к их правопреемникам [6].

В случае если наследодатель при жизни был носителем имущественных прав или участником гражданско-правовых обязательств, после его смерти его место занимают его наследники, которые становятся субъектами прав и обязанностей, как правило, равных по содержанию правам и обязанностям наследодателя.

Институт права наследования по закону, имея непосредственную связь с отношениями собственности, выступает как юридический способ закрепления частной собственности. Он удлиняет время существования правоотношения, делая его устойчивым и устраняет неопределенность в гражданских правоотношениях.

Выполняя охранительную функцию, наследование по закону устанавливает нормы, защищающие интересы не только наследодателей и наследников, но и кредиторов.

Согласно пункту 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу [24, с.311].

В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, которое принадлежало наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.

Кроме того что наследование по закону определяется значением вопроса о правопреемстве для гражданского оборота, оно имеет отношение так же ко множеству социальных проблем, а именно, гармоничного сочетания интересов собственника имущества с интересами членов семьи и общества в целом, соблюдение принципа социальной справедливости при регулировании общественных отношений по распределению наследственного имущества, соответствие правовых норм, регулирующих наследование, интересам современного российского общества и т.д.

Наконец, не следует забывать об интересах государства как участника наследственных правоотношений. Устанавливая режим налогообложения имущества, переходящего в порядке наследования, выделяя государство самостоятельным субъектом наследования по закону, государство реализует свои интересы в области наследования. В то же время, особая роль государству принадлежит в вопросах контроля за использованием имущества наследодателя, например объектов, ограниченных в обороте, а также земли вне зависимости о того, кому она принадлежит, которая является общественным достоянием, поэтому в регулировании земельных правоотношений предполагается определенная специфика [11, с.36].

Рассуждая о функциях наследования по закону, некоторые исследователи справедливо указывают на возможные негативные моменты наследования. В частности, на возможность отдельных наследников, получивших по наследству дорогостоящее имущество существовать за его счет, не заботясь о необходимости зарабатывать на жизнь и, как следствие, их деградацию как личности. Негативная функция наследования по закону, как показывает юридическая практика, проявляется и в том, что после открытия наследства между наследниками, являющимися близкими к наследодателю и по отношению друг к другу лицами, возникают споры, приводящие к многолетним судебным тяжбам которые способствуют разобщению семьи.

В последнее время наблюдается тенденция увеличения количества исков по оспариванию завещаний.

Так, например, в Апелляционном определении Верховный Суд Республики Дагестан по делу № 33-5980 18 января 2018 г. закреплено, что не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Однако, не редко суды отказывают в удовлетворении исков, ссылаясь на действительность составленного завещания. Таким образом, не всегда наследникам по закону удается отменить завещание в судебном порядке и вступить в наследство по закону в порядке соответствующей очередности [7].

Таким образом, наследование по закону, по общему правилу, вступает при отсутствии завещания, составленного наследодателем. В то же время закон защищает лиц, имеющих право на обязательную часть в доле наследства, не зависимо от того указаны они в завещании или нет, если таковое имеется.

2.2. Особенности наследования по завещанию

В научной литературе содержится множество определений понятия завещания. Так, И.А. Покровским завещание понимается как собственное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к определенным им наследникам, совершенное в рамках, предусматриваемых законом, и оформленное в установленной законом форме [21, с.106].

М.Ю. Барщевский полагает, что завещание это распоряжение лица на случай смерти о собственном имуществе, совершенное в предусмотренной законом форме [8, с.69].

А.А. Кирилловых считает, что завещанием следует признать юридический акт, который не имеет юридического значения при жизни составителя и содержащий в себе одностороннее распоряжение гражданина, совершенное в предусмотренной законом форме, о том, что должно быть выполнено после его смерти и, главным образом, в отношении предоставления его имущества в пользу определенных лиц [13, с.8].

И.А. Минахина определяет завещание как односторонне распорядительную, лично формальную сделку, выполненную на случай смерти для установления наследственного правопреемства [19, с.47].

По мнению А.Г. Сараева завещание представляет собой индивидуальный волевой акт лица, который облекается в четко определенную форму и направленный на желаемое отчуждение прав на имущество, которое принадлежало определенному лицу в момент смерти, установление обязанностей в отношении указанных имущественных прав, а также установление условий реализации указанного акта [23, с.82].

В течение жизни наследодателя завещание не имеет юридической силы, не ограничивает собственника в его праве распорядится собственным завещанным имуществом, не может оспариваться заинтересованными лицами.

Завещать можно только собственное имущество, оно должно составляться от имени одного лица и содержать только его волю. Правовые последствия завещанием порождаются только после смерти наследодателя, и при условии, что оно составлено в предусмотренной законом форме.

Кроме того, завещателем могут быть составлены несколько завещаний, определяющие судьбу одного и того же имущества. Следует учитывать, что они могут быть составлены как одновременно, так и в разное время. При этом последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части (ч. 2 ст. 1130 ГК РФ).

Наследственное правоотношение имеет свою специфику, поскольку обладает множеством особенностей, среди которых можно выделить следующие:

1) оно преследует такую цель, как обеспечение универсального правопреемства (переход имущества от наследодателя к наследнику (наследникам) и обеспечение его стабильности);

2) оно, как правило, носит абсолютный характер;

3) оно отличатся от иных гражданских правоотношений, тем, что основанием его возникновения всегда является только смерть человека или объявление его умершим;

4) оно не может иметь место до открытия наследства;

5) оно отличается субъектным составом, являющимся его сторонами;

6) наследственное правоотношение не может быть сведено лишь к имущественному правоотношению, оно может быть и личным неимущественным, возникающим в связи с переходом от умершего лица к наследникам исключительных прав на результаты творческой деятельности;

7) оно прекращается принятием наследства, отказом от него или не принятием наследства;

8) оно урегулировано нормами наследственного права, носящего комплексный характер;

9) оно не может быть урегулировано нормами других подотраслей гражданского права (например, обязательственного права), других отраслей права (жилищного, земельного, семейного, административного) [12, с.51].

Особенностью наследственного правоотношения является и то, что с момента открытия наследства может меняться субъектный состав (в частности наследники), так в качестве примера можно привести случаи, когда наследники подают заявления о принятии наследства вскоре после смерти своего близкого родственника (чтобы не пропустить пресекальный шестимесячный срок для принятия наследства установленный ст. 1154 ГК РФ), а после того, когда им становится известен состав наследственной массы, в который входят долги покойного, порой превышающие стоимость иного принадлежащего ему на день смерти имущества, они реализуют свое право на отказ от наследства в рамках ч. 2 ст. 1156 ГК РФ, тем самым выбывая из субъектного состава рассматриваемого правоотношения. Это доказывает, что принятие наследства сегодня это условная сделка на первом этапе.

Наследование - это универсальное правопреемство. Наследуются как активы, так и пассивы наследодателя: нельзя отказаться от части наследства, можно принять только всю наследственную массу, включая имущество и долги, или отказаться от нее.

Юридическими признаками (принципами) завещания являются: личный характер завещания, свобода завещания, завещание есть односторонняя сделка, установленная законом и строго регламентированная форма завещания, тайна завещания.

Отечественным законодательством о наследовании в качестве одного из основных принципов закрепляется свобода завещания, которая, как верно отмечают большинство ученых, является одним из важнейших критериев характеристики демократического общества [17, с.13]. Через завещание гражданином выражается его воля в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти. В это же время свобода завещания ограничивается положениями об обязательной доле в наследстве и установлением в законе случаев, когда возможны распоряжения по поводу имущества на случай смерти.

Гражданин вправе составить завещание в отношении имущества, которое он может приобрести в будущем. Например, предметом завещания может являться квартира, которой гражданин владеет и пользуется по договору социального жилищного найма. Однако объектом наследования эта квартира станет только в том случае, если завещатель при жизни приватизирует ее. Предметом завещания может стать также квартира, которую завещатель приобретет в будущем на основании договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Гражданин имеет право составить завещание любого приемлемого для него содержания при условии, что содержание завещания не противоречит требованиям закона. В практике чаще всего приходится встречать завещания так называемой общей формы. В соответствии с таким завещанием гражданин делает распоряжение по поводу всего принадлежащего ему имущества, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Предметом завещания помимо всего принадлежащего завещателю имущества может быть часть его, а также отдельные его виды.

Поскольку завещание является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118 ГК РФ), для нотариального удостоверения завещания необходимо установить волеизъявление только одного лица - завещателя.

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (ст. 1124 ГК РФ). В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается удостоверение завещаний (завещательных распоряжений) помимо нотариуса другими лицами (ч. 5 ст. 1 Основ, п. 7 ст. 1125, п. 1 ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК РФ). Совершение завещания в простой письменной форме допускается лишь при совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ) и в случае совершения закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ). Несоблюдение условий о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания в силу его ничтожности, т.е. независимо от признания завещания недействительным судом (ст. 168, п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1131 ГК РФ). На территории Российской Федерации завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя. Завещатель должен подписать завещание. Подпись должна быть собственноручной (факсимиле и другие "заменители" подписи не допускаются). Если в связи с болезнью и другими обстоятельствами завещатель не может сам подписать завещание, его подписывает так называемый рукоприкладчик, подпись которого удостоверяет нотариус (п. 3 ст. 1125 ГК РФ).

Тайна завещания относится к тайне личной и семейной жизни гражданина, гарантированной ст. 23 Конституции Российской Федерации, и входит в состав нематериальных благ, которые защищаются гражданским законодательством. В Российской Федерации завещатель не обязан сообщать кому-либо информацию, связанную с составлением, изменением, отменой завещания. Эти сведения составляют его личную тайну, а поэтому неприкосновенны.

Принцип тайны завещания закреплен в ст. 1123 ГК РФ: нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим ГК РФ.

Исходя из общих положений о завещании, названных в гл. 62 ГК, можно сформулировать понятие завещания. Завещание - это односторонняя сделка, содержащая личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества или имущественных прав, а в случаях, предусмотренных ГК, содержащая иные распоряжения, совершенная в установленной законом форме.

Верховный Суд РФ в п. 14 Постановления от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" разъяснил, что в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права (в т.ч. права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм); имущественные обязанности, в т.ч. долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ) [6].

Дополнительно следует отметить, что законом могут быть предусмотрены случаи, когда наследникам переходят отдельные личные неимущественные права наследодателя. Например, право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам на весь срок действия исключительного права на произведение (п. 3 ст. 1293 ГК РФ) или к наследникам в пределах определенного срока переходит исключительное право на фонограмму (п. 2 ст. 1327 ГК РФ).

В ст. 1112 ГК РФ предусмотрено, что не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами (например, в ст. 701 ГК РФ указано, что в случае смерти гражданина ссудополучателя право безвозмездного пользования имуществом к его наследникам не переходит, если иное не предусмотрено договором).

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, право авторства), а также государственные награды. Не может быть предметом завещания имущество, полностью изъятое из гражданского оборота. Однако распорядиться на случай смерти ограниченно оборотоспособным имуществом возможно.

В п. 15 Постановления Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" содержится уточнение о том, что в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (разд. V Семейного кодекса Российской Федерации [4], права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст.1010 ГК РФ) [2]. Данный перечень является открытым. Например, в порядке наследования не могут переходить участки недр (ст. 1.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" [5]).

Кроме того, возможно ограничение перехода к наследнику доли в уставном капитале ООО. Уставом организации может быть предусмотрено, что для этого требуется получить согласие остальных участников общества. Аналогичное правило действует в отношении вступления наследника в члены хозяйственного товарищества и производственного кооператива (п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 106.5, п. 1 ст. 1176 ГК РФ).

На основе же всех вышеуказанных теоретических позиций мы можем сделать вывод, что традиционно в науке наследственного права завещание рассматривается в качестве: а) односторонней сделки; б) одного из способов распоряжения имуществом в случае смерти; в) документа, содержащего распоряжения наследодателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

В Российской Федерации государство гарантирует право наследования, которое служит охране права частной собственности граждан. Граждане РФ обладают равными правами в области наследственного права, независимо от пола, расы, языка, национальности, происхождения, должностного и имущественного положения, убеждений, отношения к религии, места жительства, а также иных обстоятельств.

В юридической литературе наследование рассматривается как переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. наследодателя к его наследникам в полном соответствии с нормами наследственного права.

К основаниям наследования относятся две установленные ст.1111 ГК РФ формы передачи имущества: по завещанию и закону. Владелец собственности имеет право оставить завещательное распоряжение или не указывать свою волю, тогда наследование производится по правовым нормативам. Знание существующих оснований наследования, правил и условий производства позволит пройти процедуру в установленный срок и не нарушить регламента. Соблюдение основных нормативов способствует оптимальной защите интересов заинтересованных лиц.

Оставляя завещание, наследодатель указывает свою волю по распоряжению имуществом после смерти, ст.1119 ГК РФ. Основаниями наследования служит в данном случае указание наследников и распоряжение по долевому разделу имущества. Завещание может не указывать на конкретные доли, тогда завещанное имущество распределяется поровну между выбранными лицами. Юридический документ позволяет отписать собственность юридическому или физическому лицу, не обязательно родственнику.

Кроме указанных в завещании лиц, имеется категория наследников, имеющая право на обязательную долю в имуществе. К ним относятся несовершеннолетние, нетрудоспособные члены семьи наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы, независимо от наличия родственных связей. Льготные категории наследников получают половину от установленного законом, если не упомянуты завещателем.

Институт права наследования по закону, имея непосредственную связь с отношениями собственности, выступает как юридический способ закрепления частной собственности. Он удлиняет время существования правоотношения, делая его устойчивым и устраняет неопределенность в гражданских правоотношениях.

Выполняя охранительную функцию, наследование по закону устанавливает нормы, защищающие интересы не только наследодателей и наследников, но и кредиторов.

Отечественным законодательством о наследовании в качестве одного из основных принципов закрепляется свобода завещания, которая, как верно отмечают большинство ученых, является одним из важнейших критериев характеристики демократического общества. Через завещание гражданином выражается его воля в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти. В это же время свобода завещания ограничивается положениями об обязательной доле в наследстве и установлением в законе случаев, когда возможны распоряжения по поводу имущества на случай смерти.

Гражданин вправе составить завещание в отношении имущества, которое он может приобрести в будущем. Например, предметом завещания может являться квартира, которой гражданин владеет и пользуется по договору социального жилищного найма. Однако объектом наследования эта квартира станет только в том случае, если завещатель при жизни приватизирует ее. Предметом завещания может стать также квартира, которую завещатель приобретет в будущем на основании договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Гражданин имеет право составить завещание любого приемлемого для него содержания при условии, что содержание завещания не противоречит требованиям закона. В практике чаще всего приходится встречать завещания так называемой общей формы. В соответствии с таким завещанием гражданин делает распоряжение по поводу всего принадлежащего ему имущества, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, № 49, ст. 4552.
  3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 28.04.2020) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, ст. 410.
  4. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, №1, ст. 16.
  5. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.05.2020) // "Собрание законодательства РФ", 06.03.1995, № 10, ст. 823.
  6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - № 7.
  7. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Дагестан по делу № 33-5980 18 января 2018 г. // СПС «Консультант плюс».
  8. Барщевский М.Ю. Наследственное право//М.Ю.Барщевский: учебное пособие.- М.: Омега, 2012.
  9. Белов, В.А. Наследственное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / М.С. Абраменков, А.Г. Сараев; отв. ред. В.А. Белов. 2-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.
  10. Белов В.А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. М., 2017.
  11. Вербина О.Л., Вербина Н.Е. Проблемные вопросы правоотношений в сфере использования земли // Правовые вопросы недвижимости. – 2016. – № 1. – С.36-39.
  12. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право// Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. - М.: Омега-Л, 2012.
  13. Кирилловых А.А. Завещание как способ распоряжения наследством / А.А.Кирилловых // Законодательство и экономика.- 2010.- № 10.- С.8-11.
  14. Козлова Н. Кто опаздывает, тот рискуtт [Электронный ресурс] URL:https://rg.ru/2018/07/23/vs-raziasnil-kogda-nevozmozhno-vosstanovit-srok-dlia-priniatiia-nasledstva.html.
  15. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2019.
  16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей (постатейный) / отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М., 2017.
  17. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева.- М.: Статут, 2019.
  18. Корнеева, И.Л. Наследственное право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Л. Корнеева. − 4-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018.
  19. Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования / И.А. Минахина.- М:Дашков и К, 2019.
  20. Петровичева Е.А. Понятие наследственного правоотношения / Е.А. Петровичева // Аллея науки. – 2017. – Т. 1. – № 8. – С. 607-610.
  21. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права/И.А. Покровский.- М.: Проспект, 2011.
  22. Радушева А.Д. Особенности наследования по закону в Российской Федерации // Международный научный журнал «Инновационная наука» 2017. № 8. С.54-59.
  23. Сараев А.Г. О правовой природе завещания/А.Г. Сараев// Наследственное право. -2013. – № 2.-С.82-85.
  24. Толль К.К. Наследственное право. М.: Проспект. 2008.
  25. Томилов А.Ю. Формирование наследственного имущества как часть процессуально-правовых гарантий права наследования [Текст] / А.Ю. Томилов, М.В. Чередникова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. - № 23 (378). – С. 127-130.
  26. Черемных, Г.Г. Наследственное право России: учебник для магистров / Г.Г. Черемных. − 2-е изд. − М. : Издательство Юрайт, 2018.